Derecho Procesal II Ezurmendia
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Derecho Procesal II
Facultad de Derecho, Universidad de Chile
Prof. Dr Jesús Ezurmendia
Natalia Quiroga Alarcón – Apuntes 2do semestre 2023
La comunicación apunta a dar conocimiento a las partes sobre lo que ha pasado, sobretodo para
quien no la pidió. La notificación comunica, pero además produce un efecto, que es el
desasimiento del Tribunal, como consecuencia de la notificación (Art 158).
El efecto del desasimiento del Tribunal solo lo producen las sentencias definitivas e
interlocutorias cuando se es notificada a una de las partes, no a ambas. Entonces, supone la
pérdida de Control del Resolución del Tribunal que va a restringir su posterior modificación, solo
podrá hacerlo el superior jerárquico a través de los recursos.
Las notificaciones son unilaterales, es decir, no se espera nada del notificado, son actuaciones
judiciales, y de orden público, las partes no pueden ponerse de acuerdo en suprimir el trámite de la
notificación convencionalmente, en una cláusula compromisoria o en un compromiso. La
notificación se reputa perfecta una vez cumplidos estos requisitos y sin respuesta. La información
necesaria para el justo procedimiento …
La notificación valida de la demanda tiene efectos procesales y civiles, y uno de los efectos
civiles es la interrupción Civil de la demanda, si no te notifica dentro del plazo de
prescripción, la obligación se habrá extinguido por prescripción extintiva (como modo de
extinguir las obligaciones). Interrumpe civilmente la prescripción. También constituye en
mora al deudor.
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La Regla General es que cualquier notificación puede ser personal, pero hay unas
que DEBEN, como lo es la primera notificación, la primera gestión (generalmente, no
es siempre). Sabemos que un juicio se inicia con la demanda, es la primera gestión,
pero la regla es amplia y dice que lo que se debe comunicar es la primera gestión ya
que puede haber medidas prejudiciales anteriores al juicio, no necesariamente de la
demanda.
La clase pasada hablamos sobre la notificación personal, la cual es la más compleja y larga. Sin
embargo, terminamos hablando con respecto a cuáles resoluciones son las que deben notificarse
personalmente como mandato del legislador, la cual es la primera gestión del juicio al sujeto
pasivo. También vimos que no necesariamente la primera gestión es la demanda o notificación, sino
que puede haber una medida prejudicial, como las medidas prejudiciales, donde acá la primera
gestión no sería la demanda. Un ejercicio en la prueba seria determinar el cómo se inicia un juicio,
cuál será la primera gestión del juicio. Como ya sabemos, todo debe comunicarse, la diferencia es
que la demanda y el proveído se notifican al demandado personalmente pero también debe
notificarse al demandante, al sujeto activo, pero no personalmente, sino que de acuerdo con la regla
supletoria que es el Estado diario.
El Estado diario es el diario mural físico, en la ventana del Tribunal, donde se publican todas las
notificaciones. El Estado diario es la forma supletoria cuando no se señala una forma
específica de notificación, pero además todas las demás notificaciones se hacen por el Estado
Diario al ser el proceso público y es la forma en la que el Tribunal informa. Por tanto, en este
caso al demandante el traslado de la demanda se le notifica al sujeto activo o demandante.
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Como la notificación personal es muy completa y a la vez compleja, es difícil de realizar, existe la
notificación personal subsidiaria (Art 44 CPC). Este es un remedio necesario e indispensable para el
evento en que el receptor no encuentre a la persona, porque no permitiría que avance la demanda.
Por ejemplo, se notifica subsidiariamente cuando al llegar al domicilio pego en la puerta la
notificación, pero esto se hace bajo una gestión previa (que detallaremos ahora). Lo normal es
que se encargue la notificación personal según el Art 40, la segunda posibilidad es que el receptor
vuelva y certifique que el domicilio no es el del demandado, donde el receptor devuelve el
expediente al Tribunal diciendo búsqueda negativa, que es cuando no se encuentra y no es el lugar
donde debía notificar, acá no notifica subsidiariamente.
En caso de que no esté el sujeto, pero que efectivamente viva ahí, y el receptor tenía que ir en dos
días distintos, y lo devuelve con búsqueda positiva (ahí vive) el receptor pide al tribunal notificar
por el Art 44 del CPC, es decir, en forma subsidiaria, siempre y cuando se verifique que ahí viva el
sujeto (búsqueda positiva) y va dos veces al mismo lugar. El Estado diario hace que sepamos que se
autorizó la búsqueda por el 44. Si hay búsquedas positivas el Tribunal puede notificar de inmediato.
Si el juicio partió con una medida prejudicial, lo normal es que la notificación posterior de
la Demanda se haga mediante el Estado Previo.
No tiene requisitos especiales porque se entiende supeditada a la notificación personal (Art
40 Código de Procedimiento Civil)
Estado Diario
Se realiza electrónicamente en la página del poder judicial o en el Tribunal, se pega en un diario
mural. Lo relevante de ella es que es publica, pero no la hace eficaz si es que hay requisitos que
necesitan otro tipo de notificación, si bien el Estado diario es una forma, los plazos solo corren
cuando la notificación es por mandato de la Ley. El plazo corre desde las notificaciones específicas
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que deben realizarse por un medio establecido por ley. Dura tres días. TODO debe notificarse por el
Estado diario, pero ciertas cosas solo deben notificarse por este (ppt)
Hay un tipo de notificación por aviso cuando no se puede encontrar el domicilio, es mucho, o son
demasiado caras. El diario publicaría un extracto publicando por avisos, el diario tiene el deber de
hacerlo si una persona tiene privilegio de pobreza.
Clase 4 – Lunes 11 de Agosto de 2023
Esta no sustituye a la notificación del 44 CPC, al ser funcional a la del Art 40 del
CPC, ni a la del Estado Diario.
Acá el Tribunal tiene el rol de discrepar entre intereses, se le puede pedir un tipo de notificación al
diario.
Si me notifican por aviso y no respondo o no veo, me afectará todo lo que este en el juicio o durante
su transcurso, porque se entenderá que estoy notificado. Si alego, por otro lado, en el juicio, que no
fui notificado, sería muy difícil de probar. El no nunca leerlo y alegarlo, es muy similar a alegar que
no sabía que había delito al cometer uno (error de tipo). Da lo mismo alegarlo, porque si se notifica
muy bien por aviso, no se puede alegar ya que se está legítimamente emplazado. Es una disposición
común a todo procedimiento.
El aviso debe contener los mismos requisitos de la notificación personal y por cedula, pero lo largo
de eso supone que sea caro, entonces se autoriza a poner un resumen (hay demandas de más de 50
páginas). EL diario debe ser del lugar donde se sigue el juicio, y si no existe, debe ser el de cabecera
de la Provincia o Región, siendo de circulación nacional.
Los efectos se producen desde el ultimo aviso, porque no solo es un aviso. Si la notificación por
avisos es la primera gestión del juicio también debe publicarse en el Diario Oficial para hacer
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propia la ficción de conocimiento de la ley, pero es igual de falso ya que el diario oficial no se lee
casi nunca. Pero finalmente es una ficción necesaria para el sistema jurídico o de justicia porque de
lo contrario, mucha gente quedaría sin acceso al sistema jurídico y a la tutela judicial efectiva.
NOTIFICACIÓN TACITA
En realidad, no es tanto una notificación, es una suerte de fenómeno o consecuencia procesal por la
cual no ha existido notificación o es defectuosa, irregular o incluso nula, por ejemplo, que se
notifique en un domicilio que no es mío, o que me notifiquen por el 44 cuando hay búsqueda
negativa.
Es una notificación en la cual el sujeto notificado en vez de reclamar la nulidad o el vicio realiza
un acto que da cuenta del contenido de la notificación y por tanto renuncia tácitamente al
reclamo de esa nulidad o irregularidad.
Por ejemplo, se me notifica por Estado Diario la primera gestión del juicio la cual debería ser
personal o personal subsidiaria, tendría derecho a reclamar la nulidad, pero en lugar de ello contesto
la demanda, entonces me entendí tácitamente comunicado de la demanda. Por eso supone la actitud
de un sujeto ante una notificación nula, un acto que da conocimiento inequívoco al tribunal de que
el sujeto conoce contenido de esa notificación y demanda. Esto es una consecuencia del principio
dispositivo, el Estado si ve que pudiendo alegar nulidad e incompetencia haces un acto explícito de
renuncia al juicio, el juicio no se detendrá, sino que avanzará porque nadie está mejor que tu para
tutelar tus propios derechos en el juicio.
Requiere que no se alegue el vicio, o llevo a cualquier otro acto que no diga que se notificó
mal.
Si yo contesto es preclusión por incompatibilidad, ya que si contesto es un acto es
incompatible para alegar la nulidad.
NOTIFICACIÓN FICTA
Supone efectivamente el reclamar la nulidad de la notificación, es por el Estado, por cedula, y en
vez de contestar esas notificaciones, reclamo la nulidad. El Tribunal va a decretar y resolver Con
Audiencia. Cuando reclamo la nulidad y el tribunal resuelve yo me entiendo notificado del
contenido de la resolución de la notificación que estoy alegando como nula.
Entonces, se presenta una demanda, se notifica (ya sea personal o por cedula, etc.) y esto es un
error, es una notificación nula. El sujeto pasivo tiene que tomar una decisión, puede contestar la
demanda o puede anularla y hacer valer el vicio. Si hace valer el vicio ataca la notificación, se abre
un mini juicio que es un incidente de nulidad de la notificación y queda en suspenso el juicio,
cuando se resuelve se notifica si se acoge la nulidad o se ignora, la resolución del Tribunal, quedo
fictamente notificado.
Es decir, que una vez que el Tribunal emita resolución de ese incidente, se entiende fictamente
notificado.
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EL JUICIO ORDINARIO
Este contenido es un hilo conductor. Se trata de las reglas del juicio ordinario, que es el libro II del
CPC, las disposiciones comunes a todo procedimiento quedaron en Procesal I.
El juicio ordinario es el procedimiento general o supletorio de todos los juicios en Chile, las reglas
de este suponen el esquema general, un esquema clásico del juicio con etapa de discusión,
conciliación, prueba y sentencia.
Estadísticamente no es el más utilizado ya que se llama juicio ordinario de mayor cuantía, entonces
trata más de estos juicios, y estas reglas nos enseñan como transita un procedimiento civil y además
son las leyes supletorias. Aplica supletoriamente el juicio ordinario si no se dice nada.
Por ejemplo, en este juicio en los primeros 5 días se lleva la lista de testigos. Si estoy en un juicio
sumario, y no hay una regla que diga cuantos días son, rigen los días del juicio ordinario, ya que es
supletorio, sirve para suplir, y es general ya que, si no hay una regla especial que diga que se
aplican las reglas de otro, rige este. Por ejemplo, si hay reglas que no dicen como se tramita una
acción por responsabilidad extracontractual y la cuantía es más de 500 UTM aplica este juicio o
normas.
Cada cierre de etapa es una sentencia interlocutoria de segundo grado (Art 158) que
resuelve un trámite que es definitivo para la dictación de otra resolución, cambia el
momento y el estadio procesal.
Es un procedimiento declarativo, es decir, de cognición, es declarativo porque no es
de ejecución.
Tiene los principios dispositivos, mediación, escrituración. Son muy propios del juicio dispositivo,
el principio de mediación refiere a que es mediado el juicio ordinario ya que el tribunal no tiene
contacto directo ni con las pruebas, a diferencia de materia de familia donde hay inmediación. Acá
lo que se lee el acta de declaración del testigo, nunca se ve, sino que se lee al testigo mediante acta.
El periodo de discusión nos hace pensar que tiene la demanda y contestación, pero en juicio
ordinario tiene dos tramites más, porque ante una demanda tiene que haber una contestación. (La
demanda no se pone, se interpone) luego viene la réplica y duplica, la réplica es una revisión de lo
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que dice el demandante de lo que dice el demandado en la contestación, cada parte tiene dos
momentos de discutir, el escrito principal y el complemento adicional que es la duplica.
Si hay excepciones dilatorias antes de la contestación, se abren las excepciones dilatorias. Si hay
nulidad en notificación, hay otro incidente. Pero entre la demanda y contestación puede haber
reconvención en la contestación, aquí la réplica seria reconvencional. La duplica seria la réplica
reconvencional y luego se agregaría la duplica reconvencional.
En resumen, seria, que, si hay reconvención en la contestación, la contestación pasa a ser tramite de
defensa y de ataque porque el mismo escrito es contestación y demanda reconvencional, y la réplica
del demandante además de ser replica es contestación de la demanda reconvencional, y la duplica es
replica de su demanda reconvencional y luego queda la duplica reconvencional sola.
Clase 05 – Miércoles, 16 de Agosto de 2023
Comenzamos el Capitulo II que es respecto al juicio ordinario. Este capitulo es con respecto al
Proceso Civil. Vimos que esta justicia Civil es general y supletoria.
Hay dos formas de iniciar un juicio ordinario. Lo habitual es que se haga mediante una demanda,
pero también puede iniciarse por una medida prejudicial. Si el juicio se iniciare por una medida
prejudicial noes parte del periodo de discusión, en cuanto procedimiento no significa que el periodo
de discusión se haya iniciado por una medida prejudicial. El periodo de discusión solo se inicia con
la demanda. Hay una cantidad de juicios relevante que se inician con medidas prejudiciales.
La demanda es el acto mas relevante del sujeto activo en el proceso, si bien este tiene mucho que
hacer en el periodo de prueba, lo que fija su ámbito de acción es lo que fija en su escrito principal
que es lo demanda.
El periodo de discusión se inicia si o si con la presentación de una demanda, la cual también se
denomina libelo.
La replica no lleva autorización por un Ministro de Fe.
El periodo de discusión se inicia por la demanda, que es una actuación judicial. La demanda para
Couture es un acto procesal introducido de instancia donde el actor somete su pretensión al juez con
las formas requeridas por la ley pidiendo una sentencia. La demanda es el medio de transporte
donde debo concretar la pretensión y someterla al proceso, es el acto material, la demanda es
físicamente la génesis del proceso.
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Debe cumplir los requisitos comunes a todo escrito, los cuales son tres: Debe llevar una suma, que
es el resumen que va en la parte de arriba del escrito en el cual se describe que hay en cada parte de
ello, generalmente con una frase que da cuenta que existe. La suma dice, por ejemplo , en lo
principal interpone demanda de… En el primer otrosí podría decir que acompaña documentos, en el
segundo otrosí patrocinio y poder. Pero esto es la suma. (2) debe tener un cuerpo y (3) un petitotrio.
Entonces todos los escritos tendrían en el encabezado la suma, en el cuerpo el petitorio con la frase
sacramental por tanto, ruego a vuestra señoría (petitorio) en el que una línea resumo lo que hago . El
cuerpo tiene ciertos requisitos como identificar el tribunal.
La demanda tiene requisitos especiales (Art 254). Es muy relevante, habla de que la demanda debe
contener la designación del tribunal, nombre domicilio etc ddte, ddado , exposición de fundamentos
de hecho y de derecho y la enunciación de las peticiones que se someten al fallo del tribunal. Estos
cinco requisitos son propios del proceso, pero si no puedo subsumir lo que quiero decir en estos
cinco numerales, lo que no dije en la demanda técnicamente no lo dije. Todo lo que quiera decir, las
pretensiones que quiera hacer valer, todo lo que quiera que se me conceda y fundamento de
respaldo debe ir aquí. Esta es la primera declaración de lo que se quiere. Lo que no se dice en la
demanda, ya no se dice. La contestación no es equivalente, hay cosas que no se pueden decir aca
que luego se te permiten decir, pero acá no sucede. La demanda dice mucho, pero lo que tiende a
fijar todo en la contestación porque es este el momento donde no puedo volver atrás, tengo control
sobre el escrito hasta que se me contesta o el otro esta rebelde de contestar. Si se me contesta la
demanda y la retiro después de contestar es un desistimiento.
Vimos los requisitos del Art 254 con respecto a la demanda, por el cual se inicia el juicio ordinario.
Los números 1, 2 y 3 individualizan a los contendores del Proceso, los cuales dan cuenta de los
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requisitos de existencia del Proceso. El 4 y 5 del Art 254 son el componente objetivo del proceso,
la pretensión, que debo concretizar a través de los argumentos de hecho y derecho, es el como se
justifica. Por ejemplo, si pido una indemnización debo argumentar los hechos, que se celebro el
contrato, y luego justificarlo normativamente el por que corresponde eso. Así es como se configura
la pretensión, el 4 y 5 requiere que lo que quiero pedir pueda subsumirse dentro de lo jurídico a
través de una descripción de lo que ocurrió junto con los fundamentos.
El 4 y 5 determina la pretensión , la competencia del Tribunal (no en el sentido orgánico del 108 del
COT) sino que se habla de competencia funcional también, competencia que se vincula al principio
dispositivo y al de congruencia. Al dispositivo porque someto al tribunal lo que quiero someter y
soy dueño de la pretensión, puedo elegir menos o mas remedios contractuales de lo que podría, por
ejemplo podría demandar indemnización con resolución o solo resolución. Y con el principio de
congruencia, se relaciona al estar destinado al Tribunal, sostiene que el Tribunal solo tiene
competencia y solo puede fallar y pronunciarse con respecto a aquellos que las partes le hayan
solicitado, lo que se pide en la demanda fija la competencia funcional del Tribunal (no competencia
orgánica), Esto relacionado con la regla de la Extensión alude que la competencia funcional del
Tribunal no puede ir mas allá de lo pedido, y el principio de congruencia debe comparar demanda y
contestación y la sentencia. Mas que en general, debe ver el petitorio de los escritos principales
(demanda y contestación) y que se resuelve, de lo contrario rompería el Principio de Congruencia y
la sentencia seria nula. Si el Tribunal no respecta la congruencia la sentencia es nula y es
susceptible de ser casada en la forma , nulo denominado como ultra petita (falla mas allá de lo
pedido)
Todo esto, salvo que exista una norma expresa que permita una cuestión inquisitiva que le permita
al Tribunal declarar de oficio, como la nulidad absoluta Civil. Pero si no hay un caso, 4 y 5 fija
función.
La Ultra Petita (768 CPC) parte de ser un vicio en si mismo es una forma de incompetencia
funcional, hace algo que va mas allá de sus atribuciones que funcionalmente se las dan las partes.
¿Qué es el objetivo del Proceso? La norma del 254 habla de fundamentos de Derecho, sin invocar la
norma legal. Entonces podría decir en el libelo cualquier cosa, puedo invocar algo sin mencionar el
Art donde se incorporan las normas jurídicas que dan sustento, pero el Art no exige la mención
expresa de la norma.
Iura Novit Curiae, parte del trabajo del juez es conocer el Derecho y además de adjudicar debe
justificar normativamente de su decisión, por lo tanto es el quien debe sustentar jurídicamente. Si el
juez observa un libelo en el cual demandan una indemnización, el sabrá lo que es y en que Art esta,
pero si se demanda algo que no lo tiene, como existencia, el Tribunal dirá que se impide estimar la
demanda. Por ejemplo, si alguien señala la teoría de la existencia y el Tribunal no recoge la teoria
de la inexistencia, el Tribunal lo va a rechazar invocando las normas. Pero el problema es que esto
no es tan sencillo, pero si dejo algo sin fallar hay otro vicio porque el Tribunal debe fallar si o si. El
Tribunal solo puede no fallar en caso a aquellas causas que no sean compatibles con las ya fladas,
por ejemplo que acoja solo una pretensión y no otra, solo debería fallar con respecto a la que ya
fallo. (160 CPC) Reclamada su intervención el Tribunal debe acoger y debe fallar todo lo que se le
pida , es el mandato Constitucional al Poder Judicial, debe resolver lo que se pide (no puede incurrir
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ni siquiera en infra petita ni en ultra petita) También se relaciona con la Tutela Judicial efectiva y
este principio de inexcusabilidad.
Iura Novit Curae establece un limite al Tribunal, sin embargo es materia de discusión. Una idea que
plantea el profesor sobre este limite establece que
Hemos visto la jactancia y la citación de evicción, como también el hecho de que puedo pedir a
todas las partes que concurran al juicio mediante el mecanismo de la intervención forzada de partes.
Llegamos a la corporalidad de la demanda, la cual ya no tiene como necesidad el adjuntar la
demanda, salvo que en caso que sea la primera presentación y el mandato judicial conste en
escritura publica, en este caso debería acompañar el documento en el que consta el mandato
judicial. En caso de que haya una mediación previa en materia de familia se debe adjuntar el
documento donde consta. Pero en general no se necesita adjuntar documento para que la demanda
tenga efecto.
La resolución que recae en la demanda La resolución depende si la demanda cumple o no cumple
con los requisitos de admisión, si cumple con ellos, dicta traslado. Pero el Tribunal en virtud del
principio dispositivo tiene facultades inquisiosas y si tiene la posibilidad de no acoger la tramitacion
solo se ampara en el hecho de que el libelo no cumpla con uno de los 3 numerales del Art 254 del
CPC. Si el Tribunal establece que se cumple con el 1,2 y 3 no esta autorizado para no acoger la
demanda. Solo si no cumple estos primeros 3 numerales el Tribunal esta autorziado para rechazar la
demanda.
No es lo mismo que declarar admisible o inadmisible o el no acoger el recurso. Si la demanda no
cumple con los primeros tres numerales se declara inadmisible,
Si el Art 4 y 5 estan mal, el Tribunal no puede, sino que debe hacer valer la cicunstancia en el
termino de emplazamiento.
El Tribunal mira el 1, 2 y 3, y otras cosas como no el escrito de demanda, ve causales de
incompetencia absoluta en casos, por ejemplo, que una de las partes por fuero este mas constituido
en dignidad. Además debe tenerse presente el patrocinio y el poder en el evento que esta fuera la
primera gestión del juicio, pero si el juicio se inicia por medida prejudicial la demanda no seria la
primera gestión del juicio . Además el Tribunal debe estar pendiente si hay una adecuada
constitución del patrocinio y el poder.
Entonces, la demanda en tanto cuerpo documental es examinada en sus primeros tres numerales
(Art 254) y el patrocinio en casos en los cuales se haga el mandato por escritura publica.
El Traslado
Es un decreto también denominado providencia o proveído, cuyo objeto no es fallar la controversia
sino que dar avance al juicio. Básicamente, el demandante introduciendo una pretensión, el Tribunal
traslada la carga a un sujeto pasivo que deberá tomar alguna de las actitudes que la ley le concede.
Es una de las manifestaciones mas claras del principio de bilateralidad de la audiencia, ya al saber ,
el sujeto pasivo puede hacer varias cosas. El traslado es un decreto. Cuando se ve esta resolución el
funcionario se olvido.
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Por cada cosa que hay en la suma la demanda, el Tribunal debe resolver. Se ve la suma y el escrito.
La resolución que recae sobre la demanda debe tener al menos tres subproveidos, entonces se ve el
ejercicio que haya identidad entre cada parte de la suma y el proveído. La suma y el proveído
deberían ser compatibles. En caso de que no sean compatibles, se podría mandar al procurador a
avisarle al proveedor que no hay compatibilidad. El proveedor tramita todo el juicio (182 CPC
aclaración, rectificación y enmienda)
Como se notifica
Al demandante por el Estado diario y al demandado mediante notificación personal (40 y 44 CPC)
Si no es la primera gestión del juicio al demandado por el Estado Diario. También por cedula si el
Tribunal la hubiera declarado para mejorar la notificación, en virtud de que siempre puede
mejorarla, hasta puede hacerla personal si lo estima pertinente. Es importante saber que el Tribunal
siempre puede mejorar la notificación al demandado, pero lo normal es que si no es la primera
gestión del juicio se hace por Estado Diario al demandado.
Efectos de la Presentación y Notificación de la Demanda
Una vez que estamos en el periodo de discusión , presentada la demanda el juez puede no da curso a
la ddma, admitirla o declarar su incompetencia, pero en virtud del principio de inexcusabilidad no
puede no hacer nada, todo lo debe contestar.
Con ello, además el demandante esta prorrogando tácitamente la competencia, en caso que demande
en un Tribunal de Arica, por ejemplo, siendo comtente uno de Pta Arenas. Y se fija la competencia
respecto de mi
Por otro lado el acto r no puede deducir nueva demanda con el mismo objeto y causa, se genera el
estado de litispendencia y con la notificación se cierra la prorroga de competencia, se radicara según
la actitud del demandado. La actitud letispendente es una suerte de cosa juzgada, ya que como no se
dicta sentencia no hay cosa juzgada pero las cosas no pueden repetirse en otro Tribunal. La
litispendencia se emplea para evitar que se demanden en distintos tribunales.
Se cocnstituye en mora el deudor en la hipotesis supletoria (Art 1551, 3I) porque las dos primeras
no requieren algo especial. Esta es la mora expresa del inciso 3.
Se transforman en litigiosos los derechos , lo cual no hemos visto aun en Civil.
Se interrumpen civilmente las prescripciones, tanto la extintiva como la adquisitiva. Cuestiones que
hemos visto tanto en Civil y Procesal.
Desde aquí en adelante puedo vender mi juicio mediante un contrato aleatorio, por ejemplo si
demando a alguien por 100 millones de pesos, puede alguien venir y comprarme mi juicio en caso
de ganarlo. Es una especie de factoring, una especulación con los juicios. Para el profesor es inútil
porque el Derecho le concede el derecho al restituido de enervar la accion. Ahora solo sirve para
ceder el juicio en parte de holdings, cuando hay fusiones y adquisiciones. Esta figura se denomina
como cesión de derechos litigiosos.
Modificación de la Demanda
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Presentada la demanda , si se puede modificar depende. Lo intuitivo seria que si, pero solo hasta
antes de notificada tengo la plena libertad, la haya proveído o no el Tribunal, es decir, si dicta o no
traslado, pongo un escrito pidiéndole al Tribunal que se ponga (mientras no se notifique el sujeto
pasivo no existe así que tengo libertad.
En el segundo momento, después de haber sido notificada y antes de que responda el demandado,
mientras el sujeto pasivo no haga nada también puede modificarse pero se considera una nueva que
reemplaza la anterior y se debe eliminar la anterior, es una nueva demanda que se tiene que notificar
también, perdiéndose todo lo anterior. En este caso no se notifica personalmente. Acá solo te
quedaría la replica (contestada) la cual no es tan útil ya que no permite ingresar pretensiones.
En el tercer momento,
Hasta antes de notificar la demanda yo la puedo retirar, donde no pasa nada. Pero si ya esta
notificada, se traba la relación jurídica procesal y solo me queda el desistimiento con el perjuicio de
perder mi pretensión procesal. Si notifique ya no me puedo arrepentir, solo a través del
desistimiento el cual genera cosa juzgada.
El Emplazamiento
Notificada que sea la demanda, seguimos en el periodo de discusión pero el demandante perdió el
control, en este momento el sujeto pasivo tiene la iniciativa. Y el llamamiento que efectúa el
legislador para que el sujeto pasivo ejerza sus derechos, esta garantizado constitucionalmente, y esta
el derecho a ser comunicado de un juicio en mi contra y se de un plazo para reaccionar. Se compone
de la notificación pero además el transcurso de un plazo razonable para poder defenderme, para
planificar mi defensa. Entonces el emplazamiento se compone por la notificación legal y por el
transcurso de un plazo o termino que me permita hacer uso de mis derechos, con ambas hablamos
de emplazamiento. Un juicio sin emplazamiento puede tener una sentencia casada en la forma
susceptible de anularse.
En el juicio de mayor cuantía el emplazamiento es mas largo, los demás son mas breves o iguales.
Entonces, el termino de emplazamiento se compone de notificación y termino de emplazamiento.
EL cual es un termino legal, fatal , improrrogable de días discontinuos y común. Es uno de los os
plazos comunes de la justicia en Chile, entonces no empieza a correr desde que se notifica al ultimo
de los sujetos, respecto del ultimo. Por ejemplo, si en un juicio hay tres notificados , los 18 dias
corren respecto de los últimos.
Clase 08 - Miercoles 23 de Agosto de 2023
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El emplazamiento se da en cualquier proceso que tenga racionalidad, se busca conocer las dos
versiones de las partes. Para eso hay que conducirlo en sus dos elementos, en la notificación y el
termino de emplazamiento.
El emplazamiento siempre tiene una notificación y un plazo, son elementos siempre presentes.
En un proceso penal, sin embargo, las formas de notificación son distintas, pero hay un transcurso
de un plazo y una notificación.
El plazo que veremos ahora es del juicio ordinario por ende es el de regla general, es común, legal,
discontinuo e improrrogable. El plazo para notificar es común, entonces el plazo para la
contestación depende de la distancia geográfica que enga con el tribunal con el que se lleva la
causa. Hay un plazo mas una tabla de emplazamiento que elabora la CS cada 5 año, que suma días
que se suman a los18 días dependiendo del lugar que va desde a una región hasta un país.
El emplazamiento tiene como efecto que se creé la elación jurídica procesal, y genera la carga de la
defensa una vez emplazado, si bien puedo no defenderme, el defenderme mejora mis expectativas
de triunfo, son cargas. El tramite de emplazamiento es esencial porque de lo contrario el juicio seria
nulo y se reclamaría vía casación en la forma o recurso de nulidad.
Hasta el año 2021 el plazo de emplazamiento era. El lugar es donde te notifiquen, no desde donde
tenga mi domicilio, eso es lo que marca el emplazamiento.
15 días tenia yo si me notificaban en la comuna asiento del tribunal
Por otro lao, si se me notificaba en una comuna que era propia del asiento de corte o jurisdicción
territorial, habían 15 días mas tres.
Si se me notifica fuera del territorio jurisdiccional tengo los 18 días mas el plazo que diga la tabla
de emplazamiento , es el aumento que lugar que se encuentre.
Ahora son solo 18 o 18 mas tabla.
Los días de la tabla que vimos se agregan a la cola de los 18
Cundo es una notificación por avisos corren los 18 días desde la ultima publicación en el diario.
Ya sabemos que durante el emplazamiento supone que el demandado ejerza todas sus defensas
posibles, puede hacer nada, reaccionar, reconvenir, allanarse, oponerse, poner excepciones,
alegaciones y defensa. Son las actitudes que puede tomar el demandado.
Las dos grandes actitudes que puede tomar es hacer nada, lo cual supone rebeldía, es no
comparecer, no contestar, estar simplemente en silencio. Hacer nada tiene como efecto general una
contestación ficta que se entiende una negación genérica, un rebelde del que se entiende que niega
los fundamentos de hecho y derecho y que asume su negación, no otorga nada.
Lo otro que puede hacer es reaccionar, donde puede simplemente contestar y contraatacar. Si
reacciono, puedo allanarme y aceptar los fundamentos de hecho y derecho y de la pretensión o
puedo oponerme, y si me opongo puedo utilizar excepciones o alegaciones o defensas.
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1. Hacer Nada: Puede hacer nada sea por desconocimiento o porque decide hacerlo, se
entiende que se opone, es el equivalente a decir no se de que me hablas. Esto hace que siga
cayendo sobre mi la carga de probar, el efecto de la rebeldía es que se entiende contestada
la demanda fictamente con esta negación genérica . No implica aceptar nada, corresponde
al que demanda demostrar todos los fundamentos de su pretensión.
Los efectos son que el rebelde no pierde ningún derecho, esta rebelde en primer momento
pero puede aparecer luego respetando todo lo obrado. Puedo duplicar, por ejemplo, el
demandante replica primero y luego aparezco en la duplica. O puedo aparecer en el periodo
de prueba de la nada, pero respetando todo lo obrado. Sin embargo no es lo mismo la
negacion que supone el silencio a que yo vaya en la contestación y diga lo que paso.
Lo que ocurre es que el proceso continúa tramitándose con los tiempos normales. El
Tribunal lo que pide es dictar los traslados teniéndose presente la rebeldía.
Cuando hay rebelde se notifica por estado diario porque se entiende que el demandado no
ha fijado el domicilio, aunque el Tribunal podría enviarla en el domicilio que fija el
demandante, pero técnicamente lo haría por Estado Diario como sanción por estar rebelde.
La preclusión hace que terminen todas las etapas y no pueda ejercer facultades por
preclusión, va cerrando compartimentos para que el proceso avance.
Estar rebelde en 2da instancia tiene consecuencias distintas, acá significa que la causa se
apela y una de las partes no la alega. Los efectos acá son distintos, porque en primera
instancia el juicio sigue adelante aun en rebeldía como si el demandado estuviera, pero en
segunda instancia el tribunal no tiene que notificar.
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b) Excepciones: Mecanismo de defensa ante una demanda, donde hay dos tipos
de excepciones:
Vimos excepciones dilatorias, que apuntan a la forma del procedimiento, corren cuestiones
necesarias o indispensables para la formación de un litigio sano que le permitan al demandado
comprender el alcance de la pretensión para poder ejercer su defensa.
Hay que hacer valer el vicio en cada etapa del juicio. Por ejemplo, soy un sujeto no emplazado, o en
diversas etapas ocurre un vicio. Tengo que reclamar este vicio en todos estos momentos, de lo
contrario la casación no me la aceptaran, esta tiene que ir preparándose.
La oportunidad para presentar la Excepción Dilatoria es solo una, dentro del término de
emplazamiento y mediante escrito. Este suspende el computo de los días, ya que se abre por lo
general un incidente, la idea es que no se pueda seguir ejecutando o resolviendo sin tener esto
resuelto.
La excepción dilatoria va dentro del término de emplazamiento antes de contestar, y el Tribunal
puede tardar en contestarla días indeterminados, es decir que se pueden ganar varios días.
Art 303 N1 sobre la Incompetencia del Tribunal
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Debería ser la más sencilla porque la vimos en Procesal I. La incompetencia absoluta refiere a los
elementos de cuantía, materia y fuero, se relaciona a esta competencia absoluta. El Tribunal en este
caso se declara incompetente de oficio o bien, puede. Sin embargo, que un Tribunal se le pase
declarar su incompetencia absoluta la parte demandada puede hacer valer la incompetencia absoluta
por una causa que sea fuero o materia. En caso de la incompetencia relativa, con respecto al
elemento territorio sabemos que el demandante puede alegar incompetencia relativa. El demandado
puede utilizar una excepción como puede ser la via declinatoria de competencia, la que se hace
valer ante el mismo Tribunal diciéndole que es incompetente. Sabemos que puede alegarse la
competencia relativa por el demandado mediante excepciones dilatorias.
La regulación específica es para la Competencia.
303 N2 La Incapacidad y Falta de Personería
Sabemos que requisitos de validez son la competencia y la capacidad, las partes deben ser capaces.
Tenemos por ende una forma de alegar la incapacidad, como por ejemplo una falta de la
representación legal del actor o de capacidad. La falta de personería, por ejemplo, podría implicar
que me demande una persona que no tenga la personería legal de una empresa como Soprole. En
este caso habría falta de validez en el proceso, y se puede alegar por excepción dilatoria.
La excepción dilatoria ocurre para evitar un vicio apuntando a los criterios de validez, y esta es la
forma funcional de hacer valer dentro de un proceso la falta de un requisito de validez.
Art 303 N3 la Litispendencia
Es una cosa juzgada que apunta a la identidad de las personas, causa y objeto. Desde que se notifica
legalmente la demanda se traba la relación de litispendencia que evita que haya procedimientos
paralelos entre las personas y con la misma causa. Exige lo mismo que la cosa juzgada pero
anteriormente, es básicamente la pretensión que es elemento objetivo las personas que son el
elemento subjetivo. Evita la incerteza, sentencias contradictorias, mal uso de recursos
N4 La Ineptitud del Libelo
La ineptitud del libelo, la demanda vaga, ininteligible y falta de precisión. Ayuda al Tribunal porque
sabemos que en casos de incumplimiento de 4 y 5 no puede no acoger la demanda, y también una
lógica del demandado, porque como demandado si no entiendo por lo cual se me demanda no
entiendo sobre qué debo defenderme. Muchas veces ordenarlo supone hacer pretensiones en
subsidio, pero nada te garantiza que la otra parte ponga esta excepción.
Art 303 N5 Beneficio de Excusión
Se relaciona con la fianza, es un derecho del fiador para exigir que antes de proceder contra él se
persigue la deuda en los bienes del deudor principal, y en las hipotecas o prenda prestadas por este
para la seguridad de la misma deuda.
Art 3’3 N6
Cualquier otra forma que apunte a la forma y no al fondo de la acción. Por ejemplo, en el juicio de
menor cuantía o sumario, que se me tramite en este juicio cuando corresponda al juicio ordinario
por la cuantía. Aquí van todas las demás que se puedan ocurrir y detectemos como de gorma
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Las excepciones dilatorias se tramitan como incidentes de previo y especial pronunciamiento y que
suspenden el juicio hasta su resolución. Porque no tiene sentido seguir el juicio cuando, por
ejemplo, el Tribunal es incompetente. O si digo que la demanda es inepta no puedo seguir hasta que
se resuelva. Entonces la resolución es el traslado, el Tribunal decreta con Audiencia, el traslado
tiene un plazo de tres días para el demandado, se traslada a alguien y da 3 días para que como
demandante se sostenga lo que estime demandado. Y lo que puedo hacer en ese emplazamiento
incidental es lo mismo que puedo hacer en un emplazamiento normal, hacer nada, alegar, etc. Lo
que ocurre es que se da el traslado el cual se notifica por Estado Diario y el Tribunal tiene que
tramitar el incidente.
Por ejemplo, si en un término de emplazamiento alego que algo no es así, es decir, lo que dice una
parte en la excepción dilatoria, abro un periodo de prueba. La tramitación de una excepción
dilatoria puede ser un mes, por ejemplo. Sin embargo, si no se resuelve a prueba el incidente,
también se tiene que resolver.
Una posibilidad es que al fallar el Tribunal rechace la excepción dilatoria, donde se reanuda el
juicio, y la ley da diez días para contestar la demanda como demandado una vez que se notifica la
resolución que rechaza excepciones.
Sin embargo, si el Tribunal acoge las excepciones dilatorias depende, porque esa resolución puede
ser decisiva. Por ejemplo, si me acoge una excepción de litispendencia mataría el juicio, el juicio se
iría abajo. En cambio, cuando se acoge una excepción con vicios subsanables, el demandante tiene
que corregir los vicios como lo puede ser corregir la demanda en caso de ineptitud del libelo o
personería. Sin embargo, acá no hay plazos para subsanar los vicios, porque se supone que el
demandante mueve el juicio, no tengo plazo para subsanar los vicios. Si tú eres demandante te
interesa que el juicio avance y esto es lo que piensa el legislador al no poner un plazo. Por otro lado,
desde que el Tribunal subsana el vicio el demandado tiene, igualmente 10 días para contestar
demanda (porque se asume que interpuesta la excepción dilatoria aún no se ha contestado)
Clase 10 – 28 de Agosto del 2023
Por regla general las excepciones dilatorias producen cosa juzgada con respecto a lo que tratan,, por
ejemplo volver a discutir lo cubierto ya por ellas.
La naturaleza jurídica de la resolución es el ser una interlocutoria en primer grado. Todo esto, como
sabemos, produce derechos permanentes para las partes.
Su naturaleza jurídica en cuanto resolución es interlocutoria. Si bien se dice que las interlocutorias
son apelables, se puede afirmar que se abre otro flanco, se puede apelar, pero esta apelación es solo
del efecto devolutivo, lo que nos lleva a la clasificación de las resoluciones en cuanto a su estado, si
bien es apelada, la sentencia interlocutoria estaría de todas maneras causando ejecutoria, no hay
efecto suspensivo sino que evolutivo. 174 Y CPC
Con respecto a las reacciones del demandado
Las actitudes que no vemos acá tienen como vehiculó la contestación, que aun no veremos
Exceppppciones Perentorias
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contestación hasta la vista dela causa en 2da , escapan a las cadenas de la preclusión por no hacerse
valer y se le denominan anómalas)
Las excepciones perentorias en general son de fondo y se hacen valer en la contestación ydos
mixtas se hacen en la oportunidad de las dilatorias y dos procesales y civiles , las vistas en el
paréntesis, se pueden hasta vista de la causa. Las anómalas tienen esta ultra oportunidad.
Puede haber un caso particular, por ejemplo, en el pago, no me quieren recibir el pago, donde se
paga po consignación lo que permite que la excepción se puede poner después, y por eso se le da
una oportunidad al pago mas larga.
Contestación de la Demanda.
La contestación de la demanda, donde se incluyen las perentorias, es el escrito principal del sujeto
pasivo y donde el demandado hace valer sus objeciones de fondo por la cual se opone a la
pretensión generando su rechazo. Por ejemplo, en la contestación podría allanarse. La oportunidad
para contestar es dentro del termino de emplazamiento original o el nuevo de después presentada
una dilatoria.
Los requisitos de la contestación de la demanda son los comunes a todo esciro, mas los del 309 y
además si es la primera gestión del juicio debe contener el patrocinio y poder. Como es la primera
gestión del juicio requiere el ius postulandi. Los requisitos del 309 son la designación de tribunal,
nombres y apellidos mas domicilio del demandado mas un medio de notificación electrónico del
patrocinante y el mandatario para hacer efectiva la notificación por cedula por vía de correo, y
además el domicilio en caso de que se haga por cedula. Las excepciones que se ponen a la demanda
y los fundamentos de hecho y de derecho. Por peticiones se refieren al rechazo, la contestación tiene
como petitorio. Ya sabemos que hay que enunciar claramente lo que se quiere para que el tribunal
resuelva, hay que ser muy claro lo que pedimos.
En la contestación debo oponerme a todo de forma clara porque el Tribunal cuando llame a
conciliación y fracase, tengo que probar solo aquello de lo que no tengo acuerdo, y por eso debe
enunciarse muy claro.
La contestación es importante porque es el momento preclusivo para cualquier tipo de defensa
distinto de las excepciones anómalas. Arriesgo mucho.
Reconvención
La vimos en Procesal I, es una actitud que puede tomar el demandado que es reaccionar replicando,
cuya oportunidad para reconvenir es la contestación. Vimos que por regla de la extensión el tribunal
es competente para ver la reconvención, cuyo fundamento es el principio de economía procesal
Sus requisitos son que el tribunal sea competente y a la vez que se encuentre sometida al mismo
procedimiento.
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No tiene ni es necesario que haya una conexión entre la demanda principal y la contestación, si bien
la tiene no es necesario
La contestación contiene oras pretensiones, la contestación es la demanda reconvencional, la
reprima seria la demanda reconvencional, etc (ppt). No tiene mas ciencia que ser una demanda
interpuesta por parte del sujeto pasivo respecto del activo y tiene las mismas actitudes
Y por eso la contestación de la demanda de la reconvención por el demandante se hace duplica,
tendría el plazo de la replica que son 6 días, por eso el termino de emplazamiento recnonvencional
es un tercio del original porque se subsume la regla.
La replica es un escrito donde el autor puede ampliar fundamentos de derecho pero no incluir
nuevos fundamentos de derecho pero no ms pretensiones. Si se te va la oportunidad de una
excepción perdiste porque acá no las puedes presentar.
Si no hay reconvención, dentro del traslado la parte demandada si no interpone excepciones, el
tribunal dicta traslado para la replica, el replicante replica n 6 días e interpuesta la replica el tribunal
dicta evacuada la replica y dicta la duplica, y con el evacuo de la duplica se termina el periodo de
discusión si es que no hay reconvención
SI hay reconvención, se dicta demanda hay traslado, se contesta la demanda y se reconviene, el
tribunal dirá que se tiene contestada la demanda traslado para la replica y traslado de reconvención,
y en el escrito de replica va a tener que ir la replica y en el otrosí demanda reconvencional
contestada, traslado para la duplica principal y replica reconvencional, el sujeto pasivo duplicaría
principalmente y replicar reconvencionalmente, luego traslado para la dúplica reconvencional que
haria acabar el periodo de discusión.
Cerrad el periodo de discusión, que es mucho mas largo de lo que reemos , luego viene el periodo
de llamado a obligatorio a conciliación, es la segunda parte del proceso
Periodo de Llamado a Conciliación
Se compone de solo dos tramites que en realidad son 3, la dictación de una resolución que llama a
las partes a conciliación cuyasenencia es interlocutoria en segundo grado, su notificación es por
cedula y 3ro la audiencia, la cual es oral y en vivo difícilmente ante el tribunal a la cual las partes
concurren buscando llegar a un mecanismo autocompositivo para el tribunal es obligatorio proponer
algo, que si las partes quieren aceptan o no, puede ser que ambas partes digan que no o una acepte y
la otra no
El profesor menciona que es obligatoria que la instancia se genere pero no que las partes asistan, o
que recia aplicación el 313 del allanamiento que elimina el periodo de conciliación o que en la
contestación no se haya contradicho sustantivamente la demanda del sujeto activo lo que supone un
cuasiallanaimiento
Clase 11 – Miercoles 30 de Agosto de 2023
El llamado obligatorio a conciliación es relevante como etapa del juicio, y ahora nos enfocaremos
ms en el denominado llamado de prueba.
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Su notificación es por cedula y se intenta que la audiencia llegue a un acuerdo mediante bases que
permitan autocomponer y así terminar con la contienda, se entiende como equivalente.
No hay conciliación en juicios penales, por eso el juicio por su naturaleza debe permitir
conciliación, la cual no es posible en juicios ejecutivos ni de hacienda
Por otr lado el 313 no puede aplicarse (Art que permite saltarse el periodo de conciliación para
pasar al periodo de prueba). El 313 permite en ciertas circunstancias evitar esto por considerar que
no hay ninguna contienda, como podría ocurrir en caso de haber un allanamiento. También cuando
el demandado no contradice en materia sustancial y contundente los fundamentos de hecho y de
derecho y de común acuerdo las partes pueden pedir que se salte la discusión y prueba por
considerar que hay una contienda cuesto iure, solicitan pasar inmediatamente a la sentencia si es
que el Tribunal lo considera posible, porque la prueba representa un problema factico, pero si la
controversia solo es jurídica el tribunal la puede fallar en sentencia sin mas tramite.
Cuando existe una contienda con respecto a componentes jurídicos no hay nada que probar, porque
hay solo cuestiones de derecho, en este caso de solo discutir cuestiones jurídicas las partes de
común acuerdo pueden evitar y saltarse los tramites de conciliación y prueba e ir a la sentencia.
La fecha de la audiencia queda determinada por el día de la notificación. Sin embargo la resolución
no es suficiente para saber cuando, porque el plazo comienza a correr cuando se notifica de forma
valida, es decir, la notificación correspondiente. Por ejemplo, el plazo no corre desde el Estado
Diario sino que desde que se notifica por cedula, recién ahí corre el plazo que el Tribunal estableció
para llamar a las partes a audiencia.
En el evento de que en la conciliación se llegue al acuerdo se levanta un acto donde e se concilie
total o parcialmente. Puede ser oral o parcial desde el punto de vista subjetivo, como en caso de que
haya mas demandados y que solo uno concilie en caso de ser 3. Con esto se acaba el periodo de
llamado obligatorio a conciliación, en el evento que se concilie el juicio se termina en el de
discusión.
El plazo lo fija el Tribunal pero dentro del margen legal.
En el esquema ya se va modelando un juicio ordinario pero con sus etapas mas detalladas y de
forma mas sofisticada. Es la secuencia elemental de cualquier proceso civil.
Periodo de Prueba
Es la resolución que reciba la causa a prueba, se le conoce como el auto de prueba pero su
naturaleza jurídica no es de auto (en cuanto a resolución).
El periodo de prueba requiere naturalmente que no se llegue a conciliación ya que en las partes
exista controversia en cuanto a los componentes facticos, se estima que hay controversia. Entonces,
agotado el periodo de discusión y efectuado el llamado a conciliación sin que se verifique o se
verifique parcialmente, el tribunal puede saltarse el periodo de prueba en caso que se de cuenta que
no hay una gran controversia fáctica o que la controversia solo sea jurídica, o llamar a prueba al
haber controversias fácticas, en este periodo seria en el cual el Tribunal vería el expediente. El
tribunal agarra el expediente y ve de que va la discusión además de los escritos principales se intima
en el conflicto para determinar si hay cuestiones que deben ser comprobadas.
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Por ejemplo, el Tribunal podría llamar para comprobar la existencia de un Contrato y dicta la
resolución que falla la Causa a Prueba caya naturaleza es de sentencia interlocutoria de segundo
grado, solo puede fallar mediante el principio de congruencia a aquello que debe probarse, el
Tribunal no puede concluir que algo ha ocurrido sin que realmente se haya probado, o si estima que
un hecho no requiere prueba porque las partes estan de acuerdo también debe mencionarlo y para
eso debe tomar el expediente y tomar control del litigio.
Entonces la citación a oír sentencia omite el periodo de prueba sin pedirlo la parte, es porque el
Tribunal se dio cuenta, pero esta resolución del Tribunal (313 CPC) es apelable porque se deniega el
Derecho a rendir prueba el cual es un tramite importante que se puede apelar.
El fallo no es lo único que se puede apelar, hay otras decisiones del Tribunal como esta que son
apelables.
Resolución que recibe la causa a prueba, se fijan hechos a probar, lo cuales deben ser si o si
sustanciales, pertinentes y controvertidos, porque no todos los hechos tienen esta categorización. Si
son de esta clase los debe incluir a la causa a prueba (Art 318-1).
Recepción
Se revise la causa a prueba y el contenido de la causa a prueba se puede descomponer en menciones
esenciales, de la naturaleza y accidentales.
Esenciales: Se recibe la causa a prueba y debe mencionarlo, debe contener la fijación de los hechos
sustanciales, pertinentes y controvertidos. Descomponiendo este primera cuestión esencial hace que
se haga necesario el establecimiento de estas cosas o de lo contrario seria invalida y podría ser
casada en la forma.
Hecho Sustancial: Integra de forma tan esencial el conflicto que sin el no se puede resolver, por
ejemplo la existencia de la fuente de una obligación como lo es un Contrato. O un hecho capital
como lo es un atropello.
Pertinente: Sin integrar de forma esencial de vincula, coadyuva y mejora la posición del Tribunal
para resolver, si no esta no importa, pero mejora de forma considerable a la dictación de la
resolución. Por ejemplo, las negociaciones previas a un Contrato porque las personas si discuten la
interpretación de un Contrato podríamos intentar develar la voluntad real y se haría revisando
correos electrónicos. O en el caso del atropello decir que la persona iba apurada, son cuestiones
accesorias al hecho sustancial, porque si bien no es esencial son cosas que contribuyen a estudiar de
forma mas detallada el hecho.
Hecho Controvertido: Si el hecho es sustancial o pertinente y las partes no lo contradicen no hay
que probarlo, ese punto de prueba no se prueba. Sin embargo el hecho controvertido esta sujeto a
discusión entre las partes. Hay hechos esenciales que pueden no estar controvertidos, en este caso el
hecho si o si debe discutirse.
Los hechos son exclusivamente uno
Otra cosa es haber presentado antes una excepción perentoria, por ejemplo una de pago, se remedia
a la persona de probar eso porque mediante este ya fue esclarecido.
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