(CAT C) Agus Marega

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-Derecho Privado-

Cátedra C – Agustina Marega.


UNIDAD 1: EL DERECHO Y LA CODIFICACIÓN.
El Fenómeno Jurídico.
La sociedad se organiza y vincula en torno a normas de acuerdo a los valores imperantes en una comunidad
y en un momento determinado. El surgimiento en la sociedad de las normas que la rigen se produce ante la
necesidad existente en la comunidad y el dinamismo de la misma, atento a los intereses imperantes y los
movimientos culturales ideológicos de cada una.

Estas normas vienen a regular las conductas de las personas, y estas pueden ser: jurídicas (estas tienen la
característica de tener coercibilidad) , consuetudinarias, reglas éticas, morales, etc.

La positividad se expresa en los ordenamientos jurídicos y en las normas vigentes, y sus tareas y
responsabilidades básicas, consisten en organizar la vida social e institucional y perfeccionar las formas de
convivencia.

Cada situación donde se relacionan personas, o personas con cosas, implican en cada una de estas relaciones,
fenómenos jurídicos.

Concepto de Derecho.
Existen varias acepciones sobre el la palabra Derecho y su concepto, tomaremos una de ellas: Conjunto de
preceptos, reglas o leyes que gobiernan la actividad humana en la sociedad mediante la coacción.
El derecho en sentido objetivo: aplicación de una norma dentro del ordenamiento jurídico en un momento
determinado. Ej: el derecho obliga a los padres al cuidado personal de sus hijos.
El derecho en sentido subjetivo: alude a la noción de facultad de exigirle a la otra determinada acción. Ej:
que todo propietario tiene derecho de usar, gozar la cosa. O la del acreedor de exigir al deudor una
determinada prestación. Ambas teorías se complementan y trabajan juntas.

DERECHO OBJETIVO
Se entiende como el conjunto de normas y aplicación de las mismas. Observamos que tradicionalmente el
derecho se ha dividido en dos grandes ramas: DERECHO PUBLICO y DERECHO PRIVADO.
(Distinción que proviene del derecho romano).

Derecho Privado Derecho Público

• intervienen solo los participantes, o el Estado en su • interviene el Estado como poder público.
carácter de persona jurídica.

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• las relaciones jurídicas quedan establecidas en base a la • una de las partes tiene relación de superioridad respecto de
igualdad de los sujetos. la otra.

• está compuesto por: Derecho Civil, Derecho • está compuesto por: el Derecho Constitucional, Derecho
Comercial, Derecho Laboral, Derecho Internacional Administrativo, Derecho Tributario, Derecho Financiero,
Privado. Derecho Internacional Público, Derecho Internacional
Privado.

Existiendo además nuevas ramas jurídicas de carácter


transversal: Derecho del Consumidor, Derecho a la salud,
Derecho de la Ancianidad, Derecho a la Educación, entre
otros.

Derecho Civil
La palabra “civil” proviene del latín civile. En la antigua Roma se diferenciaba el IUS GENTIUM que era
el derecho común de todos los hombres independiente de su nacionalidad, y el IUS CIVILE que era el
derecho exclusivamente de los ciudadanos romanos, implicando ser el derecho particular de un determinado
pueblo y comprendía normas de derecho público y privado.
Esta diferenciación pierde importancia en el año 212 cuando el emperador Carcalla emite una disposición
extendiendo la ciudadanía romana a casi todos los habitantes del imperio.
El Derecho Romano ha influido por su importancia jurídica sobre el resto de las legislaciones. Se produce
el fenómeno de la RECEPCION (adopción y aplicación del Derecho Romano por diferentes países)
En la edad moderna se da la conformación de los estados nacionales, produciéndose la unificación de las
normas jurídicas que regían en simultaneo y que tenían diverso origen: Derecho Romano, Canónico,
legislación de pueblos barbaros, disposiciones de señores feudales.

Consecuentemente, el IUS CIVILE viene a ser el derecho privado creado, por si y para sí, por cada uno de
los estados modernos, soberanos y absolutos, por oposición al derecho público.

DEFINICIÓN
Derecho Civil es el sector del derecho privado, regulador de la persona, sus derechos personalísimos y
atributos, en todas sus dimensiones: como sujeto de derecho, como miembro de una familia, como titular de
un patrimonio y de relaciones jurídicas independientemente de sus actividades. Resguardando siempre a
quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o de desigualdad y excluyendo toda conducta
discriminatoria.
El Derecho Civil clásico concebía a los individuos como sujetos iguales, sanos, fuertes y libres. El actual
reconoce la vulnerabilidad desde distintos aspectos y busca su protección. Este derecho ha evolucionado y
hoy sabe que la persona humana tiene carencias, limitaciones, inferioridades e inexperiencias y desde que
se coloca a la persona humana, al hombre, en el centro de la preocupación jurídica.

Codificación del Derecho Civil.

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Antiguamente toda obra escrita se conserva en grandes rollos de papel. Luego para facilitar su consulta, esos
rollos son separados en hojas más pequeñas unidas por uno de sus lados naciendo el libro “Codex” Hoy en
día se conoce como código a la compilación de leyes, efectuada de manera sistemática, que procura reunir
en una sola obra todo el saber o conocimiento relativo a una rama del derecho.
La codificación pertenece a un género más amplio de fenómenos denominado fijación del derecho y que
consiste en la sistemática reunión formal o solo material de un conjunto disperso de fuentes en un cuerpo
único o código que las reemplaza.
La codificación es una constante en la evolución de todo derecho. Codificar es intentar poner orden en
medio de la dispersión, sistematizar y organizar mejor el abundante material normativo existente.
La recopilación consiste en la incorporación en un solo cuerpo de todas las disposiciones existentes o de
las referidas a una parte del Derecho, usualmente ordenadas cronológicamente. La desventaja es que no se
eliminan las normas derogadas, por lo que un mismo cuerpo coexisten normas vigentes y otras que no.
La consolidación consiste en la presentación sistemática y metódica de leyes imperantes con eliminación
de las que han sido derogadas.
El código es una ley de contenido homogéneo por razón de la materia, que, de forma sistemática y articulada
en un lenguaje preciso, regula todos los problemas jurídicos o al menos los principales o más generales de
la materia unitaria acotada.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL FENÓMENO CODIFICADOR

✓ Carácter orgánico.
✓ Pretensión (al menos al momento de la sanción, de ser un Derecho completo y legal, donde se
encuentra la solución a cualquier problema)
✓ La codificación es propiciada por el racionalismo, que busca un derecho justo y dirigido a la
sociedad burguesa.
✓ La codificación implica una técnica de simplificación normativa.
✓ Llambías enuncia las ventajas e inconvenientes de la codificación. Las ventajas que confiere unidad
y coherencia al sistema legislativo, facilita el conocimiento de las normas y favorece la
conformación de un espíritu nacional.
✓ Entre las desventajas señalan la posibilidad de inducir al intérprete a la creencia errónea de que todo
queda resulto por el código, el estancamiento del derecho, y con las sucesivas reformas se corre el
riesgo de quebrantar la sistematización.

Código Civil Francés.


También conocido como “Código Napoleón” (orientado a la libertad patrimonial y en con carácter
relativamente conservador de la organización familiar. Principios de igualdad y libertad) nace con la
revolución francesa, sirvió para la unificación de Francia, como el derecho de la organización económica
social y la instauración de una aristocracia burguesa individualista y liberal.
Código Civil Argentino.
En nuestro país a pesar de haberse proclamado la independencia en 1816, en materia de Derecho Privado,
continúo en vigencia el derecho español e indiano por varias décadas. Las primeras tentativas de
codificación se vinculan con Rivadavia. Recién cuando Bs. As., se convirtió en centro de actividad
comercial, comienza a pensarse en una legislación propia, pero solo en terreno mercantil.
El primer antecedente en materia civil es el decreto de Urquiza de 1852, donde se establece una comisión
para preparar un proyecto de nuevos códigos, civil, penal, comercial.

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En 1864 Mitre suscribe un decreto nombrando al Dr. Vélez Sarsfield como encargado de redactar un
proyecto de código civil.
En 1865 Vélez presento al PEN el primer libro de su proyecto, que trata de la persona, y en agosto de 1869
se sanciono el código a libro cerrado por ambas cámaras y ese mismo mes el PEN promulga la ley que lo
pondría en vigencia en enero de 1871.

FUENTES Y MÉTODO DEL CÓDIGO CIVIL ARGENTINO


Las fuentes del código son diversas, en primer lugar el Derecho Romano, la legislación española e indiana,
los códigos de la época, la obra de Freitas y otras fuentes.
El Derecho Romano es la principal fuente de toda legislación moderna acerca del Derecho Privado, por
ejemplo, influyó a toda la obra de Vélez. Fueron fuentes importantes el Código Civil francés al cual se le
copio 145 artículos.
Estructura: Consta de dos títulos preliminares y luego se divide en 4 libros, a su vez se subdividen en
secciones.
Ideología: El antiguo código civil de Vélez Sarsfield era individualista y responde a una ideología
netamente liberal. La autonomía de la voluntad se presentaba como principio rector del código, así también
como la concepción de la propiedad privada como un derecho absoluto.

La ideología liberal e individualista también la podemos ver reflejada en el tratamiento del derecho
propiedad como absoluto (ej.: art 2513), como también se ve esta ideología en el no tratamiento de la
prodigalidad, en el rechazo expreso de Vélez a la lesión como vicio de los actos jurídicos.
En nuestro código actual podemos ver que tiende a tener una ideología más social y colectiva, como por
ejemplo derechos colectivos, derecho al consumidor y derecho al medio ambiente.

DESCODIFICACIÓN Y RECODIFICACIÓN
En el siglo XX se dio un proceso que se denominó descodificación haciendo referencia a que perdía
centralidad el código como monopolio de la regulación normativa. En diversos países codificadores, se dio
un proceso de reformas a los códigos civiles. Estas modificaciones se efectuaban mediante leyes especiales
naciendo los “microsistemas” legislativos, sacando dichas materias de los cogidos o bien nuevas
regulaciones que se formalizan por fuera de los códigos.
Se produjo un proceso de desmembramiento, basado en la creencia que los códigos no estaban en
condiciones de regular la vida social, ante el avance constante y los cambios de la sociedad, los códigos
resultaban insuficientes para atender las nuevas demandas modernas.
Se produjo a mitad del siglo XX el proceso que se denominó recodificación. Este fenómeno tomo diversos
formatos ya que países de tradición codificadora renovaron total o parcial sus códigos.
UNIFICACIÓN DEL DERECHO PRIVADO
En la edad media nace como rama autónoma el Derecho Comercial, esto comienza por el auge de las
relaciones mercantiles, por lo cual se sanciona un código para cada una de estas ramas. En las primeras
décadas del siglo XX, las legislaciones tienden a unificarse. Las causas de esto fueron: la “comercialización
del Derecho Civil” y la influencia que ejerce el Derecho Civil hacia el Mercantil buscando proteger a la
parte más débil económicamente dentro de un contrato, como son los consumidores.

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CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO PRIVADO
El CCyC se ubica en correspondencia con la tendencia de los neoconstitucionalismos originada a partir de
la segunda posguerra y la constitucionalización del Derecho Privado. Se trata del sentido de operatividad de
la constitución y en nuestro caso del bloque constitucional, integrado por los tratados con jerarquía
constitucional.
Los tratados con jerarquía constitucional desde 1994, han conminado a revisar de manera crítica todo el
plexo normativo inferior. El código civil no ha estado ajeno a este movimiento. El art. 1° del CCyC
establece el sistema de fuentes a las cuales los jueces deben aludir para la resolución de conflictos, se
plasma positivamente aquí el “dialogo de fuentes”.
Conforme este dialogo entre el Derecho Constitucional y el Derecho Privado se acude para la resolución de
los casos dados a todo el Derecho, tanto Público como Privado.
Con una finalidad didáctica podemos decir, por ejemplo, que la persona humana no solo se encuentra
regulada en el código y sus leyes complementarias, sino también primariamente en todos los tratados de
derechos humanos con rango constitucional.
Producto de esta constitucionalización del Derecho Privado se observa como el Estado va perdiendo el
monopolio en la producción legal.

Código Civil y Comercial de la Nación.


Argentina sancionó el día 01/10/14 el nuevo código civil y comercial de la nación, realizando la unificación
de ambas materias, normativa que comenzó a regir la vida de todos los argentinos a partir del 01/08/15.
Estuvo a cargo de una comisión de reformas designadas por decreto del poder ejecutivo nacional. Es el
cuerpo legal que reúne las bases del ordenamiento jurídico en materia civil y comercial en la Argentina.

A diferencia del ideal codificador de los siglos XVIII y XIX, nos propusieron fijar un código eterno,
inmutable y que todo sea dentro de él y nada fuera de él. Por el contrario, mantiene las leyes especiales de
salud mental, derecho del consumidor, sociedades, etc. y establece una serie de principios generales.

Hay una comunicabilidad de principios entre lo público y lo privado numerosas veces. Se toma en cuenta los
tratados en general, los derechos humanos y los derechos reconocidos en el bloque de constitucionalidad. Se
construye teniendo en cuenta lo social, orientado a la pluralidad, a lo colectivo. Da una importancia relevante
a los derechos de incidencia colectiva. Está pensado para una sociedad multicultural.

ESTRUCTURA: El código se estructura en un título preliminar y seis libros. Todos están compuestos por
capítulos, secciones y parágrafos. Todos los artículos comienzan con un epígrafe y toman la nota legislativa
de los códigos del siglo XX, eliminando las notas al pie de cada artículo. Se trata de un código pensado en
principios y debemos razonar e interpretar el mismo.

Diferencias entre el Código de Vélez y el nuevo CCyC:


Código Civil y Comercial de la Código de Vélez.
Nación.
Es el cuerpo legal que reúne las bases del Fue el cuerpo legal que reunía las bases del
ordenamiento jurídico en materia civil y ordenamiento jurídico en materia civil en la
comercial en la Argentina. Argentina.

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Inspirado en la constitucionalización del Derecho Fuentes: Derecho Romano, Derecho Canónico,
Privado. Se propicia el dialogo de fuentes entre Código de Napoleón, la obra de Freitas, el derecho
Derecho Privado y Público, también entre otras comparado (derecho de distintos países vigentes en el
fuentes e incorporando a las prácticas y costumbres. momento).

Estructura: Libro 1° Parte General (5 títulos), Estructura: 2 títulos preliminares y 4 libros.


Libro 2° Relaciones de Familia (8 títulos), Libro 3°
Derechos Personales (5 títulos), Libro 4° Derechos El 1° regulaba a las personas, el 2° a las relaciones
Reales (13 títulos), Libro 5° civiles, el 3° los derechos reales y el 4° disposiciones
comunes.
Transmisión de derechos por causas de muerte (11
títulos), Libro 6° Disposiciones Comunes y Reales (4
títulos).

Se centra en los derechos de incidencia colectiva, Es más individualista.


toma como eje central la capacidad.

Cambio de paradigma: el nuevo código civil y comercial recepta el cambio de paradigma internacional acerca
de la salud mental y los derechos del niño, niña y adolescente, se centra en los derechos de incidencia
colectiva y en la capacidad de las personas, integra nuevos conceptos como la autonomía progresiva.

Actualidad del Código.

Si debemos analizar la actualidad del código, es decir el ámbito de aplicación del CCyC, no podemos dejar
de lado el cambio de paradigma que el mismo vino a instaurar con su entrada en vigencia. Antes de su sanción
existía un ordenamiento estático con distintas leyes dispersas a las cuales debíamos acudir para dar solución
a un caso concreto.

A partir de la última reforma constitucional de 1994, se produjo un fenómeno jurídico conocido como la
jerarquización de los tratados internacionales. En donde el Estado argentino comienza a formar parte de
distintos organismos internacionales, y por lo tanto tuvo que adecuar su normativa interna a lo que se regulaba
internacionalmente. A partir de entonces nuestro sistema jurídico es más amplio y brinda herramientas de
protección integradoras.

Como consecuencia de esto, el CCyC tuvo que adecuarse al sistema jurídico vigente, incorporando también
la protección de derechos de incidencia colectiva.

UNIDAD 2: FUENTES DEL DERECHO.


La palabra fuente significa manantial, lugar donde brota el agua y si nos encaminamos hacia el Derecho sigue
manteniendo la noción original.

La palabra fuente tiene varios sentidos. El primero alude a los diferentes lugares que recorre el autor de la
norma para crearla; otra acepción refiere al lugar de donde surgen los derechos.

Siguiendo a la tradición romanista de la enumeración de las fuentes, han sido:

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→ ley,
→ costumbre
→ jurisprudencia
→ doctrina
El nuevo cuerpo normativo auspicia un diálogo fluido entre las distintas fuentes. En primer lugar porque son
fuente de Derecho no sólo la Ley en su sentido formal, sino también la Constitución Nacional y el bloque de
constitucionalidad federal, con esto se observa la invitación a la comunicación entre Derecho Público y
Derecho Privado.

FUENTES EN EL CCYC.
El nuevo código está diseñado para resolver conflictos y en su art. 1 se establecen las fuentes donde se
encuentran los criterios de autoridad para esa tarea. El gran cambio con el sistema anterior consiste en que
se admite una pluralidad de fuentes, incluyendo no solo la ley, sino todo el Derecho. Se destaca el rol de la
CN y los tratados internacionales, donde se concreta la constitucionalización del Derecho Privado.
El art. 1 bajo el epígrafe “Fuentes y aplicación” establece: “Los casos que este código rige deben ser
resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la CN y los tratados internacionales de
DDHH en los que la República sea parte. A tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los
usos, prácticas y costumbres vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o a situaciones
no regladas legalmente, siempre que no sean contrarias a derecho”
Las normas vigentes hoy, y de las que se debe valer el juez para resolver los casos han sido pensadas y
elaboradas por nuestros legisladores, pero otras que tienen la misma primacía, han sido estructuradas y
discutidas por la comunidad internacional y han ingresado a nuestro país por la ratificación de dichos
tratados. El sistema obliga a aplicar a todo el Derecho para la resolución de un caso. Nos debe quedar en
claro desde el comienzo que derecho y ley no son sinónimos. En nuestro Derecho cuando se hace mención
a la CN se referencia a ella y al bloque de constitucionalidad que está constituido también por tratados de
derechos humanos.
Luego incorpora los usos, prácticas y costumbres en las siguientes condiciones: cuando las leyes o los
interesados se refieren a ellos y en situaciones no regladas legalmente y siempre que no sean contrarias a
derecho.

La Ley.

Concepto. La ley es un precepto general obligatorio y justo, dictado por autoridad competente y legitima
para regular conductas sociales.

Entre los caracteres de la ley encontramos:

Justicia: va encaminada al bien público.


Autenticidad: dictada por autoridad legítima y competente.
Obligatoriedad: obliga a todos. Es imperativa.
Generalidad: se establece en beneficio de todos y observancia de todos los miembros sociales.

Clasificación.

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LEYES EN SENTIDO MATERIAL Y FORMAL

La ley en sentido material, es toda regla social obligatoria emanada de autoridad competente con carácter
de generalidad. En esta categoría quedan incluidas las Constituciones, leyes de los órganos legislativos,
decretos del PE, ordenanzas municipales, etc.
En un sentido formal son leyes sólo las emanadas de los órganos legislativos, Congreso Nacional o
legislatura provinciales, con los procedimientos fijados por las constituciones, tanto nacional, como
provinciales. Se considera ley la regla que está destinada a la generalidad de casos como la que se refiere a
uno en particular (ej.: ley que otorga un beneficio o subsidio personal).

LEYES IMPERATIVAS Y SUPLETORIAS


Norma legales imperativas son aquellas que prevalecen sobre la voluntad de los particulares, estos no pueden
alejarse de sus previsiones. Las cláusulas que contravienen dichas disposiciones forzosas no tienen ningún
valor (ej: normas relacionas con la capacidad; sucesiones). Deben cumplirse sí o sí.

Las normas son supletorias cuando los particulares en sus propias regulaciones de derechos pueden apartarse
de sus disposiciones. Se denominan supletorias porque suplen la voluntad de los particulares en caso de
silencio. Hay que distinguir:
1.- Si sus previsiones se introducen en el contrato como cláusulas concertadas por las partes, su
obligatoriedad se impone, no por su condición de normas legales sino por la aplicación del Principio de
autonomía de la voluntad

2.- Si se omite su inclusión como cláusula concertada en la regulación contractual, es donde adquieran su
fuerza obligatoria por tratarse de normas legales supletorias.

3.- Si se contradicen estas leyes supletorias con una manifestación expresa de voluntad de los contratantes
adquiere plena eficacia y obligatoriedad.

DIFERENCIACION ENTRE ORDEN PÚBLICO, LEYES IMPERATIVAS Y BUENAS COSTUMBRES.


El orden público y las buenas costumbres son límites expresos a la autonomía de la voluntad.
Orden Público: conjunto de principios fundamentales del ordenamiento jurídico de un país en un momento
determinado de su evolución histórica. Muta porque las pautas culturales y los paradigmas de una sociedad
se van modificando.
Leyes Imperativas: son aquellas de cumplimento forzoso cualquiera sea la voluntad de las partes y
constituyen sin duda un límite de la autonomía de la voluntad. Podemos decir que no todas las leyes
imperativas son de orden público ya que no todas protegen un interés general, sino que algunas regulan
intereses privados.
Al decir de Nicolau, según la finalidad que tenga el estado en la intervención, será orden público de dirección
o de protección.
Buenas Costumbres: formado por normas morales de conductas y que no son jurídicas. Esta noción
evoluciona constantemente.
Los principios de orden público y buenas costumbres según nuestro ordenamiento normativo, son límites
de la autonomía de la voluntad, pero son de naturaleza distinta.

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OBLIGATORIEDAD DE LA LEY
La obligatoriedad se traduce en doble sentido: debe ser cumplida por las personas a quienes comprende sus
previsiones y debe ser aplicada por los jueces que tengan a resolución casos contemplados por las mismas.
Las leyes solo pueden dejar de ser aplicadas cuando no resulten legítimas, cuando no deriven de normas
fundamentales que acuerden poderes a los distintos órganos con facultades legislativas o cuando su
contenido no resulte adecuado a esas mismas normas, es decir, que ninguna norma legal debe vulnerar los
principios o reglas establecidas en una norma superior.
Desde cuándo nos obligan las leyes está regulado por el art. 5 del CCyC “Las leyes rigen después del 8 día
de su publicación oficial, o desde el día que ellas determinen”. Termina la obligatoriedad de la ley con la
derogación de la misma.

IGNORANCIA DE LA LEY, FICCION Y CONSECUENCIA


A partir de la publicación se aplica una ficción legal que es totalmente necesaria para preservar su
obligatoriedad. La ficción es que la norma es conocida por todos, lo cual no es real pero su fin es otorgar
seguridad jurídica.

Art. 8: “La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento, si la excepción no está
autorizada por el ordenamiento jurídico”.

Es claro que muchas personas no conocen las leyes y también que nadie puede conocerlas a todas. Pero si
nos apartamos de este principio de la inexcusabilidad, se abrirían las puertas a una gran inseguridad, en el
cual tanto los que conocen como los que no conocen podrían argumentar el desconocimiento y generar un
caos.
EFICACIA TEMPORAL DE LA LEY.

¿Cómo aplicamos las diversas leyes en el tiempo?


Al ser dictada una ley y posteriormente al entrar en vigencia la misma enfrenta dos órdenes de cuestiones a
resolver: en primer lugar la relación de esa nueva ley con la legislación existente, es decir, su inserción
sistemática dentro del orden normativo y en segundo lugar, la incidencia de esa nueva ley respecto de las
relaciones jurídicas pasadas, presentes y futuras.
La aplicación de la ley abstracta y general al caso concreto, a la relación o situación jurídica específica y
real siempre ha suscitado diversos debates. El pasaje de una ley a la otra, y su aplicación a una u otra
situación imponen a todo ordenamiento jurídico que se adopten normas de derecho transitorio que, permiten
resolver los conflictos de las leyes en el tiempo.
El derecho se encuentra en constante evolución y día a día se sancionan leyes nuevas, que al ser aplicadas
pueden incidir en situaciones jurídicas que ya existen cuando la nueva ley entra en vigencia. La nueva ley
va a regir y ser aplicada a las situaciones jurídicas que nazcan con posterioridad a su entrada en vigencia.
Ahora bien qué sucede con las situaciones jurídicas que nacieron bajo la vieja ley, sea que se extinguieron o
bien que, aún al entrar en vigencia la nueva norma siguen en curso de ejecución. Siguiendo a Rivera
pueden darse tres soluciones:
✓ La nueva ley no alcanza a las situaciones jurídicas nacidas al amparo de la legislación anterior.
✓ La nueva ley rige esas situaciones jurídicas.
✓ La nueva ley puede regir algunos aspectos de esas situaciones jurídicas, siempre que no hayan
concluido bajo el alcance de la vieja ley.

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Por un lado esa nueva ley es considerada un avance sobre la que se deroga. Sustituye o modifica, se la
considera más justa, es razonable que se quiera aplicar a la mayor cantidad de situaciones jurídicas posibles,
sino, el legislador no la hubiese sancionado. Si las nuevas leyes se aplicaran siempre a las situaciones o
relaciones jurídicas ya constituidas bajo la vigencia de la ley antigua no habría seguridad jurídica.
Régimen vigente en el CCyC

Se regula la aplicación de la ley en el tiempo en el art. 7 “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se
aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto
retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposiciones en contrario. La retroactividad establecida
por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes
supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más
favorables al consumidor en las relaciones de consumo”

Al analizar el art 7 el legislador ha organizado la aplicación de la ley en el tiempo bajo 4 principios:


➢ EFECTO INMEDIATO
➢ PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD
➢ LÍMITES A LA RETROACTIVIDAD
➢ EFECTO ULTRACTIVO O SUPERVIVENCIA A LA LEY ANTIGUA.

Efecto Inmediato.
La nueva ley se aplicará a las situaciones o relaciones jurídicas que nazcan con posterioridad a su entrada
en vigencia y también a las consecuencias futuras de las situaciones o relaciones jurídicas existentes al
momento de su entrada en vigencia.
Principio de Irretroactividad.
El efecto inmediato se complementa con el principio de irretroactividad. El art. 7 dispone que las nuevas
leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público salvo disposiciones en contrario, por lo cual
la doctrina coincide que este principio es una regla de hermenéutica jurídica dirigida al juez, pero no es una
norma de conducta para el legislador.
Este principio encuentra 3 excepciones: Ley expresamente retroactiva, Leyes interpretativas, Ley penal
más benigna.

Retroactividad.
El legislador puede disponer el efecto retroactivo de una ley siempre que no vulnere derechos y garantías
amparados constitucionalmente. El principio de irretroactividad de la ley posee una justificación de filosofía
social: es la salvaguarda necesaria de los intereses particulares. Si una ley no puede ser retroactivamente
aplicada, es porque esa ley que tiene un carácter imperativo no puede regir más que para el futuro. De lo
contrario, la retroactividad crearía un estado de inseguridad en las relaciones y destruiría toda confianza en
la ley.

El legislador no garantiza jamás a los particulares el goce indefinido en el porvenir de los derechos que ellos
poseen, pero si debe garantizar que lo pasado bajo una ley precedente dependerá de la competencia de esa
ley, este es el fundamento de la regla de la irretroactividad.

Una ley seria retroactiva cuando la nueva ley pretende:

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o Cuando se refieren a la constitución o extinción de una situación jurídica ya constituida o
extinguida. Las leyes que rigen la constitución o extinción de las situaciones jurídicas no pueden
afectar sin ser retroactivas, la situación jurídica constituida o extinguida.
o Cuando se refiere a los efectos de una situación o relación jurídica producidos antes que una nueva
ley se halle en vigencia.
o Cuando atribuyen efectos que antes no tenían ciertos actos o hechos jurídicos, si esos efectos se
atribuyen por la vinculación del hecho o acto por un periodo de tiempo anterior a la vigencia de la
ley. o Cuando se refieren a sus condiciones de validez y en sus efectos que ya se han producidos, a
los elementos anteriores de una relación o situación jurídica que se encuentra en curso de
constitución o de extinción en el momento de la vigencia de la ley, siempre que esos elementos
tengan valor jurídico propio.

Límites impuestos por el art 7 al legislador para el dictado de una ley retroactiva

Debe establecerse una disposición expresa de que la nueva ley sancionada tendrá carácter retroactivo.

La nueva ley sancionada podrá ser retroactiva siempre y cuando no afecte derechos amparados por garantías
constitucionales. No se puede arrebatar ni alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la ley
anterior.

EFECTO ULTRACTIVO O DE SUPERVIVENCIA DE LA LEY ANTIGUA:


La ley supletoria antigua que se deroga, suprime o modifica va a seguir vigente para los contratos de curso
en ejecución, ya hay un principio de autonomía de la voluntad que rige en materia contractual, por las cuales
las partes acuerdan sus cláusulas y legislan los termino en que regirá la contratación. No se van a aplicar
conforme al efecto inmediato, las nuevas leyes supletorias a los contratos en curso de ejecución.
Este efecto es una excepción al efecto inmediato. El fundamento de la supervivencia de la ley antigua está
dado por el principio de autonomía de la voluntad que rige en materia contractual.

Modos de contar los intervalos del derecho. Aspecto normativo.


En el art 6 del CCyC regula la materia y dice “El modo de contar los intervalos del derecho es el siguiente:
el día es el intervalo que corre de medianoche a medianoche. En los plazos fijados en días, a contar de uno
determinado, queda ese excluido del cómputo, el cual debe empezar al día siguiente. Los plazos de meses
o años se computan de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente a la
inicial del cómputo, se entiende que el plazo expira el último día de ese mes. Los plazos vencen a la hora
24 del día del vencimiento respectivo. El cómputo civil de los plazos es de días completos y continuos, y no
se excluyen los días inhábiles o no laborales. En los plazos fijados en horas, a contar desde una hora
determinada, queda está excluida del cómputo, el cual debe empezar desde la hora siguiente. Las leyes o
las partes pueden disponer que el computo se efectué de otro modo”.

Plazos continuos y completos


Se establece un principio general y es que los días se cuentan de corrido, incluyendo los inhábiles.
Supletoriedad de las normas: “las leyes o las partes pueden disponer que el computo se efectué de otro
modo” otorgándole así carácter supletorio a todas sus normas.

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Interpretación de la Ley.
Interpretar es buscar el sentido y valor de la norma para medir su extensión precisa y apreciar su eficacia en
cuanto al gobierno de las relaciones jurídicas, aparentemente comprendidas en el ámbito de su vigencia.
Interpretación es la exposición, esclarecimiento y explicación del sentido de la norma.
Todos los textos legales exigen su interpretación por: las representaciones generales que a menudo contienen
y las fluctuaciones del lenguaje.
La misión de interpretar no es solo eliminar puntos oscuros, sino también las contradicciones de la ley, hacer
comprensible una disposición legal no solo en si misma sino también en conexión con las restantes
disposiciones.

TEORIA SUBJETIVA Y OBJETIVA DE INTERPRETACION

Teoría subjetiva: (teoría de la voluntad) la meta de la interpretación es el estudio de la voluntad histórica


psicológica del legislador o los motivos que los motivan.
Teoría objetiva: (teoría de la interpretación de la ley) la meta es la investigación razonablemente inherente
a la ley del sentido normativo de la ley.
Savigny manifiesta que la interpretación debe pasar por cuatro etapas: interpretación gramatical (el
sentido literal, el significado de una expresión o frase en el lenguaje general) interpretación sistemática
(debe conectarse a la norma con todo el ordenamiento jurídico.

El conjunto de normas forma una unidad coherente) interpretación lógica (conexión del significado de las
partes individuales y lógica de la razonabilidad) interpretación histórica (la voluntad del legislador). Por
último y apartándonos del método de Savigny encontramos la interpretación teleológica que trata del fin
que encierra la norma, apartando la voluntad del legislador.

LA INTERPRETACION EN EL CCyC
El nuevo CCyC es un sistema complejo en el que existe una relación ineludible de la norma codificada con
la CN, tratados internacionales, leyes, jurisprudencia, usos, de modo que quien aplica la ley o la interpreta
establece unos diálogos de fuentes que debe ser fundado. Se trata de directivas para la decisión judicial que
debe comenzar con el método deductivo, someterse al control de precedentes, verificar la coherencia con el
resto del ordenamiento y dar explicaciones razonables.
A fin de aportar coherencia con el sistema de fuentes, se incorpora el art. 2 “la ley debe ser interpretada
teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, leyes análogas, disposiciones que surgen de los tratados
sobre los DDHH, principios y valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento”

INTEGRACION DE LA LEY
Luego de interpretar, el juzgador debe fallar y resolver el caso concreto. El nuevo código busca la solución,
no solo ha establecido pautas de interpretación, sino que le da al juez un plexo muy variado de fuentes donde
encontrar soluciones.

Este es el cambio con el anterior Código decimonónico a este código con multiplicidad de fuentes que sirven
a la integración del derecho. El art. 1° establece el sistema de fuentes y no por casualidad abre el código esa
norma.

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Costumbre.
La costumbre significa ejemplaridad, que surge al hilo del seguimiento de un modelo considerado razonable
por la sociedad y satisfaciendo el valor solidaridad, la debemos situar en el área de la sociedad y con una
gestación lenta.

La costumbre es derecho espontáneo surgido a ritmo lento y sólo a medida que la razonabilidad se refiere a
valores superiores más evidentes, la duración del tiempo de su formación es menor.

La costumbre, decía Llambías “consiste en la observancia constante y uniforme de un cierto


comportamiento por los miembros de una sociedad con la convicción de que responde a una necesidad
jurídica.” Para que exista una costumbre son necesarios dos elementos:

→ El MATERIAL que consiste en una serie de actos repetidos de manera constantes, no interrumpidas
y uniforme, no es indispensable el largo uso.
→ El PSICOLOGICO consiste en la convicción de que esta práctica responde a una necesidad jurídica,
es decir, que el uso es jurídicamente obligatorio.
Atendiendo a la relación que tiene la costumbre con la ley, podemos identificar tres especies:

Secundum legem: cuando la ley remite la solución a la costumbre.


Preater legem: se aplica cuando no existe ley exactamente aplicable al caso. Es la norma jurídica en virtud
de la cual se soluciona el conflicto no reglado legalmente. Casos de laguna legislativa.
Contra legem: es la costumbre contra la ley o derogatoria. Manifiesta una disconformidad de la comunidad
respecto del orden normativo y debe ser analizado el motivo de dicha disconformidad.

RÉGIMEN LEGAL

En el nuevo código CCyC esta fuente del derecho se encuentra regulada por el art 1. La nueva regulación le
da una importancia mayúscula a esta fuente al incorporarla en su primer art. La CN solo admite la costumbre
secumdum y preatem legem.

PLURIJURIDISMO Y EL DERECHO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS


El plurijuridismo tiene lugar cuando a un mismo supuesto de hecho le son aplicables normas que provienen
de sistemas jurídicos que coexisten en un mismo territorio. Este plurijuridismo incluye varias hipótesis y
una de ellas se vincula con este tipo de fenómenos jurídicos. Se observa cuando distintos sistemas jurídicos
se relacionan entre sí por conexiones de hecho. Este último caso se da “con sistemas jurídicos indígenas,
vigentes de un modo más precario”.

En la actualidad coexisten normas diferentes y con distintas fuentes de producción en nuestro país sin que
se genere un caos jurídico y sin que afecte el principio de igualdad ante la ley.
Siendo de importancia destacar que al momento de reconocer derechos a estas comunidades no se trate de
“encorsetar” el mismo, a figuras jurídicas de corte occidental.

Jurisprudencia.

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Es el producto de la labor de los jueces en el dictado de sentencias, donde sientan doctrina al decidir sobre
casos concretos que se le presenten. En sus sentencias aplican e interpretan las leyes.
Adquiere mayor relevancia cuando es concordante y uniforme, en general un solo fallo no sienta
jurisprudencia, sino que la reiteración la fortalece. La jurisprudencia no se constituye con las decisiones
de tribunales inferiores sino con las decisiones de la Cámara de Apelación, Cortes o Superiores tribunales
provinciales y la CSJN Como fuente, adquiere relevancia porque los litigantes necesitan conocer los
precedentes o antecedentes judiciales sobre el tema que están abordando. No es posible sólo conocer la
norma, sino que es necesario saber que interpretación han hecho los jueces de la misma.
A pesar de no estar nombrada en forma directa en el art. 1° del CCyC, la jurisprudencia es fuente indiscutible
del Derecho.

FALLOS PLENOS Y PLENARIOS


Nuestra provincia divide en fallos plenos y plenarios, atento a que los primeros sólo obligarán a todas las
salas de la cámara de apelación y tribunales inferiores que de ella dependen, de una circunscripción judicial;
mientras que los segundos obligaran a todas las cámaras de apelaciones y tribunales inferiores de toda la
provincia. En cuanto a la obligatoriedad de los fallos plenos y plenarios la duración es de 5 años.

EL PRECEDENTE JUDICIAL
Los precedentes son herramientas jurídicas, mediante las cuales los jueces toman decisiones basadas en casos
ya tratados con anterioridad, y con los que se guarda una relación de semejanza.
El precedente es un criterio interpretativo que han sido establecidos por los órganos jurisdicciones con
anterioridad, y que los jueces utilizan para argumentar sus nuevas decisiones.

OBLIGATORIEDAD DE LOS PRECEDENTES DICTADOS POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN


En nuestro país, los fallos de la Corte Suprema de la Nación no son obligatorios para los tribunales inferiores,
solo su obligatoriedad se limita a las partes en litigio. No hay ninguna norma en la Constitución que establezca
la obligatoriedad de la jurisprudencia de la corte para los tribunales inferiores.
Atento al sistema de la doble instancia judicial, por el cual casos fallados por tribunales inferiores podrían
eventualmente llegar a la Corte, que oportunamente dictara sentencia conforme su doctrina, y por sobre todo
por la autoridad moral que representan dichos fallos, los tribunales inferiores adecuan en sus fallos su
doctrina.

LA JURISPRUDENCIA EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL.


A pesar de no estar nombrada en forma directa en el art. 1 de nuestro Código, la jurisprudencia es fuente
indiscutible de Derecho.
El código encierra una visión diferente del juez; asignándole mayor participación. Se utiliza la técnica de
normas abiertas, regulación por principios y en numerosos artículos los codificadores emplean la frase
“circunstancias del caso” por lo tanto los jueces son clave para el buen funcionamiento del código.

Doctrina.
La doctrina es la opinión de los distintos autores.

Sirve de pauta orientadora en la interpretación y aplicación de las normas como así también es tenida en
cuenta para la elaboración de la misma. Como fuente carece de obligatoriedad, pero, no debe ser

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desmerecida: los jueces la usan en sus considerandos y los legisladores se nutren de ella para la elaboración
de nuevas normas.

UNIDAD 3: PERSONA HUMANA.

La persona humana es sujeto de imputación de derechos y obligaciones por el solo hecho de ser
humana, gozando de la aplicación directa de los principios constitucionales y convencionales de
Derechos Humanos.
En el derecho, el rasgo esencial de la persona, aquello que la caracteriza y fija su naturaleza de tal manera
que suprimido ese carácter la persona no podría existir, es el hecho de que pueda ser sujeto activo o pasivo
de derechos, esto es titular de los miembros.

Desde la visión del derecho, la personalidad es una cualidad jurídica, es decir, también una forma ideal, una
máscara, algo construido por el derecho y para el derecho. La persona constituye el eje central de protección
del nuevo ordenamiento civil y comercial de la nación.

El CCyC sólo regula en 3 art el régimen de la persona por nacer. Se es persona por el solo hecho de ser
humano. Art. 19 (comienzo de la existencia de la persona), art. 20 (duración del embarazo), art. 21
(nacimiento con vida).

COMIENZO DE LA EXISTENCIA DE LA PERSONA HUMANA.

El comienzo de la existencia humana se da desde la concepción, según nuestro ordenamiento jurídico.

El comienzo de la existencia de la persona y el comienzo de la vida son conceptos sustancialmente diferentes.


El inicio de la vida humana es uno de los interrogantes más complejos y aun no existe una definición
consensuada sobre el inicio de la vida.

Sistemas posibles respecto al momento del comienzo de la existencia de la persona:


SISTEMA ROMANO: se consideraba que la existencia de las personas comenzaba en el momento del
nacimiento. Implicaba que el feto en el útero no era persona, pero si nacía vivo su existencia se computaba;
en cuanto a sus derechos los obtenía desde la concepción.

SISTEMA DE SAVIGNY: divide personalidad y capacidad. No concebía como persona a la persona por
nacer. Sostenía que la personalidad jurídica se alcanza con el nacimiento con vida.

SISTEMA DE FREITAS: las personas comienzan con la concepción y no desde su nacimiento. Lo


fundamenta diciendo que no es posible que haya un ente capaz de adquirir derechos sin que haya persona, si
se lo protege desde la concepción es porque es persona.

SISTEMA DEL CODIGO CIVIL DE VELEZ SARSFIELD: Toma la postura del sistema de Freitas.
Vélez estableció que la existencia de las personas comenzaba desde la concepción en el seno materno,
considerando al concebido como su como sujeto actual de derechos, y reconociéndole su status jurídico de
persona.

- Finalmente, el art. 19 del Código Civil y Comercial de la Nación consagro la subsistencia del sistema
velezano ubicando el comienzo de la existencia de las personas desde la concepción.

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FECUNDACIÓN Y CONCEPCIÓN.

Fecundación y concepción no son sinónimos. Fecundación es la unión de gametos.

Y la concepción da lugar a una serie de teorías, que se han desarrollado para determinar un instante preciso
en que pueda afirmarse que ha comenzado la existencia del individuo:

Teoría 1: el primer momento al que se hace mención es la penetración del espermatozoide en el ovulo.
Afirman que, desde la existencia de un embrión fertilizado, aunque se trate solo de dos células, hay
potencialmente un ser. Entre los que consideran esta teoría se encuentra la iglesia católica.

Teoría 2:considera que el comienzo de la existencia se da después de las 18 a 20 horas, donde se produce la

singamia o unión de los pronúcleos de las células femenina y masculina. Consiste en que se transmiten las
informaciones genéticas del ovulo y el espermatozoide, creándose una nueva y única identidad genética para
el nuevo individuo.

Teoría 3: desde el día sexto al decimocuarto donde se produce la implantación o anidación, cuando el óvulo

fecundado se adhiere al útero.

Teoría 4: se considera el comienzo de la existencia cuando aparece la presencia de actividad eléctrica cerebral,

registrada mediante un electroencefalograma. Ocurre a los 40 a 45 días aproximadamente después de la

fecundación.

Teoría 5: "el que está por nacer" empieza con la viabilidad del feto, con la posibilidad de su supervivencia

de manera autónoma a la madre o que el feto tenga sensibilidad al dolor o al placer. Sucede en el segundo

trimestre del embarazo.

-Las más debatidas y defendidas son: la que sostiene que la concepción se produce en la fecundación (teoría
1) y la que considera que la concepción ocurre en la anidación (teoría 3). El CCyC recepta la teoría de la
anidación.

Naturaleza Jurídica del Embrión.

Algunos consideran que el “pre embrión” (fecundado, pero no implantado ya sea de manera natural o
artificialmente) no es posible identificarlo como persona porque:

→ aún no ha logrado la individualización necesaria para reconocer su identidad jurídica.


→ falta de organicidad, dado que el ovulo fecundado sólo se encuentra sometido a un proceso de división
de celular extremo.

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→ carece de sensibilidad por lo que es un rasgo esencial de la persona.
Si bien es cierto que el embrión es un ser vivo nuevo, producto de la unión de dos células distintas a partir
de la cual se forma otra diferente a ambas con su propio capital genético, no por ello se lo debe considerar
persona humana, sino que se trataría de un ser biológico de otro tipo, que merece protección jurídica
especial. Es un ser vivo pero no una persona humana.

REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA


Se debió incorporar la técnica de reproducción humana asistida a la hora de la existencia de la persona. La
CIDH afirma que prohibir la fertilización in vitro viola el derecho a la privacidad, libertad, integridad
personal y a construir una familia reconocido y amparado por el derecho internacional, lo establece, por
ejemplo, en el Caso Artavia Murillo vs. Costa Rica.

DURACIÓN DEL EMBARAZO


El art. 20 del CCyC dispone “Duración del embarazo, época de concepción. Época de la concepción es el
lapso entre el máximo y mínimo fijados para la duración del embarazo. Se presume, excepto, prueba en
contrario, que el máximo de tiempo del embarazo es de 300 días y el mínimo 180 días, excluyendo el día de
nacimiento”
Así, un embarazo no puede durar más de 300 días ni menos de 180 días. Este lapso se cuenta sin contabilizar
el día del nacimiento. Sucede que, si se pretende establecer un lapso temporal determinado, también se debe
dejar en claro si se computa o no el día del nacimiento. La nueva legislación establece que la época de
concepción se da entre el plazo máximo de 300 días y el plazo mínimo de 180 días. (Es decir, entre los 120
días restantes.

NACIMIENTO CON VIDA


El art 21 del CCyC dispone: “Nacimiento con vida. Los derechos y obligaciones del concebido e implado
en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida se considera que la
persona nunca existió. El nacimiento con vida se presume”

Si no nace con vida se considera que la persona nunca existió. Expresamente se señala que el nacimiento
con vida se presume. Entonces, la carga de la prueba recae en quién sostenga lo contrario.

PRUEBA DE NACIMIENTO CON VIDA


La verificación de los síntomas reveladores de la vida autónoma e independiente del recién nacido se han
suprimido una serie de artículos que contenía la legislación derogada.
Va a constatarlo el médico que asistió el parto y luego realizándose la partida de nacimiento.

Condición Jurídica de la Persona por Nacer.

Derechos que puede ser titular:


La doctrina moderna entiende que la persona por nacer tiene capacidad de derecho para adquirir bienes a
título gratuito por actos entre vivos y mortis causa.

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 Bienes adquiridos por donación o herencia.
 Alimento.
 Acciones del estado
 Derechos emergentes de las leyes laborales y de seguridad social
 Seguros
 Acciones de daños y perjuicios
 Derechos accesorios a los bienes del concebido
LA CUESTIÓN DE LAS OBLIGACIONES
La persona por nacer puede también contraer obligaciones que no sean meros accesorios del Derecho.
Siendo la persona por nacer incapaz absoluto de hecho, la cuestión se resuelve a través de las facultades
reconocidas a sus representantes legales para suplir tal incapaz. Si su representante legal ha contraído alguna
obligación a nombre de suyo, dentro de las facultades legales.

REQUISITOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS

Condición del nacimiento con vida: todos los derechos y deberes que puede adquirir la persona por nacer
se consideran irrevocablemente adquiridos con el nacimiento con vida.
No es necesario el corte del cordón umbilical ni que el nacido vivo tenga posibilidad de prolongar la vida
extrauterina. Producido el nacimiento, se consolidan definitivamente los derechos adquiridos en el periodo
anterior y opera su transmisión.

PRUEBA DE NACIMIENTO DE LAS PERSONAS HUMANAS


El nacimiento de las personas humanas se prueba con las partidas de nacimiento que expide el Registro de
Estado Civil y Capacidad de las personas.

IDENTIFICACION DEL RECIÉN NACIDO (LEY 24.540)


Previo a la inscripción del nacimiento en el Registro Civil, debe practicarse la identificación del recién
nacido en la institución de salud en la que ocurra el nacimiento.

La ley establece que cuando el nacimiento aconteciere en un establecimiento médico asistencial público o
privado, durante el trabajo de parto deberá identificar a la madre, y, una vez producido el nacimiento y antes
del corte del cordón umbilical debe identificarse al recién nacido vivo o muerto, en una ficha única,
numerada por el registro nacional de las personas en 3 ejemplares.

Un ejemplar quedara archivado en el establecimiento asistencial, los otros dos serán entregados a la madre
o a quien retire al recién nacido, uno para la inscripción del nacimiento en el registro civil, y el otro para la
familia. Asimismo, la ley prevé que los calcos dactilares de ambos pulgares de la madre y los calcos palmar
y plantar derecho del recién nacido deberán tomarse nuevamente en tomarse nuevamente en las fichas
identificadoras al egreso del establecimiento.

Así el art 6 de la ley 24.540 enumera los datos con los que se deberá completar la ficha:

De la madre: nombre y apellido, tipo y número de DNI e impresión dactilar.


Del niño: nombre, sexo, calcos papilares palmares y plantares derechos
Si el niño ha nacido con vida
Nombre, apellido y firma del identificador interviniente

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Fecha hora y lugar del nacimiento y de confección de la ficha

Datos del establecimiento asistencial: nombre y domicilio.

PRUEBA DE NACIMIENTO Y DE MUERTE PARA CASOS ESPECIALES


Según el art. 96 del CCyC la muerte o el nacimiento se prueban con las partidas del Registro Civil. El art.
97 dispone que si el nacimiento o la muerte ocurrieron en el extranjero, ambas deben probarse por los
instrumentos otorgados según las leyes vigentes en el lugar donde sucedieron.
El nuevo ordenamiento simplifica y unifica la regulación de la prueba de nacimiento y de la muerte que
ocurren en el extranjero, sean argentinos o no:

Si son argentinos y su nacimiento o muerte se inscriben en los registros consulares del país, tal inscripción
opera efectos probatorios análogos a los de los asientos de registro de Estado Civil y Capacidad de las
Personas, pudiendo extraerse de allí las partidas correspondientes.
Si son extranjeros, la prueba de nacimiento o muerte se rige por lo dispuesto en el lugar donde tales hechos
se producen, requiriéndose la legalización en el país de tales constancias.

PRUEBA SUPLETORIA DE NACIMIENTO Y MUERTE


Existen casos en los que el nacimiento o muerte de la persona, así como el lugar, día, mes o a lo en que estos
se hubieran producidos, no pueden probarse por los medios habituales, esto es: las partidas, sino que, debe
recurrirse a medios de prueba supletoria, ya sea porque no existen registros públicos o por falta de asientos
en ellos o por no estar los asientos en debida forma.

A ello se refieren los art 98 y 99 del CCyC. El primer párrafo del art. 98 reza: “si no hay registro público o
falta o es nulo el asiento, el nacimiento y la muerte pueden acreditarse por otros medios de prueba”.

Concretamente se refiere a:
Falta de registros: se refiere claramente al supuesto en el que no exista Registro organizado en el lugar en
donde se produjo el nacimiento o que los libros del registro se hubieran manchado, perdido o destruidos.
Falta de asientos: ello puede ocurrir por omisión del oficial público, o por omisión de quien está obligado
a notificar el nacimiento.
Asiento nulo: aquí la irregularidad puede proceder de que este alterado el orden de las partidas, que se las
haya extendido en hojas sueltas, etc. Si la irregularidad da causa a la nulidad de la partida, también
corresponde admitir el valor de la prueba supletoria cuando se trate de inscribir el nacimiento de una persona
de más de 6 años de edad.
Si el nacimiento que se pretende probar, ocurrió en el extranjero, es necesario que dicha prueba sea admitida
por el país de origen.
Una vez que se ha acreditado la imposibilidad de obtener la partida, corresponde analizar los medios que
puede utilizar la persona para probar la fecha de su nacimiento, o por lo menos el mes y año. (art 98)
El art. 99 prevé el supuesto de la necesidad de determinación de la edad por otras vía. “si no es posible
acreditar la edad de las personas por medios indicados en el presente capitulo, se la debe determinar
judicialmente previo dictamen de peritos”

En todos los casos en los que no hay pruebas de partidas, siempre es necesaria la producción de las pericias
medicas ya que constituyen una mayor seguridad para la prueba.

El art. 98 introduce otro supuesto referido a circunstancias especiales de la muerte “si el cadáver de una
persona no es hallado o no puede ser identificado, el juez puede tener por comprobada la muerte y disponer

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la pertinente inscripción en el registro, si la desaparición se produjo en circunstancias tales que la muerte
debe ser tenida por cierta.

La norma plantea el caso de la inscripción por orden judicial de la muerte de la persona en los casos de
desaparición o no individualización del cadáver, cuando se tiene certeza de que la muerte acaeció debido a
las circunstancias que le hicieron fatalmente inevitables y, sin embargo, no se cuenta con el cadáver para
realizar el certificado de defunción. En estos casos se ordena mediante sentencia judicial, la inscripción de
fallecimiento luego del proceso abreviado en el cual se aporte los elementos de juicios fehacientes para
tener la muerte por ciertos.

REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS


El Código Civil entra en vigencia en 1971 sin embargo, Vélez Sarsfield, con el propósito de no alterar las
jurisdicciones locales, es decir, la facultad que tienen las provincias de darse sus propias leyes de
procedimiento y organización judicial, estableció que debía organizarse un sistema de registro público
municipales y en razón a ello omitió incluir en el código disposiciones sobre el registro civil.

LEY 26.413 DISPOSICIONES RELATIVAS A LA INSCRIPCION DE LOS NACIMIENTOS


El art. 27 de la ley 26413 dispone que deben inscribirse en el Registro Civil todos los nacimientos que tengan
lugar en el territorio de la Nación, sea cual fuera el domicilio de los padres. En tal sentido dispone:

• Todos los que ocurran en el territorio de la Nación. Dicha inscripción deberá registrarse ante el
oficial público que corresponda al lugar del nacimiento.
• Aquellos cuyo registro sea ordenado por juez competente.
• Los que ocurran en buques o aeronaves de bandera argentina ante el oficial público del primer
puerto o aeronave argentino de arribo. Los que ocurran en lugares bajo jurisdicción nacional.
• Las nuevas inscripciones dispuestas como consecuencia de una adopción plena.  Los
reconocimientos.
Seguidamente dispone que la inscripción con intervención de los progenitores deba formularse en un plazo
menor de 40 días corridos contados a partir del nacimiento. Una vez vencido el plazo, deberá inscribirse de
oficio dentro del término máximo de 20 días corridos.

PERSONAS OBLIGADAS A DENUNCIAR EL NACIMIENTO

• Los directores, administradores o persona designada por autoridad competente de los


establecimientos análogos de gestión pública o privada, respecto de los nacimientos ocurridos en
ellos.
• La autoridad encargada de llevar el registro de los hechos acaecidos a bordo, de buques o aeronaves
de bandera argentina, mediante copia certificada de libros abordo que deberá presentar al registro
civil del primer puerto o aeronave argentino de arribo, dentro de los 5 días hábiles.
• Asimismo, la ley prevé que están obligados de solicitar la inscripción del nacimiento: el padre,
madre, parientes directos o cónyuge del primer grado (si faltasen los padres) y el Ministerio
Público.

CONTENIDO DE LA INSCRIPCIÓN
El art 36 de la ley 26.413 enumera los datos que deben constar en los asientos de los nacimientos:

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• Nombre, apellido y sexo del recién nacido.
• Localidad, provincia, hora, día, mes y año en que haya ocurrido el nacimiento…
• Nombre y apellido del madre y madre, o en casos de hijos de matrimonios entre personas del mismo
sexo, el nombre y apellido de la madre y su cónyuge y tipo y numero de los DNI. En caso de que
careciera de ello se dejara constancia de edad y nacionalidad, circunstancia que deberá acreditarse
con la declaración de dos testigos de conocimiento.
• Nombre, apellido, DNI y domicilio del declarante.
• Se consignará el número de DNI del inscripto.

Nacimiento de más de un hijo en un mismo parto.


El art. 39 de la ley comentada, dispone que en los casos de nacimientos de más de un hijo vivo de un mismo
parto, cada uno se registrara en inscripciones separadas y correlativas, haciéndose constar en cada una de
ellos que de ese parto nacieron otros niños.

PARTIDAS, Concepto: asientos extendidos en los libros del Registro Civil confeccionados conforme a la
ley, y a las copias auténticas de los mismos.

NATURALEZA JURIDICA: son instrumentos públicos destinados a suministrar una prueba cierta del
estado de las personas. El art. 96 del CCyC expresa “El nacimiento ocurrido en la República, sus
circunstancias de tiempo y lugar, sexo, nombre y la filiación de las personas nacidas, se prueban con las
partidas del Registro Civil. Del mismo modo se prueba la muerte de las personas fallecidas en la república”
No quedan dudas acerca del reconocimiento que hace el ordenamiento a estos testimonios con rango de
instrumentos públicos donde el oficial público da fe de la constancia respectiva de esos hechos o datos según
consta en los libros correspondientes de dicho organismo público.

FUERZA PROBATORIA DE LAS PARTIDAS


Las partidas de nacimiento son instrumentos públicos y como tales gozan de la presunción de autenticidad
de los mismos en tanto aparezcan como regular en cuanto a sus formas.
Los certificados deben estar en debida forma y ello ocurrirá siempre que hayan sido expedidos por el
funcionario encargado de llevar el registro y que al expedirlo se hayan observado las formas legales
pertinentes, que estén firmados, sellados, etc.
Las formalidades que deben llenar las partidas de estado civil, aunque su fuerza probatoria este regida por
el código civil, están exclusivamente sometidas a las leyes provinciales particulares.

RECTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS


Cuando en las anotaciones se han producido errores y omisiones, las que fueren de fácil comprobación, ya
sea porque aparezcan notorias en su texto o porque se pueden advertir al cotejarlas con otras anotaciones o
instrumentos públicos, la dirección general, previo dictamen de la asesoría letrada del registro y por
resolución fundada, puede ordenar por si misma las modificaciones ya sea de oficio o a pedido de parte.
Pero si esas condiciones no se prueban, solo pueden hacerse las rectificaciones por orden judicial.
El art. 96 “la rectificación de las partidas se hace conforme a lo dispuesto en la legislación especial” La
resolución judicial se remite al Registro, conteniendo la parte dispositiva de la sentencia e individualizando
la inscripción que se rectifica.

NULIDAD DE LAS PARTIDAS

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En su carácter de instrumentos públicos las partidas de estado civil están sujetas a todas las causas de nulidad
que pueden afectar a aquellos instrumentos generales.
La nulidad de la partida significa la nulidad de la instrumentación del acto y no del acto en sí mismo.
Las partidas pueden ser nulas: por ausencia de la capacidad en el oficial publico otorgante, por ausencia de
competencia en razón de territorio o materia en el funcionario interviniente o por inobservancia de las
formalidades legales prescriptas de carácter sustancial.
La partida es nula cuando padece un vicio sustancial o esencial, pero no si se trata de una falla subsanable.
Fallas esenciales que provocan la nulidad de la partida son: la falta de firma de las partes o del oficial público
competente, o la falta de firma de los testigos esenciales del acto, o cuando contiene enunciaciones que no
se corresponden con la realidad, como es el caso de las partidas de defunción de una persona viva.

UNIDAD 4: PERSONAS JURIDICAS.


Art. 141 del CCyC: “Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les
confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y
los fines de su creación”.

NATURALEZA JURIDICA DE LAS PERSONAS JURIDICAS


Se han generado diferentes planteos al respecto de explicar la naturaleza jurídica de la situación que se da
cuando el derecho positivo reconoce como sujeto de derecho a algo que no es persona humana individual.
Podemos señalar: la teoría de la ficción y la teoría realista.

TEORIA DE LA FICCION: fue desarrollada por Savigny. Elabora su teoría a partir de la noción de
derecho subjetivo, que para él es un poder atribuido de voluntad, en consecuencia, como esa voluntad es
propia de la persona humana, debe concluirse que solo el ser humano individual es la persona, por lo tanto,
los restantes sujetos de derecho que la ley reconoce no son más que seres ficticios. El ordenamiento legal,
se ve obligado a permitir la actuación de entidades que no son personas humanas como sujetos de relaciones
jurídicas, debido a la imperiosa necesidad de facilitar la obtención de finalidades colectivas de utilidad
social.

TEORIA REALISTA: se da preeminencia al sustrato material de las personas jurídicas, considerándolo


como una realidad preexistente, que el ordenamiento solo se limita a conocer.

Estas escuelas coinciden en que la persona jurídica no es una pura forma instituida artificialmente por la
ley, sino que, por el contrario, tiene consistencia propia, hay en ellas elementos que nada tienen de
artificiales, sino que existen en la naturaleza.

Así y en sintonía con esto, el art. 141 del CCyC se funda sobre la idea de que la personalidad jurídica no es
un atributo que el legislador reconozca como inherente y necesario a ciertos entes colectivos, sino que
especialmente se la confiere cuando advierte en dichos entes cierta utilidad social, criterio eminentemente
variable según época y circunstancia.

Comienzo de la existencia de las Personas Jurídicas.

Art. 142 del CCyC consigna: “La existencia de la persona jurídica privada comienza desde su
constitución. No necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrario. En los
casos en que se requiere autorización estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla”.

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De este modo establece, el principio general de la libre constitución de las personas jurídicas: nacen desde el
acto de su constitución y son fruto de la libre voluntad de las partes, sin otro recaudo alguno, excepto que la
ley exija algún requisito adicional como ser la autorización estatal para funcionar.

Personalidad Diferenciada.

La finalidad por quienes constituyen una personalidad jurídica es crear un nuevo sujeto de derechos con
distinta personalidad y con distinto patrimonio.

☺ El nuevo sujeto de derecho posee un patrimonio propio distinto del de sus miembros como atributo
de su propia personalidad.
☺ Los bienes de la persona jurídica no pertenecen a sus miembros y viceversa.
☺ La persona jurídica es titular de derechos propios distintos a los de sus miembros.
☺ La persona jurídica responde por sus deudas, por lo que sus acreedores solo podrán atacar los bienes
de la persona jurídica.
☺ Pueden modificarse la composición interna de sus miembros sin que cambie la situación jurídica de
la persona jurídica.

Principio de la Especialidad.
La persona jurídica puede adquirir todos los derechos y ejercer todos los actos que no les sean prohibidos y
que se ajusten al principio de especialidad.

El principio de especialidad indica que la capacidad de la persona jurídica solo puede ejercerse en orden
a los fines de su constitución, es decir, de acuerdo a aquellos objetivos que, en su momento, el Estado
computó como conducentes y en vista de los cuales reconoció al ente como sujeto de derecho. La
persona jurídica esta privada de toda capacidad porque también carece de personalidad.
La persona jurídica está habilitada para encarar toda actividad más o menos relacionada con el fin de su
creación, desde que son sus autoridades las que deben elegir los medios adecuados para el logro de ese fin
y, en orden a ese propósito, realizar los actos jurídicos consecuentes.
El principio de especialidad impide que se desvirtúe el objeto para el cual la persona jurídica se ha
constituido. Mientras que la persona humana le son permitidos todos los actos y puede ejercer todos los
derechos que no le estén expresamente prohibidos, con la persona jurídica la regla se invierte, ya que esta
solo goza de capacidad jurídica para todo lo que este comprendido en sus fines propios.

Inoponibilidad de la Persona Jurídica.

El art. 144 del CCyC consagra el principio conocido como “inoponibilidad de la persona jurídica”.

Art. 144 – Inoponibilidad de la Persona Jurídica: “La actuación que este destinada a la consecución de
fines ajenos a la persona jurídica, constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe
o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes, a títulos de socios, asociados,
miembros o controlantes directos o indirectos, la hicieron posible quienes responderán solidaria e
ilimitadamente por los perjuicios causados.

Lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y sin perjuicio de las
responsabilidades personales de que puedan ser pasibles los participantes en los hechos por los perjuicios
causados”.

23
De esta manera queda claro que el principio de separación de la personalidad no es absoluto, sino que
excepcionalmente, en los casos en que se demuestre que la personalidad jurídica fue utilizada por sus
integrantes con fines contra legem o para perjudicar a terceros, el ordenamiento habilita a indagar que
verdaderos objetivos hay detrás del ente creado e imputar la responsabilidad directamente a sus integrantes.

La declaración de inoponibilidad de la personalidad jurídica no acarrea la nulidad del acto, dicho acto
mantiene su validez, pero al ser declarado inoponible el acto será imputado directamente a los socios,
asociados, miembros o controlantes directos o indirectos que ejecutaron o lo hicieron posible quienes
responderán solidariamente e ilimitadamente entre sí, debiendo resarcir la manera integral del daño
ocasionado a la víctima.

Clasificación de las Personas Jurídicas.

PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS.

Enumeradas en el art. 146 del CCyC, las mismas son:

a) El Estado Nacional, la Ciudad Autónoma de Bs As, los municipios, las entidades autárquicas y las
demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese
carácter;
b) Los Estados extranjeros, las organizaciones a las que el Derecho internacional público reconozca
personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter resulte
de su derecho aplicable;
c) La Iglesia Católica.

Admiten una subclasificación:

Estatales: si el patrimonio pertenece mayoritaria o íntegramente al Estado.


No estatales: aquellas que no pertenecen de una manera orgánica al Estado ni integran la administración
pública. Capital o patrimonio privado.

Personas Jurídicas Privadas


Son entes colectivos que se constituyen a fin de satisfacer intereses de los particulares, y cuya existencia
y funcionamiento se regulan por el derecho privado, requieran o no autorización estatal para funcionar.
Enumeradas en el art. 148 CCyC, las mismas son:

a) Las Sociedades;
b) Las asociaciones civiles;
c) Las simples asociaciones;
d) Las fundaciones;
e) Las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas;
f) Las mutuales;
g) Las cooperativas;
h) El consorcio de la propiedad horizontal;

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i) Toda otra contemplada en disposiciones de este Código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se
establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento.

Se rigen:

→ en primer lugar, por las normas imperativas de la ley especial que las regula y por las del código;
→ en segundo lugar, por las disposiciones del acto constitutivo y los reglamentos internos;
→ en tercer lugar, por las normas supletorias de leyes especiales o por las del título de las personas
jurídicas públicas.
Las personas jurídicas privadas constituidas en el extranjero se rigen por la Ley General de Sociedades.
Pueden clasificarse desde distintos puntos de vista:
Si se tiene en cuenta la finalidad de lucro: podemos distinguir entre las asociaciones y fundaciones, por un
lado; y las sociedades civiles y comerciales por el otro.

También se diferencian según necesiten o no autorización del Estado para funcionar.

• Necesitan autorización: Asociaciones y las Fundaciones.


• No necesitan autorización: las sociedades en general (civiles y comerciales) y otras entidades que,
conforme a la ley, tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones.

ATRIBUTOS DE LA PERSONA JURÍDICA PRIVADA


El nombre, como atributo de individualización común a toda persona humana y jurídica. Luego el domicilio
y su distinción con la sede social de la persona jurídica. El domicilio de las personas jurídicas es donde
desarrollan sus actividades, y el patrimonio (según art .154).

OBJETO DE LA PERSONA JURIDICA PRIVADA


El art. 156 del CCyC dispone que el objeto de la persona jurídica debe ser preciso y determinado, misma
exigencia que plantea la LEY GENERAL DE SOCIEDADES. Esto significa que la capacidad de obrar de
la misma encuentra un límite en él ya que permite definir el interés social y enmarca la competencia de los
órganos de la persona jurídica.

ESTATUTO DE LA PERSONA JURIDICA PRIVADA


Constituye su ley interna, está destinado a regular la organización y funcionamiento de la misma.
El código consagra el principio de autonomía de la voluntad, rigiendo de manera supletoria. (art. 158).
Establece que se podrá participar de la asamblea u órgano de gobierno utilizando medios que permitan a sus
integrantes comunicarse.
Permite la “auto” convocatoria del órgano de gobierno sin necesidad de citación previa siempre que el
temario a tratar sea aprobado por unanimidad y concurriesen todos los miembros.
Respecto a los administradores (art. 159) ligados a la prohibición de actuar con intereses contrarios a los de
la personalidad jurídica. Estos responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus
miembros y terceros por daños causados por su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones, ya sea
por acción o u omisión.
Según el art. 162 las personas jurídicas tienen la facultad para transformarse, fusionarse o escindirse.

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La transformación consiste en un cambio de un tipo societario a otro. La fusión es la situación por medio de
la cual dos o más personas jurídicas se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva, o cuando una
persona jurídica existente incorpora a otras que sin liquidarse son disueltas.
La escisión ocurre cuando una persona jurídica sin disolverse destina parte de su patrimonio para fusionarse
con sociedades existentes o para participar con ellas en la creación de una nueva sociedad, o para constituir
una o varias sociedades nuevas, o se disuelve para constituir con la totalidad de su patrimonio nuevas
sociedades.

Asociaciones Civiles
Persona jurídica que surge de la unión, con grado de estabilidad de un grupo de personas que la integran, en
virtud de un vínculo jurídico que les confiere esa posición ya sea por haber participado en el acto constitutivo
o por incorporación posterior.
Según LLAMBIAS “la asociación es la unión estable de una pluralidad de personas, independientemente
en su existencia del cambio de miembros, que tiene una constitución corporativa y un nombre colectivo,
cuyos bienes son administrados por los mismos miembros. La asociación tiene por lo tanto miembros y
administración propia“.

El art 168 dice que el objeto de la asociación civil no debe ser contrario al interés general o al bien común.
También afirma que las asociaciones pueden constituirse con fines artísticos, asistenciales, deportivos,
políticos, culturales, etc. Además, aclara que no pueden tener por fin el lucro para sus miembros o terceros.
Esta es una de las diferencias con las sociedades, ya que esas se organizan con la finalidad de obtener
utilidades apreciables en dinero, es decir, un beneficio económico propio para sus integrantes. EJ:
PARTIDOS POLITICOS

CONSTITUCIÓN: el acto constitutivo de las asociaciones civiles debe ser hecho por instrumentos públicos
(escritura pública) y ser inscripto en el registro correspondiente una vez otorgada la autorización estatal para
funcionar. Según el art 169 hasta tanto no se produzca la inscripción en el registro correspondiente, la
misma no existirá como asociación civil y se les aplicaran las normas relativas a la simple asociación.

CONTENIDO DEL ACTO CONSTITUTIVO: Según el art. 170 se necesitan ciertos requisitos:
identificación de los constituyentes, nombre de la asociación, objeto, domicilio social, plazo de duración,
contribuciones que conforman el patrimonio inicial de la asociación civil y el valor que les asigna, régimen
de administración y representación, fecha de cierre del ejercicio anual, procedimiento de liquidación,
destino de los bienes.

ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL


COMISION DIRECTIVA: es el órgano ejecutivo de la Asociación civil. Las funciones de los miembros
son: presidente, secretario, tesorero y vocales.
ASAMBLEA: órgano de gobierno conformado por la reunión de los miembros de la Asociación. Es el
órgano soberano en sus decisiones y presupone deliberación de los temas entre los socios, la cual se
efectiviza entre dos tipos:

 ASAMBLEA ORDINARIA: se reúnen periódicamente para tratar asuntos de rutina en la vida de la


asociación.

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 ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: se reúnen excepcionalmente para tratar asuntos graves o
especiales.
ORGANO DE FISCALIZACIÓN: lo integren personas no asociadas. Las asociaciones de más de cien
socios deben tener comisión revisora de cuentas.

Simple Asociación
Personas jurídicas que por la escasa importancia de sus actividades o de su patrimonio no gestionan
autorización estatal. Su existencia como personas jurídicas comienza a partir de la fecha del acto constitutivo
sin necesidad de autorización estatal o registración.
Las simples asociaciones de menos de 20 socios pueden prescindir del órgano de fiscalización, sin certificar
el estado contable.
El régimen jurídico es mixto, las normas expresamente destinadas a ellas y la normativa aplicable a las
asociaciones civiles en lo relativo al acto constitutivo, gobierno, administración, socios, órganos de
fiscalización y funcionamiento (art 188)
Respecto a la responsabilidad de los miembros, se limita al cumplimiento de los aportes comprometidos al
constituirla o posteriormente y al pago de cuotas impagas o contribuciones que disponga el estatuto.
Admite la responsabilidad solidaria de los administradores solo para el caos de insuficiencia de los bienes
de la simple asociación, es decir, solo en el caso de insolvencia en el que los bienes de la simple asociación
no alcancen para cubrir las obligaciones de la misma.

Fundaciones
La función social de las fundaciones ha sido contribuir a la asistencia social en materia de salud, educación,
atención a los grupos sociales más débiles y sectores marginados, contribuyendo al desarrollo de la cultura
y conocimiento científico. Son funciones que básica y originalmente corresponden al Estado pero que en
sus inicios las fundaciones complementaban.

NOCIÓN DE FUNDACIONES
Las fundaciones son personas jurídicas que se constituyen con un objeto de bien común, sin propósito de
lucro, mediante el aporte de patrimonial de una o más personas, destinado a hacer posible sus fines. Las
fundaciones nacen de un acto unilateral del fundador. (Aporte inicial)

CONSTITUCIÓN DE LAS FUNDACIONES


Su constitución requiere ser hecho por instrumentos públicos y obtener autorización estatal para funcionar.
El art 195 del CCyC regula las características y el contenido del acto constitutivos el que entre otras
exigencias, deberá designar a los integrantes de3l primer consejo de administración, asi como también,
mencionar a las personas autorizadas para gestionar el trámite ante la autoridad de controlar.

PATRIMONIO INICIAL DE LAS FUNDACIONES: según los arts. 196, 197 y 198 del CCyC el patrimonio inicial
debe ser acreditado ante el órgano de control, para ello si se tratase de dinero en efectivo, el aporte se deberá
realizar en un banco habilitado, si se tratase de aportes no dinerarios deberá realizarse un inventario suscripto
por un contador público.

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PLANES DE ACCION
Requieren autorización del estado para funcionar, junto a la solicitud de personería jurídica debe
acompañarse los planes que proyecta ejecutar la entidad durante los primeros 3 años con detalle de la misma
y de los recursos con los que contara para lograr sus fines.

AUTORIDAD DE CONTROL
Según el art 221 del CCyC regula las atribuciones de la autoridad de control en materia de fundaciones. Esta
es quien aprueba los estatutos de la fundación, su reforma, fiscaliza su funcionamiento y cumplimiento de
las disposiciones legales y estatutarias a que se halla sujeta y controla la disolución y liquidación de la
entidad. Además según el art 222 pueden recurrir a la justicia para solicitar la designación de
administradores interinos en caso de acefalia en la entidad, pedir nulidad de las resoluciones del consejo de
administración contrarias a la ley o los estatutos, reclamar la suspensión o remoción de los administradores
que hubieran violado los deberes de su cargo, solicitar la designación de administradores provisorios.

ÓRGANOS DE LAS FUNDACIONES

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Es el órgano máximo de la fundación, está encargado por 3


personas, este órgano tiene todas las facultades necesarias para el cumplimiento del objeto de la entidad. El
presidente del consejo es quien ejerce la representación legal de la fundación.

COMITÉ EJECUTIVO: Actúa por delegación del consejo de administración entre los periodos de
reuniones ordinarias de aquel órgano máximo de gobierno. Es un órgano de administración ya que su
función es encargarse diariamente de las necesidades de la entidad.

Semejanzas y diferencias entre asociaciones y fundaciones.

Asociaciones Fundaciones
Están constituidas por una reunión de personas que buscan Es una persona jurídica constituida por una organización
alcanzar una finalidad de bien común. patrimonial también destinada a alcanzar el bien común.

Poseen miembros, socios asociados. Poseen beneficiarios.


El acto jurídico constitutivo proviene de la voluntad de sus El acto fundacional es obra de la voluntad del o los
miembros. fundadores.
Los miembros o socios reciben el beneficio de la actividad El rédito lo reciben los beneficiarios que son extraños a la
de la persona jurídica. entidad.
Miembros o socios poseen el derecho de exigir al ente Los beneficiarios carecen de ese derecho.
colectivo el cumplimiento de lo previsto en los estatutos.

Ejemplo: partidos políticos, gremios, clubes deportivos, Ejemplos: Fundación Favaloro, Fundación Vida Silvestre
etc. Argentina, etc.

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Fin de las Personas Jurídicas Privadas
El fin de las personas jurídicas privadas se denomina disolución. El art. 163 del CCyC detalla la disolución
por:

→ Decisión de sus miembros adoptada por unanimidad o por la mayoría establecida por el estatuto.
→ Cumplimiento de la condición resolutoria a la que el acto constitutivo subordino su existencia.
→ Vencimiento del plazo.
→ Declaración de quiebra.
→ Fusión de las personas jurídicas.
→ Reducción de sus miembros.
→ Agotamiento de bienes

La disolución voluntaria puede deberse a la exclusiva voluntad de sus miembros. Los que necesiten
autorización para funcionar, también la voluntad para su extinción debe ser aprobada por autoridad
competente. También el Estado puede cesar el funcionamiento si violase la ley, estatuto y reglamento, o
abusarse de la personería, etc.
En las asociaciones y fundaciones la entrega de los bienes remanentes no se distribuye entre sus asociados,
miembros administradores o beneficiarios, sino que la ley es la que impone para quien son destinados.

En las asociaciones civiles el art 185 dispone que no se distribuyan entre los asociados y debe darse el
destino previsto en el estatuto.
Respecto a las fundaciones según el art 27 establece que el remanente de los bienes debe destinarse a una
entidad de carácter público o a una persona jurídica privada cuyo objeto de utilidad sea el bien común y que
no tenga bienes de lucro.

UNIDAD 5: FIN DE LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS HUMANAS.


El fin de la existencia se da a través de un hecho biológico, la muerte.
Los codificadores en el CCyC regulan todo lo atinente al fin de la existencia de las personas humanas en el
Capítulo 8 del Título I “Persona Humana”. En el art. 93 sientan el principio general, respecto a que la
existencia de la persona humana termina con la muerte.

Concepto de Muerte Clínica.


“El fallecimiento de una persona puede certificarse tras la confirmación del cese irreversible de las
funciones circulatorias o encefálicas”.

Ley Justina – 27. 447.

Art. 36.- Certificación del fallecimiento. “El fallecimiento de una persona puede certificarse tras la

confirmación del cese irreversible de las funciones circulatorias o encefálicas. Ambos se deben reconocer

mediante un examen clínico adecuado tras un período apropiado de observación”.

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Art. 37.- “Los criterios diagnósticos clínicos, los períodos de observación y las pruebas diagnósticas que se
requiera de acuerdo a las circunstancias médicas, para la determinación del cese de las funciones encefálicas,
se deben ajustar al protocolo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación con el asesoramiento del
INCUCAI. En el supuesto del párrafo anterior la certificación del fallecimiento debe ser suscripta por dos
(2) médicos, entre los que tiene que figurar por lo menos un (1) neurólogo o neurocirujano. Ninguno de ellos
debe ser el médico o integrante del equipo que realice ablaciones o implantes de órganos del fallecido.
La hora del fallecimiento del paciente es aquella en que se completó el diagnostico de muerte”.

Prueba de Muerte.
El hecho jurídico de la muerte y el status de fallecido de una persona, se prueba con la Partida de Defunción
que expide el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas de acuerdo a la normativa que lo rige.
Esto surge del art. 96 Capitulo 9.

Ley 26. 413, Art. 62. — “El hecho de la defunción se probará con el certificado de defunción extendido por
el médico que hubiera asistido al fallecido en su última enfermedad y, a falta de él, por otro médico o agente
sanitario habilitado al efecto, que en forma personal hubiere constatado la defunción y sus causas y el de la
obstétrica en el caso del artículo 40.
El certificado de defunción extendido por agente sanitario deberá ser certificado por la autoridad sanitaria de la
jurisdicción respectiva”.
Para obtener este tipo de certificados, se necesita estar en presencia de un cadáver y que el mismo sea
identificado.

La muerte producida en el extranjero: se prueba con los instrumentos otorgados según el lugar donde
se produce, legalizados del modo que disponen las convenciones internacionales.
La muerte de argentinos en el exterior: son suficientes los certificados de los asientos practicados en
los registros consulares argentinos.

Prueba Supletoria de la Muerte: Si no hay registro público o falta o es nulo el asiento, el art. 98 CCyC

en el párrafo 1° establece que la muerte puede acreditarse por otros medios de prueba supletorios.

Prueba indirecta de la muerte.


Art.98 - “Si el cadáver de una persona no es hallado, o no puede ser identificado, el juez puede tener por
comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción en el registro, si la desaparición se produjo en
circunstancias tales que la muerte debe ser tenida como cierta”
El juez ante esta circunstancia del deceso no tiene dudas respecto a que se produjo la muerte, atento a que no
hay posibilidad alguna de sobrevivir en dichas circunstancias.

Prueba del momento de la muerte: Premoriencia y Conmoriencia.


Cuando fallecen conjunta o separadamente dos personas quienes se transmiten derechos hereditarios entre
sí o una a la otra, atento a que variará la transmisión de los Derechos hereditarios según quien murió primero,
y Por ende, quienes heredarán dichos bienes.
No siempre la ciencia médica puede diagnosticar con exactitud el momento de la muerte.

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El ordenamiento jurídico debe dar una respuesta en cuanto a cómo resolver dicha situación, y garantizar
correctamente la transmisión de los derechos. El legislador puede optar entre 2 institutos:

1. La Premoriencia: establece un orden de prioridad, y por ello, ante la imposibilidad de diagnosticar


quien murió primero, recurre a presunciones de acuerdo a un orden de jerarquías:
• En el supuesto de muerte en simultaneo de padre e hijo: se presume que murió primero el padre; • Si
mueren hombre y mujer: se presume que la mujer murió primero;
• Si mueren personas de distinta edad: el mayor murió primero.
2. La Conmoriencia: recurre a la presunción que murieron al mismo tiempo y no hubo transmisión de
derechos alguna.

Régimen legal argentino.


Si 2 personas que se transmiten derechos hereditarios mueren, ya sea en un mismo acontecimiento o no sin
poder determinar científicamente quien murió primero, el CCYC adopta la conmoriencia (art 95) esta
presunción admite prueba en contrario, que recurre a la presunción que murieron al mismo tiempo y no hubo
transmisión de derechos alguna.
Se diferencia del principio de premoriencia (se presume que alguien murió antes que otra por sus condiciones).
Art 95:” Se presume que mueren al mismo tiempo las personas que perecen en un desastre común o en
cualquier otra circunstancia, si no puede determinarse lo contrario”. En cuanto a los supuestos legales que
contempla el artículo, puede darse:

1) Que hubieran fallecido en un desastre común: donde mueren en el mismo siniestro personas que
se transmiten derechos entre sí, a ello puede asimilarse cualquier supuesto donde las personas están
y mueren en el mismo lugar o por el mismo siniestro.
2) Que hubieran fallecido en cualquier circunstancia: la norma habilita al supuesto en donde
personas que se transmiten derechos entre sí, mueren en el mismo momento o época, aunque no se
encuentren en el mismo lugar. En este caso, rige la declaración de simultaneidad, aunque no haya
conexión entre la muerte de una y otra persona, siendo suficiente que no pueda establecerse quien
murió primero.

Declaración de Muerte Presunta.


Ante la situación de una persona no se encuentre en su domicilio o residencia, y esa ausencia sea
prolongada en el tiempo, sin saber noticias de ella: se genera una situación de incertidumbre en cuanto a
qué ha sucedido con la persona, haciendo prever que la misma está fallecida.
Esta situación debe ser tomada por el ordenamiento jurídico y prever los mecanismos necesarios para resolverla
y dar respuestas a las relaciones jurídicas de las que el ausente es titular.

Institutos de la Muerte:

Simple ausencia:
Art. 79: “Si una persona ha desaparecido de su domicilio, sin tenerse noticias de ella y sin haber dejado
un apoderado, puede designarse un curador a sus bienes si el cuidado de estos lo exige. La misma regla

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se debe aplicar si existe apoderado, pero sus poderes son insuficientes o no desempeña convenientemente el
mandato”.
El elemento a tener en cuenta es la ausencia de la persona de su domicilio o residencia, donde se procede a
adoptar primeramente medidas tuitivas de sus bienes, hasta que la persona regrese o se termine el periodo
de ausencia.
Si esa ausencia se prolonga mucho tiempo, o la desaparición se produjo en circunstancias excepcionales
(guerra, terremoto, etc.), es razonable presumir que la persona ha fallecido. Se organiza entonces un
procedimiento destinado a obtener tal declaración por vía judicial, que garantiza la defensa de los intereses
del ausente y a la vez permite dar continuidad adecuada a su patrimonio y resolver la situación personal del
cónyuge si lo hubiera.
Art. 80 Legitimados: “Pueden pedir la declaración de ausencia, el Ministerio Público y toda persona que tenga
interés legítimo respecto de los bienes del ausente”.

Art. 81 Juez competente: “Es competente el juez del domicilio del ausente. Si éste no lo tuvo en el país, o
no es conocido, es competente el juez del lugar en donde existan bienes cuyo cuidado es necesario; si existen
bienes en distintas jurisdicciones, el que haya prevenido”.
Art. 82. Procedimiento: El presunto ausente debe ser citado por edictos durante cinco días, y si vencido el
plazo no comparece, se debe dar intervención al defensor oficial o en su defecto, nombrarse defensor al
ausente. El Ministerio Público es parte necesaria en el juicio.
Si antes de la declaración de ausencia se promueven acciones contra el ausente, debe representarlo el defensor.
Art 83. Sentencia: Oído el defensor, si concurren los extremos legales, se debe declarar la ausencia y nombrar
curador. Para la designación se debe estar a lo previsto para el discernimiento de curatela.
El curador sólo puede realizar los actos de conservación y administración ordinaria de los bienes. Todo acto
que exceda la administración ordinaria debe ser autorizado por el juez; la autorización debe ser otorgada sólo
en caso de necesidad evidente e impostergable.
Los frutos de los bienes administrados deben ser utilizados para el sostenimiento de los descendientes, cónyuge,
conviviente y ascendientes del ausente.
Art 84. Conclusión de la curatela: Termina la curatela del ausente por: a) la
presentación del ausente, personalmente o por apoderado; b) su muerte;
c) su fallecimiento presunto judicialmente declarado.

Muerte sin individualización del cadáver:


Art. 98 párrafo 2°: “Si el cadáver de una persona no es hallado o no puede ser identificado, el juez puede
tener por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción en el registro, si la desaparición se
produjo en circunstancias tales que la muerte debe ser tenida como cierta”.
Cuando la desaparición se produjo en un lugar o situación que si o si pudo ocasionarle la muerte.
Ejemplo: Ara San Juan.

muerte presunta:
Computados todos los recaudos exigidos por la ley para arribar a una probabilidad (no existe certeza como en
el caso de muerte real), se dicta una sentencia que declara la muerte de la persona.

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Casos Contemplados de Muerte Presunta:

Caso Ordinario:
Establecido en el art. 85: “la ausencia de una persona de su domicilio, sin que se tenga noticia de ella por
el termino de 3 años, causa la presunción de su fallecimiento, aunque haya dejado apoderado. El plazo
debe contarse desde la fecha de la última noticia del ausente”.
En este caso, a los fines de que proceda la declaración de fallecimiento presunto, solo se exige el transcurso del
tiempo, no siendo necesaria ninguna otra circunstancia.
El tiempo debe transcurrir para presumir su fallecimiento, es el de 3 años; que se cuenta desde el día en que se
tuvo la última noticia del ausente.

Caso Extraordinario:
Art. 86 CCyC: Se presume también el fallecimiento de un ausente:

a) Caso extraordinario genérico: si por última vez se encontró en el lugar de un incendio,


terremoto, acción de guerra u otro suceso semejante, susceptible de ocasionar la muerte, o participó de
una actividad que implique el mismo riesgo, y no se tiene noticia de él por el término de 2 años, contados
desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido;

b) Caso extraordinario especifico: si encontrándose en un buque o aeronave naufragados o

perdidos, no se tuviese noticia de su existencia por el término de 6 meses desde el día en que el suceso

ocurrió o pudo haber ocurrido”.

Requisitos: Requisitos que exige el código para obtener una sentencia de fallecimiento presunto.

a) Requisitos de Procedencia o Formales: permiten pedir la declaración de muerte presunta al juez


competente. Estos son:
1. Que la desaparición esté plenamente probada, demostrando la verosimilitud de la misma.
2. Juez competente: conforme al art. 87 del CCyC, es juez competente el del domicilio del ausente.
3. Que el denunciante tenga algún derecho subordinado a la muerte del desaparecido (legitimación
activa).

Legitimación Activa: art. 87 Legitimados. “Cualquiera que tenga algún derecho subordinado a la muerte de

la persona de que se trate, puede pedir la declaración de fallecimiento presunto, justificando los extremos
legales y la realización de diligencias tendientes a la averiguación de la existencia del ausente”.

b) Requisitos de Admisión, Materiales o de Fondo: permiten declarar la muerte de la persona.


1. falta de noticias del desaparecido.

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2. La subsistencia de la carencia de noticias, durante los plazos determinados por la ley para cada caso.
3. La prueba del hecho extraordinario (terremoto, incendio, etc,).
4. El cumplimiento del procedimiento adecuado.

Procedimiento.

Art 88. Procedimiento: “Curador a los bienes. El juez debe nombrar defensor al ausente o dar intervención
al defensor oficial, y citar a aquél por edictos una vez por mes durante seis meses. También debe designar
un curador a sus bienes, si no hay mandatario con poderes suficientes, o si por cualquier causa aquél no
desempeña correctamente el mandato.
La declaración de simple ausencia no constituye presupuesto necesario para la declaración de fallecimiento
presunto, ni suple la comprobación de las diligencias realizadas para conocer la existencia del ausente”.
El juez puede nombrar un curador a los bienes del ausente. Las funciones de este curador se limitan
a los actos de administración y conservación de los bienes del ausente. Pero no podrá realizar actos
de disposición.
Actos de conservación: son aquellos que tiene por fin evitar la pérdida de un bien cuya existencia
peligra. Ejemplos: reparación de un inmueble, pago de impuestos, interrupción de la prescripción, etc.

Declaración judicial.
Según el art 89, pasados los 6 meses, recibida la prueba y oído el defensor, el juez, si hubiere lugar a ello,
declarará el fallecimiento presunto del ausente, fijará el día presuntivo de su muerte y dispondrá la
inscripción de la sentencia en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Luego se lleva a
cabo un el juicio sucesorio para determinar herederos.
El art. 90, establece que se fijará como día presuntivo del fallecimiento:

1- Caso ordinario: el último día del primer año y medio.


2- Caso extraordinario genérico: el día del suceso en que se encontró el ausente y si no está
determinado, el día del término medio de la época en que ocurrió o pudo haber ocurrido.
3- Caso extraordinario especifico: el ultimo día en que se tuvo noticia del buque o aeronave perdidos.
Efecto retroactivo de la sentencia: la sentencia que declara la muerte presunta, tiene efecto
retroactivo al día presuntivo del fallecimiento, procediéndose ese día a la apertura de la sucesión,
quedando en dicha fecha determinados quienes heredan al ausente, como así la producción de los
efectos.

Efectos de la declaración de fallecimiento presunto:


La sentencia del fallecimiento presunto produce una serie de efectos de carácter patrimonial como así también
extrapatrimonial.

Efectos patrimoniales
1- Artículo 91. Entrega de los bienes. Inventario.

“Los herederos y los legatarios deben recibir los bienes del declarado presuntamente fallecido, previa
formación de inventario. El dominio debe inscribirse en el registro correspondiente con la prenotación del
caso; puede hacerse la partición de los bienes, pero no enajenarlos ni gravarlos sin autorización judicial.

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Si entregados los bienes se presenta el ausente o se tiene noticia cierta de su existencia, queda sin efecto la
declaración de fallecimiento, procediéndose a la devolución de aquellos a petición del interesado”.
Según el art. 91, los herederos y legatarios reciben el dominio de los bienes, procediéndose a la inscripción
en los registros correspondientes. La transmisión del dominio se efectúa con una serie de limitaciones atento
a la posibilidad de reaparición del ausente. Se operan 2 periodos:

a- Periodo de prenotación:
la prenotación consiste en inscribir los bienes a nombre de los herederos y legatarios en los registros
correspondientes, con la nota que se han transmitido por sucesión derivada de una sentencia de fallecimiento
presunto.
Los nuevos titulares de los bienes no podrán disponer ni gravar los mismos mientras se mantenga la prenotación.
Los bienes que se transmiten a los herederos y legatarios forman un patrimonio separado al de los patrimonios
de herederos y legatarios, por lo cual no podrán atacarlos mientras dure el periodo de prenotación.
Duración: 5 años contados desde la fecha presuntiva del fallecimiento u 80 años desde el nacimiento del muerto
presunto, lo que suceda primero. (art. 92).

b- Periodo de dominio pleno:


Finalizado el periodo de prenotación, los herederos y legatarios tendrán plena disposición de los bienes. Ya
no encuentran la limitación a la libre disposición sobre los bienes.
Si bien los herederos y legatarios tienen plena facultad de disponer de los bienes, el dominio sobre los
mismos, en caso de que continúen en su patrimonio o con su producido adquieran nuevos bienes revocable,
atento a la posibilidad de reaparición del ausente.
Bienes muebles no registrables: de acuerdo con el código, los herederos o legatarios encuentran las
limitaciones de no poder celebrar actos jurídicos de disposición, funcionando dichas limitaciones como
garantía en protección de los intereses del ausente, atento a la posibilidad de su reaparición. Esta protección
se ve licuada en el caso de los bienes muebles no registrables (joyas, cuadros, muebles, etc.) atento a que no
habiendo registro donde anotar la prenotación, nada segura que los herederos y legatarios que reciben dichos
bienes no celebren actos de disposición teniendo como objeto a los mismos.

2- Efectos sobre el régimen de comunidad.

Otro de los efectos patrimoniales que se producen, en el supuesto de que el ausente se encontrase unido en
matrimonio, es el relativo a la disolución de la comunidad de bienes.
La comunidad de bienes es la que forman los conyugues al momento de contraer matrimonio o luego, y se
encuentran allí todos los bienes gananciales obtenidos a partir de la unión matrimonial, excluyendo los que
son propios de cada uno de los conyugues.
La comunidad de bienes, conforme al art. 475, se extingue con la declaración de fallecimiento presunto,
retrotrayendo los efectos de dicha extinción al día presuntivo del fallecimiento (art. 476).
Art 476 Muerte real y presunta: “La comunidad se extingue por muerte de uno de los cónyuges. En el
supuesto de presunción de fallecimiento, los efectos de la extinción se retrotraen al día presuntivo del
fallecimiento”.

Efectos extrapatrimoniales.

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- Matrimonio: La sentencia de muerte presunta extingue de pleno derecho el vínculo matrimonial,
conforme dispone el art. 435, que al establecer las causas de disolución del matrimonio, establece el inc.
b) a la sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento.
- Responsabilidad parental: se suspende el ejercicio de la responsabilidad parental que el muerto presunta
tenía sobre sus hijos menores de edad, mientras dure el juicio de declaración de ausencia con presunción
de fallecimiento (art. 702). Una vez dictada la sentencia y realizando un análisis integrador con el art. 699
(extinción de la titularidad), se extingue la titularidad de la responsabilidad parental.
- Tutela o curatela: se extingue la tutela o curatela cuando el muerto presunto era tutor o curador.

Reaparición del ausente: el código prevé la posibilidad de la reaparición.

Periodo de prenotación.
Si el muerto presunto reaparece, los herederos o legatarios deberán restituir la totalidad de los bienes en el
estado que se encuentren, como lo producido por la venta autorizada judicialmente o los que se adquirieron
con dicho producido.

Art. 91. - Entrega de los bienes: “Si entregados los bienes se presenta el ausente o se tiene noticia cierta
de su existencia, queda sin efecto la declaración de fallecimiento, procediéndose a la devolución de aquéllos
a petición del interesado”.
Frutos y productos: los herederos harán suyos los frutos percibidos durante el tiempo que poseyeron los bienes,
siempre y cuando la posesión haya sido de buena fe.
Es de mala fe si tenían conocimiento de su existencia con vida. Si hubiesen sido poseedores de mala fe, deberán
restituir todos los frutos incluidos los percibidos y los que por su culpa hubieran dejado de percibir.

Periodo de dominio pleno.


A partir de este momento en caso de reaparición, los herederos y legatarios deberán restituir al ausente,
conforme al art. 92:

a) Los bienes que existen en el estado en que se encuentran;


b) Los bienes adquiridos con el valor de los que faltan;
c) El precio adeudado de los enajenados;
d) Los frutos no consumidos.
Reaparición y vínculo matrimonial: por más que reaparezca el muerto presunto, dicho vinculo se ha
extinguido. Si su ex conyugue quisiera volver deben contraer nuevas nupcias o ingresar al régimen de
uniones convivenciales.

UNIDAD 6: DERECHOS PERSONALISIMOS.


Son derechos subjetivos esenciales, que pertenecen a la persona por su sola condición humana y que se
encuentran respecto de ella en una relación de conexión. Caracteres.
la doctrina mayoritaria, entiende que los derechos personalísimos son:

● Innatos: Corresponden a la persona desde el origen de ésta;

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● Vitalicios: Rigen durante toda la vida, e incluso algunos de ellos continúan la protección hasta después
de su fallecimiento;
● Necesarios: No pueden faltar durante su vida ni pueden perderse;

● Esenciales: Son un mínimo imprescindible para la persona humana;


● De objeto interior: Las manifestaciones de la persona que corresponden a los derechos personalísimos
son interiores, inseparables de ella;

● Inherentes: Unión inseparable del objeto respecto del sujeto;


● Extrapatrimoniales: Si bien antes hubo violación pueden dar lugar al resarcimiento;

● Relativamente indisponibles: No pueden ser enajenados ni transferidos mientras viva la persona. Esto
deriva porque son vitalicios, inherentes y necesarios. Pero, puede ocurrir que el sujeto consienta la lesión,
física o moral, o la soporte, en tal caso el consentimiento de la víctima inhibe la punibilidad. Pero en ese
supuesto no habría renuncia al derecho personalísimo, sino al ejercicio de algunas facultades

● Absolutos: Oponibles erga omnes;


● Privados: Tiene un derecho privado que lo protege;
● Autónomos: Diferentes de los demás.

Clasificación:
Cifuentes ha formulado una clasificación tripartita de los mismos:
Derechos vinculados a la integridad física: derecho a la vida, al propio cuerpo y sus partes renovables, a la
salud y al cadáver.
Derechos vinculados a la libertad: derecho a la expresión de ideas, a la libertad de movimiento, a la libertad
espiritual o religiosa.
Derechos vinculados a la integridad espiritual: intimidad, imagen, honor, identidad y secreto.

DERECHOS PERSONALISIMOS EN EL CCYC.


El CCYC en el Libro Primero, aborda en el 3er capitulo la regulación de los “Derechos y Actos Personalísimos”.
Para conocerlos, se debe conocer las Convenciones Internacionales.

Art. 51: “La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y
respeto a la dignidad” Es el reconocimiento de la dignidad de la persona lo que da fundamento al
reconocimiento de los derechos personalísimos, surgiendo de los Tratados Internacionales.

Art. 52: “La persona humana lesionada en su honra, reputación, imagen, identidad o de cualquier modo resulte
menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos”.

DERECHOS VINCULADOS A LA INTEGRIDAD FISICA.

DERECHO A LA VIDA:
Se encuentra reconocido en el ordenamiento luego de la reforma de 1994, de forma expresa en los diferentes
tratados con jerarquía constitucional.
El Código Penal tutela este derecho en la tipificación de delitos como el Homicidio (art 79) y el Abandono de
persona (arts. 106 a 108).

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Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Ley 27.610: La interrupción es voluntaria y gratuita para generar una igualdad.

Desde su vigencia permite 3 aspectos:

✓ Interrupción del embarazo en cualquier persona.

✓ Requerir y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud

✓ Prevención del aborto a través de información adecuada, ESI y el acceso gratuito a métodos
anticonceptivos.
¿Quién puede aplicarlo? Toda persona mayor de 18 años. En cuanto a los menores de edad, se toma como
referencia el art 26 y se necesita acompañamiento de un representante, en caso de que este no esté a favor
de la interrupción se tendrá en cuenta la autonomía progresiva.
¿Hasta cuándo puede realizarse la interrupción? Hasta las 14 semanas de gestación, luego de ese tiempo
se pena al profesional de salud. Fuera del plazo dispuesto, la persona gestante tiene derecho a decidir y
acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones:

A. Si el embarazo fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente
de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente. En los casos de niñas menores de trece (13) años
de edad, la declaración jurada no será requerida;
B. Si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante. Además, debido a estas
excepciones, al profesional médico se le reduce la pena.
Objeción de conciencia: Los profesionales pueden decidir si llevar a cabo la práctica o no, pero no puede
existir un establecimiento en donde ningún profesional no desee realizar la intervención del embarazo.
Personas con capacidad restringida: Si se trata de una restricción por sentencia judicial y esta no tiene
relación con el ejercicio de los derechos que otorga la ley, podrá prestar su consentimiento informado sin
ningún impedimento ni necesidad de autorización previa alguna y, si lo desea o no, con la asistencia del
sistema de apoyo.

DERECHO AL PROPIO CUERPO Y SUS PARTES:


Se relaciona con el principio de autodeterminación, lo que significa que al individuo le corresponde decidir todo
lo atinente a su apariencia corporal. Comprende:

✓ Disposición a ciertos actos.

✓ Oposición a la intervención de terceros.


Art 56 Actos de disposición sobre el propio cuerpo. Están prohibidos los actos de disposición del propio
cuerpo que ocasionen una disminución permanente de su integridad o resulten contrarios a la ley, la moral o
las buenas costumbres, excepto que sean requeridos para el mejoramiento de la salud de la persona, y
excepcionalmente de otra persona, de conformidad a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. La ablación
de órganos para ser implantados en otras personas se rige por la legislación especial. El consentimiento para

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los actos no comprendidos en la prohibición establecida en el primer párrafo no puede ser suplido, y es
libremente revocable.

• Derecho a la disposición del cuerpo en beneficio propio: por ejemplo, en prácticas esterilizantes, cambio de
sexo, cirugías estéticas, etc.

• Derecho a la disposición del cuerpo en beneficio de un tercero:


Partes renovables: Donación/venta de pelo, esperma, óvulos, etc.
Partes no renovables: Donación de órganos Ley Justina 27.447 todos son donantes de órganos salvo que
alguien de su negativa a través de una manifestación de voluntad o en el registro de conducir.

Derechos del paciente.


La Ley 26.529 sobre derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de salud. Se
establecen los derechos con los que cuenta un grupo de sujetos vulnerables como lo son los pacientes,
aquellos que padecen dolencias físicas o psíquicas y requieren atención.
Se basa en 4 pilares fundamentales:
1. Relación del paciente como grupo vulnerable frente a los profesionales e instituciones de salud.
2. Información sanitaria: El paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria necesaria, vinculada a su
salud.
3. Consentimiento informado: Es la declaración de voluntad efectuada por el paciente, o por sus representantes
legales, emitida luego de recibir por parte del profesional información clara, precisa y adecuada con respecto
a su estado de salud, el procedimiento propuesto, los riesgos, etc.
4. Historia clínica: Es el documento obligatorio cronológico y completo en el que conste toda actuación
realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud.
Art 9 de la ley: El profesional de la salud quedará eximido de requerir el consentimiento informado en los
siguientes casos:
A. Cuando sea de grave peligro para la salud pública;
B. Cuando haya una situación de emergencia, con grave peligro para la salud o vida del paciente, y no pudiera
dar el consentimiento por sí o a través de sus representantes legales.
Art 14 de la ley: El paciente es el titular de la historia clínica. A su simple requerimiento debe suministrársele
copia de la misma, autenticada por autoridad competente de la institución asistencial.
La entrega se realizará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de solicitada, salvo caso de emergencia.

DERECHO A UNA MUERTE DIGNA:


La Ley 26742 "de muerte digna" es como una modificación a la Ley de derechos del paciente 26529.
Implica reconocerle al paciente el derecho que cuando se encuentre en determinada situación clínica y por
su estado de salud acepte o rechace determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos con o sin
expresión de causa. En base a esto tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de
procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o el retiro de medidas de soporte vital cuando sean
extraordinarias o desproporcionadas en relación con la perspectiva de mejoría, o que produzcan un
sufrimiento desmesurado. También podrá rechazar procedimientos de hidratación o alimentación cuando los
mismos produzcan como único efecto y la prolongación en el tiempo de este estadio terminal Irreversible o
incurable (art. 2 inc. e).

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El inc. E del art. 2 también establece que en todos los casos es negativo o el rechazo de los procedimientos
mencionados no significan la interrupción de aquellas medidas y acciones para el adecuado control y alivio
del sufrimiento del paciente.
La medicina no consiste en prolongar la vida a cualquier costo o simplemente dilatar el momento de la muerte
sino en mejorar la salud y la calidad de vida.

Actos peligrosos para la vida o la integridad física.


Art 54 Actos peligrosos: No es exigible el cumplimiento del contrato que tiene por objeto la realización de
actos peligrosos para la vida o la integridad de una persona, excepto que correspondan a su actividad habitual
y que se adopten las medidas de prevención y seguridad adecuadas a las circunstancias.
Está prohibición tiene una excepción que trae el art 54, y es cuando la persona se dedica a realizar estas
actividades como profesión (boxeo, piloto, paracaidismo, etc.) y siempre que se adopten las medidas de
prevención y seguridad adecuadas a las circunstancias.
Prácticas Prohibidas. Art 57: Está prohibida toda práctica destinada a producir una alteración genética del
embrión que se transmita a su descendencia.
Según Saux, la norma establece la prohibición de encomendar, contratar, planificar o realizar manipulaciones
que tengan por objetivo esa mutación de los elementos gestantes de la persona humana, dentro de los cuales
entra la clonación, modificación artificial, etc. tanto corpóreo como extracorpóreo.

Investigaciones en seres humanos.


Art 58: La investigación médica en seres humanos mediante intervenciones, tales como tratamientos,
métodos de prevención, pruebas diagnósticas o predictivas, cuya eficacia o seguridad no están comprobadas
científicamente, sólo puede ser realizada si se cumple con los siguientes requisitos:

a) Describir claramente el proyecto y el método que se aplicará en un protocolo de investigación;


b) Ser realizada por personas con la formación y calificaciones científicas y profesionales apropiadas;

c) Contar con la aprobación previa de un comité acreditado de evaluación de ética en la investigación;


d) Contar con la autorización previa del organismo público correspondiente;

e) Estar fundamentada en una cuidadosa comparación de los riesgos y las cargas en relación con los
beneficios previsibles que representan para las personas que participan en la investigación y para otras
personas afectadas por el tema que se investiga;
f) Contar con el consentimiento previo, libre, escrito, informado y específico de la persona que participa en
la investigación, a quien se le debe explicar, en términos comprensibles, los objetivos y la metodología
de la investigación, sus riesgos y posibles beneficios; dicho consentimiento es revocable; g) Implicar
para el participante riesgos y molestias desproporcionados en relación con los beneficios que se espera
obtener de la investigación;
h) Resguardar la intimidad de la persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su
información personal;
i) Asegurar que la participación de los sujetos de la investigación no les resulte onerosa a éstos y que
tengan acceso a la atención médica apropiada en caso de eventos adversos relacionados con la investigación, la
que debe estar disponible cuando sea requerida;

j) Asegurar a los participantes de la investigación la disponibilidad y accesibilidad a los tratamientos que


la investigación haya demostrado beneficiosos.

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Punto 18 de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial: Los médicos no deben
involucrarse en estudios de investigación en seres humanos a menos de que estén seguros de que los riesgos
han sido adecuadamente3/9 humanos a menos de que estén seguros de que los riesgos han sido
adecuadamente evaluados y de que es posible hacerles frente de manera satisfactoria. Cuando los riesgos que
implican son más importantes que los beneficios esperados o si existen pruebas concluyentes de resultados
definitivos, los médicos deben evaluar si continúan, modifican o suspenden inmediatamente el estudio.
La CSJN ampara legalmente la decisión de la persona de participar en una investigación médica, cuando
está este aprobada por la autoridad pública competente y está respaldada ética y científicamente de forma
que justifique los riesgos y beneficios.

Derecho a la disposición del cadáver.

Art 61 Exequias: La persona plenamente capaz puede disponer, por cualquier forma, el modo y
circunstancias de sus exequias e inhumación, así como la dación de todo o parte del cadáver con fines
terapéuticos, científicos, pedagógicos o de índole similar. Si la voluntad del fallecido no ha sido expresada,
o ésta no es presumida, la decisión corresponde al cónyuge, al conviviente y en su defecto a los parientes
según el orden sucesorio, quienes no pueden dar al cadáver un destino diferente al que habría dado el difunto
de haber podido expresar su voluntad.

DERECHOS VINCULADOS A LA LIBERTAD. DERECHO A LA LIBERTAD:


El hombre por su naturaleza es libre de hacer y llevar adelante todas las acciones y/u omisiones que le
correspondan por esa circunstancia, siempre y cuando no perjudique o daña a terceros. El Bloque de
Constitucionalidad que integra la CN y los T.I de Derechos Humanos amparan a este derecho personalísimo
como un derecho humano fundamental.
Art 19 de la CN: Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral
pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los
magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo
que ella no prohíbe.
Entre otros:
• Art 14 Derecho a la libertad religiosa y de culto.
• Art 14 Derecho a la libertad de expresión e información.
• Art 14 Derecho a la libertad de enseñar y aprender.
• Art 18 Derecho a la libertad personal.

DERECHOS VINCULADOS A LA INTEGRIDAD ESPIRITUAL.


DERECHO AL HONOR: Hay 2 ámbitos que hacen al honor:
El interno o subjetivo: Se refiere a cómo se siente la persona en sí misma, al sentimiento o conciencia que
cada persona tiene su propia dignidad, hace la estima que la persona tiene de sí en sus diferentes ámbitos
(personal, familiar, profesional, etc.) y se refiere a la honra.
El externo u objetivo: Se refiere a la estimación que otros tienen de nosotros, hace referencia a la reputación,
es decir, que piensan o sienten los terceros.

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El derecho al honor en el ordenamiento jurídico argentino.
Puede verse afectado a través de la Calumnia (falsa imputación a una persona de la comisión de un delito
que está no ha cometido) o Injuria (deshonra o menosprecio a una persona en su entorno, públicamente,
estando vinculado a cualquier índole).
Este derecho está protegido a través de los códigos penal y civil además de los TIDH. En el Código Penal se
protege el derecho al honor en el título "delitos contra el honor", tipificando diversas conductas, las cuales
requieren un accionar doloso Arts. 109, 110 y 113.
En el CCyC se reconoce y regula la reparación antes de la existencia de una violación del derecho al honor en:
Art 52 Afectaciones a la dignidad: La persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra
o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal,
puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos
En caso de lesionarse la persona humana en su honra o reputación, la misma podrá reclamar la prevención y
reparación de los daños sufridos.
Art 1771: En los daños causados por una acusación calumniosa sólo se responde por dolo o culpa grave. El
denunciante o querellante responde por los daños derivados de la falsedad de la denuncia o de la querella si
se prueba que no tenía razones justificables para creer que el damnificado estaba implicado.
La acusación calumniosa es cuando el sujeto es acusado falsamente de un delito ante la justicia penal y
tiene que defenderse. Para esto requieren los siguientes requisitos: A. La imputación de un delito de acción
pública.

B. Que se haya hecho denuncia ante autoridad judicial o policial.


C. La falsedad del acto denunciado.
D. Inexistencia de razones justificables para creer que el damnificado estaba implicado.
E. Existencia de dolo o culpa grave.

DERECHO A LA INTIMIDAD:
Es el conjunto de datos, hechos o situaciones reales, desconocidos por la comunidad y reservados al
conocimiento del sujeto o de un grupo de personas reducido. Este tiene una faceta negativa: Exclusión de
terceros del conocimiento de asuntos privados. Y otra positiva: Control del titular de los datos o información
relativos a su persona.

Bien jurídico protegido.


Hay 4 prototipos del derecho a la intimidad:
1. Las conductas, vicisitudes, situaciones, circunstancias personales ajenas a una publicidad no querida.

2. El secreto: correspondencia, comunicaciones telefónicas, secreto profesional, datos informáticos.


3. La entrada sin autorización en recintos privados y la violación del domicilio.

4. La publicación de imágenes si con ella se ataca la vida privada.

Régimen legal.
El ordenamiento jurídico con normas que tienen por finalidad la reserva y privacidad.

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Art 19 de la CN.
Art 18 de la CN: El domicilio es inviolable, la correspondencia y los papeles privados.
Art 1770 del CCyC: El que arbitrariamente se entromete en la vida ajena y publica retratos, difunde
correspondencia, mortifica a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturba de cualquier modo su
intimidad, debe ser obligado a cesar en tales actividades, si antes no cesaron, y a pagar una indemnización
que debe fijar el juez, de acuerdo con las circunstancias. Además, a pedido del agraviado, puede ordenarse
la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida es procedente para una
adecuada reparación.
Sumando los tratados internacionales con jerarquía constitucional, como en el Pacto San José de Costa Rica,
en su Art 11 protege este derecho cuando es objeto de injerencias arbitrarias o abusivas de la vida privada,
de la familia, del domicilio o de la correspondencia.

Niñas, niños y adolescentes: Ley N° 26.061.


Art 10 Derecho a la vida privada y a la Intimidad Familiar: Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho
a la vida privada e intimidad de y en la vida familiar. Estos derechos no pueden ser objeto de injerencias
arbitrarias o ilegales.

Art 22 Derecho a la Dignidad: Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados en su
dignidad, reputación y propia imagen. Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o
imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de cualquier
medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o
responsables, cuando se lesionen su dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que
constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar.
DERECHO A LA IMAGEN
Es un derecho innato de la persona, derecho que se concreta con la reproducción o representación de la
figura de esta, en forma visible. Es un derecho subjetivo de carácter privado y absoluto. Es también un
derecho personalísimo, pero dotado de contenido patrimonial. Es el derecho que tienen todas las personas
para disponer de su apariencia, autorizando o no su captación.
El retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de
la persona misma y muerta esta, de su cónyuge e hijos, o descendientes directos de estos, o en su defecto,
del padre o la madre. Es de libre publicación cuando se relacione con fines científicos, didácticos y culturales
o hechos o acontecimientos de interés general o que se hayan desarrollado en público.
EXCEPCIONES AL REQUISITO DE CONSENTIMIENTO: que la persona participe en actos públicos,
que exista un interés científico, cultural y educativo, que se trate del ejercicio regular del derecho de informar
sobre acontecimientos en general y que hayan transcurridos 20 años de la muerte de la persona (siempre que
no sea ofensiva).

DERECHO A LA IDENTIDAD
Lo protegido por este derecho es que cada persona no vea alterada, desnaturalizada, su proyección externa.
Que no se discuta, distorsione o recorte lo que constituye el esencial patrimonio cultural del sujeto. Es el
derecho que cada persona tiene a conocer sus orígenes, realidad biológica, la identidad es estática.

Existe una organización como la CoNaDi que se encarga de impulsar la búsqueda de hijos desaparecidos
restituyéndoles la identidad.

Ley Identidad de Género - 26.743

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Artículo 1º.- Derecho a la identidad de género. Toda persona tiene derecho:
a) Al reconocimiento de su identidad de género;
b) Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género;
c) A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los
instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí
es registrada.
Artículo 2º.- Definición. Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género
tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del
nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la
apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre
que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo
de hablar y los modales.
Artículo 7º.- Efectos. Los efectos de la rectificación del sexo y el/los nombre/s de pila, realizados en virtud
de la presente ley serán oponibles a terceros desde el momento de su inscripción en el/los registro/s. La
rectificación registral no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran
corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral, ni las provenientes de las
relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, las que se mantendrán
inmodificables, incluida la adopción. En todos los casos será relevante el número de documento nacional de
identidad de la persona, por sobre el nombre de pila o apariencia morfológica de la persona.

DERECHOS A LOS DATOS PERSONALES


Es el derecho personalísimo a la protección de los datos personales, hoy debe considerarse como un derecho
autónomo. Los datos personales hacen a una esfera de reserva o vida PRIVADA DE LA PERSONA. Habeas
data/ habeas corpus.

UNIDAD 7: ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD - CAPACIDAD.


La capacidad según el art 22 es la aptitud de los sujetos para adquirir derecho y contraer obligaciones.

Capacidad de Derecho: es la posibilidad de ser titular de derecho. No existe una incapacidad de derecho
absoluto, ya que todos somos titulares de algún derecho aunque sea considerado incapaz. La ley puede privar
o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. No existe como
categoría sujetos incapaces de derecho sino que las personas poseen algunas limitaciones (art
22)

Capacidad de Ejercicio: la posibilidad del sujeto de ejercer por sí mismo sus derechos. La finalidad de las
incapacidades o las restricciones de la misma, es la protección del individuo, por su especial situación de
vulnerabilidad. No busca proteger al sujeto sino al patrimonio familiar.

Se regula las limitaciones a la capacidad de ejercicio, es tres variantes:

→ Personas incapaces de ejercicio: persona por nacer, menores de edad (no cuentan con la mayoría
de edad y grado de madurez suficiente), personas declaradas incapaces por sentencia judicial.

→ Personas capaces con restricciones provenientes de una sentencia judicial: sujetos mayores a 13
años que padecen una adicción o alteración mental permanente o prolongada, de suficiente

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gravedad, siempre que se verifique el ejercicio de su plena capacidad pueda resultar un daño a la
persona o sus bienes, inhabilitados.

→ Personas capaces con restricción de origen legal: menores emancipados.

SANCION Y FORMA DE SUPLIR LA INCAPACIDAD DE EJERCICIO O LA RESTRICCIÓN.


La incapacidad jurídica busca la protección del ser humano. Si una persona incapaz de ejercicio realiza
igualmente un acto que se le ha restringido otorgar por sí mismo, la sanción será la nulidad relativa. Los
incapaces de hecho, ejercerán sus derechos a través de sus representantes legales.

PROTECCIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LOS INCAPACES:


Representación: las personas incapaces ejercen por medio de sus representantes los derechos que no pueden
ejercer por sí mismos.

El binomio representante-representado ya no significa una relación de poder del primero sobre el segundo,
sino que el actuar del representante debe ser exclusivamente para los intereses y la persona del representado.
La voluntad del representado pasa a tener una importancia primordial, el sistema de representación no la
excluye ni la reemplaza, y a mayor autonomía del sujeto, menor será la representación.

CARACTERES DE LA REPRESENTACIÓN SON:

→ Legal: Surgen de la norma y no de la voluntad del representado.


→ Necesaria: porque no puede prescindirse de ella, debe remediarse la incapacidad para que los dd
puedan ser ejercidos de alguna forma.
→ Gradual y revisable: el principio se cumple porque a mayor autonomía del sujeto, menor será la
representación para la celebración validas de los actos jurídicos.
→ Flexibles y proporcional: debe determinarse por el juez su alcance y extensión y adaptar
proporcionalmente la función representativa para aquellos actos en los que resulta necesaria. Es
deber del representante favorecer con todos los medios a su alcance la autonomía de la persona
protegida y promover en beneficio de aquella la medida necesaria para superar su desvalimiento.
→ Doble: el ministerio publico interviene en el ámbito judicial respecto a las personad menores de edad,
personas declaradas incapaces y con capacidad restringida.
→ Controlada: la representación está sujeta en partes a controlar el PJ.

Representantes.

Según el art 101 son representantes:

→ De las personas por nacer: sus padres.


→ De las personas menores de edad no emancipados: sus padres o tutor.
→ De las personas con capacidad restringida: los apoyos designados.

ACTUACION DEL MINISTERIO PÚBLICO:

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El sistema de representación es doble. El MP actúa complementando al representante legal y también
ostenta actuación principal en determinadas situaciones. El MP como órgano constitucional es el
representante para la defensa de los derechos del niño, niña y adolescentes y de las personas declaradas
judicialmente incapaces. La actuación del MP respecto de las personas menores de edad, incapaces y con
capacidad restringida y de aquellos cuyo ejercicio de capacidad requiera de unos sistemas de apoyo puede
ser, en el ámbito judicial, complementario o principal. La intervención del MP es representativa.

ASISTENCIA: el sistema de asistencia consiste en que una persona designe un asistente, que asistirá al sujeto

en el otorgamiento de aquellos actos en los que el juez o la ley le permitan realizar solo. Actúa pero no solo,

la asistencia complementa la voluntad manifestada por el asistido.

Según el art 102 “las personas con capacidad restringida y las inhabilitadas son asistidas por los apoyos
designados en la sentencia respectiva y en otras leyes especiales”

APOYOS: se le designan apoyos a aquellas personas declaradas incapaces, reconociéndole la importancia de


su autonomía e independencia individual, incluida la libertad para realizar sus aspiraciones. El apoyo tiene
como fin que la persona pueda desarrollar su propio proceso de toma de decisiones, informarla, colaborar a
su comprensión, razonamiento. Tiene una amplia esfera de actuación, en todos los actos de la vida, no solo
en los jurídicos.

Régimen de Menores de Edad.


Art. 25.- Menor de edad y adolescente. “Menor de edad es la persona que no ha cumplido dieciocho años.
Este Código denomina adolescente a la persona menor de edad que cumplió trece años”.
Menor de edad: 0 a 18 años. Adolescente: 13 a 18 años.
Como novedad y en búsqueda de adoptar la legislación al bloque de constitucionalidad, aparece en el nuevo
código el concepto de “adolescente”. Esta categoría provoca concretos efectos jurídicos. Se incluye de forma
expresa normativa, que otorga autonomía progresiva al menor y reconoce sus aptitudes a medida que
evoluciona y se desarrolla.
Cuando el menor alcanza la mayoría de edad a los 18 años, es mayor y plenamente capaz; sin embargo, se
mantiene el régimen protectorio en materia alimentaria (art. 658). Los “mayores” seguirán siendo “menores”
respecto de algunos efectos determinados, como por ejemplo, para obtener los recursos necesarios para
mantenerse.

Convención de los Derechos del Niño.


Gracias al cambio de paradigma mundial por la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente,
el menor de edad pasa de ser objeto a un sujeto de derecho: donde el Estado, el ordenamiento y la familia
deben garantizarle el pleno ejercicio.
Esta convención proclama en la forma más completa posible los derechos del niño y lo hace con la fuerza
del derecho internacional. A partir de la reforma de 1994, esta Convención adquirió jerarquía superlativa.

Autonomía progresiva: este principio consiste en el derecho del adolescente de ejercer ciertas facultades
de autodeterminación, en la medida que adquiere la competencia necesaria para comprender las situaciones
que puedan afectar a su persona.

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Con la incorporación de este nuevo paradigma, es que deben interpretarse las normas del código unificado que
atañen a las decisiones sobre el propio cuerpo del menor y frente a actos médicos. Se introduce ahora en el
derecho argentino, la noción de competencia: se debe analizar cada caso concreto si el sujeto puede o no
entender de manera acabada qué se le dice, cuáles son los alcances de su comprensión, si puede comunicarse,
si puede razonar sobre las alternativas.

Aparece en el código la diferenciación entre 2 conceptos: la “capacidad” y la “competencia”, siendo este


último aplicable al área de los derechos personalísimos y el primero, al campo de los actos o los negocios
jurídicos.

Se distingue dentro de la figura “adolescente” dos categorías etarias: una entre los 13 y 16 años donde si
podrá tomar decisiones en relación a tratamientos no invasivos ni riesgosos para su salud; y la otra, después
de esta última edad donde ya se le otorgan mayores competencias.
La Convención sobre los Derechos del Niño no contiene una norma que expresamente refiera al derecho de
niños y adolescentes para decidir sobre el cuidado de su salud y su cuerpo y menos de qué edad ello podría
ocurrir. Estas decisiones están basadas en un derecho personalísimo, y como tal debe asegurarse al niño la
posibilidad de manifestar su opinión en diversos niveles.

Operatividad del principio de autonomía progresiva en materia de disposición del propio


cuerpo.
El nuevo código posibilita una real participación del adolescente en las decisiones referidas a la salud. Se
presume que si el adolescente cuenta entre 13 y 16 años de edad, tiene aptitud para decidir por si respecto
de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un
riesgo grave en su vida o integridad física. (ej: tratamiento de anticoncepción).
Por el contrario, si se está frente a tratamientos invasivos que comprometan de cualquier forma su estado
de salud o ponen en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la
asistencia de sus progenitores.
En ambos supuestos, será el menor el que manifieste su voluntad, contando con la colaboración de sus padres
para el segundo caso. Solamente en caso de conflicto entre ellos, se deberá resolver con intervención
judicial, teniendo en cuenta el interés superior del adolescente, sobre la base de la opinión médica
respecto a las consecuencias de la realización o no del acto en cuestión.
Pero, a partir de los 16 años esta regla se modifica. El adolescente es considerado como un adulto para las
decisiones que atañen al cuidado de su cuerpo.

MENORES CAPACIDAD, COMPETENCIAS: nuestro CCyC mantiene el principio general de la incapacidad de

ejercicio de la persona menor, así, el art 26 establece “la persona menor de edad ejerce sus derechos a
través de sus representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente
puede ejercer por si los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico “.

✓ En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con
asistencia letrada. El menor tiene derecho a ser oído en todo proceso judicial.
✓ Se presume que el adolescente entre 13 y 16 años de edad tiene aptitud para decidir por sí respecto
a aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometan su estado de salud o provocan
un riesgo grave en su vida o integridad física.

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✓ Si se tratase de tratamientos invasivos que comprometan su estado de salud o ponen en riesgo la
integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus
progenitores, el conflicto se resuelve priorizando el interés superior
✓ A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones
atinentes al cuidado de su propio cuerpo.
✓ La persona menor de edad con título habilitante para el ejercicio de su profesión, según el art 30,
puede ejercerla por su propia cuenta sin previa autorización. Tiene disposición y administración
de los bienes que adquiera producto de su profesión y pueda estar en juicio civil o penal por
cuestiones vinculantes a ella.
✓ El hijo menor de 16 años no puede ejercer oficio, profesión o industria, ni obligar a su persona de
otra manera sin autorización de sus progenitores (art 681 CCyC).

MATRIMONIO: Para contraer matrimonio se requiere la edad de 18 años para ambos sexos.

Si alguien quisiese adquirir matrimonio antes de la edad estipulada requerirá autorización de los

representantes.

ENMANCIPACIÓN: es una institución jurídica que coloca a los menores en un régimen de capacidad civil
adelantada, aunque no plena con los mayores, sino con restricciones siendo la única causal, el
matrimonio. El menor de edad que no haya cumplido 16 años puede contraer matrimonio previa dispensa
judicial. El menor que ya haya cumplido 16 años puede contraer matrimonio con autorización de sus
representantes.

La emancipación es irrevocable. La nulidad del matrimonio no deja sin efecto la emancipación, excepto
respecto del cónyuge de mala fe para quien cesa a partir del día en que la sentencia pasa en autorización
de cosa juzgada. Si algo es debido a la persona menor de edad con cláusula de no poder percibirlo hasta la
mayoría de edad, la emancipación no altera la obligación ni el tiempo de su exigibilidad.

EFECTOS EXTRAPATRIMONIALES DE LA ENMANCIPACION: En el derecho de familia cesa la responsabilidad


parental o la tutela sobre el menor y la actuación del ministerio pupilar, como así también la administración
de los bienes por sus padres. El cónyuge emancipado tiene todos los deberes y derechos de tal. Como así
también para el caso que estuviese ejerciendo la responsabilidad parental respecto de sus hijos con ciertas
limitaciones a partir de su emancipación la ejercerá plenamente. EFECTOS PATRIMONIALES DE LA
ENMANCIPACIÓN: la capacidad no es plena, sino que está sujeta a restricciones o incapacidades de hecho.
Actos prohibidos: los menores de edad no pueden ni con autorización judicial: aprobar ni dar finiquitos a
cuentas de los tutores, donaciones de sus bienes que hubiese recibido a título gratuito, afianzar obligaciones
Actos sujetos a autorización judicial: requiere autorización judicial para disponer de los bienes a título
gratuito. La autorización debe ser otorgada cuando el acto sea de toda necesidad o de ventaja evidente.

Extensión de la obligación alimentaria.


El art. 658 establece la regla general en materia alimentaria y establece en su segundo párrafo, siguiendo los
lineamientos de la ley 26.579: …” La obligación de prestar alimentos a los hijos se extiende hasta los

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veintiún años, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes
para proveérselos por sí mismo”.
Actualmente y conforme a la normativa vigente, los padres están obligados a prestar alimentos a sus
hijos hasta que ellos cumplan 21 años, según sus posibilidades económicas de sus progenitores y el modo
de vida del grupo familiar.
De acuerdo a este nuevo sistema existe un segmento de edad (18 a 21) donde los padres que ya no ejercen
la responsabilidad parental sobre sus hijos mayores les deben suministrar alimentos y solo pueden eximirse
de esta obligación cuando acreditaren que estos recursos puede proveérselos por sí mismo (art. 658, 2°
párrafo).
Artículo 663. Hijo mayor que se capacita: “La obligación de los progenitores de proveer recursos al
hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de 25 años, si la prosecución de estudios o preparación
profesional de un arte u oficio, le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse
independientemente.
Pueden ser solicitados por el hijo o por el progenitor con el cual convive; debe acreditarse la viabilidad del
pedido”.

UNIDAD 8: Atributos de la personalidad – Capacidad 2.


Personas afectadas en su salud mental.
Ante la existencia de alguna circunstancia que haga que la persona padezca alguna enfermedad mental o
discapacidad intelectual, es necesario poder brindarle desde el Estado la salvaguarda y apoyo necesarios
para facilitar la toma de decisiones y el ejercicio de sus derechos.
Se declaran incapaces por demencia las personas que por causa de enfermedades mentales no tengan aptitud
para dirigir su persona o administrar sus bienes.

LEY DE SALUD MENTAL 26.657


En diciembre de 2010, se publicó en el Boletín oficial la ley 26.657 denominada “Ley de Salud Mental”.
Se propone regularizar la situación de un grupo de personas y tutelar no sólo a quienes en razón de su
padecimiento mental son reputados como interdictos o inhabilitados, sino de todos aquellos que ven afectada
su salud mental, sufriendo una discapacidad a la cual el sistema jurídico debe dar una respuesta adecuada
para el reconocimiento y ejercicio de su dignidad personal.

EL LEGISLADOR Y LA TÉCNICA LEGISLATIVA UTILIZADA


Se le critica a la nueva norma que incluya principios generales obrantes en tratados internacionales, dentro
de su articulado y los considere parte integrante de la misma. Vienen a reforzar la protección de los sujetos
vulnerables que hoy la ley toma como eje central en la materia.
Además, da lugar a interpretaciones diversas y deberán, en este caso los magistrados al aplicarla, dilucidar
la aplicación del nuevo régimen de capacidad, para articularlo con el texto de la nueva normativa vigente.
A los fines de compatibilizar y fijar una coherencia normativa del ordenamiento civil.

LA PRESUNCIÓN DE CAPACIDAD, CAPACIDAD RESTRINGIDA Y EL CAMBIO DE


PARADIGMA EN EL RÉGIMEN DE CAPACIDAD EN EL DERECHO CIVIL ARGENTINO.

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La nueva legislación formula la adopción de un nuevo paradigma. El nuevo régimen legal lo hace desde la
capacidad, con restricciones, las cuales deberá establecer el juez al momento de dictar una sentencia. El
juez al momento de dictar una sentencia en un juicio de incapacidad a una persona por padecimientos en su
salud mental, debe establecer expresamente cuáles son los actos jurídicos que no puede otorgar por sí
mismo y cuáles deben ser realizados por su curador, lo que en muchísimas situaciones va a permitir a la
persona continuar, con su vida en sociedad, lo que a su vez va a sostener una evolución terapéutica y no
despojarla de toda posibilidad de ejercer por sí los derechos de los que es titular. Se habla de cambio de
paradigma ya que la nueva legislación adopta el sistema de capacidad graduable o capacidad con
restricciones.
En nuevo sistema adoptado, implica que el juez en la sentencia de incapacidad fije criterios flexibles y
graduables en cuanto hasta donde se restringe la capacidad y la manera en que la misma será suplida.
EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO Y SU FUNCIÓN EN EL ABORDAJE DE LAS PATOLOGÍAS EN SALUD
MENTAL. SU ROL EN LOS JUICIOS DE INCAPACIDAD.
La nueva legislación, reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos,
socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una
dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda
persona, y considera necesario el trabajo interdisciplinario para su diagnóstico y tratamiento.
La ley 26.657 conforme dispone el mencionado texto normativo, en su artículo 8°, al hablar de la modalidad
de abordaje de las patologías en salud mental que, debe promoverse que la atención en salud mental esté a
cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales, técnicos y otros trabajadores
capacitados con la debida acreditación de la autoridad competente. Se incluyen las áreas de psicología,
psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes.

equipo interdisciplinario, dispone que los profesionales con título de grado están en igualdad de
condiciones para ocupar los cargos de conducción y gestión de los servicios y las instituciones, debiendo
valorarse su idoneidad para el cargo y su capacidad para integrar los diferentes saberes que atraviesan el
campo de la salud mental. Todos los trabajadores integrantes de los equipos asistenciales tienen derecho a
la capacitación permanente y a la protección de su salud integral, para lo cual se deben desarrollar políticas.
El artículo 152 ter. dispone que las declaraciones judiciales de inhabilitación o incapacidad deberán
fundarse en un examen de facultativos conformado por evaluaciones interdisciplinarias. No podrán
extenderse por más de tres años y deberán especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que
la afectación de la autonomía personal sea la menor posible.

Todos son profesionales de la salud mental y sólo completando sus saberes se conforma un equipo sin
jerarquías de ningún tipo. Los equipos interdisciplinarios juegan un rol importantísimo y necesario en la
declaración de la incapacidad y en todos los procesos de abordajes y tratamientos de la salud mental. No
se podrá dictar sentencia de incapacidad, restringiendo la capacidad del sujeto con padecimientos subjetivos,
sin previamente ser evaluados por un equipo interdisciplinario en salud mental.

Es el equipo interdisciplinario quien debe evaluar al sujeto pasivo de una acción de incapacidad a
los fines de que se establezca la existencia o no de una afección en la salud mental y que la misma
necesariamente requiere la restricción de la capacidad jurídica de obrar para determinados actos,
además del tratamiento necesario para abordar la situación clínica.

Es necesario especificar quienes serán los integrantes del equipo interdisciplinario a los fines de abordar en
conjunto, no sólo el tratamiento y su rehabilitación, sino fundamentalmente la etapa de diagnóstico y

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pronóstico, que será crucial a los efectos de que el juez evalúe o no restringir la capacidad del sujeto, en
virtud de que en la generalidad de los casos las cuestiones subjetivas no sólo se pueden resolver desde la
psicología y la psiquiatría.

Dentro de un equipo interdisciplinario, se encuentran en un pie de igualdad los diversos profesionales y


técnicos que lo componen, quienes, con sus diferentes saberes, logran efectuar un abordaje integral de la
persona, contribuyendo a diagnosticar si existe o no afección en la salud mental y si ello amerita o no la
restricción de la capacidad.
El nuevo código civil y comercial nada dice respecto de la composición del equipo interdisciplinario.

INCAPACES POR SENTENCIA JUDICIAL – CAPACIDAD RESTRINGIDA.


Son aquellos que no tienen capacidad alguna de conexión con el exterior, no tiene conciencia de sí, de lo
que ésta sucediendo.
A la figura del incapaz por sentencia judicial, se le nombran curadores. La única inhabilitación
que rige es la del pródigo.

ART 31. “Reglas generales.


La restricción al ejercicio de la capacidad jurídica se rige por las siguientes reglas generales:
a) La capacidad general de la persona humana se presume, aun cuando se encuentre internada en un
establecimiento asistencial;
b) Las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de
la persona;
c) La intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el
proceso judicial;
d) La persona tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas para su
comprensión;
e) La persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada, que debe ser
proporcionada por el
Estado si carece de medios;
f) Deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades.
ART 32. “…Persona con capacidad restringida y con incapacidad. El juez puede restringir la capacidad
para determinados actos de una persona mayor de trece años que padece una adicción o una alteración
mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena
capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes.
En relación con dichos actos, el juez debe designar el o los apoyos necesarios que prevé el artículo 43,
especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la
persona.
El o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las
preferencias de la persona protegida.
Por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su
entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyos resulte
ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar curador…”
ART 33. “… Legitimados. Están legitimados para solicitar la declaración de incapacidad y de

capacidad restringida:

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a. El propio interesado (lo cual es novedoso);

b. El cónyuge no separado de hecho y el conviviente mientras la convivencia no haya cesado;

c. Los parientes dentro del cuarto grado; si fueran por afinidad, dentro del segundo grado;

d. El Ministerio Público…”

ART 34. “…Medidas cautelares. Durante el proceso, el juez debe ordenar las medidas necesarias para
garantizar los derechos personales y patrimoniales de la persona. En tal caso, la decisión debe determinar
qué actos requieren la asistencia de uno o varios apoyos, y cuáles la representación de un curador. También
puede designar redes de apoyo y personas que actúen con funciones específicas según el caso…”
ART 35. “…Entrevista personal. El juez debe garantizar la inmediatez con el interesado durante el
proceso y entrevistarlo personalmente antes de dictar resolución alguna, asegurando la accesibilidad y los
ajustes razonables del procedimiento de acuerdo a la situación de aquél. El Ministerio Público y, al menos,
un letrado que preste asistencia al interesado, deben estar presentes en las audiencias…”

ART 36. “… Intervención del interesado en el proceso. Competencia. La persona en cuyo interés se
lleva adelante el proceso es parte y puede aportar todas las pruebas que hacen a su defensa.
Interpuesta la solicitud de declaración de incapacidad o de restricción de la capacidad ante el juez
correspondiente a su domicilio o del lugar de su internación, si la persona en cuyo interés se lleva adelante
el proceso ha comparecido sin abogado, se le debe nombrar uno para que la represente y le preste asistencia
letrada en el juicio.
La persona que solicitó la declaración puede aportar toda clase de pruebas para acreditar los hechos
invocados…”

ART 37. “…La sentencia se debe pronunciar sobre los siguientes aspectos vinculados a la persona en cuyo
interés se sigue el proceso:
a) Diagnóstico y pronóstico;
b) Época en que la situación se manifestó;
c) Recursos personales, familiares y sociales existentes;
d) Régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible. Para expedirse,
es imprescindible el dictamen de un equipo interdisciplinario…”

ART 38. “…Alcances de la sentencia. La sentencia debe determinar la extensión y alcance de la


restricción y especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía
personal sea la menor posible. Asimismo, debe designar una o más personas de apoyo o curadores de
acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de este Código y señalar las condiciones de validez de los actos
específicos sujetos a la restricción con indicación de la o las personas intervinientes y la modalidad de su
actuación…”

ART 39. “…Registración de la sentencia. La sentencia debe ser inscripta en el Registro de Estado Civil
y Capacidad de las Personas y se debe dejar constancia al margen del acta de nacimiento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45, los actos mencionados en este capítulo producen efectos
contra terceros recién a partir de la fecha de inscripción en el registro.
Desaparecidas las restricciones se procede a la inmediata cancelación registral…”

ART 40. “…Revisión. La revisión de la sentencia declarativa puede tener lugar en cualquier momento, a
instancias del interesado.

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En el supuesto previsto en el artículo 32, la sentencia debe ser revisada por el juez en un plazo no superior
a tres años, sobre la base de nuevos dictamines interdisciplinarios y mediando la audiencia personal con el
interesado.
Es deber del Ministerio Público fiscalizar el cumplimiento efectivo de la revisión judicial a que refiere el
párrafo primero e instar, en su caso, a que ésta se lleve a cabo si el juez no la hubiere efectuado en el plazo
allí establecido…”

Sistema de Apoyo
ART 43. “…Concepto. Función. Designación. Se entiende por apoyo cualquier medida de carácter judicial
o extrajudicial que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona,
administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general.
Las medidas de apoyo tienen como función la de promover la autonomía y facilitar la comunicación, la
comprensión y la manifestación de voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos. El interesado
puede proponer al juez la designación de una o más personas de su confianza para que le presten apoyo. El
juez debe evaluar los alcances de la designación y procurar la protección de la persona respecto de eventuales
conflictos de intereses o influencia indebida.
La resolución debe establecer la condición y la calidad de las medidas de apoyo y, de ser necesario, ser
inscripta en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las personas…”

ART 44. “…Actos posteriores a la inscripción de la sentencia. Son nulos los actos de la persona incapaz
y con capacidad restringida que contrarían lo dispuesto en la sentencia con posterioridad a su inscripción en
el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas…”

ART 45. “… Actos anteriores a la inscripción. Los actos anteriores a la inscripción de la sentencia pueden
ser declarados nulos, si perjudican a la persona incapaz o con capacidad restringida, y se cumple alguno de
los siguientes extremos:
a) La enfermedad mental era ostensible a la época de la celebración del acto;
b) Quien contrató con él era de mala fe;
c) El acto es a título gratuito…”

ART 46. “…Persona fallecida. Luego de su fallecimiento, los actos entre vivos anteriores a la inscripción
de la sentencia no pueden impugnarse, excepto que la enfermedad mental resulte del acto mismo, que la
muerte haya acontecido después de promovida la acción para la declaración de incapacidad o capacidad
restringida, que el acto sea a título gratuito, o que se pruebe que quien contrató con ella actuó de mala fe…”

CESE DE LA INCAPACIDAD Y DE LAS RESTRICCIONES A LA CAPACIDAD


ART 47. “…Procedimiento para el cese. El cese de la incapacidad o de la restricción a la capacidad debe
concretarse por el juez que la declaró, previo examen de un equipo interdisciplinario integrado conforme a
las pautas del artículo 37, que dictamine sobre el restablecimiento de la persona.

Si el restablecimiento no es total, el juez puede ampliar la nómina de actos que la persona puede realizar
por sí o con la asistencia de su curador o apoyo…”

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INHABILITADOS
ART 48. “…Pródigos. Pueden ser inhabilitados quienes por la prodigalidad en la gestión de sus bienes
expongan a su cónyuge, conviviente o a sus hijos menores de edad o con discapacidad a la pérdida del
patrimonio. A estos fines, se considera persona con discapacidad, a toda persona que padece una alteración
funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica
desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.
La acción sólo corresponde al cónyuge, conviviente y a los ascendientes y descendientes…”

ART 49. “… Efectos. La declaración de inhabilitación importa la designación de un apoyo, que debe
asistir al inhabilitado en el otorgamiento de actos de disposición entre vivos y en los demás actos que el
juez fije en la sentencia…”

ART 50. “… Cese de la inhabilitación. El cese de la inhabilitación se decreta por el juez que la declaró,
previo examen interdisciplinario que dictamine sobre el restablecimiento de la persona. Si el
restablecimiento no es total, el juez puede ampliar la nómina de actos que la persona puede realizar por sí o
con apoyo…”
Plazo de vigencia de la sentencia. Cumplido el plazo que dicta la sentencia el equipo interdisciplinario
decidirá si continua con el cese de la capacidad o se la vuelven a otorgar. También puede suceder que el
inhabilitado no mejore en su condición, sino que empeore y también se le restringa la capacidad de
administración de sus bienes.

UNIDAD 9 : Atributos de la personalidad. Estado, nombre y domicilio.

Estado.
El estado de la persona es la posición jurídica que ocupa una persona dentro de la familia y del cual surgen
derecho y deberes.
Hay posesión del estado cuando alguien goza de determinado estado de familia, con independencia del título
sobre el mismo.

POSESIÓN DE ESTADO: hay posesión de estado cuando alguien goza de determinado estado de familia, con

independencia del título sobre el mismo. Es vivir en la realidad de los hechos, como padre e hijo cómo

cónyuges.

En la doctrina y jurisprudencia modernas, el único que hoy adquiere relevancia es el trato.


Se podría decir que es asimilable la posesión de estado con el de un reconocimiento de hecho.

TÍTULO DE ESTADO: IMPORTANCIA DE LA NOCIÓN DE POSESIÓN DE ESTADO


Es el medio para probar un estado de familia. Analizado en dos dimensiones: título de estado en sentido
material y título en sentido formal.
Título en sentido formal, es la constancia de un documento auténtico o idóneo para comprobar legalmente
la causa constitutiva del respectivo estado.

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Ambos concepto, título y posesión son distintos y pueden presentarse varias hipótesis:

a. Que exista posesión y título de estado


b. Que exista título sin posesión
c. Que exista posesión de estado sin título.

Así, como el estado de familia se prueba necesariamente con el título, la noción de posesión de estado tiene
particular trascendencia en dos situaciones en las que aparece como un requisito previo para el acceso al
título del respectivo estado y ellas son la acción de reclamación de filiación y la reclamación de estado de
esposos.

LA POSESIÓN DE ESTADO EN LA ACCIÓN DE RECLAMACIÓN DE FILIACIÓN


La posesión de estado debidamente acreditada en juicio tendrá el mismo valor que el reconocimiento
expreso, siempre que no fuere desvirtuado por prueba en contrario sobre el nexo biológico.
a) PRUEBA DE LA POSESIÓN DE ESTADO: se debe “probar” indefectiblemente en el juicio de

reclamación, que el padre le ha otorgado el trato de mi hijo, no basta con simplemente mencionarlo
en el proceso, es necesario acreditar dicho tratamiento.

Las pruebas pueden consistir, entre otros, en: acostumbrar a presentar o nombrar al reclamante como su
hijo, interesarse permanentemente por su salud, asistencia y formación, vigilar sus estudios, asumir
públicamente las responsabilidades que pesan sobre los padres. La posesión resulta de un cúmulo de
circunstancias, constantes durante un cierto tiempo, inequívocas y que llevarán al juez a la convicción que
dicho trato existió en la realidad.

b) EFECTOS DE LA POSESIÓN DE ESTADO: la ley le asigna a esa posesión de estado, acreditada en el

juicio, el valor que tiene el reconocimiento expreso.

c) CAUSAL OBSTATIVA: la norma legal permite desvirtuar el valor recognoscitivo que le asigna,

mediante prueba en contrario sobre el nexo biológico.

Probada la inexistencia del vínculo de sangre, la acción se rechaza. El reclamante no necesita acompañar
con la demanda una prueba sobre el nexo biológico, pero no puede negarse a realizársela si alguien la
solicitare, porque sería una presunción en su contra.

LA POSESIÓN DE ESTADO EN LA RECLAMACIÓN DE ESTADO DE ESPOSO


Las uniones convivenciales no surten los efectos jurídicos que se regulan para el estado de casados. La
posesión de estado cumple un rol importante en los casos de vicios formales del acta de celebración de
matrimonio, dado que no existe en nuestro derecho nulidad de matrimonio por defectos formales del acta.
Si, éstos implicaran dudas sobre la existencia de la celebración, la posesión de estado purga los vicios del

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acta. Los casos de vicios que pudieran afectar la existencia del matrimonio son realmente importantes,
ellos ocurrirían si existiendo el acta no hubiera sido firmada por alguno de los contrayentes o por ninguno
de ellos, ni por otra persona a su ruego, ya que podría ponerse en duda la asistencia de la persona al acto; si
no coincidieran los nombres asentados en el acta con las firmas que la suscriben; o si el acta, debidamente
firmada no contuviese los nombres de los contrayentes; o si faltare la firma del oficial público, de modo que
no se podría establecer si el consentimiento se prestó ante él o si simplemente llenó el acta y se firmó sin su
presencia.
Sólo frente a este tipo de conflictos la posesión de estado adquiere relevancia en materia de matrimonio.

ESTADO DE FAMILIA
El estado es la posición que ocupa una persona en una familia. Se ve el estado civil. Al título de estado se
lo debe acompañar de la posesión del estado, es decir, no solo tener el título de padre, sino que hay que
ejercer ese título sobre los hijos, por ejemplo.

La posesión nos permite acreditar o reclamar determinados derechos. Únicamente acreditando posesión de
estado y presentando el acta del matrimonio se probará éste, de lo contrario solo con la posesión no es
suficiente para reclamar todos sus efectos.
ART 584. “…Posesión de estado. La posesión de estado debidamente acreditada en juicio tiene el mismo
valor que el reconocimiento, siempre que no sea desvirtuada por prueba en contrario sobre el nexo
genético…”

ART 423. “…Regla general. Excepciones. Posesión de estado. El matrimonio se prueba con el acta de
su celebración, su testimonio, copia o certificado, o con la libreta de familia expedidos por el Registro de
Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Cuando existe imposibilidad de presentarlos, la celebración del matrimonio puede probarse por otros
medios, justificando esta imposibilidad.
La posesión de estado, por sí sola, no es prueba suficiente para establecer el estado de casados o para
reclamar los efectos civiles del matrimonio.
Si existe acta de matrimonio y posesión de estado, la inobservancia de las formalidades prescritas en el
acto de celebración no puede ser alegada contra la existencia del matrimonio…”

Nombre
El nombre es uno de los atributos esenciales de las personas y por el cual se permite identificar a la misma
en relación a las demás. Está íntimamente vinculado con el derecho a la identidad del sujeto. Está compuesto
por un prenombre y un apellido, técnicamente el nombre es la unión de ambos.

NATURALEZA JURÍDICA
a) Derecho de propiedad: la propiedad se ejerce sobre cosas y el nombre no lo es; como tampoco goza
de los caracteres de la propiedad, como son, la exclusividad, la disponibilidad, la prescriptibilidad
y la apreciación económica, típicamente de las cosas.
b) Tesis del derecho de la personalidad: un sector de la doctrina sostiene que el nombre es un derecho
de la personalidad, porque forma parte de la misma.
c) Institución de policía civil: un criterio antiguo era considerar al nombre solo como un elemento de
identificación de los individuos por parte del Estado. Vinculándose así todo lo referente al nombre
con la idea de orden público, por ser tomado como un simple medio de clasificación.

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d) Tesis del derecho-deber: la mayoría de la doctrina que considera al nombre con una naturaleza
jurídica compleja, pero con matices distintos entre los autores.
La ley de nombre 18.248 en su art.1, le atribuye una naturaleza dual de derecho-deber, y el nuevo código
civil y comercial en su art 62, continua en la misma tesitura.

CARACTERES. De la naturaleza jurídica y de sus funciones se desprenden sus caracteres:


 Es necesario, porque toda persona debe llevar un nombre, adquiriéndose esta característica con el
nacimiento.
 Es único e indivisible, porque nadie puede tener más de un nombre, no se puede tener un nombre
frente a algunas personas y otro frente a otras
 Es relativamente inmutable, porque en principio se adquiere para toda la vida pero pueden acaecer
circunstancias que hagan necesario su cambio por razones de diversa índole.

ARTICULADO NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL. NOMBRE.


ART 62. “…Derecho y deber. La persona humana tiene el derecho y el deber de usar el prenombre y el
apellido que le corresponden…”
ART 63. “…Reglas concernientes al prenombre. La elección del prenombre está sujeta a las reglas
siguientes:
a) Corresponde a los padres o a las personas a quienes ellos den su autorización para tal fin; a falta
o impedimento de uno de los padres, corresponde la elección o dar autorización al otro; en defecto
de todos, debe hacerse por los guardadores, el Ministerio Público o el funcionario del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas.
b) No pueden inscribirse más de tres prenombres, apellidos como prenombres, primeros prenombres
idénticos a primeros prenombres de hermanos vivos; tampoco pueden inscribirse prenombres
extravagantes.
c) Pueden inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y
latinoamericanas…”

ART 64. “…Apellido de los hijos. El hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges;
en caso de no haber acuerdo, se determina por sorteo realizado en el Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas.
A pedido de los padres, o del interesado con edad y madurez suficiente, se puede agregar el apellido del
otro.
Todos los hijos de un mismo matrimonio deben llevar el apellido y la integración compuesta que se haya
decidido para el primero de los hijos.
EL hijo extramatrimonial con un solo vínculo filial lleva el apellido de ese progenitor. Si la filiación de
ambos padres se determina simultáneamente, se aplica el primer párrafo de este artículo. Si la segunda
filiación se determina después, los padres acuerdan el orden; a falta de acuerdo, el juez dispone el orden
de los apellidos, según el interés superior del niño…”

ART 65. “…Apellido de persona menor de edad sin filiación determinada. La persona menor de edad sin
filiación determinada debe ser anotada por el oficial del Registro del Estado y Capacidad de las Personas
con el apellido que está usando, o en su defecto, con un apellido común…”

ART 66. “…Casos especiales. La persona con edad y grado de madurez suficiente que carezca de apellido
inscripto puede pedir la inscripción del que está usando…”

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ART 67. “…Cónyuges. Cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro, con la
preposición “de” o sin ella
La persona divorciada o cuyo matrimonio ha sido declarado nulo no puede usar el apellido del otro
cónyuge, excepto que, por motivos razonables, el juez la autorice a conservarlo.
El cónyuge viudo puede seguir usando el apellido del otro cónyuge mientras no contraiga nuevas nupcias,
ni constituya unión convivencial…”

ART 68. “…Nombre del hijo adoptivo. El nombre del hijo adoptivo se rige por lo dispuesto en el Capítulo
5, Título VI del Libro Segundo de este Código…”

ART 69. “…Cambio de nombre. El cambio de prenombre o apellido sólo procede si existen justos motivos
a criterio del juez.
Se considera justo motivo, de acuerdo a las particularidades del caso, entre
otros, a: a) El seudónimo, cuando ha adquirido notoriedad;
a) La raigambre cultural, étnica o religiosa;
b) La afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa, siempre que
se encuentran acreditada.
Se consideran justos motivos, y no requieren intervención judicial, el cambio de prenombre por razón de
identidad de género y el cambio de prenombre y apellido por haber sido víctima de desaparición forzada,
apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la identidad.

ART 70. “…Proceso. Todos los cambios de prenombre o apellido deben tramitar por el proceso más
abreviado que prevea la ley local, con intervención del Ministerio Público. El pedido debe publicarse en el
diario oficial una vez por mes, en el lapso de dos meses. Puede formularse oposición dentro de los quince
días hábiles contados desde la última publicación.
Debe requerirse información sobre medidas precautorias existentes respecto del interesado. La sentencia
es oponible a terceros desde su inscripción en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

Deben rectificarse todas las partidas, títulos y asientos registrales que sean necesarios…”

ART 71. “…Acciones de protección del nombre. Puede ejercer acciones en defensa de su nombre: a)
Aquel a quien le es desconocido el uso de su nombre, para que le sea reconocido y se prohíba toda futura
impugnación por quien lo niega; se debe ordenar la publicación de la sentencia a costa del demandado;
b) Aquel cuyo nombre es indebidamente usado por otro, para que cese en ese uso;
c) Aquel cuyo nombre es usado para la designación de cosas o personajes de fantasía, si ello le causa
perjuicio material o moral, para que cese el uso.
En todos los casos puede demandarse la reparación de los daños y el juez puede disponer la publicación
de la sentencia.
Las acciones pueden ser ejercidas exclusivamente por el interesado; si ha fallecido, por sus descendientes,
cónyuge o conviviente, y a falta de éstos, por los ascendientes o hermanos…” ART 72. “…Seudónimo.
El seudónimo notorio goza de la tutela del nombre…”

Domicilio
El domicilio es establecido por la ley, para la producción de los efectos jurídicos que surgen de sus
relaciones jurídicas, y el mismo será, según el caso, fijado por la ley tomando diversos elementos de hecho
como son la residencia, el cargo público que desempeña, etc

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EFECTOS DEL DOMICILIO
1-LEY APLICABLE. EL domicilio es una noción que el legislador utiliza para establecer cuál es la ley
aplicable según el caso.
2-COMPETENCIA JUDICIAL. A los fines de ejercer acciones judiciales la ley de fondo establece quien
será el juez competente para cada caso, situación que fija teniendo en cuenta el domicilio de la persona.
3-NOTIFICACIONES. Las notificaciones judiciales, a los fines de su validez y producción de efectos
jurídicos, se deberán efectuar en el domicilio real de la persona.
4-CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. En cuanto al cumplimiento de las obligaciones, si las
partes en su respectivo contrato o en el negocio jurídico que fuese, no pactaron expresamente el lugar del
cumplimiento de las obligaciones asumidas, éste deberá efectuarse en el domicilio del deudor.

CLASIFICACIÓN
DOMICILIO GENERAL U ORDINARIO
1. Domicilio real
2. Domicilio legal

DOMICILIO ESPECIAL
1. Domicilio convencional o de elección
2. Domicilio procesal o “ad-litem”

DOMICILIO REAL. El domicilio real de las personas es el lugar donde tiene establecido el asiento
principal de su residencia y de sus negocios.

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS:
El domicilio real debe reunir dos elementos: a) un objetivo material: permanecer de manera estable en un
lugar en calidad de asiento principal de la residencia y de los negocios; b) uno subjetivo o interno que se
conforma con la intención o el ánimo de constituirlo y de permanecer allí de manera estable. Estos
elementos constitutivos son denominados “corpus” y “animus”, entre otros por Rivera y Llambías.
Corpus: es el elemento material u objetivo que se configura por la residencia efectiva de una persona en un
lugar determinado.
Para determinar el domicilio real de una persona, se toma el lugar del asiento de la familia, al establecer
que
“si una persona tiene establecida su familia en un lugar y sus negocios en otro, el primero es el lugar de su
domicilio”.
En caso que la residencia se dé en diversos lugares, se tomará el lugar del asiento principal.

“En el caso de habitación alternativa en diferentes lugares, el domicilio es el lugar donde se tenga la
familia, o el principal establecimiento.”
Animus: Es la intención de la persona de permanecer en un lugar y de constituir allí el centro de afectos e
intereses.

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CARACTERES
• Voluntario: tanto la constitución, mantenimiento o conservación y la extinción dependen pura y
exclusiva de la voluntad de la persona.
• Libre: es un domicilio de “Libre elección” por parte del sujeto, no es impuesto por terceros ni por
la ley. “el domicilio puede cambiarse de un lugar a otro. Esta facultad no puede ser coartada ni por
contrato ni por disposición de última voluntad…”

DOMICILIO LEGAL. El legislador toma como domicilio de una persona a los fines de la producción de los

efectos jurídicos, un lugar determinado, que puede coincidir con la residencia efectiva.
En esos casos, la ley determina las circunstancias en que se debe encontrar la persona para establecer
forzadamente dicho lugar como su domicilio.

CONCEPTO. El domicilio legal es un lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una

persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones,

aunque de hecho no esté allí presente.

CARACTERES
1. FORZOSO: lo establece la ley, sin prueba en contrario, y sin tener en cuenta cual es la real voluntad
de la persona.
2. FICTICIO: la ley presume la existencia en él de la persona, aunque aquella no se encuentre allí
realmente.
3. EXCEPCIONAL Y DE INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA: sólo funciona en las hipótesis que
la ley lo prevé, sin poder extenderse a otros supuestos por analogía.

DOMICILIO ESPECIAL. Se caracteriza por ser el que elige una persona en determinado momento y para la

producción de determinados efectos jurídicos. El domicilio especial lo hace sólo en aquellas en las que el

mismo es elegido o determinado por la persona.

Es plural, pueden existir tantos domicilios especiales como relaciones jurídicas las parten creen y lo
establezcan. La persona no necesita de un domicilio especial si así no lo considera.

CLASES DE DOMICILIO ESPECIAL.


1) DOMICILIO CONVENCIONAL O DE ELECCIÓN: es el domicilio que eligen las
personas libremente cuando celebran un contrato o en general un negocio jurídico, a los fines de
hacer posible el cumplimiento de sus obligaciones. A este deberán efectuarse todas las
notificaciones extrajudiciales como así las comunicaciones que encuentren su causa en el contrato
o negocio jurídico.
2) DOMICILIO PROCESAL O “AD-LITEM”: los efectos de este domicilio que se

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constituye en un juicio, es que en éste, serán válidas todas las notificaciones judiciales referidas a
ese juicio puntual y determinado. El mismo podrá ser mutado o cambiado tantas veces como la
parte litigante quiera o necesite.
Generalmente, este domicilio es el del abogado patrocinante o apoderado, donde concentra todos los juicios
de sus clientes, pero nada impide que sea el domicilio real o legal de la propia parte litigante.

ARTICULADO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL


ART 73. “… Domicilio real. La persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual.
Si ejerce actividad profesional o económica lo tiene en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento
de las obligaciones emergentes de dicha actividad…”

ART 74. “…Domicilio Legal. El domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en
contra, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento
de sus obligaciones. Sólo la ley puede establecerlo, y sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales:
a) Los funcionarios públicos, tienen su domicilio en el lugar en que deben cumplir sus funciones, no
siendo éstas temporarias, periódicas, o de simple comisión;
b) Los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que lo están prestando;
c) Los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no tienen domicilio conocido,
lo tienen en el lugar de su residencia actual;
d) Las personas incapaces lo tienen en el domicilio de sus representantes…”

ART 75. “… Domicilio Especial. Las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de
los derechos y obligaciones que de él emanan…”
ART 76. “…Domicilio Ignorado. La persona cuyo domicilio no es conocido lo tiene en el lugar donde se
encuentra; y si éste también se ignora en el último domicilio conocido…”

ART 77. “…Cambio de domicilio. El domicilio puede cambiarse de un lugar a otro. Esta facultad no puede
ser coartada por el contrato, ni por disposición de última voluntad. El cambio de domicilio se verifica
instantáneamente por el hecho de trasladar la residencia de un lugar a otro con ánimo de permanecer en
ella…”
ART 78. “…Efecto. El domicilio determina la competencia de las autoridades de las relaciones jurídicas.
La elección de un domicilio produce la prórroga de la competencia…”

UNIDAD 10: DERECHOS SUBJETIVOS.


Derecho subjetivo: Derecho de facultad. Derecho de exigir al otro una determinada conducta. Es
complementario al derecho objetivo, existe el derecho facultad porque existe el derecho norma.
FACULTADES DEL DERECHO SUBJETIVO

Naturaleza jurídica.
Aceptando:
a. Según la tesis voluntarista (Savigny), fundada en la Escuela Clásica del Derecho Natural, el derecho
subjetivo es un poder de la voluntad del sujeto, que confiere el derecho objetivo, en orden a la
satisfacción de un interés propio. En otros términos es el poder atribuido a una voluntad.
b. La tesis del interés jurídicamente protegido (Ihering), define el derecho subjetivo por su finalidad.

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Afirma que “los derechos no existen para realizar la idea de voluntad abstracta sino para garantizar
los intereses de la vida, ayudar a sus necesidades, realizar sus fines”.
c. Teorías “mixtas” (poder+ interés), pusieron de relieve elementos que no son excluyentes sino que
deben complementarse. Es dable concebir el derecho subjetivo dice Llambías, “la prerrogativa
reconocida a la persona por el ordenamiento jurídico para exigir un comportamiento ajeno tendiente
a la satisfacción de intereses humanos”.

Negando:
Para Duguit, no existen derechos sino sólo deberes que fija el ordenamiento jurídico.
Kelsen propuso la supresión de la categoría de “derecho subjetivo” y solo los reconoce como una sanción
contra una persona responsable o cuando la voluntad de un individuo es una condición para la imposición
de la sanción”.

Clasificación de los Derechos Subjetivos. DERECHO ABSOLUTO: aquel, a

favor de su titular, impone a los demás una sujeción genérica de no perturbar ni violar ese derecho. Se
encuentran en esta categoría los derechos de la personalidad y los derechos familiares, y también los
derechos reales.

DERECHO RELATIVO: Aquel que puede hacerse valer sobre un sujeto determinado. Ej. Son los llamados

derechos personales o de crédito u obligaciones que imponen al deudor el dar, hacer o no hacer algo, y al

acreedor el hecho de exigir a ese deudor que cumpla la deuda prometida.

DERECHOS PATRIMONIALES: aquellos que tutelan intereses económicos valorados en dinero. Pueden

clasificarse en tres tipos:


• Derechos reales: situaciones jurídicas unisubjetivas que reflejan el modo de estar de las personas
con relación a las cosas. Ej. Hipoteca, prenda, condominio, etc.
• Derechos de crédito o personales: imponen al sujeto pasivo (deudor), dar, hacer o no hacer algo
en favor del sujeto activo (acreedor).
• Derechos intelectuales: se ejercen sobre obras de inteligencia y espíritu. Ej. Obras literarias,
marcas, patentes.

DERECHOS EXTRAPATRIMONIALES: actúan en relación a intereses de orden moral. Pertenecen a esta

categoría los derechos de la personalidad y los derechos de familia por regla general.

DERECHOS INTRANSMISIBLES: no pueden ser objeto de actos de disposición y por lo tanto no pueden ser
transmitidos a terceros. Ej. Derecho a la vida, derecho al honor, derecho al nombre, no pueden ser
enajenados.

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DERECHOS TRANSMITIBLES: refieren a los derechos patrimoniales por regla general, con algunas salvedades

establecidas por la ley.

DERECHOS INDIVIDUALES Y DE INCIDENCIA COLECTIVA: los individuales, en los que cada interés tiene un titular
individualizado, proyectándose en la legitimación y los derechos de incidencia colectiva, en los que puede
existir una legitimación difusa en cabeza de uno de los sujetos que integren el grupo o de una asociación
que tiene representatividad en el tema o el estado, pero el bien jurídico protegido es colectivo.

EJERCICIO DE LOS DERECHOS SUBJETIVOS:


Se ejercen frente a un sujeto titular de deber. Este puede cumplir voluntariamente con su deber o no, en este
último caso al titular del derecho subjetivo debe ejercerlo a través de una acción que persigue el
reconocimiento y la efectivizarían de tal derecho en una sentencia judicial. Por lo tanto, la regla es que
nadie tiene derecho a hacer justicia por mano propia.

EXCEPCIONES
ESTADO DE NECESIDAD: quien causa un daño en situación de necesidad, no es responsable por el
mismo. Para ello es necesario que se den las siguientes circunstancias: que con la acción del sujeto se salve
a sí mismo o a un tercero de un peligro grave e inminente, y que este no haya sido creado voluntariamente
por el autor del acto necesario.

LEGITIMA DEFENSA: es uno de los principios generales del derecho. Es necesaria la concurrencia de
tres elementos: que exista una agresión antijurídica, que ella sea actual y no sea posible de reclamar la
intervención de la autoridad competente y, que la defensa se ejerza de modo razonable y sin exceso.

ABUSO DEL DERECHO: cubre la condenación de actos cometidos más allá de los límites de un derecho.
No se puede permitir el ejercicio de los derechos más allá de los límites de la buena fe. Los derechos no
pueden ser puestos al servicio de la malicia, de la voluntad de dañar al prójimo, tienen un espíritu, que es la
razón por la cual la ley los ha concedido. Es evidentemente ilegítimo ejercerlos en contra de los fines que
inspiraron la ley. El derecho no puede amparar ese proceder inmoral.

Criterios
CRITERIO SUBJETIVO: vincula el ejercicio abusivo del derecho con la idea de culpa, es decir, el sujeto
actúa abusivamente cuando lo ha hecho con la intención de perjudicar al otro (dolosamente), y aun cuando
lo haga culposamente, en el caso de que el derecho subjetivo cause un daño a otro, sea ejercitado de tal
modo que cause un perjuicio que pudo ser evitado con cuidado y previsión (dolo eventual).
CRITERIO OBJETIVO: parte de la idea de reconocer que los derechos tienen una finalidad, por lo que
los derechos pierden su carácter cuando el titular los desvía de esa finalidad que justifica su existencia. Se
desvía del destino normal para el que ha sido creado el derecho.
CRITERIO MIXTO: habría un ejercicio abusivo cuando hay intención de dañar como cuando se desvía
el ejercicio del derecho se desvía de su finalidad prevista.

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ART. 10 CCyC. “El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no
puede constituir como ilícito ningún acto.
La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del
ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas
costumbres. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación
jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una
indemnización.”

CONDUCTA ABUSIVA: empieza a ejercerse el derecho subjetivo dentro de los límites fijados por la ley
pero luego se desvía a lo ilícito.
CONDUCTA ILÍCITA: cuando la finalidad para la que el derecho fue creado se desvía y produce daño.

SITUACIÓN JURÍDICA: determinado modo o determinada manera de estar las personas en la vida social,
regulado por el derecho. Pueden ser unisubjetivas (cuando se refieren a la persona en si misma o con
relación a los bienes) o plurisubjetivas (actúa más de una persona y dan lugar a la relación jurídica).

RELACIÓN JURÍDICA: vínculo que une a dos o más personas respecto de determinados bienes o
intereses, tutelado por el derecho, como cauce para la realización de una función social merecedora de tutela
jurídica.

UNIDAD 11: PATRIMONIO.


Concepto.
El patrimonio desde su origen ha sido una expresión perfectamente fungible con la de pertenencia
material o fortuna de una persona, hoy es concepto que se re resulta valioso en economía o estudios
sociológicos, pero en el ámbito jurídico no representa más que un recurso instrumental, de recortada y
limitada utilidad dentro del marco de la responsabilidad del deudor.
El código no lo define, sino que se limita solo a mencionarlo en el artículo 15.

Art.15 Titularidad de derechos: “Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes
que integran su patrimonio conforme con lo que se establece en este código”.

Naturaleza Jurídica.
Durante el siglo 19, la universidad francesa de Estrasburgo pudo contar en su claustro docente con dos
valiosos exponentes de la escuela exegética, ellos fueron Charles Aubry y Charles Rau, quienes
desplegaron un concepto de patrimonio, que configuraba, en su concepción y posterior desarrollo, una
verdadera abstracción jurídica, es decir, una idea extraída de un conjunto lograda como resultado de un
ejercicio en el que jugaban sus roles fundamentales la personalidad del individuo y los objetos exteriores
con los que aquél debía vincularse.
Su teoría se basa sobre las construcciones abstractas: a) el patrimonio es una universalidad jurídica
distinta de los elementos que la componen, b) el patrimonio supone la capacidad jurídica de su titular
para ampliar su integración, esto es, que no sólo significa lo que efectivamente tenemos sino todo
aquellos que podremos tener o adquirir en el futuro.
Como resultado se le reconocen los siguientes caracteres:

1) El patrimonio es único e indivisible. Esta unidad es consecuencia de la unidad del sujeto: el patrimonio
sólo es patrimonio en la medida que lo es de un sujeto.

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2) Sólo las personas pueden tener un patrimonio. De esta idea debe concluirse que una masa de bienes no
podrá conseguirse como entidad patrimonial por su finalidad o destino.

3) Toda persona no puede tener más de un patrimonio, y a su vez, lo posee, esencial y necesariamente,
aunque carezca realmente de bienes, porque conserva la facultad de adquirirlos.
4) El patrimonio es intransmisible en vida porque nadie puede despojarse de su personalidad, salvo en el
caso de la muerte
5) Solamente los derechos susceptibles de apreciación pecuniaria integran el patrimonio.

Patrimonio y Universalidad.
Los juristas que han visto en el patrimonio una consecuencia de la personalidad jurídica, la contemplado
agregando que el círculo se cerraba por el otro extremo, articulándose todos los bienes en una
universalidad.
La idea de personificación del patrimonio, tenía en la realización de la universitas su adecuada
consecuencia, de forma que podemos considerar que entre ambas hay una comunicación e identidad
común que no ha sido suficientemente puesta de relieve: la idea de la personalidad potencia en torno al
sujeto una serie de relaciones y la idea de universalidad hace ver que, entre dichas relaciones, surge un
elemento que las asimila y las reduce a unidad. en efecto, en el patrimonio, la idea de universitas implica
constituirlo en una unidad distinta e independiente a los bienes que lo integran.
Se puede afirmar que hay universalidad cuando una serie de elementos se agrupan, alrededor de un sujeto
como unidad, que en el plano jurídico sólo puede ser admitido por imperio del derecho positivo puesto
que, tratándose de relaciones jurídicas, la unidad no puede fundarse sobre un enlace de orden físico o
material. Por eso cada vez que un grupo de relaciones jurídicas se constituyen un complejo unitario,
subsidio en el supuesto de una norma, recién puede decirse que ellas forman una “universalidad de
derecho”, cualquiera sea el fin en vista del cual la unificación se realizó.

El patrimonio como garantía común de los acreedores.


La función dentro del mundo jurídico que cumplen los bienes, es la de garantizar los créditos. Esta función
de garantía está establecida en el art. 242.
Art. 242 Garantía común: Todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus
obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores, con excepción de aquellos que este código
o leyes especiales declaren inembargables o inejecutables. Los patrimonios especiales autorizados por la
ley sólo tienen por garantía los bienes que lo integran.
Art.243 Bienes afectados directamente a un servicio público: Si se trata de los bienes de los
particulares afectados directamente a la prestación de un servicio público, el poder de agresión de los
acreedores no puede perjudicar la prestación del servicio.

Patrimonios Especiales.
Los patrimonios especiales están compuestos por una pluralidad de relaciones separadas y distintas de
otras relaciones del sujeto, aglutinadas mediante la creación de un centro independiente de imputación
que comprende y excede lo relativo a la garantía y responsabilidad y por lo tanto, impone la creación
de un patrimonio nuevo y distinto, en sentido técnico.
Este complejo de relaciones es un patrimonio especial, separado del patrimonio personal, que tiene una
función propia de garantía y responsabilidad en conexión con su destino, análoga a la función general
de garantía y responsabilidad que tiene el patrimonio general del sujeto: sea que la garantía se ofrezca

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desde el patrimonio autónomo o separado, exclusivamente, o concurra, simultánea o subsidiariamente,
con la garantía ofrecida por patrimonio general.
En el patrimonio especial, la responsabilidad por las deudas es su nota esencial y relevante. Así
tendríamos un patrimonio personal con una responsabilidad patrimonial ilimitada y patrimonios
especiales con responsabilidad limitada al negocio o finalidad emprendida, con los bienes afectados a
tales fines.
Cada patrimonio especial suele reunir particularidades en orden a la normativa legal que dispuso su
creación no obstante ello, presentan algunos rasgos o caracteres comunes:
a) se componen de un activo y de un pasivo que los graba limitando, el primero, la posible acción de sus
acreedores.
b) ostentan un estatus independiente del patrimonio personal de cada uno de los sujetos que lo comparten,
aunque un bien del patrimonio especial puede ser adquirido por el personal y viceversa c) poseen una
administración diferenciada
d) incorporan el aprovechamiento de los frutos y beneficios de sus bienes

e) adquieren otros bienes, por subrogación real, de aquellos precedentemente salido y


f) dejan de existir cuándo desaparece el presupuesto fáctico que generó su nacimiento o al cumplirse el
plazo o su cometido especial, retornando a su origen. la temporalidad por un plazo o una circunstancia
determinada, está particularmente empresa desde su constitución.

Bienes y Cosas.
Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio (art.
15 ccyc). Si hablamos de patrimonio, remitimos a la idea de bien con contenido económico. pudiendo
ser bienes materiales, que en se denomina “cosa” o inmateriales (derechos).

● Cosas (objetos materiales)

● Bienes (derechos: objetos inmateriales)


Art.16 Bienes y cosas: “Los derechos referidos en el primer párrafo del artículo 15 pueden recaer sobre
bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas. Las disposiciones
referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al
servicio del hombre”.
Clasificación.
 Cosas inmuebles y muebles.
La principal clasificación es aquella que las divide en muebles e inmuebles. en materia de cosas
inmuebles se advierte la existencia de la subclasificación que la separa en: cosas inmuebles por su
naturaleza (art. 225) y cosas inmuebles por accesión (art. 226). Las cosas muebles no se clasifican ya
que ella sólo puede existir por su naturaleza (art. 227).

1- Art. 225 Inmuebles por su naturaleza: “Son inmuebles por su naturaleza el suelo, las cosas
incorporadas a él de una manera orgánica y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre”.
En esta norma se incluyen: el suelo, las cosas incorporadas a él de una manera orgánica, las cosas que se
encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre.

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2- Art. 226 Inmuebles por accesión: “Son inmuebles por accesión las cosas muebles que se encuentran
inmovilizadas por su adhesión física al suelo, con carácter perdurable. en este caso, los muebles forman un
todo con el inmueble y no pueden ser objeto de un derecho separado sin la voluntad del propietario”.
No se consideran inmuebles por accesión las cosas afectadas a la explotación del inmueble o a la actividad
del propietario.
(ej: ladrillos, cemento, pintura etc)

3- Art. 227 Cosas muebles: Son cosas muebles las que pueden desplazarse por sí mismas o por una fuerza
externa.

 Cosas divisibles e indivisibles.


Art. 228 Cosas divisibles: Son cosas divisibles las que pueden ser divididas en porciones reales sin ser
destruidas, cada una de las cuales forman un todo homogéneo y análogo tanto a las otras partes como a
la cosa misma.
Las cosas no pueden ser divididas si su fraccionamiento convierte en antieconómico su uso y
aprovechamiento. En materia de inmuebles, la re reglamentación de fraccionamiento parcelario
corresponde a las autoridades locales.
Se debe tener en cuenta que una cosa es jurídicamente divisible cuando ella es susceptible de ser dividida
material y económicamente. en cuanto a la división material es una idea simple de comprender, así es
divisible el pero computadora aunque esté compuesta por partes, porque las mismas no forman algo
análogo.

 Cosas principales y accesorias.

Art. 229 Cosas principales: “Son cosas principales las que pueden existir por sí mismas”.
Art. 230 Cosas accesorias: Son cosas accesorias aquellas cuya existencia y naturaleza son determinadas
por otra cosa de la cual dependen o a la cual están adheridas. Su régimen jurídico es el de la cosa
principal, excepto disposición legal en contrario.
Si las cosas muebles se adhieren entre sí para formar un todo sin que sea posible distinguir la accesoria
de la principal, es principal la de mayor valor. Si son del mismo valor no hay cosa principal ni accesoria.

 Cosas consumibles y fungibles.


Art. 231 Cosas consumibles: Son cosas consumibles aquellas cuya existencia termina con el primer
uso. Son cosas no consumibles las que no dejan de existir por el primer uso que de ellas se hace, aunque
sean susceptibles de consumirse o deteriorarse después de algún tiempo.
La importancia de esta clasificación, que es exclusiva de los muebles, radica en que algunos contratos
sólo pueden tener por objeto cosas consumibles y otros sólo pueden referirse a cosas no consumibles.
Art. 232 Cosas fungibles: Son cosas fungibles aquellas en que todo individuo de la especie equivale a otro
individuo de la misma especie, y pueden sustituirse por otras de la misma calidad y en igual cantidad.
La palabra fungible presenta varios significados, pero para este código como así también para el
velezano, la acepción que tiene relevancia normativa es la del poder de sustitución. La fungibilidad
involucra poder de sustitución. Son reemplazables por otras.

 Frutos y productos.
Art. 233 Frutos y productos: Frutos son los objetos que un bien produce, de modo renovable, sin que se
altere o disminuya su sustancia. Frutos naturales son las producciones espontáneas de la naturaleza.

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Frutos industriales son los que se producen por la Industria del hombre o la cultura de la Tierra.
Frutos civiles son las rentas que la cosa produce.
Las remuneraciones del trabajo se asimilan a los frutos civiles.
Productos son los objetos no renovables que separados o sacados de la cosa alteran o disminuyen su
sustancia. Los frutos naturales e industriales y los productos forman un todo con la cosa, si no son
separados.

 Bienes inenajenables.
Art. 234 bienes fuera del comercio: Están fuera del comercio los bienes cuya transmisión está
expresamente prohibida: a) por la ley
b) por actos jurídicos, en cuanto este código permite tales prohibiciones.
Se encuentra la posibilidad o no, de ser enajenados. Esta prohibición que puede ser legal o voluntaria, puede
a su vez ser absoluta o relativa.
Es absoluta, si él bien no puede ser transmitido, en cambio, es relativa si necesita de alguna autorización
previa para su enajenación.

Los bienes en relación a las personas.


 Bienes pertenecientes al dominio público.
Art.235 Bienes pertenecientes al dominio público: Son bienes pertenecientes al dominio público, excepto
lo dispuesto por leyes especiales:
a) el mar territorial hasta la distancia que determinen los tratados internacionales y la legislación
especial, sin perjuicio del poder jurisdiccional sobre la zona contigua, la zona económica exclusiva y
la plataforma continental. Se entiende por mar territorial el agua, el lecho y el subsuelo.

b) Las aguas interiores, bahías, golfos, ensenadas, puertos, ancladeros y las playas marítimas, se entiende
por playas marítimas la porción de tierra que las mareas bañan y desocupan entre las más altas y más
bajas mareas normales, y su continuación hasta la distancia que corresponda la conformidad con la
legislación especial de orden nacional o local aplicable en cada caso.
c) Los ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que corren por cauces naturales, los lagos y lagunas
navegables, los glaciares y el ambiente periglacial y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de
satisfacer usos de interés general, comprendiéndose las aguas subterráneas, sin perjuicio del ejercicio
regular del derecho del propietario del fundo de extraer las aguas subterráneas en la medida de su
interés
y con sujeción a las disposiciones locales. Se entiende por río el agua, las playas lecho por donde
corre, delimitado por la línea de ribera que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias. Por
lago o laguna se entiende el agua, sus playas y su lecho, respectivamente, delimitado de la misma
manera que los ríos.
d) Las Islas formadas o que se formen en el mar territorial, la zona económica exclusiva, la plataforma
continental o en toda clase de ríos, estuarios, arroyos, o en los lagos o lagunas navegables, excepto
las que pertenecen a particulares.

e) El espacio aéreo suprayacente al territorio y a las aguas jurisdiccionales de la nación argentina, de


conformidad con los tratados internacionales y la legislación especial

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f) Las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o
comodidad común.
g) Los documentos oficiales del estado.
h) Las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos.

 Bienes del dominio privado del Estado.


Art.236 Bienes del dominio privado del estado: Pertenecen al Estado nacional, provincial o municipal,
sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales: a) Los inmuebles que carecen de dueño.
b) Las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias fósiles y toda otra de interés similar,
según lo normado por el código de minería.

c) Los lagos no navegables que carecen de dueño.


d) Las cosas muebles de dueño desconocido que no sean abandonadas, excepto los tesoros.
e) Los bienes adquiridos por el estado nacional, provincial o municipal por cualquier título.
En el artículo 237 sistematiza los caracteres de los bienes de dominio público del estado y establece que
son inenajenables, inenajenables, inembargable e imprescriptibles, disponiendo también que las
personas tienen su uso y goce sujeto a las reglamentaciones.
Inalienabilidad: Los bienes del dominio público, al estar destinados a la utilidad y la comodidad de
toda la sociedad, se encuentran fuera del comercio privado. Se deriva de la inalienabilidad el hecho de
que no puedan embargarse tales bienes.
Inembargables: Si bien el embargo no implica ni requiere desapropio ni enajenación, racionalmente el
embargo a pareja también la idea de una eventual enajenación, ya que esa medida cautelar, en última
ratio, tiende a asegurar la ejecución forzada del bien.
Imprescriptibles: Otra proyección de la inalienabilidad propia de los bienes del dominio público del
estado es que ellos no pueden adquirirse por prescripción. Ni siquiera podría en particular alegar una
posesión inmemorial sobre aquellos con el objeto de adquirirlos por uso usucapión.

 Bienes de los particulares.


Art. 238 bienes de los particulares: Los bienes que no son del Estado nacional, provincial, de la
ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal, son bienes de los particulares sin distinción de las
personas que tengan derechos sobre ellos, salvo aquellas establecidas por leyes especiales.

Los bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva.


El código reconoce dos categorías de derechos: individuales y de incidencia colectiva, con los alcances
que analizaremos en el capítulo anterior. Al reconocer los en su artículo 14 establece que la ley no ampara
el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de
incidencia colectiva en general.
Se fija el principio general respecto a que el ejercicio de los derechos individuales que cada persona tiene
sobre los bienes que pertenecen al dominio público, al dominio privado del estado y a los bienes
particulares que integran su patrimonio, debe ser compatible y sin causar daño a los derechos de
incidencia colectiva.

Límites al ejercicio de los derechos individuales.

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Esta limitación surge expresamente en el art. 240 del CCyC.
Art. 240 Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes: El ejercicio de los
derechos individuales sobre los bienes mencionados en las secciones primera y segunda debe ser
compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho
administrativo nacional y locales dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la
sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales,
el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial.
El precepto legal es una nueva manifestación de las limitaciones al ejercicio de los derechos subjetivos,
de aquellos derechos que tengan sus titulares sobre los bienes que pertenecen al dominio público, al
dominio privado del Estado y a los bienes particulares que integran su patrimonio, cuando al ejercerlos
afecten derechos de incidencia colectiva ambiental, los que vienen a tener protección legal en la
normativa iusprivatista.
Ante el ejercicio de esos derechos individuales sobre los bienes mencionados, la norma exige que el mismo
sea:

a. Compatible con los derechos de incidencia colectiva;


b. Conforme a las normas del derecho administrativo nacional y local que se dictaron en el interés público;
c. Que no afecte el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la
biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros.

Protección de la Vivienda Familiar.


Régimen legal.
Art. 244 Afectación: “Puede afectarse al régimen previsto en este capítulo, un inmueble destinado a
vivienda, por su totalidad o hasta una parte de su valor. Esta protección no excluye la concedida por otras
disposiciones legales.
La afectación se inscribe en el registro de la propiedad inmueble según las formas previstas en las reglas
locales, y la prioridad temporal se rige por las normas contenidas en la ley Nacional del registro
inmobiliario.
No puede afectarse más de un inmueble. Si alguien resulta ser propietario único de dos o más inmuebles
afectados, debe optar por la subsistencia de uno solo en ese carácter dentro del plazo que fije la autoridad
de aplicación, bajo apercibimiento de considerarse afectado el constituido en primer término”.
El instituto que se regula tiene por finalidad la protección de la vivienda de la persona y de su
familia, independientemente de cómo se encuentra constituida la familia, e incluso protege a la persona
soltera.
Objeto.
Se puede afectar en su totalidad o hasta una parte de su valor cualquier inmueble, urbano o rural, de
titularidad de la persona, que sea destinado a vivienda suya o de algún familiar beneficiario.
Solo podrá afectar un solo inmueble del titular, y en caso de encontrarse por diversos, motivos siendo
titular de 2 o más inmuebles afectados al régimen de protección de la vivienda, deberá optar por uno en
los plazos que establezca la autoridad, de no ser así, la ley presume que se encuentra afectado el
constituido en primer término.

Legitimados activos y beneficiarios.

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Art.2 45 Legitimados: “La afectación puede ser solicitada por el titular registral, si el inmueble está en
condominio, deben solicitarla todos los cotitulares conjuntamente.
La afectación puede disponerse por actos de última voluntad, en este caso, el juez debe ordenar la
inscripción a pedido de cualquiera de los beneficiarios, o del ministerio público, o de oficio si hay
beneficiarios incapaces o con capacidad restringida.
La afectación también puede ser decidida por el juez, a petición de parte, en la resolución que atribuye
la vivienda en el juicio de divorcio o en el que resuelve las cuestiones relativas a la conclusión de la
convivencia, si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida”.
Podrá solicitar la afectación del inmueble:

• el titular registral,
• Todos los cotitulares conjuntamente cuando el inmueble esté en condominio,
• Podrá decidirla el juez cuando a petición de parte se atribuya la vivienda en el juicio de divorcio o
en el que resuelve las cuestiones relativas a la conclusión de la convivencia, si hay beneficiarios
incapaces o con capacidad restringida. Art. 246 Beneficiarios: Son beneficiarios de la afectación:
a) el propietario constituyente, su cónyuge, su conviviente, sus ascendientes o descendientes.
b) en defecto de ellos, sus parientes colaterales dentro del tercer grado que convivan con el
constituyente. Forma e inscripción de la afectación: la afectación podrá realizarse por acta
registral o por escritura pública. En los supuestos de afectación por actos de última voluntad, de solicitud
de la afectación en el juicio de divorcio o de conclusión de uniones convivenciales, la misma será por
orden judicial.
Para que el inmueble quede afectado al régimen de protección establecida requiere que se proceda a la
inscripción de dicha afectación en el registro de la propiedad inmueble según las formas previstas por
las leyes locales.

Requisito de habitación efectiva.


Art.247 Habitación efectiva: Si la afectación es peticionada por el titular registral, se requiere que al
menos uno de los beneficiarios habite el inmueble. En todos los casos, para que los efectos subsistan,
basta que uno de ellos permanezca en el inmueble.
Efectos de la afectación.
Los efectos subsisten desde la inscripción hasta la desafectación. Debemos diferenciar cuál es la forma en
que la afectación se realiza:

Si es por acta registral, la inscripción tendrá carácter constitutivo, ello atento a que son concomitantes.
Si se efectúa mediante escritura pública, aquí debemos aplicar las normas de derecho registral, y
por ende la inscripción será declarativa, encontrándose afectada la vivienda desde que se produjo el
bloqueo registral, tal cual el régimen de transmisión de los bienes inmuebles.
Cuando sea ordenada por el juez en un juicio sucesorio testamentario, de divorcio o de conclusión de
uniones convivenciales, deberá estarse al momento en que se dictó la resolución judicial.

Efectos respecto a los acreedores del titular registral.


La afectación del bien será inoponible a los acreedores de causa anterior a la inscripción de Esta
afectación, podrán atacar el inmueble a fin de cobrar. En cambio, los acreedores cuyo crédito es de la
cusa posterior a la inscripción de la afectación, no podrán ejecutar la vivienda para satisfacer sus créditos.

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Salvo estas excepciones:

 Obligaciones por expensas comunes e impuestos, tasas,


 Obligaciones con garantía real sobre el inmueble,
 Obligaciones que tienen origen en construcciones o mejoras en la vivienda,

 Obligaciones alimentarias a cargo del titular a favor de sus hijos.

Efectos respecto al titular registral.


Nos referimos a las limitaciones q se producen en cuanto al ejercicio del derecho real del dominio. Nace
una indisponibilidad del inmueble mientras dura la afectación, por lo tanto, el titular no podrá transferir
ni gravar el inmueble, salvo con el cumplimiento de ciertos requisitos. Solo puede usarlo y gozarlo.
Los beneficiarios tienen derecho a usar y gozar del inmueble, es decir, a vivir en él y gozar de los frutos
que se produzcan.
Los frutos que produzca este inmueble afectado son embargables y ejecutables si no son esenciales para
satisfacer las necesidades de los beneficiarios.
Art. 250.-Transmisión de la vivienda afectada: El inmueble afectado no puede ser objeto de legados
o mejoras testamentarias, excepto que favorezcan a los beneficiarios de la afectación. Si el constituyente
está casado o vive en unión convivencial inscripta, el inmueble no puede ser transmitido ni gravado sin
la conformidad del cónyuge o del conviviente; si éste se opone, falta, es incapaz o tiene capacidad
restringida, la transmisión o gravamen deben ser autorizados judicialmente.
Art. 251 Frutos: Son embargables y ejecutables los frutos que produce el inmueble si no son indispensables
para satisfacer las necesidades de los beneficiarios.

Efectos respecto a los beneficiarios.


Los beneficiarios tienen derecho a usar y gozar del inmueble, a vivir en él y gozar de los frutos que se
produzcan.
El derecho de los beneficiarios concurre con el del constituyente y con el de los otros beneficiarios cuando
sean varios.
No adquieren un derecho de propiedad sobre el inmueble, el que permanece en cabeza del titular
registral, ni derecho a compensación alguna producida la desafectación del bien, salvo por otras razones
ajenas al instituto de protección de la vivienda en análisis.

Desafectación y cancelación de la inscripción.


Implica dejar sin efecto la constitución de la afectación que se realizó e inscribió en el registro de la
propiedad del inmueble. Debe ser inscripta en el registro, extinguiéndose las consecuencias y efectos
legales del instituto de protección de vivienda.
Art. 255: La desafectación y la cancelación de la inscripción proceden:
a) a solicitud del constituyente; si está casado o vive en unión convivencial inscripta se requiere el
asentimiento del cónyuge o del conviviente; si éste se opone, falta, es incapaz o tiene capacidad restringida,
la desafectación debe ser autorizada judicialmente;

b) a solicitud de la mayoría de los herederos, si la constitución se dispuso por acto de última voluntad,
excepto que medie disconformidad del cónyuge supérstite, del conviviente inscripto, o existan

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beneficiarios incapaces o con capacidad restringida, caso en el cual el juez debe resolver lo que sea más
conveniente para el interés de éstos;
c) a requerimiento de la mayoría de los condóminos computada en proporción a sus respectivas partes
indivisas, con los mismos límites expresados en el inciso anterior;

d) a instancia de cualquier interesado o de oficio, si no subsisten los recaudos previstos en este Capítulo,
o fallecen el constituyente y todos los beneficiarios;
e) en caso de expropiación, reivindicación o ejecución autorizada por este Capítulo, con los límites
indicados en el artículo 249.

UNIDAD 12: HECHOS JURÍDICOS.


Las relaciones jurídicas encuentran el sustrato en relaciones sociales pre-existentes y externas al orden
jurídico, de modo tal que merced a la valoración, regulación y sanción del derecho, las relaciones sociales
y los hechos que impulsan son elevados a la categoría de supuestos jurídicos, determinando así el nacimiento
de relaciones jurídicas. Entonces:

RELACIONES SOCIALES (realidad) + DERECHO = RELACIONES JURÍDICAS

La relación jurídica es un vínculo que se establece entre dos o más personas a raíz de un acontecimiento (el
hecho jurídico) al cual la norma le asigna determinadas consecuencias. La hipótesis o supuesto jurídico es
causa de relaciones jurídicas y la parte dispositiva fija los derechos y obligaciones correspondientes a cada
sujeto. Encontramos así tres elementos de la relación jurídica:
El sujeto: es el sujeto de derecho, desde un punto de vista subjetivo es la facultad que tiene una persona
(humana o jurídica) frente a una u otras. No hay relación jurídica de persona a cosa. Se distingue entre sujeto
activo (titular de la facultad concedida por la norma) y sujeto pasivo (obligado a guardar determinada
conducta).
El objeto: finalidad perseguida al formar la prestación. Es la realización del deber jurídico que consiste en
un hecho positivo (dar y hacer) o negativo (no hacer).
La causa: los hechos jurídicos son la causa fuente de las relaciones jurídicas.

CONCEPTO NORMATIVO
ART 257.- Hecho jurídico. El hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico,
produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.
•Acontecimiento: aquí se engloba toda una serie de supuestos como: hechos, abstenciones, sucesos,
situaciones, o estados que pueden provenir del hombre o la naturaleza. No se cierne a un hecho material.
•Efecto jurídico: la norma al captar el acontecimiento producido en la realidad le asigna un efecto, el que al
ser impuesto por ella, se convierte en efecto jurídico. Estos efectos que el ordenamiento le hace producir al
hecho son el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.
•Relaciones y situaciones jurídicas: la situación jurídica es un modo de estar las personas en la vida social,
regulada por el Derecho. Estas situaciones pueden ser unisubjetivas (personas en sí mismas o en relación a
los bienes) o plurisubjetivas (actúan más de una persona). A las últimas se las denomina relaciones jurídicas.
Hay una vinculación de género a especie entre ambos términos y se descarta la posibilidad de relación entre
persona y cosa.

CLASIFICACION DE HECHOS JURIDICOS

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Muchas de ellas surgen de los aportes doctrinarios y no del texto legal. A saber:
Hechos naturales (de la naturaleza) y hechos humanos (del hombre): se clasifica según quien sea el
autor que desarrolla el hecho o de quien proviene el mismo. Será un hecho jurídico humano cuando lo realiza
el hombre y si estamos en presencia de un acontecimiento natural donde el hombre no interviene y es externo
a él, será un hecho jurídico natural.

Actos humanos voluntarios o involuntarios: los hechos que realiza el hombre, que se traducen en actos,
se clasifican según reúnan determinados requisitos que fija el texto legal.
1. Los hechos humanos voluntarios, según el art.260 del CCyC son los ejecutados con discernimiento,
intención y libertad, que se manifiestan por un hecho exterior.
2. Los hechos humanos involuntarios, según el art. 261 del CCyC son involuntarios: a) el acto de
quien, al momento de realizarlo, está privado de la razón; b) el acto ilícito de la persona menor de
edad que no ha cumplido diez años; c) el acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido
trece años, sin perjuicio de lo establecido en disposiciones especiales.
Actos lícitos e ilícitos: la licitud implica el ejercicio de la libertad personal, es ilícito todo lo que no está
prohibido. Al poder determinar que se está en presencia de un acto ilícito, contrario al ordenamiento jurídico,
se genera el deber de reparar el daño causado con la conducta realizada. El art. 1717

Simple acto lícito y acto jurídico: los actos voluntarios y lícitos, al igual que cualquier hecho jurídico, van
a producir las consecuencias que la ley establece. Esta clasificación se da dependiendo de si estas
consecuencias son directamente buscadas o no por quien realiza el acto. Según el art.258 del CCyC el simple
acto lícito es la acción voluntaria no prohibida por la ley, de la que resulta alguna adquisición,
modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Es decir, se producen consecuencias
independientemente de la voluntad del autor, las haya buscado o no. En cambio, según el art. 259 del CCyC
define al acto jurídico como, el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición,
modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. A dicho acto la ley otorga la consecuencia
que quien lo ejecutó buscaba.

Hechos constitutivos, modificatorios y extintivos: (surge del art. 257 que define al hecho jurídico) Son
constitutivos los hechos que tienen como consecuencia el nacimiento o adquisición de una relación o
situación jurídica. Son modificatorios los hechos que tienen como consecuencia modificar algunas
situaciones entre el nacimiento y la extinción de la relación o situación jurídica, pero que no modifican los
elementos de estas últimas. Son extintivos los hechos que ponen fin a una relación o situación jurídica.

Hechos simples y complejos: es importante esta distinción, según se produzcan por un acontecimiento
singular o que requieran dos o más acontecimientos para completar la figura del hecho jurídico. A su vez
los complejos, pueden ser simultáneos o sucesivos.

Teoría General del Acto Voluntario.


El art.260 del CCyC establece que “el acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención
y libertad, que se manifiesta por un hecho exterior.” La norma fija los elementos que debe reunir un
acto para ser considerado voluntario. Se distinguen:

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ELEMENTOS INTERNOS DEL ACTO VOLUNTARIO.
Deben existir en su conjunto para que haya voluntad jurídica. Se habla de voluntad jurídica, ya que un acto
puede tener voluntad psicológica (comprender un acto y querer realizarlo) pero que para el derecho no exista
voluntad en términos normativos (voluntad jurídica). Puede haber una voluntad jurídica que no tenga como
sustento una voluntad psicológica real y viceversa, puede haber voluntad psicológica sin que la ley la
considere.

1. DISCERNIMIENTO: discernir implica distinguir una cosa de otra, formando juicio acerca de la diferencia
que existe entre ellas. Es la aptitud del sujeto para apreciar las consecuencias de sus acciones. Por él se
puede distinguir el bien del mal y entender el alcance, el valor y las consecuencias de cualquier acto. En el
art.261, el CCyC establece en qué casos no habrá discernimiento: a) en el acto de quien, al momento de
realizarlo, está privado de la razón; b) en el acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido
diez años; c) en el acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido trece años, sin perjuicio de
lo establecido en disposiciones especiales.
La ausencia de discernimiento no se produce por que exista algún vicio, sino por la aptitud intelectual del
sujeto al momento de la realización del acto. Dos causas obstan al discernimiento: a) minoría de edad; b)
privación de la razón permanente o transitoria.
a) Minoría de edad: se considera que existe voluntad jurídica a partir de una determinada edad. La
norma establece dos edades a partir de las cuales el acto es voluntario. Para los actos ilícitos se
establece que la persona mayor de 10 años tiene discernimiento y se le puede imputar al menor los
actos ilícitos, respondiendo por su propio patrimonio, independientemente de la responsabilidad
de sus padres y del derecho de repetición que éstos tienen contra sus hijos.
Para los actos lícitos se fija la edad de 13 años para considerar que la persona otorgante del acto, obra
con discernimiento. Es a partir de esta edad que la persona es considerada adolescente. Tendrán
discernimiento tan solo para los actos que la ley expresamente les permite realizar. (Por lo dispuesto en el
art. 26) El fundamento está en que el niño puede con más facilidad y premura discriminar entre lo que está
prohibido y lo que está permitido.
b) Privación de la razón: la norma prevé que no serán voluntarios los actos ejecutados por un sujeto
privado de la razón al momento del acto. Se refiere al caso en que el sujeto no se encuentra en pleno
uso de sus facultades, ya sea por una situación permanente (sufrir una patología mental) o una
transitoria (embriaguez, uso de estupefacientes) o bien de cualquier otra situación que provoque la
perdida transitoria de la razón.

Los actos lícitos ejecutados por personas que obran en estas circunstancias, siempre serán considerados
involuntarios. En los ilícitos, es necesario distinguir entre: el acto será involuntario cuando no ha dado
lugar por negligencia o imprudencia a encontrarse en dicho estado de privación, no será involuntario
cuando esa inconciencia proviene de la negligencia del sujeto. En este caso el acto y su consecuencia son
imputables al sujeto que lo ejecuta debiendo el sujeto indemnizar el daño causado según las pautas
establecidas. INTENCIÓN. - Es según Freitas el discernimiento aplicado a un acto que se ha deliberado
practicar.
Brebbia dice que la hay cuando se ha realizado el acto tal como se pensó llevarlo a cabo y faltara dicho
elemento cuando el acto cometido no coincida con el acto deliberado.

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El discernimiento y la intención son dos estados de presentación sucesiva, la ausencia de discernimiento
excluye a la mera posibilidad de la intención. Porque la intención no es más que una aplicación específica
de la aptitud de discernir. Suprimen la intención tanto el error como el dolo.

LIBERTAD. - Es la facultad de elegir entre distintas alternativas espontáneamente, esto es, sin coacciones.
Por tanto, obsta la libertad y determina la invalidez del acto, la violencia física y la violencia moral Se
presume que la intención y la libertad, existen en el acto. Entonces quien alegue que los mismos no se
encuentran presentes por la existencia de vicios, deberá acreditar las causales obstativas invocadas. FORMAS

DE MANIFESTACION DE LA VOLUNTAD
Los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un
hecho material. Se pueden clasificar las formas de manifestación de la voluntad en:
-Manifestación expresa (art.262): a) oral, b) por escrito, c) por signos inequívocos.
-Manifestación tácita (art.264): no está dirigida a la manifestación de la voluntad del sujeto, tiene otra
finalidad, pero sin lugar a equívocos manifiestan esa voluntad: ejecución de hechos materiales o actos por
los cuales se la puede conocer con certidumbre.
Formas de manifestación expresa. - tienen por finalidad manifestar la voluntad del agente:
a) Oral: el sujeto se manifiesta verbalmente, y a través del habla dice lo que quiere. Su principal
inconveniente es la prueba, atento a que no queda registrada.
b) Escrita: se plasma precisamente a través de la escritura y, a diferencia de la manifestación oral,
queda registrada en un documento, instrumento público o particular. Su característica positiva es la
facilidad a la hora de la prueba, pero podría existir una divergencia entre lo pensado por el sujeto y
lo escrito en el documento
c) Por signos inequívocos: implica que el sujeto realiza gestos de los que no cabe ninguna duda sobre
cuál es la voluntad del que lo realiza, por ejemplo: levantar la mano en una subasta.
Formas de manifestación tácita.- se produce cuando se realizan actos que tienen o persiguen otra finalidad,
pero que de los cuales se puede inferir o extraer la voluntad del agente. Tiene ciertos requisitos:
-Para que sea válida, en primer lugar requiere que la voluntad pueda conocerse con certeza.
- Que el agente no pruebe que el acto realizado no implico manifestar la voluntad en sentido inferido. Solo
será admitida si la norma para ese acto voluntario no requiere una forma de manifestación expresa. Y que
las partes no hayan impuesto una formalidad especifica en base al principio de la libertad de formas y la
autonomía de la voluntad.

Silencio como manifestación de la voluntad.- el silencio por si solo, no implica manifestación. Lo que se
debe dilucidar es en qué casos se podría atribuir consecuencias jurídicas al silencio o comportamiento
omisivo. El art. 263 establece: “El silencio opuesto a actos o a una interrogación no es considerado como
una manifestación de voluntad conforme al acto o la interrogación, excepto en los casos en que haya un
deber de expedirse que puede resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas, o de
una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes.” En la primera parte sienta el
principio general, de que el silencio por si solo opuesto a un acto o a una interrogación no implica
manifestación de la voluntad. Encuentra su fundamento en al art. 19 de la CN, donde el sujeto tiene derecho
a no expresarse si no lo considera, respetando su ámbito de privacidad.
En la segunda parte se establecen las excepciones al principio general, cuando hay un deber de expedirse
que puede resultar de:
a) La ley: la norma es quien establece que el sujeto debe efectuar un determinado comportamiento, y
ante el comportamiento omisivo, presume que se manifestó aceptando. Por ejemplo: el supuesto de
presunción de consentimiento para el trasplante de órganos.

76
b) La voluntad de las partes: con fundamento en la autonomía de la voluntad, son los contratantes
quienes pueden pactar que ante determinada situación, comportamiento o acto de una de las partes,
el silencio de la otra, en ese negocio será considerado manifestación de la voluntad, entendiendo
que acepta.
c) De los usos y prácticas: sobre todo en materia comercial, el silencio puede ser entendido como
manifestación de la voluntad. Será en definitiva la apreciación judicial la que establezca si conforme
determinados usos y prácticas en ese caso en concreto el silencio del sujeto debe ser entendido como
manifestación de la voluntad. Esto, de acuerdo al art. 1 del CCyC, que autoriza a la costumbre a ser
Derecho.
d) De una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes: es necesario que existan
antecedentes entre las partes, y una de ellas, en el encadenamiento lógico de esa relación, calla. Allí
se entiende que el silencio implica manifestación de la voluntad. El fundamento radica en la
confianza, la buena fe que campea e impera en las relaciones negociales.
Divergencias entre la voluntad interna y la voluntad manifestada. - normalmente la voluntad forjada
en el fuero íntimo, coincide plenamente con lo que el sujeto manifiesta, por lo tanto, a esta voluntad
manifestada (plenamente valida) se le harán producir todos los efectos jurídicos que la ley otorga.
Sin embargo, pueden existir discordancias entre la voluntad interna y la externa. Se pueden dar diversas
circunstancias, sea que lo hizo con intención en el caso de la simulación, o que lo hizo con la intención
viciada como el dolo, el error o la violencia, o bien sin intención.

Vicios de la Voluntad
CONCEPTUALIZACION Y RATIO LEGIS. - Los vicios de la voluntad son defectos congénitos que
presenta la misma, que la priva de ser sana. Son el error, dolo y la violencia.
El error y el dolo son causales obstativas de la intención; y la violencia (física o moral) de la libertad.
Como consecuencia de la presencia de vicios en los actos lícitos nos encontramos con la invalidez de los
mismos. En los actos ilícitos encontramos la eximición de la responsabilidad civil del agente. Para llegar a
dicha consecuencia el ordenamiento solicita que estos vicios cumplan con determinados requisitos y si no
cumple con todos y cada uno de ellos, el negocio seguirá siendo válido a pesar de la presencia de éste. La
lógica se rompe en tener como valido un acto donde la voluntad está viciada, aquí la conclusión está en la
seguridad jurídica del tráfico negocial.
Es importante diferenciar los vicios de la voluntad de los vicios propios de los actos jurídicos, allí
encontramos a la lesión, fraude y la simulación. Mientras que los primeros pueden perjudicar a todos los
actos voluntarios por afectar el proceso de la voluntad interna/ desacople entre voluntad externa e interna y
su consecuencia es la nulidad o invalidez del acto; la otra triada solo afecta con exclusividad a los negocios
jurídicos y la razón siempre redunda en la afectación de la buena fe.

ERROR COMO VICIO DE LA VOLUNTAD. - En principio se debe distinguir de la ignorancia (ausencia


de conocimiento acerca de algún tema), el error es el falso conocimiento.

ERROR DE HECHO
ERROR VICIO.- El error se configura cuando se obra en base a un estado mental en que resulta impedida
la verdadera representación de la realidad o es sustituida por otra no verdadera; o cuando no coincide la
declaración con la intención del agente al proyecto. Allí se establece la primera y gran división del error. A)
error motivo. B) Error en la declaración.
El error vicio o error motivo, para que produzca la anulación del acto debe cumplir varios requisitos: debe
ser de

77
“hecho” es decir, debe recaer sobre las circunstancias fácticas del negocio jurídico, debiendo ser además
“esencial” y en determinados supuestos también “reconocible”. El art. 265 establece que estas dos
características deben presentarse en el error de hecho para causar la nulidad y además: “El error de hecho
esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del acto. Si el acto es bilateral o unilateral recepticio, el error
debe, además, ser reconocible por el destinatario para causar la nulidad.” El error se clasifica en esencial
y accidental. El primero de ellos es hábil para llevar al negocio a su invalidez, mientras que en el segundo
caso, por recaer sobre circunstancias accesorias, no lo habilita.

ERROR DE HECHO ESENCIAL.- Este existe cuando si esa equivocación, no hubiera estado presente
en el agente, no habría celebrado ese negocio; siendo ese el elemento subjetivo de la figura.
Se le debe agregar un elemento objetivo y es que ese error motivo debe recaer sobre un “elemento básico”
del negocio; estos elementos deben ser los esenciales, que le dan fisonomía particular al acto en razón de la
relevancia que poseen. El art. 267 del CCyC trata los supuestos de error esencial:
“Supuestos de error esencial. El error de hecho es esencial cuando recae sobre: a)
la naturaleza del acto;
a) un bien o un hecho diverso o de distinta especie que el que se pretendió designar, o una calidad,
extensión o suma diversa a la querida;
b) la cualidad sustancial del bien que haya sido determinante de la voluntad jurídica según la
apreciación común o las circunstancias del caso;
c) los motivos personales relevantes que hayan sido incorporados expresa o tácitamente;
d) la persona con la cual se celebró o a la cual se refiere el acto si ella fue determinante para su
celebración.”

a) Error sobre la naturaleza del acto: se sitúa a este, en general, en materia contractual. Son casos en
que una parte entiende celebrar determinado acto jurídico y la contraparte uno diferente.
También puede presentarse en los actos jurídicos unilaterales
b) Error sobre el objeto del negocio: aquí existen cuatro supuestos:
-Error sobre objeto diverso: se abarca todo tipo de prestación de dar y hacer.
-Error sobre la especie de la cosa: cosas que pertenecen al mismo género (perro), pero de especie diferente
(doberman)
-Error sobre la calidad de la cosa: la calidad de la cosa debe ser determinante, para lograr la nulidad del acto.
-Error sobre la cantidad: lo importante es que la cantidad sea esencial para la individualización del objeto.
El error en la cantidad se convierte en error sobre la identidad.
c) Error sobre la cualidad del bien: el art. Expresa “que haya sido determinante de la voluntad jurídica
según la apreciación común o las circunstancias del caso”; para determinar si el error es esencial
porque ha caído sobre las características esenciales o sustanciales de las cosas habrá que estar a la
apreciación común o las circunstancias del caso. Ese error se debe probar y el juez debe apreciar
los hechos teniendo en cuenta que el error no se presume.
d) Error sobre los motivos personales relevantes que hayan sido incorporados: la causa en este cuerpo
normativo es un elemento esencial. Este supuesto refiere a aquellas razones que llevaron a la
persona a celebrar ese negocio y que no han quedado in mente retenta, sino que han sido
manifestadas a la otra parte de forma expresa o tácita.
e) Error sobre la persona: considera esencial al error cuando recae sobre la persona con la cual se
celebró o a la cual se refiere el acto si ella fue determinante para su celebración. Se refiere a los
actos intuitu personae (encargo una obra un artista por sus cualidades y no es la persona que creyó
que era), matrimonio, actos a título gratuito, locación de obra…
ERROR RECONOCIBLE. - Esta caracterización busca amparar al destinatario de la declaración errónea,
ya que si él no pudo advertirlo, el acto quedara en pie a pesar del error del declarante. Se da primacía a la

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voluntad declarada frente a la interna. El destinatario es protegido por el sistema, pero a la vez es evaluado
en su accionar. El art. 266 establece:
“El error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo pudo conocer según la naturaleza del
acto, las circunstancias de persona, tiempo y lugar.” El análisis debe ser objetivo y teniendo en cuenta
pautas generales de ese individuo, esta figura en análisis está asentada en principios rectores como la buena
fe, la confianza y la seguridad del tráfico negocial.
ERROR EN LA DECLARACIÓN. El art.270 reza: “Las disposiciones de los artículos de este Capítulo
son aplicables al error en la declaración de voluntad y en su transmisión.” En estos casos el sujeto por
apresuramiento o por distracción manifiesta una voluntad que no tenía intención de hacer (equivoca peso
por dólar; compro en lugar de vendo). Otro supuesto es que no haya ninguna intención de declarar, aquí hay
una divergencia total entre la voluntad interna y la declarada (diferente al error motivo).
ERROR ACCIDENTAL.- Se da cuando el error recae sobre una calidad accidental, sobre algo
intrascendente de la cosa o sobre un accesorio de ella, aunque sea motivo determinante. No se encuentra
regulado por el CCyC y es palmario que es inhábil para producir la nulidad del negocio. Pero podrían ser
resarcidos los daños que sufriera el sujeto por motivo de ello.
SUBSANACIÓN DEL ACTO. SUBSISTENCIA DEL ACTO. - De acuerdo con los principios generales
de conservación de los negocios y el de buena fe, el art. 269 dice: “La parte que incurre en error no puede
solicitar la nulidad del acto, si la otra ofrece ejecutarlo con las modalidades y el contenido que aquélla
entendió celebrar.” Entonces, quien erró al momento de celebrar el acto no puede exigir su nulidad si su
interés ha sido satisfecho. No se justifica invalidar el acto si no existe prejuicio que deba ser subsanado.

Dolo
Se distinguen varias acepciones del dolo en el derecho privado, se encuentran:
-El dolo como un factor subjetivo de atribución de la responsabilidad civil, configurado por la intención de
perjudicar.
-El dolo en el incumplimiento de las obligaciones. No cumple pese a poder hacerlo.
-Dolo vicio de la voluntad (el que se desarrollará): toda maniobra engañosa que lleva a una persona a realizar
un negocio de donde surge un prejuicio.
Se observa que siempre al hablar de dolo, el mismo configura una ilicitud. El sujeto conscientemente está
violando un mandato jurídico. Además, la teoría del dolo fue ampliamente estudiada por el Derecho Penal.

DEFINICION NORMATIVA DEL DOLO VICIO.


Existe dolo vicio cuando se perfilan maniobras engañosas hacia otro sujeto que lo lleven a realizar un
negocio que le ocasiona un perjuicio. La idea es la de inducir en error a alguien a fin de conseguir la
ejecución de un acto. Aquí existe un elemento principal: el engaño. Dice el art. 271: “Acción dolosa es toda
aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se
emplee para la celebración del acto. La omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa,
cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia u ocultación.”

DOLO Y ERROR. ERROR PROVOCADO POR EL DOLO.

Ambos vicios afectan a un mismo elemento interno de la voluntad: la intención. Lo característico del dolo
es el engaño, el cual no aparece en ninguna clase de error. La equivocación no obedece a engaño o inducción
de otro sujeto sino a una espontánea y falsa apreciación de la realidad del agente. Ambas cumpliendo

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determinadas previsiones provocaban la nulidad el acto celebrado, pero el dolo siempre dio lugar a la
indemnización (no así el error). La actual legislación los diferencia aún más, ya que el dolo no requiere ser
reconocible, requisito necesario en determinadas clases de error.

CLASES DE DOLO CON REPERCUSIÓN NORMATIVA


- Dolo positivo y negativo: se desprende al art.271. El dolo positivo se presenta cuando el sujeto emplea
una acción como maniobra engañosa y el segundo, cuando esta maniobra consiste en una omisión. Habrá
dolo positivo cuando el agente asevera algo que es falso a sabiendas o disimula lo verdadero, emplea
cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto. El dolo
negativo/omisivo se presenta cuando se ocultan o callan circunstancias que se tenía el deber de comunicar
a otro; hay una abstención por parte del autor del dolo.

-Dolo esencial e incidental: en el primero de ellos el engaño es determinante, causa principal, para la
realización de ese negocio. Si ese engaño no se hubiera producido la víctima no lo habría celebrado. En el
dolo incidente el engaño, si bien no es determinante, llevo a la víctima a consentir condiciones más gravosas;
puede haberlo celebrado igual, pero hubiese pagado menos.
El dolo esencial tiene como consecuencia la nulidad del acto (art.272), el incidental no provoca este efecto,
dando lugar al reclamo de los perjuicios ocasionados, de acuerdo al art.273.

-Dolo directo e indirecto: existe dolo directo cuando la maniobra engañosa es perpetrada por una de las
partes del negocio o representante suyo. Es indirecto si el engaño lo realiza un tercero ajeno al acto.

REQUISITOS QUE DEBE PRESENTAR EL DOLO PARA LLEGAR A LA NULIDAD DEL NEGOCIO.
El primer requisito para esta sanción es que el dolo sea esencial, es decir, determinante de la voluntad del
agente, causa principal. En el art. 272 se establece: “El dolo es esencial y causa la nulidad del acto si es
grave, es determinante de la voluntad, causa un daño importante y no ha habido dolo por ambas partes.”
Son tres requisitos negativos y uno positivo, debiendo estar todos presentes:
1) Dolo grave: la maniobra empleada para engañar a la víctima debe presentar cierta entidad. Si la
maquinación podría haber sido sorteada sin dificultad no es grave. El límite radica en la buena fe.
La gravedad se juzga entre el sujeto engañado y sus condiciones; este es un requisito subjetivo,
tiene presente los perfiles de la víctima.
2) Dolo determinante: con este requisito se ratifica la esencialidad del dolo. Ante la ausencia de ese
engaño la víctima no hubiera celebrado el negocio, ya que es la causa que lo lleva a concretar el
acto (dolo principal). El engaño puede concretarse al inicio o sobreviniente a la iniciación de las
negociaciones, lo importante es si ha sido o no la causa determinante.
3) Que cause daño importante: se incorpora un elemento objetivo, se requiere un daño y además lo
califica, que sea importante. Un daño insignificante no puede conllevar a la nulidad del negocio.
Este puede ser de naturaleza patrimonial o moral ya que la teoría de los vicios de la voluntad de se
aplica a negocios jurídicos son contenido patrimonial o los extrapatrimoniales (como los
personalísimos).
4) Inexistencia de dolo recíproco: quien obra con dolo no puede alegar el cometido por la otra parte.
La ley se desentiende ante dos tramposos y no protege a ninguno.
DOLO INCIDENTE.
Se lo puede caracterizar como aquel que no ha sido determinante de la acción de quien sufre el dolo, pero
que ha influido sobre las modalidades del acto haciendo que la víctima lo celebre en condiciones más
gravosas/onerosas que las que hubiera aceptad de no mediar el engaño. Explica el art. 273: “El dolo

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incidental no es determinante de la voluntad; en consecuencia, no afecta la validez del acto.” Se lo puede
caracterizar como aquel que no ha sido determinante de la acción de quien sufre el dolo, pero que ha influido
sobre las modalidades del acto haciendo que la víctima lo celebre en condiciones más gravosas que las que
hubiera aceptad de no mediar el engaño.”
Los requisitos del dolo incidental se definen por exclusión de los que exige el art. 272. Si la maniobra aunque
fuera virtualmente burda, logro engañar a la víctima y ocasionó un daño, el mismo debe ser reparado. Los
principios generales de la responsabilidad civil siguen funcionando, por tanto si hay daño y existe causalidad
entre el engaño y el reparo, este debe ser indemnizado.

DOLO INDIRECTO.
La maniobra engañosa puede ser perpetrada además de por una de las partes, por un tercero configurándose
así el dolo indirecto. Como tercero no se incluye al representante de la parte ya que se entiende que forma
parte del mismo centro de interés. El art 273 prevé que el autor del dolo esencial y del dolo incidental puede
ser una de las partes del acto o un tercero, dando lugar a las mismas consecuencias en ambos casos.
Refiriéndose a la responsabilidad de los daños causados, el art.275 expresa: “El autor del dolo esencial o
incidental debe reparar el daño causado. Responde solidariamente la parte que al tiempo de la celebración
del acto tuvo conocimiento del dolo del tercero.”
-Si el dolo indirecto es incidental, la única consecuencia jurídica es la acción por los daños causados. -Si
el dolo indirecto es esencial y cumple con todos los requisitos del art. 272, da lugar a dos acciones: la acción
de nulidad y la acción resarcitoria.
-El dolo perpetrado por un tercero que benefició a una de las partes genera responsabilidad solidaria de
ambos si la parte era sabedora del dolo “al tiempo” de la celebración del acto. La norma establece que si la
parte toma conocimiento con posterioridad a la celebración, solo responderá por los daños frente a la víctima
el tercero artífice del engaño.

PRUEBA DEL DOLO.


Tanto la existencia misma del dolo como los requisitos necesarios para las acciones previstas, deben ser
probados por quien invoca su existencia en razón de que el mismo no se presume. Cualquier medio de
prueba es admisible, solo hay una excepción en el dolo reciproco. Invocada por el demandado esta
circunstancia impeditiva del progreso de la acción, quedará a su cargo la demostración que el accionante
actuó también dolosamente.

Violencia.
Es el tercer vicio de la voluntad, y puede abarcar tanto la coacción física (fuerza) como la moral
(intimidación). Se regulan ambos supuestos en el art. 276: “La fuerza irresistible y las amenazas que
generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se puedan contrarrestar o evitar en la persona
o bienes de la parte o de un tercero, causan la nulidad del acto. La relevancia de las amenazas debe ser
juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso.” FUERZA

FISICA.
Cobra relevancia la fuerza física como vicio de la voluntad en los actos negativos, ya sea impidiendo a
través de la fuerza que concurra a un lugar a manifestar su voluntad como que cumpla un deber contraído;
estos actos negativos o abstenciones deben ser considerarse producto de una fuerza irresistible, ya que la
víctima se quedó sin elecciones. Al decir de Brebbia, la persona coaccionada no ha tenido voluntad, esta ha
sido suplantada por la del violentador.
INTIMIDACIÓN.

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La intimidación o violencia moral se ejerce sobre el ánimo del sujeto mediante la amenaza de infligirle un
mal futuro. El vicio consiste en la alteración del normal proceso formativo de la voluntad, ya que aparece la
coerción como motivo determinante y aunque en realidad se quiere lo que se hace, no se lo quiere con
absoluta libertad.

Amenaza: es antijurídica la coerción cuando el medio empleado para intimidar es en sí mismo ilícito
(amenazar al cobro de una deuda mediante un arma de fuego). La intimidación mantiene una íntima relación
con el ejercicio regular de los derechos subjetivos. El acreedor tiene derecho a cobrar la deuda, pero el
mundo jurídico no lo ampara frente a una conducta abusiva. Es irrelevante si el autor de la conducta no la
percibe como ilícita o antijurídica ya sea por error o por falta de discernimiento, la evaluación debe realizarse
en forma objetiva. Temor de sufrir un mal grave e inminente: el miedo es lo que lleva a la persona a elegir
ese mal menor y a celebrar un negocio que en realidad no está de acuerdo; lo quiere coaccionado por esa
falta de libertad, es decir que existe voluntad, pero la misma tiene un vicio o defecto. El Código habla de un
“mal grave e inminente”: inminencia significa que el daño ocurrirá en breve, sin necesidad de que sea
inmediato. Por otra parte, debe ser grave y posible: con gravedad se refiere a la importancia y que presente
la suficiente idoneidad.
Bienes sobre los que caen las amenazas: la expresión legal debe entenderse que comprende las amenazas
de privación de la vida, salud, secuestros, difusión de hechos que afecten al honor y destrucción de bienes.
El CCyC se aparta de enumeraciones y lo importante pasa a ser que la amenaza haya tenido la magnitud
suficiente para ejercer influencia en el proceso formativo de la voluntad.
Motivo determinante: la amenaza debe ser determinante de la voluntad, el acto no se hubiese llevado a cabo
si no se configuraba tal situación. El miedo fue causa eficiente de esa voluntad.

EFECTOS DEL VICIO DE VIOLENCIA.


Si la violencia cumple con los recaudos requeridos por la norma (art. 276), la nulidad relativa del acto es la
consecuencia de la presencia de este defecto congénito. También es posible el reclamo de los daños sufridos
por la víctima como una acción independiente te la nulidad. Puede la victima entablar la acción de nulidad
más la resarcitoria o sólo iniciar el reclamo de los perjuicios sufridos dejando en pie el acto.

VIOLENCIA EJERCIDA POR TERCEROS:


el art. 277 establece: “el autor de la fuerza irresistible y de las amenazas puede ser una de las partes del
acto
o un tercero.” Prescribe responsabilidad solidaria entre la parte beneficiada y el tercero, si la parte tuvo
conocimiento de la fuerza o la amenaza. (art. 278)

PRUEBA DE LA VIOLENCIA.
la libertad como elemento del acto voluntario también se presume, quien alegue el extremo de la fuerza o
intimidación tiene la carga de probar el hecho.

TEMOR REVERENCIAL.
Es aquel que supone un sentimiento de respeto, particular consideración o sujeción hacia otro; quedando en
la actualidad circunscripto al campo laboral. El CCyC no trata el tema porque se está de acuerdo que ese
temor, por sí solo, no es causa suficiente de invalidez. Pero, se destaca que si a ese temor, se le suman actos
de intimidación que generan un temor fundado de sufrir un mal, queda configurado el hecho de la
intimidación.

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UNIDAD 13: ACTO JURÍDICO
El acto jurídico es el instrumento ordinario y especifico al que recurren las personas para regir por si mismas
sus intereses económicos, pero también de otra índole, como los de familia y personalísimos, dentro de los
límites del ordenamiento normativo.
El principio de autonomía privada / autonomía de la voluntad, es uno de los pilares de nuestro código, por
él los particulares pueden autorregular sus intereses y una vez que lo han hecho, tienen la obligación de
respetarlo como a la misma ley. La autonomía de la voluntad crea derechos y obligaciones hacia las partes
contratantes, es decir, se crean derechos subjetivos. Esta autonomía privada descansa sobre dos libertades:
una es la posibilidad que tiene el particular de elegir contratar o no (libertad de contratación o autodecisión)
y la otra, la elección de sus cláusulas (libertad contractual o autorregulación).

DEFINICIÓN LEGAL Y ANÁLISIS.


El art. 259 expresa: “El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición,
modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.” De este concepto, pueden esgrimirse los
siguientes caracteres:
ACTO: es un hecho jurídico humano, se distingue del hecho de jurídico de la naturaleza, o externo, el cual
ocurre con prescindencia de la acción del hombre.
ACTO VOLUNTARIO: exige que el hecho humano sea voluntario, que se haya ejecutado con
discernimiento, intención y libertad. Esa voluntad debe exteriorizarse para que produzca efectos jurídicos.

LICITUD: el acto objetivamente debe ser conforme a derecho. Lo licito admite una vaguedad según: 1) que
estén regulados por las normas 2) los actos estén simplemente admitidos, pero no regulados en forma
específica, que se presumen autorizados en virtud del principio del art. 19 de la CN. Hay ilicitud cuando el
ordenamiento jurídico prohíbe el acto en forma expresa o implícita, imponiendo una sanción. Cabe resaltar
que la voluntariedad y la ilicitud tienen directa repercusión sobre el problema de la validez/invalidez, pues
la falla o ausencia de tales atributos desemboca en la nulidad.
FIN INMEDIATO: la norma exige que la voluntad de las partes se encuentre dirigida en forma inmediata
a producir efectos jurídicos, que tenga como finalidad: la adquisición, modificación o extinción de
relaciones o situaciones jurídicas. Debe existir entre ellas el propósito de autorregulación de sus intereses.
PRINCIPALES CLASIFICACIONES.
Como la normativa no incorpora clasificaciones, la doctrina se encargó de ello y los clasificó en:
Según el contenido por el carácter de las relaciones: patrimoniales y extrapatrimoniales. Los
actos patrimoniales son aquellos con contenido económico, apreciable en dinero (contratos de
compraventa). Los extrapatrimoniales se refieren a derechos insusceptibles de apreciación pecuniaria
(reconocimiento de un hijo), lo que no quita que tengan repercusión económica (obligación alimentaria).
Según el número de participantes en el acto: unilaterales, bilaterales o plurilaterales. El criterio
clasificatorio se da en el número de manifestaciones de voluntad que concurren a la formación del acto.
Podrán ser unilaterales si se requiere una manifestación de voluntad para su configuración (emisión de un
testamento); bilaterales si se necesitan dos (matrimonio, pactos de convivencia) y plurilaterales cuando
convergen más de dos voluntades en dicha creación (conformación de una persona jurídica con más de dos
voluntades).
Según el momento de eficacia del acto: entre vivos y de última voluntad.

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En los actos de última voluntad hay una prórroga de sus efectos hasta el fallecimiento del sujeto de cual
emana, el testamento es el caso típico, pero también existe la disposición de órganos humanos después de
la muerte del disponente. Son actos entre vivos, los contratos, matrimonios, adopción.
Según la influencia directa o indirecta de la causa: causales y abstractos.
Se entiende por causa a la finalidad abstracta perseguida con la realización del negocio y también el móvil
particular de las partes que fue determinante de esa concreción, la ineficacia del negocio se determina por
falta de causa o su ilicitud. A esos actos se los determina causales. En los actos abstractos existe una causa,
pero luego de su nacimiento el negocio se despega de la misma y en un determinado momento ya no se
puede discutir sobre ella.
Según la extensión de los actos patrimoniales: de disposición, administración y conservación. Actos
de disposición: son susceptibles de comprometer seriamente el patrimonio de la persona en razón de que
disminuyen o modifican sustancialmente la estructura del patrimonio o comprenden su porvenir por largo
tiempo. Aquí encontramos: donación, enajenación, arrendamiento de inmuebles por muchos años.
Actos de administración: tienen por fin hacer producir beneficios a los bienes del patrimonio respetando su
naturaleza y destino, no afectan la estructura de los bienes de capital del patrimonio. Ejemplos: cobro de
alquileres, el pago o percepción de intereses.
Actos de conservación: tienen por finalidad concreta conservar un bien de importancia, en peligro de
perderse. Son por ejemplo: interrupción de la prescripción, venta de cosas fácilmente perecederas.
Según las asignaciones que contienen: onerosos y gratuitos.
Son actos jurídicos onerosos en los que existen prestaciones a cargo de todas las partes, sin importar el
momento en que cada una las haya hecho. En cambio, son a título gratuito los actos en que solo una de las
partes debe cumplir con una prestación, en tanto que la otra/s se limita a recibirla, sin estar obligada a nada
ni efectuando una prestación anterior.

Actos directos, indirectos y fiduciario: son directos cuando el resultado práctico que se busca se obtiene
inmediatamente con el acto típico correspondiente (compraventa para transferir la propiedad). Indirectos
son los actos reales utilizados como recurso técnico para producir un efecto jurídico determinado pero
distinto o ajeno a la función económica típica que el acto está destinado a producir. El negocio fiduciario se
caracteriza por el empleo de un medio jurídico que va más allá del que demandaría la finalidad práctica
perseguida por el otorgante.
Elementos del Acto Jurídico.
En este campo encontramos elementos: esenciales, naturales y accidentales.
Son elementos esenciales el sujeto, el objeto, la causa y la forma. Se consideran esenciales debido a que la
falta de uno de ellos hace caer al acto o negocio jurídico.
Los llamados elementos naturales acompañan a la naturaleza del negocio, pero son de carácter
complementario de la voluntad, pudiendo las partes dejarlos sin efecto por no considerarlos necesarios para
que exista el negocio. Se encuentran íntimamente ligados a los efectos del acto jurídico. Los denominados
accidentales, no son necesarios para la existencia de un negocio jurídico, pero pueden ser incorporados por
la autonomía de la voluntad y una vez que se incorporan tienen una trascendencia mayúscula. Entre ellos
están la condición, el plazo y el cargo.

SUJETO DEL ACTO JURÍDICO.


Es el autor del acto, sobre quien recae el efecto del negocio. En todos los negocios jurídicos existe al menos
una parte, sin elemento subjetivo no hay acto jurídico. Frente a un acto jurídico, las personas pueden
aparecer colocadas en una de tres categorías, pueden ser: partes, otorgantes (representantes) o terceros.

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Estas categorías pueden ser acumulativas, la parte puede ser parte y otorgante o bien otorgante y luego
sucesor, etc.
a) Partes.- Se entiende por parte un centro de intereses del que emana una manifestación de voluntad,
sobre el cual recaen los efectos jurídicos del acto. En general la parte es quien otorga el acto, pero,
muchas veces la parte no otorga el acto por sí misma, sino que lo realiza a través de otra persona.
No hay coincidencia entre la parte y el otorgante: se incorpora aquí la figura de representante.
Requisito de la capacidad: las partes deben tener capacidad de derecho y ejercicio cuando intervienen
personalmente en el acto. Si la persona es incapaz de ejercicio, debe el acto ser otorgado a través de su
representante y entonces el recaudo de la capacidad se trasladará hasta este último.
b) Otorgante.- En general la parte es quien otorga el acto, por ejemplo: si A desea vender su automóvil
y es esa persona quien firma la documental necesaria y además hace entrega del mismo será parte
y otorgante. Pero no es óbice para poder celebrar un acto jurídico a través de otra persona: su B
quiere vender un depto. De su propiedad en Bariloche y le encomienda la venta a C, de su confianza.
Acá será C quien entregue el inmueble y firmara la escritura; C será un representante de B en ese
acto, pero todos los efectos recaerán en la esfera patrimonial de B. B acá es la parte y C el otorgante.
Cuando no hay coincidencia entre parte y otorgante, se comienza a derivar a la institución del representante
Representante: concurre al acto como otorgante, pero sustituyendo a la parte en cuyo interés actúa y a quien
involucra y compromete en el negocio. Los efectos de los actos que realiza en representación de otro son
imputables a este.
c) Terceros.- son terceros todos aquellos que no son partes del acto. No todos los terceros se
encuentran completamente desinteresados del acto, son ajenos al él pero en algún punto, a ciertos
terceros, no les es totalmente indiferente el acto.
Acreedores: se pueden clasificar en quirografarios (carecen de toda preferencia para el cobro de su
acreencia) y privilegiados (tienen derecho a ser cobrados con antelación). Los acreedores no pueden
intervenir en los actos jurídicos otorgados por su deudor, pero de forma indirecta se pueden ver afectados.
La suerte de los acreedores siempre está ligada a sus deudores, por ej., si se rompe la cadena de pagos se
ven perjudicados. Sucesores a título singular: son aquellos que reciben un derecho en particular. Estos
sucesores pueden provenir de actos entre vivos (comprador de una cosa) o mortis causa (legatario). Estos
no se ven afectados por los actos jurídicos realizados por las partes. Son definidos por el art. 400 del CCyC.
Terceros propiamente dichos: son terceros completamente ajenos al acto; no tienen ninguna relación con el
mismo por lo tanto carecen de toda acción aun cuando puedan sentirse afectados en su esfera de actividades
por los negocios ajenos.

OBJETO DE LOS ACTOS JURÍDICOS


El objeto es el segundo elemento esencial del negocio jurídico. La regla en cuanto al objeto de los negocios
es la libertad, es la autonomía de la voluntad quien lo estipula. Estos hechos y bienes que serán el objeto del
negocio son libres.
El código establece los actos prohibidos y a partir de sus restricciones se perfilan sus requisitos generales.
La doctrina ha sistematizado desde antaño estos requisitos de este modo: que el objeto (hechos y bienes) sea
posible, lícito y determinado.

a) Posible: tanto los hechos como los bienes deben ser posibles. La doctrina sostiene que debe ser
posible fisca o material y jurídicamente. La primera imposibilidad proviene de las leyes físicas
(estar presente simultáneamente en dos lugares). La segunda categoría de imposibilidad proviene
del Derecho, éste le impide a determinados hechos ser supuestos jurídicamente válidos. La
imposibilidad para llegar a la nulidad del negocio, debe ser, en primer lugar “originaria”: desde que
se celebró el acto. Expresa el art. 280 “El acto jurídico sujeto a plazo o condición suspensiva es

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válido, aunque el objeto haya sido inicialmente imposible, si deviene posible antes del vencimiento
del plazo o del cumplimiento de la condición.” Entonces, el acto existe desde el inicio pero recién
surte sus efectos al cumplimiento del plazo o condición, es en ese momento cuando se debe tener
por posible al objeto.
Además la imposibilidad debe ser “absoluta”: para todas las personas, sea quien fuere el deudor y no que lo
sea por falta de aptitudes o por razones circunstanciales de éste.
b) Lícito: el acto debe ser lícito, no reprobado por el ordenamiento jurídico. Sabemos que, todo lo que
no está prohibido, está permitido. La ilicitud del negocio puede provenir de su objeto o de su causa.
c) Determinado: debe ser determinado o determinable. Es determinado cuando se ha precisado la
materia sobre la que versa desde el nacimiento del acto. Es determinable cuando se establecen
mecanismos tendientes a su determinación posterior, es decir, si es absolutamente indeterminable,
faltaría un elemento esencial del acto, por lo tanto es nulo.

CONCEPTO NORMATIVO DEL OBJETIVO.


El art. 279 establece: “El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley,
contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la
dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea.”
Por lo visto establece ciertos requisitos:

-No debe ser un hecho imposible: tanto los hechos como los bienes no pueden ser imposibles ni física ni
jurídicamente.
-No debe ser prohibido por la ley: los hechos ilícitos no pueden ser objeto de negocios jurídicos, el Derecho
no tutela estos intereses. Todo acto que tenga un hecho prohibido está afectado de nulidad absoluta.
-No debe ser contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público: estas pautas son importantes
para lograr que el campo de los negocios se mueva dentro de una eticidad media. Frente a supuestos jurídicos
de actos cuyo objeto es contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público, la sanción es casi
siempre, la nulidad absoluta.
-No debe ser lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana: no se puede afectar a la dignidad
humana, es decir, no vulnerar los derechos personalísimos.

Requisitos de los bienes.- No pueden ser bienes que la ley haya prohibido que lo fuera: quedan
comprendidos en este supuesto los estupefacientes, ciertos químicos para la realización de estupefacientes
sintéticos, armas y sus accesorios.

El CCyC no se refiere a las consecuencias sobre los actos jurídicos de objeto prohibido, pero es claro que
es la nulidad.

CAUSA DEL ACTO JURÍDICO.


Existen dos acepciones del término: la causa fuente y la causa fin. La causa fuente refiere a los hechos
generadores de relaciones jurídicas, es un hecho al cual el ordenamiento jurídico asigna virtualidad
suficiente para establecer un vínculo que liga a sujetos. Por otra parte está la causa fin que es un elemento
esencial del negocio jurídico y la doctrina la divide en
Causa fin subjetiva: constituida por los móviles particulares de las partes que la condujeron a realizar el
negocio
Causa fin objetiva: propósito típico y general que cumple el negocio, idéntico en todos los actos de la
misma especie.

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La causa fin constituye un elemento esencial del negocio jurídico y si se la observa desde el punto de vista
subjetivo, se puede decir que la voluntad no puede concebirse desprovista de una finalidad propuesta por
las partes que concurren a formarla. No existe sujeto que celebre un negocio jurídico sin un móvil, salvo
que se encuentre perturbado por una afección psíquica. No hay acto jurídico sin causa

CONCEPTO NORMATIVO.
El art. 281 establece: “La causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido
determinante de la voluntad. También integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y
hayan sido incorporados al acto en forma expresa, o tácitamente si son esenciales para ambas partes.” En
el primer párrafo se refiere a su aspecto objetivo, desde ese ángulo todas las compraventas tienen la misma
causa objetiva, pues todas cumplen con la misma función para las partes: adquirir el dominio de la cosa a
cambio de su función. En su segundo párrafo nos remite a su aspecto subjetivo, para que los motivos
asciendan a la categoría de causa deben ser lícitos y expresamente incorporados al acto, nos dice la norma.
Los motivos cuando no integran el acuerdo de voluntades porque son individuales, son intrascendentes
jurídicamente.

Licitud de la causa.- Probablemente el requisito de mayor trascendencia de la causa es su licitud, el acto


debe perseguir fines lícitos. A través de la causa se buscó moralizar los negocios jurídicos. Para invalidar el
negocio esa ilicitud debe ser compartida; si existiere móvil ilícito in mente retenta de una de las partes no
puede desembocar en una ineficacia.

El CCyC al regular los contratos trata nuevamente el tema de la causa en el art. 1014: “Causa ilícita. El
contrato es nulo cuando: a) su causa es contraria a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;
b) ambas partes lo han concluido por un motivo ilícito o inmoral común. Si sólo una de ellas ha obrado por
un motivo ilícito o inmoral, no tiene derecho a invocar el contrato frente a la otra, pero ésta puede reclamar
lo que ha dado, sin obligación de cumplir lo que ha ofrecido.”
Presunción de causa. - El art. 282 comienza diciendo “Aunque la causa no esté expresada en el acto se
presume que existe mientras no se pruebe lo contrario…” Cuando se habla de causa “expresada” solo se
concibe en actos documentados a través de cualquier medio, salvo en los actos jurídicos abstractos.
La norma y la presunción incluida resulta por demás justificada, ya que la voluntad se mueve detrás de un
interés o motivo que la determina a proceder así, nadie se obliga sin razón ni tampoco en el Derecho hay
generación espontánea. La falta de causa en la etapa genérica da lugar a la nulidad. El ejemplo más
grafico para la falta de causa lo encontramos en la simulación absoluta (existe un acto aparente pero nada
hay real por debajo de esa apariencia).
El articulo continua diciendo “El acto es válido aunque la causa expresada sea falsa si se funda en otra
causa verdadera.” Existe falsa causa cuando hay en la base una causa real pero encubierta por una causa
aparente. A diferencia del anterior supuesto, aquí si existe esa declaración de causa pero ella es falsa.

Enfoque pragmático de la causa fin

ELEMENTOS ACCIDENTALES: condición, plazo y cargo


Los elementos accidentales son modalidades de cualquier tipo de acto jurídico, no solo de las obligaciones.
Las modalidades a las que pueden someterse los actos jurídicos son: condición, plazo y cargo. Se las

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denominan elementos accidentales porque aparecen en el acto por las partes haberlo dispuesto así. Cabe
aclarar que cuando las partes efectivamente ya le han adicionado algún elemento con estas características,
el mismo se convierte en esencial, porque lo modifica en su estructura. CONDICIÓN.- El Código nos brinda
un concepto normativo en el primer párrafo del art. 343: “Se denomina condición a la cláusula de los actos
jurídicos por la cual las partes subordinan su plena eficacia o resolución a un hecho futuro e incierto.”
De la misma definición surgen los caracteres del hecho condicional, son los recaudos que debe poseer ese
hecho para que se configure la condición
La condición propiamente dicha es un elemento del acto y el hecho condicionante esta por fuera del acto,
sin embargo la primera comprende y depende del hecho condicionante.

Requisitos del hecho condicionante. - Debe reunir ciertas características:


Debe ser incierto: hay falta de certidumbre de que el hecho suceda o no. Desde el punto de vista objetivo,
puede o no ocurrir. Esta característica es indispensable para diferenciar la condición del plazo.
Debe ser futuro: se vincula con el punto anterior. Al ser un hecho futuro, se asegura que haya una cierta
incertidumbre objetiva.

Caracteres de la condición. - Debe ser:


Voluntaria: tiene su fuente de voluntad en las artes. Debe surgir en la constitución de la condición, pero
también es fundamental para la interpretación de la misma, respecto al modo de como cumplirse.
Excepcional: la existencia de la condición no se presume, en caso de duda, debe estarse por la negativa de
su existencia.

Incoercible: el hecho condicionante no puede ser exigido coercitivamente.

Clasificación de las condiciones. - Pueden hacerse según criterios diversos.


Suspensiva: supedita la adquisición del derecho, a la realización del hecho previsto, es decir el acto
comienza a producir sus efectos cuando se produce el hecho condicionante. Frente al caso de que la
condición suspensiva se frustre, se pierde toda posibilidad de adquirir el derecho. (Si te recibís a los 26 años,
te compro un auto 0km.)

Resolutoria: deja en suspenso la resolución o extinción de un derecho ya adquirido. Es una situación


inversa a la anterior, la condición resolutoria actúa sobre un derecho ya adquirido, el cumplimiento del
hecho condicionante hace que el mismo se extinga. (Si desaprobas tú ultima materia, dejo de pagarte el
alquiler).

PLAZO.- Acto jurídico donde está supeditado la resolución de sus efectos en un hecho futuro y cierto
(sucede fatalmente). Se encuentra desarrollado en el art. 350 y los siguientes: “La exigibilidad o la extinción
de un acto jurídico pueden quedar diferidas al vencimiento de un plazo.”

Caracteres del plazo


Es futuro: se trata de un acontecimiento que sucederá con posterioridad al nacimiento del acto. Se traduce
en la espera de un día, mes y año o un acontecimiento determinado, posterior a la constitución del acto.
Es cierto: con certidumbre nos referimos a que fatalmente habrá de producirse el mismo, aun cuando
haya incertidumbre del momento en que operara.

Sus efectos no son retroactivos: sus efectos operan siempre al futuro, ex nunc.

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Los plazos son continuos: no se interrumpen y corren aun en días inhábiles, con excepción de determinados
supuestos de índole procesal.

Criterios de clasificación del plazo:


1. Suspensivo y Resolutorio.
2. Plazo legal, convencional o judicial
3. Esencial o No esencial. (Esencial es determinante, por ejemplo vestido de graduación)
4. Plazo determinado e indeterminado
5. Plazo expreso y tácito
6. Cierto e Incierto (cierto: te regalo un auto a los 21, incierto, te pago cuando llueva)

ARTÍCULO 351.- Beneficiario del plazo. El plazo se presume establecido en beneficio del obligado a
cumplir o a restituir a su vencimiento, a no ser que, por la naturaleza del acto, o por otras circunstancias,
resulte que ha sido previsto a favor del acreedor o de ambas partes.
Si las partes nada dicen, el plazo se considera a favor del deudor, esto implica que éste podrá imponer el
cumplimiento al acreedor antes de su vencimiento. Y si lo hiciere injustificadamente el deudor cuenta con
la posibilidad de pago por consignación.

ARTÍCULO 352.-Pago anticipado. El obligado que cumple o restituye antes del plazo no puede repetir lo
pagado. El pago que realice el deudor anticipadamente sobre el beneficiario del plazo, el pago que realice
el deudor anticipadamente al titular, no le da derecho a repetirlo.

ARTÍCULO 353: -Caducidad del plazo. El obligado a cumplir no puede invocar la pendencia del plazo
si se ha declarado su quiebra, si disminuye por acto propio las seguridades otorgadas al acreedor para el
cumplimiento de la obligación, o si no ha constituido las garantías prometidas, entre otros supuestos
relevantes. La apertura del concurso del obligado al pago no hace caducar el plazo, sin perjuicio del
derecho del acreedor a verificar su crédito, y a todas las consecuencias previstas en la legislación
concursal.

Se entiende por caducidad del plazo, la privación de él antes de su vencimiento; esto significa que, a partir
de entonces, el titular del derecho puede exigirlo en cualquier momento.

Cargo
Es una obligación accesoria y excepcional que se impone al adquirente de un derecho. A decir del art.
354 del CCyC: “El cargo es una obligación accesoria impuesta al adquirente de un derecho. No impide los
efectos del acto, excepto que su cumplimiento se haya previsto como condición suspensiva, ni los resuelve,
excepto que su cumplimiento se haya estipulado como condición resolutoria. En caso de duda, se entiende
que tal condición no existe.”

Clases de cargo.
Cargo simple: la inejecución del cargo no imposibilita ni aniquila los efectos propios del negocio jurídico
principal, solo confiere acción a los legitimados para exigir su cumplimiento.

Cargo condicional suspensivo: el inicio de la producción de efectos propios del acto principal está
subordinado a la ejecución del modo.

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Cargo condicional resolutorio: el cumplimiento del cargo ha sido estipulado como una condición
resolutoria, la extinción de los efectos propios del acto principal se supedita a la ejecución de aquel.

Transmisibilidad. - el artículo 356 expresa: El derecho adquirido es transmisible por actos entre vivos o

por causa de muerte y con él se traspasa la obligación de cumplir el cargo, excepto que sólo pueda ser
ejecutado por quien se obligó inicialmente a cumplirlo. Si el cumplimiento del cargo es inherente a la
persona y ésta muere sin cumplirlo, la adquisición del derecho principal queda sin efecto, volviendo los
bienes al titular originario o a sus herederos. La reversión no afecta a los terceros sino en cuanto pudiese
afectarlos la condición resolutoria.

FORMA DEL ACTO JURÍDICO.


ACEPCIONES DEL VOCABLO FORMA. CONCEPTUALIZACIÓN:
Existe una acepción amplia o genérica del término forma en Derecho. Se dice que la forma del acto jurídico
es la manera en que se exterioriza la voluntad. Por esta conceptualización, la forma es un elemento esencial
del acto jurídico; no existe acto sin forma.
Por otra parte, existe otra acepción restringida o estricta de la forma, siendo el conjunto de solemnidades
que la ley o las partes, en ciertas ocasiones, le pueden exigir al negocio para que tenga plena eficacia. Desde
el punto de vista estricto pueden existir actos no formales, porque no requieren solemnidades y actos
formales porque si las exigen.

La regla en materia de negocios jurídicos en cuanto a la forma es la libertad. Dejarla librada a la autonomía
de la voluntad de las partes. Aquí las partes pueden elegir para la exteriorización de voluntad la oralidad, la
escritura, signos o comportamientos. Este principio se consagra en el art. 284 “Si la ley no designa una
forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen
conveniente. Las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley.”

CLASIFICACIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS SEGÚN LA FORMA:


Se sabe que la regla general en materia de forma es la libertad. Si la ley o las partes nada estipulan, la forma
es libre que es lo mismo que decir que el acto es no formal.
Si la ley prevé solemnidades para el negocio, este será formal, también llamado de forma tasada o impuesta.
En ciertas oportunidades los requisitos que establece la ley son mínimos y puntuales, ej.: la forma escrita.
Ya dentro de los actos formales tenemos nuevamente dos grandes categorías. Esta distinción se fundamenta
en los efectos que genera en incumplimiento de la forma impuesta

Actos formales nos solemnes: son los actos a los cuales se les exige una determinada solemnidad para la
producción de sus efectos propios, pero sin sancionar con nulidad la omisión de la forma. Aquí el acto es
válido, aun sin el cumplimiento de las solemnidades en cuyo caso no produce sus efectos propios, sino que
tiene eficacia relativa.

Actos formales solemnes: tienen mayor exigencia en cuanto a las formas, pero hay más rigor porque el
legislador los considera de trascendencia, pero son los menos frecuentes. Estas solemnidades exigidas al
momento de su celebración son bajo pena de nulidad. La forma es constitutiva del acto.

El art 285 estipula: “Forma impuesta. El acto que no se otorga en la forma exigida por la ley no queda
concluido como tal mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero vale como acto en el que las

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partes se han obligado a cumplir con la expresada formalidad, excepto que ella se exija bajo sanción de
nulidad.” Estos actos son de relevancia para las personas ya sea a nivel patrimonial como familiar, por eso
se busca que sean realmente meditados por el o los sujetos que lo otorgarán.

PRUEBA DE LOS ACTOS JURÍDICOS


La forma por ser un elemento esencial del acto jurídico es coetánea con él, mientras que probar dicho acto
puede ser un hecho posterior en el tiempo; no es lo mismo otorgar un acto que probar su existencia. Además
se puede probar un acto jurídico no solo a través de la prueba documental, la ley habilita distintos medios
de prueba, desde las testimoniales, informativas, etc.
La forma es un elemento muy importante para probar la verdad del acto, mientras que la prueba lo es cuando
es negada su existencia.
La materia probatoria está estrictamente regulada por normas imperativas, no hay espacio para la autonomía
privada. La establecen los códigos de procedimiento y también la normativa de fondo, sin existir normas
supletorias en dicho campo.

EFICACIA DE LOS ACTOS JURÍDICOS


De acuerdo a la definición de acto jurídico que brinda el Código, la eficacia, importa precisamente que el
acto jurídico produzca sus efectos propios en su totalidad. Esos fines inmediatos buscados por las partes al
celebrarlo, son los que deben producirse desde el nacimiento del mismo negocio, cuando se nacimiento a
una relación o situación jurídica o bien se la modifica o extingue.
Para poder producir estos fines, el negocio debe ser eficaz y para ello, debe darse cumplimiento con todos
los elementos esenciales para la existencia misma del negocio: sujeto, objeto, forma, causa. Si no existen
estos elementos sanos y válidos, el negocio ab intio carecerá de eficacia y con ello no producirá los efectos
buscados.
La eficacia del negocio no solo debe existir en su génesis sino durante todo su desenvolvimiento, durante
toda la vida hasta que el mismo se extinga. Por ello cuando hablamos de eficacia se deben analizar tanto el
negocio jurídico al momento de su celebración (si nace acorde al ordenamiento jurídico y es válido), como
así si continua durante toda su existencia produciendo los efectos jurídicos. Aspecto estático de la eficacia.-
se analiza el momento de la celebración o formación del acto jurídico, la génesis del mismo.
Aspecto dinámico de la eficacia.- se analiza si esa situación jurídica que el negocio idóneamente
constituyó, continúa en el tiempo realizando los fines que las partes tuvieron en miras al celebrar el negocio.

UNIDAD 14: INSTRUMENTOS PÚBLICOS


Son instrumentos públicos los otorgados con las formalidades que la ley establece, en presencia de un oficial
público (agente administrativo o funcionario), a quien la ley confiere la facultad de autorizar y a los que
otorga plena fe sin necesidad de posteriores pruebas o verificaciones. Es suficiente que emanen o sean
extendidos por los funcionarios públicos con los requisitos y formalidades establecidas por la ley.
La doctrina ha distinguido dos especies de instrumentos públicos:
Instrumentos oficiales: son los originados por funcionarios públicos y tienen un valor superior a los de los
instrumentos regulados por las normativas del derecho privado, ya que son originados por órganos del
poder público. Por ejemplo: moneda de curso legal, ordenes, decretos. Su regulación pertenece al derecho
público.

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Instrumentos públicos en sentido estricto: son aquellos instrumentos donde intervienen agentes a cargo
de funciones públicas y los particulares. Ej: escrituras públicas, actas matrimoniales. Pertenecen al ámbito
de la normativa civil.

ARTÍCULO 289 CCyC. - Enunciación. “Son instrumentos públicos:


a) las escrituras públicas y sus copias o testimonios;
b) los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que
establecen las leyes;
c) los títulos emitidos por el Estado nacional, provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme a las leyes que autorizan su emisión.”
Requisitos de validez.- para que el instrumento público sea válido y produzca plenos efectos, será
necesario: a) la capacidad del oficial público, que sea competente. b) la presencia de firmas que
correspondan.
ARTICULO 290.-Requisitos del instrumento público. “Son requisitos de validez del instrumento
público:
a) la actuación del oficial público en los límites de sus atribuciones y de su competencia territorial,
excepto que el lugar sea generalmente tenido como comprendido en ella;
b) Las firmas del oficial público, de las partes, y en su caso, de sus representantes; si alguno de ellos
no firma por sí mismo o a ruego, el instrumento carece de validez para todos”.
Capacidad del funcionario.- La doctrina indica la capacidad del funcionario público como un requisito
previo para el ejercicio de sus funciones. El término “capacidad” aquí está referido a la aptitud del oficial
público para otorgar este tipo de instrumentos, la cual proviene de la investidura que corresponde a su cargo.

Competencia material.- Está determinada por la especialidad, es decir, por la clase de actos que se le ha
autorizado otorga conforme la ley que reglamenta su ejercicio.
Competencia territorial.- la competencia del oficial público debe existir con relación al lugar donde se
otorga el instrumento. Es necesario que el instrumento se otorgue dentro del territorio que se le ha asignado
para el ejercicio de sus funciones.

Cumplimiento de formalidades referidas a la correcta subsanación de los errores materiales: El CCyC


establece en el art. 294:
Defectos de forma. “Carece de validez el instrumento público que tenga enmiendas, agregados, borraduras,
entrelíneas y alteraciones en partes esenciales, si no están salvadas antes de las firmas requeridas. El
instrumento que no tenga la forma debida vale como instrumento privado si está firmado por las partes.

Aquí el código se refiere, en la primera parte, a los métodos de corrección de errores materiales más comunes
y en tal sentido enumera a las enmiendas, agregados, borraduras, entrelíneas y alteraciones. En la segunda
parte establece el principio de conversión del instrumento público defectuoso, en instrumento privado, si es
que así puede valer por estar firmado. Esta conversión apunta a respetar la voluntad de las partes
intervinientes, otorgándole al instrumento con defecto en las formalidades, la posibilidad de que tenga
validez al menos, como instrumento privado.

Presupuestos de validez. -
ARTÍCULO 292 (primer parte). -Presupuestos:
“Es presupuesto para la validez del instrumento que el oficial público se encuentre efectivamente en
funciones. Sin embargo, son válidos los actos instrumentados y autorizados por él antes de la notificación
de la suspensión o cesación de sus funciones hechos conforme a la ley o reglamento que regula la función
de que se trata...” El funcionario público reviste carácter de tal, porque así ha sido investido por el Estado.

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También el Estado es quien excluirá al funcionario del ejercicio de sus funciones, ya sea en forma temporaria
o definitiva.

Teoría de la apariencia y la buena fe. -


ARTÍCULO 292 (segunda parte): “…Dentro de los límites de la
buena fe, la falta de los requisitos necesarios para su nombramiento e investidura no afecta al acto ni al
instrumento si la persona interviniente ejerce efectivamente un cargo existente y actúa bajo la apariencia
de legitimidad del título.” Aquí la norma contempla el caso de los actos otorgados bajo una apariencia de
legalidad generada por el propio Estado, y en razón de ello, protege a los particulares de buena fe que
confiaron en dicha apariencia, manteniendo la validez de dichos actos.

Imparcialidad del funcionario público. -


ARTICULO 291.-Prohibiciones.

“Es de ningún valor el instrumento autorizado por un funcionario público en asunto en que él, su cónyuge,
su conviviente, o un pariente suyo dentro del cuarto grado o segundo de afinidad, sean personalmente
interesados.” Aquí la ley presume, iure et de iure, la existencia de un afecto en razón del vínculo y, en
consecuencia, la parcialidad del funcionario público. Con fundamento en el principio de seguridad jurídica,
no exige su prueba ni la admite en contra.

Eficacia probatoria de los instrumentos públicos.


Por fuerza probatoria de un instrumento, sea público o privado, se entiende al valor que la ley le da como
medio de prueba, es decir, la fe que le atribuye.
Fuerza probatoria del instrumento público considerado en sí mismo.-

Presunción de autenticidad: El principio fundamental en esta materia es que el instrumento público,


estando en condiciones regulares, prueba por sí mismo su carácter de tal. Existe por lo tanto, presunción de
que dicho instrumento fue realmente otorgado ante el oficial público que lo suscribe, y que su firma y sello,
son auténticos. Que la ley presuma la autenticidad del instrumento significa que la parte que lo invoca, para
hacerlo valer no tiene necesidad de justificar nada. Si la parte a quien se opone, pretendiera que el
instrumento es falso, será ella quien deberá probar ese hecho “en juicio civil o criminal” como señala el art.
296 del CCyC

Noción de autenticidad y de plena fe del instrumento.- La plena fe está referida a la fuerza probatoria y
ésta, es la confianza o la creencia en la veracidad de los dichos volcados en el instrumento. Se atenta contra
la veracidad cuando se falsifica, en cambio, se atenta contra la plena fe cuando se introduce en un
instrumento un relato mentiroso. Entonces, en el primer caso se alteran los signos, y en el segundo los
hechos.

Fuerza probatoria del contenido del instrumento público.- Cabe hablar ahora de los efectos probatorios
del contenido del instrumento, según se trate de manifestaciones hechas por el oficial público o de
manifestaciones de las partes. Esta diferenciación da la pauta que la plena fe del instrumento público tiene
diferentes grados, así lo expresa el art. 296 del CCyC:

Eficacia probatoria. “El instrumento público hace plena fe:

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a) en cuanto a que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial público enuncia
como cumplidos por él o ante él hasta que sea declarado falso en juicio civil o criminal;
b) en cuanto al contenido de las declaraciones sobre convenciones, disposiciones, pagos,
reconocimientos y enunciaciones de hechos directamente relacionados con el objeto principal del
acto instrumentado, hasta que se produzca prueba en contrario.”

Hechos cumplidos por el oficial público o pasados en su presencia.- El inciso a) se refiere a las partes
del contenido que gozan de gran fuerza probatoria, incluyendo en esta categoría a: los hechos cumplidos
por el oficial público (que los haya realizado él mismo, personalmente) y los hechos narrados por éste (los
que el oficial segura que ocurrieron en su presencia).

Hechos relatados por las partes: el inciso b) se refiere a las declaraciones de las partes en el instrumento.
Estas, tienen valor en el instrumento pero no necesitan ser redargüidas de falsas, precisamente porque son
las manifestadas por personas que no tienen el don indelegable de la dación de fe. Entre las manifestaciones
de las partes se incluyen las declaraciones dispositivas, declaraciones directas y declaraciones
enunciativas. Las enunciativas son aquellas declaraciones unilaterales que refieren a hechos pasados con
anterioridad al otorgamiento del instrumento.

Impugnación de la eficacia probatoria.- El art 296 refiere en sus dos incisos a las formas de impugnación
del instrumento público en relación a su eficacia probatoria; menciona la acción civil y penal por redargución
de falsedad y la simple prueba en contrario respectivamente.

Escritura Pública.
Se encuentran definidas en el art. 299 del CCyC:

La escritura pública es el instrumento matriz extendido en el protocolo de un escribano público o de otro


funcionario autorizado para ejercer las mismas funciones, que contienen uno o más actos jurídicos. La
copia o testimonio de las escrituras públicas que expiden los escribanos es instrumento público y hace plena
fe como la escritura matriz. Si hay alguna variación entre ésta y la copia o testimonio, se debe estar al
contenido de la escritura matriz.

a) Matricidad: el artículo define a la escritura pública como instrumento matriz, quiere decir, que debe
ser redactado en un soporte documental especial que convertirá a este texto escrito en una entidad
documental distinta. La Matricidad le otorga a la escritura pública la garantía de perdurabilidad en
el tiempo.
b) Protocolo: se encuentra regulado en el art. 300: El protocolo se forma con los folios habilitados
para el uso de cada registro, numerados correlativamente en cada año calendario, y con los
documentos que se incorporan por exigencia legal o a requerimiento de las partes del acto.
Corresponde a la ley local reglamentar lo relativo a las características de los folios, su expedición,
así como los demás recaudos relativos al protocolo, forma y modo de su colección en volúmenes o
legajos, su conservación y archivo.
c) Autor: se identifica como autor de la escritura pública al escribano público. Se trata de un oficial
público, que como profesional del derecho se encuentra a cargo de la función pública; con su firma
y sello otorga la calidad de escritura pública al texto matriz impreso en folios protocolares
d) Contenido: las mismas deben tener como contenido uno o más actos jurídicos. A diferencia de las
actas (comprueban hechos) las escrituras públicas contienen actos jurídicos.

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Requisitos de las escrituras públicas: los requisitos que deben cumplir los escribanos públicos a la hora
de otorgar válidamente una escritura, se encuentran regulados en el art. 301 del CCyC.

1. Intervención personal del escribano: el escribano debe tener relación de inmediatez con las partes.
Esto se cumple recepcionando personalmente el escribano las declaraciones de los comparecientes
al acto.
2. Calificación del acto por el escribano: se exige que el escribano autorizante califique los
presupuestos y elementos del negocio jurídico que va a plasmarse en la escritura, y que lo configure
técnicamente
3. Unidad del acto: las escrituras deben extenderse en un único acto, pero introduce la posibilidad de
que las escrituras se extiendan en distintas horas pero siempre dentro del mismo día.
4. Redacción: las mismas pueden ser manuscritas o mecanografiadas, pudiendo utilizarse mecanismos
electrónicos de procesamiento de textos, siempre que en definitiva la redacción resulte estampada
enel soporte exigido.
5. Idioma: se encuentra regulado en el art. 302 y expresa que la escritura Pública debe redactarse
siempre en idioma nacional, y se prevé asimismo, el caso de que alguno de los otorgantes lo ignore.
Aquí se hace necesario anexar a la escritura pública una minuta firmada por el otorgante en la que
consten los elementos del acto jurídico que este pretende realizar y la respectiva traducción realizada
por un traductor público
6. Abreviaturas y números: se halla regulado en el art. 303: “No se deben dejar espacios en blanco,
ni utilizar abreviaturas, o iniciales, excepto que estas dos últimas consten en los documentos que
se transcriben, se trate de constancias de otros documentos agregados o sean signos o abreviaturas
científicas o socialmente admitidas con sentido unívoco. Pueden usarse números, excepto para las
cantidades que se entregan en presencia del escribano y otras cantidades o datos que corresponden
a elementos esenciales del acto jurídico.”
7. Otorgante con discapacidad auditiva: art. 304.- Si alguna de las personas otorgantes del acto tiene
discapacidad auditiva, deben intervenir dos testigos que puedan dar cuenta del conocimiento y
comprensión del acto por la persona otorgante. Si es alfabeta, además, la escritura debe hacerse
de conformidad a una minuta firmada por ella y el escribano debe dar fe de ese hecho. La minuta
debe quedar protocolizada.

ARTÍCULO 301.- Requisitos.


El escribano debe recibir por sí mismo las declaraciones de los comparecientes, sean las partes, sus
representantes, testigos, cónyuges u otros intervinientes. Debe calificar los presupuestos y elementos del
acto, y configurarlo técnicamente. Las escrituras públicas, que deben extenderse en un único acto, pueden
ser manuscritas o mecanografiadas, pudiendo utilizarse mecanismos electrónicos de procesamiento de
textos, siempre que en definitiva la redacción resulte estampada en el soporte exigido por las
reglamentaciones, con caracteres fácilmente legibles. En los casos de pluralidad de otorgantes en los que
no haya entrega de dinero, valores o cosas en presencia del notario, los interesados pueden suscribir la
escritura en distintas horas del mismo día de su otorgamiento. Este procedimiento puede utilizarse siempre
que no se modifique el texto definitivo al tiempo de la primera firma.

ARTÍCULO 302.- Idioma.


La escritura pública debe hacerse en idioma nacional. Si alguno de los otorgantes declara ignorarlo, la
escritura debe redactarse conforme a una minuta firmada, que debe ser expresada en idioma nacional por
traductor público, y si no lo hay, por intérprete que el escribano acepte. Ambos instrumentos deben quedar
agregados al protocolo.

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Los otorgantes pueden requerir al notario la protocolización de un instrumento original en idioma
extranjero, siempre que conste de traducción efectuada por traductor público, o intérprete que aquél acepte.
En tal caso, con el testimonio de la escritura, el escribano debe entregar copia certificada de ese
instrumento en el idioma en que está redactado.
ARTÍCULO 303.- Abreviaturas y números.
No se deben dejar espacios en blanco, ni utilizar abreviaturas, o iniciales, excepto que estas dos últimas
consten en los documentos que se transcriben, se trate de constancias de otros documentos agregados o
sean signos o abreviaturas científicas o socialmente admitidas con sentido unívoco. Pueden usarse
números, excepto para las cantidades que se entregan en presencia del escribano y otras cantidades o datos
que corresponden a elementos esenciales del acto jurídico.

ARTICULO 304.- Otorgante con discapacidad auditiva.


Si alguna de las personas otorgantes del acto tiene discapacidad auditiva, deben intervenir dos testigos que
puedan dar cuenta del conocimiento y comprensión del acto por la persona otorgante. Si es alfabeta,
además, la escritura debe hacerse de conformidad a una minuta firmada por ella y el escribano debe dar
fe de ese hecho. La minuta debe quedar protocolizada.
Contenido de la escritura pública. - (Articulo 305)
La escritura debe contener:
a) lugar y fecha de su otorgamiento; si cualquiera de las partes lo requiere o el escribano lo considera
conveniente, la hora en que se firma el instrumento; El lugar de otorgamiento es importante a los
fines de dilucidar si el notario ha actuado dentro de su competencia territorial. La fecha es
trascendente para a) determinar si el escribano se hallaba en ejercicio de sus funciones; b)
determinar la capacidad de los comparecientes al momento de otorgarse la escritura; c) salvaguardar
derechos de terceras personas
b) los nombres, apellidos, documento de identidad, domicilio real y especial si lo hubiera, fecha de
nacimiento y estado de familia de los otorgantes; si se trata de personas casadas, se debe consignar
también si lo son en primeras o posteriores nupcias y el nombre del cónyuge, si resulta relevante en
atención a la naturaleza del acto; si el otorgante es una persona jurídica, se debe dejar constancia de
su denominación completa, domicilio social y datos de inscripción de su constitución si
corresponde;
c) la naturaleza del acto y la individualización de los bienes que constituyen su objeto; Debido a que
el objeto es un elemento esencial del acto jurídico, debe surgir del texto escriturario.
d) la constancia instrumental de la lectura que el escribano debe hacer en el acto del otorgamiento de
la escritura; (no estaba presente la obligación de constancia instrumental de la lectura del exto
escriturario en el Código Civil)
e) las enmiendas, testados, borraduras, entrelíneas, u otras modificaciones efectuadas al instrumento
en partes esenciales, que deben ser realizadas de puño y letra del escribano y antes de la firma; El
escribano debe salvar de puño y letra las distintas modificaciones efectuadas a la escritura pública
en las partes esenciales, lo que no impide que se salven todos los errores de los que pueda adolecer
la misma
f) la firma de los otorgantes, del escribano y de los testigos si los hubiera; si alguno de los otorgantes
no sabe o no puede firmar, debe hacerlo en su nombre otra persona; debe hacerse constar la
manifestación sobre la causa del impedimento y la impresión digital del otorgante.

ARTÍCULO 306.- Justificación de identidad. La identidad de los comparecientes debe justificarse por
cualquiera de los siguientes medios:

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a) por exhibición que se haga al escribano de documento idóneo; en este caso, se debe individualizar el
documento y agregar al protocolo reproducción certificada de sus partes pertinentes; b) por afirmación del
conocimiento por parte del escribano.
ARTICULO 307.- Documentos habilitantes. Si el otorgante de la escritura es un representante, el
escribano debe exigir la presentación del documento original que lo acredite, el que ha de quedar agregado
al protocolo, excepto que se trate de poderes para más de un asunto o de otros documentos habilitantes que
hagan necesaria la devolución, supuesto en el cual se debe agregar copia certificada por el escribano. En
caso de que los documentos habilitantes ya estén protocolizados en el registro del escribano interviniente,
basta con que se mencione esta circunstancia, indicando folio y año.

ARTÍCULO 308.- Copias o testimonios. El escribano debe dar copia o testimonio de la escritura a las
partes. Ese instrumento puede ser obtenido por cualquier medio de reproducción que asegure su permanencia
indeleble, conforme a las reglamentaciones locales. Si alguna de las partes solicita nueva copia, el escribano
debe entregarla, excepto que la escritura contenga la constancia de alguna obligación pendiente de dar o de
hacer, a cargo de otra de las partes. En este caso, se debe requerir la acreditación en instrumento público de
la extinción de la obligación, la conformidad del acreedor o la autorización judicial, que debe tramitar con
citación de las partes del acto jurídico.

ARTÍCULO 309.- Nulidad. Son nulas las escrituras que no tengan la designación del tiempo y lugar en que
sean hechas, el nombre de los otorgantes, la firma del escribano y de las partes, la firma a ruego de ellas
cuando no saben o no pueden escribir y la firma de los dos testigos del acto cuando su presencia sea requerida.
La inobservancia de las otras formalidades no anula las escrituras, pero los escribanos o funcionarios públicos
pueden ser sancionados.

PROTOCOLIZACIÓN
CONCEPTO.- Protocolizar un instrumento, es incorporarlo materialmente al protocolo, es decir, glosarlo en

el lugar que le corresponda junto con la escritura que se refiere al mismo (llamada escritura de

protocolización).

Protocolizar no implica transcribir el documento, sino glosarlo al protocolo.

CLASES.- La protocolización puede hacerse a pedido de parte o porque la ley lo exige.


Protocolización a pedido de parte: se halla regulada en el art. 300 que expresa que el protocolo se forma
“…con los documentos que se incorporen por exigencia legal o a requerimiento de las partes del acto.”
Surge claramente que las partes del acto pueden requerir la protocolización de un instrumento privado.
Protocolización exigida por la ley: el CCyC no regula el régimen para protocolizar instrumentos por
disposición de la ley. Algunas leyes provinciales o de CABA sí tienen regulación propia sobre este tema .

EFECTOS DE LA PROTOCOLIZACIÓN.
FECHA CIERTA.- Conforme al art. 317 del CCyC, los instrumentos privados adquieren fecha cierta el
día en que acontece un hecho del que resulta como consecuencia ineludible que el documento ya estaba
afirmado o no pudo ser firmado después. Y el hecho de incorporar el documento privado a un instrumento

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público (escritura pública) que hace plena fe en cuanto a la fecha del acto de incorporación (art.296 inc. A)
le otorga al instrumento protocolizado fecha cierta.

INSTRUMENTOS PRIVADOS Y PARTICULARES NO FIRMADOS


El CCyC clasifica en su art.287 a los instrumentos Públicos y Particulares, dentro de los particulares ubica
a los particulares no firmados o propiamente dichos, como se los conoce en la doctrina, y a los instrumentos
privados (siempre firmados), dejando en claro que el criterio de clasificación de los instrumentos
particulares es la presencia o no de la firma. De manera concluyente, dice el art 287:
ARTICULO 287.-Instrumentos privados y particulares no firmados. “Los instrumentos particulares
pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privados.
Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no firmados; esta categoría comprende todo
escrito no firmado, entre otros, los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos y,
cualquiera que sea el medio empleado, los registros de la palabra y de información.”

Instrumentos Privados
Estos no están sometidos por la ley a formalidades de ninguna clase. Rige para ellos el principio de libertad
de formas, de lo que se desprenden algunas consecuencias:
1. Pueden ser firmados cualquier día, aunque sea domingo o feriado.
2. No es necesario que contengan la enunciación de su fecha de celebración. Solo excepcionalmente
en algunos instrumentos privados dicha enunciación es obligatoria (testamento ológrafo) 3. No es
necesario que exprese el lugar en que se firma, ni los nombres y apellidos de las partes.
4. Las cifras pueden ser escritas en números o letras, o en ambas, a voluntad de las partes.
5. El cuerpo del documento puede ser escrito por las partes o por un tercero.
REQUISITOS DE VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS PRIVADOS
1) LA FIRMA.- La doctrina sostiene que la firma cumple dos funciones fundamentales, señalar la autoria
del documento y a su vez, confirmar la voluntad de quien suscribe el mismo. Ese es el criterio que consagra
el CCyC en el art. 288: -Firma. La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el
texto al cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo.
En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda
satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del
instrumento.

CARACTERISTICAS DE LA FIRMA:
Ser ológrafa: escrita de puño y letra del firmante a quien se le imputa. No son firma las: firmas impresas,
copiadas ni calcadas por terceros.
Ser manifestación de individualidad: debe identificar al firmante.
Exclusiva: se desprende de la característica anterior respecto a la manifestación de individualidad y
unicidad. Habitual: es la característica más trascendental. La firma sí puede cambiarse, pero la noción de
firma propiamente dicha, aluda a que es esa, y no otra, la forma habitual en que la persona expresa su
conformidad por escrito.
Expresión de voluntad: además de característica es una de sus finalidades. Por ello debe estar puesta al pie
del instrumento, con el fin de demostrar conformidad con todo el texto que le precede.

FIRMA DIGITAL.

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Dispone el art. 2 de la ley 25.506 (Ley de Firma Digital): “Se entiende por firma digital al resultado de
aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo
conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control.
La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación
simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital
posterior a su firma.
Los procedimientos de firma y verificación a ser utilizados para tales fines serán los determinados por la
Autoridad de Aplicación en consonancia con estándares tecnológicos internacionales vigentes.”

FIRMA ELECTRÓNICA.- Se entiende por firma electrónica al conjunto de datos electrónicos integrados,
ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio
de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital. En caso
de ser desconocida la firma electrónica corresponde a quien la invoca acreditar su validez. Son ejemplos,
aquellas en las que la identificación de la persona consiste en la comparación de características físicas con un
patrón conocido y almacenado en una base de datos.
También son firmas electrónicas las que se valen de un código secreto o de ingreso, es la necesidad de una
combinación determinada de números o letras, que son solo conocidas por el autor del documento, por
ejemplo el caso de los cajeros automáticos, el famoso PIN.

VALOR PROBATORIO DE LA FIRMA DIGITAL Y DE LA FIRMA ELECTRÓNICA.-


Los instrumentos, en general, tienen sujeto su valor o eficacia probatoria a la condición de ser auténticos, es
decir, cuando la autoría atribuida coincide con la autoría real y también, en este caso, con el contenido que
no ha de haber sufrido alteraciones.
La firma digital confiere absoluta seguridad sobre ambos pues si resultare alguna intromisión o
modificación del mensaje resultaría fácilmente comprobable por el recipiendario del mismo. En cambio, la
firma electrónica sólo aporta un elemento probatorio al que deberán agregarse otras probanzas para llegar
recién a tener por comprobado el vínculo jurídico. Es decir, la firma electrónica generaría un “principio de
prueba por escrito”, a la manera de los documentos particulares.

Es importante distinguirlas, puesto que a cada categoría se adscribe un régimen legal específico, con
presunciones y cargas probatorias diferentes. A la firma digital la rigen tres reglas: presunción de autoría;
remisión e integridad (según lo dispuesto en los arts. 7, 10 y 8 de la Ley 25.506). En el caso de la firma
electrónica, se invierte la carga de la prueba conforme lo dispone el art. 5 de la misma ley (si la firma
electrónica es desconocida, corresponde a quien invoca acreditar su validez)

DOCUMENTO DIGITAL.- su definición legal está dada en el art. 6 de la Ley de Firma Digital, presentándolo
como “la representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación,
almacenamiento o archivo”. Es decir, que el documento digital es básicamente un registro/anotación y su
particularidad radica en que se realiza a través de medios digitales y que se almacena en la memoria de una
computadora o en otros soportes similares.
En la práctica se los puede encontrar en varios lugares, son documentos digitales: Word, PDF, correos
electrónicos, bases de datos de home banking.

Tanto el documento material como el documento digital tienen dos elementos principales: el soporte y el
método de registro o conservación de la información.

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El soporte, es el sustrato sobre el que se asienta la información, el elemento que sirve para almacenarla a
los efectos de su tratamiento posterior (recuperación y reproducción). El más tradicional ha sido el papel,
en cambio, en el documento digital el soporte puede ser electrónico, magnético u óptico. El método de
registración es el procedimiento que permite fijar la información sobre el soporte.

En cuanto a los efectos jurídicos de unos y otros, debemos concluir inmediatamente en que, al considerar a
los documentos digitales equiparables a los documentos materiales, los primeros comparten la categoría
IMPRESIÓN DIGITAL.- El CCyC le
los segundos.
de instrumentos particulares que tienen desde siempre
puso
fin al extenso debate y las diversas tesis en este tema, mediante las disposiciones de los artículos 313 y 314
in fine:

ARTÍCULO 313.- Firma de los instrumentos privados. “Si alguno de los firmantes de un instrumento
privado no sabe o no puede firmar, puede dejarse constancia de la impresión digital o mediante la presencia
de dos testigos que deben suscribir también el instrumento.”
ARTÍCULO 314.- Reconocimiento de la firma. “…El documento signado con la impresión digital vale
como principio de prueba por escrito y puede ser impugnado en su contenido.”
El documento signado con la impresión digital vale como principio de prueba por escrito y puede ser
impugnado en su contenido. Es decir, que los instrumentos signados con la impresión digital no constituyen
verdaderos instrumentos privados, sino que caen bajo la órbita de los instrumentos particulares no firmados.
FIRMA EN BLANCO. - Generalmente los instrumentos privados primero se redactan y luego se firman, de
forma tal que el firmante tenga certeza del contenido de lo que suscribe. Sin embargo por aplicación del
principio de libertad de formas que rige para estos instrumentos, no existe ningún obstáculo legal para que
primero se firme un instrumento –en blanco- y luego se llene su contenido.

Es decir, que se produce una alteración en la autoría y temporalidad ya que en este caso, es redactado total
o parcialmente por un tercero o por una parte que no es la firmante, y por lo tanto, resulta heterógrafo.

En relación a la temporalidad, el instrumento es suscrito por el otorgante antes de la redacción, mediando


un lapso de tiempo entre la firma y el llenado de contenido. Una vez que quien lo recibió lo complete, el
instrumento surtirá todos los efectos del instrumento privado. Es una modalidad basada fundamentalmente
en la confianza.

ARTÍCULO 315.- Documento firmado en blanco.- “El firmante de un documento en blanco puede
impugnar su contenido mediante la prueba de que no responde a sus instrucciones, pero no puede valerse
para ello de testigos si no existe principio de prueba por escrito. El desconocimiento del firmante no debe
afectar a terceros de buena fe.
Cuando el documento firmado en blanco es sustraído contra la voluntad de la persona que lo guarda, esas
circunstancias pueden probarse por cualquier medio. En tal caso, el contenido del instrumento no puede
oponerse al firmante excepto por los terceros que acrediten su buena fe si han adquirido derechos a título
oneroso en base al instrumento.”

-Actualmente la única excepción al principio de libertad de formas de los instrumentos privados, es el


requisito de la firma. (En el Código derogado además de la firma se exigía el requisito de doble ejemplar).

Valor probatorio de los instrumentos privados


Efecto jurídico entre las partes. - El instrumento privado no goza por sí mismo de plena fe, para alcanzarla
es necesario que la firma sea reconocida por la parte a quien se la opone o declarada por decisión judicial.

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ARTÍCULO 314.- Reconocimiento de la firma. “Todo aquel contra quien se presente un instrumento
cuya firma se le atribuye debe manifestar si ésta le pertenece. Los herederos pueden limitarse a manifestar
que ignoran si la firma es o no de su causante. La autenticidad de la firma puede probarse por cualquier
medio.”

Formas de reconocimiento. - Existen formas usuales de reconocimiento de la firma por parte del autor:
Reconocimiento espontaneo: el firmante manifiesta que la firma inserta en el instrumento privado le
pertenece, sin que medie intimación judicial. Puede ser expresa o tacita
Reconocimiento provocado judicialmente: el instrumento se presenta en el juicio y debe citárselo al
presunto firmante a reconocerlo en el expediente bajo apercibimiento de que si el citado no comparece sin
justa causa, se tener por reconocida la firma. Pueden ocurrir tres cosas:
1. Reconociendo expreso: la persona citada reconoce como autentica la firma.
2. Reconocimiento tácito: la persona no comparece al reconocimiento o comparece y no se manifiesta.
El juez tiene por autentica la firma haciendo efectivo el apercibimiento, ya que es una obligación
legal (art. 263)
3. Desconocimiento expreso: la persona comparece y desconoce la firma inserta en el instrumento.
Reconocimiento forzoso: es el caso de comprobación judicial. La autenticidad de la firma ha sido negada
por el llamado a reconocerla, o que el firmante muera o sea declarado incapaz y sus representantes no saben
si la firma es o no autentica. Es necesario realizar una pericia caligráfica y de acuerdo a conclusiones de la
pericia, el juez puede declararla autentica.

Indivisibilidad del reconocimiento.- La segunda parte del art. 314 dice: “El reconocimiento de la firma
importa el reconocimiento del cuerpo del instrumento privado. El instrumento privado reconocido, o
declarado auténtico por sentencia, o cuya firma está certificada por escribano, no puede ser impugnado
por quienes lo hayan reconocido, excepto por vicios en el acto del reconocimiento. La prueba resultante es
indivisible. El documento signado con la impresión digital vale como principio de prueba por escrito y
puede ser impugnado en su contenido.” Es decir que, una vez reconocida la firma, también se considera
reconocido el cuerpo del instrumento. Esa firma imprime la autoría y hace suponer la voluntad no viciada
al momento de la suscripción

Efecto jurídico frente a terceros.- Fecha cierta: “La eficacia probatoria de los instrumentos privados
reconocidos se extiende a los terceros desde su fecha cierta. Adquieren fecha cierta el día en que
acontece un hecho del que resulta como consecuencia ineludible que el documento ya estaba firmado o
no pudo ser firmado después. La prueba puede producirse por cualquier medio, y debe ser apreciada
rigurosamente por el juez.” Art. 317
El instrumento privado reconocido judicialmente hace plena fe entre las partes y sus sucesores. Sin embargo,
frente a terceros, el reconocimiento no tiene igual efecto, para que tenga el mismo valor probatorio del
instrumento público es necesario que adquiera fecha cierta. Esta exigencia tiene como objetivo evitar el
fraude a los terceros que las partes podrían cometer modificando las fechas de los instrumentos privados

ARTÍCULO 316.- Enmiendas. “Las raspaduras, enmiendas o entrelíneas que afectan partes esenciales
del acto instrumentado deben ser salvadas con la firma de las partes. De no hacerse así, el juez debe
determinar en qué medida el defecto excluye o reduce la fuerza probatoria del instrumento.” Es decir, si no
estuvieran las salvaturas puestas en el instrumento con la firma de las partes, quedara al arbitrio del juez la
determinación sobre la medida en que el defecto excluye o reduce la fuerza probatoria del instrumento.

INSTRUMENTOS PARTICULARES NO FIRMADOS. - Valor probatorio: “El valor


probatorio de los instrumentos particulares debe ser apreciado por el juez ponderando, entre otras pautas,

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la congruencia entre lo sucedido y narrado, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas
del tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos
técnicos que se apliquen.” –Articulo 319

El CCYC le otorga a los instrumentos particulares no firmados un valor probatorio relativo, debe ser
complementado con otras pruebas. Teniendo en cuenta los parámetros de la norma no parece que únicamente
con este instrumento se pueda acreditar un hecho, sino que se deberá complementar con pruebas como
testigos, pruebas técnicas, reconocimientos judiciales, etc.

Correspondencia.- “La correspondencia, cualquiera sea el medio empleado para crearla o


transmitirla, puede presentarse como prueba por el destinatario, pero la que es confidencial no puede ser
utilizada sin consentimiento del remitente. Los terceros no pueden valerse de la correspondencia sin
asentimiento del destinatario, y del remitente si es confidencial.” Articulo 318
La confidencialidad resultara del mismo contenido del envío, con independencia de la calificación que al
respecto realice el remitente o las partes. Adquiere confidencialidad aquellas líneas cuyo autor desee hacer
conocer únicamente a su destinatario con exclusión de toda otra mirada. Ante la duda de si es o no
confidencial, se debe estar por la primera.
Las piezas de la correspondencia quedan comprendidas dentro del régimen de las cosas muebles, cuando es
puesta en poder del destinatario, la propiedad la adquiere el nuevo poseedor por simple tradición. Si
hablamos de su carácter probatorio, lo que dirime las posibilidades de presentación en juicio o no es el
carácter confidencial (art. 318)

Contabilidad y estados contables.- Están obligadas a llevar contabilidad, el registro de su act.


Económica:
1. Todas las personas jurídicas privadas
2. Quienes realizan una actividad económica organizada (personas físicas o jurídicas)
3. Titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios.
4. Cualquier otra persona puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y la habilitación de sus
registros o la rubricación de los libros, como se establece en esta misma Sección.
Quedan excluidas de las obligaciones previstas las personas humanas que desarrollan profesiones liberales
o actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas u organizadas en forma de empresa (ej: ingenieros,
abogados). Se consideran conexas las actividades dirigidas a la transformación o a la enajenación de
productos agropecuarios cuando están comprendidas en el ejercicio normal de tales actividades. También
pueden ser eximidas de llevar contabilidad las actividades que, por el volumen de su giro, resulta
inconveniente sujetar a tales deberes según determine cada jurisdicción local. .- Articulo 320

La contabilidad debe llevarse de manera tal que resulte un cuadro verídico de las actividades y actos
que debe registarse. Cada operación debe respaldarse con la documentación respectiva (facturas, tickets,
resumen bancario, etc). Deberán archivarse para su respectivo contralor y consulta. El art. 322 dic que
“son registros indispensables: a) Libro diario;
a) inventario y balances;
b) aquellos que corresponden a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que exige la
importancia y la naturaleza de las actividades a desarrollar;
c) los que en forma especial impone este Código u otras leyes.”

De acuerdo a la formalidad de los libros, el art. 323 expresa: El interesado debe llevar su contabilidad
mediante la utilización de libros y debe presentarlos, debidamente encuadernados, para su individualización
en el Registro Público correspondiente. Tal individualización consiste en anotar, en el primer folio, nota

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fechada y firmada de su destino, del número de ejemplar, del nombre de su titular y del número de folios
que contiene.
El Registro debe llevar una nómina alfabética, de consulta pública, de las personas que solicitan rubricación
de libros o autorización para llevar los registros contables de otra forma, de la que surgen los libros que les
fueron rubricados y, en su caso, de las autorizaciones que se les confieren.”

ARTÍCULO 325.- Forma de llevar los registros. “Los libros y registros contables deben ser llevados en
forma cronológica, actualizada, sin alteración alguna que no haya sido debidamente salvada. También
deben llevarse en idioma y moneda nacional. Deben permitir determinar al cierre de cada ejercicio
económico anual la situación patrimonial, su evolución y sus resultados.”

Valor probatorio de los libros.- La contabilidad obligada o voluntaria, llevada e forma y con sus requisitos
prescriptos, debe ser admitida en juicio como medio de prueba. Es indivisible. El juez a su vez puede apreciar
la prueba y pedir otra supletoria.

UNIDAD 15: VICIOS PROPIOS DE LOS ACTOS JURIDICOS


Lesión

Concepto.
La figura de la lesión debe ser entendida como un defecto originario del acto jurídico, donde existe una
inequivalencia en las prestaciones entre las partes, en virtud del aprovechamiento de una de las partes, de la
situación de inferioridad en la que se encontraba la otra parte y que, de no haberse aprovechado de esa
situación, no hubiese obtenido ventaja patrimonial alguna.

En la lesión, se encuentra distorsionada la equivalencia de las prestaciones y éste desvalor tiene causa en la
violación de la buena fe – lealtad.

Naturaleza jurídica.

Caracterizaos a la lesión como un vicio del acto jurídico. No puede erigirse como un vicio de la voluntad,
porque el acto se celebra con discernimiento, intención y libertad. Aquí hay voluntad plenamente válida.
La lesión que se incorpora al Código, se ha perfilado como un vicio de los actos jurídicos por afectar la
buena fe lealtad.

Regulación legal.
art. 332 del CCyC “Lesión. Puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando
una de las partes explotando la necesidad, debilidad síquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio
de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Se presume, excepto
prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones. Los
cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción debe subsistir en el momento de
la demanda.
El afectado tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio, pero la primera de
estas acciones se debe transformar en acción de reajuste si éste es ofrecido por el demandado al contestar la
demanda. Sólo el lesionado o sus herederos pueden ejercer la acción.”

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Elementos de la lesión.
Para solicitar la nulidad o modificación de un acto jurídico por la existencia de este vicio, la norma requiere
la existencia de elementos objetivos y subjetivos.
Elemento objetivo: consiste en la existencia de una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada
y sin justificación. Se requiere para que exista:

 Una ventaja patrimonial a favor de una de las partes del acto jurídico
 Esa ventaja patrimonial debe ser evidentemente desproporcionada: no refiere a una mínima
diferencia propia de la esencia negocial de la oferta y demanda, sino que es una desproporción que
de no darse los elementos del instituto no existiría
 La ventaja no debe encontrar justificación: si existe una justificación, no se está violando la buena
fe – lealtad.
 El elemento objetivo, la desproporción de las prestaciones, a los efectos de ser procedente la
demanda de nulidad o reajuste, deberá subsistir al momento de la interposición de la demanda.

Elemento subjetivo: deben existir dos elementos subjetivos, uno por cada parte.
Elemento subjetivo de la parte lesionada:
Hace a la subjetividad de la parte lesionada el hecho del estado de la misma, quien otorga el acto estando en
un estado de necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia
1. Necesidad: Hay necesidad cuando hay carencia económica de una de las partes, no sólo en un estado
de carencia material, sino también espiritual (situación de carencia o agobio). La parte del acto se
ve obligada a contratar por causa de un peligro para su vida, salud, honor, libertad, entre otros
2. Debilidad psíquica: se refiere a una patología en su salud mental, que haga que una persona no
comprenda adecuadamente la importancia del negocio realizado y la contraprestación adecuada y
razonable que debería recibir a cambio. Se hace referencia al estado en que se encontraba la persona
al momento de celebrar el acto y que el mismo le impedía comprender acabadamente la envergadura
del negocio que se estaba a realizando. No implica que se afecte el discernimiento, caso contrario,
no existiría acto jurídico.
3. Inexperiencia: falta de conocimientos que se adquieren con el uso y la práctica. Ubicamos acá
personas que no han tenido contacto alguno con la cultura del comercio o los negocios, o personas
de corta edad.

Elemento subjetivo de la parte lesionante.


Se exige que quien se beneficia con la inequivalencia de las prestaciones y obtiene, una ventaja patrimonial
en el negocio, lo hace atento a que se aprovechó de la situación de necesidad, debilidad psíquica o
inexperiencia de la otra parte. Es el segundo elemento que pide la norma para que se concrete la lesión
Implica que la parte que obtiene el beneficio, tenga conocimiento del estado de necesidad, debilidad psíquica
o inexperiencia de la otra parte y que, a su vez, tenga la intención y ánimo de obtener beneficios por dicha
situación del co-contratante. Deben darse ambas situaciones.

Prueba de la lesión. - Como regla general, quien acciona deberá probar y acreditar al juez los tres
elementos que edifican la figura. Se deberá probar la existencia de una ventaja patrimonial evidentemente
desproporcionada y sin justificación a favor del demandado y que la misma se dio por aprovecharse del
estado necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la parte lesionada.

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En caso de que la desproporción sea evidente, se note a simple vista, le bastara al accionante probar el estado
de necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la víctima, más el aprovechamiento de la otra parte. Será
la demandada quien, para rechazar la acción, deberá acreditar que dicha explotación no se produjo.

Acciones. - Si existe lesión, la parte lesionada o sus herederos cuentan con la acción de nulidad del acto

jurídico u optar por demandar una modificación o reajuste equitativo del convenio.
Si demanda nulidad, dicha acción deberá ser transformada en la de reajuste si el demandado (lesionante) al

contestar la demanda, ofrece reajustar las prestaciones. Su fundamento es el principio de conservación

Legitimación activa. - Conforme al art. 332, podrán iniciar la acción de nulidad o modificación del acto

jurídico, el propio lesionado del acto lesivo o sus herederos.

Prescripción de la acción. - Según el art. 2562 inc. A, prescribe a los dos años el pedido de declaración

de nulidad relativa y de revisión de actos jurídicos. En el art. 2562 establece en su inc. E que el cómputo del

plazo de los años se cuenta desde la fecha que la obligación del lesionado debía ser cumplida.

Simulación

Concepto.- Simular es sinónimo de fingir. En el ámbito de los negocios jurídicos, las partes a la hora de

celebrar el acto, simulan una situación que es parcialmente cierta o que, no tiene nada de real. También

pueden disimular determinada circunstancia o el carácter de un acto.

En derecho, el termino simulación implica celebrar un negocio jurídico otorgándole la apariencia de otro
(celebrar una compraventa, pero en realidad el vendedor está donando). O bien, celebrar un negocio jurídico
falso, que no existe y que nada tiene de real (vender un inmueble de su propiedad a otra, pero que en la
realidad fáctica no se ejecuta).

Elementos que configuran la simulación. - Deben concurrir tres elementos:

1. Manifestación de la voluntad que es contraria a la verdadera intención de las partes: las partes
acuerdan y quieren que exista la divergencia entre la voluntad interna y externa. Ambas partes
concurren a la celebración del acto simulado, estando de acuerdo en llevar a cabo ese acto o negocio
simulado, esto es, querido por ambas partes.
2. Acuerdo simulatorio: las partes se ponen de acuerdo en manifestar una voluntad falsa o distinta de
la real. Este acuerdo debe ser previo a la manifestación del acto simulado.
3. Propósito u objetivo de engañar a los terceros: las partes al celebrar el acto simulado lo hacen con
el propósito de engañar a terceros. La finalidad es producir engaño, que ese acto simulado aparezca
como valido ante los demás.

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Diferencia con otras figuras.

Con vicios de la voluntad. - Se diferencia, al analizar los vicios de la voluntad, que al igual que en la

simulación, en ambos casos, existe discordancia entre la voluntad interna y la voluntad exteriorizada. La
principal diferencia es que, en la simulación la discordancia es acordada y querida por las partes otorgantes
del acto. En el error, el dolo o la violencia, dicha discordancia es involuntaria.

Con el negocio fraudulento. - Ambos negocios, el simulado y el fraudulento, tienen como objetivo
perjudicar a terceros. La diferencia la encontramos en que en el caso del negocio fraudulento, el mismo es
real y querido por las partes; en la simulación el acto es total o parcialmente aparente.

Fraude
Concepto. - Debe ser caracterizado como el o los actos celebrados por el deudor, que transiten o abdican

derechos y que implican la afectación de su patrimonio, disminuyéndolo de manera tal que por dicho acto o
actos, se causa o agrava la insolvencia, acarreando la satisfacción de los créditos en perjuicio de los
acreedores.
Aquí el deudor celebra un negocio jurídico, con el fin de evitar que sus acreedores puedan satisfacer sus
créditos ejecutando sus bienes por incumplimiento.
El deudor realiza un acto jurídico real, valido, con todos sus elementos esenciales sanos, y en apariencia, es
un acto normal. Luego se evidencia que el patrimonio se ve disminuido, empobrecido, y que por tanto, sus
acreedores no podrán cobrarse sus acreencias.
Ante el comportamiento del deudor, el ordenamiento jurídico otorga al acreedor una acción para que dicho
acto que lo perjudica no le sea oponible.

Naturaleza.- Gran parte de la doctrina encuentra el fundamento en que el patrimonio del deudor es la

garantía común de sus acreedores. Artículo 242 CCYC.

Actos impugnables.- Los actos jurídicos contra los que procede la acción de inoponibilidad que se les

concede a los acreedores que ven empobrecer su garantía común, son actos jurídicos que otorga el deudor,

y que conformen el artículo 338, deben ser:

Actos positivos: actos jurídicos en los que el deudor actúa activamente. Si bien, en principio la acción de
inoponibilidad no puede entablarse contra conductas omisivas, en ciertos casos, cuando las mismas implican
el empobrecimiento del patrimonio. Por ejemplo: no contestar la demanda, mostrando una actitud pasiva.

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Actos de enajenación de derechos o de renuncia de derechos: por los cuales, salen bienes empobreciendo
el patrimonio, o no se permiten ingresar bienes que engrosen o aumenten el patrimonio.

Actos cuyo objeto son derechos o intereses con contenido patrimonial: la acción no procede contra
aquellos actos que tengan por objeto derechos o intereses extrapatrimoniales.

Actos sobre derechos perfectos y actuales; o bien, derechos en expectativa, intereses legítimos y
facultades: puede abarcar tanto los derechos que reúnen los requisitos que los constituyen y dotan de plena
exigibilidad, o bien, sobre derechos pendientes.

Requisitos de procedencia de la acción de inoponibilidad. - Se deben cumplir con los requisitos que están

enumerados en el art. 339:

Que el crédito sea de causa anterior al acto impugnado, excepto que el deudor haya actuado
con el propósito de defraudar a futuros acreedores. Tiene su razón de ser en el fundamento de
la acción misma, la composición del patrimonio que es garantía de los acreedores del deudor. Salvo,
la excepción que trae la norma.

Que el acto haya causado o agravado la insolvencia del deudor.


- El perjuicio del acreedor: la acción de inoponibilidad procede cuando un acreedor se ve
perjudicado porque se empobreció o dejó de ampliarse o enriquecerse el patrimonio de su deudor.
Este requisito es el presupuesto objetivo del fraude.
La norma en análisis hace referencia a que la acción procede cuando el acto causó o agravó la insolvencia
del deudor.
- Insolvencia: el presupuesto de insolvencia como presupuesto de la acción de inoponibilidad
implica desequilibrio entre el activo y pasivo, siendo éste último superior al activo, ya sea porque
lo causa o agrava el acto celebrado por el deudor. El acreedor tiene la carga de probar la
insolvencia.

Que quién contrató con el deudor a título oneroso haya conocido o debido conocer que el acto
provocaba o agravaba la insolvencia. Es exclusivamente requerido para los actos a título oneroso,
no así para los actos s título gratuito donde basta para el progreso de la acción el cumplimiento de
los dos primeros.

Legitimados activos de la acción de inoponibilidad. - El artículo 338 del CCyC establece que todo

acreedor puede iniciar la acción, sin distinción alguna. Por ello, pueden iniciar la acción los acreedores
quirografarios y los privilegiados.

Legitimados pasivos de la acción de nulidad. - La acción deberá interponerse contra el deudor que comete
el fraude. En el caso de actos jurídicos a título oneroso, contra quien contrató con el deudor y contra terceros
subaquirentes cómplices en el fraude. Si se trata de actos a título gratuito, la acción deberá dirigirse también
contra el adquirente, es decir, quien contrató con el deudor.

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Objeto.- El artículo 388 del CCyC establece “Declaración de inoponibilidad. Todo acreedor puede solicitar

la declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos, y de las
renuncias al ejercicio de derechos o facultades con los que hubiese podido mejorar o evitado empeorar su
estado de fortuna.”

Efectos.- El primer efecto de la declaración de inoponibilidad es que el acto, válido entre el deudor y el
tercero adquirente, es ineficaz, no le es oponible a aquellos acreedores que iniciaron la acción No se produce
el reingreso al patrimonio del deudor del bien, derecho o facultad que había transmitido en perjuicio a su
acreedor, sino que, la sentencia que declara el acto celebrado como fraudulento, le permite al acreedor que
inició la acción cobrarse directamente del bien en poder del adquirente o subadquirente que lo detente, con
las debidas excepciones.

Efectos entre acreedores.


La declaración de inoponibilidad sólo beneficia al acreedor o acreedores del deudor que iniciaron la acción.
Así, el art. 342 del CCyC establece: “Extensión de la inoponibilidad. La declaración de inoponibilidad se
pronuncia exclusivamente en interés de los acreedores que la promueven, y hasta el importe de sus
respectivos créditos. Extensión de la inoponibilidad. La declaración de inoponibilidad se pronuncia
exclusivamente en interés de los acreedores que la promueven, y hasta el importe de sus respectivos
créditos.”
Efectos entre el acreedor y el tercero subadquiriente.- Declarada la acción de inoponibilidad, el acreedor que
inició la acción puede cobrar su crédito del bien que se transmitió al adquirente. Cualquier saldo remanente,
queda en cabeza adquirente del bien ya que, el acto entre el deudor y el adquirente sigue siendo válido y por
tanto eficaz.

Efectos entre el acreedor del deudor y los acreedores del adquirente.


El art. 340, en su primer párrafo establece “Efectos frente a terceros. Deber de indemnizar. El fraude no
puede oponerse a los acreedores del adquirente que de buena fe hayan ejecutado los bienes comprendidos en
el acto (…)”. Los acreedores del tercero adquirente que de buena fe ejecutaron el bien, tienen la protección
del ordenamiento jurídico, brindándoles seguridad jurídica.

Efectos entre el acreedor y el subadquirente.


Párrafo segundo del art. 340: “La acción del acreedor contra el subadquirente de los derechos obtenidos por
el acto impugnado sólo procede si adquirió por título gratuito, o si es cómplice en el fraude; la complicidad
se presume si, al momento de contratar, conocía el estado de insolvencia.”
El acreedor podrá cobrar su crédito del bien que se encuentra en cabeza del subadquirente, siempre que:
el acto por el que adquirió el subadquiriente sea a título gratuito.
El subadquirente sea cómplice en el fraude si el acto por el que adquirió es a título oneroso.
La complicidad se presume si al momento de contratar conocía el estado de insolvencia. La carga probatoria
está en cabeza del acreedor del deudor que inició la acción de inoponibilidad.

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UNIDAD 16: INEFICACIA DE LOS ACTOS JURÍDICOS
Al celebrar un acto jurídico, las partes intervinientes pretenden que éste produzca determinados efectos, que
satisfagan el interés de cada una. Además, la producción o no de dichos efectos puede interesar a los terceros.
El acto deviene en ineficaz cuando el acto jurídico no produce los efectos propios de su tipo, o no satisface
aquellos fines buscados por las partes otorgantes (terceros).
Al concepto de ineficacia se lo debe desarrollar dentro de una teoría general de la ineficacia de los negocios
jurídicos, pero para llegar a ello debemos abordar el concepto de eficacia, ya que la ineficacia no es más que
la falta de ésta.
Eficacia de los actos jurídicos.- Para hablar de eficacia de los actos jurídicos, debemos remitir al concepto
de actos jurídicos del art 259 del CCyC “el acto voluntario licito es el que tiene por fin inmediato la
adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas” por lo cual observamos que la
eficacia, importa que el acto jurídico produzca sus efectos propios en su totalidad
Esos fines inmediatos buscados por las partes al celebrarlo, son los que deben producirse desde el nacimiento
mismo del negocio, cuando se da nacimiento a una relación o situación jurídica o bien, se la modifica o se
la extingue.
Para poder producir esos efectos propios, el negocio debe ser eficaz y para ello, debe darse cumplimiento
con todos los elementos esenciales para la existencia misma del negocio (sujeto, objeto, forma, causa). Si
estos elementos no existen válidos, el negocio ab initio carecerá de eficacia por lo que, no producirá los
efectos buscados por las partes.
La eficacia del negocio no solo debe existir en su génesis sino, durante todo su desenvolvimiento, durante
toda la vida hasta que el mismo se extinga. Al hablar de eficacia entonces, no solo debemos analizar el
negocio jurídico ab initio sino, además durante toda su vida.
Siguiendo este razonamiento, hablamos de dos aspectos de la eficacia: el estático y el dinámico

 Aspecto estático de la eficacia: se analiza el momento de la celebración o formación del acto


jurídico, la génesis del mismo. Si al momento de otorgarse el acto, se lo hizo conforme al
ordenamiento jurídico y se cumplieron los requisitos exigidos que hacen a los elementos esenciales.
 Aspecto dinámico de la eficacia: se analiza si esa relación o situación jurídica, que el negocio
idóneamente constituyo, continua en el tiempo realizando los fines que las partes tuvieron en miras
al celebrar el negocio. Se analiza al acto “en movimiento” y si es capaz de producir los efectos
posteriormente a su nacimiento.

Ineficacia de los actos jurídicos

Concepto. - A priori podemos sostener que la ineficacia es la falta de eficacia. Sostiene la doctrina

mayoritaria que la ineficacia es la privación o disminución de los efectos propios de los actos jurídicos La

ineficacia es la imposibilidad o privación que tiene el acto o negocio jurídico de producir los efectos propios

y normales del tipo y de satisfacer los intereses buscados por las partes otorgantes, atento la existencia

diversos vicios, defectos, anomalías o vicisitudes que se suscitan al momento de otorgarlo (en su estructura)

o luego de su idónea constitución, en la faz dinámica del mismo. Hablamos así de:

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Ineficacia estructural: se dan vicios en la estructura, la privación de efectos se da desde el origen,
impidiendo que se configure una relación jurídica idónea. Prima aquí la idea de nulidad
Ineficacia funcional: durante la vida del negocio jurídico, cuando está en marcha y comenzando a producir
efectos o ya habiendo producido una parte, puede suceder que por causas eternas a este, sobrevinientes a su
celebración, el mismo carezca de función económicosocial.
Sus elementos estructurales son válidos pero existen circunstancias extrínsecas a ellos y sobrevinientes al
momento genético que producen su descalificación. El negocio deviene en ineficaz para regular los intereses
para los que fue celebrado o creado. Dentro de la ineficacia estructural encontramos varios tipos:

Clasificación de las ineficacias.- Según la doctrina mayoritaria


Estructural:
→ nulidad.
Funcional:
→ Inoponibilidad,
→ rescisión,
→ resolución,
→ revocación,
→ frustración del fin,
→ imposibilidad sobrevenida,
→ imprevisión.

Regulación legal.
El art. 382 del CCyC establece: “Categorías de ineficacia. Los actos jurídicos pueden ser ineficaces en
razón de su nulidad o de su inoponibilidad respecto de determinadas personas.”

La norma recepta la categoría de ineficacia de los actos jurídicos, pero sólo se refiere a dos de sus clases: la
nulidad y la inoponibilidad. Deja fuera de la teoría general a los otros supuestos de ineficacia funcional, sin
embargo, los regula con posterioridad dentro de la regulación de los Contratos. Hubiese sido acertado que
se incluyeran en el artículo 382, las demás ineficacias funcionales ya que si bien son propias de los contratos,
estos no dejan de ser actos jurídicos y por ello no pueden estar fuera de su regulación general.

Nulidad de los actos jurídicos


La nulidad es una sanción legal que recae sobre un acto jurídico y que lo priva de los efectos propios de
éste, en razón de que en su génesis (al momento de su celebración), no reúne las condiciones necesarias para
su validez: por defectos en alguno de sus elementos o, que contiene un vicio que no permite que se constituya
válidamente.

Caracteres
• Es una sanción: se impone a un acto jurídico que no reúne las condiciones necesarias para
conformarse válidamente.
• Es una sanción de tipo legal: solo puede ser establecida por la ley, no puede surgir de la voluntad
de las partes ni por disposición de un tercero.
• Se aplica a los actos jurídicos: no se aplicará a los hechos jurídicos ni a simples actos lícitos.
• Priva al acto jurídico de sus efectos propios: ésta sanción priva al acto jurídico de producir los
efectos propios del tipo negocial que las partes persiguieron al celebrarlo. Si bien no produce sus

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efectos propios, la sanción de nulidad produce otros efectos, como consecuencia directa de la causa
que la origina.

Clasificación de las nulidades.


El CCyC regula la figura de la nulidad a partir del art. 386. El Código estructura toda la regulación en base
a qué intereses afecta el acto que no se constituyó idóneamente. Las nulidades se clasifican entonces, en:
• Nulidad absoluta y relativa
• Nulidad total o parcial
• Nulidades expresas o virtuales

Nulidad absoluta y relativa.


El art. 386 del CCyC expresamente recepciona dicha clasificación y dice “Criterio de distinción. Son de
nulidad absoluta los actos que contravienen el orden público, la moral o las buenas costumbres. Son de
nulidad relativa los actos a los cuales la ley impone esta sanción sólo en protección del interés de ciertas
personas.” La distinción entonces, radica en el interés protegido:

Nulidad absoluta: afecta intereses generales o colectivos dados por el orden público, la moral o buenas
costumbres. Sus consecuencias se derivan del artículo 387:
• Puede ser declarada de oficio por el juez si es manifiesta al momento de dictar sentencia
• Puede alegarse por el Ministerio Público y cualquier interesado. Se le otorga la legitimación a éste
organismo como garante de los valores que se pretenden proteger. Los sujetos interesados deben
justificar un interés legítimo.
• Excluye al que alegue su propia torpeza para lograr un provecho  No puede sanearse por
confirmación ni por prescripción.
Nulidad relativa: el interés afectado es particular o individual de los sujetos. Sus consecuencias se
encuentran en el artículo 388.

• Solo puede ser declarada a pedido de la parte en cuyo beneficio se establece


• No puede ser invocada por el Ministerio Público
• El acto puede ser confirmado
• La acción es prescriptible
• La acción es renunciable

Excepción a los legitimados para invocar la nulidad.


El art. 388 establece que excepcionalmente puede invocarla la otra parte, cuando es de buena fe y ha
experimentado un perjuicio importante.
Establece también una contra excepción, la parte que obro con ausencia de capacidad de ejercicio para el
acto, no puede alegarla si obró con dolo.

Nulidad total y parcial.


Ésta clasificación hace referencia al principio de la separabilidad de las cláusulas del negocio, manteniendo
la eficacia de aquellas que son válidas y pueden distinguirse o separarse de las cláusulas que están
viciadas.
El art. 389 establece: “Principio. Integración. Nulidad total es la que se extiende a todo el acto. Nulidad
parcial es la que afecta a una o varias de sus disposiciones.

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La nulidad de una disposición no afecta a las otras disposiciones válidas, si son separables. Si no son
separables porque el acto no puede subsistir sin cumplir su finalidad, se declara la nulidad total.” La
nulidad aquí, dependerá de las cláusulas del negocio, si conforman o no un conjunto homogéneo y si,
separando las cláusulas se cumple o no con la función económica social del negocio perseguido por las
partes.

La sanción de nulidad va a alcanzar a todo el negocio y será total, cuando del análisis de sus cláusulas, las
mismas no puedan separarse atento a que por la naturaleza del acto, todas conforman la esencialidad del
mismo y no se conciben unas sin las otras.
Cuando las cláusulas puedan separarse según la naturaleza del negocio y existan cláusulas que no se
encuentren viciadas, que son válidas, estás continuaran produciendo efectos y en este caso, la nulidad del
negocio será parcial. La nulidad parcial es la excepción a la regla.
El análisis debe ser restrictivo, ya que por el hecho de preservar parte del negocio, muchas veces se
desvirtúa lo que las partes al celebrar quisieron. La nulidad parcial podrá declararse por el juez cuando la
parte válida del negocio posea eficacia funcional, garantizando el cumplimiento de los efectos perseguidos
por las partes al celebrarlo.

Integración del negocio.


El artículo en su última parte recepta el principio de integración de las clausulas por parte del tribunal,
sólo en los casos en que ello es necesario, siendo una manifestación del principio de conservación. “(…)
En la nulidad parcial, en caso de ser necesario, el juez debe integrar el acto de acuerdo a su naturaleza
y los intereses que razonablemente puedan considerarse perseguidos por las partes.”

Dicha integración debe efectuarse teniendo en cuenta: el análisis de la intención práctica, las
circunstancias del caso, la naturaleza del negocio y el alcance de la facultad que se le otorga a los jueces.
La integración de las clausulas tendrá amplia aplicación en materia de contratos, pero no en materia de
testamentos, ya que aquí no hay “partes”, solo hay un testador y es inverosímil que el juez suplante la
voluntad de aquel Nulidades expresas y virtuales.
Las expresas se refieren a las nulidades establecidas en un texto de la norma y las virtuales son tácitas o
implícitamente dispuestas por la ley. En la actualidad el CCyC no replica una norma similar al artículo
1037 CC que receptaba esa clasificación. Se entiende que el Código abandona la distinción entre nulidad
expresa y virtual.

Efectos de la sanción de nulidad. - Efectos entre las partes:

La nulidad declarada provoca que las cosas vuelvan al estado en que se hallaban antes de la celebración
del acto jurídico, y por ende, las partes se restituyan mutuamente lo que hubieren recibido.

El texto legal dispone “Restitución. La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo
estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo
que han recibido. Estas restituciones se rigen por las disposiciones relativas a la buena o mala fe según
sea el caso, de acuerdo a lo dispuesto en las normas del Capítulo 3 del Título II del Libro Cuarto.”

Si solo una parte recibió una cosa o bien, será solo ésta quien deba restituir lo recibido. El acto jurídico
que aún no se haya ejecutado, la declaración de nulidad implicara que no se pueda exigir su cumplimiento

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Restitución de frutos y productos: cuando las cosas o bienes que las partes deben restituirse

mutuamente originen frutos o productos, las restituciones deben regularse conforme al Libro Cuarto del
CCyC. Según el art. 1935, podemos sintetizarlo así:
Frutos: si la parte que debe restituir es de buena fe, hace suyos los frutos percibidos y los naturales no
percibidos. Si la parte que debe restituir es de mala fe, debe restituir los frutos percibidos y los que por su
culpa deje de percibir.

Frutos pendientes: corresponden a quien tiene el derecho de restitución, independientemente si quien


poseía la cosa era de buena/mala fe.

Productos: sea de buena o mala fe, debe restituir los productos que haya obtenido de la cosa. Ya que estos
no se regeneran y disminuyen a la cosa.

Reparación del daño: además del efecto principal que provoca la nulidad, se deberán resarcir los daños
y perjuicios sufridos en razón de la nulidad. El deber de reparación del daño es autónomo del deber de
restitución que impone el art. 390.
La reparación de los daños causados se encuentra en cabeza de la parte otorgante del acto que causo o
conoció el vicio del que derivó la nulidad.

Efectos frente a terceros. - Al sancionarse la nulidad de un acto jurídico, dicha sanción puede
repercutir
en la esfera de intereses de terceros (son ajenos al acto, no fueron parte). Artículo 1051:

Principio general: la declaración de nulidad es oponible a los terceros. Aplicar este principio, implicaría
que una vez declarada la nulidad del negocio, toda transmisión de derechos reales o personales sobre cosas
registrables que se haya efectuado en virtud o como base del acto jurídico declarado nulo, queda sin efecto
y deben ser restituidos. Entonces, los efectos de la sanción de nulidad se trasladan al tercero subadquiriente
de los mismos y debe restituirlos.
Excepción: proteger al tercero subadquiriente de derechos reales o personales sobre cosas registrables por
un acto a título oneroso y que es de buena fe.

Tiene derecho para repeler la acción de reivindicación, el tercero subadquiriente, es decir: el tercero que
adquirió derechos reales o personales sobre cosas registrables de mano del adquirente original en el acto
jurídico declarado nulo.

Los derechos adquiridos por el tercero subadquiriente deben ser sobre inmuebles o cosas muebles
registrables. La protección legal no alcanza al tercero subadquiriente de cosas muebles no registrables.

El acto por el cual el tercero adquirió derechos reales o personales sobre cosas registrables debe ser
exclusivamente a título oneroso. La exclusión de aquellos que adquirieron por un acto a título gratuito, es
que tan sólo se enriquecieron con dicha adquisición pero nada pierden, pues obtuvieron una ventaja sin nada
a cambio.

Se exige que sea de buena fe, esto implica que no tuvo conocimiento del vicio que afecta la transferencia
entre las partes del acto jurídico declarado nulo.

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Si la persona hubiese conocido el vicio, o hubiese sido negligente, se debe entender que el tercero
subadquiriente es de mala fe y no recibe la protección legal que brinda la norma.

Modos de interponer la nulidad. El art. 383 explica cómo pueden requerir


las partes, la acción de nulidad “Articulación. La nulidad puede argüirse por vía de acción u oponerse cómo
excepción. En todos los casos debe sustanciarse” Se plantean las maneras que procesalmente puede
articularse la nulidad:
Por acción: iniciando una demanda contra la/las parte/es del acto jurídico.
Por excepción: al momento de defenderse en juicio y contestar una demanda por ejemplo de cumplimiento
contractual

Prescripción de la acción de nulidad relativa.


El art. 387 dispone que la nulidad absoluta es imprescriptible. La nulidad relativa es prescriptible, según
el art. 388. Está sujeta a que la acción prescriba con el transcurso del tiempo, saneando el vicio que adolecía
en el acto. La acción de prescripción de la nulidad relativa prescribe a los dos años, conforme el art 2562,
inc a) computándose según el vicio que adolecía el acto:
A) Si se trata de vicios de la voluntad desde que cesó la violencia o desde que el error o el dolo se
conocieron o pudieron ser conocidos.
B) En la simulación entre partes, desde que, requerida una de ellas, se negó a dejar sin efecto el acto
simulado.
C) En la simulación ejercida por terceros, desde que conoció o pudo conocer el vicio del acto jurídico.
D) En la nulidad por incapacidad, desde que ésta ceso.
E) En la lesión, desde la fecha en que la obligación a cargo del lesionado debe ser cumplida.
CONFIRMACIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS.
Es la actividad expresa o tácita, formal o no formal, del sujeto que puede pedir la nulidad relativa de un acto
jurídico, mediante la cual confiere a ese acto la validez de que carecía. El CCCYC establece que hay
confirmación cuando " sacar del ccc"

Naturaleza jurídica. - Es un acto jurídico, en los términos del art. 259, atento a que quien realiza el acto
de confirmación, lo hace con el fin inmediato de transformar un negocio inválido, que está expuesto a una
acción o excepción de nulidad, en otro impugnable, liberandolo del "peligro" de la nulidad.

Clases de confirmación. - Según la modalidad que el sujeto utilice para confirmar el acto, será

Expresa: la parte que puede articular la nulidad relativa otorga un acto jurídico de confirmación, en el cual
establece y declara su voluntad de tener el acto por válido.
Tácita: la parte que puede articular la nulidad relativa, ejecuta voluntariamente el acto jurídico sujeto a
nulidad.

Actos jurídicos susceptibles de confirmación.


Sólo pueden ser susceptibles de confirmación, los actos jurídicos que adolecen de nulidad relativa, por ende,
quedan excluidos los actos sujetos a nulidad absoluta.
Se fundamenta en que la nulidad relativa viene a proteger los derechos e intereses de los particulares y éstos
pueden subsanar los vicios que aquejan el acto jurídico a fin de evitar la declaración de nulidad. En tanto,

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las nulidades absolutas, debido a los principios y valores que inspiran su sanción, sería contradictorio luego,
permitir su subsanación.

Requisitos legales. - Para la existencia de confirmación:

A) Legitimación: quién otorga el acto jurídico de confirmación es la parte que tiene derecho a
interponer la acción o excepción de nulidad.
B) Tipo se negocio jurídico a confirmar: el acto jurídico que se confirma debe estar sujeto a una nulidad
relativa.
C) Cese de la causa de nulidad: que previamente haya desaparecido la causa de nulidad. Debe
desaparecer entonces el vicio o defecto que pesaba sobre el acto. Por ejemplo: error, el menor
adquirió la mayoría de edad.
D) No se requiere la conformidad de la otra parte: surge del último párrafo del art. 399. Cabe considerar
que la confirmación es un acto unilateral, solo se manifiesta la parte que es titular de la acción de
nulidad.

Forma del acto de confirmación.


Para la confirmación expresa, el instrumento en que conste debe reunir las formalidades exigidas para el
acto que sanea. Ejemplo, si se exige la escritura pública, el acto de confirmación debe hacerse por dicho
instrumento público.
Si el acto sujeto a nulidad es no formal, y el ordenamiento no exige ninguna forma en especial, el acto de
confirmación podrá otorgarse en cualquier clase de instrumento.
Además el acto debe contener: la mención precisa de la causa de nulidad, de la desaparición de la causa de
nulidad y la voluntad de confirmar el acto.
Confirmación tácita: se requiere que el acto se ejecute con conocimiento de la causa de nulidad, o de otro
acto del que se deriva la voluntad inequívoca de sanear el vicio del acto. La confirmación tácita existirá o
no si el acto no se ejecutó o si, habiéndose ejecutado, la ejecución fue forzada.

Efectos del acto de confirmación.


Entre las partes: produce sus efectos retroactivamente, debiendo diferenciar si se trata de actos entre vivos
o actos de última voluntad.
Según el art. 395 la confirmación de actos entre vivos originalmente nulos tiene efecto retroactivo a la fecha
en que se celebró.
La disposición de última voluntad opera desde la muerte del causante, independientemente de la fecha en
que las disposiciones consiguientes se otorgaron. Aquí el momento de la muerte del causante es cuando la
disposición de última voluntad tiene eficacia.
Efectos frente a terceros: en el art. 395 se dispone que la retroactividad de la confirmación no perjudica los
derechos de terceros de buena fe, ya que la misma les es inoponible.
INOPONIBILIDAD DE LOS ACTOS JURÍDICOS.
Dentro de las ineficacias, el art. 382 establece que los actos jurídicos pueden ser ineficaces por su
inoponibilidad respecto de determinadas personas.
Inoponibilidad significa que no es oponible, que no vincula, que no afecta a uno o varios sujetos. Es la
imposibilidad de hacer producir los efectos de un acto jurídico sobre determinadas personas. Es una
categoría de ineficacia cuya causa es originaria (caso del acto fraudulento); pero a veces debe
complementarse con una circunstancia sobreviniente.

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Diferencias con la nulidad.- Es necesario diferenciarlas, ya que además de que ambas son ineficacias,

también tienen origen legal: ninguna puede surgir de la voluntad de las partes.
La nulidad hace a la validez del acto, ya que declarada la misma el acto jurídico será invalido y no producirá
sus efectos normales entre partes y entre terceros. La inoponibilidad hace a la eficacia jurídica del acto, que
si bien produce sus efectos (por ser idóneamente constituido), dicha producción de efectos es relativa, no
alcanza a determinados terceros ajenos al acto, o bien, no produce efectos entre partes pero sí, frente a
terceros.

Clases de inoponibilidad.- La doctrina la clasifica en positiva o negativa, según frente a qué clase de
sujetos

el acto no produce efectos:


Positiva: cuando el acto jurídico tiene efectos entre las partes y resulta inoponible a los terceros Negativa:
el acto es ineficaz entre las partes, pero conserva todos sus efectos frente a terceros.

Regulación legal.- El CCyC establece en el título relativo a los actos jurídicos la regulación general de

la inoponibilidad: sus efectos y forma de articularla. Luego, a lo largo del resto del articulado del CCYC se
establecen casos de inoponibilidad. Por ejemplo, en la parte general, la acción de inoponibilidad por vicio
de fraude a los acreedores (art. 317).
Fuente: la inoponibilidad es una causal de ineficacia que surge de la ley. Por ello se diferencia del resto de
las ineficacias sobrevinientes
Efectos.- El art. 396 dispone que “el acto inoponible no tiene efectos con respecto a terceros, efecto en los
casos previstos en la ley”. Entonces, el efecto de la declaración de inoponibilidad es la falta de producción
de efectos del acto jurídico celebrado por las partes respecto a determinados terceros.
Oportunidad para invocarla.- El art. 397 dispone que podrá hacerse valer en cualquier momento, sin
perjuicio de la otra parte a oponer la prescripción o caducidad.

Prescripción de la acción de inoponibilidad.- Es imprescriptible por el transcurso del tiempo, al igual


que la acción de nulidad relativa. El plazo de prescripción de dos años que contempla el artículo 2562, sólo
se establece para el pedido de declaración de inoponibilidad nacido del fraude, computándose dicho plazo
conforme el art.
2563 inc. F), desde que se conoció o pudo conocerse el vicio del acto.

OTRAS CAUSALES DE INEFICACIA. - Son ineficacias funcionales, cuyo estudio corresponde en realidad a la

materia contractual. Se ubican en el Libro Tercero, Título II, Capitulo 9. Ubicamos aquí:
 Rescisión bilateral
 Rescisión unilateral
 Revocación
 Resolución
 Frustración del fin

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 Imprevisión

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