A Fiscalização Preventiva Da Constitucionalidade
A Fiscalização Preventiva Da Constitucionalidade
A Fiscalização Preventiva Da Constitucionalidade
A FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA DA
CONSTITUCIONALIDADE
Sua Afirmação Como Instrumento de Justiça Constitucional
Coimbra / 2018
A FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA DA CONSTITUCIONALIDADE: sua
afirmação como instrumento de justiça constitucional
COIMBRA
2018
Aos meus avós, por serem o
início deste sonho.
2
AGRADECIMENTOS
Primeiramente, minha eterna gratidão à Deus por todas as graças a mim conferidas
no decorrer da vida que me permitiram chegar até Coimbra. Hoje, eu tenho certeza que todos
os obstáculos encontrados em minha trajetória tiveram o propósito de me fazer caminhar até
aqui.
Aos meus pais, Mário e Denise, principais responsáveis pelo meu crescimento, meus
eternos mestres, obrigada por abraçarem comigo meus sonhos, sem jamais hesitar.
Às minhas irmãs, Marina e Amanda, pelo companheirismo e amizade que, mesmo
com a distância, sempre se mostraram presentes.
Um agradecimento especial ao meu avô Gustavo e à minha avó Marília, por darem
início à minha passagem por Coimbra. Provavelmente sem a persistência deles eu não tivesse
conhecido a estimada Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
Ao Professor Doutor Fernando Alves Correia, que com muita cortesia e gentileza
aceitou me orientar, auxiliando-me com tanta presteza e competência na elaboração deste
escrito.
Aos meus amigos, que por tantas vezes acreditaram mais em mim do que eu mesma,
sempre vibrando minhas vitórias como se deles fossem. Em especial, à Camila por todo
apoio e cumplicidade simplesmente fundamentais.
À Coimbra pela experiência imensurável que me proporcionou, da qual foi fruto um
significativo crescimento pessoal e profissional. Agradeço pela segunda família que me
presenteou, amigos que levarei para sempre em meu coração, em particular: Beatriz, Ana
Paula, Maria Vitória, Anna Cláudia, Paloma, Nicole, Hugo e Carlos, responsáveis por tornar
esse trajeto mais leve e prazeroso. Amigos, com certeza, sem vocês eu não teria conseguido.
Por fim, agradeço a esta brilhante instituição pelo acolhimento e ensinamentos
propiciados nos últimos dois anos. Muito obrigada!
3
RESUMO
4
ABSTRACT
Constitutionality’s preventive control stands out as one of the world’s verified constitutional
guarantee systems that, although having won space amongst some legal orders over the
course of time, has been raising many controversies regarding its nature, considering the
eminently political character that carries with it. This paper intends, therefore, to offer an
outlook over the preventive control that was implanted by the Portuguese Constitution of
1976, in order to develop its specificities, aiming to – with the support of external
experiences, such as the reality verified in Brazil – affirm it as a true instrument of
constitutional justice. To achieve such thing, at first, we present the constitutional control
systems’ genesis, paying special attention to the French reality, due to being itself the author
of the principles that characterize the preventive control; furthermore, we begin to analyze
this system’s importation made by Portugal, in order to demonstrate its exceptional
character, as well as the importance that is conferred to the President of the Republic in this
process and; at last, we approach the outlines of the Constitutional Court’s action when
called to intervene in the law making process, so that to verify if this interference constitute
an offensive measurement to the State’s competencies partition or whether it’s sheltered by
the ideal of constitutional guarantee.
5
ABREVIATURAS E SIGLAS
Ac. – Acórdão
ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade
ADPF – Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental
AgR – Agravo Regimental
AR – Assembleia da República
art. – Artigo
CC – Conselho Constitucional/Conseil Constitutionnel
Cfr. – Confira
CRFB – Constituição da República Federativa do Brasil
CRP – Constituição da República Portuguesa
ed. – Edição
et. al. – E outro (s) autor (es)
LOTC – Lei Orgânica do Tribunal Constitucional Português
MS – Mandado de Segurança
Op. Cit. – Opus Citatum
p. – página
PEC – Proposta de Emenda à Constituição
pp. – páginas
PR – Presidente da República
RAR – Regimento Interno da Assembleia da República
STF – Supremo Tribunal Federal
TC – Tribunal Constitucional
vol. – Volume
6
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO............................................................................................................ ........9
7
CONCLUSÃO .................................................................................................................. 108
8
INTRODUÇÃO
1
Cfr. MOREIRA, Vital. Princípio da Maioria e Princípio da Constitucionalidade: legitimidade e limites da
justiça constitucional, in Colóquio no 10º Aniversário do Tribunal Constitucional, Lisboa, 1993. Legitimidade
e Legitimação da Justiça Constitucional. Coimbra: Coimbra Editora, 1995, p. 177.
2
Cfr. CORREIA, José de Matos. A Fiscalização da Constitucionalidade e da Legalidade. 2ª. ed. rev. e
aumentada. Lisboa: Universidade Lusíada Editora, 2007, p. 29.
9
Nessa linha, a Constituição lusitana adotou um sistema complexo de fiscalização a
ser atribuído ao Tribunal Constitucional, dentre os quais encontra-se a modalidade de
controle preventivo da constitucionalidade. Contudo, tal previsão não implica na afirmação
de que este goza de aceitação geral entre todos os estudiosos portugueses, afinal, é inegável
que este é um dos instrumentos em que mais se verifica a interferência do Poder Judiciário
na atividade legislativa.
É esse terreno instável e repleto de matérias relevantes para o mundo jurídico que
justificou a opção pela temática. Nesta perspectiva, o objeto desta pesquisa consiste em
investigar as dimensões trazidas pela Constituição portuguesa a respeito do controle
preventivo de constitucionalidade, assim como construir bases sólidas para concluir se ele
constitui (ou não) um verdadeiro instrumento de efetivação da justiça constitucional.
Para alcançar respectiva resposta, ter-se-ão por ponto de partida as disposições que
regulamentam e caracterizam o sistema de controle prévio português, apontando as
vantagens e desvantagens que ele traz para o Estado democrático. Entretanto, de forma a
contribuir com os posicionamentos aqui desenvolvidos, o estudo não se limitará a esta
realidade, pelo o que buscar-se-á bases em outros ordenamentos jurídicos, especialmente, a
prática jurisdicional em relação à matéria existente no Brasil.
Como forma de atingir essa arrojada finalidade, o presente escrito foi dividido em
três capítulos. No primeiro abordar-se-á a origem e características dos clássicos sistemas de
controle da constitucionalidade existentes no mundo, de forma a evidenciar a extrema
distinção que particulariza o controle prévio quando comparado aos demais, além de
demonstrar a pequena, mas significativa, difusão que este modelo gerou em diversos países.
Ressalta-se que o conhecimento histórico se mostra de fundamental importância ao objetivo
deste estudo, uma vez os motivos que propiciaram a elevada controvérsia na matéria se
justificam através da compreensão dos aspectos que fomentaram a sua origem.
Seguindo o caminho almejado, no segundo capítulo será introduzido o modelo de
controle preventivo da constitucionalidade vigente em Portugal. Nessa ocasião, debruçar-se-
á sobre as regulamentações trazidas pelo ordenamento jurídico lusitano, bem como as
opiniões doutrinárias acerca da matéria. A pesquisa partirá da leitura dos artigos
constitucionais que disciplinam o instrumento, especialmente os contornos estabelecidos
pelo artigo 278 que – com o auxílio dos estudos promovidos a respeito – possibilitará a
10
definição de conceitos, funções e as limitações trazidas pelo poder constituinte de 1976
quando da efetivação desse modelo na realidade.
O terceiro capítulo, por fim, voltar-se-á à compreensão das condutas permitidas ao
Tribunal Constitucional quando acionado a atuar em sede de fiscalização preventiva da
constitucionalidade. Por tal propósito, a base do estudo recairá, principalmente, sob a
redação do artigo 279 da Constituição portuguesa, bem como as disposições trazidas pela
Lei Orgânica do Tribunal Constitucional, no fito de alcançar as medidas que são autorizadas
ao Poder Judiciário quando da intervenção no processo legislativo. Nesta matéria, o estudo
de jurisprudência se mostrará imprescindível, pelo o que serão expostos, na medida do
possível, os posicionamentos do TC já verificados em controle prévio.
Evidencia-se que a compreensão do sistema de controle preventivo implantado em
Portugal – tanto por suas características como pelas condutas autorizadas ao Tribunal
Constitucional quando chamado a atuar – constitui-se em matéria importante à construção
de uma conclusão fundamentada a respeito da afirmação (ou não) do controle prévio como
um instrumento de justiça constitucional.
Por fim, faz-se interessante demonstrar nesse momento inicial da investigação que a
perspectiva da análise a ser realizada envolveu, como recursos metodológicos, pesquisas
doutrinárias, normativas e jurisprudenciais. Para tanto, salienta-se que, embora a maior parte
da análise recaia no entendimento português a respeito da matéria, outros ordenamentos
jurídicos serão trazidos à discussão, em especial a abordagem presenciada no sistema
jurídico brasileiro.
11
1 SISTEMAS DE CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE
3
Fernando Alves Correia, por exemplo, ao abordar os antecedentes históricos da justiça constitucional, abre
um tópico para abordar “os dois grandes modelos de garantia contenciosa da Constituição”, onde refere-se ao
modelo americano e austríaco. Cfr. CORREIA, Fernando Alves. Justiça Constitucional. Coimbra: Almedina,
2016, p. 113.
4
Cfr. MORAIS, Carlos Blanco de. Justiça Constitucional. Tomo I. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2006, p.
300-302.
12
1.1 O MODELO NORTE-AMERICANO: JUDICIAL REVIEW OF LEGISLATION
5
Daí que Blanco de Morais afirma que “o sistema de controlo judicial norte-americano se funda em alguns
precedentes britânicos”, dentre eles no sistema da Commom Law. Cfr. Ibidem, p. 275.
6
In: BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: Exposição
Sistemática da Doutrina e Análise Crítica da Jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 4-5.
7
Cfr. URBANO, Maria Benedita. Curso de Justiça Constitucional. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2016, p. 53.
8
Jeffrey Segal e Harold Spaeth relatam que os americanos perceberam a insistência britânica, quando lhes
cobraram os custos da guerra francesa e indiana. Tal ato foi considerado como ofensa as suas liberdades e
direitos individuais, o que ocasionou o início da Guerra Revolucionária. Cfr. SEGAL, Jeffrey A.; SPAETH,
13
A partir do receio de ter seus direitos violados pela autoridade legiferante, houve a
limitação dos poderes desse órgão por parte dos líderes políticos do movimento de
independência (Pais Fundadores). A restrição se deu de forma ampla, vez que além de
delimitarem o que era competência desse órgão, definiram também – de maneira detalhada
– a forma como este órgão poderia exercer as competências que lhe foram destinadas 9.
Sendo assim, tais fatos contribuíram para regular a posição do Poder Legislativo,
inclusive com a independência dos Estados Unidos, o Poder Constituinte se preocupou em
trazer uma concepção própria da teoria da separação dos poderes. Sustentada na
desconfiança parlamentar, a compreensão constitucional dessa teoria infere um sistema de
controle recíproco entre os poderes do Estado (teoria dos checks and balances)10, no intuito
de salvaguardar os direitos individuais de todos os integrantes de uma sociedade 11.
Foram estas “condições de necessidade” – limitação do Poder Legislativo – que
exigiram a concessão do valor jurídico à Constituição, atribuindo a esse documento o status
de norma básica do ordenamento jurídico do Estado. Em outras palavras, a Carta Magna
configurou-se como o autêntico e supremo direito do Estado, de modo a impor e vincular
todos os poderes públicos e, de igual modo, os particulares 12.
Ora, estabelecer a Constituição como Lei Suprema exige que todas as demais leis
estejam em consonância com seu texto e o fato de não poder ser desobedecida em nenhuma
instância convida ao estabelecimento de um controle de constitucionalidade como forma de
garantia de sua eficácia prática. Em virtude disso e das demais circunstâncias que
envolveram a tradição dos EUA, não é difícil acreditar na rápida implantação de um controle
judicial amplo de constitucionalidade.
Mesmo com todo esse cenário a Lei Maior dos Estados Unidos da América de 1787
não dispôs acerca da fiscalização de constitucionalidade, tendo sido oficializada por meio da
jurisprudência, por ocasião da sentença Marbury v. Madison, em 180313.
Harold J. The Supreme Court and the Attitudinal Model Revisited. Cambridge University Press (UK), 2002, p.
14.
9
Cfr. Ibidem, p. 15-16.
10
Cfr. URBANO, Op. Cit., p. 56; Cfr. SEGAL, SPEATH, Op. Cit., p. 18-20.
11
Nesse sentido preleciona Blanco Valdés: “Es de una gran importancia en una república no sólo
salvaguardar a la sociedad contra la opresión de sus gobernantes, sino también salvaguardar a una parte de
la sociedad contra la injusticia de la otra parte”. In: VALDÉS, Roberto L. Blanco. La Configuración del
Concepto de Constitución en las Experiencias Revolucionarias Francesa e Norte-americana. Working Papers,
n. 117. Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials, 1996, p. 16.
12
Cfr. Ibidem, p. 5.
13
Cfr. CORREIA, Justiça Constitucional..., Op. Cit., p. 115. Nesse sentido também argumentou Luís Roberto
Barroso, concluindo que a argumentação judicial decorreu de uma lógica sistemática: “Assinale-se, por
14
Neste embate, o então Presidente da Suprema Corte, John Marshall, decidiu não
examinar o pedido do juiz William Marbury sob o argumento de que o preceito jurídico que
baseava o pedido (Judiciary Act de 1789) mostrava-se contrária à Constituição. Marshall
entendeu que nenhuma lei infraconstitucional poderia alargar a competência atribuída ao
Poder Judiciário pela Lei Fundamental, razão pela qual concluiu que aquele Tribunal era
constitucionalmente incompetente para apreciar a demanda 14.
Não se pode negar o caráter essencialmente político da decisão, afinal, o Supremo
Tribunal apenas cedeu aos interesses do então Presidente dos EUA, Thomas Jefferson,
todavia, foi por meio dessa decisão que se proclamou o princípio do controle judicial de
constitucionalidade das leis 15, consolidando as principais bases do modelo norte-americano:
o judicial review.
Por meio dessa sentença, Marshall consagra a Constituição como Lei Suprema,
portanto superior a qualquer disposição ordinária do Parlamento, não podendo ser
desobedecida, caso contrário, é considerada inválida, tal como ocorreu com a lei apreciada
na ocasião. Além disso, no momento em que deixa de aplicar a norma em apreço, declara a
autoridade dos tribunais em invalidar uma lei inconstitucional. Tais premissas são as bases
primordiais do sistema de fiscalização de constitucionalidade americana, estando-se, com
isso, efetivamente instituído o judicial review16.
Os EUA implantaram um sistema de fiscalização amplo na medida em que
conferiram aos juízes e tribunais de todas as instâncias o poder de examinar a
compatibilidade de determinada lei com a Constituição, sendo igualmente competentes para
afastá-la quando entender por sua inconstitucionalidade17.
As principais características desse modelo resumem-se no caráter difuso, concreto,
incidental e a posteriori. O caráter difuso da fiscalização é o que torna o modelo americano
um modelo amplo, visto que todo e qualquer juiz está habilitado a decidir sobre a
conformidade de uma lei com a Constituição, isso posto, desempenhar o controle de
relevante, que a Constituição não conferia a ela [Suprema Corte] ou qualquer outro órgão judicial, de modo
explícito, competência dessa natureza. Ao julgar o caso, a Corte procurou demonstrar que a atribuição
decorreria logicamente do sistema”. In: BARROSO, Op. Cit., p. 5.
14
Cfr. MORAIS, Op. Cit., p. 277-278.
15
Cfr. CORREIA, Justiça Constitucional..., Op. Cit., p. 115.
16
Cfr. URBANO, Op. Cit., p. 56.
17
Nesse sentido, Blanco Valdés analisando os estudos existentes na matéria, estabelece que atribuir a função
de controle de constitucionalidade ao Judiciário constitui medida efetiva contra a liberdade parlamentar, uma
vez que conferir independência aos juízes e tribunais representa a melhor forma de garantir a obediência
constitucional. Cfr. VALDÉS, Op. Cit., p.19.
15
constitucionalidade é tarefa de qualquer juiz ou tribunal, cabendo à repartição de
competências das matérias tratadas a função de delimitar qual instância julgará cada caso18.
Constitui-se em um controle concreto, uma vez que se realiza por meio de uma
questão jurídica que, ao ser levada à apreciação judicial em busca de resolução, atrai a
aplicação de uma legislação que suscita dúvidas acerca de sua constitucionalidade, portanto,
a questão é apresentada ao juiz mediante um caso concreto. Ademais, determinada questão
jurídica só conseguirá ser solucionada se, primeiramente, a Corte certificar-se da
compatibilidade da lei com a Carta Maior, isto é, torna-se imprescindível que se analise a
constitucionalidade da determinada lei, de modo incidental, para que o caso concreto consiga
ser solucionado19.
Por consequência das duas últimas características é possível afirmar que o judicial
review só recai sobre normas que já se encontram vigentes no ordenamento jurídico. Isto
porque, a necessidade de existência de um caso concreto que, ao ser julgado, requeira a
aplicação de determinada lei que provoca dúvidas sobre sua conformidade com a Lei Maior,
implica na análise de uma lei já existente e perfeitamente formada, apta a ser aplicada e a
produzir efeitos. Desta forma, é um controle a posteriori, tendo como objeto leis
promulgadas e em vigor 20.
Uma vez declarada a inconstitucionalidade de uma lei, ela não poderá ser aplicada
no caso concreto em análise, o que nada impede que esta decisão não possa abarcar outros
casos que sejam suscitados perante o tribunal. Eis o efeito particular 21 do modelo difuso de
fiscalização: qualquer que seja o conteúdo da decisão, a resposta dada à questão de
inconstitucionalidade é válida apenas para o processo que a provocou, produzindo, assim,
efeitos “inter partes”22.
18
Nestes termos, disciplina Blanco de Morais: “todo juiz encontra-se habilitado a conhecer e decidir sobe a
conformidade das mesmas com as normas constitucionais. Esta faculdade opera, contudo, num contexto de
repartição competencial”. Cfr. MORAIS, Op. Cit., p.280-281.
19
Nesses termos preleciona Maria Benedita Urbano que a questão de inconstitucionalidade “surge no âmbito
de uma questão jurídica colocada perante um tribunal ordinário, podendo, deste modo, afirma-se que a norma
ou normas objeto de controlo estavam relacionadas e, mais do que isso, eram imprescindíveis à resolução da
questão jurídica colocada”. Cfr. URBANO, Op. Cit., p.30.
20
Cfr. ROUSSEAU, Dominique. La Justicia Constitucional en Europa. Madrid: Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales, 2002, p. 9-10.
21
Cfr. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina,
2014, p. 903.
22
Cfr. MORAIS, Op. Cit., p. 281; Cfr. URBANO, Op. Cit., p. 30; FROMONT, Michel. La Justice
Constitutionnelle dans le Monde. Paris: Éditions Dalloz, 1996, p. 47.
16
Ademais, Alves Correia e Canotilho ressaltam como consequência típica da decisão
de inconstitucionalidade proferida na judicial review a declaração de nulidade do ato
normativo, pois entendem que a nulidade se constitui a partir do momento em que a lei entra
em vigor, uma vez que ela é contrária ao texto constitucional desde a sua origem. Desta
forma, ao juiz designa-se, apenas, a tarefa de declarar a nulidade preexistente 23, isto é, o juiz
não tem a função de anular determinado preceito normativo, ele já é nulo por natureza.
Ora, considerar que uma lei é nula desde sua origem resulta na conclusão de que
todos os efeitos por ela produzidos também são nulos, pelo o que a declaração que invalidar
a lei deve também invalidar todos os efeitos emanados por ela. É o chamado efeito retroativo
ou ex tunc considerado próprio do modelo de fiscalização de constitucionalidade norte-
americano24, através do qual se conclui as características peculiares desse sistema.
23
Cfr. CORREIA, Justiça Constitucional..., Op. Cit., p. 116; Cfr. CANOTILHO, Op. Cit., p. 904.
24
Cfr. Ibidem, p.116; Ibidem, p. 904.
25
Cfr. ROUSSEAU, Op. Cit., p. 11-12; Cfr. MORAIS, Op. Cit., p. 289.
26
Nesses termos pode-se destacar trechos dos ensinamentos de Kelsen: “O fundamento de validade de uma
norma apenas pode ser a validade de uma outra norma. Uma norma que representa o fundamento de validade
de uma outra norma é figurativamente designada como norma «superior», por confronto com uma norma que
é, em relação a ela, a norma «inferior» (...) Como já notamos, a norma que representa o fundamento de validade
de uma outra norma é, em face desta, uma norma superior (...) A norma fundamental é a fonte comum da
validade de todas as normas pertencentes a uma mesma ordem normativa, o seu fundamento de validade
comum”. In: KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito (trad. João Baptista Machado). 7. ed. Coimbra: Almedina,
2008, p. 215-217.
17
Admitir que as leis inferiores devem reproduzir o que foi emanado pela lei superior
é estabelecer que o direito só estará em perfeito funcionamento quando o conjunto
hierárquico estiver em regularidade, destarte, faz-se clara, nesse sistema, a necessidade de
sempre se estar controlando a existência de correspondência entre as normas 27.
Para isso Kelsen elabora um modelo de controle de constitucionalidade bem diferente
do adotado na realidade norte-americana, uma vez que não entrega aos juízes ordinários,
nem mesmo aos de tribunais superiores, a incumbência de exercer tal controle. Sustentando
a sua teoria na desconfiança judicial, a qual permeava a realidade europeia à época, bem
como na tese de que encarregar os juízes dessa função poderia trazer prejuízos ao direito
positivo, Kelsen atribuiu o poder de analisar a relação de harmonia entre as leis (inferiores e
superiores) a um tribunal próprio que não se assemelharia aos demais tribunais e figuraria
como única instância competente para apreciar a conformidade das leis com a norma
superior28.
Portanto, o modelo europeu defende um controle concentrado de
constitucionalidade, por meio do qual verifica-se um único órgão competente para a função29
– o Tribunal Constitucional (TC), cuja criação traduziu-se na única forma capaz de evitar
interpretações judiciais divergentes, assegurando a unidade jurisprudencial.
Pela existência de um órgão próprio para apreciar a matéria constitucional, afasta-se
a necessidade de resolução da questão de inconstitucionalidade mediante apreciação de um
caso concreto, de modo a constituir-se em um processo independente, cujo o objeto da
demanda é exclusivamente o controle de constitucionalidade de determinado preceito
normativo. Por essa premissa, o modelo austríaco-kelsiano classifica-se por ser um controle
que ocorre em abstrato, mediante o ajuizamento de uma ação direta perante o tribunal
especial, criado com a única missão de julgar processos de natureza constitucional 30.
27
Rousseau transmite de forma clara a intrínseca relação entre a teoria de Hans Kelsen com o controle de
constitucionalidade das leis, ao afirmar que a teoria proposta por Kelsen não apenas é fundada no controle
como também o converte no centro de sua teoria, uma vez que torna o controle como o meio de se garantir a
validade e regularidade do sistema jurídico. Afinal, “sin el control de constitucionalidad, ¡la pirámide se
derrumbaría!”. Cfr. ROUSSEAU, Op. Cit., p. 12-13.
28
Esta é a análise de Maria Benedita Urbano que, concluindo essa perspectiva, acrescenta que Kelsen “entendia
dever haver uma separação absoluta entre a jurisdição constitucional e a jurisdição ordinária”. Cfr. URBANO,
Op. Cit., p. 72-73.
29
Nesse sentido reforça Blanco de Morais: “O sistema controlo jurisdicional concentrado supõe a criação de
um tribunal especializado para administrar a justiça em matérias de natureza constitucional, sendo-lhe cometida
a última palavra do julgamento da relação de conformidade das normas com a Constituição”. Cfr. MORAIS,
Op. Cit., p. 288.
30
Cfr. ROUSSEAU, Op. Cit., p. 13-14.
18
Caracteriza-se, também, por ser um modelo pautado na fiscalização de normas que
já se encontram em vigor dentro do ordenamento jurídico, isto é, a atividade do Tribunal
Constitucional só pode ser verificada quando a norma suscitada já tiver emanando seus
efeitos na realidade. Portanto, representa um controle a posteriori – também chamado de
repressivo ou sucessivo31.
Ademais, cumpre ressaltar que no momento em que o Tribunal Constitucional
declara a inconstitucionalidade de uma lei ele atua como um “legislador negativo” 32, visto
que ele elimina o respectivo preceito normativo do ordenamento jurídico. E, diferentemente
do analisado do caso norte-americano, o controle concentrado de fiscalização não deixa,
apenas, de aplicar regra no determinado caso em análise, mas sim a retira do regramento
nacional, não podendo mais ser suscitada em caso algum. É o denominado efeito erga
omnes33.
Em que pese as características do modelo austríaco demonstrem com grande
destaque a influência que sofreu da teoria de Hans Kelsen, não se pode afirmar que o restante
da Europa simpatizou desde o princípio com essa teoria, pelo o que se constata na história
algumas resistências. Isso é tão verdade que este modelo apenas foi posto em prática, pela
primeira vez, com a Constituição austríaca de 1920 34, devido a criação da figura do Tribunal
Constitucional, contudo, sua afirmação no continente europeu aconteceu só tempos depois.
Fato é que o continente europeu apresentou um processo lento de implementação da
justiça constitucional na sua realidade. Isto se justificou em razão de, durante muitos anos,
ter vigorado na mentalidade europeia a ideia de que as Constituições se direcionavam apenas
aos poderes do Estado, de modo a limitar a atuação de seus governantes, logo, o texto
constitucional era restringido a um documento essencialmente político 35.
Um exemplo expressivo dessa concepção política da Constituição é presenciado na
teoria do jurista alemão Carl Schmitt, o qual protagonizou, ao lado de Kelsen, o despertar da
ciência do direito público deste século36. Carl Schmitt constrói sua teoria contrapondo aquela
31
Cfr. BARROSO, Op. Cit., p. 45.
32
Cfr. CORREIA, Justiça Constitucional..., Op. Cit., p. 99.
33
Cfr. CANOTILHO, Op. Cit., p. 903.
34
Como bem acentuou Rousseau, esta foi o “primer ejemplo contemporáneo de una jurisdicción constitucional
especial”. In: ROUSSEAU, Op. Cit., p. 14.
35
Cfr. URBANO, Op. Cit., p. 65.
36
Cfr. COSTA, José Manuel M. Cardoso da. Algumas Reflexões em torno da Justiça Constitucional, in
“Boletim da Faculdade de Direito”, Stvdia Ivridica, 41, Colloquia – 3. Coimbra: Coimbra Editora, 1998, p.
114-115.
19
formulada, sobretudo no que diz respeito à questão de saber quem deveria ser o guardião da
Constituição, uma vez que não concordava em atribuir a função a um Tribunal próprio, tal
como previu o jurista austríaco.
O pensamento de Carl Schmitt toma forma com a análise dos diferentes conceitos de
Constituição, de modo que chega a conclusão de que “Constituição” é diferente de “Lei
Constitucional”, distinguindo normas jurídicas da existência política do Estado 37. Por tal
estudo, Schmitt compreende a “Constituição” como um instrumento de garantia da unidade
política do povo, indispensável à supremacia do Estado38, portanto, ressalta a natureza
essencialmente política do documento39.
Com base nessa conclusão, Schmitt não conseguia conceber que a guarda da
Constituição fosse confiada ao Tribunal Constitucional, como defendeu Kelsen, porque se
tratava de uma atividade puramente política, logo, deveria ser atribuída a órgão de igual
natureza40. Sendo assim, defendia a tese de que não cabia ao Tribunal a função de “fazer
política”, caso contrário acarretaria na “politização da justiça” 41.
Como forma de evitar tal incompatibilidade, Schmitt defende que a guarda da
Constituição seja entregue a um órgão que pudesse, de fato, representar a unidade política
do povo e reiterar a soberania do Estado frente ao pluralismo parlamentar, o Presidente do
Reich42. Segundo Schmitt, o Presidente do Reich representa a figura de um homem que reúne
a confiança de todo o povo, titular de uma posição neutra – pouvoir neutre – capaz de
conciliar os interesses envolvidos 43.
Apesar do grande embate doutrinário ocorrido à época, os dias atuais demonstram
que a teoria de Hans Kelsen foi vitoriosa, visto o modelo concentrado ser um dos grandes
37
Cfr. HERRERA, Carlos Miguel. La Polémica Schmitt-Kelsen sobre el Guardian dela Constitución. Revista
de Estudios Políticos (Nueva Época), n. 86, out-dec, 1994, p. 203; Cfr. SCHMITT, Carl. Teoría de la
Constitución (trad. Francisco Ayala). Madrid: Alianza Editorial, 1996, p. 45-47.
38
Cfr. URBANO, Op. Cit., p. 69.
39
A esse respeito argumentou Schmitt: “La Constitución no es, pues, cosa absoluta, por cuanto que no surge
de sí misma. Tampoco vale por virtud de su justicia normativa o por virtud de su cerrada sistemática. No se
da a sí misma, sino que es dada por una unidad política concreta (…) la Constitución vale por virtud de la
voluntad política existencial de aquel que la da”. In: SCHMITT, Op. Cit., p. 46.
40
De acordo com Cardoso da Costa, pela visão de Schmitt, só um órgão político conseguiria assegurar a
concreta unidade do Estado estabelecida pelo poder constituinte, quando deparado com situações de crise. Cfr.
COSTA, Op. Cit., p. 115-114.
41
Herrera traz esse sentimento de Schmitt afirmando que, para o teórico alemão, “un Tribunal Constitucional
Central que concentra y monopoliza el control de la Constitución, trae aparejado «una politización de
lajusticia» (Politisierung derJustiz), más que «una judicialización de la política» (Juridifizierung der Politik).
In: HERRERA, Op. Cit., p. 209.”
42
Cfr. CORREIA, Justiça Constitucional..., Op. Cit., p. 100.
43
Cfr. SCHMITT, Op. Cit., p. 333-334.
20
modelos de garantia constitucional no mundo44. Contudo, a breve análise dessa controvérsia
teve como objetivo demonstrar que o desenvolvimento do modelo de controle concentrado
não se impulsionou de maneira repentina, pois encontrou certos obstáculos na medida em
que se expandia pelo continente europeu. Em razão dessa constatação, a doutrina costuma
destacar três etapas importantes no processo de implementação desse modelo45.
A primeira etapa de expansão do ideal de justiça constitucional na Europa ocorreu
com o fim da Primeira Guerra Mundial, também conhecido por período austríaco, em razão
de praticamente só a Áustria ter implantado o modelo ao criar um Tribunal Constitucional
na Constituição de 1920. Todavia, tais disposições deixaram de ser aplicadas em virtude da
profunda crise política e da propagação dos ideais fascistas que tomaram a Europa,
resultando na explosão da segunda grande guerra46.
Em que pese o modelo até então construído ter perdido sua força com os
acontecimentos citados, não é correto afirmar que ele foi de todo prejudicial quando se
projeta efeitos a longo prazo. Veja-se, com as experiências vivenciadas no “império”
nazifascista e as grandes barbaridades que marcaram esse período, houve certa mudança no
pensamento dos cidadãos em relação aos poderes do Estado.
Até então o Poder Legislativo era visto como infalível, o que tornava a lei sagrada e
insuscetível de erros, entretanto as atitudes tomadas no período da Segunda Guerra Mundial
foram todas previstas em disposições legais, as quais demonstraram que “o legislador não
cumpriu a sua missão de proteção das pessoas, dos seus direitos, e que as leis também podem
ser contraditórias, equívocas e injustas” 47. Em resumo, com o fim desta guerra, se pôs em
causa a soberania parlamentar, o que resultou em um terreno fértil à propagação dos ideais
de justiça constitucional estabelecidos anteriormente na Áustria.
Terminada a guerra, inicia-se a segunda etapa de expansão do modelo. Sob influência
da reconstrução da democracia, verificou-se a preocupação de criar instituições capazes de
impedir violações aos direitos dos cidadãos, momento em que se adotou o controle de
constitucionalidade como instrumento eficaz em assegurar os direitos individuais. Nesta
44
Como bem destacou Rousseau: “el control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes se impuso
rápidamente como el único instrumento destinado a asegurar los derechos de las minorías, a evitar la opresión
de una mayoría política y a impedir que el legislador atentase contra los derechos fundamentales”. In:
ROUSSEAU, Op. Cit., p. 15.
45
Cfr. FROMONT, Op. Cit., p.17-26; ROUSSEAU, Op. Cit., p. 11-16
46
Cfr. ROUSSEAU, Op. Cit., p. 14-15.
47
Cfr. URBANO, Op. Cit., p.
21
etapa, outros países cederam ao modelo austríaco de justiça constitucional, tais como a Itália
e a Alemanha48.
Por fim, nos anos 70, o velho continente vivenciou um grande processo de expansão
do modelo, sendo adotado por Portugal, Espanha, Grécia, Bélgica, além de ser marcado pela
consolidação e aprofundamento dos mecanismos nos países já praticantes – o que caracteriza
a terceira etapa de evolução e culmina com a sua solidificação na Europa ocidental49.
Atualmente, a grande maioria dos países implantaram o modelo austríaco nos seus
ordenamentos jurídicos, das quais surgiu as mais variadas adaptações 50, mas que não deixam
de demonstrar que, embora lentamente, aquele modelo rendeu bons frutos no que tange à
questão de justiça constitucional e proteção da Constituição.
48
Cfr. ROUSSEAU, Op. Cit., p. 15. Ademais, Michel Fromont, de forma sucinta, traduz a leitura e
implementação do modelo austríaco nos outros ordenamentos jurídicos, demonstrando, mais ou vez, que não
foi uma importação pura e imediata. Cfr. FROMONT, Op. Cit., p. 20-25.
49
Cfr. ROUSSEAU, Op. Cit., p.15-16.
50
Em razão dessa grande expansão do modelo concentrado, bem como a diversidade de adaptações que este
sofreu em diversos ordenamentos jurídicos pelo mundo, é que Maria Benedita Urbano acredita não ser
desadequado, nos dias atuais, denominá-lo como modelo europeu, contudo, não há entendimento pacífico neste
sentido. Cfr. URBANO, Op. Cit., p. 74-75.
51
Cfr. URBANO, Op. Cit., p.75. Nesse sentido também parece entender Michel Fromont no momento em que
afirma que “le contrôle abstrait préalable des lois est assez rare”. Cfr. FROMONT, Op. Cit., p.70.
22
Isto decorre do fato de a historicidade francesa ser marcada pelo desenvolvimento de
uma ideologia muito marcante e singular que, ao recair sobre a estrutura organizacional do
Estado, demonstrou-se incompatível com a atuação proativa do órgão judicial. Desta forma,
ao negarem funções aos juízes, tornava-se impossível implantar quaisquer dos outros
modelos externos em sua jurisdição, razão pela qual foi preciso criar um sistema próprio.
A particular desconfiança com o Poder Judiciário na França advém do Antigo
Regime, época em que todos os poderes se concentravam na mão do Rei, sendo os juízes
tidos como “longa manus” deste, afinal, eram considerados conservadores e invasivos 52.
Sendo assim, na memória do povo, eles seriam tão cruéis quanto o Rei e, se pretendiam
acabar com a Monarquia precisavam, de igual modo, implantar mecanismos a fim de evitar
a intervenção judiciária na estrutura estatal53.
Tendo em vista esta ideologia, com a Revolução Francesa e o início do regime
republicano em 1789, verificou-se a designação de um papel humilde ao Poder Judiciário,
no qual a sua função restringia-se, tão somente, a aplicar a lei. Portanto, naquela conjuntura
era evidente a postura neutral dos juízes, tal como “la bouche qui prononce les paroles de la
loi”54/55.
A verdade é que, na França pós-revolucionária, não fazia muito sentido a defesa de
um controle judicial sobre o Poder Legislativo, isto porque, nesta época, além da
característica falta de confiança nos juízes, a lei era vista como expressão da vontade geral,
do mesmo modo como foi consagrada pela Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão, em seu artigo 6º56. Desta forma, na medida em que a lei representa a voz do povo
52
Cfr. LUNARDI, Soraya Gasparetto. Controle de Constitucionalidade na França: vantagens e inovações. In:
Revista Brasileira de Estudos Políticos. Belo Horizonte, n. 103, jul./dez. 2011, p. 286. Disponível em:
<http://www.pos.direito.ufmg.br/rbepdocs/103285306.pdf >. Acessado em: 24 de novembro de 2017.
53
Retratando essa desconfiança, entendeu Rocha de Lima: “Revela-se patentemente presente, ainda, a ideia do
Poder Judiciário submisso aos dois primeiros ‘Estados’ – clero e nobreza. Em verdade, na França Moderna, a
instituição era submissa aos desejos das classes anteriormente denominadas. As decisões judiciais costumavam
beneficiar os membros da elite, atendendo à dominação econômica daquela classe social”. In: LIMA, Augusto
de Carlos Rocha de. História do Controle de Constitucionalidade de Atos Normativos: precedentes e definição
da sua concepção moderna. Revista de Direito Constitucional e Internacional, ano 17, nº. 66, 2009, p. 116.
54
Cfr. MONTESQUIEU. De l’Esprit des Lois, Livro XI, Capítulo VI. Paris: Gallimard, 1995, p. 337.
55
Sinais dessa restrição da atuação judicial são facilmente verificados na lei revolucionária 16-24 de agosto de
1790, que teve por escopo instituir na França a organização judicial. Dominique Turpin assevera que esta lei
instaura “une conception rigide de la séparation des pouvoirs (si l'on peut parler de pouvoir à propos du
judiciaire, que Montesquieu considérait comme en quelque sorte nul) vint leur interdire de s'immiscer dans
l'action de l'administration et, a fortiori, dans le contrôle de la législation”. In: TURPIN, Dominique. Droit
Constitutionnel. 1. ed. Paris: Quadrige, 2003, p.152.
56
Artigo 6º
A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer para sua formação,
pessoalmente ou através de seus representantes. Ela deve ser a mesma para todos, seja aos que protege, seja
23
ela automaticamente torna-se incapaz de causar dano a alguém, uma vez que, de acordo com
as ideias rousseanas, é incompatível com a natureza humana o fato de um cidadão elaborar
leis injustas consigo mesmo57.
Com isso, a norma ganhou status central no ordenamento francês. Por ser fruto da
coletividade e não mais de um rei soberano, a lei passou a ser considerada a expressão
máxima da vontade do povo, o que a tornou sagrada e perfeita, logo, isenta de qualquer
incongruência que exija a sua fiscalização por qualquer outro órgão58. Destarte, a legislação,
de per si, já velava pelo respeito e cumprimento dos preceitos fundamentais, não sendo
necessário criar ou designar um órgão para supervisioná-la, razão pela qual alguns estudiosos
apontaram a inutilidade de um controle judicial de constitucionalidade nesta realidade 59.
Ora, conferir soberania à lei implica conferir o mesmo destaque àquele que a
concebeu e, em que pese esta emanar da vontade do povo, sabe-se que não é criada
diretamente por ele, mas sim por meio de seus representantes, democraticamente escolhidos
para tal, os quais compõem o Parlamento. Portanto, o Poder Legislativo desempenhava o
papel de representação da coletividade nacional60, isto é, detinha a função de codificar a
vontade geral, assumindo, pois, a missão de ser o único intérprete da lei.
Era inviável, dado estarem velando pela vontade de todos, admitir que qualquer outro
órgão pudesse regular a atividade do Parlamento – ainda mais sendo o Judiciário o órgão
mais renegado à época – razão pela qual não havia como instituir hierarquia diferente, a
soberania parlamentar era evidente 61. Nesse sentido, Cristina Queiroz 62 assevera que é
perceptível no constitucionalismo francês a prevalência da soberania parlamentar ao invés
aos que pune. Todos os cidadãos sendo iguais aos seus olhos são igualmente admissíveis a todas as dignidades,
lugares e empregos públicos, segundo sua capacidade e sem outra distinção, além de suas virtudes e seus
talentos (grifo nosso).
57
Cfr. BOTELHO, Catarina Santos. A Revisão Constitucional Francesa de 2008 e a Questão Prioritária de
Constitucionalidade: uma Revisão Platónica ou um Genuíno Acréscimo na Tutela dos Direitos Fundamentais?
In: SOUSA, Marcelo Rebelo de, et al. (coord). Estudos de homenagem ao Professor Doutor Jorge Miranda.
vol. 1, Lisboa: FDUL, 2012, p. 472.
58
Cfr. SEGORBE, Beatriz; TRABUCO; Cláudia. O Conselho Constitucional Francês. Coimbra: Quarteto
Editora, 2002, p. 24.
59
Nesse sentido, apontam Segorbe e Trabuco: “o controle de constitucionalidade das leis era um mecanismo
que surgia, neste contexto, como absolutamente supérfluo. A lei não poderia fazer mal e a garantia do seu
respeito pela Constituição não fazia qualquer sentido e revelava-se inútil”. In: Ibidem, p. 24. Desta forma
também entende Maria Benedita, Cfr. URBANO, Op. Cit., p. 80-81.
60
Cfr. LUNARDI, Op. Cit., p. 287.
61
Cfr. QUEIROZ, Cristina. Constituição, Constitucionalismo e Democracia. In: MIRANDA, Jorge.
Perspectivas constitucionais nos 20 anos da Constituição de 1976. vol. 1, Coimbra: Coimbra, 1996, pp. 457-
480.
62
Cfr. QUEIROZ, Ibidem, p. 462-465.
24
da supremacia da Constituição, sendo este o principal fator a afastar o controle jurisdicional,
afinal, se não se tem a Constituição como suprema, não há o que se falar em inferioridade
da lei, o que implica em um legislador sem parâmetros, dotado de poderes absolutos.
Em outras palavras, na França pós-revolucionária, mesmo que fundada na rigidez
constitucional, conferiu à lei promulgada pelo Parlamento democraticamente eleito pelo
povo, caráter de superioridade na sociedade, de modo a ocupar o espaço que deveria ser da
Constituição. Com esta estrutura, designou-se ao Poder Legislativo – aquele que criou as leis
ditas sagradas – a função exclusiva de interpretar os textos legais, o que ocasionou na
atribuição ao Parlamento do papel de controlar a constitucionalidade de suas próprias leis,
sem precisar se submeter a qualquer norma 63/64.
Ressalta-se que nesta época existia a Constituição, mas não da maneira como se
conhece, ela não possuía a característica de ser suprema 65, uma vez que garantir supremacia
constitucional requereria a limitação do Poder Legislativo, o que como visto, é impensável
para a época, resultando em anos de legalismo exacerbado, bem como de soberania
legislativa.
Contudo, com o passar do tempo o movimento revolucionário começou a se dissipar,
não tendo a mesma força com que fora implantado. Isto porque, passou-se a perceber que o
regime vigente não se mostrava suficiente para garantir a efetiva tutela dos direitos e
liberdades fundamentais, de modo a trazer à tona a urgência de se promover uma reforma no
constitucionalismo francês. O apelo pelo fim da exceção francesa adveio tanto da ordem
interna quanto internacional, ambas sob o argumento de que a certeza jurídica conferida pela
63
Nesse sentido Armindo Mendes sustenta que “no modelo francês tradicional, o controle de
constitucionalidade das leis era político e cabia ao órgão parlamentar, porque este tinha o poder de formular a
expressão normativa da vontade geral, visto os respectivos membros serem os legítimos representantes do
povo, único titular do poder legislativo”. In: MENDES, Armindo Ribeiro. Tribunal Constitucional entre o
Direito e a Política – A Fiscalização Preventiva da Constitucionalidade. Revista Julgar, nº 3, 2007. Disponível
em: <http://julgar.pt/wp-content/uploads/2016/05/06-Ribeiro-Mendes-TC-fiscaliza%C3%A7%C3%A3o-
preventiva.pdf >. Acesso em: 15 de Dezembro de 2016.
64
Em razão disso é que Beatriz Segorbe e Cláudia Trabuco entendem que “o absolutismo apenas sofrera uma
‘re-centragem’: a Revolução fizera-o renascer em benefício do legislador. A necessidade de limitar, através da
lei, os abusos de poder do monarca não fazia supôr nem perceber a necessidade de limitar o legislador. Assim,
continuava a existir na França, um poder cujo arbítrio não se submetia a qualquer norma – a Constituição
existia, mas o legislador podia transgredi-la a seu bel-prazer, em total impunidade”. In: SEGORBE;
TRABUCO, Op. Cit., p. 25.
65
Jorge Miranda assevera essa ausência de superioridade constitucional ao afirmar que “a supremacia da
Constituição não era até há alguns anos um princípio jurídico operativo, determinante da invalidade das leis
com ela incompatíveis”, sendo fácil concluir que embora fundado em Constituições rígidas – razão pela qual
faz análise das sucessivas Constituições francesas – o constitucionalismo francês se mostra bem diferente dos
demais. Cfr. MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, Vol.1, Tomo I,1, Coimbra: Coimbra
Editora, 2014, p. 165-176, cit. p.174.
25
lei perde a magnitude no momento em que não é capaz de impedir ofensas aos direitos
fundamentais 66.
Embora as críticas tomassem proporções cada vez maiores, demorou até que a França
introduzisse de fato o controle de constitucionalidade em sua jurisdição. A desconfiança no
Poder Judiciário ainda era muito forte, bem como a crença na soberania da lei se fazia
presente, razão pela qual “só de forma gradual a ‘pátria do legalismo’ se (re)encontrou ‘com
a pátria do constitucionalismo’”67.
Este encontro começou a ocorrer com a promulgação, em 1958, da Constituição
Francesa da Quinta República, no momento em que o legislador constituinte introduziu na
estrutura organizacional do Estado o Conseil Constitutionnel (Conselho Constitucional), a
quem conferiu o (restrito) poder de controlar a constitucionalidade das leis parlamentares.
Em que pese o argumento de defesa aos direitos fundamentais estivesse em voga, é
evidente que os primeiros passos para a implantação de um controle de constitucionalidade
em França não foram fundamentados na garantia desses direitos, assim como, não tinha
como objetivo consagrar um amplo sistema de controle de constitucionalidade. Na verdade,
a criação do Conselho baseou-se em argumentos eminentemente políticos, voltados
especificamente a evitar o predomínio da vontade parlamentar sobre os outros órgãos68, o
que era presenciado até então.
E na medida em que se atribui ao Conselho a tarefa de defender o sistema político,
de forma a assegurar os interesses do Poder Executivo, se está insinuando uma nova
repartição de funções entre os Poderes do Estado, isto é, a criação deste órgão inaugurou um
novo equilíbrio de poderes na França que buscava enfraquecer a soberania parlamentar 69.
Desta forma, tendo por base a finalidade pela qual foi criado, o Conselho Constitucional
66
Cfr. BOTELHO, Op. Cit., p.469-470 e 474.
Sobre esse período de transição Lunardi ainda assevera que outro fator que estimulou a reestruturação do
constitucionalismo francês recaiu sobre a impossibilidade de se distinguir o poder constituinte dos poderes
constituídos. Afinal, a partir do momento em que o Poder Legislativo tinha supremacia absoluta, sendo o
responsável por controlar suas próprias leis, a distinção perdia o sentido prático, pois o legislador detinha o
poder de ser juiz em causa própria. Cfr. LUNARDI, Op. Cit., p. 287.
67
In: URBANO, Op. Cit., p.81.
68
Cfr. SEGORBE; TRABUCO, Op. Cit., p. 26.
69
Cfr. URBANO, Op. Cit., p. 81.
Nesse sentido, Catarina Botelho destaca: “Resultava os trabalhos preparatórios da Constituição de 1958 que o
legislador constituinte não tinha por intenção criar um órgão encarregado de julgar leis e assegurar a garantia
dos direitos e liberdades dos cidadãos, mas sim, pretendia criar uma instituição capaz de fazer respeitar o artigo
34.º, ou seja, a nova repartição de competências normativas entre o Parlamento e o Governo”. In: BOTELHO,
Op. Cit., p.475.
26
(CC) atuava como um órgão político por estar fora da estrutura judicial, logo, não se
assemelhava aos tribunais 70.
Jorge Miranda71, ao analisar esta inovação francesa, entende que a escolha de um
órgão de origem e composição políticas, mas com funções jurisdicionais constituiu a melhor
alternativa para reagir contra o governo da assembleia e, assim, conseguir implantar um
sistema diferente no país sem que se pusessem em causa as tradições democráticas e liberais
da França.
Então, a Constituição da V República conferiu ao Conselho Constitucional capítulo
específico, compreendendo os artigos 56º e seguintes de seu texto, de onde se extrai a
composição e as competências designadas ao novo órgão. De antemão salienta-se que, da
simples leitura do texto original, resta clara a competência restrita que foi designada a este
órgão, sendo chamado a atuar apenas em situações bem específicas, voltadas, via de regra,
para assuntos políticos.
É o caso dos artigos 58º ao 60º do mesmo diploma, em que se atribuiu ao Conselho
a função de garantir a regularidade ou deliberação sobre a eleição de Presidente da República
e de Deputados e Senadores, bem como a atuação na fiscalização de regularidade de
referendos. Além dessas previsões, o Conselho possui competências também para intervir
em Estado de Exceção, uma vez que precisa ser consultado sobre as condições que indicaram
a emergência, analisando, igualmente, cada uma das medidas aplicadas, conforme previsão
do artigo 16º72.
Contudo, a competência mais importante designada ao Conselho Constitucional e
que também foi alvo de maior discussão doutrinária, refere-se ao controle de
constitucionalidade das leis. De acordo com o texto constitucional, mais precisamente com
artigo 61º, as leis parlamentares poderiam ser submetidas à análise do Conselho
Constitucional para que este se pronunciasse sobre a conformidade dessas normas com a
Constituição, em outras palavras, a Carta Magna atribuiu ao novo órgão a tarefa, até então
impensável, de fiscalizar a atuação do Poder Legislativo.
Tal previsão caracteriza uma completa novidade ao se falar em direito francês e, em
razão disso, é possível afirmar que essa competência se traduz como uma das principais
70
Beatriz Segorbe e Cláudia Trabuco ressaltam que o Conselho Constitucional se classifica como uma
instituição sui generis, visto que não se inspira em nenhum outro sistema. Cfr. SEGORBE; TRABUCO, Op.
Cit., p.27.
71
Cfr. MIRANDA, Op. Cit., p. 174-182.
72
Cfr. SEGORBE; TRABUCO, Op. Cit., p. 31-32, nota 14.
27
inovações que a Constituição da V República trouxe para a realidade francesa, afinal, como
analisado, até aquele momento, falar em fiscalização do órgão que representa a soberania
popular era tanto quanto inútil e desnecessária.
Devido a essa tradição legalista e contrária a qualquer modo de fiscalização é que já
se pode imaginar que a introdução do controle de constitucionalidade não se daria de forma
ilimitada, nem mesmo se assemelharia aos modelos americano ou austríaco nesse primeiro
momento73. Desta forma, a visível novidade do preceito constitucional veio acompanhada
de regras bem particulares e que lhe deram nomeação e classificação própria.
Pelo preceito constitucional, a fiscalização de constitucionalidade do Conselho
recairia sobre qualquer texto de origem legislativa e sobre os regulamentos de assembleias
parlamentares, podendo também analisar a conformidade dos tratados internacionais, por
força do artigo 54º.
Entretanto, é imprescindível destacar que o artigo 61° da Constituição é claro ao
determinar as condições que viabilizam a atuação deste órgão, em sede de controle, sendo
necessário, para isso, que as leis parlamentares, embora aprovadas pelas Casas Legislativas,
não tenham sido ainda promulgadas e, no caso dos tratados internacionais, desde que não
ratificados.
Desta forma, trata-se de uma fiscalização de constitucionalidade que se efetiva no
processo de formação das normas, antes que estejam aptas a produzir efeitos na realidade,
pelo o que se conclui que a Constituição de 1958 implantou um controle preventivo de
constitucionalidade das leis, em que tudo se distingue dos modelos americanos e austríacos
existentes, demonstrando a singularidade do modelo francês.
Além disso, não era qualquer cidadão que poderia requerer a submissão dos projetos
de lei, visto que a legitimidade ativa para propor uma demanda dessa natureza era conferida
a figuras específicas em um rol taxativo, onde se incluíam o Presidente da República, o
Primeiro Ministro, o Presidente da Assembleia Nacional e o Presidente do Senado. De
acordo com Anderson Teixeira e Brunize Finger 74, a legitimidade ativa restrita às
73
De modo a reforçar a intenção do legislador constituinte de estabelecer o Conselho Constitucional como a
ferramenta com a qual se instituiria um novo equilíbrio de poderes em território francês é que Catarina Botelho
destaca que “não se pretendia criar um modelo de justiça constitucional semelhante ao austríaco, mas sim
reforçar o papel do Executivo em detrimento do Parlamento, maxime da Assembleia Nacional”. In: BOTELHO,
Op. Cit., p.475.
74
Cfr. TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski; FINGER, Brunize Altamiranda. A Justiça Constitucional Francesa
e a Questão Prioritária de Constitucionalidade: uma Reforma que Virou Revolução Constitucional. In: Revista
Direito Público, Porto Alegre, Volume 13, n. 72, nov.dez., 2016, p.37.
28
autoridades políticas e jurisdicionais se justifica em razão do controle preventivo se
manifestar de maneira abstrata, logo, não exige a existência de fatos. Destarte, quando se
aciona o Conselho Constitucional se está requerendo a proteção objetiva da Constituição e
não direitos subjetivos próprios, motivo pelo qual afasta a possibilidade de conferir
legitimidade ativa a qualquer cidadão.
Vale destacar que a legitimidade ativa é fator essencial ao se analisar o
funcionamento do Conselho, isto porque, o órgão só pode atuar se for chamado para tal.
Desta forma, é certo afirmar que a pronúncia de inconstitucionalidade não é automática, o
direito do Conseil de poder atuar no controle de constitucionalidade de um projeto de lei só
surge quando for acionado por autoridade competente – “droit de saisine”75.
No ano de 1974 houve a promulgação de uma lei constitucional que ocasionou no
sistema francês uma reforma considerada relevante do ponto institucional do Conselho
Constitucional, afinal, dela decorreu o alargamento do rol de legitimados a acionar o
funcionamento do referido órgão. A partir de então, um grupo de sessenta deputados ou
sessenta senadores passaram a ser titulares desse direito76.
Outra particularidade própria do regime de controle de constitucionalidade francês
diz respeito ao critério que deveria ser utilizado pelo Conselho para deliberar sobre a
constitucionalidade do projeto de lei. De fato, como já analisado, competia ao Conselho
Constitucional a função de analisar se o projeto de lei havia obedecido o processo de
elaboração constitucionalmente previsto, assim como, se o conteúdo deste estava em
conformidade com a Constituição, todavia, é imprescindível compreender o que a
comunidade francesa entendia por Constituição.
Originalmente adotou-se, na França, o sentido restrito da palavra, isto é, apenas o
texto constitucional propriamente dito poderia ser utilizado como critério de averiguação de
constitucionalidade, razão pela qual a doutrina considerava ser esta uma concepção
75
Cfr. SEGORBE; TRABUCO, Op. Cit., p.30-32.
As autoras ainda ressaltam que mesmo nos casos das leis orgânicas e dos regulamentos das assembleias em
que a submissão ao controle de constitucionalidade é obrigatória, ele não se dá de forma automática,
continuando a exigir a iniciativa das autoridades externas: do Primeiro Ministro no caso de leis orgânicas e do
Presidente da Assembleia da respectiva casa quando se tratar de regulamentos parlamentares (p.32).
76
Maria Benedita Urbano, ao referir a reforma de 1974, menciona que ela alargou a legitimidade processual
ativa às “minorias parlamentares”, tornando ainda mais clara a natureza política com a qual o Conseil fora
criado. Cfr. URBANO, Op. Cit., p.82-83.
29
insuficiente a ponto de permitir uma atuação do Conselho de forma eficaz 77. Afinal, o campo
de mobilidade conferido ao órgão se mostrava bem limitado.
A limitação desta atuação recaía na ausência de um catálogo de direitos individuais
e sociais na Constituição de 1958, o que resultava em um texto constitucional restrito a
assuntos voltados à organização do Estado, sendo assim, ao não exigir uma grande atuação
do Conselho78, caracterizava a simplicidade do controle de constitucionalidade francês.
Essa realidade começa a mudar quando o Conselho Constitucional é chamado a
apreciar a constitucionalidade de uma lei que vinha impor uma nova regulamentação
referente à formação de novas associações, por meio da qual estar-se-iam impostos alguns
obstáculos ao direito de constituir livremente uma associação de fins não lucrativos 79.
Dessa apreciação de constitucionalidade adveio a Decisão 71-44, de 16 de julho de
1971, que assumiu fundamental importância no cenário francês, visto que propiciou o
alargamento dos parâmetros de averiguação de constitucionalidade das normas e incluiu,
dentre os critérios serem respeitados, os direitos e liberdades fundamentais. Tal medida só
foi possível em razão da ousada atitude do CC de colocar um ponto final no que tange as
controvérsias existentes acerca do valor jurídico do Preâmbulo Constitucional e consagra,
por meio dessa decisão, seu valor jurídico80.
Sendo assim, em que pese o texto constitucional propriamente dito não elencar os
direitos fundamentais que necessitavam de proteção, o Conselho Constitucional entendeu
que o Preâmbulo da Constituição de 1958 deveria integrar o grupo de normas que servem de
parâmetro de aferição de constitucionalidade 81, ressaltando que tudo aquilo que estiver
expresso em seu texto deve ser respeitado no processo de elaboração da lei.
Ora, da análise do Preâmbulo da Constituição de 1958 82, verifica-se a expressa
referência à Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, bem como ao
77
Cfr. SERGORBE; TRABUCO, Op. Cit., p. 35.
78
Cfr. LUNARDI, Op. Cit., p.291.
79
Para uma análise detalhada das mudanças trazidas pelo projeto de lei Vide FAVOREU, Louis; PHILIP, Loïc.
Les grandes décisions du Conseil Constitutionnel. 9. ed. Paris: Dalloz, 1997, p. 252-254.
80
Nas palavras de Favoreu e Philip: “Le problème de la valeur juridique du Préambule de la Constitution était
devenu une question classique depuis 1946 et le sujet de nombreuses controverses doctrinales: la décision du
16 juillet 1971 tranche la question em reconnaissant valeur constitutionnelle aux préambules”. In: Ibidem, p.
257.
81
Cfr. TURPIN, Dominique. Le Conseil Constitutionnel. Paris: Hachette, 1995, p. 61.
82
Preâmbulo da Constituição de 1958: “O povo francês proclama solenemente o seu compromisso com os
direitos humanos e os princípios da soberania nacional, conforme definido pela Declaração de 1789,
confirmada e completada pelo Preâmbulo da Constituição de 1946, bem como com os direitos e deveres
definidos na Carta Ambiental de 2004” (grifo nosso).
30
Preâmbulo da Constituição de 1946 – documento responsável por instituir os direitos sociais
e republicanos na França. De posse dessa parte da Constituição, o Conseil conseguiu, então,
encontrar o fundamento da inconstitucionalidade do projeto de lei que analisava, entendendo
que este violava as disposições do Preâmbulo da Constituição de 1946, especialmente no
que tange aos princípios fundamentais reconhecidos na República 83.
Ressalta-se que até então o Preâmbulo da Constituição não era utilizado como
parâmetro para aferir constitucionalidade das normas, o que evidenciava a postura audaciosa
do Conselho ao atribuir força jurídica a esta parte da Constituição, razão pela qual alguns
estudiosos a denominam como o caso Marbury vs. Madison francês84.
Verifica-se, portanto, que o Conselho, por meio da emblemática decisão de 1971,
provoca uma reforma jurídica na França, ao fundamentar a inconstitucionalidade de uma lei
no direito de associação, direito este que não encontrava menção direta no texto
constitucional de 1958, mas sim que havia sido defendido pelo Preâmbulo da Constituição
de 1946 e que por ter referência expressa no Preâmbulo da Constituição vigente, exige
respeito85.
A grande conquista desse momento jurídico pode ser traduzida em duas partes.
Primeiramente quanto à concretização da ampliação do sentido conferido ao termo
“Constituição” que engloba, além do texto constitucional propriamente dito, um conjunto de
textos remetidos pela própria Constituição, aos quais a doutrina passou a chamar de “Bloco
de Constitucionalidade”86. Somado a isso, por meio dessa decisão, os direitos e liberdades
fundamentais passaram a ocupar um espaço na Carta Maior francesa, constituindo-se em
83
Cfr. FAVOREU; PHILIP, Op. Cit., p. 255.
84
Cfr. LUNARDI, Op. Cit., p.291; BOTELHO, Op. Cit., p. 477.
85
Cfr. FRANCO, Afonso Arinos de Melo. O Preâmbulo nas Constituições. In: Revista de Ciência Política, v.
29, n.4, 1986, p.44-45. Disponível em:
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rcp/article/view/60201/58518>. Acesso em: 14 de dezembro de
2017.
86
O termo “bloco de constitucionalidade” adveio dos comentários realizados pela doutrina sobre a importante
decisão de 1971. Designa o conjunto de documentos que são utilizados para aferir a constitucionalidade das
normas: o texto constitucional em conjunto com o seu preâmbulo, assim como, os dispositivos da Declaração
de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 e o Preâmbulo da Constituição de 1946, com seus princípios
sociais e republicanos. Cfr. SEGORBE; TRABUCO, Op. Cit., p.110-116, TURPIN, Le Conseil...Op. Cit., 57-
67.
Beatriz Segorbe e Cláudia Trabuco vão mais além, buscando os fundamentos da escolha do termo, entendendo
que “esta ideia de ‘bloco’ invoca ainda uma imagem de solidez e unidade, como conjunto que não pode ser
cindido”. In: SEGORBE; TRABUCO, Op. Cit., p. 36.
31
parâmetro de constitucionalidade das normas, o que por si só teve o condão de alterar a
própria natureza da Constituição, a qual até então se limitava a organização estatal87.
Tendo em vista o exposto, resta claro que não há como analisar o controle preventivo
de constitucionalidade e não relacionar à tradição francesa. Motivada pela desconfiança
judicial, a França sempre buscou conferir poderes limitados à figura judicial, tanto é que ao
longo dessa caminhada o Conselho Constitucional foi veemente criticado por desempenhar
a fiscalização de constitucionalidade, uma vez que oferecia risco aos que os franceses mais
temiam: o gouvernement des juges (governo de juízes)88.
Ademais, apesar do resistente ideal francês e do constante apego à modalidade de
controle prévio, não há como finalizar esse breve relato histórico sem mencionar a inovação
trazida pela revision constitutionnelle em 2008 que, ao introduzir o artigo 61-1 no corpo
constitucional, trouxe uma verdadeira hipótese de controle a posteriori de
constitucionalidade.
Por meio desse novo artigo89, verifica-se ser permitido a um tribunal, no momento
que julga um processo comum, pedir ao Conselho de Estado ou ao Supremo Tribunal que
analise a constitucionalidade de uma lei e, então, envie ao Conselho Constitucional para uma
apreciação definitiva. Isto é, a Constituição francesa passou a permitir que leis vigentes
pudessem ser analisadas pelo Poder Judiciário, se o Conselho entender que ela ofende
direitos e liberdades garantidas pela Constituição, o que se convencionou chamar de
“question prioritaire de constitutionnalité”90.
De acordo com Catarina Botelho91 essa mudança se mostrava necessária visto que o
controle preventivo apresentava diversas lacunas que geravam fortes repercussões negativas
nas liberdades individuais, afinal não fazia sentido ter direitos garantidos pela Constituição
se o legislador poderia violá-los, defendendo, assim, a urgente alteração da exceção francesa.
87
Cfr. Ibidem, p.45-46.
88
Embora muito criticado, Beatriz Segorbe e Cláudia Trabuco sustentam que as críticas foram diminuindo a
partir do momento em que o órgão constantemente manifestava condutas prudentes de auto-limitação, de modo
a não ultrapassar os limites constitucionais impostos. Cfr. Ibidem, p.27 e 70-71.
89
Constituição francesa, art. nº. 61º-1: Quando, no âmbito de um processo pendente perante um órgão
jurisdicional, é argumentado que uma disposição legislativa ameaça direitos e liberdades garantidos pela
Constituição, o Conselho Constitucional pode ser convocado para analisar o caso por meio de citação do
Conselho de Estado ou do Supremo Tribunal, que se pronuncia em um prazo determinado. Uma lei orgânica
determina as condições de aplicação do presente artigo.
90
Este instituto foi regulamentado pela Lei Orgânica nº. 1.523 de 2009, e entrou em vigor em março de 2010.
91
Cfr. BOTELHO, Op. Cit., p.481.
32
Fato é que o sistema constitucional francês, com essa mudança, se aproximou da
experiência mundial92, contudo, não é possível afirmar que a partir de 2008 a tradição
francesa se alterou por completo, vez que ainda é muito presente a desconfiança judicial que
permeou seu modelo jurídico. E isso se caracteriza pelo poder limitado que é conferido ao
Conseil na função de fiscalização, em que ele só pode ser chamado a atuar em caso de
suspeita de violação a direitos e liberdades resguardados pela Carta Maior.
92
Cfr. LUNARDI, Op. Cit., p.293.
93
Cfr. MORAIS, Op. Cit., p. 303.
94
Cfr. MODERNE, Franck. El Control Previo de constitucionalidade em la Europa Contemporanea. In:
Revista Chilena de Derecho, vol. 20, n2-3, 1993, p. 409.
33
Em contrapartida, o sistema concentrado de constitucionalidade já se mostra mais
compatível e receptivo a outros modelos, ao permitir a coexistência com outros tipos de
fiscalização sem que isso cause prejuízos a nenhuma delas 95. Essa situação de coexistência
de modelos de controle é presenciada em alguns países, que embora baseados
primordialmente no controle a posteriori de constitucionalidade, importaram o modelo
francês como meio de atribuir maior proteção constitucional.
Desta forma, diferentemente da França – que por muitos anos adotou exclusivamente
o modelo de controle prévio – pode-se verificar muitos ordenamentos jurídicos que
apresentam as duas formas de controle, traduzindo-se em modelos mistos por apresentar as
modalidades preventiva e a sucessiva de apreciação constitucional96.
Iniciar-se-á a abordagem da difusão da fiscalização preventiva de
constitucionalidade tendo por base o continente europeu, onde encontra-se várias
Constituições simpatizantes a esse modelo como, por exemplo, a Constituição irlandesa de
1937.
O artigo 2697 deste documento preceitua ser permitido ao Presidente da República –
no caso de ter dúvidas acerca da conformidade constitucional de um projeto de lei – remetê-
lo ao Tribunal Constitucional para sanar eventuais inconstitucionalidades. A apreciação
prévia se destaca no momento em que o dispositivo estabelece como condição necessária a
aprovação do projeto, ou ao menos que tenha sido considerado aprovado pelo órgão
legislativo, mas ainda não promulgado, demonstrando, portanto, a atuação do TC ainda no
processo de criação da norma.
A Romênia também se posicionou favorável ao controle a priori a partir da
Constituição de 1991, onde foi estabelecido a competência do Tribunal Constitucional de
averiguar, desde que corretamente provocado, a constitucionalidade das leis antes de serem
promulgadas, essa autorização foi mantida na nova Constituição de 2003 tendo menção
expressa no artigo 146. Pela redação deste dispositivo é fácil constatar que o Tribunal só se
torna competente para analisar questões dessa natureza se for provocado mediante pedido
do Presidente da República, de um dos Presidentes das Câmaras, do Governo, da Suprema
95
Ibidem, p. 410.
96
MORAIS, Op. Cit., p. 303.
97
Artigo 26 , 1 da Constituição irlandesa de 1937: “The President may, after consultation with the Council of
State, refer any Bill to which this Article applies to the Supreme Court for a decision on the question as to
whether such Bill or any specified provision or provisions of such Bill is or are repugnant to this Constitution
or to any provision thereof”.
34
Corte de Cassação e Justiça, do Procurador do Povo, pelo menos 50 deputados ou pelo menos
25 senadores.
A Constituição da Bulgária de 1991 também introduz uma espécie de controle prévio
de constitucionalidade em seu artigo 149, al. 4, pois determina a competência ao Tribunal
Constitucional de se pronunciar acerca da conformidade entre a Constituição e os Tratados
Internacionais dos quais a Bulgária for parte, mas essa análise deve ocorrer antes da
ratificação desses documentos. Vale ressaltar que este mesmo dispositivo estabelece como
atribuição do TC a pronúncia sobre a conformidade das leis internas com as normas
reconhecidas no direito internacional, contudo não se presencia na literalidade do texto98 em
que momento deve ocorrer essa apreciação99.
A Polônia também assumiu postura semelhante, uma vez que pela leitura do texto
constitucional polonês só é possível extrair a possibilidade de controle a priori de
constitucionalidade, por parte do TC, em se tratando de acordos internacionais 100. É o que
dispõe o artigo 133, al. 2 da Constituição de 1997, quando incumbe ao Presidente da
República a tarefa de, antes da ratificação de um acordo internacional, solicitar ao Tribunal
o cumprimento da Constituição.
Nessa esteira também se destaca a Constituição da Espanha de 1978, da qual se extrai
que a fiscalização preventiva de constitucionalidade é possível somente para os Tratados
Internacionais 101. De acordo com o artigo 95, n 2 do texto espanhol tanto o Governo quanto
98
Artigo 149, al. 4 da Constituição da Bulgária de 1991: “O Tribunal Constitucional deve pronunciar-se sobre
a compatibilidade entre a Constituição e os tratados internacionais celebrados pela República da Bulgária antes
da sua ratificação e sobre a compatibilidade das leis nacionais com as normas universalmente reconhecidas do
direito internacional e os tratados internacionais em que a Bulgária é parte”.
99
Alessia Nucci, analisando a justiça constitucional da Bulgária, menciona que a grande diferença entre o
Conselho Constitucional Francês e o Tribunal Constitucional recai no fato de que, neste último caso, a
fiscalização de um ato normativo só ocorrerá depois que entrar em vigor, dando a entender não ser possível o
controle prévio de constitucionalidade. Cfr. NUCCI, Alessia di. Los Sistemas Constitucionales de Bulgária y
Rumanía. In: Revista de Derecho Constitucional Europeo, ano 8, n 15, janeiro – junho, 2011, p. 384.
Disponível em: <http://www.ugr.es/~redce/REDCE15pdf/09_Alessia.pdf >. Acesso em 28 de fevereiro de
2018.
100
Faz-se oportuno ressaltar que essa realidade atual da Polônia não se iniciou desta forma, das leituras
desenvolvidas pode-se destacar que a Reforma Constitucional de abril de 1989, inaugurou esse instrumento na
realidade interna, entretanto, ao que parece, seu objeto era muito mais amplo, conforme prelecionou Franck
Moderne: “la revisión constitucional ha previsto la posibilidad para el Presidente de la República de remitir
al Tribunal Constitucional las leyes ya aprobadas antes su promulgación”. Cfr. MODERNE, Op. Cit., p.414.
101
Franck Moderne, analisando a realidade interna espanhola, menciona que a Lei Orgânica do Tribunal
Constitucional de 1979 havia aberto um título remetendo à modalidade preventiva de controle, estabelecendo
como objetos possíveis de análise não apenas os tratados internacionais, mas também os projetos de Estatutos
de autonomia e as leis orgânicas. Entretanto, em razão de vários problemas voltados a interferência do Tribunal
no processo legislativo, em 1985 promulga-se uma lei que revoga esta disposição, com isso, a partir de então,
35
qualquer das Câmaras podem acionar o TC quando for necessário analisar a conformidade
entre o acordo internacional e a Constituição nacional. Sendo que, no caso de contradição
entre os documentos, a ratificação do tratado só será possível após a reforma da Constituição,
nos termos do item 1 do mesmo artigo.
De acordo com Fernando Alves Correia 102, o artigo 95 foi posto em prática duas
vezes na realidade espanhola: a primeira por ocasião do Tratado de Maastricht e a segunda
em decorrência do Tratado que Estabelece uma Constituição para a Europa. Em ambas as
situações o Tribunal Constitucional foi chamado para opinar sobre a conformidade dos
diplomas com o texto constitucional espanhol, do qual se obteve decisões diferentes.
Em relação ao Tratado de Maastricht, especialmente no que tange ao direito de
sufrágio passivo nas eleições municipais, o TC entendeu haver contradição entre os
documentos, tornando-se necessária a alteração constitucional para que assim o Tratado
pudesse ser implementado por completo. Tal medida foi efetivada com a Reforma
Constitucional de 1992. Já na análise do Tratado que Estabelece uma Constituição para a
Europa, a conclusão do Tribunal foi diferente, anunciando a ausência de contradição entre
as normas internacionais e nacionais, pelo o que era descabido falar em exigência de revisão
constitucional.
Na historicidade constitucional da Áustria e da Itália também é possível verificar a
manifestação do modelo francês de fiscalização. Entretanto, constituem-se previsões
voltadas à questão de divisão de competências federativas, logo não tem muita relação com
os ideais de justiça constitucional. Veja-se.
Na Áustria, a Constituição de 1929 ao regular os possíveis conflitos de competência
que pudessem ocorrer, preceituou, em seu artigo 138, item 2103, ser tarefa do Tribunal
Constitucional a determinação de qual ente da federação é competente para elaborar
determinada lei. Sendo assim, é possível afirmar que a atuação do TC ocorrerá antes da lei
ser promulgada, visto que no momento em que o Governo Federal ou Estadual disputarem
a análise prévia tornou-se restrita aos documentos internacionais. Cfr. Ibidem, p. 414-415. Nesse sentido
também aborda Carlos Blanco de Morais. Cfr. MORAIS, Op. Cit., p. 295.
Atualmente, a L.O.T.C. ainda prevê o controle preventivo de constitucionalidade dos tratados internacionais,
nos termos do artigo 78.
102
Cfr. CORREIA, Justiça Constitucional..., Op. Cit., p. 221-222, nota 289.
103
Artigo 138, item 2 da Constituição da Áustria de 1929: “The Constitutional Court furthermore determines
at the application of the Federal Government, or a State Government whether an act of legislation or execution
falls into the competence of the Federation or the States”.
36
pela criação de determinado ato legislativo podem suscitar a opinião do Tribunal para que
declare – à luz dos preceitos da Lei Maior – a quem compete a regulação da matéria em
questão, todavia, este não tem autorização para manifestar-se, nesse momento, acerca do
mérito. Desta forma, o TC apenas atua no conflito de competência existente, de modo a
opinar sobre qual ente possui a competência constitucional para criar determinada legislação.
Situação semelhante é verificada na Constituição italiana de 1947, que disciplinava,
em seu artigo 127, na qual o Governo poderia impugnar o texto de uma lei regional quando
entendesse ser a matéria tratada de sua competência, submetendo-a para apreciação da Corte
Costituzionale, em caráter preventivo.
Todavia, em razão da eminente atuação judiciária no processo legislativo, o que
implicava em “una intromissione di organi statali di indirizzo politico nel procedimento di
formazione della legge regionale”104, este dispositivo sofreu alteração, não mais
contemplando o recurso prévio à Corte. Com a implementação da Lei Constitucional n
3/2001, e a nova redação do artigo 127, o controle preventivo dá lugar à modalidade
sucessiva, só sendo possível a análise pelo Tribunal após a promulgação da lei regional105.
Em que pese a crença de ser o fim da fiscalização preventiva de constitucionalidade
na Itália, certo é que a Corte italiana entendeu existir uma situação muito específica em que
é permitido a apreciação prévia. Com a sentença n 304/2002, a Corte resolve o debate em
torno da interpretação do artigo 123 da Constituição que, após a Revisão Constitucional de
1999, suscitou na doutrina grande discussão a respeito do momento em que o Governo
poderia acionar o judiciário.
Por meio dessa decisão, a Corte concluiu que a competência delimitada por este
artigo tem caráter preventivo, uma vez que antecipar a verificação de legitimidade evitaria
104
MALFATTI, Elena; PANIZZA, Saulle; ROMBOLI, Roberto. Giustizia Costituzionale. 5. ed. Torino: G.
Giappichelli Editore, 2016, p. 191.
105
Com a alteração de 2001, não apenas o Governo estadual pode acionar o Tribunal Constitucional, como
também a Região pode suscitar a apreciação judiciária se entender que o Estado ou outra Região legislaram
sobre assunto de sua competência. Estes são os termos do “novo” artigo 127: “O Governo, quando achar que
uma lei regional excede a competência da região, pode fomentar a questão da legitimidade constitucional
perante o Tribunal constitucional no prazo de sessenta dias da sua publicação. A Região, quando achar que
uma lei ou um ato que tendo valor de lei de Estado ou de uma outra Região lesa a sua esfera de competência,
pode fomentar a questão de legitimidade constitucional perante o tribunal constitucional no prazo de sessenta
dias da publicação da lei ou do ato tendo valor de lei”.
37
prejuízos na atividade legislativa e administrativa da respectiva Região106/107. Por todo esse
raciocínio, constata-se a existência de um controle prévio na realidade italiana, mesmo que
seja de âmbito tão restrito e fundamentado na repartição de competências federativas.
A Alemanha também apresenta construção jurisprudencial nesse sentido, entretanto,
não há nenhum dispositivo no texto constitucional que suscite eventuais dúvidas acerca da
verificação prévia. Pela leitura da Constituição alemã constata-se que o controle preventivo
não se constitui como um instrumento de controle permitido, mas a jurisprudência do TC
alemão, de forma excepcional, entende ser possível a aferição prévia de constitucionalidade
das leis que aprovem tratados internacionais, sob o argumento de ser demasiado perigoso
desenvolver obrigações internacionais que só podem ser obedecidas com a violação do texto
constitucional nacional108.
Seguindo linha bem distinta ao até agora analisado, a Hungria mostrou grande
simpatia à tradição francesa, de modo que sua Lei Maior contém vários artigos a regular a
fiscalização prévia de conformidade constitucional por parte do Tribunal Constitucional
(Alkotmánybíróság), o que é presenciado em seu ordenamento desde a Reforma
Constitucional de 1989.
Atualmente o documento constitucional húngaro vigente é a Lei Básica de 2012 e
pela sua leitura é possível afirmar que a modalidade de controle a priori recai sobre outros
atos normativos além dos documentos internacionais. O artigo 24 desse diploma regula a
competência do TC, da qual é possível retirar o preceito deste órgão ser competente a
examinar a compatibilidade das leis adotadas, mas não promulgadas (item 2, a), bem como
dos tratados internacionais (item 2, f).
Em que pese esse dispositivo, de per si, ser capaz de sustentar a existência da
modalidade preventiva de controle na realidade da Hungria, pode-se ainda destacar o artigo
6 da Lei Básica109, que disciplina sobre a legislação. De posse dele, é possível extrair a
106
Cfr. ITÁLIA. Corte Costituzionale. Sentenza n° 304/2002. Disponível em: <
http://www.giurcost.org/decisioni/2002/0304s-02.html>. Acesso em 05 de março de 2018.
107
Para melhor compreensão dos argumentos que embasaram a decisão Vide MALFATTI; PANIZZA;
ROMBOLI, Op. Cit., p. 158-160.
108
Cfr. MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição Constitucional: o controle abstrato de normas no Brasil e na
Alemanha. 6. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2014, p. 149; MORAIS, Op. Cit., p. 295.
109
Artigo 6 da Lei Básica da Hungria de 2012:
“[...]
(2) O Parlamento – o iniciador da Lei, o peticionário do Governo ou o Presidente do Parlamento antes da
votação final – pode enviar a lei aprovada ao Tribunal Constitucional para examinar a consistência da Lei com
a Lei Básica. O Parlamento decide sobre a moção após a votação final. No caso da adopção da moção, o
Presidente do Parlamento enviará o relatório de exame da lei aprovada ao Tribunal Constitucional sem demora.
38
legitimidade tanto do próprio Parlamento, quanto do Presidente da República de acionar o
órgão judicial, caso verifiquem qualquer indício de contradição.
De igual modo, a Constituição Portuguesa de 1976 se destaca na regulamentação
“aprofundada” do controle preventivo de constitucionalidade, nos termos do artigo 278 e
279, os quais serão analisados com maior precisão nos próximos capítulos. E, na esteira de
Portugal, muitas das suas ex-colônias regulamentaram em suas Constituições o controle
prévio de constitucionalidade, tais como: Cabo Verde, conforme o artigo 273 da
Constituição de 1992, São Tomé e Príncipe, nos termos dos artigos 145 e 146 da Constituição
de 2003, Moçambique, por força do artigo 246 da Constituição de 2004 e Angola,
regulamentado pelos artigos 228 e 229 da Constituição de 2010.
Seguindo a mesma linha do colonizador, essas repúblicas africanas apresentam
dispositivo próprio para regulamentar a matéria, manifestando pequenas distinções quanto a
prazo e procedimento, contudo, apresentam, via de regra, um rol considerável de diplomas
que podem sofrer a incidência desse tipo de fiscalização.
Ademais, vale ressaltar que alguns países da América do Sul também adotaram a
tradição francesa, ao incorporar o instrumento prévio de controle em suas legislações, dos
quais destaca-se o Chile e a Colômbia.
A Constituição chilena de 1980, em seu artigo 93, item 1, incluiu entre os poderes do
Tribunal Constitucional o controle da constitucionalidade de lei que interpretam a
Constituição, das leis orgânicas constitucionais e das normas constantes de um tratado, antes
da sua promulgação/ratificação, o que demonstra o caráter prévio da apreciação judicial. Da
mesma forma, constata-se que a Constituição colombiana de 1991, atribuiu à Corte
Constitucional, nos termos do artigo 241, item 8, a função de decidir sobre a
constitucionalidade de projetos de lei que tenham sido contestados pelo Governo e dos
projetos de lei estatutárias.
Por todo o exposto, é perceptível como o modelo francês ganhou espaço no cenário
jurídico de outras Nações, de forma a propiciar uma maior proteção constitucional nesses
territórios. De outro lado é visível também as complicações que este instituto carrega, o que
justificou seu âmbito limitado na maioria dos casos aqui analisados.
[...]
(4) Se o Presidente da República considerar que a lei ou qualquer das suas disposições são contrárias à Lei
Básica e não foi realizada nenhuma revisão nos termos do parágrafo 2, Ele deve enviar o Tribunal
Constitucional para examinar a compatibilidade com a Lei Básica”.
39
Nesse momento, faz-se necessário analisar as delimitações desse instrumento para
que assim se possa compreender a força jurídica que o Tribunal Constitucional carrega ao
ser designado para tal função, para isso ter-se-á como base o sistema constitucional
português, bem como a experiência (curiosa) vivenciada no Brasil.
40
2 O CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE
110
Nesse sentido, a Constituição de 1976 trouxe um sistema “que combinava elementos de vários modelos,
misto de controlo político e jurisdicional, de modelo difuso e concentrado, de impugnação directa e incidental,
de efeitos abstractos e concretos”. Passando, então, a existir “quatro formas de fiscalização: (a) fiscalização
preventiva da inconstitucionalidade por acção; (b) fiscalização sucessiva abstracta da inconstitucionalidade por
acção; (c) fiscalização sucessiva concreta da inconstitucionalidade por acção; (d) fiscalização da
inconstitucionalidade por omissão”. In: CANOTILHO, J.J. Gomes; MOREIRA, Vital. Fundamentos da
Constituição. Coimbra: Coimbra Editora, 1991, p. 238-240.
Dentre as inovações trazidas pela Constituição, Ribeiro Mendes destaca: “[...] a previsão de dois novos tipos
de fiscalização de constitucionalidade sem qualquer tradição histórica (a fiscalização abstracta preventiva e a
fiscalização da inconstitucionalidade por omissão, ambas a cargo do Conselho da Revolução); a criação de um
órgão de fiscalização concreta da constitucionalidade, a Comissão Constitucional, composta por juízes e por
outros juristas e presidida por um membro do Conselho da Revolução, a qual exercia também funções
consultivas do Conselho da Revolução na fiscalização abstracta e das omissões legislativas; o carácter não
definitivo das decisões dos tribunais das diversas ordens em matéria de constitucionalidade.” In: MENDES,
Armindo Ribeiro, Op. Cit., p. 101.
111
Art. 278º (Fiscalização preventiva da constitucionalidade)
1. O Presidente da República pode requerer ao Tribunal Constitucional a apreciação preventiva da
constitucionalidade de qualquer norma constante de tratado internacional que lhe tenha sido submetido para
ratificação, de decreto que lhe tenha sido enviado para promulgação como lei ou como decreto-lei ou de acordo
internacional cujo decreto de aprovação lhe tenha sido remetido para assinatura.
2. Os Representantes da República podem igualmente requerer ao Tribunal Constitucional a apreciação
preventiva da constitucionalidade de qualquer norma constante de decreto legislativo regional que lhes tenha
sido enviado para assinatura.
3. A apreciação preventiva da constitucionalidade deve ser requerida no prazo de oito dias a contar da data da
recepção do diploma.
4. Podem requerer ao Tribunal Constitucional a apreciação preventiva da constitucionalidade de qualquer
norma constante de decreto que tenha sido enviado ao Presidente da República para promulgação como lei
orgânica, além deste, o Primeiro-Ministro ou um quinto dos Deputados à Assembleia da República em
efectividade de funções.
5. O Presidente da Assembleia da República, na data em que enviar ao Presidente da República decreto que
deva ser promulgado como lei orgânica, dará disso conhecimento ao Primeiro-Ministro e aos grupos
parlamentares da Assembleia da República.
6. A apreciação preventiva da constitucionalidade prevista no n.º 4 deve ser requerida no prazo de oito dias a
contar da data prevista no número anterior.
7. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, o Presidente da República não pode promulgar os decretos a que se refere
o n.º 4 sem que decorram oito dias após a respectiva recepção ou antes de o Tribunal Constitucional sobre eles
se ter pronunciado, quando a intervenção deste tiver sido requerida.
8. O Tribunal Constitucional deve pronunciar-se no prazo de vinte e cinco dias, o qual, no caso do n.º 1, pode
ser encurtado pelo Presidente da República, por motivo de urgência.
41
É um modelo de fiscalização claramente inspirado na tradição francesa e em seu
Conseil Constituonnel112, concretizado pela Constituição de 1958 – como demonstrado no
capítulo anterior – mas que não reproduz integralmente as mesmas regulamentações
implantadas na forma originária, razão pela qual se passará, neste momento, à análise das
particularidades adotadas no ordenamento português ao importar este modelo.
42
Conforme disciplina Vitalino Canas, o fator primordial que diferencia a fiscalização
preventiva da sucessiva diz respeito ao momento do processo legislativo em que se encontra,
isto porque, “fiscalização preventiva é a que se verifica quando o órgão de fiscalização se
debruça sobre a constitucionalidade da norma antes de esta ser promulgada” 114. Logo, a
partir do momento que tal diploma já houver passado pela fase de promulgação, só seria
possível discutir sua concordância com a Carta Maior por meio de uma fiscalização
sucessiva.
Desta forma, na fiscalização preventiva o órgão jurisdicional estará analisando a
viabilidade de um ato pré-normativo que, embora não exista juridicamente, já mostra
indícios de que infringe a Constituição. Nessa linha, pode-se adiantar que se o Tribunal
entender pela inconstitucionalidade da norma ele estará estabelecendo uma barreira à
introdução deste ato normativo ao ordenamento jurídico, quer dizer, esta nunca chegará a
existir juridicamente e, por tal motivo, jamais produzirá efeitos na realidade concreta115,
razão pela qual esta forma de controle é compreendida como um controle-barreira116.
Em decorrência disso, se faz necessário ressaltar que, do mesmo modo que se
efetivou em França, a fiscalização preventiva em Portugal só se configura como controle
abstrato. Como já introduzido em momento anterior, falar em controle abstrato de
constitucionalidade implica na afirmação de que a discussão do preceito normativo ocorre
sem a necessidade de um caso concreto em que figure sua aplicação, o ato é analisado por si
só117.
Tal afirmativa se mostra evidente, isto porque, se a norma não existe no âmbito
jurídico, é logicamente inviável que se encontre um caso no qual se verifique sua efetivação,
o que leva ao corolário de que não é possível a fiscalização concreta de constitucionalidade
deste tipo de norma.
114
Cfr. CANAS, Vitalino. Introdução às Decisões de Provimento do Tribunal Constitucional. 2.ed. Lisboa:
Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1994, p. 39.
115
Ressaltando esta ideia, faz-se oportuno destacar a posição do Tribunal Constitucional que, no Acórdão nº.
334/1994, afirmou que a eventual pronúncia de inconstitucionalidade “(...) não afecta a configuração da ordem
jurídica, porque não incide sobre normas jurídicas, mas sobre apenas decretadas, mas não promulgadas normas
de decretos que não são leis nem decretos-leis, apenas elementos do processo da sua formação”. In:
PORTUGAL. Tribunal Constitucional – TC, Plenário, Acórdão nº 334/1994, Relator: Conselheiro Sousa e
Brito. Disponível em: <http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19940334.html>. Acesso em: 10 de
janeiro de 2017
116
Cfr. MORAIS, Justiça Constitucional, Vol. II...Op. Cit., p.18
117
Ibidem, p.17.
43
De modo a concluir os elementos que constituem o alcance da fiscalização preventiva
de constitucionalidade, cabe ressaltar – como consequência lógica daquilo até aqui delineado
– que esta análise por parte do Tribunal Constitucional possui caráter incidental. Ora, por
incidente entende-se qualquer matéria suscitada dentro de um processo em curso e que
guarda forte relação com sua solução, portanto, dentro do processo de formação da norma
levanta-se a inconstitucionalidade da mesma, ficando a conclusão do processo legislativo
suspenso até resolução da matéria aventada.
Em que pese toda discussão que permeie este instituto, não há como negar a
fundamental importância que carrega no desenvolvimento institucional português, uma vez
que com a análise a priori da constitucionalidade se garante um dos pilares mais importantes
de um Estado Democrático: a segurança jurídica.
Isto deve-se, primeiramente, ao fato de que o controle prévio impede que normas
inconstitucionais entrem em vigor, além de ser uma forma de garantir que todas as normas
que irão produzir efeitos na realidade interna de um país estejam obedecendo a Lei
Fundamental que a rege.
De acordo com Paula Brito118, essa ideia pode ter uma conotação tanto preventiva
quanto repressiva, pois a fiscalização pode fazer com que o legislador – ao saber que seu
projeto de lei pode passar por uma fiscalização prévia de constitucionalidade – fique mais
atento no momento de elaborá-la, autocensurando sua conduta ou, de modo repressivo,
quando o vício de constitucionalidade passar despercebido aos olhos do legislador, o
Tribunal Constitucional será o responsável por averiguar a correspondência do projeto de lei
com a Constituição. Em ambas as situações, o que se almeja é evitar inconstitucionalidades
dentro do ordenamento jurídico.
Ainda sob a manta da segurança jurídica, autorizar a verificação de conformidade
constitucional nesse primeiro momento implica no afastamento de problemas delicados de
responsabilidade internacional, pois é um meio qualificado a impedir que convenções
internacionais sejam declaradas inconstitucionais após a sua ratificação 119.
118
Cfr. BRITO, Paula Maria Dias. A Fiscalização preventiva da constitucionalidade de leis e decretos-leis na
constituição de 1976. Dissertação de Mestrado em ciências jurídico-políticas, policopiada, Coimbra, 1997,
p.172-173.
119
Jorge Miranda, analisando as funções do controle prévio ressalta a especial contribuição que ele traz as
convenções internacionais, constituindo-se em uma forma de “prevenir problemas graves nas relações
internacionais do Estado, visto que o princípio de jus cogens da boa fé mal se compadece com a desvinculação
de um tratado ou acordo com fundamento em inconstitucionalidade”. Cfr. MIRANDA, Manual... Vol. III...
Op. Cit., p. 306.
44
J.J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, além de concordarem com a referida
importância do controle preventivo, acrescentam que a ausência dessa fiscalização poderia
abalar a legitimidade e eficácia das normas, uma vez que, para esses autores, essa
modalidade de fiscalização tem o condão de “afastar ou diminuir as reservas que tenham
sido levantadas ou que presumivelmente viriam a ser levantadas quanto à
constitucionalidade do diploma”120.
Somado a essas funções, a fiscalização preventiva também impede que atos
normativos inconstitucionais criem, modifiquem ou extingam relações dentro da ordem
jurídica interna, pois com esse exame prévio, qualquer indício de violação ao texto
constitucional será detectado antes da norma produzir efeitos 121. Tal eficácia não pode ser
igualada ao controle a posteriori, afinal, em que pese se verifique a retirada da norma da
realidade jurídica, ela já produziu seus efeitos normalmente e muitos desses efeitos não são
de fácil desaparecimento, na verdade, às vezes, seu desaparecimento é impossível.
Ainda de acordo com Paula Brito122, o controle a priori garante, também, o ideal de
certeza jurídica nos indivíduos, já que possuem a convicção de que a norma já passou por
um rigoroso controle, assim creem que – se está em vigor – é porque estão em conformidade
com a Constituição.
Destaca-se, ainda, que o procedimento da fiscalização prévia é muito mais breve e
objetivo que o da fiscalização sucessiva, desta forma, é muito mais vantajoso jurídica e
economicamente que a constitucionalidade da norma seja analisada anteriormente a sua
promulgação. Afinal, se a “norma imperfeita” é declarada inconstitucional, ela não chegará
a produzir efeitos na realidade, não sendo necessário a correção sucessiva para sanar os
danos que essa norma causara123.
Embora o modelo de fiscalização preventiva esteja previsto na Constituição da
República, assim como possui regras processuais privativas definidas na Lei do Tribunal
120
In: CANOTILHO; MOREIRA, Op. cit., p. 241.
121
Blanco de Morais preleciona que um dos objetivos elementares do controle preventivo é “(...) garantir de
uma forma mais adequada e eficaz, a segurança jurídica, quer impedindo que o acto inconstitucional produza
qualquer tipo de efeito e inquine a ordem interna; quer evitando o recurso a uma fiscalização sucessiva que,
em razão da eficácia retroactiva da sanção da invalidade, acaba por abalar e desconstruir situações jurídicas
consolidadas à sombra do acto inconstitucional”. In: MORAIS, Justiça Constitucional, Vol. II...Op. Cit., p.22.
122
Cfr. BRITO, Op. Cit., p.173-174.
123
Conforme preleciona Blanco de Morais: “a libertação de uma reacção adequada da ordem jurídica contra
actos inconstitucionais em formação, através de um processo temporalmente caracterizado pelo seu caráter
certo e expedito, por comparação com os processos de controlo sucessivo cuja duração é incomparavelmente
maior e mais indeterminada.” In: MORAIS, Justiça Constitucional, Vol. II...Op. Cit., p. 22.
45
Constitucional124, certo é que ele não é a forma principal de combate às normas eivadas de
inconstitucionalidade, pois entendeu o legislador tratar-se de uma competência excepcional,
razão pela qual possui um âmbito de atuação mais restrito.
Assim, para que a fiscalização preventiva de constitucionalidade seja possível é
imprescindível que estejam presentes alguns requisitos estabelecidos pela Lei Fundamental,
sejam eles de ordem objetiva ou subjetiva. Tais condições serão analisadas de forma pontual
no tópico a seguir, todavia faz-se oportuno adiantar que, além delas, há uma regra importante
que reforça a edificação restrita sob a qual o instrumento foi construído: o parâmetro da
fiscalização preventiva.
Embora o ordenamento jurídico português tenha previsão de controle de
constitucionalidade e de legalidade das normas, em se tratando de controle prévio, o Tribunal
Constitucional só pode atuar em sede de constitucionalidade. Isto é, a pronúncia da Corte
apenas pode estar fundamentada em argumentos ligados ao texto da Constituição, não
cabendo, neste momento, a análise da compatibilidade dos diplomas com leis de alto
valor125.
Sendo assim, pela ótica do legislador, “por se tratar de uma competência excepcional,
apenas o vício maior legitimaria a atuação do Tribunal Constitucional durante o
procedimento de formação das leis” 126, estando fora de questão o controle prévio de
legalidade127.
Gomes Canotilho e Vital Moreira128 enfatizam que apesar da notoriedade do vício de
ilegalidade no diploma em formação, não tem como ser solicitado, por qualquer legitimado
124
Como ressalta Blanco de Morais: “os arts. 51.˚ a 56.˚ do diploma legal referido (Lei do Tribunal
Constitucional) fixam regras comuns para a fiscalização preventiva e sucessiva da constitucionalidade e
legalidade, já os arts. 62.˚ a 66.˚ e 105. ˚ contemplam algumas disposições privativas do controle preventivo”.
In: Ibidem, p.16.
125
Cfr. CANOTILHO, Op. Cit., p. 1028.
126
Cfr. MUNGUBA, Filipe Ferreira. Controle Preventivo de Constitucionalidade: uma análise comparativa
entre os ordenamentos jurídicos brasileiro e português. Dissertação de Mestrado Científico em ciências
jurídico-políticas, policopiada, Coimbra, 2014, cit., p. 81.
127
Diante desse cenário, faz-se importante ressaltar que apesar desse regramento geral, o artigo 115, nº 8 da
Constituição da República Portuguesa admitiu que, em se tratando de proposta de referendo que tenha sido
enviada ao Presidente da República pela Assembleia da República ou pelo Governo, é possível afastar a
aplicação do mesmo tanto por critérios constitucionais quanto legais. Desta forma, nesta única hipótese, dita
expressamente pela Carta Fundamental, é cabível o controle a priori de legalidade. Tal ideia é evidenciada nas
lições de Maria Benedita Urbano ao afirmar que “todas as propostas de referendo terão que ser submetidas a
fiscalização preventiva da constitucionalidade e da legalidade”. In: URBANO, Maria Benedita. O Referendo:
Perfil Histórico-Evolutivo do Instituto. Configuração Jurídica do Referendo em Portugal, in “Boletim da
Faculdade de Direito”, Stvdia Ivridica, 30. Coimbra: Coimbra Editora, 1998, p. 230.
128
Cfr. CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa
anotada. Volume II. 4ª. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2010, p. 923.
46
que seja, a apreciação preventiva e, de igual modo, o Tribunal Constitucional não está
permitido a conhecer a dita ilegalidade. É a premissa básica de que em se tratando de
fiscalização preventiva, apenas pode ser levantado o vício da inconstitucionalidade.
Outra questão que demonstra o seu caráter restrito diz respeito ao âmbito de atuação
deste instrumento, em virtude da literalidade do artigo 278º, nº 1, da Constituição da
República Portuguesa, bem como, do artigo 279º, nº 1, do mesmo diploma, verifica-se que
não são todos os atos normativos que podem estar sujeitos a essa fiscalização, entretanto,
esse assunto não possui um consenso e, por isso, será analisado em momento oportuno.
Ademais, quanto à titularidade da legitimidade ativa da demanda, verificar-se-á que
não é qualquer um que pode requerer este tipo de apreciação, vez que há de ser observado o
rol taxativo designando tal poder, o que restringe, mais uma vez, a sua possibilidade de
ocorrência.
Com isso, constata-se que a Constituição de 1976 inovou significativamente ao
implementar este modelo na realidade portuguesa, mas conferiu-lhe importância secundária
no que tange a proteção constitucional, ao estabelecer regras precisas e rigorosas na
delimitação de seu procedimento.
129
Cfr. ANDRADE, José Carlos Vieira de. A Justiça Administrativa: lições. 16º. ed. Coimbra: Almedina, 2017,
p. 279-281.
47
Em relação ao controle prévio é possível destacar quatro pressupostos que podem ser
divididos em categorias referentes ao tribunal, ao sujeito e ao processo, categorias estas que
também são aplicadas a outros ramos do direito. No geral, pode-se afirmar que o grupo
relativo ao tribunal e aos sujeitos corresponde à titularidade constitucional, razão pela qual
denominam-se pressupostos subjetivos e o grupo referente ao processo direciona-se aos
aspectos formais e temporais que possibilitam o procedimento em estudo, os ditos
pressupostos objetivos 130.
Em primeiro momento far-se-á a análise dos requisitos subjetivos, o que dará ensejo
à análise de dois pontos de fundamental importância para o trabalho, quais sejam: a
determinação do órgão a quem se designa a competência de analisar a compatibilidade das
normas com a Constituição em momento anterior à promulgação, bem como a quem é
atribuído o dever de requerer esta apreciação (itens 2.2.1 e 2.2.2).
Após isto, caminhar-se-á para os requisitos objetivos do procedimento em comento,
pelo que será exposto o campo de atuação do instrumento, analisando sobre quais atos
normativos possui alcance e, de igual modo, as condições temporais exigidas para sua correta
efetivação (itens 2.2.3 e 2.2.4).
Ressalta-se que o objetivo de tal abordagem é confirmar o caráter excepcional do
instrumento, afinal, como já introduzido, a modalidade preventiva não constitui o principal
meio de controle instituído na Constituição de 1976, existindo uma série de requisitos
indispensáveis a sua concretização.
130
Quanto à divisão em pressupostos subjetivos e objetivos vide MORAIS, Justiça Constitucional, Vol. II...Op.
Cit., p. 31-70.
131
Cfr. ANDRADE, Op. Cit., p.283.
48
artigo 278, n1 da Constituição da República Portuguesa (CRP) e do artigo 57 e ss da Lei do
Tribunal Constitucional (LOTC), o pedido de análise da conformidade constitucional em
momento anterior à promulgação deve ser direcionado ao TC, constituindo-o como o único
órgão competente para a matéria.
Esta afirmação implica na conclusão de que a fiscalização preventiva é uma
modalidade de controle concentrado, visto que o fato de o TC ter a competência exclusiva
na matéria132, afasta a possibilidade de qualquer outro tribunal ser competente para declarar
a inconstitucionalidade de um projeto de lei, logo, não há que se falar no sistema difuso aqui.
A indicação de competência exclusiva a este Tribunal só demonstra veracidade
quando voltado ao estudo do controle jurisdicional da constitucionalidade das leis – enfoque
do presente escrito –, contudo não se pode generalizar tal afirmação quando a base de estudo
for mais ampla.
A verdade é que, mesmo que não possuam cunho jurisdicional, não se pode ignorar
a atuação dos órgãos políticos nesse momento prévio. Como já demonstrado, a Constituição
de 1976 instaurou em Portugal um sistema de fiscalização complexo de forma a harmonizar
vários tipos de controle da constitucionalidade das normas, sendo que, em razão disso, ao
compreender o sistema constitucional de fiscalização em sentido amplo, verifica-se que não
necessariamente o órgão controlador será jurisdicional, podendo ser, de igual modo,
político133.
Com esse mesmo raciocínio Mauro Cappelletti menciona que, ao estudar os sistemas
de controle de constitucionalidade das leis, não se pode partir da premissa de que a função
de proteção da Constituição seja destinada apenas aos órgãos jurisdicionais 134. Em sede de
direito comparado, é perceptível a existência de ordenamentos jurídicos que confiem a
instâncias políticas esta tarefa 135 e, de fato, na própria realidade luso-brasileira constata-se o
dever dos órgãos políticos de estarem atentos ao texto constitucional.
132
Cfr. BRITO, Op. Cit., p. 127.
133
Cfr. FIGUEIREDO, Patrícia Cobianchi; MONTAL, Zélia Cardoso. Controle Preventivo de
Constitucionalidade em Portugal e no Brasil: alguns apontamentos, in “Revista de Direito Constitucional e
Internacional”, n 64, ano 16, julho-setembro, 2008, p. 260.
134
Nas palavras de Cappelletti: “Sin embargo no puede omitirse una observación sobre el hecho de que, en
ciertos países, en lugar de un control jurisdiccional – o, quizás al lado de él –, existe un control ejercitado por
órganos que no son judiciales y que podemos llamar políticos”. In: CAPPELLETI, Mauro. Control de
Constitucionalidad de las Leyes en el Derecho Comparado. México: Universidad Nacional Autónoma de
México, 1966, p. 9.
135
E aqui um grande exemplo é o sistema de controle de constitucionalidade estabelecido na França, tal como
foi pontuado no primeiro capítulo deste trabalho.
49
No Brasil esta ideia se mostra ainda mais evidente, isto porque, a Constituição da
República Federativa Brasileira (CRFB) não prevê a possibilidade do Poder Judiciário
analisar previamente a conformidade de qualquer ato normativo com seu texto. Desta forma,
o Supremo Tribunal Federal (STF) só possui legitimidade para questionar a
constitucionalidade de determinada norma se ela já tiver sido promulgada, isto é, em sede
de controle sucessivo de constitucionalidade.
Ao contrário da realidade portuguesa, o fato de no Brasil não existir a chance de um
ato normativo em formação ser submetido ao órgão máximo do Poder Judiciário, acaba por
tornar esse sistema eminentemente político, uma vez que é exercido, em grande parte, pelo
Poder Legislativo e pelo Poder Executivo136. Em outras palavras, no Brasil, a proteção da
Constituição, na modalidade preventiva, é destinada aos órgãos políticos.
Ressalta-se que mesmo que tais poderes apenas analisem a compatibilidade de
determinado projeto com a Constituição, é dificultoso defender a tese de que eles estarão
afastados de qualquer aspecto subjetivo referente à conveniência e oportunidade política,
afinal, os representantes do povo chegaram ao poder por meio de eleições, em virtude de
uma filiação partidária e uma consequente inclinação político-ideológica. Assim, torna-se
impossível desvincular o controle de constitucionalidade da atividade política, motivo pelo
qual intitula-se o modelo brasileiro como essencialmente político.
Em que pese controle político ser exercido tanto pelo órgão presidencial quanto pelo
legiferante, nesse momento, limitar-se-á ao estudo da atuação do Poder Legislativo em sede
preventiva na realidade de Portugal e do Brasil, visto que os poderes do Presidente da
República receberão atenção especial em momento posterior.
Na realidade portuguesa chama-se atenção à redação do Regimento Interno da
Assembleia da República137 (RAR), vez que este diploma estabelece que durante o processo
de elaboração dos diplomas legislativos os representantes do povo devem atuar em
136
Nas palavras de Alexandre de Moraes: “no Brasil o controle preventivo de constitucionalidade é realizado
sempre dentro do processo legislativo, em uma das hipóteses pelo poder legislativo (Comissões de Constituição
e Justiça) e em outra pelo Poder Executivo (veto jurídico)”. In: MORAES, Alexandre de. Direito
Constitucional. 30. ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2014, p. 730.
137
PORTUGAL. Regimento da Assembleia da República nº. 1/2007, de 20 de agosto (Declaração de
Retificação nº. 96-A/2007, de 19 de setembro) com as alterações introduzidas pelo Regimento da Assembleia
da República nº. 1/2018, de 22 de janeiro. Disponível em:
<http://www.parlamento.pt/legislacao/documents/legislacao_anotada/regimentoar_simples.pdf>. Acesso em:
9 de maio de 2018.
50
consonância com as disposições constitucionais, demonstrando atenção à verificação da
conformidade das propostas de lei apresentadas com a Constituição.
Tal ideal pode ser verificado ao longo do Regimento, mas, especialmente, em três
momentos singulares. Primeiramente, ressalta-se o transcrito no seu artigo 120, o qual ao
estabelecer certos limites de iniciativa do órgão demonstra o dever de total respeito à
Constituição. Esta afirmação se justifica em razão de que – dentre as restrições submetidas
aos projetos de lei – encontra-se a proibição de se conhecer propostas em que se encontre
violação à Lei Maior, bem como aos princípios nela consignados (artigo 120, 1, a do
RAR)138.
Embora a restrição inicial incontroversa do diploma, a fiscalização da conformidade
constitucional não se finda neste momento, isto porque, uma vez admitido o projeto de lei,
é dever do Presidente da Assembleia enviar o texto à comissão parlamentar competente na
matéria para que emita seu parecer. Esta é a redação do artigo 129º, 1 do RAR 139 que
demonstra estabelecer um segundo momento de verificação de harmonia das leis com a
Constituição. E, para tratar especificamente dos assuntos de natureza constitucional, foi
criado em 2011 a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias,
a qual foi destinada a função de emitir parecer acerca da constitucionalidade das propostas
de lei140.
Ademais, cumpre ressaltar o disposto no artigo 131º, 1 e 2, a, do RAR141. Segundo
este dispositivo toda proposta de lei recebe uma nota técnica proveniente dos serviços da
Assembleia e que, sempre que possível, esta nota técnica deve analisar se os requisitos
formais e constitucionais foram observados, o que demonstra, mais uma vez, o compromisso
deste órgão com o texto da Lei Maior.
Todavia, mesmo com todas essas redações analisadas, a doutrina portuguesa costuma
afirmar que tais funções não se tratam propriamente de um controle preventivo de
138
Artigo 120.º Limites da iniciativa
1 - Não são admitidos projetos e propostas de lei ou propostas de alteração que:
a) Infrinjam a Constituição ou os princípios nela consignados;
139
Artigo 129.º Envio de projetos e propostas de lei
1 - Admitido qualquer projeto ou proposta de lei, o Presidente da Assembleia envia o seu texto à comissão
parlamentar competente para apreciação e emissão de parecer.
140
Cfr. MUNGUBA, Op. Cit., p. 95-96.
141
Artigo 131.º Nota técnica
1 - Os serviços da Assembleia elaboram uma nota técnica para cada um dos projetos e propostas de lei.
2 - Sempre que possível, a nota técnica deve conter, designadamente:
a) Uma análise da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais previstos;
51
constitucionalidade. Na verdade, os estudiosos demonstram entender que esta atitude por
parte do órgão legislativo não se confunde com o instituto objeto do presente trabalho, isto
porque, embora fundado no compromisso de vigilância da Constituição, qualquer decisão
proveniente das condutas estabelecidas no Regimento interno da AR são essencialmente
políticas e dependem de maioria parlamentar 142.
Posição diferente é encontrada na realidade brasileira, uma vez que a real fiscalização
preventiva de constitucionalidade é realizada, eminentemente, pelos órgãos políticos.
Portanto, no Brasil, a atuação do Poder Legislativo constitui condição essencial à realização
dessa modalidade de controle.
Tal como analisado no cenário lusitano, o Parlamento exercerá a tarefa de
conformidade constitucional no decorrer do processo de formação de qualquer ato
normativo, por meio das Comissões de Constituição e Justiça, qualificadas como comissões
permanentes.
De acordo com o artigo 58º da Constituição da República Brasileira, as duas casas
que compõem o Congresso Nacional – a Câmara dos Deputados e o Senado Federal –
deverão compor comissões permanentes e temporárias, as quais terão suas competências
materiais previstas no regimento interno de cada casa. Sendo assim, as competências não
são delimitadas pelo texto constitucional em si, mas sim, há a delegação à norma
regimental143.
Em que pese a Constituição ter transferido ao Regimento Interno de cada casa a
função de disciplinar a matéria, fato é que o parágrafo 2º do referido artigo estabeleceu uma
competência fundamental das comissões, qual seja, a de discutir e votar o projeto de lei 144.
Destarte, é matéria indiscutível que as comissões, sejam elas temporárias ou permanentes,
participam da atividade do processo de deliberação parlamentar.
Dentre as mais diversas Comissões Parlamentares, assume destaque no presente
estudo a Comissão de Constituição e Justiça que se encarrega da fiel função de analisar os
142
Cfr. MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui. Constituição Portuguesa Anotada. Tomo III. Coimbra: Coimbra
Editora, 2007, p. 723.
143
Nesse sentido ratifica Filipe Munguba: "é imperioso frisar que a competência das comissões é matéria
atinente ao regimento interno da casa legislativa, ou seja, o poder de exercer o controle preventivo de
constitucionalidade outorgado às comissões de Constituição e Justiça decorre, a priori, não da Lei Fundamental,
mas de norma regimental, que, por óbvio, goza de status inferior". In: MUNGUBA. Op. Cit. p.47.
[...]
144
Artigo 58, § 2º Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:
I - Discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se
houver recurso de um décimo dos membros da Casa;
52
aspectos constitucionais das matérias que lhe forem submetidas, isto é, lhe compete o
importante papel de investigar se o texto constitucional foi devidamente respeitado145. Desta
forma, uma vez apresentado um projeto de lei e iniciada a fase de deliberação, este deverá
passar pela análise da Comissão de Constituição e Justiça de cada casa, com a finalidade de
verificar se está em conformidade com os preceitos invioláveis da federação.
Nesse sentido Patrícia Figueiredo e Zélia Montal146 disciplinam que o papel das
comissões (em especial a Comissão de Constituição e Justiça) não é atingir a perfeição, mas
sim, garantir maior efetividade no cumprimento de sua atribuição, de modo a evitar que
normas que desrespeitem as disposições constitucionais entrem no ordenamento jurídico.
Ora, se estas comissões impedem a entrada de normas eivadas de
inconstitucionalidade na ordem jurídica, elas exercem, precisamente, uma fiscalização
prévia de constitucionalidade dos projetos de lei, evitando, assim, que sejam promulgadas
normas que afrontem o texto constitucional.
Em outros termos, o Poder Legislativo brasileiro possui significativa importância ao
falar em controle preventivo, pois, ao desenvolver sua função típica no processo de formação
das normas, exerce o dever de fazer cumprir as disposições constitucionais.
145
Tal competência emerge dos diplomas regimentais, em razão da imposição constitucional:
(1) Artigo 32, IV do Regimento Interno da Câmara do Deputados: São as seguintes as Comissões Permanentes
e respectivos campos temáticos ou áreas de atividade:
IV - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
a) aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de projetos, emendas ou
substitutivos sujeitos à apreciação da Câmara ou de suas Comissões; [...]
(2) Artigo 101 do Regimento interno do Senado Federal: Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
compete:
I – Opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das matérias que lhe forem submetidas
por deliberação do Plenário, por despacho da Presidência, por consulta de qualquer comissão, ou quando em
virtude desses aspectos houver recurso de decisão terminativa de comissão para o Plenário;
146
Cfr. FIGUEIREDO; MONTAL, Op. Cit., p. 266-267.
147
Cfr. MORAIS, Justiça Constitucional, Vol. II...Op. Cit., p. 32.
53
fiscalização prévia é fundado no princípio da necessidade do pedido. De outra maneira, o
TC, enquanto órgão imparcial na resolução dos litígios, só poderá analisar a questão se for
chamado a isso e, ainda, que o pedido tenha sido promovido por quem estava legitimado
para tal148.
A Constituição da República Portuguesa estabelece um rol limitado de entes
capacitados a submeter o pedido de apreciação preventiva de constitucionalidade perante o
Tribunal Constitucional. O artigo 278º da referida norma preceitua serem legitimados a
promover este pedido o Presidente da República (art. 278, nº 1) e os Representantes nas
Regiões Autónomas 149 (art. 278, nº 2) e, com a revisão constitucional realizada pela Lei
Constitucional nº 1/89, esta competência foi alargada ao Primeiro Ministro e a um quinto
dos Deputados à Assembleia da República em efetividade de funções no caso específico de
decretos destinados a serem promulgados como lei orgânica (art. 278, nº 4).
Desde logo verifica-se que o poder constituinte concebeu uma menor extensão de
titulares do direito de promover a ação preventiva quando em comparação com a
legitimidade processual ativa da modalidade sucessiva, consoante o artigo 281, nº 2 da
CRP150. Sob a mesma análise também é perceptível a confiança que depositou no Poder
Executivo ao designar-lhe tal poder.
Neste momento se faz oportuno recordar o iniciado no tópico anterior quanto à
atuação dos órgãos políticos em sede de controle preventivo de constitucionalidade. Naquele
contexto, o estudo foi limitado à atuação do Poder Legislativo vez que a atuação do
Presidente da República (PR) seria aprofundada em momento oportuno, pois bem, eis a
ocasião.
Ora, a partir do momento em que a Constituição intitula o Presidente da República
como o maior legitimado, em sede nacional, de suscitar o pedido de apreciação preventiva
da conformidade com a Constituição perante o TC, não há como ignorar o papel central que
este Poder realiza no controle a priori.
148
A esse respeito prelecionam ANDRARE, Op. Cit. P. 439-440 e BRITO, Op. Cit., p.118.
149
Faz-se oportuno esclarecer que este trabalho se limitou a analisar os traços da fiscalização preventiva da
constitucionalidade em âmbito nacional, haja vista possibilitar uma melhor compreensão quando de direito
comparado. Ademais, esta matéria envolve inúmeras questões o que deixaria o presente escrito muito extenso.
Desta forma, as peculiaridades do controle prévio exercido pelas Regiões Autônomas serão apenas citadas
quando devido, sem realizar muito aprofundamentos – como aqui vislumbrado.
150
Cfr. CANOTILHO, Direito Constitucional...Op. Cit., p. 1027.
54
De acordo com o dispositivo constitucional, o que dá ensejo à possibilidade de pedido
de análise preventiva ao Tribunal por parte deste órgão é o ato de promulgação de uma
proposta legislativa. A conclusão, em verdade, não poderia ser diferente, visto ser este o
momento em que o projeto chega às mãos do Chefe do Poder Executivo.
A promulgação é um dos poderes constitucionais conferidos ao Presidente da
República que pode ser exercido sobre as atividades normativas tanto da Assembleia da
República (AR) quanto do Governo, nos termos do artigo 134, alínea b, do texto
constitucional. Por sua redação pode-se afirmar que o PR é competente para desempenhar a
função de promulgar as leis da Assembleia da República e os decretos-leis do Governo, bem
como as resoluções da AR que aprovem acordos internacionais.
Mas, antes de adentrar diretamente no tema, faz-se oportuno esclarecer brevemente
o que provoca a remessa da lei ao Executivo. O procedimento legislativo é iniciado e
deliberado dentro do órgão que foi estabelecido como competente para tal – seja a AR ou o
Governo – contudo, algumas espécies normativas, não gozam de existência jurídica com a
simples aprovação dentro desses órgãos, sendo imprescindível, assim, passar pelo regime de
promulgação designado ao Chefe do Poder Executivo. Tais atos normativos são indicados
no artigo 119º da Constituição Portuguesa, dentre os quais se destacam as convenções
internacionais (alínea b), as leis e os decretos leis (alínea c).
Portanto, no processo de criação dessas normas, é necessário o envio do projeto ao
Presidente da República151 para que alcance o status de perfeitamente válidas e existentes, o
que permite sua produção de efeitos na realidade concreta. Ora, ao conceber a promulgação
como o termo final do procedimento legislativo desses atos, é perceptível que a sua ausência
impossibilita a conclusão do processo de formação legislativa de modo a acarretar na
inexistência jurídica do ato a ela sujeito, conforme prelecionado nos artigos 119, nº 2 e 137
da CRP.
Dada essa consequência lógica é que se confere elevada importância ao regime da
promulgação na estrutura jurídica do Estado, motivo pelo qual recebe considerável
tratamento por parte da Constituição. Do mesmo modo a doutrina também demonstra grande
151
Cumpre atentar que, em se tratando de leis orgânicas, o Primeiro-Ministro deve ser comunicado da remessa
ao PR de um ato para a promulgação, cuja comunicação é realizada pelo Presidente da Assembleia da
República. A comunicação é imprescindível, visto que o Primeiro-Ministro também é legitimado para instaurar
o processo de fiscalização preventiva, o que só poderá ocorrer se este tomar conhecimento do diploma. Cfr.
ANTUNES, Miguel Lobo; TORRES, Mário. A Promulgação, sep. Boletim do Ministério da Justiça, nº 405.
Lisboa: [s.n.], 1991, p. 27.
55
atenção a essa competência do Presidente da República, sobretudo às repercussões trazidas
pela discordância presidencial perante uma proposta.
De acordo com Margarida Salema, quando do ato de promulgação o Presidente da
República fica vinculado à análise de três momentos cronologicamente diferenciáveis, mas
logicamente distintos, quais sejam: (1) a verificação, da presença ou não, de todos os
elementos essências à constituição no projeto em análise; (2) a constatação da
correspondente certificação qualificada e; (3) a análise da força executiva que a norma
carrega152.
Sendo assim, a partir do momento em que o PR decide promulgar uma lei ele está
admitindo que todas as questões supracitadas se encontram corretamente preenchidas, logo
estará concordando política e juridicamente com o deliberado pelo órgão emissor da
norma153, quer dizer, incorpora a sua vontade ao conteúdo dos atos legislativos da AR ou do
Governo154. Entretanto, caso discorde de qualquer aspecto nela contido, não será obrigado a
promulgá-la e são essas implicações que merecem maior atenção nesse momento.
Incontestável é que, na maior parte dos casos, o Presidente da República não é
obrigado a promulgar um projeto de lei que lhe foi remetido, uma vez que o entenda
inoportuno politicamente ou tenha dúvidas acerca de sua conformidade constitucional pode
lançar mão de uma prerrogativa constitucional que lhe foi destinada: o veto presidencial.
O veto efetivar-se-á, portanto, quando não houver concordância do PR com o ato
normativo que lhe foi enviado para a promulgação, o que implica na afirmação de que o veto
se enquadra como recusa de promulgação, possuindo caráter negativo por concretizar um
bloqueio à eficácia da norma155.
Ademais, o instituto do veto possui grande margem de ocorrência, pois pode ser
fundamentado com qualquer argumento, seja de viés político ou jurídico, razão pela qual
152
Cfr. SALEMA, Margarida. O Direito de Veto na Constituição de 1976. Braga: Livraria Cruz, 1980, p. 59-
60.
153
Ressalta-se que essa conduta não é verificada nos casos em que a publicação possui caráter obrigatório, pois
ele não terá direito a analisar as especificidades da norma. Esta é a realidade encontrada no processo de
formação das leis de revisão constitucionais que serão mais adiante analisadas, mas de antemão ressalta-se que
essa espécie normativa é “declarada monopólio, de iniciativa e de aprovação, da Assembleia da República”.
Cfr. QUEIROZ, Cristina. Os Poderes do Presidente da República. 1ª. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2013, p.
148.
154
Esta é a lição que se retira dos pensamentos de Paulo Otero, pelo o que o autor inclusive conclui que o
regime da promulgação é a expressão da “conjugação da vontade de dois órgãos de soberania, visto que carrega
as convicções do Poder Legislativo e do Poder Executivo”. Cfr. OTERO, Paulo. Direito Constitucional
Português. Vol. II. Coimbra: Almedina, 2010, p. 247-248.
155
Cfr. QUEIROZ, Op. Cit., p. 152-153.
56
cumpre destacar a existência de dois tipos de vetos: o veto jurídico ou por
inconstitucionalidade e o veto político ou por razões de mérito. Ambos possuem o objetivo
comum de impedir que determinada proposta normativa finalize seu processo de produção
e possa produzir efeitos, todavia, fundamentam-se em argumentos de natureza distintas e,
em razão disso, apresentam procedimentos diferentes.
O veto político encontra previsão no artigo 136, nº 1 e 4 da Constituição
Portuguesa156 e conceitua-se por ser uma discordância referente ao mérito do conteúdo da
proposta. Assim, a razão que influencia o Chefe de Estado a não promulgar o ato que lhe foi
enviado para tal baseia-se em divergências políticas, por entender que o deliberado pelo
órgão emissor não se mostra oportuno ou conveniente ao seu tempo 157.
Por esse raciocínio pode-se afirmar que o veto político está intrinsecamente ligado
aos ideais políticos e ideológicos do PR, vez que se não concordar com aquilo que foi
proposto, por suas próprias razões pessoais, poderá fazer uso dessa ferramenta.
Vale evidenciar que o âmbito de aplicação dessa modalidade de veto é bastante
amplo, pois tem possibilidade de ocorrência em praticamente todos os atos normativos
sujeitos ao regime da promulgação158. Deste elenco apenas se exclui as leis de revisão
constitucional, visto que sua promulgação é obrigatória nos termos do artigo 286, nº 3 da Lei
Maior159.
Quanto a este aspecto em particular, Margarida Salema atenta ao fato de que pela
redação do dispositivo constitucional que disciplina o veto político poder-se-ia chegar à
156
Artigo 136º - Promulgação e Veto
1. No prazo de vinte dias contados da recepção de qualquer decreto da Assembleia da República para ser
promulgado como lei, ou da publicação da decisão do Tribunal Constitucional que não se pronuncie pela
inconstitucionalidade de norma dele constante, deve o Presidente da República promulgá-lo ou exercer o
direito de veto, solicitando nova apreciação do diploma em mensagem fundamentada.
[...]
4. No prazo de quarenta dias contados da recepção de qualquer decreto do Governo para ser promulgado, ou
da publicação da decisão do Tribunal Constitucional que não se pronuncie pela inconstitucionalidade de norma
dele constante, deve o Presidente da República promulgá-lo ou exercer o direito de veto, comunicando
por escrito ao Governo o sentido do veto.
157
Cfr. OTERO, Op. Cit., p. 248.
158
Ibidem, p. 248.
159
José Augusto da Silva Lopes, ao analisar o conceito de veto e sua abrangência, especifica os argumentos
que afastam o direito de veto político do Presidente da República ao se tratar de lei de revisão constitucional.
Segundo o autor, há de se destacar: (1) a competência do processo de uma revisão constitucional é exclusiva
do Poder Legislativo; (2) é inviável se falar em hierarquia entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo; (3)
poder-se-ia estar diante de uma situação em que o Presidente seria o julgador de sua própria causa, se o disposto
na lei de revisão interferisse em direitos ou deveres que comprometessem a ordem pessoal, o que seria inviável
à ordem democrática. Cfr. LOPES, José Augusto da Silva. Da Fiscalização Preventiva das Leis de Revisão
Constitucional, in “Revista Jurídica UP”, nº 8, Porto, 2002, p.53-54.
57
conclusão de que apenas as leis provenientes da Assembleia da República poderiam ser alvo
da prerrogativa presidencial, contudo entende que não há como o instituto ser limitado a
esses atos, pelo o que acredita num âmbito de atuação alargado a todos os atos que
necessitam da promulgação160.
Tal realidade não se verifica quando se fala em veto jurídico. Este, por sua vez, não
encontra fundamentos relacionados ao mérito da demanda, nem mesmo está ligado a
argumentos de oportunidade e conveniência política. Em verdade, o veto jurídico é cabível
quando o PR tiver dúvidas acerca da constitucionalidade da norma que lhe foi submetida
para promulgação161.
Ora, como já visto, a Constituição designou ao Presidente o direito a submeter,
perante o Tribunal Constitucional, um projeto de lei de que tenha dúvidas a respeito de sua
conformidade com a Lei Maior. Assim, no momento em que se afirma que o veto jurídico
se fundamenta em argumentos de constitucionalidade, por lógica conclui-se que o PR, ao
fazer uso da legitimidade que lhe foi atribuída pelo artigo 278 da CRP, estará não apenas
desencadeando o procedimento do controle preventivo como também encontrará bases para
utilizar a prerrogativa do veto jurídico.
De posse disso, não restam dúvidas da relação intrínseca que permeia o veto jurídico
e a modalidade de fiscalização preventiva, especialmente quando se reconhece que o
dispositivo constitucional que regulamenta os institutos é o mesmo. Em razão disso, é que
se encontram na doutrina posicionamentos que reduzem o controle preventivo de
constitucionalidade a um regime especial de exercício do direito de veto, afinal, está sempre
nas dependências desse162.
Destaca-se, deste modo, que o Presidente da República não decide sozinho acerca da
inconstitucionalidade de um projeto, ele precisa obrigatoriamente recorrer ao Tribunal
Constitucional. Conforme o Presidente da República tenha dúvidas se um projeto de lei que
lhe foi enviado está em harmonia com as disposições da Constituição, ele deve remeter a
questão ao TC para que este se manifeste sobre a matéria e, caso o Poder Judiciário entenda
160
Cfr. SALEMA, Op. Cit., p. 64.
161
Cfr. QUEIROZ, Op. Cit., p. 153.
162
É o entendimento, por exemplo, de Miguel Galvão Teles. Cfr. TELES, Miguel Galvão. Liberdade de
Iniciativa do Presidente da República Quanto ao Processo de Fiscalização Preventiva de Constitucionalidade,
in Escritos Jurídicos, vol. 1. Coimbra: Almedina, 2013, p. 153.
58
pela inconstitucionalidade do diploma em análise, o PR estará obrigado a fazer uso do veto
jurídico163.
Em outras palavras, a razão de ser do veto jurídico é a decisão do Tribunal
Constitucional pronunciando que determinada proposta legislativa está contrariando
disposições da Constituição. A decisão do TC condiciona, assim, a realização deste veto pelo
Chefe do Executivo.
O que se cumpre delimitar, nesse ponto, diz respeito à natureza da iniciativa do
Presidente da República conferida pelo artigo 278, nº 1 da Constituição, se consiste em um
exercício livre ou efetiva-se como uma conduta obrigatória.
A tese da liberdade de iniciativa encontra grande aceitação entre os estudiosos do
direito português 164, dentre eles destaca-se as lições promovidas por Miguel Galvão Teles.
Em verdade este autor não entende o porquê da problematização da questão, visto ser matéria
pressuposta.
O autor inicia sua argumentação em defesa da liberdade de inciativa por meio da
literalidade do dispositivo constitucional que confere tal competência, da qual retira o
vocábulo “pode”165. Apesar de para si isto já constituir a resposta da problemática, entende
que, em se tratando de Direito Público, esta partícula não traz, de per si, valor decisivo, uma
vez que ela não tem o condão de sobrepor um “dever de exercício do poder” que pode
decorrer de outra norma166.
O presente obstáculo lhe faz questionar o alcance do princípio da fidelidade assumido
pelo Chefe de Estado quando da declaração de compromisso contida no artigo 127, nº 3 da
CRP e do qual se retira sua missão de proteção constitucional167. De acordo com Teles, seja
qual for seu alcance, certo é que ele não tem a capacidade de “alterar o significado das
163
Assim preleciona Margarida Salema: “Trata-se de um veto obrigatório, ou seja, o efeito da decisão de
inconstitucionalidade é o exercício vinculado do direito de veto pelo Presidente da República”. Cfr. SALEMA,
Op. Cit., p. 62.
164
Razão pela qual Canotilho argumenta que, embora esta questão não seja líquida, a doutrina dominante tem
se manifestado em “reconhecer sempre o direito a um juízo de oportunidade política mesmo que o Presidente
da república esteja ‘convencido’ da inconstitucionalidade”. In: CANOTILHO, Direito Constitucional...Op.
Cit., p. 1027. Nesse sentido também entendem CANOTILHO; MOREIRA, Constituição...Op. Cit., p. 924 e
CORREIA, Justiça Constitucional..., Op. Cit., p. 218.
165
Vide artigo 279, nº1 da Constituição da República Portuguesa.
166
Cfr. TELES, Op. Cit., p. 150-151.
167
Artigo 127, nº 3: No ato de posse o Presidente da República eleito prestará a seguinte declaração de
compromisso:
Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investido e defender, cumprir e fazer
cumprir a Constituição da República Portuguesa.
59
restantes normas constitucionais ou servir de critério para justificar uma extensão de
poderes ou dos deveres dos órgãos”168
Ademais, Galvão Teles assevera que a fiscalização preventiva de constitucionalidade
constitui um meio suplementar de garantia da Constituição, não se enquadrando como meio
típico, tal como verifica-se na modalidade sucessiva. A atipicidade do modelo prévio decorre
do fato de seu processo implicar em conflito entre poderes, desta forma, não se mostra
compreensível que o Presidente da República estivesse obrigado a instaurar um conflito
quando esta não é a única forma de proteção constitucional169.
O autor revela que obrigar o Presidente a requerer a fiscalização preventiva de
constitucionalidade de um ato pode contrariar questões políticas do momento, afinal, mesmo
que seja inconstitucional podem haver razões de oportunidade política que justifiquem a
promulgação do ato. Esta atitude não anula a possibilidade do mesmo diploma sofrer a
incidência do controle sucessivo de constitucionalidade, pois depois de plenamente em
vigor, se continuar a apresentar indícios de inconstitucionalidade, pode ser apresentada ao
Tribunal Constitucional para análise sucessiva da sua conformidade 170. Portanto, a iniciativa
do PR, em sede de controle preventivo, é e sempre será um ato livre 171.
Seja qual for a atitude adotada pelo Presidente da República, fato é que implicará
uma série de efeitos que, em razão da relevante importância que atribui ao tema, receberão
atenção pontual e bem delimitada no último capítulo deste trabalho. Contudo, neste primeiro
momento, buscou-se demonstrar o quão importante é a tarefa designada ao PR, pois em
qualquer caminho que resolva adotar (de promulgar, vetar ou requerer a atuação do TC) certo
é que figura papel central na proteção na Constituição, assegurando que suas disposições
estejam sendo devidamente respeitadas 172.
168
In: TELES, Op. Cit., p. 151.
169
Cfr. Ibidem, p. 156.
170
Nesse sentido também demonstra Jorge Miranda: “A fiscalização preventiva não é um sucedâneo da
fiscalização sucessiva, nem a preclude”. Cfr. MIRANDA, Op. Cit., p. 306.
171
Por obviedade, não se encontra inserida nessa afirmação o controle preventivo das normas referendarias,
visto que o artigo 115, nº 8 da CRP é claro ao afirmar que essa circunstância desencadeia uma fiscalização
preventiva obrigatória da constitucionalidade (vide nota 127). Em igual sentido, Benedita Urbano evidencia
que “se trata de um acto constitucionalmente obrigatório – distancia-se tal acto, deste modo, da mera faculdade
que a Constituição lhe confere no art. 278, nº 1”. In: URBANO, O Referendo... Op. Cit., p. 231.
172
Isto é demonstrado por Miguel Lobo Antunes e Mário Torres, ao afirmarem que: “A promulgação é, sim,
um acto político que evidencia que pelo Presidente da República foi exercido um controlo, em que o acto
promulgado foi apreciado segundo critérios jurídicos de aferição da sua regularidade formal ou da sua
conformidade com a Constituição e segundo critérios políticos de oportunidade, conveniência ou adequação”.
Cfr. ANTUNES; TORRES, Op. Cit., p. 31.
60
Tal função essencial torna-se ainda mais visível pela designação do direito de
requerer a apreciação da fiscalização preventiva perante o Tribunal Constitucional, sendo,
pois, condição imprescindível para aceitação da demanda por constituir-se em um
pressuposto processual.
Quanto à realidade brasileira, em que pese não exista previsão de um controle prévio
de constitucionalidade e, por isso, não há o que se falar em relação à legitimidade processual
ativa, não se pode ignorar o papel importante que o Poder Executivo realiza nesse sentido.
Seguindo o raciocínio proveniente da ausência de um procedimento jurisdicional, o
controle preventivo do Brasil é realizado por meio dos órgãos políticos, desta forma, ao lado
do Poder Legislativo, o Presidente da República desempenha função imprescindível à
efetivação dessa modalidade de controle na realidade interna do país.
Assim como verificado em Portugal, a atuação do Poder Executivo brasileiro no
controle preventivo se incorpora por meio da sua participação no processo de formação das
normas. Isto porque, o Brasil também exige que alguns projetos de lei devam ser remetidos
ao PR para a devida promulgação, consoante o artigo 66º da Constituição brasileira173.
À luz desse dispositivo, verifica-se que o Presidente da República tem
discricionariedade para concordar ou não com o teor do projeto que lhe foi remetido, assim,
se houver concordância presidencial resultará na sanção, caso contrário poderá fazer uso do
instituto do veto.
A questão que importa evidenciar nesse momento diz respeito ao fato de que o veto
brasileiro também não está restrito a aspectos de contrariedade ao interesse político. Mesmo
sem a previsão de um procedimento jurisdicional de fiscalização preventiva de
constitucionalidade, o Chefe do Poder Executivo pode manifestar sua discordância ao
projeto por razões de inconstitucionalidade174. Ora, se o Presidente da República pode deixar
No mesmo caminho é o entendimento de Sérvulo Correia: “A decisão de vetar tais diplomas constitui um acto
livre do Presidente da República, através do qual este exerce um controle prévio do mérito e oportunidade
política das medidas normativas”. Cfr. CORREIA, José Manuel Sérvulo. Legalidade e Autonomia Contratual
nos Contratos Administrativos. Reimp. Coimbra: Almedina, 2013, p. 222.
Tal análise também é apresentada por Gomes Canotilho e Vital Moreira quando atribuem uma dupla dimensão
ao instituto da promulgação sendo a primeira uma garantia de autenticidade do diploma aprovado, o que
implica na sua introdução no ordenamento jurídico e a segunda como um pressuposto de direito de controle
exercido pelo Presidente da República. Cfr. CANOTILHO; MOREIRA, Constituição...Op. Cit., p. 201.
173
Artigo 66 da CRFB: A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente
da República, que, aquiescendo, o sancionará.
174
Artigo 66, § 1º: “Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional
ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da
61
de promulgar um projeto de lei por considerar que ele viola disposições constitucionais, sem
que, para isso, precise remeter a matéria à Corte Constitucional brasileira, chega-se a
conclusão de que a Lei Maior lhe designou um poder fundamental ao sistema de controle de
constitucionalidade175.
Ressalta-se que o veto, embora fundamentado por razões jurídicas, constitui-se em
um ato essencialmente político176, e por tal, estará sempre condicionado aos critérios de
conveniência do Poder Executivo. Não há o que se falar, por isso, em um dever de agir do
PR, como alguns autores tendem a analisar 177, pois ainda que um projeto de lei não tenha
sido vetado, se demonstrada a sua inconstitucionalidade, pode ser alvo de uma Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI), mesmo posteriormente a sua conversão em lei 178.
Desta forma, a realidade luso-brasileira, embora com as suas respectivas
particularidades, demonstra que o PR desempenha elevado papel no processo de elaboração
das normas, como também assume figura fundamental no sistema de controle de
constitucionalidade, sobretudo na modalidade preventiva.
data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos
do veto”.
175
Cfr. FIGUEIREDO; MONTAL. Op. Cit., p. 267.
176
Esta classificação foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de
Descumprimento do Preceito Fundamental nº 1-7. Por meio desta decisão, o STF torna clara a conclusão de
que: “No processo legislativo, o ato de vetar, por motivo de inconstitucionalidade ou de contrariedade ao
interesse público, e a deliberação legislativa de manter ou recusar o veto, qualquer seja o motivo desse juízo,
compõe procedimentos que se hão de reservar à esfera de independência dos Poderes Políticos em apreço [...]
Impossibilidade de intervenção antecipada do Judiciário, – eis que o projeto de lei, na parte vetada, não é lei,
nem ato normativo, – poder que a ordem jurídica, na espécie, não confere ao Supremo Tribunal Federal, em
via de controle concentrado”. Cfr. BRASIL. Supremo Tribunal Federal, ADPF nº 1-7 - RJ, Rel. Min. Néri da
Silveira, Diário da Justiça do dia 07/11/2003, p. 1. Disponível em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=348389>. Acesso em: 20 de Abril de
2018.
177
Cfr. FIGUEIREDO; MONTAL. Op. Cit., p. 267-271.
178
Cfr. CASSEB, Paulo Adib. Controle Preventivo de Constitucionalidade no Brasil, in Revista do Curso de
Mestrado em Direito da Universidade Federal do Ceará, nº 2, 2009, p. 187-188.
62
É possível dizer que a análise desse quesito está voltada à adequação da norma
impugnada ao modelo de controle em questão. Veja, retomando o iniciado no tópico 2.1,
devido ao caráter excepcional que permeia seu regramento, não são todas as normas que
podem ser submetidas ao controle a priori de fiscalização judicial, sendo assim, na hipótese
de uma determinada norma não encontrar previsão no rol delimitado, por lógica, não poderá
ser submetida a esse procedimento, pois este não constitui o meio constitucionalmente
adequado para proceder a verificação constitucional.
Portanto, se o Presidente da República apresentar ao órgão judiciário uma ação de
natureza preventiva cujo ato impugnado não se enquadre dentro dos documentos previstos
no artigo 278 da Constituição, o Tribunal Constitucional não poderá conhecer da matéria e,
consequentemente, não poderá analisar sua constitucionalidade visto que não terá
competência para tal179.
Pela simples leitura do artigo 278, nº 1 da CRP constata-se que o seu campo de atuação
é mais restrito do que o conferido à modalidade sucessiva constante no artigo 281, nº 1,
alínea a, do diploma constitucional. Desta forma, não são todos os atos normativos que
podem ser objeto da fiscalização prévia, mas sim, somente àqueles cuidadosamente elegidos
pelo poder constituinte180.
À luz de sua interpretação literal, verifica-se que apenas podem ser submetidas ao
Tribunal Constitucional ações de controle prévio sobre normas estabelecidas em tratados e
acordos internacionais, em decretos a serem promulgados como leis ou decretos-lei, bem
como em decretos legislativos regionais 181.
Tendo isso em vista, todos os demais atos normativos estão excluídos da tutela
jurisdicional preventiva de análise da conformidade da lei, o que implica na afirmação de
que só poderão ter sua constitucionalidade discutida a partir do momento em que entrarem
em vigor, isto é, pela via da fiscalização sucessiva.
Embora seja um instituto extremamente ligado ao ato da promulgação, não se pode
afirmar que todos os atos sujeitos a este regime estão autorizados a ser objeto do controle
179
Constitui exceção ao exposto o caso dos referendos, uma vez que apesar de não estarem enquadrados no
artigo 278 da Constituição, existe remissão expressa a sua submissão à modalidade de controle de
constitucionalidade ora analisado nos termos do artigo 115, nº 8 da Constituição Portuguesa (vide notas 127 e
171).
180
De acordo com Gomes Canotilho e Vital Moreira, a atuação do controle a priori de constitucionalidade
“limita-se a actos normativos mais importantes no plano da hierarquia das fontes”. In: CANOTILHO;
MOREIRA, Constituição...Op. Cit., p. 923.
181
Vide artigo 278, nº 1 da Constituição da República Portuguesa.
63
preventivo. Certo é que todos os atos elencados no rol constitucional apontado precisam ser
submetidos à promulgação presidencial para atingir o status de norma vigente, contudo a
recíproca não é verdadeira. Os decretos regulamentares 182 e demais atos do Governo da
República, assim como os decretos dos governos regionais, apesar de exigirem a atuação do
Presidente no seu processo de formação, estão fora do âmbito de atuação do Tribunal quando
tratar de fiscalização preventiva de constitucionalidade183.
Apesar da clareza que permeia o artigo constitucional e do entendimento doutrinário
majoritário acerca desse rol estreito e limitado, existem certos documentos que, em virtude
do seu elevado valor jurídico e da extrema importância que carregam dentro do ordenamento
jurídico português, acabam por causar certo debate, suscitando uma interpretação extensiva
do dispositivo.
Este é o exemplo das normas de Direito Comunitário derivado, afinal, os regulamentos
comunitários e as diretivas não se encontram sujeitas ao regime da promulgação e, muito
menos, estão inseridas no rol estabelecido pelo artigo, 278, nº 1 da Constituição. Contudo,
segundo Blanco de Morais 184, há a possibilidade de um ato que transponha uma diretiva
comunitária, mesmo em processo de formação, ser submetido à análise jurisdicional.
O autor justifica esta afirmativa tendo em consideração que a diretiva transposta por
decreto-lei não altera a natureza jurídica deste, isto é, não lhe confere valor reforçado, sendo
assim, ele continua a ter a mesma essência normativa. Ora, se independentemente do
conteúdo que carrega, a norma continua a ser um decreto-lei e, como tal, está incluída dentre
os documentos suscetíveis de verificação jurisdicional prévia, pode-se dizer que a pronúncia
de inconstitucionalidade é perfeitamente cabível nesta situação.
A discussão acerca da ampliação da interpretação do artigo 278 da CRP se mostra mais
perceptível quando se questiona a posição em que se encontram as leis de revisão
constitucional. Dado o seu grau de importância na hierarquia das fontes no ordenamento
jurídico português, encontram-se nos estudos doutrinários argumentos favoráveis à sua
sujeição ao controle a priori. Em razão da importância e repercussão da matéria, tais
fundamentações serão abordadas com maior detalhamento em tópico próprio.
182
Tal como já introduzido em momento anterior, reitera-se que a análise destes se proceder-se-á de maneira
sucinta em razão dos motivos já evidenciados.
183
Cfr. CANOTILHO, MOREIRA, Constituição...Op. Cit., p. 923.
184
Cfr. MORAIS, Justiça Constitucional, Vol. II...Op. Cit., p. 64.
64
2.2.3.1 A Fiscalização Preventiva das Leis de Revisão
185
É o que preceitua André Ramos Tavares ao conceituar o poder constituinte derivado como poder de reforma
da Constituição. Nas palavras do renomado autor: “o poder constituinte derivado, por sua vez, designa a parcela
de competência atribuída ao próprio corpo legislativo encarregado de elaborar as leis em geral, por meio da
qual se confere a faculdade de modificação da Lei Magna. Aqui devem ser observados certas limitações. Trata-
se, portanto, de poder limitado, previsto pela própria Constituição, e por ela regulado. Não é inicial, autônomo
ou incondicionado. Não por outro motive deve ser considerado como um poder constituído.” In: TAVARES,
André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p.47-48.
186
Cfr. CANOTILHO; MOREIRA, Constituição...Op. Cit, p.1004.
187
Vide artigo 289º da Constituição da República Portuguesa
188
Assim, já disciplinava o artigo 3º, item 3, da Constituição da Republica Portuguesa: “a validade das leis e
dos demais actos do Estado, das regiões autônomas, do poder local e de quaisquer outras entidades públicas
depende da sua conformidade com a Constituição”.
189
Cfr. CORREIA, Justiça Constitucional..., Op. Cit., p. 164. Com o mesmo raciocínio José Augusto Silva
Lopes, citando brevemente Manoel Gonçalves Ferreira Filho, refere que o Poder Reformador “não pode
65
renovação” do texto originário, na verdade, considera inquestionável que as leis de reforma
“se alicerçam num poder fundado na Constituição”, logo, mostra a possibilidade de existir
leis de revisão inconstitucionais (basta que não respeitem os limites estabelecidos no próprio
texto constitucional).
Existindo leis de revisão inconstitucionais, faz-se necessário sua correção. Quanto à
possibilidade de correção do vício de inconstitucionalidade na modalidade sucessiva, não se
encontra problema na doutrina, sendo pacífico o entendimento de ser plenamente possível a
proposição, perante o Tribunal Constitucional, de uma ação discutindo a
inconstitucionalidade de uma lei de revisão já promulgada. Contudo, como já introduzido,
na modalidade preventiva esta concepção já não é de tão simples resolução, tendo a doutrina
posições diferentes que aqui busca-se demonstrar.
À primeira vista, parece ser pacífico na doutrina a compreensão de que as leis de
revisão constituem atos (pré-) normativos que devem ser excluídos do controle prévio de
constitucionalidade, isto porque, a maioria dos estudiosos do Direito defendem esta tese,
com diversos fundamentos.
Atrelado a isso, constatou-se que de uma busca jurisprudencial ao acervo do Tribunal
Constitucional Português, não se encontra nenhum Acórdão em que seja suscitada tal
problemática, ou seja, que se discuta o âmbito de atuação desta modalidade de fiscalização.
Sequer depara-se com uma decisão, em sede de controle preventivo de constitucionalidade,
em que o ato normativo impugnado tenha sido um projeto de lei de revisão constitucional.
Ademais, certo é que os fundamentos que baseiam a corrente majoritária são deveras
acertados com a literalidade do texto constitucional, razão pela qual possuem grande
influência.
De acordo com esses doutrinadores 190, a exclusão das leis de revisão do controle
prévio de constitucionalidade está diretamente ligada à impossibilidade de veto, por parte do
Presidente da República, no processo legislativo desse ato (pré-) normativo. Tal proibição
está contida no artigo 286º, nº 3, da Constituição da República Portuguesa, por meio do qual
se constata que o Presidente da República tem participação na formação da norma, contudo,
constituir-se num móbil de serpentear o disposto na lei de revisão, pois o poder de revisão é um ‘poder inerente
à Constituição rígida que se destina a modificar essa Constituição segundo o que a mesma estabelece’.” In:
Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Direito Constitucional Comparado, I, O Poder Constituinte, p. 155-156, apud
LOPES, Op. Cit., p. 45.
190
E aqui se inclui: J.J. Gomes Canotilho, Vital Moreira, Carlos Blanco de Morais, Fernando Alves Correia,
et. al.
66
sua participação é restringida ao ato da promulgação da lei, ato este que não pode ser
recusado191.
Canotilho e Moreira192 entendem que a vedação é mais do que compreensível, visto
que a Constituição delega a competência de criação da lei revisão, exclusivamente, à
Assembleia da República. Se o Presidente da República pudesse intervir de forma a recusar
a promulgação do que foi decidido pelo órgão competente, ele estaria atuando no processo
de criação da lei, isto é, trazendo para si uma competência que não foi lhe dada
constitucionalmente.
Além do mais, vale destacar que não se encontra nenhuma relação hierárquica entre
o Poder Legislativo e o Poder Executivo que justificasse a intromissão do Presidente da
República numa função que fora destinada ao legislativo, caso contrário, violar-se-ia a tese
da separação dos poderes193.
Outro argumento que se encontra em relação a razoabilidade da proibição do veto,
diz respeito ao fato de que se o Presidente da República pudesse impedir a promulgação da
lei de revisão por discordar do diploma, poderia estar sendo movido por interesses pessoais,
caso aquela norma alterasse direitos que lhe atingissem194, o que violaria toda a noção de
democracia defendida pela república portuguesa.
Ora, se Presidente da República não possui legitimidade para vetar o projeto de lei
de revisão, por qualquer motivo que seja, inclusive por vício de inconstitucionalidade,
restaria “sem sentido útil qualquer eventual pronúncia de inconstitucionalidade pelo
Tribunal Constitucional em processo de fiscalização preventiva da constitucionalidade” 195.
Pelo trâmite previsto constitucionalmente, se mostra clara a finalidade do legislador
constituinte de restringir o processo de elaboração das revisões constitucionais ao Poder
191
Artigo 286º - Aprovação e promulgação
[...]
3. O Presidente da República não pode recusar a promulgação da lei de revisão.
192
Cfr. CANOTILHO; MOREIRA, Constituição...Op. Cit., p. 1002-1003.
193
De acordo com a teoria clássica da tripartição dos poderes de Montesquieu se tem “um modelo institucional,
uma receita juspolítica (...) que pode ser condensado na seguinte fórmula: (a) dividir o poder estatal entre os
três poderes existentes (Rei, Parlamento e Juízes), (b) atribuindo-se a cada um deles uma das três funções em
que se poderia classificar a política (função executiva, função legislativa e função judicial) e de uma forma
mais separada ou pura possível; (c) posicionados os três órgãos (com o exercício especializado das respectivas
funções) em um mesmo plano de igualdade e de hierarquia, reforçado com mecanismos adicionais de
travamento – a independência e harmonia de que falam as constituições.” In: SOUZA JUNIOR, Cezar
Saldanha. O Tribunal Constitucional Como Poder: uma nova teoria da divisão dos poderes. São Paulo:
Memória Jurídica Editora, 2002, p. 56-57.
194
Cfr. LOPES, Op. Cit., p. 54.
195
In: CORREIA, Justiça Constitucional..., Op. Cit., p. 165.
67
Legislativo, portanto, tanto o poder Executivo (Presidente da República) quanto o Poder
Judiciário (Tribunal Constitucional) estariam fora do processo, sendo inviável a discussão
de constitucionalidade anterior ao ato da promulgação.
Blanco de Morais 196, além de corroborar com os fundamentos sustentados
anteriormente, faz uso da interpretação literal, a qual denomina de leitura textual, para
analisar especificamente as palavras dos artigos 278º, nº 1 e 279º, nº 1 da Lei Maior.
Argumenta que apesar do artigo 279º, nº 1 trazer a expressão “lei” de forma genérica, isto é,
sem especificar quais tipos estariam aqui incluídos (e, então, trabalhar com a possibilidade
de a lei de revisão de ser fiscalizada previamente), o artigo 278º, nº 1 automaticamente exclui
essa possibilidade, segundo mesma interpretação literal, o que se justifica em razão do
dispositivo limitar a apreciação preventiva à “decreto que lhe tenha sido enviado para
promulgação como lei ou como decreto-lei” (grifo nosso).
Ocorre que as leis de revisão, ao serem enviadas ao chefe do Poder Executivo, não
se encontram sob a forma de decreto, mas sim, sob a forma de “lei de revisão”, o que de per
si afasta as Revisões Constitucionais do rol dos diplomas sujeitos ao controle preventivo de
constitucionalidade197.
Desta forma, o Presidente da República, assim como o Tribunal Constitucional, não
pode impedir a promulgação de uma lei de revisão, por qualquer motivo que seja. Para essa
parte da doutrina, considerada hoje majoritária, é inviável fundamentar o controle prévio de
constitucionalidade das leis de revisão, isto porque, a mesma entende que a Constituição da
República é clara em excluí-las dessa modalidade de fiscalização.
Marcelo Rebelo de Sousa e José de Melo Alexandrino198, embora corroborem com
esse posicionamento, evidenciam, entretanto, que tal impedimento constitucional não
inviabiliza a recusa, por parte do Chefe de Estado, de promulgar uma lei de revisão que não
cumpra os requisitos mínimos de sua identificação como tal199. Isto é, para esses autores, se
196
Cfr. MORAIS, Justiça Constitucional, Vol. II...Op. Cit., p.61-64.
197
Gomes Canotilho e Vital Moreira acreditam que esta interpretação literal não é decisiva para afastar as leis
de revisão do objeto do controle prévio de constitucionalidade, mas que contribuem para chegar a essa
conclusão ao dizerem que: “militando a favor desse entendimento não apenas o facto de os respectivos preceitos
constitucionais não mencionarem as leis de revisão (o que, todavia, estaria longe de ser decisivo)”. In:
CANOTILHO; MOREIRA, Constituição...Op. Cit., p. 1003.
198
Cfr. SOUSA, Marcelo Rebelo de; ALEXANDRINO, José de Melo. Constituição da República Portuguesa:
comentada. Lisboa: Lex, 2000, p. 431.
199
José Augusto Silva Lopes apresenta os elementos de qualificação da lei revisão, especificando-os em: (a) a
intenção ou causa de revisão; (b) o órgão competente; (c) o tempo de revisão; (d) a normalidade constitucional;
(e) a maioria de revisão; (f) promulgação pelo Presidente da República. Cfr. LOPES, Op. Cit., p. 47.
68
uma norma dita lei de revisão não preencher os elementos que a qualificam como tal, ela
sequer existiria, sendo possível, assim, a recusa do ato de promulgação por parte do
Presidente da República.
De igual modo disciplinam Canotilho e Moreira, uma vez que consideram inexistente
uma lei de revisão que fora aprovada pela Assembleia da República sem que esta tivesse
poderes para tal ou, mesmo que tivesse, não fora respeitado o quórum constitucionalmente
exigido. Desta forma, a lei de revisão não preencheu os requisitos mínimos de qualificação,
sendo assim, “não existe constitucionalmente uma lei de revisão, podendo, quando muito,
ser considerada uma lei ordinária, sujeita então ao respectivo regime (inclusive quanto ao
veto)”200.
Em que pese a exclusão da lei de revisão do controle prévio de constitucionalidade
ser defendida pela maioria dos estudiosos do Direito, já se encontram na doutrina posições
contrárias, trazendo novas formas de interpretação do texto constitucional, para possibilitar
que tais atos (pré-) normativos possam ser fiscalizados constitucionalmente antes de serem
promulgados, logo, antes de produzirem efeitos na realidade concreta.
Assim defende José Augusto Silva Lopes 201 que, ao discorrer seus argumentos, chega
à conclusão de que “só uma questão de exacerbado formalismo aliado a um argumento de
autoridade”202 tem impedido que as leis de revisão sejam submetidas à fiscalização prévia
de constitucionalidade.
De acordo com entendimento do referido Autor, o Presidente da República pode
suscitar, perante o Tribunal Constitucional, o processo de controle preventivo se constatar
algum indício de inconstitucionalidade no texto da lei de revisão que lhe foi apresentada para
promulgação.
Dentre os argumentos que sustentam sua opinião destaca-se, primeiramente, a
interpretação que faz do artigo 286, nº 3, da Constituição da República Portuguesa. Partindo
da premissa de que existem dois tipos de veto presidencial, entende que tal dispositivo se
limita a afastar a aplicabilidade do veto político (vide nota 159). Desta forma, o autor
compreende que o veto jurídico não está inserido na proibição do artigo 286, nº 3 da
Constituição, o que viabiliza o controle preventivo de constitucionalidade das leis de revisão.
200
In: CANOTILHO; MOREIRA, Constituição… Op. Cit., p. 1003.
201
Cfr. LOPES, Op. Cit., p. 53-61.
202
In: Ibidem, p.58.
69
Silva Lopes considera não haver lógica que o Presidente da República seja chamado
constitucionalmente a intervir no processo de formação desse ato normativo, mas que não
possa recusar-se a promulgá-lo seria o mesmo que reduzi-lo “a uma espécie de passe partout
do processo de revisão constitucional, o que é, de todo em todo, inadmissível” 203.
Nessa linha de pensamento, há de ressaltar que Canotilho e Moreira, embora
contrários a esse entendimento, consideram “ser pouco razoável que, sendo a intervenção do
PR constitucionalmente exigida, este não tenha nenhum meio de legitimamente se furtar à
promulgação de leis de revisão manifestamente inconstitucionais” 204.
Além disso, outro fundamento que baseia a distinção do veto em dois tipos diz
respeito a intenção do legislador constituinte ao redigir o artigo 286, nº 3. Conforme
preleciona Lopes, o objetivo do legislador foi impedir que o Presidente da República vetasse
uma lei de revisão com base em suas próprias vontades, direcionado por uma intenção
puramente política. Isto é, buscou inibir que o Chefe de Estado desrespeitasse a ordem
democrática, de modo a impedir que a vontade do povo – representada pela Assembleia da
República – deixasse de vigorar simplesmente em razão do entendimento consolidado no
projeto ser diverso do seu 205.
Todavia, isto só se aplica ao veto político, uma vez que no veto jurídico ou por
inconstitucionalidade o Presidente da República não atua sozinho, logo, não decide de
acordo suas vontades. Na verdade, o Presidente da República traduz-se em uma ponte que
interliga o Legislativo ao Judiciário, no momento em que declara o que foi decidido pelo
Tribunal Constitucional acerca da conformidade ou não daquela lei de revisão (criada pelo
Legislativo) com a Lei Maior.
Em outras palavras, se o Chefe do Poder Executivo constatar que determinada lei de
revisão – que lhe foi enviada para o ato da promulgação – contém indícios de violação ao
texto constitucional ou mesmo que tenha apenas incertezas sobre sua conformidade, poderá
suspender o processo legislativo, provocando o Tribunal Constitucional a apreciar tal
questão.
Portanto, o Presidente não age sozinho, muito menos justifica o veto em razões de
interesses políticos, em verdade, a fundamentação baseia-se em parâmetros jurídicos
203
In: Ibidem, p.54, nota 47.
204
In: CANOTILHO; MOREIRA, Constituição...Op. Cit., p. 1003.
205
Nas palavras do autor: “o Presidente poderia usar do direito de veto político para sancionar a lei de revisão
por esta conter um entendimento político material diferente do seu, o que se revela absolutamente inconcebível
no jogo de forças que se deve estabelecer no quadro da revisão constitucional”. In: LOPES, Op. Cit., p.55.
70
determinados pelo órgão jurisdicional competente, o que afasta a ideia de que o veto estaria
de acordo exclusivamente com o interesse do Presidente da República.
Edilson Pereira Nobre Junior 206 adota postura semelhante ao concluir que veto por
inconstitucionalidade não importa em um ato discricionário do Poder Executivo, mas sim,
em um ato vinculado à uma decisão do Tribunal Constitucional, o que resulta numa proteção
efetiva da Carta Magna, logo, não lhe pode ser tirado tal competência.
Distinguir os tipos de vetos e considerar que o artigo 286, nº 3, da Constituição só
abrange o veto político, nada mais é do que possibilitar que uma lei de revisão, ainda não
promulgada, possa ser apreciada pelo Tribunal Constitucional em sede de controle
preventivo de constitucionalidade.
Ao lado do argumento de existência de dois tipos de veto, Lopes ainda acredita que
o artigo 278, nº 1, da Constituição não excluiu as leis de revisão da modalidade preventiva
de fiscalização, visto que o legislador usa a expressão “lei” em sentido genérico, sem fazer
qualquer especificação. Sendo assim, deve-se entender que as leis abrangidas pelo texto
constitucional “são todas as permitidas e comportadas pelo nosso ordenamento jurídico, e as
leis de revisão são decididamente uma delas (artigo 166.º, nº 1 da Constituição da República
Portuguesa)”207.
Por fim, Lopes conclui seu posicionamento alegando que possibilitar o controle
prévio de constitucionalidade da lei revisão é uma questão de utilidade prática, isto porque,
a análise prévia à promulgação da lei revisão é o único meio possível de impedir que os bens
materiais intangíveis da Constituição sejam violados 208. Isto é, se a lei de revisão
inconstitucional não for promulgada ela não chegará a produzir efeitos na realidade, pois
206
Nas palavras de Edilson Pereira Nobre Junior: “No veto por inconstitucionalidade, está-se diante de
autênticos mecanismos integrante do conjunto da fiscalização de constitucionalidade, não existindo
discricionariedade em prol do Presidente da República frente à decisão do Tribunal Constitucional que
propenda pelo reconhecimento da inconstitucionalidade”. Cfr. NOBRE JUNIOR, Edilson Pereira. O Veto por
Inconstitucionalidade e o seu Controle Jurisdicional, in Revista de Direito Público, Ano V, nº 21, maio-jun
2008, p. 103. Disponível em:
<https://www.trf5.jus.br/documento/?arquivo=O+veto+por+inconstitucionalidade+e+o+seu+controle+jurisdi
cional.pdf&tipo=p2603 >. Acesso em: 23 de janeiro de 2017.
207
In: LOPES, Op. Cit., p. 57.
208
Jorge Miranda, citando José Júlio Pereira Gomes, escreve que: “A recusa de promulgação tornar-se-ia
possível (ou necessária), porque a promulgação de uma lei de revisão contrária aos princípios (ou a alguns
princípios) do art. 288.º seria uma quebra do juramento presidencial e um atentado contra a Constituição”. In:
Gomes, José Júlio Pereira. A Fiscalização da Constitucionalidade da Lei de Revisão, policopiado, Lisboa,
1982, p. 33 e segs. e 41 e segs., apud MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Vol. 1, Tomo II,
1ª. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2014, p. 268-269.
71
sequer chegou ao plano da existência jurídica, assim, resguarda-se a sociedade de complexas
consequências que precisarão ser corrigidas a posteriori.
Outro doutrinador que se mostrou, recentemente, adepto à corrente minoritária foi
Jorge Miranda. Pelo o que se constata, antigamente, Jorge Miranda se incluía na doutrina
majoritária a qual, como já se viu, defende a impossibilidade do Presidente da República
vetar a promulgação de uma lei de revisão constitucional, entretanto, atualmente,
manifestou-se aberto a novas interpretações, posicionando-se de forma contrária ao
pensamento que antes defendia.
De acordo com o renomado Professor de Lisboa 209, se torna inviável que direitos que
não podem ser suprimidos em Estado de Sítio, como preceitua o artigo 19º, nº 6, da
Constituição, possam ser violados por uma lei de revisão e, da mesma forma, é irrealizável
que seja permitido entrar em vigor uma lei de revisão que discipline contrariamente aos
limites materiais previstos no artigo 288º do mesmo diploma.
Jorge Miranda passou a crer que os artigos 278º e 279º da Constituição da República
abrangem tanto leis ordinárias quanto as leis de revisão, isso tudo porque percebeu que o
objetivo da fiscalização preventiva é proteger danos grosseiros às disposições
constitucionais e, para ele, as hipóteses mencionadas no parágrafo anterior são as mais
severas que se pode imaginar, logo, conferir ao Presidente da República legitimidade para
requerer a fiscalização preventiva no caso das revisões constitucionais é garantir a
preservação da Constituição material.
Ressalta, ainda, que a competência do Presidente da República seria a de requerer a
fiscalização preventiva de constitucionalidade ao Tribunal Constitucional, desta forma, “o
Tribunal Constitucional, não o Presidente da República, teria de prevalecer absolutamente
sobre o Parlamento”210.
Depois de todo o exposto verifica-se que, apesar de minoritária, a corrente que
defende a inclusão das leis de revisão no objeto do controle preventivo de
constitucionalidade, possui argumentos muito bem construídos, uma vez que este é o único
meio capaz de se garantir uma proteção efetiva do texto constitucional.
Não é afirmar que os argumentos da corrente majoritária sejam incoerentes, pois são
bem fundamentados, inclusive, no texto constitucional, mas foi como bem observou José
209
Cfr. MIRANDA, Manual..., Vol. III. Tomo VI...Op. Cit., p. 308-310.
210
Cfr. Ibidem, p.310.
72
Lopes211, são alegações que estão baseadas em questões puramente formalistas e
burocráticas, as quais não se pode submeter os direitos elementares do Estado Democrático
português.
Ao lado dessa concepção estruturada e justificada encontra-se o Brasil que, por sua
vez, apresenta uma construção jurisprudencial bastante ousada neste sentido. Isto porque,
mesmo diante da ausência de regramento constitucional a respeito de fiscalização prévia de
constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser inconcebível que o processo
legislativo afronte diretamente qualquer dos dispositivos constitucionais que o regem
(artigos 59º a 69º da Constituição Federal).
Este é o caso em que uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) disciplinasse
acerca das matérias contidas no artigo 60, § 4º da CRFB, isto é, versasse sobre assuntos que
não podem ser objeto de deliberação por configurarem o núcleo intangível da Constituição
(as chamadas cláusulas pétreas). Essa realidade é incompreensível para a Corte máxima
brasileira212.
Em razão disso, o STF chegou à conclusão de que violações como estas afrontam o
direito líquido e certo que o parlamentar possui de participar de um processo legislativo
constitucional213. Desta forma, no momento que o Congresso Nacional, que figura como
autoridade pública, violar um direito líquido e certo, poderá ter impetrado contra si o
Mandado de Segurança – remédio constitucional previsto no artigo 5º, LXIX, da
Constituição e regulamentado pela Lei nº 12.016/2009214.
211
Cfr. LOPES, Op. Cit., p. 58.
212
Cumpre salientar que esse é um entendimento jurisprudencial limitado ao modelo difuso de controle, uma
vez que o posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito da fiscalização prévia de constitucionalidade
é distinto quando em sede de controle concentrado. De acordo com o entendimento adotado na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 466, o STF tornou firme a tese de que “os atos normativos ‘in fiere’, ainda que em
fase de formação, com tramitação procedimental não concluída, não ensejam e nem dão margem ao controle
concentrado ou em tese de constitucionalidade, que supõe (...) a existência de espécies normativas definitivas,
perfeitas e acabadas”. Assim sendo, é opinião sedimentada pela Corte que não é possível que seja apresentado
ao órgão jurisdicional uma ação direita de inconstitucionalidade em que se impugne um projeto de legislativo.
Cfr. BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Plenário, ADI 466 MC-DF, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da
Justiça do dia 10/05/1991, p. 55. Disponível em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266369>. Acesso em: 15 de Janeiro
de 2017.
213
Cfr. FIGUEIREDO; MONTAL. Op. Cit., p. 271 e CORREIA, Justiça Constitucional..., Op. Cit., p. 219,
nota 288.
214
Faz-se necessário intentar ao fato de que o impetrante deverá ser o parlamentar que teve seu direito líquido
e certo ofendido.
73
Baseado nesse entendimento, o Tribunal julgou o Mandado de Segurança nº
20.257215, por meio do qual demonstrou ser possível o uso desse instrumento para proteger
o processo legislativo definido na Constituição.
De fato, o STF auto expandiu sua competência ao usurpar para si competências que
não lhe cabiam, contudo é perceptível que o Tribunal delimitou as regras que possibilitam
sua atuação. Assim, a análise de constitucionalidade de projetos de lei só poderá ser realizada
por meio de Mandado de Segurança, em que deverá figurar no polo ativo da demanda um
parlamentar detentor de mandado eletivo216 que esteja a impugnar uma proposta de lei ou
PEC’s que não respeitaram o devido processo legislativo ou, no caso de PEC, apesar de ter
respeitado o processo, violou alguma das cláusulas pétreas contidas no artigo 60, § 4º.
No julgamento do Mandado de Segurança nº 32.033217, o STF trouxe mais uma
delimitação no que tange à sua atuação na fiscalização de atos normativos em formação.
Ocorre que, ao ser acionado a se manifestar acerca de um projeto de lei, o STF percebeu que
o fundamento do impetrante se reduzia a aspectos materiais, isto é, discutia o mérito do
projeto. Neste momento o órgão jurisdicional indeferiu o pedido, sob o argumento de que
sua atuação está limitada a análise de aspectos formais e procedimentais da atuação
legislativa.
Em outras palavras, a função do Tribunal, a partir de então, reduziu-se a analisar se
o projeto de lei ou a PEC respeitou o processo legislativo previsto, bem como, se não foi
violada nenhuma da cláusulas pétreas, caso contrário, estar-se-ia subtraindo “dos outros
Poderes da República, sem justificação plausível, a prerrogativa constitucional que detém de
debater e aperfeiçoar os projetos, inclusive para sanar seus eventuais vícios de
inconstitucionalidade”218.
Por todo o exposto conclui-se que, de fato, não há na Constituição brasileira nenhuma
previsão da fiscalização judicial preventiva de constitucionalidade e, portanto, não há a sua
215
BRASIL, STF, Plenário, MS 20.257-DF, Rel. Min. Moreira Alves, Diário da Justiça do dia 27/02/1981, p.
312. Disponível em: < http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=85046>.
216
Assim, entendem que a legitimidade ativa do remédio constitucional é exclusiva do parlamentar detentor de
mandado eletivo, não sendo estendida a terceiro (conforme MS 21.303 AgR-RJ de 02/08/1991). Entendimento
diverso possuem Patrícia Figueiredo e Zélia Montal, ao refutarem o posicionamento jurisprudencial, afirmando
que “a legitimidade ativa não deva ficar restrita ao parlamentar, ao contrário, deve ser estendida a todos os
cidadãos”, caso contrário, estar-se-ia violando o princípio da inafastabilidade do acesso ao Judiciário. Cfr.
FIGUEIREDO; MONTAL, Op. Cit., p. 273-277.
217
BRASIL, STF, Plenário, MS 32.033-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes. Relator p/ Acórdão Min. Teori Zavaski,
Julgamento dia 20/06/2013. Disponível em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5290006 >.
218
Trecho retirado da ementa do referido acórdão.
74
concretização por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. Contudo, o órgão de
cúpula máxima do Brasil entendeu que tal análise pode ocorrer pela via incidental, no bojo
de uma ação de Mandado de Segurança, uma vez que se estará diante de uma violação à
direito líquido e certo.
219
Artigo 52º da LOTC: (Não admissão do pedido)
1. O pedido não deve ser admitido quando formulado por pessoa ou entidade sem legitimidade, quando as
deficiências que apresentar não tiverem sido supridas ou quando tiver sido apresentado fora do prazo. (grifo
nosso)
220
Nesse sentido Jorge Miranda assevera que, embora a iniciativa seja livre, constituindo uma faculdade do
legitimado ativo, ela possui tempo certo e exíguo para ocorrer. Cfr. MIRANDA, Manual... Vol. III. Tomo VI...
Op. Cit., p. 312.
221
Nesta matéria cumpre evidenciar que o procedimento de fiscalização preventiva previsto quando se tratar
de proposta de referendo não sucede desta maneira, uma vez que o prazo de oito dias conferido ao PR começa
a contar da publicação no DR da resolução da AR ou do Governo. Cfr. URBANO, O Referendo... Op. Cit., p.
231. A respeito desta matéria vide notas 127, 171 e 179.
75
sempre se inicia no mesmo momento, pelo o que é preciso delimitar alguns aspectos
importantes desse procedimento.
Ao longo do presente capítulo apontou-se que, após devida deliberação e votação na
casa legislativa, o projeto de lei é remetido para o Presidente da República para que então
promova o ato da publicação, se assim entender. Ademais apresentou-se que, em se tratando
de decreto a ser promulgado como lei orgânica, no mesmo momento em que o diploma for
enviado ao PR, é dever do Presidente da Assembleia da República comunicar tal conduta ao
Primeiro-Ministro, bem como aos grupos parlamentares, nos termos do artigo 278, nº 5 da
CRP (vide nota 151).
De fato, é possível que em um único dia todos os legitimados ativos do processo
tenham conhecimento da conclusão da proposta de lei no Poder Legislativo, isto é, que no
dia em que a proposta for enviada ao Presidente da República seja dado conhecimento da
respectiva remessa aos demais titulares do direito, pelo o que o prazo coincidirá ao possuir
idêntico termo inicial e final222. Entretanto, esta não é uma realidade automática, sendo
viável que tais condutas ocorram em dias distintos.
Em razão dessa possibilidade, o poder constituinte estabeleceu regras específicas no
que tange ao início da contagem do prazo de oito dias. Pela redação do item 2 do artigo em
questão, o termo inicial do PR é a data em que ele recebeu o projeto de lei e, de outra banda,
consoante os itens 5 e 6, quando trata-se do Primeiro-Ministro e dos grupos parlamentares,
o prazo inicia-se no dia em que estes tomaram conhecimento da remessa do diploma.
Por tais disposições é possível concluir que o prazo é idêntico a todos os legitimados,
mesmo que haja a possibilidade de não iniciarem no mesmo momento. Ora, se os respectivos
prazos não coincidirem, certo é que um terminará mais cedo que o outro, o que gera o
questionamento a respeito da promulgação pelo PR no curso do prazo dos demais.
A Constituição, nos termos do artigo 278, nº 7, definiu que o Presidente da República
não poderá publicar o diploma enquanto o prazo conferido ao Primeiro-Ministro e ao grupo
parlamentar estiver em aberto. De acordo Blanco de Morais, a promulgação do projeto de
lei antes de transcorrido o prazo dos demais legitimados resulta em violação do instituto da
222
Assim esboça Blanco de Morais: “O Primeiro-Ministro e um quinto deputados efectivos [...] dispõe de um
prazo idêntico ao do Presidente da República (nº 3 do art. 278.º da CRP) para exercerem essa faculdade,
coincidindo as datas do referido prazo. Isso mesmo é confirmado pela doutrina, a qual anui que ‘na prática
coincidirá sempre ou quase sempre com oito duas a contar da recepção pelo Presidente da República”. Cfr.
MORAIS, Justiça Constitucional, Vol. II...Op. Cit., p.67-68.
76
promulgação vedada, sobretudo à finalidade constitucional de identidade igualitária do prazo
de propositura223.
A análise do requisito temporal parece não suscitar sérias controvérsias, visto ser
clara a redação constitucional, bem como as consequências que procedem uma eventual
desobediência: uma vez que a apresentação se efetive após os oito dias determinados, o
pedido de fiscalização da constitucionalidade é considerado intempestivo, logo não será
conhecido pelo Tribunal Constitucional. Todavia, existem algumas questões que merecem
atenção mais aprofundada, motivo pelo qual já foram, inclusive, sedimentadas pela
jurisprudência do TC. Este é o caso, por exemplo, da regra de contagem do prazo em análise.
Durante muito tempo questionou-se a hipótese do prazo em análise se sujeitar às
regras processuais civis ou se ele se efetivava de maneira contínua. O cerne da discussão
fundamentava-se na antiga redação do artigo 56, nº 1 da LOTC que fazia expressa remissão
ao artigo 144 do antigo Código de Processo Civil, isto é, estabelecia que o determinado prazo
deveria proceder consoante as regras do dispositivo processual, por meio da qual os prazos
restavam suspensos durante as férias judiciais, sábados, domingos e feriados.
Em contrapartida, por força do artigo 43, nº 1 e 2 da LOTC 224, verificava-se que
quando na hipótese de tratar de processos de fiscalização preventiva não há o que se falar
em férias judiciais, pelo o que estaria comprometida a afirmação de que em frente a estas
férias os prazos estariam suspensos, dado a sua inexistência.
Diante dessa discussão o Tribunal Constitucional proferiu alguns acórdãos
disciplinando a matéria (por exemplo: AC nº 26/84, AC nº 432/93, AC nº 58/95), nos quais
manifestou o entendimento de que o prazo para interpor um pedido em sede de controle
preventivo constitui um prazo constitucional e, por tal, não está à disposição da lei, razão
pela qual a jurisprudência entendeu que sua contagem se efetiva de maneira ininterrupta225.
223
Ibidem, p. 68-69.
224
Artigo 43º da LOTC: (Férias)
1. Aplica-se ao Tribunal Constitucional o regime geral sobre férias judiciais relativamente aos processos de
fiscalização abstrata não preventiva da constitucionalidade e legalidade de normas jurídicas, aos recursos de
decisões judiciais e às respostas nos processos de apreciação da regularidade e da legalidade das contas de
partidos políticos e de campanhas eleitorais
2. Relativamente aos restantes processos não há férias judiciais.
225
De acordo com o Tribunal Constitucional:
AC. nº 432/93: “Esse prazo é um prazo constitucional, substantivo, não se aplicando, pois, na sua contagem a
regra de direito processual civil sobre interrupção durante férias, feriados, sábados e domingos”
AC. nº 26/84: “O prazo do artigo 57.º, n.º 1, não é um prazo «judicial» («processual» ou «adjectivo»), mas
antes um prazo «substantivo» ou equiparável (um prazo pré-processual), já que respeitante à faculdade de
accionar um tribunal — quer dizer, ao exercício de um «direito de acção» ou, pelo menos, de um «direito» ou
faculdade a tanto semelhante. Ora, se o estabelecimento de uma dilação pode ter cabimento quanto a prazos
77
Atualmente esta matéria não encontra tal repercussão, isto porque, o Código de
Processo Civil e sua regra processual de contagem foram alterados. Com a nova redação,
definiu-se como regra para o prazo processual a sua contagem contínua, de modo que só há
que se falar em sua suspensão em caso de férias judiciais. Veja, como o artigo 43, nº 1 e 2
da LOTC é claro ao afirmar que no controle preventivo não há férias judiciais, a matéria
perde controvérsia, sendo pacífico que os oito dias serão contados de maneira continuada 226.
Outra questão que merece destaque diz respeito à dilação do prazo conferida pela
antiga redação do artigo 56, nº 2 da LOTC, por meio da qual se extraía a previsão de que
poderia ser concedido um aumento do prazo ao Presidente da República em sede de
fiscalização preventiva227.
Como visto, o entendimento jurisprudencial se desenvolveu no sentido de atribuir ao
prazo do artigo 278, nº 2 e 6 da CRP o caráter constitucional, pelo o que alei ordinária não
pode interferir em sua regulamentação, contudo, apesar desta postura, o TC construiu
posicionamento distinto quanto à constitucionalidade do artigo 56, nº 2 da LOTC.
No Acórdão nº 26/84 o Tribunal Constitucional considerou que a dilação temporal
que estava prevista no dispositivo não constituía um alongamento de prazo propriamente,
logo, não se caracterizaria como modificação do prazo. Segundo o entendimento
jurisprudencial, em que pese não se presenciar unanimidade nos votos, “o que a lei faz é
juntar-lhe uma dilação, destinada a torná-lo plenamente exequível quanto a certos dos
respectivos destinatários”228, isto é, confere-lhe condição para o seu total aproveitamento.
Mais recentemente, por meio do Acórdão nº 415/2005, o Tribunal Constitucional
reformulou a conclusão que lhe levou à decisão anterior. De acordo com o novo acórdão as
razões que levaram o Tribunal a entender daquela maneira já não mais procederiam, uma
vez que o avanço dos meios de comunicação possibilitou o pleno aproveitamento do prazo
na medida em que o pedido de fiscalização preventiva consegue chegar ao Judiciário sem
demora229.
processuais (é quanto a prazos dessa natureza que o Código de Processo Civil, nomeadamente, a prevê nos
seus artigos 180.º e 249.º), dir-se-á, desde logo, que o mesmo não acontece quanto a prazos substantivos, pois
que uma qualquer dilação se traduzirá, aí, num alongamento do prazo, para além da duração que a lei fixou”.
226
Cfr. BRITO, Op. Cit., p. 123.
227
Cfr. MORAIS, Justiça Constitucional, Vol. II...Op. Cit., p. 66.
228
Cfr. Acórdão nº 26/84.
229
Cfr. AC. nº 415/2005: “A existência e disponibilidade desse meio de comunicação vem, assim, permitir o
pleno aproveitamento do prazo de oito dias previsto no artigo 278.º, n.º 3, da Constituição da República e no
artigo 57.º, n.º 1, da Lei do Tribunal Constitucional, fazendo com que o limite horário para a apresentação do
pedido deixe de depender do horário de encerramento dos serviços do Tribunal Constitucional”.
78
Sendo assim, o entendimento mais atual a respeito do prazo para a propositura da
ação em sede de controle preventivo de constitucionalidade é de este não está à disposição
da lei ordinária, pelo o que sua contagem é contínua e não pode sofrer dilatação. Posto isto,
conclui-se que o prazo de 8 dias é definitivo, uma vez transcorrido, fica a verificação da
conformidade constitucional limitada à modalidade sucessiva.
79
3 OS CONTORNOS DA ATUAÇÃO DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EM
SEDE DE CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE
O capítulo anterior discorreu acerca das medidas que precisam ser observadas antes
a propositura do pedido perante o órgão judicial. Da discussão proposta, se extraiu o
momento e as circunstâncias que justificam e fundamentam a requisição do pedido de análise
judicial prévia, por parte dos agentes legitimados.
Ademais, verificou-se que o Presidente da República – ou qualquer outro titular do
direito em comento – possui a faculdade de recorrer ao Tribunal Constitucional para solicitar
a apreciação da constitucionalidade de determinado projeto que lhe seja remetido para a
devida promulgação. Entretanto, como apropriadamente demonstrado, a faculdade
presidencial só faz sentido quando respeitados os pressupostos necessários para que o
procedimento da fiscalização preventiva de constitucionalidade seja desencadeado de forma
válida.
Com o preenchimento desses requisitos – e sendo a vontade da autoridade legitimada
– chega-se ao momento em que o órgão jurisdicional é chamado a intervir no processo de
formação da norma. E, diante desse cenário, faz-se importante analisar os contornos da
atuação do Tribunal Constitucional quando acionado nesse sentido, o que se inaugura com
a apresentação do pedido.
80
Morais230 disciplina que o termo final apenas tem a intenção de conferir liberdade ao
Presidente da República para exercer o controle político sobre o ato, de modo a promulgá-
lo ou vetá-lo politicamente.
À vista disso, o renomado Autor salienta que a hipótese deste Tribunal não proferir
uma decisão dentro do prazo estipulado não constitui condição sine qua non para a anulação
de qualquer efeito advindo de decisão que entenda pela inconstitucionalidade do mesmo,
embora já transcorrido o prazo. As conclusões da sentença se manifestam normalmente
desde que não tenha ocorrido a promulgação, assinatura ou ratificação do ato impugnado,
pois nesta situação, de fato, a decisão será juridicamente ineficaz 231. Destarte, se o projeto
ainda apresentar seu processo de formação pendente é perfeitamente possível falar-se em
manifestação de efeitos de uma decisão de inconstitucionalidade extemporânea.
Jorge Miranda232, ao analisar o disposto neste excerto legal, aventura-se em afirmar
que a ausência de manifestação do Tribunal dentro do prazo preestabelecido constitui uma
omissão inconstitucional que, embora nunca verificada na realidade, não comina em sanção.
Assim, uma vez decorrido o prazo o PR estará habilitado a promulgar o ato ou exercer sobre
ele o veto político.
Tal dispositivo constitucional guarda ainda outro destaque ao apresentar a
possibilidade de encurtamento do prazo de apreciação judicial233. Nos termos da lei, quando
o Presidente da República entender que o assunto deliberado constitui medida de urgência,
ele está autorizado a requerer o encurtamento do prazo de 25 dias, matéria que, inclusive, é
reiterada pelo artigo 60 da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional (LOTC). Desta
afirmação surge a problemática de saber até onde pode ir a redução desse prazo, visto que a
Constituição não estipula limites mínimos a esta flexibilização, o que leva a crer que o termo
fica a cargo da discricionariedade presidencial.
230
Cfr. MORAIS, Justiça Constitucional, Vol. II...Op. Cit., p. 65-66.
231
A respeito disto, também se verifica as lições de Gomes Canotilho e Vital Moreira quando alegam que em
casos assim “de duas uma: ou o diploma já foi promulgado, assinado ou ratificado, e então a decisão do TC é
ineficaz; ou tal ainda não sucedeu, e então o PR ou o RR devem proceder de acordo com ele; ou ele foi
politicamente vetado, e então o veto por inconstitucionalidade sobrepõe-se ao veto político”. CANOTILHO;
MOREIRA, Constituição... Op. Cit., p. 925.
232
Cfr. MIRANDA, Jorge. Manual... Vol. III... Op. Cit., p. 315.
233
Ressalta-se que esta possibilidade de encurtamento do prazo não se aplica às leis orgânicas quando a ação
for requerida pelo Primeiro-Ministro ou pelo grupo parlamentar, uma vez que o item 8 refere-se ao item 1 do
artigo 278, sendo assim, aplica-se quando o pedido for formulado pelo próprio PR em relação às leis ou
convenções internacionais em formação.
81
Embora não haja aparato legislativo a respeito, a doutrina 234 costuma entender que a
diminuição do prazo deve ter atenção aos princípios fundamentais do contraditório e da
proporcionalidade. Posto isso, falar em um prazo exíguo capaz de comprometer o exercício
útil de direito de resposta, assim como a elaboração de uma decisão racional e justa é
impensável, de modo que o Tribunal pode recursar-se a pronunciar caso o prazo que lhe for
concedido seja desrazoável235.
Após a análise deste artigo a questão que se levanta remete-se ao fato de que, do
ponto de vista cronológico, esta é a última regra disposta pelo poder constituinte antes de ele
versar sobre os efeitos da decisão judicial, desta forma, é dificultoso se extrair da Carta
Magna o procedimento fixado dentro do prazo estipulado pelo qual o pedido perpassa.
Diante da carência de normatividade, a Lei nº 28/82 – Lei Orgânica do Tribunal
Constitucional – se incumbiu de regulamentar tais disposições, no fito de promover um
processo justo e harmônico com as disposições constitucionais. Assim, faz-se lógico concluir
que o estudo ora delineado guarda intrínseca e necessária relação com os preceitos desta lei,
razão pela qual os próximos pontos estarão em direto contato com suas determinações.
Uma vez apresentado o requerimento de fiscalização prévia, ele é dirigido ao
Presidente do Tribunal Constitucional para que proceda seu recebimento e deliberação sobre
a admissão do mesmo, nos termos do artigo 51, nº 1 da LOTC. Contudo, para que este pedido
seja admitido e goze de capacidade de desencadear o processo decisório em comento, torna-
se imprescindível que ele especifique as normas cuja avaliação se requer, bem como as
regras e/ou princípios constitucionais que entende estarem a sofrer violação 236.
Dessa premissa, como bem acentua Matos Correia, é possível inferir dois princípios
processuais: o princípio do pedido237 e o princípio da especificação238. Em verdade pode-se
afirmar que tais disposições guardam íntima relação a ponto de se confundirem em uma só,
o que se justifica em razão da complementariedade que lhes são inerentes. Veja-se.
234
Nesse sentido vide MORAIS, Justiça Constitucional, Vol. II...Op. Cit., p. 66 e CANOTILHO; MOREIRA,
Constituição...Op. Cit., p. 925.
235
Com referência a esta matéria, aduze Gomes Canotilho que “o encurtamento do prazo obedece ao princípio
da proporcionalidade, pois o TC deve dispor de prazo razoável para estudar o pedido de fiscalização”. In:
CANOTILHO, Direito Constitucional... Op. Cit., p. 1028.
236
Obrigação inserida no artigo 51º, nº 1, da LOTC.
237
Vide tópico 2.2.2
238
Cfr. CORREIA, A Fiscalização... Op. Cit., p. 35.
82
Ao lado da obrigação de especificação do que se requer, o item 5 do artigo 51 estipula
que o Tribunal Constitucional só é autorizado a declarar a inconstitucionalidade de normas
cuja apreciação tenha sido singularmente incluída no requerimento. De posse disso, é
possível afirmar que o processo de constitucionalidade se efetiva mediante iniciativa de
entidade distinta do Tribunal, não podendo se realizar ex officio, logo, é fundamental a
existência de uma demanda, o que afirma os contornos do princípio do pedido.
Este princípio, por sua vez, implica ao seu titular um duplo ônus de especificação das
normas, pois apenas com a determinação restrita do que se pretende analisar é que se observa
uma correta atuação do órgão judicial239, afinal, não é permitido ao Tribunal proceder a
integração do pedido, isto é, que exerça uma atividade de definição e demarcação do tema 240,
visto ser função que compete única e exclusivamente à parte que peticiona.
Na hipótese do pedido não abordar de forma clara, suficiente e manifesta as normas
as quais deseja impugnar, ele será considerado insuficiente, de modo a não ser capaz de
acionar o cariz judicante do Tribunal. Isso posto, uma vez constatado a deficiência do
requerimento, o Presidente notificará o autor para que proceda a correção no prazo de 2 dias
e, caso a deficiência não seja suprida, caberá à autoridade rejeitar o pedido, consoante
disciplina o artigo 51, nº 3 e artigo 54, nº 3, da LOTC.
Desta forma, torna-se evidente que o legitimado a propor a ação de controle de
constitucionalidade deve apresentar um pedido rigorosamente formulado, pois só assim o
Tribunal conseguirá extrai o exato objeto da demanda. Em outras palavras, o princípio do
pedido, ao coibir a atuação proativa do TC, influencia na obrigação cometida à parte autora
239
Nesse sentido prelecionam Jorge Miranda e Rui Medeiros que “só com a determinação das normas
infraconstitucionais (arguidas) e das normas constitucionais que lhe servem de parâmetro, fica estabelecido o
objecto do processo de inconstitucionalidade”. In: MIRANDA; MEDEIROS, Op. Cit., p. 727.
240
Embora esta matéria tenha regramento claro na LOTC, o Tribunal Constitucional, em algumas ocasiões, já
se manifestou acerca do assunto, foram os casos dos Acórdãos nº.s 31/84 e 57/95:
AC nº 31/84: “Estando os poderes de cognição do Tribunal limitados e condicionados pelo pedido — só pode
declarar a inconstitucionalidade de normas cuja apreciação tenha sido requerida — não já pela causa de pedir
— a declaração de inconstitucionalidade pode ser feita com fundamento na violação de normas ou princípios
constitucionais diversos daqueles cuja violação foi invocada — importa que aquele se apresente rigorosamente
formulado, com uma individualização concreta e especificada da norma ou normas havidas por violadoras do
texto constitucional”.
AC nº 57/95: “A necessidade de referência da norma objecto de fiscalização ao preceito que a incorpora resulta
do princípio do pedido. Este mesmo princípio impede que o Tribunal analise a questão de constitucionalidade
de uma norma nova — ainda que de teor substancialmente idêntico à antiga — concretizada num preceito
diferente do originário”. Cfr. PORTUAL. Tribunal Constitucional – TC. Acórdão nº 57/95. Relator:
Conselheiro Alves Correia. Disponível em:
<http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19950057.html> Acesso em: 18 de maio de 2018.
83
de delimitar as normas a serem objeto da demanda – princípio da especificação, daí a
essencial relação entre os princípios, assim como, com o artigo 51, nº 1, da LOTC.
Diante desse cenário, passou-se a questionar qual seria a dimensão da obrigação de
delimitar o objeto da ação, quer dizer, se constitui uma regra que se impõe a todas as
situações, a ponto de obrigar a individualização de cada preceito ou se é possível a alusão
em termos genéricos de todo um diploma 241. Não obstante parecer, pelo até aqui delineado,
ser uma regra de coação universal, o Tribunal Constitucional tem entendido que algumas
situações justificam a flexibilização da exigência absoluta de delimitação do pedido.
Por obviedade a relativização da regra contida no artigo 51, nº 1, da LOTC não se
procede de forma irrestrita, é necessário a presença de certas circunstâncias devidamente
fundamentas em jurisprudência. Como forma de demonstrar o entendimento consolidado
pelo TC, selecionou-se o Acórdão nº 31/84 242, dado que dele se extraem lições relevantes à
matéria ora analisada.
Através desse julgado, foi apresentado ao Tribunal um requerimento com o fito de
impugnar normas constantes de Decretos-leis, cuja síntese conclusiva traduziu-se em seis
pedidos. Da análise liminar desses, o TC suscitou – como fundamental à decisão – a
investigação da presença dos requisitos bases em cada um deles, ocasião em que verificou
que as alegações do Presidente da República apoiavam-se ora em aspectos formais ora em
materiais, isto é, os questionamentos invocados diziam respeito tanto à inconstitucionalidade
orgânica e formal quanto à inconstitucionalidade material, pelo o que a Corte optou em
conferir-lhes tratamentos diferenciados.
No que tange às inconstitucionalidades materiais, ao recaírem sobre o conteúdo dos
preceitos normativos, constituindo-se em expressas alegações de que alguns dos dispositivos
contidos no diploma violam norma e/ou princípio constitucional, fazem a regra do artigo 51,
nº 1, da LOTC ser clara e precisa. Veja, se a parte não se encarregou de identificar quais os
artigos da lei manifestam a possível transgressão constitucional, para julgar tal demanda, o
Tribunal teria que descobrir quais seriam estes, o que importaria numa atividade ativa do
241
Cfr. CORREIA. A Fiscalização... Op. Cit., p. 37.
242
Cfr. PORTUGAL, Tribunal Constitucional – TC, Plenário, Acórdão nº 31/84, Relator: Conselheiro
Monteiro Diniz. Disponível em: <http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19840031.html>. Acesso
em: 16 de maio de 2018.
84
órgão em demarcar o pedido que, como analisado, não é possível, visto ser expressamente
vedado por lei243.
Dito isso, é notório que, em se tratando de inconstitucionalidade material, a
individualização dos preceitos que se quer impugnar não pode ser relativizada, deve ser
efetivada norma por norma, pois, de acordo com o entendimento consolidado, “apenas em
casos muito especiais [o ônus de identificar] pode ser satisfeito através da referência global”,
afinal, é difícil conceber que “todas as normas contendam com o mesmo preceito ou
princípio constitucional, ou, com várias normas ou princípios constitucionais
simultaneamente”.
Em contrapartida, em relação às inconstitucionalidades orgânicas ou formais a
conclusão tomou proporções diferentes. Falar em violações dessa natureza implica na
afirmação de que determinado ato normativo não cumpriu as regras estipuladas para a sua
criação, como é o caso de ele não ter sido elaborado pelo órgão competente ou de não ter
respeitado o quórum estabelecido em lei. Portanto, o diploma padece de vício de
inconstitucionalidade em sua universalidade e não apenas em artigos pontuais, de forma que
não faz sentido exigir a delimitação pontual das normas se o documento manifesta erro na
integralidade, motivo pelo qual o Tribunal tem flexibilizado o princípio da especificação
nesses casos 244.
De outra banda, não obstante o Tribunal esteja vinculado ao objeto fixado pelas
partes, ele é livre para fundamentar sua decisão em dispositivos constitucionais diversos dos
apontados no pedido245, é o regramento imposto pelo artigo 51, nº 5, da LOTC, ao preceituar
243
Seguindo pensamento semelhante o Tribunal Constitucional, manifestou-se no Acórdão nº 442/91: “não
preenche, pelo menos nas hipóteses de inconstitucionalidade material, o requisito de indicação da norma (ou
normas), cuja inconstitucionalidade se pretende que o Tribunal Constitucional aprecie, a mera referência de
que um diploma legal — in casu, o Decreto-Lei n.º 30 689, de 27 de Agosto de 1940 — é inconstitucional,
sobretudo quando ele é constituído por um número tão elevado de disposições — no caso concreto, 67 artigos
— que é logicamente impossívelque todas elas tenham sido aplicadas na decisão recorrida”. Cfr. PORTUGAL,
Tribunal Constitucional – TC, Plenário, Acórdão nº 442/91, Relator: Conselheiro Alves Correia. Disponível
em: <http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19910442.html>. Acesso em: 16 de maio de 2018.
244
De acordo com o Tribunal Constitucional: “No peticionamento da declaração de inconstitucionalidade
orgânica e formal que o requerente aduziu, não importava a especificação concreta e individualizada de
qualquer das normas dos diplomas legais postos em crise, pois que, estes, na sua universalidade padecem de
um vício que os afecta por inteiro e não somente, a algum ou alguns dos seus preceitos, individualmente
considerados”. Cfr. Acórdão nº 31/84.
245
O Tribunal Constitucional já sedimentou esse entendimento na ocasião do julgamento do Acórdão nº 11/83,
no qual estipulou que “o Tribunal Constitucional é livre para fundamentar uma eventual declaração de
inconstitucionalidade, nos termos do n.º 5 do artigo 51.º da Lei n.º 28/82, na violação de normas ou princípios
constitucionais diversos daqueles que foram invocados pelo Presidente da República”. Cfr. PORTUGAL,
Tribunal Constitucional – TC, Plenário, Acórdão nº 11/83, Relator: Conselheiro Martins da Fonseca.
85
ser admissível a “fundamentação na violação de normas ou princípios constitucionais
diversos daqueles cuja violação foi invocada”. Jorge Miranda e Rui Medeiros enfatizam que
a proibição contida na lei diz respeito à pronúncia pela inconstitucionalidade de normas cuja
apreciação não lhe foi requerida, contudo isso não interfere na liberdade de apreciação que
é inerente à função judicante do Tribunal246.
Diante dessas exigências, o Presidente do Tribunal Constitucional deverá analisar,
quando do recebimento do pedido, se ele preencheu todos os requisitos disposto pela lei, seja
a necessidade de delimitação sejam os pressupostos processuais desenvolvidos no capítulo
anterior (vide tópico 2.2), de modo que, no prazo de um dia, deverá arbitrar acerca da
admissão do mesmo, consoante aduzem os artigo 51, nº 2 e artigo 57, nº 2, da LOTC.
Todavia, cumpre ressaltar que a decisão do Presidente não constitui medida
irreversível, sendo possível uma reavaliação pelo Tribunal247. Frente a isso, disciplina o
artigo 52, da LOTC que, uma vez recusado o pedido, ele deve ser submetido aos restantes
dos juízes, para que no prazo de dois dias, decidam pela admissão (ou não) definitiva do
respectivo requerimento, nessa linha, se a rejeição for reiterada deve ser dado seu
conhecimento à entidade que requereu a apreciação judicial.
Em contrapartida, se a demanda for admitida pelo Presidente do Tribunal
Constitucional ou pelos demais juízes que compõe a Corte, passa-se à análise do mérito da
questão. E, como forma de respeito ao princípio do contraditório inerente a qualquer
processo judicial248, é dever do Presidente do órgão notificar a instituição que elaborou o
projeto em apreço para que, se quiser, manifeste-se dentro de três dias, conforme disciplina
o artigo 54, da LOTC.
86
Por fim, para finalizar o regime jurídico ao qual se submete o pedido de fiscalização
prévia de constitucionalidade, é interessante evidenciar que, ao contrário do estipulado para
o controle sucessivo, é concebível que o autor da ação desista de proceder a atuação do Poder
Judiciário – nos termos do artigo 53, da LOTC.
Essa autorização legislativa constitui um regime especial quando relacionado com os
demais processos de fiscalização abstrata da constitucionalidade. Isso porque, como bem
salienta Vitalino Canas 249, o postulado da disponibilidade do termo do processo geralmente
não é permitido, de modo que – nesta modalidade de controle – a ação não está a dispor de
nenhum sujeito processual, nem mesmo do Tribunal Constitucional, visto não poder abster-
se de seu julgamento baseado em razões de inconveniência ou de inoportunidade.
Contudo, diante dos termos da Lei Orgânica do TC, verifica-se que o legislador
entendeu excepcionar tal regra ao processo de fiscalização ora em comento. A justificativa
de tal relativização funda-se, de acordo com Jorge Miranda e Rui Medeiros, na natureza do
instituto, bem como por se estar em frente a um “momento de grande disponibilidade de
opção dos órgãos de iniciativa” 250/251.
3.2 O PROCEDIMENTO
249
Cfr. CANAS, Vitalino. Os Processos de Fiscalização da Constitucionalidade e da Legalidade pelo Tribunal
Constitucional: natureza e princípios estruturantes. Coimbra: Coimbra Editora, 1986, p.129-130.
250
Cfr. MIRANDA; MEDEIROS, Op. Cit., p. 728.
251
Vitalino Canas, ao analisar o porquê do regramento especial conferido à fiscalização preventiva da
constitucionalidade, demonstrou entender que a confiança depositada a certos órgãos, constitui uma “avaliação
da oportunidade do funcionamento de um mecanismo protector do interesse público, já depois de ele [o
Tribunal Constitucional] já ter sido acionado”. Desta forma, os fundamentos de tal autorização não possuem
viés jurídico de modo a estar atrelada ao argumento da presunção de constitucionalidade inerente as normas,
afinal, por tal fundamento, estar-se-ia a “procurar cobrir com uma argumentação jurídica uma opção que mais
parece ser resultado do entrechoque entre duas concepções políticas sobre o instituto da fiscalização preventiva
da constitucionalidade e, quiçá, sobre a estrutura do próprio Estado de direito democrático”. Posto isto, o autor
demonstrar defender o caráter excessivamente político do instrumento ora analisado. Cfr. CANAS, Vitalino.
Os Processos...Op. Cit., p. 29.
87
Veja-se que, por lógica temporal, o processo é distribuído ao relator enquanto está
correndo o prazo de manifestação do órgão que elaborou o ato impugnado, portanto, se
houver manifestação nesse sentido, cabe à secretaria do TC comunicar tal resposta ao
conselheiro responsável pela elaboração do memorando assim que recebida 252 para que
possa ser concebido no memorando uma conclusão justa e harmônica com os fatos
apresentados por ambas as partes do processo.
Concluído o projeto de acórdão, ele é enviado a todos os juízes, juntamente com
cópia do pedido que suscitou este procedimento e da resposta do órgão autor da proposta, se
houver – artigo 58, nº 3, da LOTC. Ressalta-se que, dentre os juízes mencionados, encontra-
se o Presidente do Tribunal que, no momento que recebe tais documentos, deve inscrevê-lo
na ordem do dia da sessão plenária a qual, nos termos do artigo 59, nº 1, precisa ser realizada
no prazo de 10 dias, a contar do recebimento do pedido. Todavia, além de prazo máximo
para a sua realização, a lei também estipula, no item 2 do artigo 59, que a decisão não pode
ser proferida antes do prazo mínimo de dois dias da entrega das cópias aos juízes, visto ser
imprescindível um prazo razoável para a correta apreciação da demanda.
Na ocasião da sessão plenária será deliberado a matéria e tomada uma decisão
definitiva acerca do caso. Na hipótese de confirmação dos fundamentos previamente
apontados pelo conselheiro relator, o processo será concluso a ele para que elabore o
respectivo acórdão, em contrapartida, não sendo este o caso, em razão de ter sido voto
vencido, o processo é entregue ao juiz que deva substituí-lo, para a devida elaboração da
decisão do Tribunal Constitucional. Em todo caso, o acórdão deve ser realizado no prazo de
sete dias para a sua subsequente assinatura, consoante estabelece o artigo 59, nº 3, da LOTC.
Uma vez assinado o acórdão que subscreve a conclusão tomada pelo Tribunal
Constitucional, ele é publicado de modo a projetar efeitos na realidade jurídica consolidada
nos moldes definidos pelo artigo 279 e complementado pelo artigo 136, nºs 1 a 4 da
Constituição da República portuguesa.
A análise desses efeitos proceder-se-á mediante a conclusão tomada pelo órgão
judicante, uma vez que, por obviedade, os efeitos encontrados quando diante de uma
252
Nos termos do artigo 58, nº 2, da LOTC.
88
pronúncia de não inconstitucionalidade de uma proposta não serão os mesmos caso a
sentença admita a inconstitucionalidade da norma apreciada. Portanto, para a melhor
compreensão do tema, este tópico será desmembrado em dois grupos, cuja divisão
fundamenta-se na pronúncia, por parte do TC, de inconstitucionalidade ou não da norma
impugnada.
Todavia, antes de adentrar diretamente nos efeitos da decisão judicial, cumpre atentar
ao fato de que em momento algum falar-se-á em pronúncia pela constitucionalidade das
normas, uma vez que é entendimento pacífico na doutrina lusitana que tal expressão mostra-
se de toda incorreta, visto a ação do controle de constitucionalidade objetivar uma decisão
negativa253. O despropósito do termo decorre, assim, da finalidade de garantia da
Constituição inerente ao instrumento o que impossibilita que diplomas analisados pelo
Tribunal, em sede de controle abstrato, venham a adquirir força constitucional e, com isso,
não poderem mais serem reapreciados e reformados254.
Ora, se a finalidade dos mecanismos de fiscalização da constitucionalidade recai em
impedir a fraude à Constituição, não há como se admitir que em momento futuro, sob nova
conjuntura, a mesma norma não possa ser novamente submetida ao TC e considerada
inconstitucional255. Desta forma, esta decisão não tem a intenção de vedar uma eventual
submissão do mesmo ato, depois de sua publicação, à fiscalização sucessiva da
constitucionalidade256.
Além do entendimento doutrinário pacificado, o Tribunal Constitucional também já
firmou tese nesse sentido, por ocasião do julgamento do Acórdão nº 473/92. Nesta decisão,
verificou-se que o referido órgão já havia se pronunciado, em sede preventiva, sobre a
questão em comento, momento em que entendeu estar o diploma em conformidade com a
253
Neste sentido preleciona Blanco de Morais que “no léxico constitucional, a propósito das decisões negativas,
se tenha por incorrecta a expressão segundo a qual o Tribunal Constitucional se pronuncia pela
‘constitucionalidade’ de uma norma impugnada”. In: MORAIS, Justiça Constitucional, Vol. II... Op. Cit., p.72.
254
Cfr. MIRANDA; MEDEIROS, Op. Cit., p. 731-732.
255
De modo a afirmar a função de proteção constitucional que é atribuída ao controle de constitucionalidade,
bem como a impossibilidade da modalidade preventiva precluir o direito à futura reapreciação da mesma
norma, ressalta-se o Acórdão nº 66/1984: “A fiscalização da constitucionalidade tem, no entanto, uma função
de garantia. Pois é justamente aí que se há-de ir procurar a razão por que as únicas decisões capazes de
precludirem a possibilidade de nova apreciação judicial da constitucionalidade de uma norma são as que, sendo
proferidas em sede de fiscalização abstracta sucessiva, declaram a sua inconstitucionalidade. Só elas, com
efeito, têm força obrigatória geral, preciosamente porque são só elas também que expurgam o ordenamento
jurídico de normas inquinadas do vício de inconstitucionalidade”. Cfr. PORTUGAL, Tribunal Constitucional
– TC, Plenário, Acórdão nº 66/1984, Relator: Conselheiro Messias Bento. Disponível em:
<http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19840066.html>. Acesso em: 30 de maio de 2018.
256
Cfr. CORREIA. A Fiscalização... Op. Cit., p. 39.
89
Lei Fundamental. Não obstante tal reconhecimento, o Tribunal não deixou de apreciar a
demanda, uma vez que este “facto não preclude a possibilidade de o Tribunal, em
fiscalização abstracta sucessiva, voltar a debruçar-se sobre o mesmo problema (...) na
verdade, não se tendo pronunciado pela inconstitucionalidade, não fica o Tribunal
Constitucional impedido de voltar a pronunciar-se sobre a mesma matéria, quer tenha
actuado uma primeira vez em sede de fiscalização preventiva, quer no âmbito da fiscalização
sucessiva”257.
Posto isso, resta evidente que não há como abordar neste trabalho a “pronúncia pela
constitucionalidade” como efeito da decisão judicial, sob pena de se atribuir status
constitucional a uma norma e, com isso, conferir-lhe conformidade definitiva com a
Constituição, o que é de todo impensável. Em razão de todo o exposto, a abordagem dos
efeitos da decisão judicial delimita-se consoante os contornos da pronúncia de não
inconstitucionalidade e da pronúncia de inconstitucionalidade da norma impugnada.
257
Cfr. PORTUGAL, Tribunal Constitucional – TC, Plenário, Acórdão nº 473/92, Relator: Conselheiro
Tavares da Costa. Disponível em: <http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19920473.html>. Acesso
em: 30 de maio de 2018.
258
Vide tópico 2.2.2
90
não resta outra possibilidade a não ser concluir que a decisão aqui analisada faz somente
coisa julgada formal.
Em outras palavras, a questão de constitucionalidade estabelecida na decisão, de fato,
não poderá ser reproposta no âmbito do mesmo processo, pois vincula as partes envolvidas
e o Tribunal Constitucional, contudo nada impede que no bojo de outro processo, sob outra
realidade, a matéria volte a ser apreciada pelo órgão jurisdicional 259.
Ademais, a decisão no sentido da não inconstitucionalidade tampouco exaure os
mecanismos de ordem política que possuem o condão de impedir a promulgação, haja vista
a possibilidade do Chefe do Poder Executivo, após a publicação da referida decisão, exercer
o veto político, conforme designado pelo artigo 136, nº 1, da CRP 260. À vista disso é que se
pode afirmar que se o Tribunal entender que respectivo diploma não apresenta regras
contrárias ao texto constitucional, o PR de certo não poderá vetar por razões de
inconstitucionalidade, todavia poderá fazê-lo com base em argumentações de conveniência
política.
Sendo assim, importa evidenciar que a inexistência da decisão que fundamenta a
inconstitucionalidade da proposta de lei confere ao Presidente da República uma faculdade,
por meio da qual deverá optar pela promulgação do ato ou pelo exercício da prerrogativa do
veto político261. Mas, seja qual for a escolha do Presidente da República, ela seguirá o trâmite
circunscrito no artigo 136 da Constituição portuguesa, cujo desenvolvimento será analisado
a partir de então.
O estudo iniciar-se-á pela opção do veto político. Neste momento não importa
delimitar o conceito e abrangência deste, visto que esta matéria já foi devidamente
259
Essa é a lição que se extrai dos pensamentos de Blanco de Morais: “A pronuncia no sentido da não
inconstitucionalidade faz, contudo, caso julgado forma no processo. Tal significa que a questão de
constitucionalidade fica, nas circunstâncias expostas, definitivamente decidida no sentido constante da
sentença, pelo o que não pode ser reproposta no âmbito do mesmo processo, nele vinculando os sujeitos
processuais e o próprio Tribunal Constitucional, o qual não dispõe de competência para rever a decisão”. In:
MORAIS, Justiça Constitucional, Vol. II... Op. Cit., p. 73.
260
É importante ressaltar que, como introduzido no capítulo anterior, o veto político independe da ação do
Tribunal Constitucional ao ser permitido seu exercício logo da recepção da proposta advinda tanto da
Assembleia da República quanto do Governo. Isso porque, por força do artigo 136, especialmente seu item 1
e 4, uma vez que a proposta de lei tenha chegado às mãos do Presidente da República, seja por remessa da AR
ou do Governo seja mediante publicação da decisão de não inconstitucionalidade da norma proferida pelo
Tribunal Constitucional, é conferido ao Chefe de Estado o direito de exercer este veto.
261
ALMEIDA, Luís Nunes. O Tribunal Constitucional e o Conteúdo, a Vinculatividade e os Efeitos de suas
Decisões, in COELHO, Mário Baptista (coord.). Portugal: O Sistema Político e Constitucional. Lisboa:
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 1989, p. 963.
91
introduzida em momento anterior, na verdade, o que cumpre discorrer diz respeito ao regime
jurídico dessa prerrogativa, bem como as consequências emanadas de sua utilização.
Não obstante já se ter desenvolvido o conceito e abrangência do veto político, faz-se
interessante apontar uma curiosidade encontrada na doutrina. De certo, a prerrogativa
presidencial aqui referida é aquela voltada aos fundamentos de conveniência e oportunidade
política, contudo Canotilho e Moreira pontuam que é possível estar inserida – entre os
motivos políticos que sustentam o veto – a dúvida do PR acerca da inconstitucionalidade,
mesmo que o TC não a tenha reconhecido, contanto que a eventual inconstitucionalidade
não seja o único fundamento do veto262.
Todavia, este entendimento não parece ser aceito em sua totalidade. Em contrapartida
ao exposto pelos renomados autores, Paula Brito263 evidencia que diante a um veto político
a fundamentação deve ser realizada com base exclusivamente em razões políticas, pelo o
que devem-se estar excluídos os motivos de inconstitucionalidade, especialmente quando
elas já foram objeto de exame judicial e não foram reconhecidas como tal 264. Esta
controvérsia doutrinária, não encontra uma resposta definitiva, pelo o que os
posicionamentos se mostram a título de curiosidade e complementaridade ao presente
escrito.
Inclinando-se, agora, ao propósito deste tópico, há de se fazer, primeiramente, uma
distinção entre o procedimento previsto aos atos legislativos proferidos pela Assembleia da
República e os advindos do Governo, já que a própria redação do artigo constitucional em
destaque preceitua regramento específico a cada uma dessas espécies normativas,
especialmente no que tange ao prazo de realização e a natureza suspensiva que lhe é ou não
conferida. Veja-se.
262
Cfr. CANOTILHO; MOREIRA. Constituição... Op. Cit., p. 204.
263
Nas lições de Paula Brito: “Os motivos políticos servem o veto político, e os motivos de
inconstitucionalidade o veto por inconstitucionalidade; neste caso o Presidente tem necessariamente que se
submeter à pronúncia do Tribunal Constitucional.
Em lado algum da Constituição se concede ao Presidente poder para, por si só, analisar e decidir
preventivamente eventuais vícios de inconstitucionalidade da norma (...) estes vícios têm necessariamente que
ser apreciados pelo Tribunal Constitucional”. In: BRITO, Op. Cit., p. 131.
264
Seguindo esse raciocínio encontra-se também as lições de Fernando Alves Correia, de onde se extrai que
“é, pois, inquestionável que o Presidente da República ou os Representantes da República, quando optarem
pelo veto político, na sequência de uma não pronúncia do Tribunal Constitucional no sentido da
inconstitucionalidade, ou sem que tenha havido qualquer pronúncia do mesmo Tribunal, por não ter sido
requerida a sua intervenção, só podem invocar motivos de ordem política e não motivos de
inconstitucionalidade, sob pena de atentarem contra a Constituição e deturparem toda a lógica do controle
preventivo”. In: CORREIA, Justiça Constitucional..., Op. Cit., p. 324, nota 427.
92
O procedimento conferido aos diplomas enviados pela Assembleia da República está
previsto no item 1 do artigo 136 da CRP, por meio do qual o PR possui o prazo de 20 dias,
contados da publicação da decisão do Tribunal Constitucional265, para optar entre a
promulgação da norma ou exercer sobre ela o veto político. Sendo que, na escolha desse
último, deverá encaminhar o diploma à AR juntamente com os fundamentos utilizados para
o exercício do mesmo.
A remessa fundamentada da rejeição de publicação da norma ao órgão criador
implica na afirmação de ser possível uma nova apreciação da matéria impugnada, o que
confere natureza suspensiva ao veto. Por tal, Paulo Otero 266 disciplina que, diante desse
cenário, a AR poderá desempenhar algumas distintas condutas: (1) optar por acolher a
vontade do PR e modificar o diploma consoante as razões apontadas por ele no veto; (2)
contrariamente à postura de acolhimento, defender a matéria originária do diploma e
confirmar a norma de acordo com termos de sua autoria, desde que respeitado o quórum
constitucionalmente delimitado ou; (3) a AR pode se manter inerte e simplesmente deixar
“morrer o assunto”, de modo a admitir a prevalência do veto presidencial.
Desta forma, o veto possui o cariz de devolver a matéria à apreciação legislativa para
que a AR, querendo, altere o disposto ou reitere suas razões iniciais, nos termos do artigo
136, nº 2 e 3, da CRP, bem como dos artigos 160 e 161 do Regimento Interno da Assembleia
da República.
A superação do veto político – e a consequente confirmação do diploma – concretiza-
se mediante votação da casa que, por sua vez, deve preencher o quórum de maioria absoluta
dos deputados em efetividade de função – artigo 136, nº 2, CRP. Ressalta-se que este quórum
é mais rigoroso quando diante do veto presidencial sobre decretos que revistam a forma de
lei orgânica, assim como disciplinem acerca de matérias específicas e de alto relevo 267. Em
265
Sabe-se que o artigo 136, nº 1, da CRP também conta os 20 dias da recepção do diploma enviado pela AR,
contudo como a intenção neste momento é analisar o trâmite e os efeitos advindos da pronúncia do sentido da
não inconstitucionalidade, optou-se por limitar a apreciação aos momentos visualizados após isto. Mas fato é
que as circunstâncias ora analisadas devem ser estendidas, de igual modo, às situações onde o PR não aciona
o Tribunal Constitucional e decide, de pronto, vetar politicamente o diploma a ele enviado.
266
Cfr. OTERO, Op. Cit., p. 250.
267
Tais disposições estão contidas no artigo 136, nº 3, da CRP: “3. Será, porém, exigida a maioria de dois
terços dos Deputados presentes, desde que superior à maioria absoluta dos Deputados em efetividade de
funções, para a confirmação dos decretos que revistam a forma de lei orgânica, bem como dos que respeitem
às seguintes matérias:
a) Relações externas;
b) Limites entre o sector público, o sector privado e o sector cooperativo e social de propriedade dos meios de
produção;
c) Regulamentação dos atos eleitorais previstos na Constituição, que não revista a forma de lei orgânica”.
93
casos como esses, a superação do veto político só será possível se a AR conseguir comprovar
o diploma por maioria de dois terços dos deputados presentes, desde que superior à maioria
absoluta dos deputados em efetividade de função.
Diante disso, é fácil perceber que o artigo 136 não estabelece a possibilidade de, em
caso de veto político, a AR proceder a reformulação da norma impugnada. Entretanto, por
ocasião do Acórdão nº 320/89, o Tribunal Constitucional concluiu que, embora não haja
previsão constitucional nesse sentido, é possível que a Assembleia reformule os diplomas
vetados, com bases em critérios analógicos. E, por tal conclusão, ressaltou que “não havendo
confirmação do decreto nos exactos termos em que ele foi vetado, com a maioria qualificada
constitucionalmente exigida, tratar-se-á sempre de um novo decreto, que abre um novo
processo de promulgação, facultando ao PR um novo veto político, além da fiscalização
preventiva da constitucionalidade”268.
Independente de qual espécie normativa esteja em trâmite, bem como o quórum que
precisa ser observado, fato é que uma vez preenchidos os requisitos constitucionais contidos
nos itens 2 ou 3 do dispositivo em apreço, a proposta de lei deve ser novamente remetida ao
Presidente da República para a devida conclusão do processo de criação da mesma, de modo
que este nada mais poderá fazer a não ser promulgar o diploma dentro do prazo de oito
dias269.
Exceção a esta disposição é detectada quando a norma objeto desse processo estiver
inserida em convenções internacionais. A esse respeito encontra-se na doutrina o
posicionamento predominante de que em frente à uma decisão que não reconhece a
inconstitucionalidade do referido documento o PR não estará obrigado a torná-lo vigente,
uma vez que a ratificação – ao contrário da promulgação ou da assinatura – constitui-se no
ordenamento jurídico português como ato livre, simplesmente condicionado à faculdade do
Presidente da República, enquanto representante do Estado nas relações internacionais 270.
268
Cfr. PORTUGAL, Tribunal Constitucional – TC, Plenário, Acórdão nº 320/89, Relator: Conselheiro Vital
Moreira. Disponível em: <http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19890320.html>. Acesso em: 09
de junho de 2018 e CORREIA, Justiça Constitucional..., Op. Cit., p. 326-327.
269
A este respeito disciplina Cristina Queiroz: “A expressão concretamente utilizada ‘deverá’, mostra-se
imperativa, pelo o que terá de concluir-se que ao presidente não lhe restará outra alternativa senão a de proceder
à promulgação do diploma em questão como ‘acto constitucionalmente devido’”. In: QUEIROZ, Cristina. Os
Poderes... Op. Cit., p. 148.
270
Seguindo este pensamento destaca-se: MIRANDA, Jorge. Manual... Vol. III... Op. Cit., p. 316; MORAIS,
Justiça Constitucional, Vol. II... Op. Cit., p. 106 e MIRANDA; MEDEIROS, Op. Cit., p. 732.
94
Em resumo, a decisão do Tribunal Constitucional que entende que atos legislativos
proferidos pela AR não violam o texto constitucional, isto é, que pronunciam a não
inconstitucionalidade dos mesmos, não tem efeito a impedir a promulgação, visto não ter
encontrado nenhuma inconformidade jurídica. Contudo, não esgota os direitos do PR a
exercer o veto político como forma de impedimento à transformação do diploma em lei que,
por sua vez, só surtirá efeito se a Assembleia da República não conseguir reverter o quadro
imposto.
Ao referir-se, entretanto, aos atos legislativos proferidos pelo Governo encontrar-se-
á regramento díspar, do qual não se poderá retirar a mesma conclusão acima pontuada 271.
Isso decorre do fato de o poder constituinte ter atribuído a esses diplomas condições
específicas, cujo veto político presidencial qualifica-se como obrigatório e absoluto,
consoante o exposto no artigo 136, nº 4, da Constituição portuguesa.
Caso o PR, diante de uma decisão que não pronunciou a inconstitucionalidade de
determinado projeto de lei advindo do Governo, decida por vetá-lo com base em critérios de
oportunidade e conveniência política, este apenas deverá comunicar ao órgão de sua decisão,
não existindo a possibilidade de confirmação do ato conforme seus termos iniciais. Ora, se
o envio das razões pelas quais chegou à respectiva conclusão não é capaz de sofrer derrocada
por deliberação do órgão, conclui-se que o “Governo nunca poderá, pelos seus próprios
meios, obrigar o Presidente da República a promulgar o diploma”272.
De posse desse raciocínio é que Paulo Otero273 entende que na hipótese de veto
político sobre ato governamental, restará ao Governo três soluções: (1) aderir ao
posicionamento presidencial, de modo a reformular a norma vetada em conformidade com
as vontades do Presidente da República; (2) se a matéria tratada não for de sua competência
exclusiva, poderá converter o ato em proposta de lei e apresentar junto à Assembleia da
República ou; (3) entender que nada mais pode ser feito e conformar-se com os desejos do
PR ao deixar prevalecer o veto político.
271
De acordo com Alves Correia a diferença dos regimes sedimentados em relação ao Governo e a AR
“alicerça-se na circunstância de a Assembleia da República, contrariamente ao Governo ter uma legitimidade
democrática direta e, sobretudo, no facto de ter o primado da competência legislativa pelo o que a Constituição,
em face de uma colisão entre a opinião político-legislativa da Assembleia da República e a do Presidente da
República (órgão de soberania que participa no exercício da função legislativa, mas não é um órgão legislativo),
dá prevalência à vontade do Parlamento”. In: CORREIA, Justiça Constitucional..., Op. Cit., p. 325, nota 427.
272
In: OTERO, Op. Cit., p. 251.
273
Ibidem, p. 251.
95
Ademais, tais atos normativos apresentam prazo mais extenso a medida que o item 4
do artigo 136, da CRP, determina que – uma vez publicada a decisão do Tribunal
Constitucional que não pronuncie a inconstitucionalidade de um ato governamental – tem o
Chefe do Poder Executivo o prazo de 40 dias para promulgá-lo ou exercer sobre ele o veto
político274, quer dizer, o dobro de tempo que foi conferido quando tratou-se de diplomas
advindos da AR.
Mas, independente do prazo de 20 ou 40 dias designado pelo artigo 136 da
Constituição, indiscutível é que eles constituem o lapso temporal em que o Presidente da
República precisa fazer uma escolha, sendo assim, na hipótese de não utilizar o direito de
veto até aqui desenhado, ele fica obrigado a promulgar o diploma 275 – é a outra consequência
da decisão que pronúncia a não inconstitucionalidade.
A obrigação de promulgação ou de exercício do direito de veto dentro desses prazos
constitucionais evidencia a impossibilidade de ocorrência de silêncio presidencial, isto é,
que decorra os termos sem que o PR exerça alguma das duas condutas a ele exigida quando
da publicação da sentença que não considera o diploma inconstitucional. Ao silêncio
constitucional a doutrina confere expressões como “veto tácito” ou “pocket veto”, em todo
caso é considerado ilegítimo, de forma a caracterizar conduta capaz de qualificar crime de
responsabilidade276.
Em linhas gerais, perante a publicação de um acórdão do Tribunal Constitucional que
nega a inconstitucionalidade de um diploma, em sede de controle preventivo, dois efeitos
são vislumbrados, de modo que ou o Presidente da República se conforma com a matéria
abordada no projeto e promove a promulgação do mesmo ou faz uso do direito do veto
político que deverá seguir todos os trâmites supra delineados.
274
Faz-se aqui a mesma ressalva que foi feita quando da análise do artigo 136, nº 1, da CRP. Tendo por base o
intuito do presente tópico em demonstrar os efeitos advindos da decisão do Tribunal Constitucional, tomou-se
como parâmetro as disposições referentes a este momento, razão pela qual restringiu-se a contagem do prazo
à promulgação da decisão. De certo, sabendo que o artigo em apreço também possui aplicação quando não
houver recurso ao TC em sede preventiva e o PR decida imediatamente vetá-lo por critérios políticos, por
óbvio, tais lições devem ser igualmente estendidas a essas hipóteses.
275
Observada a hipótese de diplomas internacionais já desenvolvida acima.
276
A respeito do veto tácito vide CANOTILHO; MOREIRA, Constituição... Op. Cit., p. 203, BRITO, Op. Cit.,
p. 13 e SALEMA, Op. Cit., p. 65.
96
3.3.2 A Pronúncia no Sentido da Inconstitucionalidade
277
Cfr. CORREIA. A Fiscalização... Op. Cit., p. 42.
278
Acerca do conceito e natureza jurídica do veto jurídico ou de inconstitucionalidade vide tópico 2.2.2 do
presente.
279
Cfr. GOUVEIA, Jorge Bacelar. Manual de Direito Constitucional. Vol. II. 5ª. ed. Coimbra: Almedina, 2013.
280
Cfr. MIRANDA, Jorge. Manual... Vol. III... Op. Cit., p. 316.
281
Cfr. CORREIA, Justiça Constitucional..., Op. Cit., p. 323-324.
97
do artigo 279, verifica-se que não há como concluir ser outra a intenção do legislador
constituinte visto a expressão “deverá o diploma ser vetado” demonstrar que não existe outra
possibilidade a ser exercida pelo Presidente, mas, se ainda assim restar dúvidas da
obrigatoriedade característica, o item 2 manifesta expressamente a proibição de
desobediência ao comando jurisprudencial por meio da assertiva de que “o decreto não
poderá ser promulgado ou assinado”.
Portanto, o efeito imediato da decisão do Tribunal Constitucional que pronuncia a
inconstitucionalidade de um projeto de lei emana da própria Constituição e traduz-se no
dever destinado ao Presidente da República de não tornar o documento vigente, razão pela
qual deve vetá-lo com base em argumentos de inconstitucionalidade282.
Em razão do silogismo que fundamenta o veto jurídico é que se encontra na
doutrina283 a designação deste como um “veto translativo”. Veja, com bases nos estudos até
aqui delineados é possível concluir que o veto presidencial se constitui em uma prerrogativa
conferida ao seu titular, o qual possui a faculdade de exercê-lo, tal como foi analisado na
hipótese de veto político. Em contrapartida, das lições apresentadas no capítulo anterior
extrai-se que o PR não é obrigado a submeter a questão ao Tribunal Constitucional, pelo o
que a requisição de fiscalização preventiva que lhe é atribuída constitui-se em ato livre,
todavia pela redação constitucional ora exposta, uma vez requisitada e proferida a
inconstitucionalidade pelo órgão judicial, este não terá mais a faculdade de escolher se veta
ou não o diploma, o exercício do veto é medida obrigatória.
Ora, no caso de veto por inconstitucionalidade a liberdade conferida ao Presidente da
República se finda quando da opção de requerer ou não a análise do Tribunal Constitucional,
282
O veto é consequência direta da proibição de promulgação e é justamente por isso que Blanco de Morais
entende que o instituto do veto jurídico marca mais um trâmite inútil do modelo de fiscalização preventiva,
afinal, se o ato não pode ser promulgado fato é que ele deve ser vetado, de modo que ao final, o resultado será
o mesmo. Nas palavras do autor: “o veto por inconstitucionalidade constitui uma redundância em relação à
simultânea obrigação de não promulgação ou assinatura, firmando-se como mais um dos trâmites inúteis e
bizantinos que marcam a fiscalização preventiva”. In: MORAIS, Justiça Constitucional, Vol. II... Op. Cit., p.
75.
283
Este raciocínio é encontrado nas lições de Paula Brito e Jorge Miranda conforme BRITO, Op. Cit., p. 138-
141 e MIRANDA, Jorge. A Intervenção do Presidente da República e do Tribunal Constitucional, in
MIRANDA, Jorge; SOUSA, Marcelo Rebelo de (coords.). A Feitura das Leis. Vol. II. Oeiras: Instituto
Nacional de Administração, 1986, p. 285. De igual modo, pode-se entender que Blanco de Morais também
adota essa equivalência, visto que no decorrer de seu escrito utiliza o termo “veto translativo” como sinônimo
de “veto jurídico”. Cfr. MORAIS, Justiça Constitucional, Vol. II... Op. Cit., p. 75-79. Ademais, tal vislumbra-
se tal posicionamento nos escritos de Jorge Miranda e Rui Medeiros quando da afirmação de que “o texto
constitucional fala aqui em veto, em veto por inconstitucionalidade, embora impropriamente – porque o
verdadeiro veto por inconstitucionalidade (embora translativo) é o que se dá com o pedido de apreciação
preventiva”. In: MIRANDA; MEDEIROS, Op. Cit., p. 732.
98
após isso, se acolhida a inconstitucionalidade do diploma, este estará vinculado a esta
decisão ao que não mais possui o direito de veto, mas sim a obrigação de seu exercício. E,
com base nessa argumentação, é que se encontra na doutrina o posicionamento de que o veto
jurídico se comporta como um “veto translativo”, visto que a competência de deliberar
acerca de sua ocorrência foi transferida ao TC, quando acionado a proferir decisão acerca da
inconstitucionalidade ou não da lei, além de o fundamento deste veto ser a própria decisão
judicial284.
Mas independente da nomenclatura que carregue, fato é que ele decorre
automaticamente após a publicação da sentença de inconstitucionalidade, procedendo-se de
maneira expressa apesar de não necessitar de grandes fundamentações, salvo a decisão
proferida pelo Tribunal Constitucional 285, momento em que deve ser reenviado ao órgão
criador do ato normativo em apreço.
Eis aqui, portanto, o segundo efeito imediato da pronúncia de
inconstitucionalidade286: a remessa do diploma, juntamente com a decisão proferida pelo
TC, à Assembleia da República ou ao Governo. Contudo, antes de adentrar nas próximas
etapas deste procedimento, faz-se necessário desenvolver algumas questões.
Primeiramente, cumpre ressaltar que não existe veto jurídico parcial de modo que
sempre se estenderá sobre todo o diploma. Destarte, inclusive as disposições que não tenham
sido objeto do pedido que requereu a atuação do Tribunal sofrerão com a eventual decisão,
uma vez que, em sede de controle prévio, ao ser considerada inconstitucional, a norma fica
impedida de entrar em vigência na sua integralidade287.
Ademais, há de ser ressalvado o prazo estabelecido para a concretização dos atos até
aqui expostos, isto é, para o exercício do veto por inconstitucionalidade e o consequente
dever de reenvio. A atenção particular a ser dada ao requisito temporal se mostra
284
Nas palavras de Paula Brito: “Parece excessiva e dogmaticamente incorrecta utilização da expressão ‘veto’
para a mera comunicação, pelo Presidente, da decisão do Tribunal Constitucional. Esta pronúncia, sendo
considerada fundamento do seu veto, na realidade determina a vontade do Presidente; é, no fundo, a própria
decisão de veto”. In: BRITO, Op. Cit., p. 140-141.
285
CANOTILHO; MOREIRA, Constituição... Op. Cit., p. 929; QUEIROZ, Op. Cit., p. 150.
286
De modo sintético, CANOTILHO traduz os efeitos imediato: “no caso de o TC pronunciar pela
inconstitucionalidade, o PR e os Ministros da República devem vetar os diplomas que preventivamente foram
considerados inconstitucionais – veto por inconstitucionalidade – e devolvê-los (reenvio) ao órgão que os tiver
aprovado (Assembleia da República, Governo, Assembleias Regionais)”. In: CANOTILHO, Direito
Constitucional...Op. Cit., p. 1028-1029.
287
Cfr. MORAIS, Justiça Constitucional, Vol. II... Op. Cit., p. 75.
99
fundamental pois a Constituição portuguesa é omissa em relação à matéria, visto que o artigo
279 nada estabelece a respeito288.
Não obstante a ausência normativa, é frequente encontrar na doutrina o entendimento
de que deve ser conferido tempo razoável à sua execução, inclusive em decorrência do
princípio da cortesia constitucional289, muito embora também se depara com
posicionamentos voltados à adoção do veto jurídico imediatamente após a pronúncia pelo
TC290. Todavia, seja de forma imediata ou razoável, é possível afirmar que este prazo não
poderá ser superior ao prazo encontrado quando do estudo do veto político. Veja-se.
Adotar o mesmo prazo estabelecido no artigo 136, nº 1 ou 4, da CRP implicaria na
afirmação de que se está diante de situações analógicas, o que de modo algum se justifica
pois enquanto uma exige fundamentação expressa – veto político – a outra prescinde
fundamentação sequer articulada – veto jurídico. Desta feita, é inócuo estabelecer prazo
idêntico à execução das prerrogativas presidenciais em comento, uma vez que se o PR não
possui a liberdade para complementar ou recusar as especificações delimitadas pelo Tribunal
Constitucional, o alicerce do veto jurídico traduz-se nos exatos termos estabelecidos no
acórdão291, não necessitando, por isso, conferir tempo suficiente para a correta reflexão
presidencial292.
Independentemente da posição que se adote, certo é que a devolução do diploma ao
órgão de origem possui o condão de possibilitar uma nova apreciação pelo mesmo, conduta
que dá azo as consequências mediatas da pronúncia no sentindo da inconstitucionalidade
que, por sua vez, remetem à participação da AR e do Governo no procedimento da
fiscalização preventiva.
E, seguindo a postura do texto constitucional em não estipular prazos para a
ocorrência dos atos desencadeados pela pronúncia de inconstitucionalidade, a nova
288
Cfr. MIRANDA; MEDEIROS, Op. Cit., p. 732.
289
Cfr. MIRANDA, Jorge. Manual... Vol. III... Op. Cit., p. 316.
290
Tanto é que Blanco de Morais disciplina que “o Presidente veta, muito frequentemente, no dia subsequente
à recepção do Acórdão (...) A lógica mandaria, mesmo, que a devolução fosse imediata”. In: MORAIS, Justiça
Constitucional, Vol. II... Op. Cit., p. 77.
291
Nesses termos aduz José de Matos Correia: “a decisão [do veto] não carece aqui de auto-fundamentação,
porque os motivos em que assenta a decisão presidencial são os constantes do próprio aresto do Tribunal
Constitucional”. In: CORREIA. A Fiscalização... Op. Cit., p. 42.
292
Este posicionamento é encontrado: MIRANDA, Jorge. Manual... Vol. III... Op. Cit., p. 316-317, MORAIS,
Justiça Constitucional, Vol. II... Op. Cit., p. 78. e MIRANDA; MEDEIROS, Op. Cit., p. 732.
100
apreciação também não possui prazo constitucional definido para ocorrer293. E, diante da
lacuna evidente, o Regimento Interno da Assembleia da República buscou supri-la com a
redação do artigo 162, nº 1 que definiu que os decretos por esta casa elaborados – ao sofrerem
incidência do veto presidencial – deverão ser reapreciados consoante o disposto no artigo
160 do mesmo diploma que, por sua vez, refere-se aos efeitos do veto político.
Desta referência se extrai a informação de que a nova apreciação ocorrerá nos
próximos 15 dias da remessa do diploma ao órgão emissor, circunstância em que a reunião
deverá ser marcada pelo Presidente da AR ou por um décimo dos deputados. Contudo,
apenas se define o prazo para que o a nova apreciação se inicie, não se encontrando indicação
do termo para a conclusão desse processo.
Ultrapassando a questão temporal, quando do recebimento do diploma vetado pelo
órgão que a elaborou é possível verificar algumas situações que, dependendo da postura
adotada, podem provocar efeitos importantes no procedimento em voga. Faz-se mister
ressaltar que nem todas as condutas permitidas à AR podem ser exercidas pelo Governo, da
mesma maneira que nem todos os atos normativos objeto do controle prévio de
constitucionalidade são capazes de ser respondidos mediante qualquer uma destas. Contudo,
para a compreensão facilitada do tema, optou-se por estruturar o trabalho tendo por base as
regras gerais e conforme o avanço do escrito, apontar-se-á as exceções que permeiam a
matéria.
Em linhas gerais, caberá ao órgão emissor da norma impugnada quatro
comportamentos possíveis 294: (1) pode acatar o veto por inconstitucionalidade ao silenciar-
se, pelo o que restará o processo legislativo encerrado; (2) expurgar a norma julgada
inconstitucional; (3) reformular o conteúdo do ato normativo, de forma a modificá-lo
consoante o entendimento judicial ou; (4) confirmar o diploma, desde que respeitado o
quórum constitucional definido para tal.
A primeira conduta não gera grandes comentários. É uma conduta que pode ser
assumida tanto pela Assembleia da República quanto pelo Governo, pode recair sobre
qualquer dos documentos suscetíveis à modalidade prévia de controle e representa a
desistência do órgão emissor. Ao conformarem-se com o veto por inconstitucionalidade, o
293
Segundo Gomes Canotilho e Vital Moreira, já que a Constituição é omissa quanto a este prazo, acreditam
que a reapreciação pode ocorrer até ao termo da legislatura em curso, embora entendam que está solução não
favorece o ideal de segurança jurídica. Cfr. CANOTILHO; MOREIRA, Op. Cit., p. 932.
294
Cfr. OTERO, Op. Cit., p. 252-253.
101
diploma não poderá ser promulgado ou assinado, findando o processo de elaboração da lei
sem que ela atinja o grau de existência jurídica 295.
O expurgo e a reformulação serão abordados em conjunto, uma vez que se constituem
em expressões com sentido aproximado e que, por tal, não encontram concepção harmônica
na doutrina. Desta forma, enquanto alguns autores296 consideram ser duas atitudes
autônomas e distintas, outra parte entende-os como sinônimos, em que o expurgo equivaleria
a uma reformulação297.
A Constituição portuguesa, em seu artigo 279, utiliza as duas expressões a despeito
de não manifestar qualquer distinção conceitual entre elas. No item 2 do referido artigo
estabelece que “o decreto não poderá ser promulgado ou assinado sem que o órgão que o
tiver aprovado expurgue a norma julgada inconstitucional” e, no item 3, aduz que a
fiscalização preventiva poderá ser novamente requerida “se o diploma vier a ser
reformulado”.
Em que pese não ser possível extrair do texto constitucional qualquer distinção
aparente entre eles, o Regimento Interno da Assembleia da República (RAR), ao disciplinar
a matéria, demostrou conceber tais conceitos de forma separada, principalmente por conferir
consequências específicas a cada um deles 298. Primeiramente, a leitura do artigo 162, nº 2,
do RAR299 demonstra que a reapreciação do decreto pode versar sobre o expurgo, sobre a
reformulação ou confirmação, de modo a concluir serem três condutas distintas em razão da
partícula alternativa presente.
Ademais, segundo o artigo 163, nº 1, do RAR, se a Assembleia optar por expurgar o
decreto, este será enviado ao Presidente da República para a devida promulgação, em
contrapartida – consoante o nº 2 do mesmo dispositivo –, a adoção da reformulação resultará
em um novo decreto que, embora também seja enviado para a promulgação, suscita outra
consequência. A diferença é pequena, mas consegue modificar todo o procedimento, visto
que um novo decreto (concebido através da reformulação) pode resultar em um novo pedido
de fiscalização prévia.
295
A esse respeito vide MORAIS, Justiça Constitucional, Vol. II... Op. Cit., p. 80.
296
É o caso justamente de Paulo Otero, o qual fundamentou a classificação acima introduzida.
297
Cfr. MIRANDA, Jorge. Manual... Vol. III... Op. Cit., p. 317-318; CANOTILHO; MOREIRA,
Constituição... Op. Cit., p. 932-933 e GOUVEIA, Op. Cit., p. 1257.
298
Cfr. MORAIS, Justiça Constitucional, Vol. II... Op. Cit., p. 81.
299
Artigo 162.º Reapreciação de decreto objeto de veto por inconstitucionalidade
2 - A votação pode versar sobre o expurgo da norma ou normas por cuja inconstitucionalidade o Tribunal
Constitucional se tenha pronunciado, sobre a reformulação do decreto ou sobre a sua confirmação.
102
Por determinação do conceito literal300 dessas duas expressões tem-se que o expurgo
se concretiza como o mecanismo pelo qual corrigir-se-ia a inconstitucionalidade apontada,
o que possui o cariz de possibilitar a promulgação ou assinatura do diploma por parte do
Presidente da República, nos termos do art. 279, nº 2, da CRP. É a conduta que remove os
vícios de inconstitucionalidade presentes no respectivo ato normativo, com base na decisão
proferida pelo órgão jurisdicional.
Por outro lado, a reformulação traduz-se como uma alteração mais profunda, na qual
o órgão emissor não se restringiria a sanar as inconstitucionalidades, mas também alteraria
o conteúdo do diploma. Deste modo, esta conduta consistiria em adotar conteúdos que antes
não foram analisados pelo Tribunal Constitucional, razão pela a Constituição autoriza que o
PR requisite, mais uma vez, o exame judicial prévio da constitucionalidade – art. 279, nº 3,
da CRP.
Ora, se a obrigação de expurgo consiste na correção das inconstitucionalidades
apontadas pelo órgão judicial e, se tal correção, implica no envio de diploma diferente ao
Presidente, até que ponto esse expurgo não se assemelha à reformulação? Corrigir a
inconstitucionalidade é de todo modo uma alteração dos termos originais do ato normativo,
pelo o que não seria correto afirmar que o expurgo equivale a uma reformulação? 301 É sobre
essa similaridade entre os conceitos que se estrutura toda discussão doutrinária, a qual busca
entender o alcance e o sentido de cada um desses.
O Tribunal Constitucional, por ocasião do Acórdão nº 334/94 302, procurou
desenvolver a matéria, de modo analisar os contornos que envolvem a interpretação do artigo
constitucional em comento. E, apesar de não sedimentar um entendimento a por fim à
discussão, elucidou pontos importantes e que auxiliam na designação dos efeitos atribuídos
em cada caso.
Com base na argumentação jurisprudencial, entende-se ser incontroverso que o artigo
279 proíbe a promulgação de um decreto que contenha disposições consideradas
inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional, contudo o próprio comando normativo
levanta hipótese de exceção caso o órgão emissor tenha procedido o devido expurgo, isto é,
300
Esses conceitos foram retirados das lições de Blanco de Morais. Cfr. MORAIS, Justiça Constitucional, Vol.
II... Op. Cit., p. 82-83.
301
Cfr. CORREIA, Justiça Constitucional..., Op. Cit., p. 330, nota 430.
302
Cfr. PORTUGAL, Tribunal Constitucional – TC, Plenário, Acórdão nº 334/94, Relator: Conselheiro Sousa
e Brito.
103
eliminou as disposições designadas como violadoras da Lei Fundamental, o que pode ser
executado “pura e simplesmente ou com alterações”.
Assim sendo, de acordo com o entendimento alcançado, o ato de expurgar um
diploma pode se concretizar apenas com a retirada das disposições designadas como
inconstitucionais, como também pode acontecer de somente ser “possíve1 expurgar a norma
ou normas julgadas inconstitucionais através de alterações em vários artigos”. Posto isso,
a conclusão alcançada foi a de que, em qualquer desses casos, presenciar-se-á “uma
expurgação de normas, independentemente do modo como for processada: seja como
questão de redacção da expurgação de norma ou normas do mesmo diploma, seja como
aprovação de propostas de alteração de diploma novo”.
Portanto, diante do sentido amplo conferido ao expurgo por este acórdão, a
possibilidade de nova submissão – em sede preventiva – ao Tribunal será analisada conforme
a intensidade ou a profundidade do expurgo303. Quando o expurgo se fundamentar na
remoção da inconstitucionalidade apontada ou que, embora se presencie alteração esta não
comprometa o sentido substancial do conteúdo do diploma, ele classificar-se-á em simples,
cuja reapreciação da constitucionalidade não é admitida, sob pena de constituir dupla
fiscalização do mesmo diploma. Entretanto, na hipótese de o expurgo proceder a alteração
de vários artigos, de modo a modificar significativamente o conteúdo da norma, não restará
outra hipótese a não ser considerá-lo novo diploma e então ser possível nova submissão à
esfera judicial.
Vale evidenciar que não são todos os atos normativos passíveis de fiscalização
preventiva que podem ser alvo do expurgo ou da reformulação. Tal resposta do órgão
emissor não é admitida quando a norma em apreço se referir a tratado ou acordo
internacional304, pelo o que, de acordo com Jorge Miranda, restará à AR ou ao Governo a
opção de formular ressalvas, se possível305.
Por fim, cumpre definir os contornos do ato de confirmação do diploma. Essa conduta
é exclusiva da Assembleia da República, portanto, apenas poderá ser vislumbrada quando
303
Este é o pensamento de Carlos Blanco de Morais e Fernando Alves Correia. Cfr. MORAIS, Justiça
Constitucional, Vol. II... Op. Cit., p. 82-85 e CORREIA, Justiça Constitucional..., Op. Cit., p. 330, nota 430.
304
De acordo com Matos Correia, os tratados e acordos internacionais “são objecto de negociação com outros
sujeitos de direito internacional, o que impede, por si só, qualquer hipótese de intervenção unilateral”. In:
CORREIA. A Fiscalização... Op. Cit., p. 42.
305
Cfr. MIRANDA, Jorge. Manual... Vol. III... Op. Cit., p. 31 c/c artigo 204, nª1, do RAR.
104
em frente de diploma dela advindo306 e deve respeitar o quórum constitucional estabelecido
no artigo 279, nº 2 e 4 da CRP.
Em relação aos decretos, a votação para superar o veto sobre ele impugnado precisa
compreender a maioria de dois terços dos Deputados presentes, desde que superior à maioria
absoluta dos Deputados em efetividade de funções, consoante o item 2 do dispositivo. E, no
caso da norma apreciada ser constante de tratado internacional, muito embora o quórum de
aprovação seja o mesmo, não se pode falar em superação, mas sim em nova aprovação do
documento internacional, nos termos estabelecidos pelo item 4 do artigo 279 307.
Essa confirmação parlamentar da norma vetada por razões de desconformidade com
a Constituição pelo Chefe do Poder Executivo não possui a intenção de revogar a
inconstitucionalidade ora imputada, de tal sorte que é perfeitamente possível que o Tribunal
Constitucional considere inconstitucional a norma, em sede de controle sucessivo, caso ela
venha a ser promulgada. Portanto, “a confirmação não revoga nem anula a decisão de
inconstitucionalidade”308.
A superação do veto já foi introduzida no tópico anterior, visto ser medida
constitucionalmente permitida diante da concretização do veto político, contudo, naquela
ocasião foi dito que o veto, uma vez derrubado, consistiria em medida imperativa para a
promulgação do diploma, pelo o que o Presidente da República estaria obrigado a se
306
A esse respeito argumentam Gomes Canotilho e Vital Moreira que apesar de não ser transparente os casos
em que é possível verificar a confirmação de decreto vetado, “é seguro que o Governo não pode efectuar
qualquer confirmação e que a AR pode fazer”. In: CANOTILHO; MOREIRA, Constituição... Op. Cit., p. 931.
Ademais, assevera Bacelar Gouveia que “o Governo é um órgão colegial restrito e em que não faz sentido fazer
votações por maiorias qualificadas, para além de não ser tecnicamente constituído por Deputados”. In:
BACELAR, Op. Cit., p. 1258.
Em sentido similar, cabe evidenciar que a hipótese de confirmação do diploma também não é possível no caso
de proposta referendarias, mesmo se proveniente da Assembleia da República, uma vez que no caso de
referendo “ambos os órgãos disporão apenas, aparentemente, da possibilidade de, num mesmo acto, reformular
a sua proposta expurgando-a do ou dos vícios de inconstitucionalidade ou ilegalidade de que esteja ferida. Fica
portanto excluída a possibilidade de confirmação parlamentar”. In: URBANO, O Referendo... Op. Cit., p. 232.
A respeito da temática dos referendos vide notas 127, 171, 179, 221 e 248.
307
Veja-se que aqui a Constituição não se preocupou em estabelecer quórum diferenciado à superação de veto
em leis orgânicas, tal como fez no caso de veto política, por força do artigo 136, nº 3, sendo assim, o quórum
estabelecido valerá para todas as espécies normativas sujeitas. Mais além, de uma leitura conjunta do artigo
279 e artigo 136, nº 3, da CRP, é fácil constatar que ambos os dispositivos estabelecem o mesmo quórum de
“maioria de dois terços dos Deputados presentes, desde que superior à maioria absoluta dos Deputados em
efetividade de funções”, razão pela qual Bacelar Gouveia defende ser um absurdo a similaridade entre o quórum
para permitir que o Presidente da República promulgue o diploma, apesar da inconstitucionalidade, e o quórum
exigidio para superar o veto político presidência. Cfr. BACELAR, Op. Cit., p. 1259.
308
Cfr. CANOTILHO; MOREIRA, Constituição... Op. Cit., p. 931.
Paulo Otero reitera os mesmos termos e vai mais além, uma vez que acredita que “o diploma fica onerado com
uma presunção de inconstitucionalidade”. In: OTERO, Op. Cit., p. 253.
105
conformar com a deliberação parlamentar, cuja única ressalva cabia aos documentos
internacionais.
Conclusão distinta é verificada quando diante do veto por inconstitucionalidade. Na
matéria ora em análise, a doutrina é unânime 309 em entender que o Presidente da República
não fica obrigado a promover a promulgação ou assinatura do ato, constituindo-se apenas
em uma faculdade que lhe é conferida. Desta forma, após a confirmação pelo Parlamento e
a consequente remessa para promulgação ou assinatura do projeto de lei, é conferido ao PR
a opção de conceder prevalência à decisão do Tribunal Constitucional ao recusar
legitimamente a promulgação deste.
De acordo com Jorge Miranda e Rui Medeiros 310, atribuir esta faculdade ao PR –
nesse momento do processo de elaboração da lei – é medida de garantia do equilíbrio entre
o órgão legislativo e órgão de fiscalização da constitucionalidade que, através do arbítrio
presidencial, harmoniza-se com o ideal de Estado de Direito Democrático defendido pela
Constituição Portuguesa.
Paulo Otero, por sua vez, ao defender que o Chefe do Executivo, enquanto garante
do texto constitucional, nunca poderá ser obrigado a promulgar um ato considerado
inconstitucional pelo TC, vai mais além e aduz que na hipótese do projeto de lei ter sido
declarado inconstitucional por ofensa à direitos, liberdades e garantias dotados de
aplicabilidade direta, o PR estará sempre vinculado a não promulgar, pelo o que não terá
liberdade de escolha311.
Por fim, cumpre evidenciar que Blanco de Morais 312, muito embora compartilhe do
entendimento sedimentado, traz à baila o fato de que esse poder “arbitral” conferido ao
Presidente da República não é extraído do artigo 279, nº 2, da Constituição, mas sim em
razão do consenso alargado que se gerou, demonstrando, assim, que pela literalidade do
dispositivo em destaque não se poderia alcançar tal consequência mediata da sentença que
pronuncia a inconstitucionalidade de determinado ato normativo.
309
Compartilhando desse entendimento cita-se: J.J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Fernando Alves Correia,
Carlos Blanco de Morais, Jorge Bacelar Gouveia, Paulo Otero e Margarida Salema.
310
Cfr. MIRANDA; MEDEIROS, Op. Cit., p.735.
311
Cfr. OTERO, Op. Cit., p. 253.
Esse pensamento também é verificado nas lições de Jorge Miranda, com devidas ressalvas: “Concordamos com
a ressalva, mas apenas quanto aos direitos mencionados no art. 19, nº 6, porque, tendo em conta a extensão do
catálogo constitucional e a vertente negativa dos diretos sociais, acabar-se-ia por reduzir a pouca margem de
decisão do Presidente da República”. In: MIRANDA, Jorge. Manual... Vol. III... Op. Cit., p. 322.
312
Cfr. MORAIS, Justiça Constitucional, Vol. II... Op. Cit., p. 86-87.
106
Posto todas essas premissas, é fácil verificar que a decisão preventiva de
inconstitucionalidade pronunciada pelo Tribunal Constitucional não possui efeitos simples
como vislumbrado no tópico anterior, do qual se chegou a apenas duas respostas possíveis.
Distanciando-se de conclusão evidente, aqui verificou-se que das variedades de condutas
viáveis muitos questionamentos são suscitados, de modo a demonstrar que os efeitos do
controle judicial preventivo constituem matéria de alto relevo tanto na doutrina como na
jurisprudência.
Tal constatação justifica-se em razão de tratar de temática que envolve o
protagonismo do Poder Judiciário em um momento que não é de sua competência típica,
razão pela qual não é um mecanismo que goza de total harmonização e que, por tal,
encontrou dificuldades em sua afirmação como um instrumento de justiça constitucional.
107
CONCLUSÃO
Das ingênuas linhas traçadas neste trabalho, constata-se que a fiscalização preventiva
da constitucionalidade alcançou níveis elevados dentro do ordenamento jurídico português,
assumindo, embora limitado, importante destaque no processo de garantia do texto
constitucional. Vestido sob a manta da segurança jurídica, este modelo conseguiu estabelecer
bases sólidas no constitucionalismo lusitano, haja vista que dispõe de artigos específicos,
além de gozar de grande debate doutrinário e jurisprudencial conforme foi demonstrado no
decorrer do estudo.
Da mesma forma, foi possível verificar que, atualmente, este modelo foi inserido em
várias ordens jurídicas no mundo – inclusive mediante a postura ousada do Supremo
Tribunal Federal no Brasil – o que demonstra que, apesar da discussão inerente à temática,
o controle prévio tem sido considerado um procedimento eficaz no sentido de assegurar a
supremacia da Constituição.
Todavia, como bem se pode depreender do primeiro capítulo, a aceitação como um
modelo de caráter judicial não se deu prontamente, tendo em suas origens uma forte e
marcada tendência de concebê-lo como um mecanismo de exercício político, afinal, a sua
criação no território francês justificou-se na busca em frear o exacerbado legalismo e
reconstruir o ideal de separação dos poderes de Estado que estava enfraquecida frente à
soberania parlamentar.
Muito embora este modelo possua origens extremamente ligadas a aspectos políticos,
com o seu desenvolvimento é perceptível a reformulação da intenção inicial. Estruturando-
se na proteção das liberdades e garantias individuais, o controle a priori acabou por
sedimentar um suporte concreto a fundamentar sua relevância no âmbito institucional do
Estado e, ainda, materializou-se como um instrumento de justiça constitucional313, o que,
ressalta-se, não pôs fim às críticas, nem mesmo aos aspectos negativos que naturalmente
carrega.
Veja, estabelecer o Poder Judiciário como defensor de direitos fundamentais gera,
automaticamente, inúmeras consequências capazes de alterar toda a estrutura estatal, tal
313
A respeito disso, evidencia Vital Moreira que “mesmo na França, o país mais tradicionalmente avesso ao
controle jurisdicional da constitucionalidade das leis, o Conselho Constitucional, originariamente criado para
impedir o parlamento de invadir a esfera de poder regulamentar autónomo reconhecido ao Governo pela
Constituição de 1958, parece evoluir seguramente no sentido de se transformar num verdadeiro Tribunal
Constitucional”. In: MOREIRA, Op. Cit., p. 178.
108
como foi presenciado na realidade francesa. Em um cenário de soberania legislativa, a
criação do Conselho Constitucional propiciou uma nova leitura da teoria de separação dos
poderes, almejando o equilíbrio entre os órgãos que compõe o Estado.
Diante disso, a questão que se põe em causa diz respeito a saber no que consiste esse
tão desejado equilíbrio. Isto é, até que ponto a criação do Conseil não resultou apenas na
transferência da supremacia: de exacerbado legalismo chegou-se ao governo dos juízes? Eis
aqui o principal foco de crítica do sistema a priori de fiscalização e, consequentemente, um
dos motivos que contribuem para fomentar a controvérsia acerca do seu caráter jurisdicional,
razão pela qual existem vários argumentos defensores da sua retirada do mundo jurídico 314.
É possível afirmar – inclusive por consequência do supramencionado – que uma das
principais críticas que o controle preventivo de constitucionalidade sofre refere-se à violação
do princípio da separação dos poderes. Certo é que a requisição de intervenção do Tribunal
Constitucional em momento predecessor à promulgação implicará a atuação do Poder
Judiciário no processo de elaboração da norma, competência designada expressamente ao
órgão legislativo. Posto isso, restaria uma situação em que o TC estaria exercendo funções
que não lhe incumbiriam de maneira a invadir o âmbito de atuação da Assembleia da
República – Poder Legislativo.
Quanto a esta crítica, compartilha-se do pensamento de que ela se mostra um tanto
quanto excessiva. Das lições extraídas do sistema de controle prévio português, verifica-se
que a competência designada ao Tribunal Constitucional limita-se em apontar as eventuais
contradições à Lei Fundamental apresentada por determinada norma, de modo que a decisão
de inconstitucionalidade não exaure qualquer possibilidade da respectiva norma ainda vir a
ser promulgada315.
314
Destaca-se que, em Portugal, quase todas as revisões constitucionais sofridas pela Constituição de 1976,
foram alvo de discussão acerca da manutenção ou não dessa modalidade de controle Cfr. BRITO, Op. Cit., p.
170-172 e CORREIA, A Fiscalização...Op. Cit., p. 29. Entretanto, não se tem apenas o caso de Portugal, na
Espanha, por exemplo, verificou-se que a fiscalização preventiva de constitucionalidade não perdurou devido
às imensas críticas, uma vez que na realidade espanhola “a tensão entre o órgão legislativo (sobretudo entre a
maioria e, de forma indirecta, o presidente do Governo) por um lado, e o Tribunal Constitucional acabou por
se tronar insuportável”. Cfr. MENDES, Armindo Ribeiro, Op. Cit., p.107.
315
De modo a demonstrar o caráter atenuado dos poderes conferidos ao TC em sede preventiva, Vieira de
Andrade disciplina que este “torna-se evidente perante a possibilidade de o Presidente querendo, promulgar
uma lei parlamentar que contenha norma consideradas inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional”, isto é,
a CRP oferece bases a “reverter” a decisão de inconstitucionalidade. Cfr. ANDRADE, J. C. Vieira de.
Legitimidade da Justiça Constitucional e Princípio da Maioria, in Colóquio no 10º Aniversário do Tribunal
Constitucional, Lisboa, 1993. Legitimidade e Legitimação da Justiça Constitucional. Coimbra: Coimbra
Editora, 1995, p. 79.
109
Com base no artigo 279, nº 2 e 4 da Constituição Portuguesa, ao ter conhecimento
acerca da pronúncia de inconstitucionalidade, pode a AR confirmar os termos iniciais do
projeto, se assim entender, derrubando a decisão judicial e possibilitando a promulgação do
ato por parte do Presidente da República. Desta forma, não parece ser tão absurda a
participação do órgão judicial neste processo, pelo o que se acredita ser apenas uma nova
chance de apreciação da norma impugnada, de modo a possibilitar a correção de um vício
de inconstitucionalidade que a mesma eventualmente carregue e que tenha passado
despercebido pelo legislador.
Atrelado a esta crítica, argumenta-se, ainda, que a atuação do Tribunal Constitucional
em uma fase essencialmente política, acabaria por contaminar um controle que deveria ser
totalmente jurídico. De acordo com Ribeiro Mendes 316, só pelo fato de a escolha dos juízes
ser política317 isso já conduz a cogitar que as decisões por eles proferidas serão influenciadas
por elementos político-partidários, configurando-se, o momento da fiscalização preventiva,
aquele em que mais observa-se sinais da “politização do comportamento dos juízes”318.
Este pensamento constitui-se no argumento de censura que guarda maior relação com
a dificuldade de afirmação do controle preventivo de constitucionalidade como um
instrumento de justiça constitucional. Isto porque, o processo de feitura das leis é uma fase
eminentemente política em que as autoridades competentes analisar-se-ão o que se mostra
mais conveniente e oportuno para uma determinada sociedade naquela conjuntura e,
autorizar a atuação do Poder Judiciário nesse momento implicaria no exercício dessa
concepção política.
Entretanto, por ocasião do presente escrito, concluiu-se que a atuação do Poder
Judiciário em fase política, por si só, não tem o condão de tornar política a atividade por ele
exercida nesse momento. Quando da análise de determinado projeto de lei, ao TC só é
permitido pronunciar a discordância para com o conteúdo deste, desde que tenha por bases
argumentos puramente de constitucionais, isto é, jurídicos, sendo assim, não lhe é autorizada
a análise das conveniências ou oportunidades políticas para construir a fundamentação da
decisão.
316
Cfr. MENDES, Armindo Ribeiro, Op. Cit., p. 107-108.
317
Vide artigo 222º, nºs 1 e 2, da Constituição Portuguesa.
318
Referente a essa expressão, encontra-se também as lições de Bacelar Gouveia Cfr. GOUVEIA, Op. Cit., p.
1253.
110
Ademais, renega-se o argumento de que haveria influencia de elementos político-
partidários na sentença mediante as escolhas dos juízes ser procedida de forma política. Ora,
essa argumentação não fornece bases suficientes a limitar a interferência de convicções
políticas apenas à modalidade preventiva de controle, portanto, seria o mesmo que admitir
que em toda e qualquer decisão o juiz agiria conforme sua opinião política, pelo o que
restaria igualmente prejudicado a modalidade repressiva de controle319.
Outro demérito apontado pelos opositores à manutenção do modelo, diz respeito à
dilação temporal da duração do processo legislativo. De fato, no momento em que não há a
promulgação de uma norma jurídica – em virtude de o Tribunal Constitucional ter sido
provocado a opinar sobre sua conformidade com a Constituição – verifica-se o aumento do
tempo do processo de formação, pois até manifestação contrária do órgão jurisdicional a
norma não estará apta a produzir efeitos.
Ao analisar esta crítica, Paula Brito320 acaba por refutá-la ao alegar que os prazos
delimitados para o Tribunal Constitucional se manifestar são pequenos a ponto de que não
acarretam prejuízos ao procedimento legislativo, visto que, através disso, se evita a
promulgação de uma lei inconstitucional. Esta argumentação se mostra muito válida, haja
vista os prazos preliminarmente definidos pelo texto constitucional, além de sucintos, ainda
podem ser encurtados em caso de medida de urgência, desta forma, não há como se falar em
danos suficientes a impedir a existência dessa modalidade de fiscalização. Afinal, até que
ponto um argumento tão minucioso poderia ser capaz de impedir que normas
inconstitucionais entrem em vigor?
Veja-se que não se pretende aqui defender a abertura generalizada deste controle,
pois conferir total discricionariedade ao Poder Judiciário não é a melhor opção; seria de fato
violar as repartições de competência trazida pela Constituição. A análise volta-se, na
verdade, à defesa de um sistema de fiscalização prévia devidamente regulamentado, com
regras claras e objetivas a fim de possibilitar a proteção da Constituição sem que isso culmine
no sacrifício de outros princípios republicanos.
As vantagens que o tema traz para o ordenamento jurídico são inegáveis, o ideal de
segurança jurídica se mostra mais atingível quando se tem um instrumento capaz de impedir
319
Nesse sentido também defende Filipe Munguba: “se o juiz vota de acordo com a agenda do patrono de sua
nomeação no controle ex ante é de se presumir que de igual modo agiria no ex post”. In: MUNGUBA, Op.
Cit., p. 111.
320
Cfr. BRITO, Op. Cit., p.180-185.
111
que normas transgressoras da Carta Fundamental sejam promulgadas e, por conseguinte,
produzam efeitos na realidade321. Ademais, os indivíduos, ao terem conhecimento da
existência de tal mecanismo, desenvolvem uma convicção de que as normas vigentes na
respectiva sociedade – uma vez que atingiram o status de existência jurídica – estão em
conformidade com as disposições constitucionais.
Diante destas repercussões negativas, verificou-se que o poder constituinte
português, felizmente, conferiu à fiscalização preventiva caráter excepcional, cuja existência
só se faz possível com o preenchimento de uma série de requisitos, caso contrário, a aferição
da constitucionalidade só poderia ser realizada pela via sucessiva, após a conclusão do
procedimento legislativo. Tais exigências restaram bem definidas no segundo capítulo do
presente trabalho, em que da explanação dos pressupostos processuais foi possível extrair a
ideia de que o modelo em apreço não constitui o principal meio de controle na Constituição
portuguesa.
Deste modo, a questão que se busca demonstrar gira em torno do fato de que não há
como garantir a plena repartição de poderes e ao mesmo tempo total garantia dos direitos
fundamentais, pelo o que se faz necessário certa relativização dos conceitos no fito de
permitir o melhor equilíbrio possível entre eles 322.
Dito isso, é possível afirmar que a ordem instaurada em Portugal é um bom exemplo
de harmonização do princípio da constitucionalidade com o princípio da maioria 323, vez que
é notória a preocupação desta Constituição em estabelecer uma regulamentação respeitante
à repartição dos poderes simultaneamente ao resguardo aos direitos e garantias individuais.
Premissa esta que é verificada a partir do momento em que se encontra em seu corpo regras
que possibilitam a reapreciação prévia pelo próprio órgão criador, o que torna viável a
correção de um erro antes que o ato comece a produzir efeitos – confirmação parlamentar.
321
Cfr. GOUVEIA, Op. Cit., p. 1253-1254.
322
Segundo Vital Moreira, um dos motivos propulsores à ampliação do sentido e do alcance da justiça
constitucional é justamente o fato de que, nas democracias modernas, a proteção do direito das minorias ganha
maior enfoque do que o simples conflito de competência entre os órgãos políticos, o que demonstra que a
relativização do formalismo exacerbado é imprescindível. Desta forma, “o alargamento dos interesses
constitucionalmente protegidos e a necessidade de protecção do pluralismo político e social
constitucionalmente garantido requerem um alargamento do âmbito da justiça constitucional”. Cfr.
MOREIRA, Op. Cit., p. 186-188.
323
O princípio da constitucionalidade traduz-se na supremacia constitucional, ao passo que o princípio da
maioria representa a ordem democrática, pelo qual se tem que o legislativo é aquele escolhido pela maioria da
população e, por tal, representa a vontade do povo. A respeito da conceituação e prevalência destes princípios
cita-se as lições de Vital Moreira. Cfr. Ibidem.
112
Evidencia-se que tal conclusão não pode se efetivar de maneira generalizada, visto
que se tomou por base o regramento delimitado pela Constituição de 1976, desta forma,
casos como o verificado na realidade brasileira não gozam da mesma aceitabilidade. Note-
se que o entendimento consolidado no Brasil se mostra bem diferente do antes verificado,
tendo em vista que a Constituição de 1988 nada prevê em relação à fiscalização preventiva
de constitucionalidade.
Deste modo, tal fiscalização foi autorizada mediante entendimento jurisprudencial,
ocasião em que o STF tomou por base a forma de um remédio constitucional para fazer valer
um mecanismo de controle prévio na realidade. Posto isso, as conclusões aqui elencadas
devem ser estendidas à realidade verificada no ordenamento jurídico brasileiro.
Por fim, é importante finalizar a investigação aqui desenvolvida ressaltando que o
objetivo firmado neste estudo consistiu na análise dos contornos alcançados pela fiscalização
preventiva da constitucionalidade, especialmente no direito português, de modo a buscar
argumentos fundamentados que propiciassem a sua efetivação como um importante
instrumento de justiça constitucional. Portanto, não se procurou neste âmbito exaurir o tema
discutido e sim, conferir um estudo sistemático do referido modelo com o intuito de agregar
bons frutos à futuras discussões.
113
REFERÊNCIAS
ANDRADE, José Carlos Vieira de. A Justiça Administrativa: lições. 16º.ed. Coimbra:
Almedina, 2017.
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