Pozitivismul Analitic (Bentham, Austin, Hart, Kelsen) : A Fost Inventat de Auguste Comte, Un Gânditor Francez
Pozitivismul Analitic (Bentham, Austin, Hart, Kelsen) : A Fost Inventat de Auguste Comte, Un Gânditor Francez
Pozitivismul Analitic (Bentham, Austin, Hart, Kelsen) : A Fost Inventat de Auguste Comte, Un Gânditor Francez
Pozitivismul juridic este cea mai puternică școală de gândire din jurisprudență. Mișcarea
pozitivistă a început la începutul secolului al XIX-lea. Facultatea de drept natural a predominat
până atunci gândirea juridică. Principiile dreptului natural erau considerate supreme și, potrivit
unor scriitori, puteau trece peste legea creată de om. Școala analitică a fost o reacție împotriva
presupunerilor aerisite ale dreptului natural. De fapt, din cauza vagului și ambiguității
principiilor dreptului natural, a fost esențial în nașterea filozofiei pozitiviste. Mai mult, progresul
în domeniul științei și acceptarea abordării a posteriori au jucat și ele un rol important în acest
sens.
Pozitivismul analitic este asociat în principal cu pozitivismul, abordarea dreptului care se referă
la dreptul pozitiv, adică sistemul juridic și regulile efectiv în vigoare distincte de sistemele ideale
sau de legea care ar trebui să fie.
Numit si
1. Școala imperativă - așa cum exponenții acestei școli tratează legea ca pe o comandă care
emană de la suveran, și anume, statul.( CKAllen o numește școală imperativă)
2. Școala pozitivă - deoarece accentul principal este pus pe dreptul pozitiv adoptat de stat
sau de suveran, diferit de sistemele ideale sau de legea care ar trebui să fie. Termenul
„pozitivism” a fost inventat de Auguste Comte, un gânditor francez.
3. Școala Austiniană - deoarece John Austin este considerat a fi exponentul principal.
1. A ignorat metoda a priori de studiere a dreptului și, în schimb, a pus accent pe studiul
analitic și bazat pe observație al dreptului.
2. Ea consideră dreptul ca un sistem închis de fapte pure din care sunt excluse toate normele
și valorile.
3. Scopul jurisprudenței analitice este de a analiza primele principii de drept fără referire
nici la originea sau dezvoltarea lor istorică, nici la valabilitatea lor.
4. Teoria utilității lui Bentham și pozitivismul analitic al lui Austin sunt două baze
importante ale școlii analitice de jurisprudență. Austin este cunoscut ca părintele
jurisprudenței engleze.
5. Semnificația jurisprudenței analitice constă în faptul că a adus precizie în gândirea
juridică.
EXPONENTI
1. JEREMY BENTHAM:
Se poate spune că Jeremy Bentham este fondatorul școlii analitice . El a respins presupunerile
ipotetice ale dreptului natural și a expus principiul utilității cu precizie științifică. Lucrarea sa a
fost publicată pentru prima dată în 1945 ca „Limitele jurisprudenței definite” . Bentham, care a
fost un militant neobosit al reformelor, a insistat că înainte de reforme, trebuie să existe o
clasificare a legii. El a împărțit jurisprudența în expozitivă și cenzurală. Primul se ocupă de legea
așa cum este, în timp ce al doilea se ocupă de legea așa cum ar trebui să fie. Analiza lui Bentham
asupra jurisprudenței cenzurale este indicativă pentru faptul că impactul dreptului natural nu
dispăruse complet, de aceea a vorbit despre utilitate. Bentham a susținut o teorie imperativă a
dreptului în care conceptele cheie sunt „suveranitatea și comandă”.
Potrivit lui Bentham, scopul legii este de a aduce plăcere și de a evita durerea ( Teoria durerii și
plăcerii ). Potrivit acestei teorii, scopul corect al legislației este realizarea principiului utilității.
Bentham definește utilitatea în doi termeni:
Astfel, utilitatea se bazează pe cea mai mare fericire a celui mai mare număr, ceea ce înseamnă
că orice lege este bună/rea, în funcție de fericirea generală a majorității populației. Din acest
principiu reiese clar că interesul comunității este atașat de interesul indivizilor. Societatea este
doar o colecție de indivizi, iar interesul unui individ este legat de interesul societății.
Contribuția lui Bentham la teoria și legislația juridică este atât de mare încât epoca sa este
cunoscută sub numele de „ Era Benthanite ” în istoria juridică a Angliei. El a introdus
pozitivismul juridic și a tratat studiul dreptului ca pe o știință a investigației prin metode
științifice de experimente și raționament. Filozofia sa conform căreia „dreptatea nu este altceva
decât fericirea majorității oamenilor” pare a fi un mare ideal pentru statele bunăstării. Aceste
două concepte potrivit cărora Legea este comanda suveranului și scopul dreptului este de a
promova plăcerea individuală și de a diminua durerea au fost analizate atât de măiestesc de el
înainte de Austin. Austin a adoptat de la Bentham, conceptul de drept pozitiv în natura de
comandă a suveranului, dar în încercarea sa de a separa legea de morală, el a respins conceptul
de utilitate și acesta a fost cel mai dezastruos act comis de succesorii lui Bentham pe care l-au
făcut. nu a luat în considerare opera lui Bentham în totalitate.
CRITICĂ
Cea mai puternică critică împotriva utilitarismului lui Bentham este că a justificat chiar și
crimele pentru a obține plăcere unui mare număr. Bernard Williams a prezentat un experiment
care l-a implicat pe Jim, un botanist care s-a confruntat cu alegerea de a ucide un prizonier pentru
eliberarea altora sau moartea tuturor celor 20 de prizonieri. Utilitarismul necesită uciderea unui
prizonier. Astfel, teoria justifică activitatea criminală în folosul altora.
Karl Marx în „ Das Capital ” a criticat utilitarismul pe motiv că, în contextul condițiilor socio-
economice ale diferiților oameni, percepția bucuriei sau a plăcerii este, de asemenea, diferită.
Ceea ce poate fi plăcere pentru un anumit grup poate fi durere pentru celălalt. Deci, nu poate fi
făcută baza uniformă a legislației.
Oricare ar fi critica teoriei, nu poate fi contestat faptul că Bentham a jucat un rol esențial în
eliberarea legii din ghearele principiilor vagi ale dreptului natural.
2. AUSTIN
John Austin a modelat foarte mult sistemele juridice din întreaga lume prin abordarea sa
analitică a jurisprudenței și teoria pozitivismului juridic . Datorită lucrărilor sale, el a fost
salutat drept „Părintele jurisprudenței engleze” . El este cunoscut pentru teoria sa despre
suveranitate și pozitivism juridic menționată în cartea sa „ Provincia Jurisprudenței determinate
”.
Austin a definit legea ca o regulă stabilită pentru îndrumarea unei ființe inteligente de către o
ființă inteligentă care are putere asupra lor. Potrivit lui Austin, „ Legea este o comandă a
suveranului susținută de o sancțiune”.
A. Suveran : Potrivit lui Austin, fiecare instituție politică are o putere suverană care este în
mod obișnuit respectată de oamenii din societate. El spune că suveranul este orice
persoană sau corp de persoane, de care cea mai mare parte a unei societăți politice se
supune în mod obișnuit și care nu se supune în mod obișnuit altor persoane sau persoane.
Astfel, ingredientele esențiale ale suveranității, conform lui Austin sunt:
i. Suveranitatea este indivizibilă . Puterea suverană nu poate fi împărțită, adică
suveranul va face legile, suveranul va executa legile și doar suveranul va
administra legea.
ii. Este un atribut esențial al oricărui stat independent.
iii. Nelimitat : nu pot exista limitări ale puterii suveranului, deoarece dacă este
așa, ar implica că există o altă putere peste și deasupra suveranului.
B. Comanda: Comanda implică putere și autoritate. Nu este nici cerere, nici voință sau
expresie a dorinței, ci înseamnă ceva ce trebuie respectat în mod obligatoriu și
obligatoriu. Există comenzi care sunt legi și care nu sunt, Austin distinge legea de alte
comenzi prin generalitatea lor. Legile sunt comenzi generale, în timp ce comenzile
specifice sau particulare nu sunt legi. Cu toate acestea, Austin însuși recunoaște trei
excepții de la propoziția conform căreia numai comenzile generale sunt legi:
2. Legea abrogărilor : Austin nu tratează astfel de legi ca fiind comenzi, deoarece acestea
urmează să revoce o comandă.
C. Datoria: Comandamentul impune o „ datorie legală ” celor care sunt supuși politic
suveranului. Fiecare îndatorire presupune o comandă a unui suveran prin care este creată.
Legile sunt de 2 feluri: (1) Legea lui Dumnezeu și (2) Legile umane:
(1) Legea lui Dumnezeu – Legile stabilite de Dumnezeu pentru oameni. (2) Legile umane –
Legile stabilite de oameni pentru bărbați.
Două tipuri de legi umane:
1. Legile pozitive sunt legile stabilite de superiorii politici ca atare sau de oameni care nu
acţionează ca superiori politici, ci acţionează în conformitate cu drepturile legale conferite de
superiorii politici. Numai aceste legi constituie obiectul propriu-zis al jurisprudenței. Legile
pozitive implică sancțiuni legale. „Materia jurisprudenței este dreptul pozitiv: legea simplu și
strict așa numită: sau legea stabilită de superiorii politici față de inferiorii politici.”
2. Alte legi (morală pozitivă) : acele legi care nu sunt stabilite de superiorii politici sau de
oameni în conformitate cu drepturile legale. Moralitatea pozitivă presupune doar sancțiuni
morale.
Potrivit lui Austin, numai legile pozitive sunt legi în mod corespunzător așa numite. Alte
legi sunt doar legi impropriu așa numite. Legile așa numite impropriu sunt doar comenzi
specifice, prin deosebire de comenzile generale care sunt legi propriu zise așa. El pune Dreptul
Internațional și Legile care sunt prin simpla opinie, în categoria Legilor numite impropriu așa. „
Materia jurisprudenței este dreptul pozitiv: legea pur și simplu și strict așa numită: sau legea
stabilită de superiorii politici față de inferiorii politici.”
Este în conflict cu ideile de bază ale democrației. Suveranul lui Austin este superior și toți ceilalți
îi sunt subordonați. Ideea de suveranitate populară care stă la baza democrației a fost ignorată de
Austin. În democrație puterea supremă rezidă în popor. Astfel, teoria suveranității a lui Austin nu
se potrivește cu o configurație democratică.
3. Ignoră legea reală/legislată : Legea reală, care se referă la legea făcută de judecător, nu poate
fi considerată o lege „așa-numită în mod corespunzător” pe baza parametrilor furnizați de Austin.
Cu toate acestea, nu se poate spune că acest lucru este adevărat în epoca modernă. O parte
semnificativă a mai multor sisteme juridice moderne constă în legea făcută de judecător,
deoarece în cursul administrării justiției, judecătorii nu doar interpretează legea, ci și declară
legea.
5. Legea nu este întotdeauna comanda suveranului. În multe țări, legile cutumiare sunt
supreme și nu sunt emise sub formă de comenzi. Henry Maine citează exemplul lui Ranjit
Singh, pe care îl consideră un despot absolut care posedă calități ale superiorului uman
determinat al lui Austin. „Ranjit Singh”, spune Maine, „ar fi putut comanda orice; cea mai mică
neascultare de poruncile lui ar fi fost urmată de moarte sau mutilare”. Cu toate acestea, Ranjit
Singh nu a emis niciodată o comandă pe care Austin ar putea să o numească lege. Regulile care îi
reglementau supușii erau derivate din uzurile lor imemoriale.
Pe acest motiv, unii autori au criticat teoria pozitivistă a dreptului ca fiind o teorie a pistolului,
deoarece nu face o distincție reală între o lege și comanda unui jefuitor de bănci care își
îndreaptă arma spre funcționarul băncii și îi ordonă să-i dea acestuia. bani.
7. Sancțiunea nu este singurul mijloc de a induce ascultarea de legi : unii autori precum
Bryce au susținut că există și alți factori, cum ar fi comoditatea, obișnuința, simpatia etc., datorită
cărora o persoană respectă legile. Hart spune că moralitatea interioară a oamenilor este cea care îi
recomandă să se supună unei legi.
8. A trecut cu vederea relația dintre legi și morală pe care chiar și predecesorul său Bentham a
recunoscut-o.
Cu toate acestea, fiecare teorie politică are anumite limitări. Austin și-a formulat propunerile
conform legii engleze așa cum exista la acea vreme. El a șters multe noțiuni false care
ascunseseră adevăratul sens al legii. El a dat lovitura de moarte definitivă teoriei dreptului
natural. După cum a remarcat Sir Henry Maine, „ Nici o concepție asupra dreptului și a
societății nu a înlăturat vreodată o asemenea masă de iluzii neîndoielnice”.
3. HLA Hart
HLA Hart, profesor de jurisprudență la Universitatea din Oxford, și-a produs lucrarea
monumentală în 1961, „Conceptul dreptului”. Obiectivul principal al lucrării lui Hart a fost acela
de a evidenția deficiențele de care suferea teoria suveranității lui Austin și, în același timp, el și-a
propus propriul „ Sistem dublu de drept ”, deviind astfel de la abordarea strict pozitivistă și
monolitică a lui Austin. El a prezentat o teorie pozitivistă a dreptului mult reformată și orientată
social.
3. HANS KELSEN
Hans Kelsen (1881 – 1973) a fost un jurist și filosof austriac. El este considerat unul dintre
juriștii proeminenți și foarte importanți ai secolului al XX-lea și este creditat cu revigorarea
teoriei analitice originale în secolul al XX-lea cu „ Teoria pură a dreptului ”. Kelsen a fost
profesor de drept la Universitatea din Viena. Cartea sa Reine Rechtslehre (Teoria pură a
dreptului) a fost publicată în două ediții; prima în 1934, în Europa, iar cea de-a doua, care a fost
ediția extinsă, a fost publicată în 1960, după ce s-a alăturat ca facultate la Universitatea din
California. Școala sa de gândire este cunoscută și sub numele de Școala din Viena sau Școala
funcțională de jurisprudență.
b. Potrivit lui, o teorie a dreptului trebuie să fie valabilă în orice moment, în toate locurile.
Astfel, el a fost un avocat al jurisprudenței generale.
c. El a opinat că o teorie a dreptului trebuie să fie „pură”, adică trebuie să fie liberă de influența
altor științe și discipline sociale. O teorie a dreptului trebuie să se ocupe numai de drept. El nu a
negat importanța celorlalte științe sociale. Cu toate acestea, el a crezut întotdeauna că legea
trebuie să stea departe de alte considerente.
Teoria pură a dreptului a lui Kelsen este una a dreptului pozitiv care se bazează pe ordinea
normativă care elimină toate elementele extralegale și non-juridice din ea. Această teorie este
preocupată de teoria normelor, și nu de eficacitatea normelor juridice. El a vrut să separe dreptul
de toate elementele morale, sociale, ideale sau etice și a dorit să creeze știința „ pură ” a
dreptului, a divorțat de toate considerațiile morale și sociologice. Kelsen a insistat riguros asupra
limitării sferei studiului dreptului la forma sa cea mai pură. El a fost împotriva lărgirii sferei de
aplicare a jurisprudenței prin corelarea acesteia cu științele sociale precum politica, sociologia,
metafizica etc. Aceste subiecte sociale nu au fost devalorizate de gânditor, ci doar separate de
drept pentru a reduce haosul. Teoria s-a ocupat de ce „ este ” legea și nu de ce „ ar trebui să fie
”.
Pe scurt, ceea ce Kelsen a încercat să facă pentru lege este ceea ce fac științele pentru a înțelege
elementele fizice ale naturii. Kelsen a adoptat o abordare „ obiectivă/descriptivă ”. Teoria sa se
uită la „știința dreptului” care ar descrie conduita ca fiind legală sau ilegală sau care ar face
declarații despre drepturile și îndatoririle legale cât mai obiectiv posibil.
De ce a propus Kelsen teoria pură a dreptului
Potrivit lui Kelsen, legile sunt împrăștiate în societate, ceea ce creează ambiguitate în ceea ce
privește izvorul dreptului. A dus la un haos în sistemul juridic. Prin urmare, pentru a obține
uniformitate, Kelsen și-a dezvoltat propria „Teoria pură a dreptului”.
Grundnorm
Potrivit lui Kelsen, normele nu pot exista prin ele însele în sistemul juridic, deoarece o normă
depinde de o altă normă autorizatoare superioară. Deci, fiecare normă trebuie să fie legată de alte
norme juridice care sunt la rândul lor legate de norme juridice superioare. Un astfel de lanț de
norme creează așadar o ierarhie de norme cu Normele Primare la baza structurii
triunghiulare/piramidale. Următorul nivel de norme constituie Normele Dependente sau
Secundare care dau valabilitate fundului triunghiului, adică normelor primare. Alte norme
dependente superioare dau valabilitate normelor dependente inferioare, dar acesta nu este un
sistem infinit și există un punct final de vârf. Acest punct final de vârf se află în vârful ierarhiei.
Este cunoscut sub numele de „ grundnorm ” sau „ norma de bază ”.
Diagrama ilustrează această ierarhie sub forma unei piramide. Normele devin generale (în partea
de sus) până la specifice (în partea de jos). Astfel, normele superioare se vor ocupa de probleme
precum modul în care este creat legea. Și, administrarea justiției la nivelul de jos precizează
anumite acțiuni în cazuri specifice, fiecare normă căpătând valabilitate juridică dintr-o altă
normă superioară. Se poate observa că în vârful piramidei se află norma de bază sau Grundnorm
care conferă întregului sistem valabilitatea, punând în același timp un capăt logic și finit ierarhiei
și a cărei validitate este presupusă. Astfel, în timp ce valabilitatea normelor depinde de norme
superioare, valabilitatea Grundnorm este presupusă. Nu se poate spune dacă grundnorm în sine
este bun sau rău. Aceasta este sarcina eticii sau științelor politice. Nu este preocuparea juristului
să întrebe despre originea sa sau să pună la îndoială puritatea sau impuritatea sa. Astfel, Kelsen
recunoaște caracterul extralegal al grundnorm-ului.
Pentru a ilustra ierarhia normelor a lui Kelsen, decizia dată de un judecător care creează o normă
este autorizată de normele care definesc competența instanțelor. Aceste norme pot fi fie
exprimate în statut, fie pot fi scrise într-o Constituție. Se poate observa deci că o ordine juridică
este formată din ierarhie de norme între care există un raport de subordonare.
Conform lui Kelsen, eficacitatea normelor poate fi determinată de supunerea generală față de o
astfel de normă de către majoritatea oamenilor, astfel încât, dacă oamenii în general încep să nu
se supună normelor, normele nu mai sunt eficiente și, prin urmare, nu mai sunt valabile și, prin
urmare, Grundnorm. va trebui să se schimbe pentru a se adapta, permițând crearea unui nou set
de norme legale. Potrivit lui Kelsen, dacă oficialii unui stat nu mai aplică (eficient și eficient)
normele primare, atunci Grundnorm -ul statului nu mai este valabil și trebuie să se schimbe.
În primul rând, el a respins ideea de comandă, deoarece introduce un element psihologic într-o
teorie a dreptului, care ar trebui, în opinia sa, să fie pură.
În al doilea rând, conform lui Austin, sancțiunea a fost ceva care este în afara legii care îi conferă
valabilitatea. Pentru Kelsen, o astfel de afirmație este irelevantă, deoarece validitatea unei reguli
nu are nimic de-a face cu sancțiunile acesteia.
Critica teoriei lui Kelsen
1. Separarea rigidă a legilor și moralității : accentul rigid al lui Kelsen pe studiul dreptului
fără a lua în considerare alte elemente precum politica, moralitatea și problemele de justiție lasă
un gol semnificativ în teorie, deoarece dreptul nu există în vid. Criticii lui Kelsen cred că această
teorie este un exercițiu de logică și că există o lipsă de realitate în teoria lui, făcând-o astfel
insuficientă pentru a înțelege toate implicațiile sistemelor și legilor juridice.
2. Ignoră aspectul interior al dreptului : accentul pus de Kelsen asupra rolului funcționarilor în
sistemul de drept se concentrează în mod nejustificat pe problema aplicării legii. De fapt, ignoră
rolul cetățeanului obișnuit în stat, precum și interesele acestuia în dezvoltarea dreptului. Pentru
Kelsen, cetăţenii de rând nu au nimic de-a face cu legea, în afară de a acţiona în modalităţile care
justifică aplicarea sancţiunilor de către funcţionari. Aceasta este o viziune inutil unilaterală a
legii, care privește doar elementul extern, coercitiv al legii, ignorând, de asemenea, faptul că
legile pot obliga și cetățenii să acționeze sau să se abțină să acționeze în anumite moduri.
3. Susține indirect uzurparea puterii : teoria lui Kelsen susține că normele juridice pot exista
doar într-un sistem care este în general eficient. Prin urmare, se poate deduce că validitatea unui
sistem se bazează pe eficacitatea acestuia. Eficacitatea este, de asemenea, descrisă ca însemnând
aplicarea regulată și eficientă a sancțiunilor de către funcționari. Prin urmare, acest lucru poate
implica faptul că oricine este capabil să uzurpe puterea într-o anumită societate poate apoi să-și
impună noua putere prin aplicarea eficientă a sancțiunilor, ceea ce duce apoi la schimbarea
legitimă a normei de bază. Aceasta este o caracteristică problematică a teoriei, deoarece pare să
legitimeze revoluțiile și uzurparea puterii.
4. Teoria lui Kelsen nu este strict pură : Kelsen pretinde că teoria lui este pură. Dar când
vorbește despre eficiența minimă a grundnorm, teoria sa încetează să mai fie pură, deoarece
eficiența minimă poate fi dovedită doar printr-o anchetă asupra faptelor politice și sociale, în
timp ce Kelsen a respins cu totul aceste fapte.