(CAT C) Agus Marega
(CAT C) Agus Marega
(CAT C) Agus Marega
Estas normas vienen a regular las conductas de las personas, y estas pueden ser: jurídicas (estas tienen la
característica de tener coercibilidad) , consuetudinarias, reglas éticas, morales, etc.
La positividad se expresa en los ordenamientos jurídicos y en las normas vigentes, y sus tareas y
responsabilidades básicas, consisten en organizar la vida social e institucional y perfeccionar las formas de
convivencia.
Cada situación donde se relacionan personas, o personas con cosas, implican en cada una de estas relaciones,
fenómenos jurídicos.
Concepto de Derecho.
Existen varias acepciones sobre el la palabra Derecho y su concepto, tomaremos una de ellas: Conjunto de
preceptos, reglas o leyes que gobiernan la actividad humana en la sociedad mediante la coacción.
El derecho en sentido objetivo: aplicación de una norma dentro del ordenamiento jurídico en un momento
determinado. Ej: el derecho obliga a los padres al cuidado personal de sus hijos.
El derecho en sentido subjetivo: alude a la noción de facultad de exigirle a la otra determinada acción. Ej:
que todo propietario tiene derecho de usar, gozar la cosa. O la del acreedor de exigir al deudor una
determinada prestación. Ambas teorías se complementan y trabajan juntas.
DERECHO OBJETIVO
Se entiende como el conjunto de normas y aplicación de las mismas. Observamos que tradicionalmente el
derecho se ha dividido en dos grandes ramas: DERECHO PUBLICO y DERECHO PRIVADO.
(Distinción que proviene del derecho romano).
• intervienen solo los participantes, o el Estado en su • interviene el Estado como poder público.
carácter de persona jurídica.
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• las relaciones jurídicas quedan establecidas en base a la • una de las partes tiene relación de superioridad respecto de
igualdad de los sujetos. la otra.
• está compuesto por: Derecho Civil, Derecho • está compuesto por: el Derecho Constitucional, Derecho
Comercial, Derecho Laboral, Derecho Internacional Administrativo, Derecho Tributario, Derecho Financiero,
Privado. Derecho Internacional Público, Derecho Internacional
Privado.
Derecho Civil
La palabra “civil” proviene del latín civile. En la antigua Roma se diferenciaba el IUS GENTIUM que era
el derecho común de todos los hombres independiente de su nacionalidad, y el IUS CIVILE que era el
derecho exclusivamente de los ciudadanos romanos, implicando ser el derecho particular de un determinado
pueblo y comprendía normas de derecho público y privado.
Esta diferenciación pierde importancia en el año 212 cuando el emperador Carcalla emite una disposición
extendiendo la ciudadanía romana a casi todos los habitantes del imperio.
El Derecho Romano ha influido por su importancia jurídica sobre el resto de las legislaciones. Se produce
el fenómeno de la RECEPCION (adopción y aplicación del Derecho Romano por diferentes países)
En la edad moderna se da la conformación de los estados nacionales, produciéndose la unificación de las
normas jurídicas que regían en simultaneo y que tenían diverso origen: Derecho Romano, Canónico,
legislación de pueblos barbaros, disposiciones de señores feudales.
Consecuentemente, el IUS CIVILE viene a ser el derecho privado creado, por si y para sí, por cada uno de
los estados modernos, soberanos y absolutos, por oposición al derecho público.
DEFINICIÓN
Derecho Civil es el sector del derecho privado, regulador de la persona, sus derechos personalísimos y
atributos, en todas sus dimensiones: como sujeto de derecho, como miembro de una familia, como titular de
un patrimonio y de relaciones jurídicas independientemente de sus actividades. Resguardando siempre a
quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o de desigualdad y excluyendo toda conducta
discriminatoria.
El Derecho Civil clásico concebía a los individuos como sujetos iguales, sanos, fuertes y libres. El actual
reconoce la vulnerabilidad desde distintos aspectos y busca su protección. Este derecho ha evolucionado y
hoy sabe que la persona humana tiene carencias, limitaciones, inferioridades e inexperiencias y desde que
se coloca a la persona humana, al hombre, en el centro de la preocupación jurídica.
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Antiguamente toda obra escrita se conserva en grandes rollos de papel. Luego para facilitar su consulta, esos
rollos son separados en hojas más pequeñas unidas por uno de sus lados naciendo el libro “Codex” Hoy en
día se conoce como código a la compilación de leyes, efectuada de manera sistemática, que procura reunir
en una sola obra todo el saber o conocimiento relativo a una rama del derecho.
La codificación pertenece a un género más amplio de fenómenos denominado fijación del derecho y que
consiste en la sistemática reunión formal o solo material de un conjunto disperso de fuentes en un cuerpo
único o código que las reemplaza.
La codificación es una constante en la evolución de todo derecho. Codificar es intentar poner orden en
medio de la dispersión, sistematizar y organizar mejor el abundante material normativo existente.
La recopilación consiste en la incorporación en un solo cuerpo de todas las disposiciones existentes o de
las referidas a una parte del Derecho, usualmente ordenadas cronológicamente. La desventaja es que no se
eliminan las normas derogadas, por lo que un mismo cuerpo coexisten normas vigentes y otras que no.
La consolidación consiste en la presentación sistemática y metódica de leyes imperantes con eliminación
de las que han sido derogadas.
El código es una ley de contenido homogéneo por razón de la materia, que, de forma sistemática y articulada
en un lenguaje preciso, regula todos los problemas jurídicos o al menos los principales o más generales de
la materia unitaria acotada.
✓ Carácter orgánico.
✓ Pretensión (al menos al momento de la sanción, de ser un Derecho completo y legal, donde se
encuentra la solución a cualquier problema)
✓ La codificación es propiciada por el racionalismo, que busca un derecho justo y dirigido a la
sociedad burguesa.
✓ La codificación implica una técnica de simplificación normativa.
✓ Llambías enuncia las ventajas e inconvenientes de la codificación. Las ventajas que confiere unidad
y coherencia al sistema legislativo, facilita el conocimiento de las normas y favorece la
conformación de un espíritu nacional.
✓ Entre las desventajas señalan la posibilidad de inducir al intérprete a la creencia errónea de que todo
queda resulto por el código, el estancamiento del derecho, y con las sucesivas reformas se corre el
riesgo de quebrantar la sistematización.
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En 1864 Mitre suscribe un decreto nombrando al Dr. Vélez Sarsfield como encargado de redactar un
proyecto de código civil.
En 1865 Vélez presento al PEN el primer libro de su proyecto, que trata de la persona, y en agosto de 1869
se sanciono el código a libro cerrado por ambas cámaras y ese mismo mes el PEN promulga la ley que lo
pondría en vigencia en enero de 1871.
La ideología liberal e individualista también la podemos ver reflejada en el tratamiento del derecho
propiedad como absoluto (ej.: art 2513), como también se ve esta ideología en el no tratamiento de la
prodigalidad, en el rechazo expreso de Vélez a la lesión como vicio de los actos jurídicos.
En nuestro código actual podemos ver que tiende a tener una ideología más social y colectiva, como por
ejemplo derechos colectivos, derecho al consumidor y derecho al medio ambiente.
DESCODIFICACIÓN Y RECODIFICACIÓN
En el siglo XX se dio un proceso que se denominó descodificación haciendo referencia a que perdía
centralidad el código como monopolio de la regulación normativa. En diversos países codificadores, se dio
un proceso de reformas a los códigos civiles. Estas modificaciones se efectuaban mediante leyes especiales
naciendo los “microsistemas” legislativos, sacando dichas materias de los cogidos o bien nuevas
regulaciones que se formalizan por fuera de los códigos.
Se produjo un proceso de desmembramiento, basado en la creencia que los códigos no estaban en
condiciones de regular la vida social, ante el avance constante y los cambios de la sociedad, los códigos
resultaban insuficientes para atender las nuevas demandas modernas.
Se produjo a mitad del siglo XX el proceso que se denominó recodificación. Este fenómeno tomo diversos
formatos ya que países de tradición codificadora renovaron total o parcial sus códigos.
UNIFICACIÓN DEL DERECHO PRIVADO
En la edad media nace como rama autónoma el Derecho Comercial, esto comienza por el auge de las
relaciones mercantiles, por lo cual se sanciona un código para cada una de estas ramas. En las primeras
décadas del siglo XX, las legislaciones tienden a unificarse. Las causas de esto fueron: la “comercialización
del Derecho Civil” y la influencia que ejerce el Derecho Civil hacia el Mercantil buscando proteger a la
parte más débil económicamente dentro de un contrato, como son los consumidores.
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CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO PRIVADO
El CCyC se ubica en correspondencia con la tendencia de los neoconstitucionalismos originada a partir de
la segunda posguerra y la constitucionalización del Derecho Privado. Se trata del sentido de operatividad de
la constitución y en nuestro caso del bloque constitucional, integrado por los tratados con jerarquía
constitucional.
Los tratados con jerarquía constitucional desde 1994, han conminado a revisar de manera crítica todo el
plexo normativo inferior. El código civil no ha estado ajeno a este movimiento. El art. 1° del CCyC
establece el sistema de fuentes a las cuales los jueces deben aludir para la resolución de conflictos, se
plasma positivamente aquí el “dialogo de fuentes”.
Conforme este dialogo entre el Derecho Constitucional y el Derecho Privado se acude para la resolución de
los casos dados a todo el Derecho, tanto Público como Privado.
Con una finalidad didáctica podemos decir, por ejemplo, que la persona humana no solo se encuentra
regulada en el código y sus leyes complementarias, sino también primariamente en todos los tratados de
derechos humanos con rango constitucional.
Producto de esta constitucionalización del Derecho Privado se observa como el Estado va perdiendo el
monopolio en la producción legal.
A diferencia del ideal codificador de los siglos XVIII y XIX, nos propusieron fijar un código eterno,
inmutable y que todo sea dentro de él y nada fuera de él. Por el contrario, mantiene las leyes especiales de
salud mental, derecho del consumidor, sociedades, etc. y establece una serie de principios generales.
Hay una comunicabilidad de principios entre lo público y lo privado numerosas veces. Se toma en cuenta los
tratados en general, los derechos humanos y los derechos reconocidos en el bloque de constitucionalidad. Se
construye teniendo en cuenta lo social, orientado a la pluralidad, a lo colectivo. Da una importancia relevante
a los derechos de incidencia colectiva. Está pensado para una sociedad multicultural.
ESTRUCTURA: El código se estructura en un título preliminar y seis libros. Todos están compuestos por
capítulos, secciones y parágrafos. Todos los artículos comienzan con un epígrafe y toman la nota legislativa
de los códigos del siglo XX, eliminando las notas al pie de cada artículo. Se trata de un código pensado en
principios y debemos razonar e interpretar el mismo.
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Inspirado en la constitucionalización del Derecho Fuentes: Derecho Romano, Derecho Canónico,
Privado. Se propicia el dialogo de fuentes entre Código de Napoleón, la obra de Freitas, el derecho
Derecho Privado y Público, también entre otras comparado (derecho de distintos países vigentes en el
fuentes e incorporando a las prácticas y costumbres. momento).
Cambio de paradigma: el nuevo código civil y comercial recepta el cambio de paradigma internacional acerca
de la salud mental y los derechos del niño, niña y adolescente, se centra en los derechos de incidencia
colectiva y en la capacidad de las personas, integra nuevos conceptos como la autonomía progresiva.
Si debemos analizar la actualidad del código, es decir el ámbito de aplicación del CCyC, no podemos dejar
de lado el cambio de paradigma que el mismo vino a instaurar con su entrada en vigencia. Antes de su sanción
existía un ordenamiento estático con distintas leyes dispersas a las cuales debíamos acudir para dar solución
a un caso concreto.
A partir de la última reforma constitucional de 1994, se produjo un fenómeno jurídico conocido como la
jerarquización de los tratados internacionales. En donde el Estado argentino comienza a formar parte de
distintos organismos internacionales, y por lo tanto tuvo que adecuar su normativa interna a lo que se regulaba
internacionalmente. A partir de entonces nuestro sistema jurídico es más amplio y brinda herramientas de
protección integradoras.
Como consecuencia de esto, el CCyC tuvo que adecuarse al sistema jurídico vigente, incorporando también
la protección de derechos de incidencia colectiva.
La palabra fuente tiene varios sentidos. El primero alude a los diferentes lugares que recorre el autor de la
norma para crearla; otra acepción refiere al lugar de donde surgen los derechos.
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→ ley,
→ costumbre
→ jurisprudencia
→ doctrina
El nuevo cuerpo normativo auspicia un diálogo fluido entre las distintas fuentes. En primer lugar porque son
fuente de Derecho no sólo la Ley en su sentido formal, sino también la Constitución Nacional y el bloque de
constitucionalidad federal, con esto se observa la invitación a la comunicación entre Derecho Público y
Derecho Privado.
FUENTES EN EL CCYC.
El nuevo código está diseñado para resolver conflictos y en su art. 1 se establecen las fuentes donde se
encuentran los criterios de autoridad para esa tarea. El gran cambio con el sistema anterior consiste en que
se admite una pluralidad de fuentes, incluyendo no solo la ley, sino todo el Derecho. Se destaca el rol de la
CN y los tratados internacionales, donde se concreta la constitucionalización del Derecho Privado.
El art. 1 bajo el epígrafe “Fuentes y aplicación” establece: “Los casos que este código rige deben ser
resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la CN y los tratados internacionales de
DDHH en los que la República sea parte. A tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los
usos, prácticas y costumbres vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o a situaciones
no regladas legalmente, siempre que no sean contrarias a derecho”
Las normas vigentes hoy, y de las que se debe valer el juez para resolver los casos han sido pensadas y
elaboradas por nuestros legisladores, pero otras que tienen la misma primacía, han sido estructuradas y
discutidas por la comunidad internacional y han ingresado a nuestro país por la ratificación de dichos
tratados. El sistema obliga a aplicar a todo el Derecho para la resolución de un caso. Nos debe quedar en
claro desde el comienzo que derecho y ley no son sinónimos. En nuestro Derecho cuando se hace mención
a la CN se referencia a ella y al bloque de constitucionalidad que está constituido también por tratados de
derechos humanos.
Luego incorpora los usos, prácticas y costumbres en las siguientes condiciones: cuando las leyes o los
interesados se refieren a ellos y en situaciones no regladas legalmente y siempre que no sean contrarias a
derecho.
La Ley.
Concepto. La ley es un precepto general obligatorio y justo, dictado por autoridad competente y legitima
para regular conductas sociales.
Clasificación.
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LEYES EN SENTIDO MATERIAL Y FORMAL
La ley en sentido material, es toda regla social obligatoria emanada de autoridad competente con carácter
de generalidad. En esta categoría quedan incluidas las Constituciones, leyes de los órganos legislativos,
decretos del PE, ordenanzas municipales, etc.
En un sentido formal son leyes sólo las emanadas de los órganos legislativos, Congreso Nacional o
legislatura provinciales, con los procedimientos fijados por las constituciones, tanto nacional, como
provinciales. Se considera ley la regla que está destinada a la generalidad de casos como la que se refiere a
uno en particular (ej.: ley que otorga un beneficio o subsidio personal).
Las normas son supletorias cuando los particulares en sus propias regulaciones de derechos pueden apartarse
de sus disposiciones. Se denominan supletorias porque suplen la voluntad de los particulares en caso de
silencio. Hay que distinguir:
1.- Si sus previsiones se introducen en el contrato como cláusulas concertadas por las partes, su
obligatoriedad se impone, no por su condición de normas legales sino por la aplicación del Principio de
autonomía de la voluntad
2.- Si se omite su inclusión como cláusula concertada en la regulación contractual, es donde adquieran su
fuerza obligatoria por tratarse de normas legales supletorias.
3.- Si se contradicen estas leyes supletorias con una manifestación expresa de voluntad de los contratantes
adquiere plena eficacia y obligatoriedad.
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OBLIGATORIEDAD DE LA LEY
La obligatoriedad se traduce en doble sentido: debe ser cumplida por las personas a quienes comprende sus
previsiones y debe ser aplicada por los jueces que tengan a resolución casos contemplados por las mismas.
Las leyes solo pueden dejar de ser aplicadas cuando no resulten legítimas, cuando no deriven de normas
fundamentales que acuerden poderes a los distintos órganos con facultades legislativas o cuando su
contenido no resulte adecuado a esas mismas normas, es decir, que ninguna norma legal debe vulnerar los
principios o reglas establecidas en una norma superior.
Desde cuándo nos obligan las leyes está regulado por el art. 5 del CCyC “Las leyes rigen después del 8 día
de su publicación oficial, o desde el día que ellas determinen”. Termina la obligatoriedad de la ley con la
derogación de la misma.
Art. 8: “La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento, si la excepción no está
autorizada por el ordenamiento jurídico”.
Es claro que muchas personas no conocen las leyes y también que nadie puede conocerlas a todas. Pero si
nos apartamos de este principio de la inexcusabilidad, se abrirían las puertas a una gran inseguridad, en el
cual tanto los que conocen como los que no conocen podrían argumentar el desconocimiento y generar un
caos.
EFICACIA TEMPORAL DE LA LEY.
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Por un lado esa nueva ley es considerada un avance sobre la que se deroga. Sustituye o modifica, se la
considera más justa, es razonable que se quiera aplicar a la mayor cantidad de situaciones jurídicas posibles,
sino, el legislador no la hubiese sancionado. Si las nuevas leyes se aplicaran siempre a las situaciones o
relaciones jurídicas ya constituidas bajo la vigencia de la ley antigua no habría seguridad jurídica.
Régimen vigente en el CCyC
Se regula la aplicación de la ley en el tiempo en el art. 7 “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se
aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto
retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposiciones en contrario. La retroactividad establecida
por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes
supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más
favorables al consumidor en las relaciones de consumo”
Efecto Inmediato.
La nueva ley se aplicará a las situaciones o relaciones jurídicas que nazcan con posterioridad a su entrada
en vigencia y también a las consecuencias futuras de las situaciones o relaciones jurídicas existentes al
momento de su entrada en vigencia.
Principio de Irretroactividad.
El efecto inmediato se complementa con el principio de irretroactividad. El art. 7 dispone que las nuevas
leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público salvo disposiciones en contrario, por lo cual
la doctrina coincide que este principio es una regla de hermenéutica jurídica dirigida al juez, pero no es una
norma de conducta para el legislador.
Este principio encuentra 3 excepciones: Ley expresamente retroactiva, Leyes interpretativas, Ley penal
más benigna.
Retroactividad.
El legislador puede disponer el efecto retroactivo de una ley siempre que no vulnere derechos y garantías
amparados constitucionalmente. El principio de irretroactividad de la ley posee una justificación de filosofía
social: es la salvaguarda necesaria de los intereses particulares. Si una ley no puede ser retroactivamente
aplicada, es porque esa ley que tiene un carácter imperativo no puede regir más que para el futuro. De lo
contrario, la retroactividad crearía un estado de inseguridad en las relaciones y destruiría toda confianza en
la ley.
El legislador no garantiza jamás a los particulares el goce indefinido en el porvenir de los derechos que ellos
poseen, pero si debe garantizar que lo pasado bajo una ley precedente dependerá de la competencia de esa
ley, este es el fundamento de la regla de la irretroactividad.
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o Cuando se refieren a la constitución o extinción de una situación jurídica ya constituida o
extinguida. Las leyes que rigen la constitución o extinción de las situaciones jurídicas no pueden
afectar sin ser retroactivas, la situación jurídica constituida o extinguida.
o Cuando se refiere a los efectos de una situación o relación jurídica producidos antes que una nueva
ley se halle en vigencia.
o Cuando atribuyen efectos que antes no tenían ciertos actos o hechos jurídicos, si esos efectos se
atribuyen por la vinculación del hecho o acto por un periodo de tiempo anterior a la vigencia de la
ley. o Cuando se refieren a sus condiciones de validez y en sus efectos que ya se han producidos, a
los elementos anteriores de una relación o situación jurídica que se encuentra en curso de
constitución o de extinción en el momento de la vigencia de la ley, siempre que esos elementos
tengan valor jurídico propio.
Límites impuestos por el art 7 al legislador para el dictado de una ley retroactiva
Debe establecerse una disposición expresa de que la nueva ley sancionada tendrá carácter retroactivo.
La nueva ley sancionada podrá ser retroactiva siempre y cuando no afecte derechos amparados por garantías
constitucionales. No se puede arrebatar ni alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la ley
anterior.
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Interpretación de la Ley.
Interpretar es buscar el sentido y valor de la norma para medir su extensión precisa y apreciar su eficacia en
cuanto al gobierno de las relaciones jurídicas, aparentemente comprendidas en el ámbito de su vigencia.
Interpretación es la exposición, esclarecimiento y explicación del sentido de la norma.
Todos los textos legales exigen su interpretación por: las representaciones generales que a menudo contienen
y las fluctuaciones del lenguaje.
La misión de interpretar no es solo eliminar puntos oscuros, sino también las contradicciones de la ley, hacer
comprensible una disposición legal no solo en si misma sino también en conexión con las restantes
disposiciones.
El conjunto de normas forma una unidad coherente) interpretación lógica (conexión del significado de las
partes individuales y lógica de la razonabilidad) interpretación histórica (la voluntad del legislador). Por
último y apartándonos del método de Savigny encontramos la interpretación teleológica que trata del fin
que encierra la norma, apartando la voluntad del legislador.
LA INTERPRETACION EN EL CCyC
El nuevo CCyC es un sistema complejo en el que existe una relación ineludible de la norma codificada con
la CN, tratados internacionales, leyes, jurisprudencia, usos, de modo que quien aplica la ley o la interpreta
establece unos diálogos de fuentes que debe ser fundado. Se trata de directivas para la decisión judicial que
debe comenzar con el método deductivo, someterse al control de precedentes, verificar la coherencia con el
resto del ordenamiento y dar explicaciones razonables.
A fin de aportar coherencia con el sistema de fuentes, se incorpora el art. 2 “la ley debe ser interpretada
teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, leyes análogas, disposiciones que surgen de los tratados
sobre los DDHH, principios y valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento”
INTEGRACION DE LA LEY
Luego de interpretar, el juzgador debe fallar y resolver el caso concreto. El nuevo código busca la solución,
no solo ha establecido pautas de interpretación, sino que le da al juez un plexo muy variado de fuentes donde
encontrar soluciones.
Este es el cambio con el anterior Código decimonónico a este código con multiplicidad de fuentes que sirven
a la integración del derecho. El art. 1° establece el sistema de fuentes y no por casualidad abre el código esa
norma.
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Costumbre.
La costumbre significa ejemplaridad, que surge al hilo del seguimiento de un modelo considerado razonable
por la sociedad y satisfaciendo el valor solidaridad, la debemos situar en el área de la sociedad y con una
gestación lenta.
La costumbre es derecho espontáneo surgido a ritmo lento y sólo a medida que la razonabilidad se refiere a
valores superiores más evidentes, la duración del tiempo de su formación es menor.
→ El MATERIAL que consiste en una serie de actos repetidos de manera constantes, no interrumpidas
y uniforme, no es indispensable el largo uso.
→ El PSICOLOGICO consiste en la convicción de que esta práctica responde a una necesidad jurídica,
es decir, que el uso es jurídicamente obligatorio.
Atendiendo a la relación que tiene la costumbre con la ley, podemos identificar tres especies:
RÉGIMEN LEGAL
En el nuevo código CCyC esta fuente del derecho se encuentra regulada por el art 1. La nueva regulación le
da una importancia mayúscula a esta fuente al incorporarla en su primer art. La CN solo admite la costumbre
secumdum y preatem legem.
En la actualidad coexisten normas diferentes y con distintas fuentes de producción en nuestro país sin que
se genere un caos jurídico y sin que afecte el principio de igualdad ante la ley.
Siendo de importancia destacar que al momento de reconocer derechos a estas comunidades no se trate de
“encorsetar” el mismo, a figuras jurídicas de corte occidental.
Jurisprudencia.
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Es el producto de la labor de los jueces en el dictado de sentencias, donde sientan doctrina al decidir sobre
casos concretos que se le presenten. En sus sentencias aplican e interpretan las leyes.
Adquiere mayor relevancia cuando es concordante y uniforme, en general un solo fallo no sienta
jurisprudencia, sino que la reiteración la fortalece. La jurisprudencia no se constituye con las decisiones
de tribunales inferiores sino con las decisiones de la Cámara de Apelación, Cortes o Superiores tribunales
provinciales y la CSJN Como fuente, adquiere relevancia porque los litigantes necesitan conocer los
precedentes o antecedentes judiciales sobre el tema que están abordando. No es posible sólo conocer la
norma, sino que es necesario saber que interpretación han hecho los jueces de la misma.
A pesar de no estar nombrada en forma directa en el art. 1° del CCyC, la jurisprudencia es fuente indiscutible
del Derecho.
EL PRECEDENTE JUDICIAL
Los precedentes son herramientas jurídicas, mediante las cuales los jueces toman decisiones basadas en casos
ya tratados con anterioridad, y con los que se guarda una relación de semejanza.
El precedente es un criterio interpretativo que han sido establecidos por los órganos jurisdicciones con
anterioridad, y que los jueces utilizan para argumentar sus nuevas decisiones.
Doctrina.
La doctrina es la opinión de los distintos autores.
Sirve de pauta orientadora en la interpretación y aplicación de las normas como así también es tenida en
cuenta para la elaboración de la misma. Como fuente carece de obligatoriedad, pero, no debe ser
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desmerecida: los jueces la usan en sus considerandos y los legisladores se nutren de ella para la elaboración
de nuevas normas.
La persona humana es sujeto de imputación de derechos y obligaciones por el solo hecho de ser
humana, gozando de la aplicación directa de los principios constitucionales y convencionales de
Derechos Humanos.
En el derecho, el rasgo esencial de la persona, aquello que la caracteriza y fija su naturaleza de tal manera
que suprimido ese carácter la persona no podría existir, es el hecho de que pueda ser sujeto activo o pasivo
de derechos, esto es titular de los miembros.
Desde la visión del derecho, la personalidad es una cualidad jurídica, es decir, también una forma ideal, una
máscara, algo construido por el derecho y para el derecho. La persona constituye el eje central de protección
del nuevo ordenamiento civil y comercial de la nación.
El CCyC sólo regula en 3 art el régimen de la persona por nacer. Se es persona por el solo hecho de ser
humano. Art. 19 (comienzo de la existencia de la persona), art. 20 (duración del embarazo), art. 21
(nacimiento con vida).
SISTEMA DE SAVIGNY: divide personalidad y capacidad. No concebía como persona a la persona por
nacer. Sostenía que la personalidad jurídica se alcanza con el nacimiento con vida.
SISTEMA DEL CODIGO CIVIL DE VELEZ SARSFIELD: Toma la postura del sistema de Freitas.
Vélez estableció que la existencia de las personas comenzaba desde la concepción en el seno materno,
considerando al concebido como su como sujeto actual de derechos, y reconociéndole su status jurídico de
persona.
- Finalmente, el art. 19 del Código Civil y Comercial de la Nación consagro la subsistencia del sistema
velezano ubicando el comienzo de la existencia de las personas desde la concepción.
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FECUNDACIÓN Y CONCEPCIÓN.
Y la concepción da lugar a una serie de teorías, que se han desarrollado para determinar un instante preciso
en que pueda afirmarse que ha comenzado la existencia del individuo:
Teoría 1: el primer momento al que se hace mención es la penetración del espermatozoide en el ovulo.
Afirman que, desde la existencia de un embrión fertilizado, aunque se trate solo de dos células, hay
potencialmente un ser. Entre los que consideran esta teoría se encuentra la iglesia católica.
Teoría 2:considera que el comienzo de la existencia se da después de las 18 a 20 horas, donde se produce la
singamia o unión de los pronúcleos de las células femenina y masculina. Consiste en que se transmiten las
informaciones genéticas del ovulo y el espermatozoide, creándose una nueva y única identidad genética para
el nuevo individuo.
Teoría 3: desde el día sexto al decimocuarto donde se produce la implantación o anidación, cuando el óvulo
Teoría 4: se considera el comienzo de la existencia cuando aparece la presencia de actividad eléctrica cerebral,
fecundación.
Teoría 5: "el que está por nacer" empieza con la viabilidad del feto, con la posibilidad de su supervivencia
de manera autónoma a la madre o que el feto tenga sensibilidad al dolor o al placer. Sucede en el segundo
-Las más debatidas y defendidas son: la que sostiene que la concepción se produce en la fecundación (teoría
1) y la que considera que la concepción ocurre en la anidación (teoría 3). El CCyC recepta la teoría de la
anidación.
Algunos consideran que el “pre embrión” (fecundado, pero no implantado ya sea de manera natural o
artificialmente) no es posible identificarlo como persona porque:
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→ carece de sensibilidad por lo que es un rasgo esencial de la persona.
Si bien es cierto que el embrión es un ser vivo nuevo, producto de la unión de dos células distintas a partir
de la cual se forma otra diferente a ambas con su propio capital genético, no por ello se lo debe considerar
persona humana, sino que se trataría de un ser biológico de otro tipo, que merece protección jurídica
especial. Es un ser vivo pero no una persona humana.
Si no nace con vida se considera que la persona nunca existió. Expresamente se señala que el nacimiento
con vida se presume. Entonces, la carga de la prueba recae en quién sostenga lo contrario.
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Bienes adquiridos por donación o herencia.
Alimento.
Acciones del estado
Derechos emergentes de las leyes laborales y de seguridad social
Seguros
Acciones de daños y perjuicios
Derechos accesorios a los bienes del concebido
LA CUESTIÓN DE LAS OBLIGACIONES
La persona por nacer puede también contraer obligaciones que no sean meros accesorios del Derecho.
Siendo la persona por nacer incapaz absoluto de hecho, la cuestión se resuelve a través de las facultades
reconocidas a sus representantes legales para suplir tal incapaz. Si su representante legal ha contraído alguna
obligación a nombre de suyo, dentro de las facultades legales.
Condición del nacimiento con vida: todos los derechos y deberes que puede adquirir la persona por nacer
se consideran irrevocablemente adquiridos con el nacimiento con vida.
No es necesario el corte del cordón umbilical ni que el nacido vivo tenga posibilidad de prolongar la vida
extrauterina. Producido el nacimiento, se consolidan definitivamente los derechos adquiridos en el periodo
anterior y opera su transmisión.
La ley establece que cuando el nacimiento aconteciere en un establecimiento médico asistencial público o
privado, durante el trabajo de parto deberá identificar a la madre, y, una vez producido el nacimiento y antes
del corte del cordón umbilical debe identificarse al recién nacido vivo o muerto, en una ficha única,
numerada por el registro nacional de las personas en 3 ejemplares.
Un ejemplar quedara archivado en el establecimiento asistencial, los otros dos serán entregados a la madre
o a quien retire al recién nacido, uno para la inscripción del nacimiento en el registro civil, y el otro para la
familia. Asimismo, la ley prevé que los calcos dactilares de ambos pulgares de la madre y los calcos palmar
y plantar derecho del recién nacido deberán tomarse nuevamente en tomarse nuevamente en las fichas
identificadoras al egreso del establecimiento.
Así el art 6 de la ley 24.540 enumera los datos con los que se deberá completar la ficha:
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Fecha hora y lugar del nacimiento y de confección de la ficha
Si son argentinos y su nacimiento o muerte se inscriben en los registros consulares del país, tal inscripción
opera efectos probatorios análogos a los de los asientos de registro de Estado Civil y Capacidad de las
Personas, pudiendo extraerse de allí las partidas correspondientes.
Si son extranjeros, la prueba de nacimiento o muerte se rige por lo dispuesto en el lugar donde tales hechos
se producen, requiriéndose la legalización en el país de tales constancias.
A ello se refieren los art 98 y 99 del CCyC. El primer párrafo del art. 98 reza: “si no hay registro público o
falta o es nulo el asiento, el nacimiento y la muerte pueden acreditarse por otros medios de prueba”.
Concretamente se refiere a:
Falta de registros: se refiere claramente al supuesto en el que no exista Registro organizado en el lugar en
donde se produjo el nacimiento o que los libros del registro se hubieran manchado, perdido o destruidos.
Falta de asientos: ello puede ocurrir por omisión del oficial público, o por omisión de quien está obligado
a notificar el nacimiento.
Asiento nulo: aquí la irregularidad puede proceder de que este alterado el orden de las partidas, que se las
haya extendido en hojas sueltas, etc. Si la irregularidad da causa a la nulidad de la partida, también
corresponde admitir el valor de la prueba supletoria cuando se trate de inscribir el nacimiento de una persona
de más de 6 años de edad.
Si el nacimiento que se pretende probar, ocurrió en el extranjero, es necesario que dicha prueba sea admitida
por el país de origen.
Una vez que se ha acreditado la imposibilidad de obtener la partida, corresponde analizar los medios que
puede utilizar la persona para probar la fecha de su nacimiento, o por lo menos el mes y año. (art 98)
El art. 99 prevé el supuesto de la necesidad de determinación de la edad por otras vía. “si no es posible
acreditar la edad de las personas por medios indicados en el presente capitulo, se la debe determinar
judicialmente previo dictamen de peritos”
En todos los casos en los que no hay pruebas de partidas, siempre es necesaria la producción de las pericias
medicas ya que constituyen una mayor seguridad para la prueba.
El art. 98 introduce otro supuesto referido a circunstancias especiales de la muerte “si el cadáver de una
persona no es hallado o no puede ser identificado, el juez puede tener por comprobada la muerte y disponer
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la pertinente inscripción en el registro, si la desaparición se produjo en circunstancias tales que la muerte
debe ser tenida por cierta.
La norma plantea el caso de la inscripción por orden judicial de la muerte de la persona en los casos de
desaparición o no individualización del cadáver, cuando se tiene certeza de que la muerte acaeció debido a
las circunstancias que le hicieron fatalmente inevitables y, sin embargo, no se cuenta con el cadáver para
realizar el certificado de defunción. En estos casos se ordena mediante sentencia judicial, la inscripción de
fallecimiento luego del proceso abreviado en el cual se aporte los elementos de juicios fehacientes para
tener la muerte por ciertos.
• Todos los que ocurran en el territorio de la Nación. Dicha inscripción deberá registrarse ante el
oficial público que corresponda al lugar del nacimiento.
• Aquellos cuyo registro sea ordenado por juez competente.
• Los que ocurran en buques o aeronaves de bandera argentina ante el oficial público del primer
puerto o aeronave argentino de arribo. Los que ocurran en lugares bajo jurisdicción nacional.
• Las nuevas inscripciones dispuestas como consecuencia de una adopción plena. Los
reconocimientos.
Seguidamente dispone que la inscripción con intervención de los progenitores deba formularse en un plazo
menor de 40 días corridos contados a partir del nacimiento. Una vez vencido el plazo, deberá inscribirse de
oficio dentro del término máximo de 20 días corridos.
CONTENIDO DE LA INSCRIPCIÓN
El art 36 de la ley 26.413 enumera los datos que deben constar en los asientos de los nacimientos:
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• Nombre, apellido y sexo del recién nacido.
• Localidad, provincia, hora, día, mes y año en que haya ocurrido el nacimiento…
• Nombre y apellido del madre y madre, o en casos de hijos de matrimonios entre personas del mismo
sexo, el nombre y apellido de la madre y su cónyuge y tipo y numero de los DNI. En caso de que
careciera de ello se dejara constancia de edad y nacionalidad, circunstancia que deberá acreditarse
con la declaración de dos testigos de conocimiento.
• Nombre, apellido, DNI y domicilio del declarante.
• Se consignará el número de DNI del inscripto.
PARTIDAS, Concepto: asientos extendidos en los libros del Registro Civil confeccionados conforme a la
ley, y a las copias auténticas de los mismos.
NATURALEZA JURIDICA: son instrumentos públicos destinados a suministrar una prueba cierta del
estado de las personas. El art. 96 del CCyC expresa “El nacimiento ocurrido en la República, sus
circunstancias de tiempo y lugar, sexo, nombre y la filiación de las personas nacidas, se prueban con las
partidas del Registro Civil. Del mismo modo se prueba la muerte de las personas fallecidas en la república”
No quedan dudas acerca del reconocimiento que hace el ordenamiento a estos testimonios con rango de
instrumentos públicos donde el oficial público da fe de la constancia respectiva de esos hechos o datos según
consta en los libros correspondientes de dicho organismo público.
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En su carácter de instrumentos públicos las partidas de estado civil están sujetas a todas las causas de nulidad
que pueden afectar a aquellos instrumentos generales.
La nulidad de la partida significa la nulidad de la instrumentación del acto y no del acto en sí mismo.
Las partidas pueden ser nulas: por ausencia de la capacidad en el oficial publico otorgante, por ausencia de
competencia en razón de territorio o materia en el funcionario interviniente o por inobservancia de las
formalidades legales prescriptas de carácter sustancial.
La partida es nula cuando padece un vicio sustancial o esencial, pero no si se trata de una falla subsanable.
Fallas esenciales que provocan la nulidad de la partida son: la falta de firma de las partes o del oficial público
competente, o la falta de firma de los testigos esenciales del acto, o cuando contiene enunciaciones que no
se corresponden con la realidad, como es el caso de las partidas de defunción de una persona viva.
TEORIA DE LA FICCION: fue desarrollada por Savigny. Elabora su teoría a partir de la noción de
derecho subjetivo, que para él es un poder atribuido de voluntad, en consecuencia, como esa voluntad es
propia de la persona humana, debe concluirse que solo el ser humano individual es la persona, por lo tanto,
los restantes sujetos de derecho que la ley reconoce no son más que seres ficticios. El ordenamiento legal,
se ve obligado a permitir la actuación de entidades que no son personas humanas como sujetos de relaciones
jurídicas, debido a la imperiosa necesidad de facilitar la obtención de finalidades colectivas de utilidad
social.
Estas escuelas coinciden en que la persona jurídica no es una pura forma instituida artificialmente por la
ley, sino que, por el contrario, tiene consistencia propia, hay en ellas elementos que nada tienen de
artificiales, sino que existen en la naturaleza.
Así y en sintonía con esto, el art. 141 del CCyC se funda sobre la idea de que la personalidad jurídica no es
un atributo que el legislador reconozca como inherente y necesario a ciertos entes colectivos, sino que
especialmente se la confiere cuando advierte en dichos entes cierta utilidad social, criterio eminentemente
variable según época y circunstancia.
Art. 142 del CCyC consigna: “La existencia de la persona jurídica privada comienza desde su
constitución. No necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrario. En los
casos en que se requiere autorización estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla”.
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De este modo establece, el principio general de la libre constitución de las personas jurídicas: nacen desde el
acto de su constitución y son fruto de la libre voluntad de las partes, sin otro recaudo alguno, excepto que la
ley exija algún requisito adicional como ser la autorización estatal para funcionar.
Personalidad Diferenciada.
La finalidad por quienes constituyen una personalidad jurídica es crear un nuevo sujeto de derechos con
distinta personalidad y con distinto patrimonio.
☺ El nuevo sujeto de derecho posee un patrimonio propio distinto del de sus miembros como atributo
de su propia personalidad.
☺ Los bienes de la persona jurídica no pertenecen a sus miembros y viceversa.
☺ La persona jurídica es titular de derechos propios distintos a los de sus miembros.
☺ La persona jurídica responde por sus deudas, por lo que sus acreedores solo podrán atacar los bienes
de la persona jurídica.
☺ Pueden modificarse la composición interna de sus miembros sin que cambie la situación jurídica de
la persona jurídica.
Principio de la Especialidad.
La persona jurídica puede adquirir todos los derechos y ejercer todos los actos que no les sean prohibidos y
que se ajusten al principio de especialidad.
El principio de especialidad indica que la capacidad de la persona jurídica solo puede ejercerse en orden
a los fines de su constitución, es decir, de acuerdo a aquellos objetivos que, en su momento, el Estado
computó como conducentes y en vista de los cuales reconoció al ente como sujeto de derecho. La
persona jurídica esta privada de toda capacidad porque también carece de personalidad.
La persona jurídica está habilitada para encarar toda actividad más o menos relacionada con el fin de su
creación, desde que son sus autoridades las que deben elegir los medios adecuados para el logro de ese fin
y, en orden a ese propósito, realizar los actos jurídicos consecuentes.
El principio de especialidad impide que se desvirtúe el objeto para el cual la persona jurídica se ha
constituido. Mientras que la persona humana le son permitidos todos los actos y puede ejercer todos los
derechos que no le estén expresamente prohibidos, con la persona jurídica la regla se invierte, ya que esta
solo goza de capacidad jurídica para todo lo que este comprendido en sus fines propios.
El art. 144 del CCyC consagra el principio conocido como “inoponibilidad de la persona jurídica”.
Art. 144 – Inoponibilidad de la Persona Jurídica: “La actuación que este destinada a la consecución de
fines ajenos a la persona jurídica, constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe
o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes, a títulos de socios, asociados,
miembros o controlantes directos o indirectos, la hicieron posible quienes responderán solidaria e
ilimitadamente por los perjuicios causados.
Lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y sin perjuicio de las
responsabilidades personales de que puedan ser pasibles los participantes en los hechos por los perjuicios
causados”.
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De esta manera queda claro que el principio de separación de la personalidad no es absoluto, sino que
excepcionalmente, en los casos en que se demuestre que la personalidad jurídica fue utilizada por sus
integrantes con fines contra legem o para perjudicar a terceros, el ordenamiento habilita a indagar que
verdaderos objetivos hay detrás del ente creado e imputar la responsabilidad directamente a sus integrantes.
La declaración de inoponibilidad de la personalidad jurídica no acarrea la nulidad del acto, dicho acto
mantiene su validez, pero al ser declarado inoponible el acto será imputado directamente a los socios,
asociados, miembros o controlantes directos o indirectos que ejecutaron o lo hicieron posible quienes
responderán solidariamente e ilimitadamente entre sí, debiendo resarcir la manera integral del daño
ocasionado a la víctima.
a) El Estado Nacional, la Ciudad Autónoma de Bs As, los municipios, las entidades autárquicas y las
demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese
carácter;
b) Los Estados extranjeros, las organizaciones a las que el Derecho internacional público reconozca
personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter resulte
de su derecho aplicable;
c) La Iglesia Católica.
a) Las Sociedades;
b) Las asociaciones civiles;
c) Las simples asociaciones;
d) Las fundaciones;
e) Las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas;
f) Las mutuales;
g) Las cooperativas;
h) El consorcio de la propiedad horizontal;
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i) Toda otra contemplada en disposiciones de este Código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se
establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento.
Se rigen:
→ en primer lugar, por las normas imperativas de la ley especial que las regula y por las del código;
→ en segundo lugar, por las disposiciones del acto constitutivo y los reglamentos internos;
→ en tercer lugar, por las normas supletorias de leyes especiales o por las del título de las personas
jurídicas públicas.
Las personas jurídicas privadas constituidas en el extranjero se rigen por la Ley General de Sociedades.
Pueden clasificarse desde distintos puntos de vista:
Si se tiene en cuenta la finalidad de lucro: podemos distinguir entre las asociaciones y fundaciones, por un
lado; y las sociedades civiles y comerciales por el otro.
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La transformación consiste en un cambio de un tipo societario a otro. La fusión es la situación por medio de
la cual dos o más personas jurídicas se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva, o cuando una
persona jurídica existente incorpora a otras que sin liquidarse son disueltas.
La escisión ocurre cuando una persona jurídica sin disolverse destina parte de su patrimonio para fusionarse
con sociedades existentes o para participar con ellas en la creación de una nueva sociedad, o para constituir
una o varias sociedades nuevas, o se disuelve para constituir con la totalidad de su patrimonio nuevas
sociedades.
Asociaciones Civiles
Persona jurídica que surge de la unión, con grado de estabilidad de un grupo de personas que la integran, en
virtud de un vínculo jurídico que les confiere esa posición ya sea por haber participado en el acto constitutivo
o por incorporación posterior.
Según LLAMBIAS “la asociación es la unión estable de una pluralidad de personas, independientemente
en su existencia del cambio de miembros, que tiene una constitución corporativa y un nombre colectivo,
cuyos bienes son administrados por los mismos miembros. La asociación tiene por lo tanto miembros y
administración propia“.
El art 168 dice que el objeto de la asociación civil no debe ser contrario al interés general o al bien común.
También afirma que las asociaciones pueden constituirse con fines artísticos, asistenciales, deportivos,
políticos, culturales, etc. Además, aclara que no pueden tener por fin el lucro para sus miembros o terceros.
Esta es una de las diferencias con las sociedades, ya que esas se organizan con la finalidad de obtener
utilidades apreciables en dinero, es decir, un beneficio económico propio para sus integrantes. EJ:
PARTIDOS POLITICOS
CONSTITUCIÓN: el acto constitutivo de las asociaciones civiles debe ser hecho por instrumentos públicos
(escritura pública) y ser inscripto en el registro correspondiente una vez otorgada la autorización estatal para
funcionar. Según el art 169 hasta tanto no se produzca la inscripción en el registro correspondiente, la
misma no existirá como asociación civil y se les aplicaran las normas relativas a la simple asociación.
CONTENIDO DEL ACTO CONSTITUTIVO: Según el art. 170 se necesitan ciertos requisitos:
identificación de los constituyentes, nombre de la asociación, objeto, domicilio social, plazo de duración,
contribuciones que conforman el patrimonio inicial de la asociación civil y el valor que les asigna, régimen
de administración y representación, fecha de cierre del ejercicio anual, procedimiento de liquidación,
destino de los bienes.
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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: se reúnen excepcionalmente para tratar asuntos graves o
especiales.
ORGANO DE FISCALIZACIÓN: lo integren personas no asociadas. Las asociaciones de más de cien
socios deben tener comisión revisora de cuentas.
Simple Asociación
Personas jurídicas que por la escasa importancia de sus actividades o de su patrimonio no gestionan
autorización estatal. Su existencia como personas jurídicas comienza a partir de la fecha del acto constitutivo
sin necesidad de autorización estatal o registración.
Las simples asociaciones de menos de 20 socios pueden prescindir del órgano de fiscalización, sin certificar
el estado contable.
El régimen jurídico es mixto, las normas expresamente destinadas a ellas y la normativa aplicable a las
asociaciones civiles en lo relativo al acto constitutivo, gobierno, administración, socios, órganos de
fiscalización y funcionamiento (art 188)
Respecto a la responsabilidad de los miembros, se limita al cumplimiento de los aportes comprometidos al
constituirla o posteriormente y al pago de cuotas impagas o contribuciones que disponga el estatuto.
Admite la responsabilidad solidaria de los administradores solo para el caos de insuficiencia de los bienes
de la simple asociación, es decir, solo en el caso de insolvencia en el que los bienes de la simple asociación
no alcancen para cubrir las obligaciones de la misma.
Fundaciones
La función social de las fundaciones ha sido contribuir a la asistencia social en materia de salud, educación,
atención a los grupos sociales más débiles y sectores marginados, contribuyendo al desarrollo de la cultura
y conocimiento científico. Son funciones que básica y originalmente corresponden al Estado pero que en
sus inicios las fundaciones complementaban.
NOCIÓN DE FUNDACIONES
Las fundaciones son personas jurídicas que se constituyen con un objeto de bien común, sin propósito de
lucro, mediante el aporte de patrimonial de una o más personas, destinado a hacer posible sus fines. Las
fundaciones nacen de un acto unilateral del fundador. (Aporte inicial)
PATRIMONIO INICIAL DE LAS FUNDACIONES: según los arts. 196, 197 y 198 del CCyC el patrimonio inicial
debe ser acreditado ante el órgano de control, para ello si se tratase de dinero en efectivo, el aporte se deberá
realizar en un banco habilitado, si se tratase de aportes no dinerarios deberá realizarse un inventario suscripto
por un contador público.
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PLANES DE ACCION
Requieren autorización del estado para funcionar, junto a la solicitud de personería jurídica debe
acompañarse los planes que proyecta ejecutar la entidad durante los primeros 3 años con detalle de la misma
y de los recursos con los que contara para lograr sus fines.
AUTORIDAD DE CONTROL
Según el art 221 del CCyC regula las atribuciones de la autoridad de control en materia de fundaciones. Esta
es quien aprueba los estatutos de la fundación, su reforma, fiscaliza su funcionamiento y cumplimiento de
las disposiciones legales y estatutarias a que se halla sujeta y controla la disolución y liquidación de la
entidad. Además según el art 222 pueden recurrir a la justicia para solicitar la designación de
administradores interinos en caso de acefalia en la entidad, pedir nulidad de las resoluciones del consejo de
administración contrarias a la ley o los estatutos, reclamar la suspensión o remoción de los administradores
que hubieran violado los deberes de su cargo, solicitar la designación de administradores provisorios.
COMITÉ EJECUTIVO: Actúa por delegación del consejo de administración entre los periodos de
reuniones ordinarias de aquel órgano máximo de gobierno. Es un órgano de administración ya que su
función es encargarse diariamente de las necesidades de la entidad.
Asociaciones Fundaciones
Están constituidas por una reunión de personas que buscan Es una persona jurídica constituida por una organización
alcanzar una finalidad de bien común. patrimonial también destinada a alcanzar el bien común.
Ejemplo: partidos políticos, gremios, clubes deportivos, Ejemplos: Fundación Favaloro, Fundación Vida Silvestre
etc. Argentina, etc.
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Fin de las Personas Jurídicas Privadas
El fin de las personas jurídicas privadas se denomina disolución. El art. 163 del CCyC detalla la disolución
por:
→ Decisión de sus miembros adoptada por unanimidad o por la mayoría establecida por el estatuto.
→ Cumplimiento de la condición resolutoria a la que el acto constitutivo subordino su existencia.
→ Vencimiento del plazo.
→ Declaración de quiebra.
→ Fusión de las personas jurídicas.
→ Reducción de sus miembros.
→ Agotamiento de bienes
La disolución voluntaria puede deberse a la exclusiva voluntad de sus miembros. Los que necesiten
autorización para funcionar, también la voluntad para su extinción debe ser aprobada por autoridad
competente. También el Estado puede cesar el funcionamiento si violase la ley, estatuto y reglamento, o
abusarse de la personería, etc.
En las asociaciones y fundaciones la entrega de los bienes remanentes no se distribuye entre sus asociados,
miembros administradores o beneficiarios, sino que la ley es la que impone para quien son destinados.
En las asociaciones civiles el art 185 dispone que no se distribuyan entre los asociados y debe darse el
destino previsto en el estatuto.
Respecto a las fundaciones según el art 27 establece que el remanente de los bienes debe destinarse a una
entidad de carácter público o a una persona jurídica privada cuyo objeto de utilidad sea el bien común y que
no tenga bienes de lucro.
Art. 36.- Certificación del fallecimiento. “El fallecimiento de una persona puede certificarse tras la
confirmación del cese irreversible de las funciones circulatorias o encefálicas. Ambos se deben reconocer
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Art. 37.- “Los criterios diagnósticos clínicos, los períodos de observación y las pruebas diagnósticas que se
requiera de acuerdo a las circunstancias médicas, para la determinación del cese de las funciones encefálicas,
se deben ajustar al protocolo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación con el asesoramiento del
INCUCAI. En el supuesto del párrafo anterior la certificación del fallecimiento debe ser suscripta por dos
(2) médicos, entre los que tiene que figurar por lo menos un (1) neurólogo o neurocirujano. Ninguno de ellos
debe ser el médico o integrante del equipo que realice ablaciones o implantes de órganos del fallecido.
La hora del fallecimiento del paciente es aquella en que se completó el diagnostico de muerte”.
Prueba de Muerte.
El hecho jurídico de la muerte y el status de fallecido de una persona, se prueba con la Partida de Defunción
que expide el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas de acuerdo a la normativa que lo rige.
Esto surge del art. 96 Capitulo 9.
Ley 26. 413, Art. 62. — “El hecho de la defunción se probará con el certificado de defunción extendido por
el médico que hubiera asistido al fallecido en su última enfermedad y, a falta de él, por otro médico o agente
sanitario habilitado al efecto, que en forma personal hubiere constatado la defunción y sus causas y el de la
obstétrica en el caso del artículo 40.
El certificado de defunción extendido por agente sanitario deberá ser certificado por la autoridad sanitaria de la
jurisdicción respectiva”.
Para obtener este tipo de certificados, se necesita estar en presencia de un cadáver y que el mismo sea
identificado.
La muerte producida en el extranjero: se prueba con los instrumentos otorgados según el lugar donde
se produce, legalizados del modo que disponen las convenciones internacionales.
La muerte de argentinos en el exterior: son suficientes los certificados de los asientos practicados en
los registros consulares argentinos.
Prueba Supletoria de la Muerte: Si no hay registro público o falta o es nulo el asiento, el art. 98 CCyC
en el párrafo 1° establece que la muerte puede acreditarse por otros medios de prueba supletorios.
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El ordenamiento jurídico debe dar una respuesta en cuanto a cómo resolver dicha situación, y garantizar
correctamente la transmisión de los derechos. El legislador puede optar entre 2 institutos:
1) Que hubieran fallecido en un desastre común: donde mueren en el mismo siniestro personas que
se transmiten derechos entre sí, a ello puede asimilarse cualquier supuesto donde las personas están
y mueren en el mismo lugar o por el mismo siniestro.
2) Que hubieran fallecido en cualquier circunstancia: la norma habilita al supuesto en donde
personas que se transmiten derechos entre sí, mueren en el mismo momento o época, aunque no se
encuentren en el mismo lugar. En este caso, rige la declaración de simultaneidad, aunque no haya
conexión entre la muerte de una y otra persona, siendo suficiente que no pueda establecerse quien
murió primero.
Institutos de la Muerte:
Simple ausencia:
Art. 79: “Si una persona ha desaparecido de su domicilio, sin tenerse noticias de ella y sin haber dejado
un apoderado, puede designarse un curador a sus bienes si el cuidado de estos lo exige. La misma regla
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se debe aplicar si existe apoderado, pero sus poderes son insuficientes o no desempeña convenientemente el
mandato”.
El elemento a tener en cuenta es la ausencia de la persona de su domicilio o residencia, donde se procede a
adoptar primeramente medidas tuitivas de sus bienes, hasta que la persona regrese o se termine el periodo
de ausencia.
Si esa ausencia se prolonga mucho tiempo, o la desaparición se produjo en circunstancias excepcionales
(guerra, terremoto, etc.), es razonable presumir que la persona ha fallecido. Se organiza entonces un
procedimiento destinado a obtener tal declaración por vía judicial, que garantiza la defensa de los intereses
del ausente y a la vez permite dar continuidad adecuada a su patrimonio y resolver la situación personal del
cónyuge si lo hubiera.
Art. 80 Legitimados: “Pueden pedir la declaración de ausencia, el Ministerio Público y toda persona que tenga
interés legítimo respecto de los bienes del ausente”.
Art. 81 Juez competente: “Es competente el juez del domicilio del ausente. Si éste no lo tuvo en el país, o
no es conocido, es competente el juez del lugar en donde existan bienes cuyo cuidado es necesario; si existen
bienes en distintas jurisdicciones, el que haya prevenido”.
Art. 82. Procedimiento: El presunto ausente debe ser citado por edictos durante cinco días, y si vencido el
plazo no comparece, se debe dar intervención al defensor oficial o en su defecto, nombrarse defensor al
ausente. El Ministerio Público es parte necesaria en el juicio.
Si antes de la declaración de ausencia se promueven acciones contra el ausente, debe representarlo el defensor.
Art 83. Sentencia: Oído el defensor, si concurren los extremos legales, se debe declarar la ausencia y nombrar
curador. Para la designación se debe estar a lo previsto para el discernimiento de curatela.
El curador sólo puede realizar los actos de conservación y administración ordinaria de los bienes. Todo acto
que exceda la administración ordinaria debe ser autorizado por el juez; la autorización debe ser otorgada sólo
en caso de necesidad evidente e impostergable.
Los frutos de los bienes administrados deben ser utilizados para el sostenimiento de los descendientes, cónyuge,
conviviente y ascendientes del ausente.
Art 84. Conclusión de la curatela: Termina la curatela del ausente por: a) la
presentación del ausente, personalmente o por apoderado; b) su muerte;
c) su fallecimiento presunto judicialmente declarado.
muerte presunta:
Computados todos los recaudos exigidos por la ley para arribar a una probabilidad (no existe certeza como en
el caso de muerte real), se dicta una sentencia que declara la muerte de la persona.
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Casos Contemplados de Muerte Presunta:
Caso Ordinario:
Establecido en el art. 85: “la ausencia de una persona de su domicilio, sin que se tenga noticia de ella por
el termino de 3 años, causa la presunción de su fallecimiento, aunque haya dejado apoderado. El plazo
debe contarse desde la fecha de la última noticia del ausente”.
En este caso, a los fines de que proceda la declaración de fallecimiento presunto, solo se exige el transcurso del
tiempo, no siendo necesaria ninguna otra circunstancia.
El tiempo debe transcurrir para presumir su fallecimiento, es el de 3 años; que se cuenta desde el día en que se
tuvo la última noticia del ausente.
Caso Extraordinario:
Art. 86 CCyC: Se presume también el fallecimiento de un ausente:
perdidos, no se tuviese noticia de su existencia por el término de 6 meses desde el día en que el suceso
Requisitos: Requisitos que exige el código para obtener una sentencia de fallecimiento presunto.
Legitimación Activa: art. 87 Legitimados. “Cualquiera que tenga algún derecho subordinado a la muerte de
la persona de que se trate, puede pedir la declaración de fallecimiento presunto, justificando los extremos
legales y la realización de diligencias tendientes a la averiguación de la existencia del ausente”.
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2. La subsistencia de la carencia de noticias, durante los plazos determinados por la ley para cada caso.
3. La prueba del hecho extraordinario (terremoto, incendio, etc,).
4. El cumplimiento del procedimiento adecuado.
Procedimiento.
Art 88. Procedimiento: “Curador a los bienes. El juez debe nombrar defensor al ausente o dar intervención
al defensor oficial, y citar a aquél por edictos una vez por mes durante seis meses. También debe designar
un curador a sus bienes, si no hay mandatario con poderes suficientes, o si por cualquier causa aquél no
desempeña correctamente el mandato.
La declaración de simple ausencia no constituye presupuesto necesario para la declaración de fallecimiento
presunto, ni suple la comprobación de las diligencias realizadas para conocer la existencia del ausente”.
El juez puede nombrar un curador a los bienes del ausente. Las funciones de este curador se limitan
a los actos de administración y conservación de los bienes del ausente. Pero no podrá realizar actos
de disposición.
Actos de conservación: son aquellos que tiene por fin evitar la pérdida de un bien cuya existencia
peligra. Ejemplos: reparación de un inmueble, pago de impuestos, interrupción de la prescripción, etc.
Declaración judicial.
Según el art 89, pasados los 6 meses, recibida la prueba y oído el defensor, el juez, si hubiere lugar a ello,
declarará el fallecimiento presunto del ausente, fijará el día presuntivo de su muerte y dispondrá la
inscripción de la sentencia en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Luego se lleva a
cabo un el juicio sucesorio para determinar herederos.
El art. 90, establece que se fijará como día presuntivo del fallecimiento:
Efectos patrimoniales
1- Artículo 91. Entrega de los bienes. Inventario.
“Los herederos y los legatarios deben recibir los bienes del declarado presuntamente fallecido, previa
formación de inventario. El dominio debe inscribirse en el registro correspondiente con la prenotación del
caso; puede hacerse la partición de los bienes, pero no enajenarlos ni gravarlos sin autorización judicial.
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Si entregados los bienes se presenta el ausente o se tiene noticia cierta de su existencia, queda sin efecto la
declaración de fallecimiento, procediéndose a la devolución de aquellos a petición del interesado”.
Según el art. 91, los herederos y legatarios reciben el dominio de los bienes, procediéndose a la inscripción
en los registros correspondientes. La transmisión del dominio se efectúa con una serie de limitaciones atento
a la posibilidad de reaparición del ausente. Se operan 2 periodos:
a- Periodo de prenotación:
la prenotación consiste en inscribir los bienes a nombre de los herederos y legatarios en los registros
correspondientes, con la nota que se han transmitido por sucesión derivada de una sentencia de fallecimiento
presunto.
Los nuevos titulares de los bienes no podrán disponer ni gravar los mismos mientras se mantenga la prenotación.
Los bienes que se transmiten a los herederos y legatarios forman un patrimonio separado al de los patrimonios
de herederos y legatarios, por lo cual no podrán atacarlos mientras dure el periodo de prenotación.
Duración: 5 años contados desde la fecha presuntiva del fallecimiento u 80 años desde el nacimiento del muerto
presunto, lo que suceda primero. (art. 92).
Otro de los efectos patrimoniales que se producen, en el supuesto de que el ausente se encontrase unido en
matrimonio, es el relativo a la disolución de la comunidad de bienes.
La comunidad de bienes es la que forman los conyugues al momento de contraer matrimonio o luego, y se
encuentran allí todos los bienes gananciales obtenidos a partir de la unión matrimonial, excluyendo los que
son propios de cada uno de los conyugues.
La comunidad de bienes, conforme al art. 475, se extingue con la declaración de fallecimiento presunto,
retrotrayendo los efectos de dicha extinción al día presuntivo del fallecimiento (art. 476).
Art 476 Muerte real y presunta: “La comunidad se extingue por muerte de uno de los cónyuges. En el
supuesto de presunción de fallecimiento, los efectos de la extinción se retrotraen al día presuntivo del
fallecimiento”.
Efectos extrapatrimoniales.
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- Matrimonio: La sentencia de muerte presunta extingue de pleno derecho el vínculo matrimonial,
conforme dispone el art. 435, que al establecer las causas de disolución del matrimonio, establece el inc.
b) a la sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento.
- Responsabilidad parental: se suspende el ejercicio de la responsabilidad parental que el muerto presunta
tenía sobre sus hijos menores de edad, mientras dure el juicio de declaración de ausencia con presunción
de fallecimiento (art. 702). Una vez dictada la sentencia y realizando un análisis integrador con el art. 699
(extinción de la titularidad), se extingue la titularidad de la responsabilidad parental.
- Tutela o curatela: se extingue la tutela o curatela cuando el muerto presunto era tutor o curador.
Periodo de prenotación.
Si el muerto presunto reaparece, los herederos o legatarios deberán restituir la totalidad de los bienes en el
estado que se encuentren, como lo producido por la venta autorizada judicialmente o los que se adquirieron
con dicho producido.
Art. 91. - Entrega de los bienes: “Si entregados los bienes se presenta el ausente o se tiene noticia cierta
de su existencia, queda sin efecto la declaración de fallecimiento, procediéndose a la devolución de aquéllos
a petición del interesado”.
Frutos y productos: los herederos harán suyos los frutos percibidos durante el tiempo que poseyeron los bienes,
siempre y cuando la posesión haya sido de buena fe.
Es de mala fe si tenían conocimiento de su existencia con vida. Si hubiesen sido poseedores de mala fe, deberán
restituir todos los frutos incluidos los percibidos y los que por su culpa hubieran dejado de percibir.
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● Vitalicios: Rigen durante toda la vida, e incluso algunos de ellos continúan la protección hasta después
de su fallecimiento;
● Necesarios: No pueden faltar durante su vida ni pueden perderse;
● Relativamente indisponibles: No pueden ser enajenados ni transferidos mientras viva la persona. Esto
deriva porque son vitalicios, inherentes y necesarios. Pero, puede ocurrir que el sujeto consienta la lesión,
física o moral, o la soporte, en tal caso el consentimiento de la víctima inhibe la punibilidad. Pero en ese
supuesto no habría renuncia al derecho personalísimo, sino al ejercicio de algunas facultades
Clasificación:
Cifuentes ha formulado una clasificación tripartita de los mismos:
Derechos vinculados a la integridad física: derecho a la vida, al propio cuerpo y sus partes renovables, a la
salud y al cadáver.
Derechos vinculados a la libertad: derecho a la expresión de ideas, a la libertad de movimiento, a la libertad
espiritual o religiosa.
Derechos vinculados a la integridad espiritual: intimidad, imagen, honor, identidad y secreto.
Art. 51: “La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y
respeto a la dignidad” Es el reconocimiento de la dignidad de la persona lo que da fundamento al
reconocimiento de los derechos personalísimos, surgiendo de los Tratados Internacionales.
Art. 52: “La persona humana lesionada en su honra, reputación, imagen, identidad o de cualquier modo resulte
menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos”.
DERECHO A LA VIDA:
Se encuentra reconocido en el ordenamiento luego de la reforma de 1994, de forma expresa en los diferentes
tratados con jerarquía constitucional.
El Código Penal tutela este derecho en la tipificación de delitos como el Homicidio (art 79) y el Abandono de
persona (arts. 106 a 108).
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Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
✓ Prevención del aborto a través de información adecuada, ESI y el acceso gratuito a métodos
anticonceptivos.
¿Quién puede aplicarlo? Toda persona mayor de 18 años. En cuanto a los menores de edad, se toma como
referencia el art 26 y se necesita acompañamiento de un representante, en caso de que este no esté a favor
de la interrupción se tendrá en cuenta la autonomía progresiva.
¿Hasta cuándo puede realizarse la interrupción? Hasta las 14 semanas de gestación, luego de ese tiempo
se pena al profesional de salud. Fuera del plazo dispuesto, la persona gestante tiene derecho a decidir y
acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones:
A. Si el embarazo fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente
de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente. En los casos de niñas menores de trece (13) años
de edad, la declaración jurada no será requerida;
B. Si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante. Además, debido a estas
excepciones, al profesional médico se le reduce la pena.
Objeción de conciencia: Los profesionales pueden decidir si llevar a cabo la práctica o no, pero no puede
existir un establecimiento en donde ningún profesional no desee realizar la intervención del embarazo.
Personas con capacidad restringida: Si se trata de una restricción por sentencia judicial y esta no tiene
relación con el ejercicio de los derechos que otorga la ley, podrá prestar su consentimiento informado sin
ningún impedimento ni necesidad de autorización previa alguna y, si lo desea o no, con la asistencia del
sistema de apoyo.
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los actos no comprendidos en la prohibición establecida en el primer párrafo no puede ser suplido, y es
libremente revocable.
• Derecho a la disposición del cuerpo en beneficio propio: por ejemplo, en prácticas esterilizantes, cambio de
sexo, cirugías estéticas, etc.
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El inc. E del art. 2 también establece que en todos los casos es negativo o el rechazo de los procedimientos
mencionados no significan la interrupción de aquellas medidas y acciones para el adecuado control y alivio
del sufrimiento del paciente.
La medicina no consiste en prolongar la vida a cualquier costo o simplemente dilatar el momento de la muerte
sino en mejorar la salud y la calidad de vida.
e) Estar fundamentada en una cuidadosa comparación de los riesgos y las cargas en relación con los
beneficios previsibles que representan para las personas que participan en la investigación y para otras
personas afectadas por el tema que se investiga;
f) Contar con el consentimiento previo, libre, escrito, informado y específico de la persona que participa en
la investigación, a quien se le debe explicar, en términos comprensibles, los objetivos y la metodología
de la investigación, sus riesgos y posibles beneficios; dicho consentimiento es revocable; g) Implicar
para el participante riesgos y molestias desproporcionados en relación con los beneficios que se espera
obtener de la investigación;
h) Resguardar la intimidad de la persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su
información personal;
i) Asegurar que la participación de los sujetos de la investigación no les resulte onerosa a éstos y que
tengan acceso a la atención médica apropiada en caso de eventos adversos relacionados con la investigación, la
que debe estar disponible cuando sea requerida;
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Punto 18 de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial: Los médicos no deben
involucrarse en estudios de investigación en seres humanos a menos de que estén seguros de que los riesgos
han sido adecuadamente3/9 humanos a menos de que estén seguros de que los riesgos han sido
adecuadamente evaluados y de que es posible hacerles frente de manera satisfactoria. Cuando los riesgos que
implican son más importantes que los beneficios esperados o si existen pruebas concluyentes de resultados
definitivos, los médicos deben evaluar si continúan, modifican o suspenden inmediatamente el estudio.
La CSJN ampara legalmente la decisión de la persona de participar en una investigación médica, cuando
está este aprobada por la autoridad pública competente y está respaldada ética y científicamente de forma
que justifique los riesgos y beneficios.
Art 61 Exequias: La persona plenamente capaz puede disponer, por cualquier forma, el modo y
circunstancias de sus exequias e inhumación, así como la dación de todo o parte del cadáver con fines
terapéuticos, científicos, pedagógicos o de índole similar. Si la voluntad del fallecido no ha sido expresada,
o ésta no es presumida, la decisión corresponde al cónyuge, al conviviente y en su defecto a los parientes
según el orden sucesorio, quienes no pueden dar al cadáver un destino diferente al que habría dado el difunto
de haber podido expresar su voluntad.
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El derecho al honor en el ordenamiento jurídico argentino.
Puede verse afectado a través de la Calumnia (falsa imputación a una persona de la comisión de un delito
que está no ha cometido) o Injuria (deshonra o menosprecio a una persona en su entorno, públicamente,
estando vinculado a cualquier índole).
Este derecho está protegido a través de los códigos penal y civil además de los TIDH. En el Código Penal se
protege el derecho al honor en el título "delitos contra el honor", tipificando diversas conductas, las cuales
requieren un accionar doloso Arts. 109, 110 y 113.
En el CCyC se reconoce y regula la reparación antes de la existencia de una violación del derecho al honor en:
Art 52 Afectaciones a la dignidad: La persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra
o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal,
puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos
En caso de lesionarse la persona humana en su honra o reputación, la misma podrá reclamar la prevención y
reparación de los daños sufridos.
Art 1771: En los daños causados por una acusación calumniosa sólo se responde por dolo o culpa grave. El
denunciante o querellante responde por los daños derivados de la falsedad de la denuncia o de la querella si
se prueba que no tenía razones justificables para creer que el damnificado estaba implicado.
La acusación calumniosa es cuando el sujeto es acusado falsamente de un delito ante la justicia penal y
tiene que defenderse. Para esto requieren los siguientes requisitos: A. La imputación de un delito de acción
pública.
DERECHO A LA INTIMIDAD:
Es el conjunto de datos, hechos o situaciones reales, desconocidos por la comunidad y reservados al
conocimiento del sujeto o de un grupo de personas reducido. Este tiene una faceta negativa: Exclusión de
terceros del conocimiento de asuntos privados. Y otra positiva: Control del titular de los datos o información
relativos a su persona.
Régimen legal.
El ordenamiento jurídico con normas que tienen por finalidad la reserva y privacidad.
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Art 19 de la CN.
Art 18 de la CN: El domicilio es inviolable, la correspondencia y los papeles privados.
Art 1770 del CCyC: El que arbitrariamente se entromete en la vida ajena y publica retratos, difunde
correspondencia, mortifica a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturba de cualquier modo su
intimidad, debe ser obligado a cesar en tales actividades, si antes no cesaron, y a pagar una indemnización
que debe fijar el juez, de acuerdo con las circunstancias. Además, a pedido del agraviado, puede ordenarse
la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida es procedente para una
adecuada reparación.
Sumando los tratados internacionales con jerarquía constitucional, como en el Pacto San José de Costa Rica,
en su Art 11 protege este derecho cuando es objeto de injerencias arbitrarias o abusivas de la vida privada,
de la familia, del domicilio o de la correspondencia.
Art 22 Derecho a la Dignidad: Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados en su
dignidad, reputación y propia imagen. Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o
imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de cualquier
medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o
responsables, cuando se lesionen su dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que
constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar.
DERECHO A LA IMAGEN
Es un derecho innato de la persona, derecho que se concreta con la reproducción o representación de la
figura de esta, en forma visible. Es un derecho subjetivo de carácter privado y absoluto. Es también un
derecho personalísimo, pero dotado de contenido patrimonial. Es el derecho que tienen todas las personas
para disponer de su apariencia, autorizando o no su captación.
El retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de
la persona misma y muerta esta, de su cónyuge e hijos, o descendientes directos de estos, o en su defecto,
del padre o la madre. Es de libre publicación cuando se relacione con fines científicos, didácticos y culturales
o hechos o acontecimientos de interés general o que se hayan desarrollado en público.
EXCEPCIONES AL REQUISITO DE CONSENTIMIENTO: que la persona participe en actos públicos,
que exista un interés científico, cultural y educativo, que se trate del ejercicio regular del derecho de informar
sobre acontecimientos en general y que hayan transcurridos 20 años de la muerte de la persona (siempre que
no sea ofensiva).
DERECHO A LA IDENTIDAD
Lo protegido por este derecho es que cada persona no vea alterada, desnaturalizada, su proyección externa.
Que no se discuta, distorsione o recorte lo que constituye el esencial patrimonio cultural del sujeto. Es el
derecho que cada persona tiene a conocer sus orígenes, realidad biológica, la identidad es estática.
Existe una organización como la CoNaDi que se encarga de impulsar la búsqueda de hijos desaparecidos
restituyéndoles la identidad.
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Artículo 1º.- Derecho a la identidad de género. Toda persona tiene derecho:
a) Al reconocimiento de su identidad de género;
b) Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género;
c) A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los
instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí
es registrada.
Artículo 2º.- Definición. Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género
tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del
nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la
apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre
que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo
de hablar y los modales.
Artículo 7º.- Efectos. Los efectos de la rectificación del sexo y el/los nombre/s de pila, realizados en virtud
de la presente ley serán oponibles a terceros desde el momento de su inscripción en el/los registro/s. La
rectificación registral no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran
corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral, ni las provenientes de las
relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, las que se mantendrán
inmodificables, incluida la adopción. En todos los casos será relevante el número de documento nacional de
identidad de la persona, por sobre el nombre de pila o apariencia morfológica de la persona.
Capacidad de Derecho: es la posibilidad de ser titular de derecho. No existe una incapacidad de derecho
absoluto, ya que todos somos titulares de algún derecho aunque sea considerado incapaz. La ley puede privar
o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. No existe como
categoría sujetos incapaces de derecho sino que las personas poseen algunas limitaciones (art
22)
Capacidad de Ejercicio: la posibilidad del sujeto de ejercer por sí mismo sus derechos. La finalidad de las
incapacidades o las restricciones de la misma, es la protección del individuo, por su especial situación de
vulnerabilidad. No busca proteger al sujeto sino al patrimonio familiar.
→ Personas incapaces de ejercicio: persona por nacer, menores de edad (no cuentan con la mayoría
de edad y grado de madurez suficiente), personas declaradas incapaces por sentencia judicial.
→ Personas capaces con restricciones provenientes de una sentencia judicial: sujetos mayores a 13
años que padecen una adicción o alteración mental permanente o prolongada, de suficiente
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gravedad, siempre que se verifique el ejercicio de su plena capacidad pueda resultar un daño a la
persona o sus bienes, inhabilitados.
El binomio representante-representado ya no significa una relación de poder del primero sobre el segundo,
sino que el actuar del representante debe ser exclusivamente para los intereses y la persona del representado.
La voluntad del representado pasa a tener una importancia primordial, el sistema de representación no la
excluye ni la reemplaza, y a mayor autonomía del sujeto, menor será la representación.
Representantes.
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El sistema de representación es doble. El MP actúa complementando al representante legal y también
ostenta actuación principal en determinadas situaciones. El MP como órgano constitucional es el
representante para la defensa de los derechos del niño, niña y adolescentes y de las personas declaradas
judicialmente incapaces. La actuación del MP respecto de las personas menores de edad, incapaces y con
capacidad restringida y de aquellos cuyo ejercicio de capacidad requiera de unos sistemas de apoyo puede
ser, en el ámbito judicial, complementario o principal. La intervención del MP es representativa.
ASISTENCIA: el sistema de asistencia consiste en que una persona designe un asistente, que asistirá al sujeto
en el otorgamiento de aquellos actos en los que el juez o la ley le permitan realizar solo. Actúa pero no solo,
Según el art 102 “las personas con capacidad restringida y las inhabilitadas son asistidas por los apoyos
designados en la sentencia respectiva y en otras leyes especiales”
Autonomía progresiva: este principio consiste en el derecho del adolescente de ejercer ciertas facultades
de autodeterminación, en la medida que adquiere la competencia necesaria para comprender las situaciones
que puedan afectar a su persona.
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Con la incorporación de este nuevo paradigma, es que deben interpretarse las normas del código unificado que
atañen a las decisiones sobre el propio cuerpo del menor y frente a actos médicos. Se introduce ahora en el
derecho argentino, la noción de competencia: se debe analizar cada caso concreto si el sujeto puede o no
entender de manera acabada qué se le dice, cuáles son los alcances de su comprensión, si puede comunicarse,
si puede razonar sobre las alternativas.
Se distingue dentro de la figura “adolescente” dos categorías etarias: una entre los 13 y 16 años donde si
podrá tomar decisiones en relación a tratamientos no invasivos ni riesgosos para su salud; y la otra, después
de esta última edad donde ya se le otorgan mayores competencias.
La Convención sobre los Derechos del Niño no contiene una norma que expresamente refiera al derecho de
niños y adolescentes para decidir sobre el cuidado de su salud y su cuerpo y menos de qué edad ello podría
ocurrir. Estas decisiones están basadas en un derecho personalísimo, y como tal debe asegurarse al niño la
posibilidad de manifestar su opinión en diversos niveles.
ejercicio de la persona menor, así, el art 26 establece “la persona menor de edad ejerce sus derechos a
través de sus representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente
puede ejercer por si los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico “.
✓ En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con
asistencia letrada. El menor tiene derecho a ser oído en todo proceso judicial.
✓ Se presume que el adolescente entre 13 y 16 años de edad tiene aptitud para decidir por sí respecto
a aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometan su estado de salud o provocan
un riesgo grave en su vida o integridad física.
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✓ Si se tratase de tratamientos invasivos que comprometan su estado de salud o ponen en riesgo la
integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus
progenitores, el conflicto se resuelve priorizando el interés superior
✓ A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones
atinentes al cuidado de su propio cuerpo.
✓ La persona menor de edad con título habilitante para el ejercicio de su profesión, según el art 30,
puede ejercerla por su propia cuenta sin previa autorización. Tiene disposición y administración
de los bienes que adquiera producto de su profesión y pueda estar en juicio civil o penal por
cuestiones vinculantes a ella.
✓ El hijo menor de 16 años no puede ejercer oficio, profesión o industria, ni obligar a su persona de
otra manera sin autorización de sus progenitores (art 681 CCyC).
MATRIMONIO: Para contraer matrimonio se requiere la edad de 18 años para ambos sexos.
Si alguien quisiese adquirir matrimonio antes de la edad estipulada requerirá autorización de los
representantes.
ENMANCIPACIÓN: es una institución jurídica que coloca a los menores en un régimen de capacidad civil
adelantada, aunque no plena con los mayores, sino con restricciones siendo la única causal, el
matrimonio. El menor de edad que no haya cumplido 16 años puede contraer matrimonio previa dispensa
judicial. El menor que ya haya cumplido 16 años puede contraer matrimonio con autorización de sus
representantes.
La emancipación es irrevocable. La nulidad del matrimonio no deja sin efecto la emancipación, excepto
respecto del cónyuge de mala fe para quien cesa a partir del día en que la sentencia pasa en autorización
de cosa juzgada. Si algo es debido a la persona menor de edad con cláusula de no poder percibirlo hasta la
mayoría de edad, la emancipación no altera la obligación ni el tiempo de su exigibilidad.
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veintiún años, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes
para proveérselos por sí mismo”.
Actualmente y conforme a la normativa vigente, los padres están obligados a prestar alimentos a sus
hijos hasta que ellos cumplan 21 años, según sus posibilidades económicas de sus progenitores y el modo
de vida del grupo familiar.
De acuerdo a este nuevo sistema existe un segmento de edad (18 a 21) donde los padres que ya no ejercen
la responsabilidad parental sobre sus hijos mayores les deben suministrar alimentos y solo pueden eximirse
de esta obligación cuando acreditaren que estos recursos puede proveérselos por sí mismo (art. 658, 2°
párrafo).
Artículo 663. Hijo mayor que se capacita: “La obligación de los progenitores de proveer recursos al
hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de 25 años, si la prosecución de estudios o preparación
profesional de un arte u oficio, le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse
independientemente.
Pueden ser solicitados por el hijo o por el progenitor con el cual convive; debe acreditarse la viabilidad del
pedido”.
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La nueva legislación formula la adopción de un nuevo paradigma. El nuevo régimen legal lo hace desde la
capacidad, con restricciones, las cuales deberá establecer el juez al momento de dictar una sentencia. El
juez al momento de dictar una sentencia en un juicio de incapacidad a una persona por padecimientos en su
salud mental, debe establecer expresamente cuáles son los actos jurídicos que no puede otorgar por sí
mismo y cuáles deben ser realizados por su curador, lo que en muchísimas situaciones va a permitir a la
persona continuar, con su vida en sociedad, lo que a su vez va a sostener una evolución terapéutica y no
despojarla de toda posibilidad de ejercer por sí los derechos de los que es titular. Se habla de cambio de
paradigma ya que la nueva legislación adopta el sistema de capacidad graduable o capacidad con
restricciones.
En nuevo sistema adoptado, implica que el juez en la sentencia de incapacidad fije criterios flexibles y
graduables en cuanto hasta donde se restringe la capacidad y la manera en que la misma será suplida.
EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO Y SU FUNCIÓN EN EL ABORDAJE DE LAS PATOLOGÍAS EN SALUD
MENTAL. SU ROL EN LOS JUICIOS DE INCAPACIDAD.
La nueva legislación, reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos,
socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una
dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda
persona, y considera necesario el trabajo interdisciplinario para su diagnóstico y tratamiento.
La ley 26.657 conforme dispone el mencionado texto normativo, en su artículo 8°, al hablar de la modalidad
de abordaje de las patologías en salud mental que, debe promoverse que la atención en salud mental esté a
cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales, técnicos y otros trabajadores
capacitados con la debida acreditación de la autoridad competente. Se incluyen las áreas de psicología,
psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes.
equipo interdisciplinario, dispone que los profesionales con título de grado están en igualdad de
condiciones para ocupar los cargos de conducción y gestión de los servicios y las instituciones, debiendo
valorarse su idoneidad para el cargo y su capacidad para integrar los diferentes saberes que atraviesan el
campo de la salud mental. Todos los trabajadores integrantes de los equipos asistenciales tienen derecho a
la capacitación permanente y a la protección de su salud integral, para lo cual se deben desarrollar políticas.
El artículo 152 ter. dispone que las declaraciones judiciales de inhabilitación o incapacidad deberán
fundarse en un examen de facultativos conformado por evaluaciones interdisciplinarias. No podrán
extenderse por más de tres años y deberán especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que
la afectación de la autonomía personal sea la menor posible.
Todos son profesionales de la salud mental y sólo completando sus saberes se conforma un equipo sin
jerarquías de ningún tipo. Los equipos interdisciplinarios juegan un rol importantísimo y necesario en la
declaración de la incapacidad y en todos los procesos de abordajes y tratamientos de la salud mental. No
se podrá dictar sentencia de incapacidad, restringiendo la capacidad del sujeto con padecimientos subjetivos,
sin previamente ser evaluados por un equipo interdisciplinario en salud mental.
Es el equipo interdisciplinario quien debe evaluar al sujeto pasivo de una acción de incapacidad a
los fines de que se establezca la existencia o no de una afección en la salud mental y que la misma
necesariamente requiere la restricción de la capacidad jurídica de obrar para determinados actos,
además del tratamiento necesario para abordar la situación clínica.
Es necesario especificar quienes serán los integrantes del equipo interdisciplinario a los fines de abordar en
conjunto, no sólo el tratamiento y su rehabilitación, sino fundamentalmente la etapa de diagnóstico y
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pronóstico, que será crucial a los efectos de que el juez evalúe o no restringir la capacidad del sujeto, en
virtud de que en la generalidad de los casos las cuestiones subjetivas no sólo se pueden resolver desde la
psicología y la psiquiatría.
capacidad restringida:
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a. El propio interesado (lo cual es novedoso);
c. Los parientes dentro del cuarto grado; si fueran por afinidad, dentro del segundo grado;
d. El Ministerio Público…”
ART 34. “…Medidas cautelares. Durante el proceso, el juez debe ordenar las medidas necesarias para
garantizar los derechos personales y patrimoniales de la persona. En tal caso, la decisión debe determinar
qué actos requieren la asistencia de uno o varios apoyos, y cuáles la representación de un curador. También
puede designar redes de apoyo y personas que actúen con funciones específicas según el caso…”
ART 35. “…Entrevista personal. El juez debe garantizar la inmediatez con el interesado durante el
proceso y entrevistarlo personalmente antes de dictar resolución alguna, asegurando la accesibilidad y los
ajustes razonables del procedimiento de acuerdo a la situación de aquél. El Ministerio Público y, al menos,
un letrado que preste asistencia al interesado, deben estar presentes en las audiencias…”
ART 36. “… Intervención del interesado en el proceso. Competencia. La persona en cuyo interés se
lleva adelante el proceso es parte y puede aportar todas las pruebas que hacen a su defensa.
Interpuesta la solicitud de declaración de incapacidad o de restricción de la capacidad ante el juez
correspondiente a su domicilio o del lugar de su internación, si la persona en cuyo interés se lleva adelante
el proceso ha comparecido sin abogado, se le debe nombrar uno para que la represente y le preste asistencia
letrada en el juicio.
La persona que solicitó la declaración puede aportar toda clase de pruebas para acreditar los hechos
invocados…”
ART 37. “…La sentencia se debe pronunciar sobre los siguientes aspectos vinculados a la persona en cuyo
interés se sigue el proceso:
a) Diagnóstico y pronóstico;
b) Época en que la situación se manifestó;
c) Recursos personales, familiares y sociales existentes;
d) Régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible. Para expedirse,
es imprescindible el dictamen de un equipo interdisciplinario…”
ART 39. “…Registración de la sentencia. La sentencia debe ser inscripta en el Registro de Estado Civil
y Capacidad de las Personas y se debe dejar constancia al margen del acta de nacimiento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45, los actos mencionados en este capítulo producen efectos
contra terceros recién a partir de la fecha de inscripción en el registro.
Desaparecidas las restricciones se procede a la inmediata cancelación registral…”
ART 40. “…Revisión. La revisión de la sentencia declarativa puede tener lugar en cualquier momento, a
instancias del interesado.
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En el supuesto previsto en el artículo 32, la sentencia debe ser revisada por el juez en un plazo no superior
a tres años, sobre la base de nuevos dictamines interdisciplinarios y mediando la audiencia personal con el
interesado.
Es deber del Ministerio Público fiscalizar el cumplimiento efectivo de la revisión judicial a que refiere el
párrafo primero e instar, en su caso, a que ésta se lleve a cabo si el juez no la hubiere efectuado en el plazo
allí establecido…”
Sistema de Apoyo
ART 43. “…Concepto. Función. Designación. Se entiende por apoyo cualquier medida de carácter judicial
o extrajudicial que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona,
administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general.
Las medidas de apoyo tienen como función la de promover la autonomía y facilitar la comunicación, la
comprensión y la manifestación de voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos. El interesado
puede proponer al juez la designación de una o más personas de su confianza para que le presten apoyo. El
juez debe evaluar los alcances de la designación y procurar la protección de la persona respecto de eventuales
conflictos de intereses o influencia indebida.
La resolución debe establecer la condición y la calidad de las medidas de apoyo y, de ser necesario, ser
inscripta en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las personas…”
ART 44. “…Actos posteriores a la inscripción de la sentencia. Son nulos los actos de la persona incapaz
y con capacidad restringida que contrarían lo dispuesto en la sentencia con posterioridad a su inscripción en
el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas…”
ART 45. “… Actos anteriores a la inscripción. Los actos anteriores a la inscripción de la sentencia pueden
ser declarados nulos, si perjudican a la persona incapaz o con capacidad restringida, y se cumple alguno de
los siguientes extremos:
a) La enfermedad mental era ostensible a la época de la celebración del acto;
b) Quien contrató con él era de mala fe;
c) El acto es a título gratuito…”
ART 46. “…Persona fallecida. Luego de su fallecimiento, los actos entre vivos anteriores a la inscripción
de la sentencia no pueden impugnarse, excepto que la enfermedad mental resulte del acto mismo, que la
muerte haya acontecido después de promovida la acción para la declaración de incapacidad o capacidad
restringida, que el acto sea a título gratuito, o que se pruebe que quien contrató con ella actuó de mala fe…”
Si el restablecimiento no es total, el juez puede ampliar la nómina de actos que la persona puede realizar
por sí o con la asistencia de su curador o apoyo…”
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INHABILITADOS
ART 48. “…Pródigos. Pueden ser inhabilitados quienes por la prodigalidad en la gestión de sus bienes
expongan a su cónyuge, conviviente o a sus hijos menores de edad o con discapacidad a la pérdida del
patrimonio. A estos fines, se considera persona con discapacidad, a toda persona que padece una alteración
funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica
desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.
La acción sólo corresponde al cónyuge, conviviente y a los ascendientes y descendientes…”
ART 49. “… Efectos. La declaración de inhabilitación importa la designación de un apoyo, que debe
asistir al inhabilitado en el otorgamiento de actos de disposición entre vivos y en los demás actos que el
juez fije en la sentencia…”
ART 50. “… Cese de la inhabilitación. El cese de la inhabilitación se decreta por el juez que la declaró,
previo examen interdisciplinario que dictamine sobre el restablecimiento de la persona. Si el
restablecimiento no es total, el juez puede ampliar la nómina de actos que la persona puede realizar por sí o
con apoyo…”
Plazo de vigencia de la sentencia. Cumplido el plazo que dicta la sentencia el equipo interdisciplinario
decidirá si continua con el cese de la capacidad o se la vuelven a otorgar. También puede suceder que el
inhabilitado no mejore en su condición, sino que empeore y también se le restringa la capacidad de
administración de sus bienes.
Estado.
El estado de la persona es la posición jurídica que ocupa una persona dentro de la familia y del cual surgen
derecho y deberes.
Hay posesión del estado cuando alguien goza de determinado estado de familia, con independencia del título
sobre el mismo.
POSESIÓN DE ESTADO: hay posesión de estado cuando alguien goza de determinado estado de familia, con
independencia del título sobre el mismo. Es vivir en la realidad de los hechos, como padre e hijo cómo
cónyuges.
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Ambos concepto, título y posesión son distintos y pueden presentarse varias hipótesis:
Así, como el estado de familia se prueba necesariamente con el título, la noción de posesión de estado tiene
particular trascendencia en dos situaciones en las que aparece como un requisito previo para el acceso al
título del respectivo estado y ellas son la acción de reclamación de filiación y la reclamación de estado de
esposos.
reclamación, que el padre le ha otorgado el trato de mi hijo, no basta con simplemente mencionarlo
en el proceso, es necesario acreditar dicho tratamiento.
Las pruebas pueden consistir, entre otros, en: acostumbrar a presentar o nombrar al reclamante como su
hijo, interesarse permanentemente por su salud, asistencia y formación, vigilar sus estudios, asumir
públicamente las responsabilidades que pesan sobre los padres. La posesión resulta de un cúmulo de
circunstancias, constantes durante un cierto tiempo, inequívocas y que llevarán al juez a la convicción que
dicho trato existió en la realidad.
c) CAUSAL OBSTATIVA: la norma legal permite desvirtuar el valor recognoscitivo que le asigna,
Probada la inexistencia del vínculo de sangre, la acción se rechaza. El reclamante no necesita acompañar
con la demanda una prueba sobre el nexo biológico, pero no puede negarse a realizársela si alguien la
solicitare, porque sería una presunción en su contra.
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acta. Los casos de vicios que pudieran afectar la existencia del matrimonio son realmente importantes,
ellos ocurrirían si existiendo el acta no hubiera sido firmada por alguno de los contrayentes o por ninguno
de ellos, ni por otra persona a su ruego, ya que podría ponerse en duda la asistencia de la persona al acto; si
no coincidieran los nombres asentados en el acta con las firmas que la suscriben; o si el acta, debidamente
firmada no contuviese los nombres de los contrayentes; o si faltare la firma del oficial público, de modo que
no se podría establecer si el consentimiento se prestó ante él o si simplemente llenó el acta y se firmó sin su
presencia.
Sólo frente a este tipo de conflictos la posesión de estado adquiere relevancia en materia de matrimonio.
ESTADO DE FAMILIA
El estado es la posición que ocupa una persona en una familia. Se ve el estado civil. Al título de estado se
lo debe acompañar de la posesión del estado, es decir, no solo tener el título de padre, sino que hay que
ejercer ese título sobre los hijos, por ejemplo.
La posesión nos permite acreditar o reclamar determinados derechos. Únicamente acreditando posesión de
estado y presentando el acta del matrimonio se probará éste, de lo contrario solo con la posesión no es
suficiente para reclamar todos sus efectos.
ART 584. “…Posesión de estado. La posesión de estado debidamente acreditada en juicio tiene el mismo
valor que el reconocimiento, siempre que no sea desvirtuada por prueba en contrario sobre el nexo
genético…”
ART 423. “…Regla general. Excepciones. Posesión de estado. El matrimonio se prueba con el acta de
su celebración, su testimonio, copia o certificado, o con la libreta de familia expedidos por el Registro de
Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Cuando existe imposibilidad de presentarlos, la celebración del matrimonio puede probarse por otros
medios, justificando esta imposibilidad.
La posesión de estado, por sí sola, no es prueba suficiente para establecer el estado de casados o para
reclamar los efectos civiles del matrimonio.
Si existe acta de matrimonio y posesión de estado, la inobservancia de las formalidades prescritas en el
acto de celebración no puede ser alegada contra la existencia del matrimonio…”
Nombre
El nombre es uno de los atributos esenciales de las personas y por el cual se permite identificar a la misma
en relación a las demás. Está íntimamente vinculado con el derecho a la identidad del sujeto. Está compuesto
por un prenombre y un apellido, técnicamente el nombre es la unión de ambos.
NATURALEZA JURÍDICA
a) Derecho de propiedad: la propiedad se ejerce sobre cosas y el nombre no lo es; como tampoco goza
de los caracteres de la propiedad, como son, la exclusividad, la disponibilidad, la prescriptibilidad
y la apreciación económica, típicamente de las cosas.
b) Tesis del derecho de la personalidad: un sector de la doctrina sostiene que el nombre es un derecho
de la personalidad, porque forma parte de la misma.
c) Institución de policía civil: un criterio antiguo era considerar al nombre solo como un elemento de
identificación de los individuos por parte del Estado. Vinculándose así todo lo referente al nombre
con la idea de orden público, por ser tomado como un simple medio de clasificación.
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d) Tesis del derecho-deber: la mayoría de la doctrina que considera al nombre con una naturaleza
jurídica compleja, pero con matices distintos entre los autores.
La ley de nombre 18.248 en su art.1, le atribuye una naturaleza dual de derecho-deber, y el nuevo código
civil y comercial en su art 62, continua en la misma tesitura.
ART 64. “…Apellido de los hijos. El hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges;
en caso de no haber acuerdo, se determina por sorteo realizado en el Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas.
A pedido de los padres, o del interesado con edad y madurez suficiente, se puede agregar el apellido del
otro.
Todos los hijos de un mismo matrimonio deben llevar el apellido y la integración compuesta que se haya
decidido para el primero de los hijos.
EL hijo extramatrimonial con un solo vínculo filial lleva el apellido de ese progenitor. Si la filiación de
ambos padres se determina simultáneamente, se aplica el primer párrafo de este artículo. Si la segunda
filiación se determina después, los padres acuerdan el orden; a falta de acuerdo, el juez dispone el orden
de los apellidos, según el interés superior del niño…”
ART 65. “…Apellido de persona menor de edad sin filiación determinada. La persona menor de edad sin
filiación determinada debe ser anotada por el oficial del Registro del Estado y Capacidad de las Personas
con el apellido que está usando, o en su defecto, con un apellido común…”
ART 66. “…Casos especiales. La persona con edad y grado de madurez suficiente que carezca de apellido
inscripto puede pedir la inscripción del que está usando…”
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ART 67. “…Cónyuges. Cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro, con la
preposición “de” o sin ella
La persona divorciada o cuyo matrimonio ha sido declarado nulo no puede usar el apellido del otro
cónyuge, excepto que, por motivos razonables, el juez la autorice a conservarlo.
El cónyuge viudo puede seguir usando el apellido del otro cónyuge mientras no contraiga nuevas nupcias,
ni constituya unión convivencial…”
ART 68. “…Nombre del hijo adoptivo. El nombre del hijo adoptivo se rige por lo dispuesto en el Capítulo
5, Título VI del Libro Segundo de este Código…”
ART 69. “…Cambio de nombre. El cambio de prenombre o apellido sólo procede si existen justos motivos
a criterio del juez.
Se considera justo motivo, de acuerdo a las particularidades del caso, entre
otros, a: a) El seudónimo, cuando ha adquirido notoriedad;
a) La raigambre cultural, étnica o religiosa;
b) La afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa, siempre que
se encuentran acreditada.
Se consideran justos motivos, y no requieren intervención judicial, el cambio de prenombre por razón de
identidad de género y el cambio de prenombre y apellido por haber sido víctima de desaparición forzada,
apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la identidad.
ART 70. “…Proceso. Todos los cambios de prenombre o apellido deben tramitar por el proceso más
abreviado que prevea la ley local, con intervención del Ministerio Público. El pedido debe publicarse en el
diario oficial una vez por mes, en el lapso de dos meses. Puede formularse oposición dentro de los quince
días hábiles contados desde la última publicación.
Debe requerirse información sobre medidas precautorias existentes respecto del interesado. La sentencia
es oponible a terceros desde su inscripción en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Deben rectificarse todas las partidas, títulos y asientos registrales que sean necesarios…”
ART 71. “…Acciones de protección del nombre. Puede ejercer acciones en defensa de su nombre: a)
Aquel a quien le es desconocido el uso de su nombre, para que le sea reconocido y se prohíba toda futura
impugnación por quien lo niega; se debe ordenar la publicación de la sentencia a costa del demandado;
b) Aquel cuyo nombre es indebidamente usado por otro, para que cese en ese uso;
c) Aquel cuyo nombre es usado para la designación de cosas o personajes de fantasía, si ello le causa
perjuicio material o moral, para que cese el uso.
En todos los casos puede demandarse la reparación de los daños y el juez puede disponer la publicación
de la sentencia.
Las acciones pueden ser ejercidas exclusivamente por el interesado; si ha fallecido, por sus descendientes,
cónyuge o conviviente, y a falta de éstos, por los ascendientes o hermanos…” ART 72. “…Seudónimo.
El seudónimo notorio goza de la tutela del nombre…”
Domicilio
El domicilio es establecido por la ley, para la producción de los efectos jurídicos que surgen de sus
relaciones jurídicas, y el mismo será, según el caso, fijado por la ley tomando diversos elementos de hecho
como son la residencia, el cargo público que desempeña, etc
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EFECTOS DEL DOMICILIO
1-LEY APLICABLE. EL domicilio es una noción que el legislador utiliza para establecer cuál es la ley
aplicable según el caso.
2-COMPETENCIA JUDICIAL. A los fines de ejercer acciones judiciales la ley de fondo establece quien
será el juez competente para cada caso, situación que fija teniendo en cuenta el domicilio de la persona.
3-NOTIFICACIONES. Las notificaciones judiciales, a los fines de su validez y producción de efectos
jurídicos, se deberán efectuar en el domicilio real de la persona.
4-CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. En cuanto al cumplimiento de las obligaciones, si las
partes en su respectivo contrato o en el negocio jurídico que fuese, no pactaron expresamente el lugar del
cumplimiento de las obligaciones asumidas, éste deberá efectuarse en el domicilio del deudor.
CLASIFICACIÓN
DOMICILIO GENERAL U ORDINARIO
1. Domicilio real
2. Domicilio legal
DOMICILIO ESPECIAL
1. Domicilio convencional o de elección
2. Domicilio procesal o “ad-litem”
DOMICILIO REAL. El domicilio real de las personas es el lugar donde tiene establecido el asiento
principal de su residencia y de sus negocios.
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS:
El domicilio real debe reunir dos elementos: a) un objetivo material: permanecer de manera estable en un
lugar en calidad de asiento principal de la residencia y de los negocios; b) uno subjetivo o interno que se
conforma con la intención o el ánimo de constituirlo y de permanecer allí de manera estable. Estos
elementos constitutivos son denominados “corpus” y “animus”, entre otros por Rivera y Llambías.
Corpus: es el elemento material u objetivo que se configura por la residencia efectiva de una persona en un
lugar determinado.
Para determinar el domicilio real de una persona, se toma el lugar del asiento de la familia, al establecer
que
“si una persona tiene establecida su familia en un lugar y sus negocios en otro, el primero es el lugar de su
domicilio”.
En caso que la residencia se dé en diversos lugares, se tomará el lugar del asiento principal.
“En el caso de habitación alternativa en diferentes lugares, el domicilio es el lugar donde se tenga la
familia, o el principal establecimiento.”
Animus: Es la intención de la persona de permanecer en un lugar y de constituir allí el centro de afectos e
intereses.
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CARACTERES
• Voluntario: tanto la constitución, mantenimiento o conservación y la extinción dependen pura y
exclusiva de la voluntad de la persona.
• Libre: es un domicilio de “Libre elección” por parte del sujeto, no es impuesto por terceros ni por
la ley. “el domicilio puede cambiarse de un lugar a otro. Esta facultad no puede ser coartada ni por
contrato ni por disposición de última voluntad…”
DOMICILIO LEGAL. El legislador toma como domicilio de una persona a los fines de la producción de los
efectos jurídicos, un lugar determinado, que puede coincidir con la residencia efectiva.
En esos casos, la ley determina las circunstancias en que se debe encontrar la persona para establecer
forzadamente dicho lugar como su domicilio.
CONCEPTO. El domicilio legal es un lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una
persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones,
CARACTERES
1. FORZOSO: lo establece la ley, sin prueba en contrario, y sin tener en cuenta cual es la real voluntad
de la persona.
2. FICTICIO: la ley presume la existencia en él de la persona, aunque aquella no se encuentre allí
realmente.
3. EXCEPCIONAL Y DE INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA: sólo funciona en las hipótesis que
la ley lo prevé, sin poder extenderse a otros supuestos por analogía.
DOMICILIO ESPECIAL. Se caracteriza por ser el que elige una persona en determinado momento y para la
producción de determinados efectos jurídicos. El domicilio especial lo hace sólo en aquellas en las que el
Es plural, pueden existir tantos domicilios especiales como relaciones jurídicas las parten creen y lo
establezcan. La persona no necesita de un domicilio especial si así no lo considera.
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constituye en un juicio, es que en éste, serán válidas todas las notificaciones judiciales referidas a
ese juicio puntual y determinado. El mismo podrá ser mutado o cambiado tantas veces como la
parte litigante quiera o necesite.
Generalmente, este domicilio es el del abogado patrocinante o apoderado, donde concentra todos los juicios
de sus clientes, pero nada impide que sea el domicilio real o legal de la propia parte litigante.
ART 74. “…Domicilio Legal. El domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en
contra, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento
de sus obligaciones. Sólo la ley puede establecerlo, y sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales:
a) Los funcionarios públicos, tienen su domicilio en el lugar en que deben cumplir sus funciones, no
siendo éstas temporarias, periódicas, o de simple comisión;
b) Los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que lo están prestando;
c) Los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no tienen domicilio conocido,
lo tienen en el lugar de su residencia actual;
d) Las personas incapaces lo tienen en el domicilio de sus representantes…”
ART 75. “… Domicilio Especial. Las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de
los derechos y obligaciones que de él emanan…”
ART 76. “…Domicilio Ignorado. La persona cuyo domicilio no es conocido lo tiene en el lugar donde se
encuentra; y si éste también se ignora en el último domicilio conocido…”
ART 77. “…Cambio de domicilio. El domicilio puede cambiarse de un lugar a otro. Esta facultad no puede
ser coartada por el contrato, ni por disposición de última voluntad. El cambio de domicilio se verifica
instantáneamente por el hecho de trasladar la residencia de un lugar a otro con ánimo de permanecer en
ella…”
ART 78. “…Efecto. El domicilio determina la competencia de las autoridades de las relaciones jurídicas.
La elección de un domicilio produce la prórroga de la competencia…”
Naturaleza jurídica.
Aceptando:
a. Según la tesis voluntarista (Savigny), fundada en la Escuela Clásica del Derecho Natural, el derecho
subjetivo es un poder de la voluntad del sujeto, que confiere el derecho objetivo, en orden a la
satisfacción de un interés propio. En otros términos es el poder atribuido a una voluntad.
b. La tesis del interés jurídicamente protegido (Ihering), define el derecho subjetivo por su finalidad.
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Afirma que “los derechos no existen para realizar la idea de voluntad abstracta sino para garantizar
los intereses de la vida, ayudar a sus necesidades, realizar sus fines”.
c. Teorías “mixtas” (poder+ interés), pusieron de relieve elementos que no son excluyentes sino que
deben complementarse. Es dable concebir el derecho subjetivo dice Llambías, “la prerrogativa
reconocida a la persona por el ordenamiento jurídico para exigir un comportamiento ajeno tendiente
a la satisfacción de intereses humanos”.
Negando:
Para Duguit, no existen derechos sino sólo deberes que fija el ordenamiento jurídico.
Kelsen propuso la supresión de la categoría de “derecho subjetivo” y solo los reconoce como una sanción
contra una persona responsable o cuando la voluntad de un individuo es una condición para la imposición
de la sanción”.
favor de su titular, impone a los demás una sujeción genérica de no perturbar ni violar ese derecho. Se
encuentran en esta categoría los derechos de la personalidad y los derechos familiares, y también los
derechos reales.
DERECHO RELATIVO: Aquel que puede hacerse valer sobre un sujeto determinado. Ej. Son los llamados
derechos personales o de crédito u obligaciones que imponen al deudor el dar, hacer o no hacer algo, y al
DERECHOS PATRIMONIALES: aquellos que tutelan intereses económicos valorados en dinero. Pueden
categoría los derechos de la personalidad y los derechos de familia por regla general.
DERECHOS INTRANSMISIBLES: no pueden ser objeto de actos de disposición y por lo tanto no pueden ser
transmitidos a terceros. Ej. Derecho a la vida, derecho al honor, derecho al nombre, no pueden ser
enajenados.
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DERECHOS TRANSMITIBLES: refieren a los derechos patrimoniales por regla general, con algunas salvedades
DERECHOS INDIVIDUALES Y DE INCIDENCIA COLECTIVA: los individuales, en los que cada interés tiene un titular
individualizado, proyectándose en la legitimación y los derechos de incidencia colectiva, en los que puede
existir una legitimación difusa en cabeza de uno de los sujetos que integren el grupo o de una asociación
que tiene representatividad en el tema o el estado, pero el bien jurídico protegido es colectivo.
EXCEPCIONES
ESTADO DE NECESIDAD: quien causa un daño en situación de necesidad, no es responsable por el
mismo. Para ello es necesario que se den las siguientes circunstancias: que con la acción del sujeto se salve
a sí mismo o a un tercero de un peligro grave e inminente, y que este no haya sido creado voluntariamente
por el autor del acto necesario.
LEGITIMA DEFENSA: es uno de los principios generales del derecho. Es necesaria la concurrencia de
tres elementos: que exista una agresión antijurídica, que ella sea actual y no sea posible de reclamar la
intervención de la autoridad competente y, que la defensa se ejerza de modo razonable y sin exceso.
ABUSO DEL DERECHO: cubre la condenación de actos cometidos más allá de los límites de un derecho.
No se puede permitir el ejercicio de los derechos más allá de los límites de la buena fe. Los derechos no
pueden ser puestos al servicio de la malicia, de la voluntad de dañar al prójimo, tienen un espíritu, que es la
razón por la cual la ley los ha concedido. Es evidentemente ilegítimo ejercerlos en contra de los fines que
inspiraron la ley. El derecho no puede amparar ese proceder inmoral.
Criterios
CRITERIO SUBJETIVO: vincula el ejercicio abusivo del derecho con la idea de culpa, es decir, el sujeto
actúa abusivamente cuando lo ha hecho con la intención de perjudicar al otro (dolosamente), y aun cuando
lo haga culposamente, en el caso de que el derecho subjetivo cause un daño a otro, sea ejercitado de tal
modo que cause un perjuicio que pudo ser evitado con cuidado y previsión (dolo eventual).
CRITERIO OBJETIVO: parte de la idea de reconocer que los derechos tienen una finalidad, por lo que
los derechos pierden su carácter cuando el titular los desvía de esa finalidad que justifica su existencia. Se
desvía del destino normal para el que ha sido creado el derecho.
CRITERIO MIXTO: habría un ejercicio abusivo cuando hay intención de dañar como cuando se desvía
el ejercicio del derecho se desvía de su finalidad prevista.
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ART. 10 CCyC. “El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no
puede constituir como ilícito ningún acto.
La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del
ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas
costumbres. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación
jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una
indemnización.”
CONDUCTA ABUSIVA: empieza a ejercerse el derecho subjetivo dentro de los límites fijados por la ley
pero luego se desvía a lo ilícito.
CONDUCTA ILÍCITA: cuando la finalidad para la que el derecho fue creado se desvía y produce daño.
SITUACIÓN JURÍDICA: determinado modo o determinada manera de estar las personas en la vida social,
regulado por el derecho. Pueden ser unisubjetivas (cuando se refieren a la persona en si misma o con
relación a los bienes) o plurisubjetivas (actúa más de una persona y dan lugar a la relación jurídica).
RELACIÓN JURÍDICA: vínculo que une a dos o más personas respecto de determinados bienes o
intereses, tutelado por el derecho, como cauce para la realización de una función social merecedora de tutela
jurídica.
Art.15 Titularidad de derechos: “Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes
que integran su patrimonio conforme con lo que se establece en este código”.
Naturaleza Jurídica.
Durante el siglo 19, la universidad francesa de Estrasburgo pudo contar en su claustro docente con dos
valiosos exponentes de la escuela exegética, ellos fueron Charles Aubry y Charles Rau, quienes
desplegaron un concepto de patrimonio, que configuraba, en su concepción y posterior desarrollo, una
verdadera abstracción jurídica, es decir, una idea extraída de un conjunto lograda como resultado de un
ejercicio en el que jugaban sus roles fundamentales la personalidad del individuo y los objetos exteriores
con los que aquél debía vincularse.
Su teoría se basa sobre las construcciones abstractas: a) el patrimonio es una universalidad jurídica
distinta de los elementos que la componen, b) el patrimonio supone la capacidad jurídica de su titular
para ampliar su integración, esto es, que no sólo significa lo que efectivamente tenemos sino todo
aquellos que podremos tener o adquirir en el futuro.
Como resultado se le reconocen los siguientes caracteres:
1) El patrimonio es único e indivisible. Esta unidad es consecuencia de la unidad del sujeto: el patrimonio
sólo es patrimonio en la medida que lo es de un sujeto.
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2) Sólo las personas pueden tener un patrimonio. De esta idea debe concluirse que una masa de bienes no
podrá conseguirse como entidad patrimonial por su finalidad o destino.
3) Toda persona no puede tener más de un patrimonio, y a su vez, lo posee, esencial y necesariamente,
aunque carezca realmente de bienes, porque conserva la facultad de adquirirlos.
4) El patrimonio es intransmisible en vida porque nadie puede despojarse de su personalidad, salvo en el
caso de la muerte
5) Solamente los derechos susceptibles de apreciación pecuniaria integran el patrimonio.
Patrimonio y Universalidad.
Los juristas que han visto en el patrimonio una consecuencia de la personalidad jurídica, la contemplado
agregando que el círculo se cerraba por el otro extremo, articulándose todos los bienes en una
universalidad.
La idea de personificación del patrimonio, tenía en la realización de la universitas su adecuada
consecuencia, de forma que podemos considerar que entre ambas hay una comunicación e identidad
común que no ha sido suficientemente puesta de relieve: la idea de la personalidad potencia en torno al
sujeto una serie de relaciones y la idea de universalidad hace ver que, entre dichas relaciones, surge un
elemento que las asimila y las reduce a unidad. en efecto, en el patrimonio, la idea de universitas implica
constituirlo en una unidad distinta e independiente a los bienes que lo integran.
Se puede afirmar que hay universalidad cuando una serie de elementos se agrupan, alrededor de un sujeto
como unidad, que en el plano jurídico sólo puede ser admitido por imperio del derecho positivo puesto
que, tratándose de relaciones jurídicas, la unidad no puede fundarse sobre un enlace de orden físico o
material. Por eso cada vez que un grupo de relaciones jurídicas se constituyen un complejo unitario,
subsidio en el supuesto de una norma, recién puede decirse que ellas forman una “universalidad de
derecho”, cualquiera sea el fin en vista del cual la unificación se realizó.
Patrimonios Especiales.
Los patrimonios especiales están compuestos por una pluralidad de relaciones separadas y distintas de
otras relaciones del sujeto, aglutinadas mediante la creación de un centro independiente de imputación
que comprende y excede lo relativo a la garantía y responsabilidad y por lo tanto, impone la creación
de un patrimonio nuevo y distinto, en sentido técnico.
Este complejo de relaciones es un patrimonio especial, separado del patrimonio personal, que tiene una
función propia de garantía y responsabilidad en conexión con su destino, análoga a la función general
de garantía y responsabilidad que tiene el patrimonio general del sujeto: sea que la garantía se ofrezca
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desde el patrimonio autónomo o separado, exclusivamente, o concurra, simultánea o subsidiariamente,
con la garantía ofrecida por patrimonio general.
En el patrimonio especial, la responsabilidad por las deudas es su nota esencial y relevante. Así
tendríamos un patrimonio personal con una responsabilidad patrimonial ilimitada y patrimonios
especiales con responsabilidad limitada al negocio o finalidad emprendida, con los bienes afectados a
tales fines.
Cada patrimonio especial suele reunir particularidades en orden a la normativa legal que dispuso su
creación no obstante ello, presentan algunos rasgos o caracteres comunes:
a) se componen de un activo y de un pasivo que los graba limitando, el primero, la posible acción de sus
acreedores.
b) ostentan un estatus independiente del patrimonio personal de cada uno de los sujetos que lo comparten,
aunque un bien del patrimonio especial puede ser adquirido por el personal y viceversa c) poseen una
administración diferenciada
d) incorporan el aprovechamiento de los frutos y beneficios de sus bienes
Bienes y Cosas.
Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio (art.
15 ccyc). Si hablamos de patrimonio, remitimos a la idea de bien con contenido económico. pudiendo
ser bienes materiales, que en se denomina “cosa” o inmateriales (derechos).
1- Art. 225 Inmuebles por su naturaleza: “Son inmuebles por su naturaleza el suelo, las cosas
incorporadas a él de una manera orgánica y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre”.
En esta norma se incluyen: el suelo, las cosas incorporadas a él de una manera orgánica, las cosas que se
encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre.
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2- Art. 226 Inmuebles por accesión: “Son inmuebles por accesión las cosas muebles que se encuentran
inmovilizadas por su adhesión física al suelo, con carácter perdurable. en este caso, los muebles forman un
todo con el inmueble y no pueden ser objeto de un derecho separado sin la voluntad del propietario”.
No se consideran inmuebles por accesión las cosas afectadas a la explotación del inmueble o a la actividad
del propietario.
(ej: ladrillos, cemento, pintura etc)
3- Art. 227 Cosas muebles: Son cosas muebles las que pueden desplazarse por sí mismas o por una fuerza
externa.
Art. 229 Cosas principales: “Son cosas principales las que pueden existir por sí mismas”.
Art. 230 Cosas accesorias: Son cosas accesorias aquellas cuya existencia y naturaleza son determinadas
por otra cosa de la cual dependen o a la cual están adheridas. Su régimen jurídico es el de la cosa
principal, excepto disposición legal en contrario.
Si las cosas muebles se adhieren entre sí para formar un todo sin que sea posible distinguir la accesoria
de la principal, es principal la de mayor valor. Si son del mismo valor no hay cosa principal ni accesoria.
Frutos y productos.
Art. 233 Frutos y productos: Frutos son los objetos que un bien produce, de modo renovable, sin que se
altere o disminuya su sustancia. Frutos naturales son las producciones espontáneas de la naturaleza.
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Frutos industriales son los que se producen por la Industria del hombre o la cultura de la Tierra.
Frutos civiles son las rentas que la cosa produce.
Las remuneraciones del trabajo se asimilan a los frutos civiles.
Productos son los objetos no renovables que separados o sacados de la cosa alteran o disminuyen su
sustancia. Los frutos naturales e industriales y los productos forman un todo con la cosa, si no son
separados.
Bienes inenajenables.
Art. 234 bienes fuera del comercio: Están fuera del comercio los bienes cuya transmisión está
expresamente prohibida: a) por la ley
b) por actos jurídicos, en cuanto este código permite tales prohibiciones.
Se encuentra la posibilidad o no, de ser enajenados. Esta prohibición que puede ser legal o voluntaria, puede
a su vez ser absoluta o relativa.
Es absoluta, si él bien no puede ser transmitido, en cambio, es relativa si necesita de alguna autorización
previa para su enajenación.
b) Las aguas interiores, bahías, golfos, ensenadas, puertos, ancladeros y las playas marítimas, se entiende
por playas marítimas la porción de tierra que las mareas bañan y desocupan entre las más altas y más
bajas mareas normales, y su continuación hasta la distancia que corresponda la conformidad con la
legislación especial de orden nacional o local aplicable en cada caso.
c) Los ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que corren por cauces naturales, los lagos y lagunas
navegables, los glaciares y el ambiente periglacial y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de
satisfacer usos de interés general, comprendiéndose las aguas subterráneas, sin perjuicio del ejercicio
regular del derecho del propietario del fundo de extraer las aguas subterráneas en la medida de su
interés
y con sujeción a las disposiciones locales. Se entiende por río el agua, las playas lecho por donde
corre, delimitado por la línea de ribera que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias. Por
lago o laguna se entiende el agua, sus playas y su lecho, respectivamente, delimitado de la misma
manera que los ríos.
d) Las Islas formadas o que se formen en el mar territorial, la zona económica exclusiva, la plataforma
continental o en toda clase de ríos, estuarios, arroyos, o en los lagos o lagunas navegables, excepto
las que pertenecen a particulares.
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f) Las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o
comodidad común.
g) Los documentos oficiales del estado.
h) Las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos.
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Esta limitación surge expresamente en el art. 240 del CCyC.
Art. 240 Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes: El ejercicio de los
derechos individuales sobre los bienes mencionados en las secciones primera y segunda debe ser
compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho
administrativo nacional y locales dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la
sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales,
el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial.
El precepto legal es una nueva manifestación de las limitaciones al ejercicio de los derechos subjetivos,
de aquellos derechos que tengan sus titulares sobre los bienes que pertenecen al dominio público, al
dominio privado del Estado y a los bienes particulares que integran su patrimonio, cuando al ejercerlos
afecten derechos de incidencia colectiva ambiental, los que vienen a tener protección legal en la
normativa iusprivatista.
Ante el ejercicio de esos derechos individuales sobre los bienes mencionados, la norma exige que el mismo
sea:
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Art.2 45 Legitimados: “La afectación puede ser solicitada por el titular registral, si el inmueble está en
condominio, deben solicitarla todos los cotitulares conjuntamente.
La afectación puede disponerse por actos de última voluntad, en este caso, el juez debe ordenar la
inscripción a pedido de cualquiera de los beneficiarios, o del ministerio público, o de oficio si hay
beneficiarios incapaces o con capacidad restringida.
La afectación también puede ser decidida por el juez, a petición de parte, en la resolución que atribuye
la vivienda en el juicio de divorcio o en el que resuelve las cuestiones relativas a la conclusión de la
convivencia, si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida”.
Podrá solicitar la afectación del inmueble:
• el titular registral,
• Todos los cotitulares conjuntamente cuando el inmueble esté en condominio,
• Podrá decidirla el juez cuando a petición de parte se atribuya la vivienda en el juicio de divorcio o
en el que resuelve las cuestiones relativas a la conclusión de la convivencia, si hay beneficiarios
incapaces o con capacidad restringida. Art. 246 Beneficiarios: Son beneficiarios de la afectación:
a) el propietario constituyente, su cónyuge, su conviviente, sus ascendientes o descendientes.
b) en defecto de ellos, sus parientes colaterales dentro del tercer grado que convivan con el
constituyente. Forma e inscripción de la afectación: la afectación podrá realizarse por acta
registral o por escritura pública. En los supuestos de afectación por actos de última voluntad, de solicitud
de la afectación en el juicio de divorcio o de conclusión de uniones convivenciales, la misma será por
orden judicial.
Para que el inmueble quede afectado al régimen de protección establecida requiere que se proceda a la
inscripción de dicha afectación en el registro de la propiedad inmueble según las formas previstas por
las leyes locales.
Si es por acta registral, la inscripción tendrá carácter constitutivo, ello atento a que son concomitantes.
Si se efectúa mediante escritura pública, aquí debemos aplicar las normas de derecho registral, y
por ende la inscripción será declarativa, encontrándose afectada la vivienda desde que se produjo el
bloqueo registral, tal cual el régimen de transmisión de los bienes inmuebles.
Cuando sea ordenada por el juez en un juicio sucesorio testamentario, de divorcio o de conclusión de
uniones convivenciales, deberá estarse al momento en que se dictó la resolución judicial.
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Salvo estas excepciones:
b) a solicitud de la mayoría de los herederos, si la constitución se dispuso por acto de última voluntad,
excepto que medie disconformidad del cónyuge supérstite, del conviviente inscripto, o existan
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beneficiarios incapaces o con capacidad restringida, caso en el cual el juez debe resolver lo que sea más
conveniente para el interés de éstos;
c) a requerimiento de la mayoría de los condóminos computada en proporción a sus respectivas partes
indivisas, con los mismos límites expresados en el inciso anterior;
d) a instancia de cualquier interesado o de oficio, si no subsisten los recaudos previstos en este Capítulo,
o fallecen el constituyente y todos los beneficiarios;
e) en caso de expropiación, reivindicación o ejecución autorizada por este Capítulo, con los límites
indicados en el artículo 249.
La relación jurídica es un vínculo que se establece entre dos o más personas a raíz de un acontecimiento (el
hecho jurídico) al cual la norma le asigna determinadas consecuencias. La hipótesis o supuesto jurídico es
causa de relaciones jurídicas y la parte dispositiva fija los derechos y obligaciones correspondientes a cada
sujeto. Encontramos así tres elementos de la relación jurídica:
El sujeto: es el sujeto de derecho, desde un punto de vista subjetivo es la facultad que tiene una persona
(humana o jurídica) frente a una u otras. No hay relación jurídica de persona a cosa. Se distingue entre sujeto
activo (titular de la facultad concedida por la norma) y sujeto pasivo (obligado a guardar determinada
conducta).
El objeto: finalidad perseguida al formar la prestación. Es la realización del deber jurídico que consiste en
un hecho positivo (dar y hacer) o negativo (no hacer).
La causa: los hechos jurídicos son la causa fuente de las relaciones jurídicas.
CONCEPTO NORMATIVO
ART 257.- Hecho jurídico. El hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico,
produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.
•Acontecimiento: aquí se engloba toda una serie de supuestos como: hechos, abstenciones, sucesos,
situaciones, o estados que pueden provenir del hombre o la naturaleza. No se cierne a un hecho material.
•Efecto jurídico: la norma al captar el acontecimiento producido en la realidad le asigna un efecto, el que al
ser impuesto por ella, se convierte en efecto jurídico. Estos efectos que el ordenamiento le hace producir al
hecho son el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.
•Relaciones y situaciones jurídicas: la situación jurídica es un modo de estar las personas en la vida social,
regulada por el Derecho. Estas situaciones pueden ser unisubjetivas (personas en sí mismas o en relación a
los bienes) o plurisubjetivas (actúan más de una persona). A las últimas se las denomina relaciones jurídicas.
Hay una vinculación de género a especie entre ambos términos y se descarta la posibilidad de relación entre
persona y cosa.
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Muchas de ellas surgen de los aportes doctrinarios y no del texto legal. A saber:
Hechos naturales (de la naturaleza) y hechos humanos (del hombre): se clasifica según quien sea el
autor que desarrolla el hecho o de quien proviene el mismo. Será un hecho jurídico humano cuando lo realiza
el hombre y si estamos en presencia de un acontecimiento natural donde el hombre no interviene y es externo
a él, será un hecho jurídico natural.
Actos humanos voluntarios o involuntarios: los hechos que realiza el hombre, que se traducen en actos,
se clasifican según reúnan determinados requisitos que fija el texto legal.
1. Los hechos humanos voluntarios, según el art.260 del CCyC son los ejecutados con discernimiento,
intención y libertad, que se manifiestan por un hecho exterior.
2. Los hechos humanos involuntarios, según el art. 261 del CCyC son involuntarios: a) el acto de
quien, al momento de realizarlo, está privado de la razón; b) el acto ilícito de la persona menor de
edad que no ha cumplido diez años; c) el acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido
trece años, sin perjuicio de lo establecido en disposiciones especiales.
Actos lícitos e ilícitos: la licitud implica el ejercicio de la libertad personal, es ilícito todo lo que no está
prohibido. Al poder determinar que se está en presencia de un acto ilícito, contrario al ordenamiento jurídico,
se genera el deber de reparar el daño causado con la conducta realizada. El art. 1717
Simple acto lícito y acto jurídico: los actos voluntarios y lícitos, al igual que cualquier hecho jurídico, van
a producir las consecuencias que la ley establece. Esta clasificación se da dependiendo de si estas
consecuencias son directamente buscadas o no por quien realiza el acto. Según el art.258 del CCyC el simple
acto lícito es la acción voluntaria no prohibida por la ley, de la que resulta alguna adquisición,
modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Es decir, se producen consecuencias
independientemente de la voluntad del autor, las haya buscado o no. En cambio, según el art. 259 del CCyC
define al acto jurídico como, el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición,
modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. A dicho acto la ley otorga la consecuencia
que quien lo ejecutó buscaba.
Hechos constitutivos, modificatorios y extintivos: (surge del art. 257 que define al hecho jurídico) Son
constitutivos los hechos que tienen como consecuencia el nacimiento o adquisición de una relación o
situación jurídica. Son modificatorios los hechos que tienen como consecuencia modificar algunas
situaciones entre el nacimiento y la extinción de la relación o situación jurídica, pero que no modifican los
elementos de estas últimas. Son extintivos los hechos que ponen fin a una relación o situación jurídica.
Hechos simples y complejos: es importante esta distinción, según se produzcan por un acontecimiento
singular o que requieran dos o más acontecimientos para completar la figura del hecho jurídico. A su vez
los complejos, pueden ser simultáneos o sucesivos.
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ELEMENTOS INTERNOS DEL ACTO VOLUNTARIO.
Deben existir en su conjunto para que haya voluntad jurídica. Se habla de voluntad jurídica, ya que un acto
puede tener voluntad psicológica (comprender un acto y querer realizarlo) pero que para el derecho no exista
voluntad en términos normativos (voluntad jurídica). Puede haber una voluntad jurídica que no tenga como
sustento una voluntad psicológica real y viceversa, puede haber voluntad psicológica sin que la ley la
considere.
1. DISCERNIMIENTO: discernir implica distinguir una cosa de otra, formando juicio acerca de la diferencia
que existe entre ellas. Es la aptitud del sujeto para apreciar las consecuencias de sus acciones. Por él se
puede distinguir el bien del mal y entender el alcance, el valor y las consecuencias de cualquier acto. En el
art.261, el CCyC establece en qué casos no habrá discernimiento: a) en el acto de quien, al momento de
realizarlo, está privado de la razón; b) en el acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido
diez años; c) en el acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido trece años, sin perjuicio de
lo establecido en disposiciones especiales.
La ausencia de discernimiento no se produce por que exista algún vicio, sino por la aptitud intelectual del
sujeto al momento de la realización del acto. Dos causas obstan al discernimiento: a) minoría de edad; b)
privación de la razón permanente o transitoria.
a) Minoría de edad: se considera que existe voluntad jurídica a partir de una determinada edad. La
norma establece dos edades a partir de las cuales el acto es voluntario. Para los actos ilícitos se
establece que la persona mayor de 10 años tiene discernimiento y se le puede imputar al menor los
actos ilícitos, respondiendo por su propio patrimonio, independientemente de la responsabilidad
de sus padres y del derecho de repetición que éstos tienen contra sus hijos.
Para los actos lícitos se fija la edad de 13 años para considerar que la persona otorgante del acto, obra
con discernimiento. Es a partir de esta edad que la persona es considerada adolescente. Tendrán
discernimiento tan solo para los actos que la ley expresamente les permite realizar. (Por lo dispuesto en el
art. 26) El fundamento está en que el niño puede con más facilidad y premura discriminar entre lo que está
prohibido y lo que está permitido.
b) Privación de la razón: la norma prevé que no serán voluntarios los actos ejecutados por un sujeto
privado de la razón al momento del acto. Se refiere al caso en que el sujeto no se encuentra en pleno
uso de sus facultades, ya sea por una situación permanente (sufrir una patología mental) o una
transitoria (embriaguez, uso de estupefacientes) o bien de cualquier otra situación que provoque la
perdida transitoria de la razón.
Los actos lícitos ejecutados por personas que obran en estas circunstancias, siempre serán considerados
involuntarios. En los ilícitos, es necesario distinguir entre: el acto será involuntario cuando no ha dado
lugar por negligencia o imprudencia a encontrarse en dicho estado de privación, no será involuntario
cuando esa inconciencia proviene de la negligencia del sujeto. En este caso el acto y su consecuencia son
imputables al sujeto que lo ejecuta debiendo el sujeto indemnizar el daño causado según las pautas
establecidas. INTENCIÓN. - Es según Freitas el discernimiento aplicado a un acto que se ha deliberado
practicar.
Brebbia dice que la hay cuando se ha realizado el acto tal como se pensó llevarlo a cabo y faltara dicho
elemento cuando el acto cometido no coincida con el acto deliberado.
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El discernimiento y la intención son dos estados de presentación sucesiva, la ausencia de discernimiento
excluye a la mera posibilidad de la intención. Porque la intención no es más que una aplicación específica
de la aptitud de discernir. Suprimen la intención tanto el error como el dolo.
LIBERTAD. - Es la facultad de elegir entre distintas alternativas espontáneamente, esto es, sin coacciones.
Por tanto, obsta la libertad y determina la invalidez del acto, la violencia física y la violencia moral Se
presume que la intención y la libertad, existen en el acto. Entonces quien alegue que los mismos no se
encuentran presentes por la existencia de vicios, deberá acreditar las causales obstativas invocadas. FORMAS
DE MANIFESTACION DE LA VOLUNTAD
Los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un
hecho material. Se pueden clasificar las formas de manifestación de la voluntad en:
-Manifestación expresa (art.262): a) oral, b) por escrito, c) por signos inequívocos.
-Manifestación tácita (art.264): no está dirigida a la manifestación de la voluntad del sujeto, tiene otra
finalidad, pero sin lugar a equívocos manifiestan esa voluntad: ejecución de hechos materiales o actos por
los cuales se la puede conocer con certidumbre.
Formas de manifestación expresa. - tienen por finalidad manifestar la voluntad del agente:
a) Oral: el sujeto se manifiesta verbalmente, y a través del habla dice lo que quiere. Su principal
inconveniente es la prueba, atento a que no queda registrada.
b) Escrita: se plasma precisamente a través de la escritura y, a diferencia de la manifestación oral,
queda registrada en un documento, instrumento público o particular. Su característica positiva es la
facilidad a la hora de la prueba, pero podría existir una divergencia entre lo pensado por el sujeto y
lo escrito en el documento
c) Por signos inequívocos: implica que el sujeto realiza gestos de los que no cabe ninguna duda sobre
cuál es la voluntad del que lo realiza, por ejemplo: levantar la mano en una subasta.
Formas de manifestación tácita.- se produce cuando se realizan actos que tienen o persiguen otra finalidad,
pero que de los cuales se puede inferir o extraer la voluntad del agente. Tiene ciertos requisitos:
-Para que sea válida, en primer lugar requiere que la voluntad pueda conocerse con certeza.
- Que el agente no pruebe que el acto realizado no implico manifestar la voluntad en sentido inferido. Solo
será admitida si la norma para ese acto voluntario no requiere una forma de manifestación expresa. Y que
las partes no hayan impuesto una formalidad especifica en base al principio de la libertad de formas y la
autonomía de la voluntad.
Silencio como manifestación de la voluntad.- el silencio por si solo, no implica manifestación. Lo que se
debe dilucidar es en qué casos se podría atribuir consecuencias jurídicas al silencio o comportamiento
omisivo. El art. 263 establece: “El silencio opuesto a actos o a una interrogación no es considerado como
una manifestación de voluntad conforme al acto o la interrogación, excepto en los casos en que haya un
deber de expedirse que puede resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas, o de
una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes.” En la primera parte sienta el
principio general, de que el silencio por si solo opuesto a un acto o a una interrogación no implica
manifestación de la voluntad. Encuentra su fundamento en al art. 19 de la CN, donde el sujeto tiene derecho
a no expresarse si no lo considera, respetando su ámbito de privacidad.
En la segunda parte se establecen las excepciones al principio general, cuando hay un deber de expedirse
que puede resultar de:
a) La ley: la norma es quien establece que el sujeto debe efectuar un determinado comportamiento, y
ante el comportamiento omisivo, presume que se manifestó aceptando. Por ejemplo: el supuesto de
presunción de consentimiento para el trasplante de órganos.
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b) La voluntad de las partes: con fundamento en la autonomía de la voluntad, son los contratantes
quienes pueden pactar que ante determinada situación, comportamiento o acto de una de las partes,
el silencio de la otra, en ese negocio será considerado manifestación de la voluntad, entendiendo
que acepta.
c) De los usos y prácticas: sobre todo en materia comercial, el silencio puede ser entendido como
manifestación de la voluntad. Será en definitiva la apreciación judicial la que establezca si conforme
determinados usos y prácticas en ese caso en concreto el silencio del sujeto debe ser entendido como
manifestación de la voluntad. Esto, de acuerdo al art. 1 del CCyC, que autoriza a la costumbre a ser
Derecho.
d) De una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes: es necesario que existan
antecedentes entre las partes, y una de ellas, en el encadenamiento lógico de esa relación, calla. Allí
se entiende que el silencio implica manifestación de la voluntad. El fundamento radica en la
confianza, la buena fe que campea e impera en las relaciones negociales.
Divergencias entre la voluntad interna y la voluntad manifestada. - normalmente la voluntad forjada
en el fuero íntimo, coincide plenamente con lo que el sujeto manifiesta, por lo tanto, a esta voluntad
manifestada (plenamente valida) se le harán producir todos los efectos jurídicos que la ley otorga.
Sin embargo, pueden existir discordancias entre la voluntad interna y la externa. Se pueden dar diversas
circunstancias, sea que lo hizo con intención en el caso de la simulación, o que lo hizo con la intención
viciada como el dolo, el error o la violencia, o bien sin intención.
Vicios de la Voluntad
CONCEPTUALIZACION Y RATIO LEGIS. - Los vicios de la voluntad son defectos congénitos que
presenta la misma, que la priva de ser sana. Son el error, dolo y la violencia.
El error y el dolo son causales obstativas de la intención; y la violencia (física o moral) de la libertad.
Como consecuencia de la presencia de vicios en los actos lícitos nos encontramos con la invalidez de los
mismos. En los actos ilícitos encontramos la eximición de la responsabilidad civil del agente. Para llegar a
dicha consecuencia el ordenamiento solicita que estos vicios cumplan con determinados requisitos y si no
cumple con todos y cada uno de ellos, el negocio seguirá siendo válido a pesar de la presencia de éste. La
lógica se rompe en tener como valido un acto donde la voluntad está viciada, aquí la conclusión está en la
seguridad jurídica del tráfico negocial.
Es importante diferenciar los vicios de la voluntad de los vicios propios de los actos jurídicos, allí
encontramos a la lesión, fraude y la simulación. Mientras que los primeros pueden perjudicar a todos los
actos voluntarios por afectar el proceso de la voluntad interna/ desacople entre voluntad externa e interna y
su consecuencia es la nulidad o invalidez del acto; la otra triada solo afecta con exclusividad a los negocios
jurídicos y la razón siempre redunda en la afectación de la buena fe.
ERROR DE HECHO
ERROR VICIO.- El error se configura cuando se obra en base a un estado mental en que resulta impedida
la verdadera representación de la realidad o es sustituida por otra no verdadera; o cuando no coincide la
declaración con la intención del agente al proyecto. Allí se establece la primera y gran división del error. A)
error motivo. B) Error en la declaración.
El error vicio o error motivo, para que produzca la anulación del acto debe cumplir varios requisitos: debe
ser de
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“hecho” es decir, debe recaer sobre las circunstancias fácticas del negocio jurídico, debiendo ser además
“esencial” y en determinados supuestos también “reconocible”. El art. 265 establece que estas dos
características deben presentarse en el error de hecho para causar la nulidad y además: “El error de hecho
esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del acto. Si el acto es bilateral o unilateral recepticio, el error
debe, además, ser reconocible por el destinatario para causar la nulidad.” El error se clasifica en esencial
y accidental. El primero de ellos es hábil para llevar al negocio a su invalidez, mientras que en el segundo
caso, por recaer sobre circunstancias accesorias, no lo habilita.
ERROR DE HECHO ESENCIAL.- Este existe cuando si esa equivocación, no hubiera estado presente
en el agente, no habría celebrado ese negocio; siendo ese el elemento subjetivo de la figura.
Se le debe agregar un elemento objetivo y es que ese error motivo debe recaer sobre un “elemento básico”
del negocio; estos elementos deben ser los esenciales, que le dan fisonomía particular al acto en razón de la
relevancia que poseen. El art. 267 del CCyC trata los supuestos de error esencial:
“Supuestos de error esencial. El error de hecho es esencial cuando recae sobre: a)
la naturaleza del acto;
a) un bien o un hecho diverso o de distinta especie que el que se pretendió designar, o una calidad,
extensión o suma diversa a la querida;
b) la cualidad sustancial del bien que haya sido determinante de la voluntad jurídica según la
apreciación común o las circunstancias del caso;
c) los motivos personales relevantes que hayan sido incorporados expresa o tácitamente;
d) la persona con la cual se celebró o a la cual se refiere el acto si ella fue determinante para su
celebración.”
a) Error sobre la naturaleza del acto: se sitúa a este, en general, en materia contractual. Son casos en
que una parte entiende celebrar determinado acto jurídico y la contraparte uno diferente.
También puede presentarse en los actos jurídicos unilaterales
b) Error sobre el objeto del negocio: aquí existen cuatro supuestos:
-Error sobre objeto diverso: se abarca todo tipo de prestación de dar y hacer.
-Error sobre la especie de la cosa: cosas que pertenecen al mismo género (perro), pero de especie diferente
(doberman)
-Error sobre la calidad de la cosa: la calidad de la cosa debe ser determinante, para lograr la nulidad del acto.
-Error sobre la cantidad: lo importante es que la cantidad sea esencial para la individualización del objeto.
El error en la cantidad se convierte en error sobre la identidad.
c) Error sobre la cualidad del bien: el art. Expresa “que haya sido determinante de la voluntad jurídica
según la apreciación común o las circunstancias del caso”; para determinar si el error es esencial
porque ha caído sobre las características esenciales o sustanciales de las cosas habrá que estar a la
apreciación común o las circunstancias del caso. Ese error se debe probar y el juez debe apreciar
los hechos teniendo en cuenta que el error no se presume.
d) Error sobre los motivos personales relevantes que hayan sido incorporados: la causa en este cuerpo
normativo es un elemento esencial. Este supuesto refiere a aquellas razones que llevaron a la
persona a celebrar ese negocio y que no han quedado in mente retenta, sino que han sido
manifestadas a la otra parte de forma expresa o tácita.
e) Error sobre la persona: considera esencial al error cuando recae sobre la persona con la cual se
celebró o a la cual se refiere el acto si ella fue determinante para su celebración. Se refiere a los
actos intuitu personae (encargo una obra un artista por sus cualidades y no es la persona que creyó
que era), matrimonio, actos a título gratuito, locación de obra…
ERROR RECONOCIBLE. - Esta caracterización busca amparar al destinatario de la declaración errónea,
ya que si él no pudo advertirlo, el acto quedara en pie a pesar del error del declarante. Se da primacía a la
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voluntad declarada frente a la interna. El destinatario es protegido por el sistema, pero a la vez es evaluado
en su accionar. El art. 266 establece:
“El error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo pudo conocer según la naturaleza del
acto, las circunstancias de persona, tiempo y lugar.” El análisis debe ser objetivo y teniendo en cuenta
pautas generales de ese individuo, esta figura en análisis está asentada en principios rectores como la buena
fe, la confianza y la seguridad del tráfico negocial.
ERROR EN LA DECLARACIÓN. El art.270 reza: “Las disposiciones de los artículos de este Capítulo
son aplicables al error en la declaración de voluntad y en su transmisión.” En estos casos el sujeto por
apresuramiento o por distracción manifiesta una voluntad que no tenía intención de hacer (equivoca peso
por dólar; compro en lugar de vendo). Otro supuesto es que no haya ninguna intención de declarar, aquí hay
una divergencia total entre la voluntad interna y la declarada (diferente al error motivo).
ERROR ACCIDENTAL.- Se da cuando el error recae sobre una calidad accidental, sobre algo
intrascendente de la cosa o sobre un accesorio de ella, aunque sea motivo determinante. No se encuentra
regulado por el CCyC y es palmario que es inhábil para producir la nulidad del negocio. Pero podrían ser
resarcidos los daños que sufriera el sujeto por motivo de ello.
SUBSANACIÓN DEL ACTO. SUBSISTENCIA DEL ACTO. - De acuerdo con los principios generales
de conservación de los negocios y el de buena fe, el art. 269 dice: “La parte que incurre en error no puede
solicitar la nulidad del acto, si la otra ofrece ejecutarlo con las modalidades y el contenido que aquélla
entendió celebrar.” Entonces, quien erró al momento de celebrar el acto no puede exigir su nulidad si su
interés ha sido satisfecho. No se justifica invalidar el acto si no existe prejuicio que deba ser subsanado.
Dolo
Se distinguen varias acepciones del dolo en el derecho privado, se encuentran:
-El dolo como un factor subjetivo de atribución de la responsabilidad civil, configurado por la intención de
perjudicar.
-El dolo en el incumplimiento de las obligaciones. No cumple pese a poder hacerlo.
-Dolo vicio de la voluntad (el que se desarrollará): toda maniobra engañosa que lleva a una persona a realizar
un negocio de donde surge un prejuicio.
Se observa que siempre al hablar de dolo, el mismo configura una ilicitud. El sujeto conscientemente está
violando un mandato jurídico. Además, la teoría del dolo fue ampliamente estudiada por el Derecho Penal.
Ambos vicios afectan a un mismo elemento interno de la voluntad: la intención. Lo característico del dolo
es el engaño, el cual no aparece en ninguna clase de error. La equivocación no obedece a engaño o inducción
de otro sujeto sino a una espontánea y falsa apreciación de la realidad del agente. Ambas cumpliendo
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determinadas previsiones provocaban la nulidad el acto celebrado, pero el dolo siempre dio lugar a la
indemnización (no así el error). La actual legislación los diferencia aún más, ya que el dolo no requiere ser
reconocible, requisito necesario en determinadas clases de error.
-Dolo esencial e incidental: en el primero de ellos el engaño es determinante, causa principal, para la
realización de ese negocio. Si ese engaño no se hubiera producido la víctima no lo habría celebrado. En el
dolo incidente el engaño, si bien no es determinante, llevo a la víctima a consentir condiciones más gravosas;
puede haberlo celebrado igual, pero hubiese pagado menos.
El dolo esencial tiene como consecuencia la nulidad del acto (art.272), el incidental no provoca este efecto,
dando lugar al reclamo de los perjuicios ocasionados, de acuerdo al art.273.
-Dolo directo e indirecto: existe dolo directo cuando la maniobra engañosa es perpetrada por una de las
partes del negocio o representante suyo. Es indirecto si el engaño lo realiza un tercero ajeno al acto.
REQUISITOS QUE DEBE PRESENTAR EL DOLO PARA LLEGAR A LA NULIDAD DEL NEGOCIO.
El primer requisito para esta sanción es que el dolo sea esencial, es decir, determinante de la voluntad del
agente, causa principal. En el art. 272 se establece: “El dolo es esencial y causa la nulidad del acto si es
grave, es determinante de la voluntad, causa un daño importante y no ha habido dolo por ambas partes.”
Son tres requisitos negativos y uno positivo, debiendo estar todos presentes:
1) Dolo grave: la maniobra empleada para engañar a la víctima debe presentar cierta entidad. Si la
maquinación podría haber sido sorteada sin dificultad no es grave. El límite radica en la buena fe.
La gravedad se juzga entre el sujeto engañado y sus condiciones; este es un requisito subjetivo,
tiene presente los perfiles de la víctima.
2) Dolo determinante: con este requisito se ratifica la esencialidad del dolo. Ante la ausencia de ese
engaño la víctima no hubiera celebrado el negocio, ya que es la causa que lo lleva a concretar el
acto (dolo principal). El engaño puede concretarse al inicio o sobreviniente a la iniciación de las
negociaciones, lo importante es si ha sido o no la causa determinante.
3) Que cause daño importante: se incorpora un elemento objetivo, se requiere un daño y además lo
califica, que sea importante. Un daño insignificante no puede conllevar a la nulidad del negocio.
Este puede ser de naturaleza patrimonial o moral ya que la teoría de los vicios de la voluntad de se
aplica a negocios jurídicos son contenido patrimonial o los extrapatrimoniales (como los
personalísimos).
4) Inexistencia de dolo recíproco: quien obra con dolo no puede alegar el cometido por la otra parte.
La ley se desentiende ante dos tramposos y no protege a ninguno.
DOLO INCIDENTE.
Se lo puede caracterizar como aquel que no ha sido determinante de la acción de quien sufre el dolo, pero
que ha influido sobre las modalidades del acto haciendo que la víctima lo celebre en condiciones más
gravosas/onerosas que las que hubiera aceptad de no mediar el engaño. Explica el art. 273: “El dolo
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incidental no es determinante de la voluntad; en consecuencia, no afecta la validez del acto.” Se lo puede
caracterizar como aquel que no ha sido determinante de la acción de quien sufre el dolo, pero que ha influido
sobre las modalidades del acto haciendo que la víctima lo celebre en condiciones más gravosas que las que
hubiera aceptad de no mediar el engaño.”
Los requisitos del dolo incidental se definen por exclusión de los que exige el art. 272. Si la maniobra aunque
fuera virtualmente burda, logro engañar a la víctima y ocasionó un daño, el mismo debe ser reparado. Los
principios generales de la responsabilidad civil siguen funcionando, por tanto si hay daño y existe causalidad
entre el engaño y el reparo, este debe ser indemnizado.
DOLO INDIRECTO.
La maniobra engañosa puede ser perpetrada además de por una de las partes, por un tercero configurándose
así el dolo indirecto. Como tercero no se incluye al representante de la parte ya que se entiende que forma
parte del mismo centro de interés. El art 273 prevé que el autor del dolo esencial y del dolo incidental puede
ser una de las partes del acto o un tercero, dando lugar a las mismas consecuencias en ambos casos.
Refiriéndose a la responsabilidad de los daños causados, el art.275 expresa: “El autor del dolo esencial o
incidental debe reparar el daño causado. Responde solidariamente la parte que al tiempo de la celebración
del acto tuvo conocimiento del dolo del tercero.”
-Si el dolo indirecto es incidental, la única consecuencia jurídica es la acción por los daños causados. -Si
el dolo indirecto es esencial y cumple con todos los requisitos del art. 272, da lugar a dos acciones: la acción
de nulidad y la acción resarcitoria.
-El dolo perpetrado por un tercero que benefició a una de las partes genera responsabilidad solidaria de
ambos si la parte era sabedora del dolo “al tiempo” de la celebración del acto. La norma establece que si la
parte toma conocimiento con posterioridad a la celebración, solo responderá por los daños frente a la víctima
el tercero artífice del engaño.
Violencia.
Es el tercer vicio de la voluntad, y puede abarcar tanto la coacción física (fuerza) como la moral
(intimidación). Se regulan ambos supuestos en el art. 276: “La fuerza irresistible y las amenazas que
generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se puedan contrarrestar o evitar en la persona
o bienes de la parte o de un tercero, causan la nulidad del acto. La relevancia de las amenazas debe ser
juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso.” FUERZA
FISICA.
Cobra relevancia la fuerza física como vicio de la voluntad en los actos negativos, ya sea impidiendo a
través de la fuerza que concurra a un lugar a manifestar su voluntad como que cumpla un deber contraído;
estos actos negativos o abstenciones deben ser considerarse producto de una fuerza irresistible, ya que la
víctima se quedó sin elecciones. Al decir de Brebbia, la persona coaccionada no ha tenido voluntad, esta ha
sido suplantada por la del violentador.
INTIMIDACIÓN.
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La intimidación o violencia moral se ejerce sobre el ánimo del sujeto mediante la amenaza de infligirle un
mal futuro. El vicio consiste en la alteración del normal proceso formativo de la voluntad, ya que aparece la
coerción como motivo determinante y aunque en realidad se quiere lo que se hace, no se lo quiere con
absoluta libertad.
Amenaza: es antijurídica la coerción cuando el medio empleado para intimidar es en sí mismo ilícito
(amenazar al cobro de una deuda mediante un arma de fuego). La intimidación mantiene una íntima relación
con el ejercicio regular de los derechos subjetivos. El acreedor tiene derecho a cobrar la deuda, pero el
mundo jurídico no lo ampara frente a una conducta abusiva. Es irrelevante si el autor de la conducta no la
percibe como ilícita o antijurídica ya sea por error o por falta de discernimiento, la evaluación debe realizarse
en forma objetiva. Temor de sufrir un mal grave e inminente: el miedo es lo que lleva a la persona a elegir
ese mal menor y a celebrar un negocio que en realidad no está de acuerdo; lo quiere coaccionado por esa
falta de libertad, es decir que existe voluntad, pero la misma tiene un vicio o defecto. El Código habla de un
“mal grave e inminente”: inminencia significa que el daño ocurrirá en breve, sin necesidad de que sea
inmediato. Por otra parte, debe ser grave y posible: con gravedad se refiere a la importancia y que presente
la suficiente idoneidad.
Bienes sobre los que caen las amenazas: la expresión legal debe entenderse que comprende las amenazas
de privación de la vida, salud, secuestros, difusión de hechos que afecten al honor y destrucción de bienes.
El CCyC se aparta de enumeraciones y lo importante pasa a ser que la amenaza haya tenido la magnitud
suficiente para ejercer influencia en el proceso formativo de la voluntad.
Motivo determinante: la amenaza debe ser determinante de la voluntad, el acto no se hubiese llevado a cabo
si no se configuraba tal situación. El miedo fue causa eficiente de esa voluntad.
PRUEBA DE LA VIOLENCIA.
la libertad como elemento del acto voluntario también se presume, quien alegue el extremo de la fuerza o
intimidación tiene la carga de probar el hecho.
TEMOR REVERENCIAL.
Es aquel que supone un sentimiento de respeto, particular consideración o sujeción hacia otro; quedando en
la actualidad circunscripto al campo laboral. El CCyC no trata el tema porque se está de acuerdo que ese
temor, por sí solo, no es causa suficiente de invalidez. Pero, se destaca que si a ese temor, se le suman actos
de intimidación que generan un temor fundado de sufrir un mal, queda configurado el hecho de la
intimidación.
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UNIDAD 13: ACTO JURÍDICO
El acto jurídico es el instrumento ordinario y especifico al que recurren las personas para regir por si mismas
sus intereses económicos, pero también de otra índole, como los de familia y personalísimos, dentro de los
límites del ordenamiento normativo.
El principio de autonomía privada / autonomía de la voluntad, es uno de los pilares de nuestro código, por
él los particulares pueden autorregular sus intereses y una vez que lo han hecho, tienen la obligación de
respetarlo como a la misma ley. La autonomía de la voluntad crea derechos y obligaciones hacia las partes
contratantes, es decir, se crean derechos subjetivos. Esta autonomía privada descansa sobre dos libertades:
una es la posibilidad que tiene el particular de elegir contratar o no (libertad de contratación o autodecisión)
y la otra, la elección de sus cláusulas (libertad contractual o autorregulación).
LICITUD: el acto objetivamente debe ser conforme a derecho. Lo licito admite una vaguedad según: 1) que
estén regulados por las normas 2) los actos estén simplemente admitidos, pero no regulados en forma
específica, que se presumen autorizados en virtud del principio del art. 19 de la CN. Hay ilicitud cuando el
ordenamiento jurídico prohíbe el acto en forma expresa o implícita, imponiendo una sanción. Cabe resaltar
que la voluntariedad y la ilicitud tienen directa repercusión sobre el problema de la validez/invalidez, pues
la falla o ausencia de tales atributos desemboca en la nulidad.
FIN INMEDIATO: la norma exige que la voluntad de las partes se encuentre dirigida en forma inmediata
a producir efectos jurídicos, que tenga como finalidad: la adquisición, modificación o extinción de
relaciones o situaciones jurídicas. Debe existir entre ellas el propósito de autorregulación de sus intereses.
PRINCIPALES CLASIFICACIONES.
Como la normativa no incorpora clasificaciones, la doctrina se encargó de ello y los clasificó en:
Según el contenido por el carácter de las relaciones: patrimoniales y extrapatrimoniales. Los
actos patrimoniales son aquellos con contenido económico, apreciable en dinero (contratos de
compraventa). Los extrapatrimoniales se refieren a derechos insusceptibles de apreciación pecuniaria
(reconocimiento de un hijo), lo que no quita que tengan repercusión económica (obligación alimentaria).
Según el número de participantes en el acto: unilaterales, bilaterales o plurilaterales. El criterio
clasificatorio se da en el número de manifestaciones de voluntad que concurren a la formación del acto.
Podrán ser unilaterales si se requiere una manifestación de voluntad para su configuración (emisión de un
testamento); bilaterales si se necesitan dos (matrimonio, pactos de convivencia) y plurilaterales cuando
convergen más de dos voluntades en dicha creación (conformación de una persona jurídica con más de dos
voluntades).
Según el momento de eficacia del acto: entre vivos y de última voluntad.
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En los actos de última voluntad hay una prórroga de sus efectos hasta el fallecimiento del sujeto de cual
emana, el testamento es el caso típico, pero también existe la disposición de órganos humanos después de
la muerte del disponente. Son actos entre vivos, los contratos, matrimonios, adopción.
Según la influencia directa o indirecta de la causa: causales y abstractos.
Se entiende por causa a la finalidad abstracta perseguida con la realización del negocio y también el móvil
particular de las partes que fue determinante de esa concreción, la ineficacia del negocio se determina por
falta de causa o su ilicitud. A esos actos se los determina causales. En los actos abstractos existe una causa,
pero luego de su nacimiento el negocio se despega de la misma y en un determinado momento ya no se
puede discutir sobre ella.
Según la extensión de los actos patrimoniales: de disposición, administración y conservación. Actos
de disposición: son susceptibles de comprometer seriamente el patrimonio de la persona en razón de que
disminuyen o modifican sustancialmente la estructura del patrimonio o comprenden su porvenir por largo
tiempo. Aquí encontramos: donación, enajenación, arrendamiento de inmuebles por muchos años.
Actos de administración: tienen por fin hacer producir beneficios a los bienes del patrimonio respetando su
naturaleza y destino, no afectan la estructura de los bienes de capital del patrimonio. Ejemplos: cobro de
alquileres, el pago o percepción de intereses.
Actos de conservación: tienen por finalidad concreta conservar un bien de importancia, en peligro de
perderse. Son por ejemplo: interrupción de la prescripción, venta de cosas fácilmente perecederas.
Según las asignaciones que contienen: onerosos y gratuitos.
Son actos jurídicos onerosos en los que existen prestaciones a cargo de todas las partes, sin importar el
momento en que cada una las haya hecho. En cambio, son a título gratuito los actos en que solo una de las
partes debe cumplir con una prestación, en tanto que la otra/s se limita a recibirla, sin estar obligada a nada
ni efectuando una prestación anterior.
Actos directos, indirectos y fiduciario: son directos cuando el resultado práctico que se busca se obtiene
inmediatamente con el acto típico correspondiente (compraventa para transferir la propiedad). Indirectos
son los actos reales utilizados como recurso técnico para producir un efecto jurídico determinado pero
distinto o ajeno a la función económica típica que el acto está destinado a producir. El negocio fiduciario se
caracteriza por el empleo de un medio jurídico que va más allá del que demandaría la finalidad práctica
perseguida por el otorgante.
Elementos del Acto Jurídico.
En este campo encontramos elementos: esenciales, naturales y accidentales.
Son elementos esenciales el sujeto, el objeto, la causa y la forma. Se consideran esenciales debido a que la
falta de uno de ellos hace caer al acto o negocio jurídico.
Los llamados elementos naturales acompañan a la naturaleza del negocio, pero son de carácter
complementario de la voluntad, pudiendo las partes dejarlos sin efecto por no considerarlos necesarios para
que exista el negocio. Se encuentran íntimamente ligados a los efectos del acto jurídico. Los denominados
accidentales, no son necesarios para la existencia de un negocio jurídico, pero pueden ser incorporados por
la autonomía de la voluntad y una vez que se incorporan tienen una trascendencia mayúscula. Entre ellos
están la condición, el plazo y el cargo.
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Estas categorías pueden ser acumulativas, la parte puede ser parte y otorgante o bien otorgante y luego
sucesor, etc.
a) Partes.- Se entiende por parte un centro de intereses del que emana una manifestación de voluntad,
sobre el cual recaen los efectos jurídicos del acto. En general la parte es quien otorga el acto, pero,
muchas veces la parte no otorga el acto por sí misma, sino que lo realiza a través de otra persona.
No hay coincidencia entre la parte y el otorgante: se incorpora aquí la figura de representante.
Requisito de la capacidad: las partes deben tener capacidad de derecho y ejercicio cuando intervienen
personalmente en el acto. Si la persona es incapaz de ejercicio, debe el acto ser otorgado a través de su
representante y entonces el recaudo de la capacidad se trasladará hasta este último.
b) Otorgante.- En general la parte es quien otorga el acto, por ejemplo: si A desea vender su automóvil
y es esa persona quien firma la documental necesaria y además hace entrega del mismo será parte
y otorgante. Pero no es óbice para poder celebrar un acto jurídico a través de otra persona: su B
quiere vender un depto. De su propiedad en Bariloche y le encomienda la venta a C, de su confianza.
Acá será C quien entregue el inmueble y firmara la escritura; C será un representante de B en ese
acto, pero todos los efectos recaerán en la esfera patrimonial de B. B acá es la parte y C el otorgante.
Cuando no hay coincidencia entre parte y otorgante, se comienza a derivar a la institución del representante
Representante: concurre al acto como otorgante, pero sustituyendo a la parte en cuyo interés actúa y a quien
involucra y compromete en el negocio. Los efectos de los actos que realiza en representación de otro son
imputables a este.
c) Terceros.- son terceros todos aquellos que no son partes del acto. No todos los terceros se
encuentran completamente desinteresados del acto, son ajenos al él pero en algún punto, a ciertos
terceros, no les es totalmente indiferente el acto.
Acreedores: se pueden clasificar en quirografarios (carecen de toda preferencia para el cobro de su
acreencia) y privilegiados (tienen derecho a ser cobrados con antelación). Los acreedores no pueden
intervenir en los actos jurídicos otorgados por su deudor, pero de forma indirecta se pueden ver afectados.
La suerte de los acreedores siempre está ligada a sus deudores, por ej., si se rompe la cadena de pagos se
ven perjudicados. Sucesores a título singular: son aquellos que reciben un derecho en particular. Estos
sucesores pueden provenir de actos entre vivos (comprador de una cosa) o mortis causa (legatario). Estos
no se ven afectados por los actos jurídicos realizados por las partes. Son definidos por el art. 400 del CCyC.
Terceros propiamente dichos: son terceros completamente ajenos al acto; no tienen ninguna relación con el
mismo por lo tanto carecen de toda acción aun cuando puedan sentirse afectados en su esfera de actividades
por los negocios ajenos.
a) Posible: tanto los hechos como los bienes deben ser posibles. La doctrina sostiene que debe ser
posible fisca o material y jurídicamente. La primera imposibilidad proviene de las leyes físicas
(estar presente simultáneamente en dos lugares). La segunda categoría de imposibilidad proviene
del Derecho, éste le impide a determinados hechos ser supuestos jurídicamente válidos. La
imposibilidad para llegar a la nulidad del negocio, debe ser, en primer lugar “originaria”: desde que
se celebró el acto. Expresa el art. 280 “El acto jurídico sujeto a plazo o condición suspensiva es
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válido, aunque el objeto haya sido inicialmente imposible, si deviene posible antes del vencimiento
del plazo o del cumplimiento de la condición.” Entonces, el acto existe desde el inicio pero recién
surte sus efectos al cumplimiento del plazo o condición, es en ese momento cuando se debe tener
por posible al objeto.
Además la imposibilidad debe ser “absoluta”: para todas las personas, sea quien fuere el deudor y no que lo
sea por falta de aptitudes o por razones circunstanciales de éste.
b) Lícito: el acto debe ser lícito, no reprobado por el ordenamiento jurídico. Sabemos que, todo lo que
no está prohibido, está permitido. La ilicitud del negocio puede provenir de su objeto o de su causa.
c) Determinado: debe ser determinado o determinable. Es determinado cuando se ha precisado la
materia sobre la que versa desde el nacimiento del acto. Es determinable cuando se establecen
mecanismos tendientes a su determinación posterior, es decir, si es absolutamente indeterminable,
faltaría un elemento esencial del acto, por lo tanto es nulo.
-No debe ser un hecho imposible: tanto los hechos como los bienes no pueden ser imposibles ni física ni
jurídicamente.
-No debe ser prohibido por la ley: los hechos ilícitos no pueden ser objeto de negocios jurídicos, el Derecho
no tutela estos intereses. Todo acto que tenga un hecho prohibido está afectado de nulidad absoluta.
-No debe ser contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público: estas pautas son importantes
para lograr que el campo de los negocios se mueva dentro de una eticidad media. Frente a supuestos jurídicos
de actos cuyo objeto es contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público, la sanción es casi
siempre, la nulidad absoluta.
-No debe ser lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana: no se puede afectar a la dignidad
humana, es decir, no vulnerar los derechos personalísimos.
Requisitos de los bienes.- No pueden ser bienes que la ley haya prohibido que lo fuera: quedan
comprendidos en este supuesto los estupefacientes, ciertos químicos para la realización de estupefacientes
sintéticos, armas y sus accesorios.
El CCyC no se refiere a las consecuencias sobre los actos jurídicos de objeto prohibido, pero es claro que
es la nulidad.
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La causa fin constituye un elemento esencial del negocio jurídico y si se la observa desde el punto de vista
subjetivo, se puede decir que la voluntad no puede concebirse desprovista de una finalidad propuesta por
las partes que concurren a formarla. No existe sujeto que celebre un negocio jurídico sin un móvil, salvo
que se encuentre perturbado por una afección psíquica. No hay acto jurídico sin causa
CONCEPTO NORMATIVO.
El art. 281 establece: “La causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido
determinante de la voluntad. También integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y
hayan sido incorporados al acto en forma expresa, o tácitamente si son esenciales para ambas partes.” En
el primer párrafo se refiere a su aspecto objetivo, desde ese ángulo todas las compraventas tienen la misma
causa objetiva, pues todas cumplen con la misma función para las partes: adquirir el dominio de la cosa a
cambio de su función. En su segundo párrafo nos remite a su aspecto subjetivo, para que los motivos
asciendan a la categoría de causa deben ser lícitos y expresamente incorporados al acto, nos dice la norma.
Los motivos cuando no integran el acuerdo de voluntades porque son individuales, son intrascendentes
jurídicamente.
El CCyC al regular los contratos trata nuevamente el tema de la causa en el art. 1014: “Causa ilícita. El
contrato es nulo cuando: a) su causa es contraria a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;
b) ambas partes lo han concluido por un motivo ilícito o inmoral común. Si sólo una de ellas ha obrado por
un motivo ilícito o inmoral, no tiene derecho a invocar el contrato frente a la otra, pero ésta puede reclamar
lo que ha dado, sin obligación de cumplir lo que ha ofrecido.”
Presunción de causa. - El art. 282 comienza diciendo “Aunque la causa no esté expresada en el acto se
presume que existe mientras no se pruebe lo contrario…” Cuando se habla de causa “expresada” solo se
concibe en actos documentados a través de cualquier medio, salvo en los actos jurídicos abstractos.
La norma y la presunción incluida resulta por demás justificada, ya que la voluntad se mueve detrás de un
interés o motivo que la determina a proceder así, nadie se obliga sin razón ni tampoco en el Derecho hay
generación espontánea. La falta de causa en la etapa genérica da lugar a la nulidad. El ejemplo más
grafico para la falta de causa lo encontramos en la simulación absoluta (existe un acto aparente pero nada
hay real por debajo de esa apariencia).
El articulo continua diciendo “El acto es válido aunque la causa expresada sea falsa si se funda en otra
causa verdadera.” Existe falsa causa cuando hay en la base una causa real pero encubierta por una causa
aparente. A diferencia del anterior supuesto, aquí si existe esa declaración de causa pero ella es falsa.
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denominan elementos accidentales porque aparecen en el acto por las partes haberlo dispuesto así. Cabe
aclarar que cuando las partes efectivamente ya le han adicionado algún elemento con estas características,
el mismo se convierte en esencial, porque lo modifica en su estructura. CONDICIÓN.- El Código nos brinda
un concepto normativo en el primer párrafo del art. 343: “Se denomina condición a la cláusula de los actos
jurídicos por la cual las partes subordinan su plena eficacia o resolución a un hecho futuro e incierto.”
De la misma definición surgen los caracteres del hecho condicional, son los recaudos que debe poseer ese
hecho para que se configure la condición
La condición propiamente dicha es un elemento del acto y el hecho condicionante esta por fuera del acto,
sin embargo la primera comprende y depende del hecho condicionante.
PLAZO.- Acto jurídico donde está supeditado la resolución de sus efectos en un hecho futuro y cierto
(sucede fatalmente). Se encuentra desarrollado en el art. 350 y los siguientes: “La exigibilidad o la extinción
de un acto jurídico pueden quedar diferidas al vencimiento de un plazo.”
Sus efectos no son retroactivos: sus efectos operan siempre al futuro, ex nunc.
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Los plazos son continuos: no se interrumpen y corren aun en días inhábiles, con excepción de determinados
supuestos de índole procesal.
ARTÍCULO 351.- Beneficiario del plazo. El plazo se presume establecido en beneficio del obligado a
cumplir o a restituir a su vencimiento, a no ser que, por la naturaleza del acto, o por otras circunstancias,
resulte que ha sido previsto a favor del acreedor o de ambas partes.
Si las partes nada dicen, el plazo se considera a favor del deudor, esto implica que éste podrá imponer el
cumplimiento al acreedor antes de su vencimiento. Y si lo hiciere injustificadamente el deudor cuenta con
la posibilidad de pago por consignación.
ARTÍCULO 352.-Pago anticipado. El obligado que cumple o restituye antes del plazo no puede repetir lo
pagado. El pago que realice el deudor anticipadamente sobre el beneficiario del plazo, el pago que realice
el deudor anticipadamente al titular, no le da derecho a repetirlo.
ARTÍCULO 353: -Caducidad del plazo. El obligado a cumplir no puede invocar la pendencia del plazo
si se ha declarado su quiebra, si disminuye por acto propio las seguridades otorgadas al acreedor para el
cumplimiento de la obligación, o si no ha constituido las garantías prometidas, entre otros supuestos
relevantes. La apertura del concurso del obligado al pago no hace caducar el plazo, sin perjuicio del
derecho del acreedor a verificar su crédito, y a todas las consecuencias previstas en la legislación
concursal.
Se entiende por caducidad del plazo, la privación de él antes de su vencimiento; esto significa que, a partir
de entonces, el titular del derecho puede exigirlo en cualquier momento.
Cargo
Es una obligación accesoria y excepcional que se impone al adquirente de un derecho. A decir del art.
354 del CCyC: “El cargo es una obligación accesoria impuesta al adquirente de un derecho. No impide los
efectos del acto, excepto que su cumplimiento se haya previsto como condición suspensiva, ni los resuelve,
excepto que su cumplimiento se haya estipulado como condición resolutoria. En caso de duda, se entiende
que tal condición no existe.”
Clases de cargo.
Cargo simple: la inejecución del cargo no imposibilita ni aniquila los efectos propios del negocio jurídico
principal, solo confiere acción a los legitimados para exigir su cumplimiento.
Cargo condicional suspensivo: el inicio de la producción de efectos propios del acto principal está
subordinado a la ejecución del modo.
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Cargo condicional resolutorio: el cumplimiento del cargo ha sido estipulado como una condición
resolutoria, la extinción de los efectos propios del acto principal se supedita a la ejecución de aquel.
Transmisibilidad. - el artículo 356 expresa: El derecho adquirido es transmisible por actos entre vivos o
por causa de muerte y con él se traspasa la obligación de cumplir el cargo, excepto que sólo pueda ser
ejecutado por quien se obligó inicialmente a cumplirlo. Si el cumplimiento del cargo es inherente a la
persona y ésta muere sin cumplirlo, la adquisición del derecho principal queda sin efecto, volviendo los
bienes al titular originario o a sus herederos. La reversión no afecta a los terceros sino en cuanto pudiese
afectarlos la condición resolutoria.
La regla en materia de negocios jurídicos en cuanto a la forma es la libertad. Dejarla librada a la autonomía
de la voluntad de las partes. Aquí las partes pueden elegir para la exteriorización de voluntad la oralidad, la
escritura, signos o comportamientos. Este principio se consagra en el art. 284 “Si la ley no designa una
forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen
conveniente. Las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley.”
Actos formales nos solemnes: son los actos a los cuales se les exige una determinada solemnidad para la
producción de sus efectos propios, pero sin sancionar con nulidad la omisión de la forma. Aquí el acto es
válido, aun sin el cumplimiento de las solemnidades en cuyo caso no produce sus efectos propios, sino que
tiene eficacia relativa.
Actos formales solemnes: tienen mayor exigencia en cuanto a las formas, pero hay más rigor porque el
legislador los considera de trascendencia, pero son los menos frecuentes. Estas solemnidades exigidas al
momento de su celebración son bajo pena de nulidad. La forma es constitutiva del acto.
El art 285 estipula: “Forma impuesta. El acto que no se otorga en la forma exigida por la ley no queda
concluido como tal mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero vale como acto en el que las
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partes se han obligado a cumplir con la expresada formalidad, excepto que ella se exija bajo sanción de
nulidad.” Estos actos son de relevancia para las personas ya sea a nivel patrimonial como familiar, por eso
se busca que sean realmente meditados por el o los sujetos que lo otorgarán.
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Instrumentos públicos en sentido estricto: son aquellos instrumentos donde intervienen agentes a cargo
de funciones públicas y los particulares. Ej: escrituras públicas, actas matrimoniales. Pertenecen al ámbito
de la normativa civil.
Competencia material.- Está determinada por la especialidad, es decir, por la clase de actos que se le ha
autorizado otorga conforme la ley que reglamenta su ejercicio.
Competencia territorial.- la competencia del oficial público debe existir con relación al lugar donde se
otorga el instrumento. Es necesario que el instrumento se otorgue dentro del territorio que se le ha asignado
para el ejercicio de sus funciones.
Presupuestos de validez. -
ARTÍCULO 292 (primer parte). -Presupuestos:
“Es presupuesto para la validez del instrumento que el oficial público se encuentre efectivamente en
funciones. Sin embargo, son válidos los actos instrumentados y autorizados por él antes de la notificación
de la suspensión o cesación de sus funciones hechos conforme a la ley o reglamento que regula la función
de que se trata...” El funcionario público reviste carácter de tal, porque así ha sido investido por el Estado.
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También el Estado es quien excluirá al funcionario del ejercicio de sus funciones, ya sea en forma temporaria
o definitiva.
“Es de ningún valor el instrumento autorizado por un funcionario público en asunto en que él, su cónyuge,
su conviviente, o un pariente suyo dentro del cuarto grado o segundo de afinidad, sean personalmente
interesados.” Aquí la ley presume, iure et de iure, la existencia de un afecto en razón del vínculo y, en
consecuencia, la parcialidad del funcionario público. Con fundamento en el principio de seguridad jurídica,
no exige su prueba ni la admite en contra.
Noción de autenticidad y de plena fe del instrumento.- La plena fe está referida a la fuerza probatoria y
ésta, es la confianza o la creencia en la veracidad de los dichos volcados en el instrumento. Se atenta contra
la veracidad cuando se falsifica, en cambio, se atenta contra la plena fe cuando se introduce en un
instrumento un relato mentiroso. Entonces, en el primer caso se alteran los signos, y en el segundo los
hechos.
Fuerza probatoria del contenido del instrumento público.- Cabe hablar ahora de los efectos probatorios
del contenido del instrumento, según se trate de manifestaciones hechas por el oficial público o de
manifestaciones de las partes. Esta diferenciación da la pauta que la plena fe del instrumento público tiene
diferentes grados, así lo expresa el art. 296 del CCyC:
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a) en cuanto a que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial público enuncia
como cumplidos por él o ante él hasta que sea declarado falso en juicio civil o criminal;
b) en cuanto al contenido de las declaraciones sobre convenciones, disposiciones, pagos,
reconocimientos y enunciaciones de hechos directamente relacionados con el objeto principal del
acto instrumentado, hasta que se produzca prueba en contrario.”
Hechos cumplidos por el oficial público o pasados en su presencia.- El inciso a) se refiere a las partes
del contenido que gozan de gran fuerza probatoria, incluyendo en esta categoría a: los hechos cumplidos
por el oficial público (que los haya realizado él mismo, personalmente) y los hechos narrados por éste (los
que el oficial segura que ocurrieron en su presencia).
Hechos relatados por las partes: el inciso b) se refiere a las declaraciones de las partes en el instrumento.
Estas, tienen valor en el instrumento pero no necesitan ser redargüidas de falsas, precisamente porque son
las manifestadas por personas que no tienen el don indelegable de la dación de fe. Entre las manifestaciones
de las partes se incluyen las declaraciones dispositivas, declaraciones directas y declaraciones
enunciativas. Las enunciativas son aquellas declaraciones unilaterales que refieren a hechos pasados con
anterioridad al otorgamiento del instrumento.
Impugnación de la eficacia probatoria.- El art 296 refiere en sus dos incisos a las formas de impugnación
del instrumento público en relación a su eficacia probatoria; menciona la acción civil y penal por redargución
de falsedad y la simple prueba en contrario respectivamente.
Escritura Pública.
Se encuentran definidas en el art. 299 del CCyC:
a) Matricidad: el artículo define a la escritura pública como instrumento matriz, quiere decir, que debe
ser redactado en un soporte documental especial que convertirá a este texto escrito en una entidad
documental distinta. La Matricidad le otorga a la escritura pública la garantía de perdurabilidad en
el tiempo.
b) Protocolo: se encuentra regulado en el art. 300: El protocolo se forma con los folios habilitados
para el uso de cada registro, numerados correlativamente en cada año calendario, y con los
documentos que se incorporan por exigencia legal o a requerimiento de las partes del acto.
Corresponde a la ley local reglamentar lo relativo a las características de los folios, su expedición,
así como los demás recaudos relativos al protocolo, forma y modo de su colección en volúmenes o
legajos, su conservación y archivo.
c) Autor: se identifica como autor de la escritura pública al escribano público. Se trata de un oficial
público, que como profesional del derecho se encuentra a cargo de la función pública; con su firma
y sello otorga la calidad de escritura pública al texto matriz impreso en folios protocolares
d) Contenido: las mismas deben tener como contenido uno o más actos jurídicos. A diferencia de las
actas (comprueban hechos) las escrituras públicas contienen actos jurídicos.
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Requisitos de las escrituras públicas: los requisitos que deben cumplir los escribanos públicos a la hora
de otorgar válidamente una escritura, se encuentran regulados en el art. 301 del CCyC.
1. Intervención personal del escribano: el escribano debe tener relación de inmediatez con las partes.
Esto se cumple recepcionando personalmente el escribano las declaraciones de los comparecientes
al acto.
2. Calificación del acto por el escribano: se exige que el escribano autorizante califique los
presupuestos y elementos del negocio jurídico que va a plasmarse en la escritura, y que lo configure
técnicamente
3. Unidad del acto: las escrituras deben extenderse en un único acto, pero introduce la posibilidad de
que las escrituras se extiendan en distintas horas pero siempre dentro del mismo día.
4. Redacción: las mismas pueden ser manuscritas o mecanografiadas, pudiendo utilizarse mecanismos
electrónicos de procesamiento de textos, siempre que en definitiva la redacción resulte estampada
enel soporte exigido.
5. Idioma: se encuentra regulado en el art. 302 y expresa que la escritura Pública debe redactarse
siempre en idioma nacional, y se prevé asimismo, el caso de que alguno de los otorgantes lo ignore.
Aquí se hace necesario anexar a la escritura pública una minuta firmada por el otorgante en la que
consten los elementos del acto jurídico que este pretende realizar y la respectiva traducción realizada
por un traductor público
6. Abreviaturas y números: se halla regulado en el art. 303: “No se deben dejar espacios en blanco,
ni utilizar abreviaturas, o iniciales, excepto que estas dos últimas consten en los documentos que
se transcriben, se trate de constancias de otros documentos agregados o sean signos o abreviaturas
científicas o socialmente admitidas con sentido unívoco. Pueden usarse números, excepto para las
cantidades que se entregan en presencia del escribano y otras cantidades o datos que corresponden
a elementos esenciales del acto jurídico.”
7. Otorgante con discapacidad auditiva: art. 304.- Si alguna de las personas otorgantes del acto tiene
discapacidad auditiva, deben intervenir dos testigos que puedan dar cuenta del conocimiento y
comprensión del acto por la persona otorgante. Si es alfabeta, además, la escritura debe hacerse
de conformidad a una minuta firmada por ella y el escribano debe dar fe de ese hecho. La minuta
debe quedar protocolizada.
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Los otorgantes pueden requerir al notario la protocolización de un instrumento original en idioma
extranjero, siempre que conste de traducción efectuada por traductor público, o intérprete que aquél acepte.
En tal caso, con el testimonio de la escritura, el escribano debe entregar copia certificada de ese
instrumento en el idioma en que está redactado.
ARTÍCULO 303.- Abreviaturas y números.
No se deben dejar espacios en blanco, ni utilizar abreviaturas, o iniciales, excepto que estas dos últimas
consten en los documentos que se transcriben, se trate de constancias de otros documentos agregados o
sean signos o abreviaturas científicas o socialmente admitidas con sentido unívoco. Pueden usarse
números, excepto para las cantidades que se entregan en presencia del escribano y otras cantidades o datos
que corresponden a elementos esenciales del acto jurídico.
ARTÍCULO 306.- Justificación de identidad. La identidad de los comparecientes debe justificarse por
cualquiera de los siguientes medios:
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a) por exhibición que se haga al escribano de documento idóneo; en este caso, se debe individualizar el
documento y agregar al protocolo reproducción certificada de sus partes pertinentes; b) por afirmación del
conocimiento por parte del escribano.
ARTICULO 307.- Documentos habilitantes. Si el otorgante de la escritura es un representante, el
escribano debe exigir la presentación del documento original que lo acredite, el que ha de quedar agregado
al protocolo, excepto que se trate de poderes para más de un asunto o de otros documentos habilitantes que
hagan necesaria la devolución, supuesto en el cual se debe agregar copia certificada por el escribano. En
caso de que los documentos habilitantes ya estén protocolizados en el registro del escribano interviniente,
basta con que se mencione esta circunstancia, indicando folio y año.
ARTÍCULO 308.- Copias o testimonios. El escribano debe dar copia o testimonio de la escritura a las
partes. Ese instrumento puede ser obtenido por cualquier medio de reproducción que asegure su permanencia
indeleble, conforme a las reglamentaciones locales. Si alguna de las partes solicita nueva copia, el escribano
debe entregarla, excepto que la escritura contenga la constancia de alguna obligación pendiente de dar o de
hacer, a cargo de otra de las partes. En este caso, se debe requerir la acreditación en instrumento público de
la extinción de la obligación, la conformidad del acreedor o la autorización judicial, que debe tramitar con
citación de las partes del acto jurídico.
ARTÍCULO 309.- Nulidad. Son nulas las escrituras que no tengan la designación del tiempo y lugar en que
sean hechas, el nombre de los otorgantes, la firma del escribano y de las partes, la firma a ruego de ellas
cuando no saben o no pueden escribir y la firma de los dos testigos del acto cuando su presencia sea requerida.
La inobservancia de las otras formalidades no anula las escrituras, pero los escribanos o funcionarios públicos
pueden ser sancionados.
PROTOCOLIZACIÓN
CONCEPTO.- Protocolizar un instrumento, es incorporarlo materialmente al protocolo, es decir, glosarlo en
el lugar que le corresponda junto con la escritura que se refiere al mismo (llamada escritura de
protocolización).
EFECTOS DE LA PROTOCOLIZACIÓN.
FECHA CIERTA.- Conforme al art. 317 del CCyC, los instrumentos privados adquieren fecha cierta el
día en que acontece un hecho del que resulta como consecuencia ineludible que el documento ya estaba
afirmado o no pudo ser firmado después. Y el hecho de incorporar el documento privado a un instrumento
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público (escritura pública) que hace plena fe en cuanto a la fecha del acto de incorporación (art.296 inc. A)
le otorga al instrumento protocolizado fecha cierta.
Instrumentos Privados
Estos no están sometidos por la ley a formalidades de ninguna clase. Rige para ellos el principio de libertad
de formas, de lo que se desprenden algunas consecuencias:
1. Pueden ser firmados cualquier día, aunque sea domingo o feriado.
2. No es necesario que contengan la enunciación de su fecha de celebración. Solo excepcionalmente
en algunos instrumentos privados dicha enunciación es obligatoria (testamento ológrafo) 3. No es
necesario que exprese el lugar en que se firma, ni los nombres y apellidos de las partes.
4. Las cifras pueden ser escritas en números o letras, o en ambas, a voluntad de las partes.
5. El cuerpo del documento puede ser escrito por las partes o por un tercero.
REQUISITOS DE VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS PRIVADOS
1) LA FIRMA.- La doctrina sostiene que la firma cumple dos funciones fundamentales, señalar la autoria
del documento y a su vez, confirmar la voluntad de quien suscribe el mismo. Ese es el criterio que consagra
el CCyC en el art. 288: -Firma. La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el
texto al cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo.
En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda
satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del
instrumento.
CARACTERISTICAS DE LA FIRMA:
Ser ológrafa: escrita de puño y letra del firmante a quien se le imputa. No son firma las: firmas impresas,
copiadas ni calcadas por terceros.
Ser manifestación de individualidad: debe identificar al firmante.
Exclusiva: se desprende de la característica anterior respecto a la manifestación de individualidad y
unicidad. Habitual: es la característica más trascendental. La firma sí puede cambiarse, pero la noción de
firma propiamente dicha, aluda a que es esa, y no otra, la forma habitual en que la persona expresa su
conformidad por escrito.
Expresión de voluntad: además de característica es una de sus finalidades. Por ello debe estar puesta al pie
del instrumento, con el fin de demostrar conformidad con todo el texto que le precede.
FIRMA DIGITAL.
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Dispone el art. 2 de la ley 25.506 (Ley de Firma Digital): “Se entiende por firma digital al resultado de
aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo
conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control.
La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación
simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital
posterior a su firma.
Los procedimientos de firma y verificación a ser utilizados para tales fines serán los determinados por la
Autoridad de Aplicación en consonancia con estándares tecnológicos internacionales vigentes.”
FIRMA ELECTRÓNICA.- Se entiende por firma electrónica al conjunto de datos electrónicos integrados,
ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio
de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital. En caso
de ser desconocida la firma electrónica corresponde a quien la invoca acreditar su validez. Son ejemplos,
aquellas en las que la identificación de la persona consiste en la comparación de características físicas con un
patrón conocido y almacenado en una base de datos.
También son firmas electrónicas las que se valen de un código secreto o de ingreso, es la necesidad de una
combinación determinada de números o letras, que son solo conocidas por el autor del documento, por
ejemplo el caso de los cajeros automáticos, el famoso PIN.
Es importante distinguirlas, puesto que a cada categoría se adscribe un régimen legal específico, con
presunciones y cargas probatorias diferentes. A la firma digital la rigen tres reglas: presunción de autoría;
remisión e integridad (según lo dispuesto en los arts. 7, 10 y 8 de la Ley 25.506). En el caso de la firma
electrónica, se invierte la carga de la prueba conforme lo dispone el art. 5 de la misma ley (si la firma
electrónica es desconocida, corresponde a quien invoca acreditar su validez)
DOCUMENTO DIGITAL.- su definición legal está dada en el art. 6 de la Ley de Firma Digital, presentándolo
como “la representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación,
almacenamiento o archivo”. Es decir, que el documento digital es básicamente un registro/anotación y su
particularidad radica en que se realiza a través de medios digitales y que se almacena en la memoria de una
computadora o en otros soportes similares.
En la práctica se los puede encontrar en varios lugares, son documentos digitales: Word, PDF, correos
electrónicos, bases de datos de home banking.
Tanto el documento material como el documento digital tienen dos elementos principales: el soporte y el
método de registro o conservación de la información.
99
El soporte, es el sustrato sobre el que se asienta la información, el elemento que sirve para almacenarla a
los efectos de su tratamiento posterior (recuperación y reproducción). El más tradicional ha sido el papel,
en cambio, en el documento digital el soporte puede ser electrónico, magnético u óptico. El método de
registración es el procedimiento que permite fijar la información sobre el soporte.
En cuanto a los efectos jurídicos de unos y otros, debemos concluir inmediatamente en que, al considerar a
los documentos digitales equiparables a los documentos materiales, los primeros comparten la categoría
IMPRESIÓN DIGITAL.- El CCyC le
los segundos.
de instrumentos particulares que tienen desde siempre
puso
fin al extenso debate y las diversas tesis en este tema, mediante las disposiciones de los artículos 313 y 314
in fine:
ARTÍCULO 313.- Firma de los instrumentos privados. “Si alguno de los firmantes de un instrumento
privado no sabe o no puede firmar, puede dejarse constancia de la impresión digital o mediante la presencia
de dos testigos que deben suscribir también el instrumento.”
ARTÍCULO 314.- Reconocimiento de la firma. “…El documento signado con la impresión digital vale
como principio de prueba por escrito y puede ser impugnado en su contenido.”
El documento signado con la impresión digital vale como principio de prueba por escrito y puede ser
impugnado en su contenido. Es decir, que los instrumentos signados con la impresión digital no constituyen
verdaderos instrumentos privados, sino que caen bajo la órbita de los instrumentos particulares no firmados.
FIRMA EN BLANCO. - Generalmente los instrumentos privados primero se redactan y luego se firman, de
forma tal que el firmante tenga certeza del contenido de lo que suscribe. Sin embargo por aplicación del
principio de libertad de formas que rige para estos instrumentos, no existe ningún obstáculo legal para que
primero se firme un instrumento –en blanco- y luego se llene su contenido.
Es decir, que se produce una alteración en la autoría y temporalidad ya que en este caso, es redactado total
o parcialmente por un tercero o por una parte que no es la firmante, y por lo tanto, resulta heterógrafo.
ARTÍCULO 315.- Documento firmado en blanco.- “El firmante de un documento en blanco puede
impugnar su contenido mediante la prueba de que no responde a sus instrucciones, pero no puede valerse
para ello de testigos si no existe principio de prueba por escrito. El desconocimiento del firmante no debe
afectar a terceros de buena fe.
Cuando el documento firmado en blanco es sustraído contra la voluntad de la persona que lo guarda, esas
circunstancias pueden probarse por cualquier medio. En tal caso, el contenido del instrumento no puede
oponerse al firmante excepto por los terceros que acrediten su buena fe si han adquirido derechos a título
oneroso en base al instrumento.”
100
ARTÍCULO 314.- Reconocimiento de la firma. “Todo aquel contra quien se presente un instrumento
cuya firma se le atribuye debe manifestar si ésta le pertenece. Los herederos pueden limitarse a manifestar
que ignoran si la firma es o no de su causante. La autenticidad de la firma puede probarse por cualquier
medio.”
Formas de reconocimiento. - Existen formas usuales de reconocimiento de la firma por parte del autor:
Reconocimiento espontaneo: el firmante manifiesta que la firma inserta en el instrumento privado le
pertenece, sin que medie intimación judicial. Puede ser expresa o tacita
Reconocimiento provocado judicialmente: el instrumento se presenta en el juicio y debe citárselo al
presunto firmante a reconocerlo en el expediente bajo apercibimiento de que si el citado no comparece sin
justa causa, se tener por reconocida la firma. Pueden ocurrir tres cosas:
1. Reconociendo expreso: la persona citada reconoce como autentica la firma.
2. Reconocimiento tácito: la persona no comparece al reconocimiento o comparece y no se manifiesta.
El juez tiene por autentica la firma haciendo efectivo el apercibimiento, ya que es una obligación
legal (art. 263)
3. Desconocimiento expreso: la persona comparece y desconoce la firma inserta en el instrumento.
Reconocimiento forzoso: es el caso de comprobación judicial. La autenticidad de la firma ha sido negada
por el llamado a reconocerla, o que el firmante muera o sea declarado incapaz y sus representantes no saben
si la firma es o no autentica. Es necesario realizar una pericia caligráfica y de acuerdo a conclusiones de la
pericia, el juez puede declararla autentica.
Indivisibilidad del reconocimiento.- La segunda parte del art. 314 dice: “El reconocimiento de la firma
importa el reconocimiento del cuerpo del instrumento privado. El instrumento privado reconocido, o
declarado auténtico por sentencia, o cuya firma está certificada por escribano, no puede ser impugnado
por quienes lo hayan reconocido, excepto por vicios en el acto del reconocimiento. La prueba resultante es
indivisible. El documento signado con la impresión digital vale como principio de prueba por escrito y
puede ser impugnado en su contenido.” Es decir que, una vez reconocida la firma, también se considera
reconocido el cuerpo del instrumento. Esa firma imprime la autoría y hace suponer la voluntad no viciada
al momento de la suscripción
Efecto jurídico frente a terceros.- Fecha cierta: “La eficacia probatoria de los instrumentos privados
reconocidos se extiende a los terceros desde su fecha cierta. Adquieren fecha cierta el día en que
acontece un hecho del que resulta como consecuencia ineludible que el documento ya estaba firmado o
no pudo ser firmado después. La prueba puede producirse por cualquier medio, y debe ser apreciada
rigurosamente por el juez.” Art. 317
El instrumento privado reconocido judicialmente hace plena fe entre las partes y sus sucesores. Sin embargo,
frente a terceros, el reconocimiento no tiene igual efecto, para que tenga el mismo valor probatorio del
instrumento público es necesario que adquiera fecha cierta. Esta exigencia tiene como objetivo evitar el
fraude a los terceros que las partes podrían cometer modificando las fechas de los instrumentos privados
ARTÍCULO 316.- Enmiendas. “Las raspaduras, enmiendas o entrelíneas que afectan partes esenciales
del acto instrumentado deben ser salvadas con la firma de las partes. De no hacerse así, el juez debe
determinar en qué medida el defecto excluye o reduce la fuerza probatoria del instrumento.” Es decir, si no
estuvieran las salvaturas puestas en el instrumento con la firma de las partes, quedara al arbitrio del juez la
determinación sobre la medida en que el defecto excluye o reduce la fuerza probatoria del instrumento.
101
la congruencia entre lo sucedido y narrado, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas
del tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos
técnicos que se apliquen.” –Articulo 319
El CCYC le otorga a los instrumentos particulares no firmados un valor probatorio relativo, debe ser
complementado con otras pruebas. Teniendo en cuenta los parámetros de la norma no parece que únicamente
con este instrumento se pueda acreditar un hecho, sino que se deberá complementar con pruebas como
testigos, pruebas técnicas, reconocimientos judiciales, etc.
La contabilidad debe llevarse de manera tal que resulte un cuadro verídico de las actividades y actos
que debe registarse. Cada operación debe respaldarse con la documentación respectiva (facturas, tickets,
resumen bancario, etc). Deberán archivarse para su respectivo contralor y consulta. El art. 322 dic que
“son registros indispensables: a) Libro diario;
a) inventario y balances;
b) aquellos que corresponden a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que exige la
importancia y la naturaleza de las actividades a desarrollar;
c) los que en forma especial impone este Código u otras leyes.”
De acuerdo a la formalidad de los libros, el art. 323 expresa: El interesado debe llevar su contabilidad
mediante la utilización de libros y debe presentarlos, debidamente encuadernados, para su individualización
en el Registro Público correspondiente. Tal individualización consiste en anotar, en el primer folio, nota
102
fechada y firmada de su destino, del número de ejemplar, del nombre de su titular y del número de folios
que contiene.
El Registro debe llevar una nómina alfabética, de consulta pública, de las personas que solicitan rubricación
de libros o autorización para llevar los registros contables de otra forma, de la que surgen los libros que les
fueron rubricados y, en su caso, de las autorizaciones que se les confieren.”
ARTÍCULO 325.- Forma de llevar los registros. “Los libros y registros contables deben ser llevados en
forma cronológica, actualizada, sin alteración alguna que no haya sido debidamente salvada. También
deben llevarse en idioma y moneda nacional. Deben permitir determinar al cierre de cada ejercicio
económico anual la situación patrimonial, su evolución y sus resultados.”
Valor probatorio de los libros.- La contabilidad obligada o voluntaria, llevada e forma y con sus requisitos
prescriptos, debe ser admitida en juicio como medio de prueba. Es indivisible. El juez a su vez puede apreciar
la prueba y pedir otra supletoria.
Concepto.
La figura de la lesión debe ser entendida como un defecto originario del acto jurídico, donde existe una
inequivalencia en las prestaciones entre las partes, en virtud del aprovechamiento de una de las partes, de la
situación de inferioridad en la que se encontraba la otra parte y que, de no haberse aprovechado de esa
situación, no hubiese obtenido ventaja patrimonial alguna.
En la lesión, se encuentra distorsionada la equivalencia de las prestaciones y éste desvalor tiene causa en la
violación de la buena fe – lealtad.
Naturaleza jurídica.
Caracterizaos a la lesión como un vicio del acto jurídico. No puede erigirse como un vicio de la voluntad,
porque el acto se celebra con discernimiento, intención y libertad. Aquí hay voluntad plenamente válida.
La lesión que se incorpora al Código, se ha perfilado como un vicio de los actos jurídicos por afectar la
buena fe lealtad.
Regulación legal.
art. 332 del CCyC “Lesión. Puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando
una de las partes explotando la necesidad, debilidad síquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio
de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Se presume, excepto
prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones. Los
cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción debe subsistir en el momento de
la demanda.
El afectado tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio, pero la primera de
estas acciones se debe transformar en acción de reajuste si éste es ofrecido por el demandado al contestar la
demanda. Sólo el lesionado o sus herederos pueden ejercer la acción.”
103
Elementos de la lesión.
Para solicitar la nulidad o modificación de un acto jurídico por la existencia de este vicio, la norma requiere
la existencia de elementos objetivos y subjetivos.
Elemento objetivo: consiste en la existencia de una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada
y sin justificación. Se requiere para que exista:
Una ventaja patrimonial a favor de una de las partes del acto jurídico
Esa ventaja patrimonial debe ser evidentemente desproporcionada: no refiere a una mínima
diferencia propia de la esencia negocial de la oferta y demanda, sino que es una desproporción que
de no darse los elementos del instituto no existiría
La ventaja no debe encontrar justificación: si existe una justificación, no se está violando la buena
fe – lealtad.
El elemento objetivo, la desproporción de las prestaciones, a los efectos de ser procedente la
demanda de nulidad o reajuste, deberá subsistir al momento de la interposición de la demanda.
Elemento subjetivo: deben existir dos elementos subjetivos, uno por cada parte.
Elemento subjetivo de la parte lesionada:
Hace a la subjetividad de la parte lesionada el hecho del estado de la misma, quien otorga el acto estando en
un estado de necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia
1. Necesidad: Hay necesidad cuando hay carencia económica de una de las partes, no sólo en un estado
de carencia material, sino también espiritual (situación de carencia o agobio). La parte del acto se
ve obligada a contratar por causa de un peligro para su vida, salud, honor, libertad, entre otros
2. Debilidad psíquica: se refiere a una patología en su salud mental, que haga que una persona no
comprenda adecuadamente la importancia del negocio realizado y la contraprestación adecuada y
razonable que debería recibir a cambio. Se hace referencia al estado en que se encontraba la persona
al momento de celebrar el acto y que el mismo le impedía comprender acabadamente la envergadura
del negocio que se estaba a realizando. No implica que se afecte el discernimiento, caso contrario,
no existiría acto jurídico.
3. Inexperiencia: falta de conocimientos que se adquieren con el uso y la práctica. Ubicamos acá
personas que no han tenido contacto alguno con la cultura del comercio o los negocios, o personas
de corta edad.
Prueba de la lesión. - Como regla general, quien acciona deberá probar y acreditar al juez los tres
elementos que edifican la figura. Se deberá probar la existencia de una ventaja patrimonial evidentemente
desproporcionada y sin justificación a favor del demandado y que la misma se dio por aprovecharse del
estado necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la parte lesionada.
104
En caso de que la desproporción sea evidente, se note a simple vista, le bastara al accionante probar el estado
de necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la víctima, más el aprovechamiento de la otra parte. Será
la demandada quien, para rechazar la acción, deberá acreditar que dicha explotación no se produjo.
Acciones. - Si existe lesión, la parte lesionada o sus herederos cuentan con la acción de nulidad del acto
jurídico u optar por demandar una modificación o reajuste equitativo del convenio.
Si demanda nulidad, dicha acción deberá ser transformada en la de reajuste si el demandado (lesionante) al
Legitimación activa. - Conforme al art. 332, podrán iniciar la acción de nulidad o modificación del acto
Prescripción de la acción. - Según el art. 2562 inc. A, prescribe a los dos años el pedido de declaración
de nulidad relativa y de revisión de actos jurídicos. En el art. 2562 establece en su inc. E que el cómputo del
plazo de los años se cuenta desde la fecha que la obligación del lesionado debía ser cumplida.
Simulación
Concepto.- Simular es sinónimo de fingir. En el ámbito de los negocios jurídicos, las partes a la hora de
celebrar el acto, simulan una situación que es parcialmente cierta o que, no tiene nada de real. También
En derecho, el termino simulación implica celebrar un negocio jurídico otorgándole la apariencia de otro
(celebrar una compraventa, pero en realidad el vendedor está donando). O bien, celebrar un negocio jurídico
falso, que no existe y que nada tiene de real (vender un inmueble de su propiedad a otra, pero que en la
realidad fáctica no se ejecuta).
1. Manifestación de la voluntad que es contraria a la verdadera intención de las partes: las partes
acuerdan y quieren que exista la divergencia entre la voluntad interna y externa. Ambas partes
concurren a la celebración del acto simulado, estando de acuerdo en llevar a cabo ese acto o negocio
simulado, esto es, querido por ambas partes.
2. Acuerdo simulatorio: las partes se ponen de acuerdo en manifestar una voluntad falsa o distinta de
la real. Este acuerdo debe ser previo a la manifestación del acto simulado.
3. Propósito u objetivo de engañar a los terceros: las partes al celebrar el acto simulado lo hacen con
el propósito de engañar a terceros. La finalidad es producir engaño, que ese acto simulado aparezca
como valido ante los demás.
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Diferencia con otras figuras.
Con vicios de la voluntad. - Se diferencia, al analizar los vicios de la voluntad, que al igual que en la
simulación, en ambos casos, existe discordancia entre la voluntad interna y la voluntad exteriorizada. La
principal diferencia es que, en la simulación la discordancia es acordada y querida por las partes otorgantes
del acto. En el error, el dolo o la violencia, dicha discordancia es involuntaria.
Con el negocio fraudulento. - Ambos negocios, el simulado y el fraudulento, tienen como objetivo
perjudicar a terceros. La diferencia la encontramos en que en el caso del negocio fraudulento, el mismo es
real y querido por las partes; en la simulación el acto es total o parcialmente aparente.
Fraude
Concepto. - Debe ser caracterizado como el o los actos celebrados por el deudor, que transiten o abdican
derechos y que implican la afectación de su patrimonio, disminuyéndolo de manera tal que por dicho acto o
actos, se causa o agrava la insolvencia, acarreando la satisfacción de los créditos en perjuicio de los
acreedores.
Aquí el deudor celebra un negocio jurídico, con el fin de evitar que sus acreedores puedan satisfacer sus
créditos ejecutando sus bienes por incumplimiento.
El deudor realiza un acto jurídico real, valido, con todos sus elementos esenciales sanos, y en apariencia, es
un acto normal. Luego se evidencia que el patrimonio se ve disminuido, empobrecido, y que por tanto, sus
acreedores no podrán cobrarse sus acreencias.
Ante el comportamiento del deudor, el ordenamiento jurídico otorga al acreedor una acción para que dicho
acto que lo perjudica no le sea oponible.
Naturaleza.- Gran parte de la doctrina encuentra el fundamento en que el patrimonio del deudor es la
Actos impugnables.- Los actos jurídicos contra los que procede la acción de inoponibilidad que se les
concede a los acreedores que ven empobrecer su garantía común, son actos jurídicos que otorga el deudor,
Actos positivos: actos jurídicos en los que el deudor actúa activamente. Si bien, en principio la acción de
inoponibilidad no puede entablarse contra conductas omisivas, en ciertos casos, cuando las mismas implican
el empobrecimiento del patrimonio. Por ejemplo: no contestar la demanda, mostrando una actitud pasiva.
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Actos de enajenación de derechos o de renuncia de derechos: por los cuales, salen bienes empobreciendo
el patrimonio, o no se permiten ingresar bienes que engrosen o aumenten el patrimonio.
Actos cuyo objeto son derechos o intereses con contenido patrimonial: la acción no procede contra
aquellos actos que tengan por objeto derechos o intereses extrapatrimoniales.
Actos sobre derechos perfectos y actuales; o bien, derechos en expectativa, intereses legítimos y
facultades: puede abarcar tanto los derechos que reúnen los requisitos que los constituyen y dotan de plena
exigibilidad, o bien, sobre derechos pendientes.
Requisitos de procedencia de la acción de inoponibilidad. - Se deben cumplir con los requisitos que están
Que el crédito sea de causa anterior al acto impugnado, excepto que el deudor haya actuado
con el propósito de defraudar a futuros acreedores. Tiene su razón de ser en el fundamento de
la acción misma, la composición del patrimonio que es garantía de los acreedores del deudor. Salvo,
la excepción que trae la norma.
Que quién contrató con el deudor a título oneroso haya conocido o debido conocer que el acto
provocaba o agravaba la insolvencia. Es exclusivamente requerido para los actos a título oneroso,
no así para los actos s título gratuito donde basta para el progreso de la acción el cumplimiento de
los dos primeros.
Legitimados activos de la acción de inoponibilidad. - El artículo 338 del CCyC establece que todo
acreedor puede iniciar la acción, sin distinción alguna. Por ello, pueden iniciar la acción los acreedores
quirografarios y los privilegiados.
Legitimados pasivos de la acción de nulidad. - La acción deberá interponerse contra el deudor que comete
el fraude. En el caso de actos jurídicos a título oneroso, contra quien contrató con el deudor y contra terceros
subaquirentes cómplices en el fraude. Si se trata de actos a título gratuito, la acción deberá dirigirse también
contra el adquirente, es decir, quien contrató con el deudor.
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Objeto.- El artículo 388 del CCyC establece “Declaración de inoponibilidad. Todo acreedor puede solicitar
la declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos, y de las
renuncias al ejercicio de derechos o facultades con los que hubiese podido mejorar o evitado empeorar su
estado de fortuna.”
Efectos.- El primer efecto de la declaración de inoponibilidad es que el acto, válido entre el deudor y el
tercero adquirente, es ineficaz, no le es oponible a aquellos acreedores que iniciaron la acción No se produce
el reingreso al patrimonio del deudor del bien, derecho o facultad que había transmitido en perjuicio a su
acreedor, sino que, la sentencia que declara el acto celebrado como fraudulento, le permite al acreedor que
inició la acción cobrarse directamente del bien en poder del adquirente o subadquirente que lo detente, con
las debidas excepciones.
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UNIDAD 16: INEFICACIA DE LOS ACTOS JURÍDICOS
Al celebrar un acto jurídico, las partes intervinientes pretenden que éste produzca determinados efectos, que
satisfagan el interés de cada una. Además, la producción o no de dichos efectos puede interesar a los terceros.
El acto deviene en ineficaz cuando el acto jurídico no produce los efectos propios de su tipo, o no satisface
aquellos fines buscados por las partes otorgantes (terceros).
Al concepto de ineficacia se lo debe desarrollar dentro de una teoría general de la ineficacia de los negocios
jurídicos, pero para llegar a ello debemos abordar el concepto de eficacia, ya que la ineficacia no es más que
la falta de ésta.
Eficacia de los actos jurídicos.- Para hablar de eficacia de los actos jurídicos, debemos remitir al concepto
de actos jurídicos del art 259 del CCyC “el acto voluntario licito es el que tiene por fin inmediato la
adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas” por lo cual observamos que la
eficacia, importa que el acto jurídico produzca sus efectos propios en su totalidad
Esos fines inmediatos buscados por las partes al celebrarlo, son los que deben producirse desde el nacimiento
mismo del negocio, cuando se da nacimiento a una relación o situación jurídica o bien, se la modifica o se
la extingue.
Para poder producir esos efectos propios, el negocio debe ser eficaz y para ello, debe darse cumplimiento
con todos los elementos esenciales para la existencia misma del negocio (sujeto, objeto, forma, causa). Si
estos elementos no existen válidos, el negocio ab initio carecerá de eficacia por lo que, no producirá los
efectos buscados por las partes.
La eficacia del negocio no solo debe existir en su génesis sino, durante todo su desenvolvimiento, durante
toda la vida hasta que el mismo se extinga. Al hablar de eficacia entonces, no solo debemos analizar el
negocio jurídico ab initio sino, además durante toda su vida.
Siguiendo este razonamiento, hablamos de dos aspectos de la eficacia: el estático y el dinámico
Concepto. - A priori podemos sostener que la ineficacia es la falta de eficacia. Sostiene la doctrina
mayoritaria que la ineficacia es la privación o disminución de los efectos propios de los actos jurídicos La
ineficacia es la imposibilidad o privación que tiene el acto o negocio jurídico de producir los efectos propios
y normales del tipo y de satisfacer los intereses buscados por las partes otorgantes, atento la existencia
diversos vicios, defectos, anomalías o vicisitudes que se suscitan al momento de otorgarlo (en su estructura)
o luego de su idónea constitución, en la faz dinámica del mismo. Hablamos así de:
109
Ineficacia estructural: se dan vicios en la estructura, la privación de efectos se da desde el origen,
impidiendo que se configure una relación jurídica idónea. Prima aquí la idea de nulidad
Ineficacia funcional: durante la vida del negocio jurídico, cuando está en marcha y comenzando a producir
efectos o ya habiendo producido una parte, puede suceder que por causas eternas a este, sobrevinientes a su
celebración, el mismo carezca de función económicosocial.
Sus elementos estructurales son válidos pero existen circunstancias extrínsecas a ellos y sobrevinientes al
momento genético que producen su descalificación. El negocio deviene en ineficaz para regular los intereses
para los que fue celebrado o creado. Dentro de la ineficacia estructural encontramos varios tipos:
Regulación legal.
El art. 382 del CCyC establece: “Categorías de ineficacia. Los actos jurídicos pueden ser ineficaces en
razón de su nulidad o de su inoponibilidad respecto de determinadas personas.”
La norma recepta la categoría de ineficacia de los actos jurídicos, pero sólo se refiere a dos de sus clases: la
nulidad y la inoponibilidad. Deja fuera de la teoría general a los otros supuestos de ineficacia funcional, sin
embargo, los regula con posterioridad dentro de la regulación de los Contratos. Hubiese sido acertado que
se incluyeran en el artículo 382, las demás ineficacias funcionales ya que si bien son propias de los contratos,
estos no dejan de ser actos jurídicos y por ello no pueden estar fuera de su regulación general.
Caracteres
• Es una sanción: se impone a un acto jurídico que no reúne las condiciones necesarias para
conformarse válidamente.
• Es una sanción de tipo legal: solo puede ser establecida por la ley, no puede surgir de la voluntad
de las partes ni por disposición de un tercero.
• Se aplica a los actos jurídicos: no se aplicará a los hechos jurídicos ni a simples actos lícitos.
• Priva al acto jurídico de sus efectos propios: ésta sanción priva al acto jurídico de producir los
efectos propios del tipo negocial que las partes persiguieron al celebrarlo. Si bien no produce sus
110
efectos propios, la sanción de nulidad produce otros efectos, como consecuencia directa de la causa
que la origina.
Nulidad absoluta: afecta intereses generales o colectivos dados por el orden público, la moral o buenas
costumbres. Sus consecuencias se derivan del artículo 387:
• Puede ser declarada de oficio por el juez si es manifiesta al momento de dictar sentencia
• Puede alegarse por el Ministerio Público y cualquier interesado. Se le otorga la legitimación a éste
organismo como garante de los valores que se pretenden proteger. Los sujetos interesados deben
justificar un interés legítimo.
• Excluye al que alegue su propia torpeza para lograr un provecho No puede sanearse por
confirmación ni por prescripción.
Nulidad relativa: el interés afectado es particular o individual de los sujetos. Sus consecuencias se
encuentran en el artículo 388.
111
La nulidad de una disposición no afecta a las otras disposiciones válidas, si son separables. Si no son
separables porque el acto no puede subsistir sin cumplir su finalidad, se declara la nulidad total.” La
nulidad aquí, dependerá de las cláusulas del negocio, si conforman o no un conjunto homogéneo y si,
separando las cláusulas se cumple o no con la función económica social del negocio perseguido por las
partes.
La sanción de nulidad va a alcanzar a todo el negocio y será total, cuando del análisis de sus cláusulas, las
mismas no puedan separarse atento a que por la naturaleza del acto, todas conforman la esencialidad del
mismo y no se conciben unas sin las otras.
Cuando las cláusulas puedan separarse según la naturaleza del negocio y existan cláusulas que no se
encuentren viciadas, que son válidas, estás continuaran produciendo efectos y en este caso, la nulidad del
negocio será parcial. La nulidad parcial es la excepción a la regla.
El análisis debe ser restrictivo, ya que por el hecho de preservar parte del negocio, muchas veces se
desvirtúa lo que las partes al celebrar quisieron. La nulidad parcial podrá declararse por el juez cuando la
parte válida del negocio posea eficacia funcional, garantizando el cumplimiento de los efectos perseguidos
por las partes al celebrarlo.
Dicha integración debe efectuarse teniendo en cuenta: el análisis de la intención práctica, las
circunstancias del caso, la naturaleza del negocio y el alcance de la facultad que se le otorga a los jueces.
La integración de las clausulas tendrá amplia aplicación en materia de contratos, pero no en materia de
testamentos, ya que aquí no hay “partes”, solo hay un testador y es inverosímil que el juez suplante la
voluntad de aquel Nulidades expresas y virtuales.
Las expresas se refieren a las nulidades establecidas en un texto de la norma y las virtuales son tácitas o
implícitamente dispuestas por la ley. En la actualidad el CCyC no replica una norma similar al artículo
1037 CC que receptaba esa clasificación. Se entiende que el Código abandona la distinción entre nulidad
expresa y virtual.
La nulidad declarada provoca que las cosas vuelvan al estado en que se hallaban antes de la celebración
del acto jurídico, y por ende, las partes se restituyan mutuamente lo que hubieren recibido.
El texto legal dispone “Restitución. La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo
estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo
que han recibido. Estas restituciones se rigen por las disposiciones relativas a la buena o mala fe según
sea el caso, de acuerdo a lo dispuesto en las normas del Capítulo 3 del Título II del Libro Cuarto.”
Si solo una parte recibió una cosa o bien, será solo ésta quien deba restituir lo recibido. El acto jurídico
que aún no se haya ejecutado, la declaración de nulidad implicara que no se pueda exigir su cumplimiento
112
Restitución de frutos y productos: cuando las cosas o bienes que las partes deben restituirse
mutuamente originen frutos o productos, las restituciones deben regularse conforme al Libro Cuarto del
CCyC. Según el art. 1935, podemos sintetizarlo así:
Frutos: si la parte que debe restituir es de buena fe, hace suyos los frutos percibidos y los naturales no
percibidos. Si la parte que debe restituir es de mala fe, debe restituir los frutos percibidos y los que por su
culpa deje de percibir.
Productos: sea de buena o mala fe, debe restituir los productos que haya obtenido de la cosa. Ya que estos
no se regeneran y disminuyen a la cosa.
Reparación del daño: además del efecto principal que provoca la nulidad, se deberán resarcir los daños
y perjuicios sufridos en razón de la nulidad. El deber de reparación del daño es autónomo del deber de
restitución que impone el art. 390.
La reparación de los daños causados se encuentra en cabeza de la parte otorgante del acto que causo o
conoció el vicio del que derivó la nulidad.
Efectos frente a terceros. - Al sancionarse la nulidad de un acto jurídico, dicha sanción puede
repercutir
en la esfera de intereses de terceros (son ajenos al acto, no fueron parte). Artículo 1051:
Principio general: la declaración de nulidad es oponible a los terceros. Aplicar este principio, implicaría
que una vez declarada la nulidad del negocio, toda transmisión de derechos reales o personales sobre cosas
registrables que se haya efectuado en virtud o como base del acto jurídico declarado nulo, queda sin efecto
y deben ser restituidos. Entonces, los efectos de la sanción de nulidad se trasladan al tercero subadquiriente
de los mismos y debe restituirlos.
Excepción: proteger al tercero subadquiriente de derechos reales o personales sobre cosas registrables por
un acto a título oneroso y que es de buena fe.
Tiene derecho para repeler la acción de reivindicación, el tercero subadquiriente, es decir: el tercero que
adquirió derechos reales o personales sobre cosas registrables de mano del adquirente original en el acto
jurídico declarado nulo.
Los derechos adquiridos por el tercero subadquiriente deben ser sobre inmuebles o cosas muebles
registrables. La protección legal no alcanza al tercero subadquiriente de cosas muebles no registrables.
El acto por el cual el tercero adquirió derechos reales o personales sobre cosas registrables debe ser
exclusivamente a título oneroso. La exclusión de aquellos que adquirieron por un acto a título gratuito, es
que tan sólo se enriquecieron con dicha adquisición pero nada pierden, pues obtuvieron una ventaja sin nada
a cambio.
Se exige que sea de buena fe, esto implica que no tuvo conocimiento del vicio que afecta la transferencia
entre las partes del acto jurídico declarado nulo.
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Si la persona hubiese conocido el vicio, o hubiese sido negligente, se debe entender que el tercero
subadquiriente es de mala fe y no recibe la protección legal que brinda la norma.
Naturaleza jurídica. - Es un acto jurídico, en los términos del art. 259, atento a que quien realiza el acto
de confirmación, lo hace con el fin inmediato de transformar un negocio inválido, que está expuesto a una
acción o excepción de nulidad, en otro impugnable, liberandolo del "peligro" de la nulidad.
Clases de confirmación. - Según la modalidad que el sujeto utilice para confirmar el acto, será
Expresa: la parte que puede articular la nulidad relativa otorga un acto jurídico de confirmación, en el cual
establece y declara su voluntad de tener el acto por válido.
Tácita: la parte que puede articular la nulidad relativa, ejecuta voluntariamente el acto jurídico sujeto a
nulidad.
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las nulidades absolutas, debido a los principios y valores que inspiran su sanción, sería contradictorio luego,
permitir su subsanación.
A) Legitimación: quién otorga el acto jurídico de confirmación es la parte que tiene derecho a
interponer la acción o excepción de nulidad.
B) Tipo se negocio jurídico a confirmar: el acto jurídico que se confirma debe estar sujeto a una nulidad
relativa.
C) Cese de la causa de nulidad: que previamente haya desaparecido la causa de nulidad. Debe
desaparecer entonces el vicio o defecto que pesaba sobre el acto. Por ejemplo: error, el menor
adquirió la mayoría de edad.
D) No se requiere la conformidad de la otra parte: surge del último párrafo del art. 399. Cabe considerar
que la confirmación es un acto unilateral, solo se manifiesta la parte que es titular de la acción de
nulidad.
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Diferencias con la nulidad.- Es necesario diferenciarlas, ya que además de que ambas son ineficacias,
también tienen origen legal: ninguna puede surgir de la voluntad de las partes.
La nulidad hace a la validez del acto, ya que declarada la misma el acto jurídico será invalido y no producirá
sus efectos normales entre partes y entre terceros. La inoponibilidad hace a la eficacia jurídica del acto, que
si bien produce sus efectos (por ser idóneamente constituido), dicha producción de efectos es relativa, no
alcanza a determinados terceros ajenos al acto, o bien, no produce efectos entre partes pero sí, frente a
terceros.
Clases de inoponibilidad.- La doctrina la clasifica en positiva o negativa, según frente a qué clase de
sujetos
Regulación legal.- El CCyC establece en el título relativo a los actos jurídicos la regulación general de
la inoponibilidad: sus efectos y forma de articularla. Luego, a lo largo del resto del articulado del CCYC se
establecen casos de inoponibilidad. Por ejemplo, en la parte general, la acción de inoponibilidad por vicio
de fraude a los acreedores (art. 317).
Fuente: la inoponibilidad es una causal de ineficacia que surge de la ley. Por ello se diferencia del resto de
las ineficacias sobrevinientes
Efectos.- El art. 396 dispone que “el acto inoponible no tiene efectos con respecto a terceros, efecto en los
casos previstos en la ley”. Entonces, el efecto de la declaración de inoponibilidad es la falta de producción
de efectos del acto jurídico celebrado por las partes respecto a determinados terceros.
Oportunidad para invocarla.- El art. 397 dispone que podrá hacerse valer en cualquier momento, sin
perjuicio de la otra parte a oponer la prescripción o caducidad.
OTRAS CAUSALES DE INEFICACIA. - Son ineficacias funcionales, cuyo estudio corresponde en realidad a la
materia contractual. Se ubican en el Libro Tercero, Título II, Capitulo 9. Ubicamos aquí:
Rescisión bilateral
Rescisión unilateral
Revocación
Resolución
Frustración del fin
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Imprevisión
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