Manual Examen de Conocimientos Generales
Manual Examen de Conocimientos Generales
Manual Examen de Conocimientos Generales
DE
CONOCIMIENTOS
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MANUAL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS GENERALES
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
3. El estado de Derecho
6. La Ética Judicial
6.1. Principios
6.2. Inhabilidades
6.3. Prohibiciones
1. El Comité de Jueces
2. Juez Presidente
3. Administrador de Tribunal
4. Unidades Administrativas
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6. Auxiliares de la Administración de Justicia
1. Tramitación
2. AUDIENCIAS
3. Notificaciones
1. El proceso
3. El emplazamiento
5. Plazos
7. Las notificaciones
2. Juicio Ejecutivo
3. El Juicio Sumario
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CAPÍTULO VII: DE LOS PROCEDIMIENTOS EN ASUNTOS LABORALES
4. Procedimiento monitorio
2. El proceso penal
1. Generalidades
2. Concepto
3. Principales funciones
4. Organización y composición
5. Caracteristicas
7. Competencia
9. Integración
1. Composición
2. Competencia y funcionamiento
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INTRODUCCIÓN
El Poder Judicial de Chile está constituido por los tribunales de justicia establecidos por la ley a los cuales
les corresponde ejercer la función jurisdiccional.
Una de las bases de nuestra institucionalidad es la independencia del Poder Judicial, consagrada
expresamente en el artículo 76 de nuestra Constitución Política de la República, al disponer que “La
facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado,
pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el
Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los
fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos.” Pero, así como los
tribunales de justicia son independientes en el ejercicio de sus funciones, están obligados a respetar, desde
luego, la independencia y atribuciones de los demás poderes públicos.
Los tribunales están dotados de la facultad de imperio para hacer cumplir sus resoluciones, pudiendo
impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción necesarios para cumplirlas.
Integran el Poder Judicial, como tribunales ordinarios de justicia, la Corte Suprema, las Cortes de
Apelaciones, los Presidentes y Ministros de Corte, los Juzgados de Letras, los Juzgados de Garantía y los
Tribunales de Juicio Oral en lo Penal.
Asimismo, forman parte de él, como tribunales especiales, los Juzgados de Familia, los Juzgados de
Letras del Trabajo, los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional, y los Tribunales Militares en tiempo
de paz.
Los Juzgados de Letras están integrados por uno o más jueces, y pueden ser de dos tipos: Juzgados
Civiles, y Juzgados de Competencia Común o Juzgados Mixtos. El territorio jurisdiccional de cada uno de
los Juzgados de Letras es una comuna o agrupación de comunas.
En términos generales, estos Juzgados de Letras conocen las causas civiles, comerciales, los actos
judiciales no contenciosos; y también, en el caso de los Juzgados de Competencia Común o Juzgados
Mixtos, las causas del trabajo y de familia y los demás asuntos que las leyes les encomienden.
En ese contexto, el presente manual tiene por propósito allanar el camino para la adecuada inducción y
preparación de aquellos funcionarios judiciales para los procesos de selección de los cargos en los
tribunales superiores o de primera instancia y, por ende, se hace preciso conocer aspectos generales en
materia de procedimientos y estructura del Poder Judicial.
El presente manual también incorpora aspectos generales referidos a la competencia de los Juzgados
Civiles, de Familia y del Trabajo y a los procedimientos aplicables para el conocimiento, resolución y
ejecución de lo juzgado en ellos, tratados con la suficiente extensión para su adecuada comprensión.
Finalmente, este manual contiene normas referidas al proceso penal regulado a través del Código Procesal
Penal. Se revisan materias sobre los intervinientes y los derechos y deberes que les corresponden, los
diversos procedimientos reglamentados –ordinario, abreviado, simplificado-, y los recursos consagrados
en la legislación penal.
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CAPÍTULO I: SECCIÓN GENERAL
La función Ejecutiva puede subdividirse en una función administrativa y una función política.
El Poder Ejecutivo tiene como cabeza al Presidente de la República, quien tiene a su cargo el gobierno y
la administración del Estado. Para el desarrollo de sus funciones cuenta con los ministros de Estado que
son sus colaboradores directos.
c) Poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio.
El Presidente de la República cuenta con atribuciones que podemos clasificar en: atribuciones
gubernamentales y administrativas, legislativas, judiciales y económicas, además de participar en el poder
constituyente derivado.
3) Designar a los embajadores y ministros diplomáticos, y a los representantes del país ante los
organismos internacionales.
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5) Designar y remover a los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y al
General Director de Carabineros.
6) Disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las
necesidades de la seguridad nacional.
8) Declarar la guerra, previa autorización por ley, debiéndose dejar constancia de haberse oído al
Consejo de Seguridad Nacional.
9) Conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales, y
llevar a cabo las negociaciones; concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientes
para los intereses del país, los que deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso Nacional.
b) Atribuciones legislativas:
Estas, a su vez, se pueden clasificar en atribuciones legislativas directas, que son aquellas que dicen
relación con el proceso de formación de la ley, y las atribuciones legislativas indirectas, que dicen
relación con la integración y funcionamiento del Congreso Nacional.
1) La iniciativa exclusiva para las materias establecidas en la Constitución Política y que sólo
pueden, en consecuencia, iniciar su discusión en el Congreso Nacional por Mensaje del Ejecutivo,
como por ejemplo aquellas que se refieran a gastos del presupuesto nacional.
2) Tomar parte en el debate de los proyectos de ley en las Cámaras del Congreso Nacional a través
de los ministros de Estado; calificar las urgencias con que deben ser considerados los proyectos en
cada trámite legislativo; ejercer el derecho de veto; promulgar las leyes y ordenar su publicación
en el Diario Oficial.
3) Dictar, previa delegación de facultades del Congreso Nacional, decretos con fuerza de ley sobre
las materias que señala la Constitución.
4) Convocar a plebiscito en caso de que el Congreso Nacional insista, por dos tercios de los
miembros de cada Cámara, en aprobar un proyecto de reforma constitucional vetado por el
Presidente de la República.
2) Nombrar a los magistrados y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones y a los jueces
letrados, a proposición de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, respectivamente y a
los magistrados y fiscales judiciales de la Corte Suprema, todo ello conforme a lo prescrito en la
Constitución.
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d) Atribuciones económicas:
Cabe destacar, que al Presidente de la República le corresponde cuidar de la recaudación de las rentas
públicas y decretar su inversión con arreglo a la Ley de Presupuestos del Sector Público.
La Administración del Estado está constituida por los Ministerios, las Intendencias, las
Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función
administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas
Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los
Gobiernos Regionales, las Municipalidades y las empresas públicas creadas por ley.
a) Los Ministerios:
Son los órganos superiores de colaboración del Presidente de la República en las funciones de gobierno y
administración de sus respectivos sectores, los cuales corresponden a los campos específicos de
actividades en que deben ejercer dichas funciones.
Su función principal es proponer y evaluar las políticas y planes sectoriales, estudiar y proponer las
normas aplicables a los sectores a su cargo, velar por el cumplimiento de las normas dictadas, asignar
recursos y fiscalizar las actividades del respectivo sector.
En cada Ministerio puede haber una o más Subsecretarías, cuyos jefes superiores son los Subsecretarios,
que tienen el carácter de colaboradores inmediatos de los Ministros.
Los servicios públicos están a cargo de un jefe superior denominado Director, a quien le corresponde
dirigir, organizar y administrar el servicio; controlarlo y velar por el cumplimiento de sus objetivos.
c) Las superintendencias:
Son en general servicios públicos que se relacionan con el Gobierno Central a través de los Ministerios
respectivos.
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órganos de la Administración del Estado actúen dentro del ámbito de sus atribuciones y con sujeción a
los procedimientos que la ley contempla.
e) Las Municipalidades:
Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su
participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas.
Están constituidas por un alcalde y un concejo comunal electos directamente por un periodo de 4 años,
renovable. La municipalidad es asesorada por un Consejo Económico y Social Comunal (CESCO),
integrado por representantes de las actividades y organizaciones comunales importantes.
En el contexto de la vigencia de la Ley N°20.840, que sustituye el sistema electoral binominal, la Cámara
de Diputados estará integrada por 155 diputados, que duran cuatro años en el ejercicio de sus cargos, con
posibilidad de reelección.
Para ser elegido Diputado se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, tener cumplidos 21 años de
edad, haber cursado enseñanza media o equivalente y tener residencia en la región a la que pertenezca el
distrito electoral durante un plazo no inferior a dos años contados hacia atrás desde el día de la elección.
La Cámara de Diputados tiene por función esencial participar en la elaboración de las leyes y tiene como
funciones exclusivas fiscalizar los actos del gobierno e iniciar las acusaciones constitucionales. La Ley de
Presupuestos y toda legislación relativa a tributos y reclutamiento debe discutirse primero en la Cámara de
Diputados.
1.2.2. El Senado.
En el contexto de la vigencia de la Ley N°20.840, que sustituye el sistema electoral binominal, el Senado
estará integrado por 50 senadores, que duran ocho años en el ejercicio de sus cargos, con posibilidad de
reelección.
Para ser elegido Senador se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, haber cursado la enseñanza
media o equivalente y tener cumplidos 35 años de edad el día de la elección.
El Senado no puede realizar actos de fiscalización del Gobierno, que son de competencia exclusiva de la
Cámara de Diputados.
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1.2.3. El Congreso Pleno.
Adicionalmente existen las denominadas atribuciones exclusivas del Congreso Pleno, aquellas que deben
ser conocidas en un solo cuerpo por las dos ramas del Congreso Nacional. Por ejemplo, en caso de
vacancia del cargo de Presidente de la República, el Congreso Pleno podrá elegirlo, siempre que falte
menos de dos años para la próxima elección general presidencial.
Las leyes pueden tener origen tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado, por mensaje que
dirija el Presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros.
a. La iniciativa.
Es la etapa en que comienza el primer impulso para que una proposición sea analizada por el Congreso
Nacional. Ello significa elaborar un proyecto que sea susceptible, por su forma y por su contenido, de
convertirse en ley. En nuestro país tienen iniciativa de ley el Presidente de la República y los
parlamentarios; en el primer caso se habla de Mensaje, en el segundo de Moción.
b. La discusión.
En ella se verifica el estudio, análisis y deliberación del Senado y en la Cámara de Diputados sobre un
proyecto de ley, la cual pasa por distintas etapas. Una vez aprobado un proyecto en su Cámara de origen,
pasa a la Cámara revisora, la cual procede de la misma manera como lo hizo la primera. Una vez
aprobado por ambas, el proyecto es enviado al Presidente de la República.
c. La sanción.
Al Presidente de la República le es enviado el proyecto de ley aprobado por ambas Cámaras a efectos de
que lo apruebe o rechace. Si no dice nada en un plazo de 30 días desde que recibió el proyecto de ley, se
entiende que lo aprueba.
d. La promulgación.
Aprobado el proyecto de ley por el Presidente de la República, éste dicta un decreto promulgatorio
dentro de un plazo de 10 días.
e. La publicación.
En el plazo de 5 días desde que queda tramitado el decreto promulgatorio, el texto de la ley debe
publicarse en el Diario Oficial y, desde ese momento es obligatoria y se presume conocida por todos.
En todo este proceso hay que considerar que la tramitación de una ley no está sujeta a un tiempo
determinado. Sin embargo, un proyecto puede ser calificado con urgencia por el Presidente de la
República y en tal caso, su discusión y votación en la Cámara requerida deberán quedar terminadas en el
plazo de treinta días; si la calificación fuere de suma urgencia, ese plazo será de quince días y, si se
solicitare discusión inmediata, será de seis días.
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Estos plazos corren desde la sesión de la Cámara correspondiente en que se dé cuenta del Mensaje u
oficio que requiere la urgencia a una de las Cámaras.
Oficina de
Partes
Cuenta
ETAPA DE DISCUSIÓN El Presidente de la
Cámara da cuenta del
ingreso de un proyecto
Comisión Sala
El proyecto se envía a Para votación y
la Comisión de la aprobación o rechazo
Cámara según materia del proyecto
Cámara Revisora
Cámara de
SI SE APRUEBA EN SU TOTALIDAD
Diputados o Senado
FIN TRÁMITE
LEGISLATIVO 3
SI SE RECHAZA EN SU TOTALIDAD
Se debe esperar 1 año
para reponer el mismo proyecto de ley
Cuenta
ETAPA DE DISCUSIÓN El Presidente de la
Cámara da cuenta del
ingreso de un proyecto
Comisión Sala
El proyecto se envía a Para votación y
la Comisión de la aprobación o rechazo
Cámara según materia del proyecto
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Presidente de la República Publicación
Para su aprobación y promulgación 5 Deldecreto
promulgatorioenel Diario Oficial
SI SE APRUEBA EN SU TOTALIDAD 30 días
5 días
Cámara de
Origen Para
SI SE APRUEBA CON MODIFICACIONES
su análisis
Comisión Mixta
Integrada por
SI SE RECHAZA EN SU TOTALIDAD
Senadores y
Diputados 4
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El esquema se trata de una explicación general y por ello, en casos específicos puede experimentar diferencias. Así por ejemplo,
algunas materias sólo pueden tener su origen en la Cámara de Diputados y otras sólo en el Senado. En tales casos, el Presidente de
la República deberá enviar su Mensaje a la Cámara correspondiente. En el caso de las Mociones, éstas sólo pueden ser
presentadas por parlamentarios que formen parte de la corporación respectiva.
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Salvo por acuerdo unánime de la sala de omitir este trámite. La Comisión discute en general el proyecto, habitualmente invita a
expertos y a organizaciones de la sociedad civil a expresar su opinión sobre el mismo, luego de lo cual acuerda generalmente un
plazo para que se presenten indicaciones. A continuación, se procede al análisis y votación en particular de las indicaciones y de
los artículos del proyecto de ley uno a uno.
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Si el proyecto rechazado fuese de iniciativa del Presidente de la República, éste podrá solicitar que el Mensaje pase a la otra
Cámara. En ésta, requerirá de la aprobación de dos tercios de sus miembros presentes. De aprobarse por ese quórum, retornará a
la Cámara de Origen, donde sólo podrá volver a ser desechado con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes.
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Las comisiones mixtas se crean al no producirse acuerdos entre las Cámaras.
Cuando se da acuerdo en la comisión mixta, el proyecto vuelve a ser considerado por ambas Cámaras, donde requiere de la
mayoría de sus miembros presentes para ser aprobado. En tal caso el proyecto es remitido al Presidente de la República.
En caso de no haber acuerdo en la comisión mixta, o si su propuesta es rechazada en la Cámara de Origen, ésta puede insistir, a
petición del Presidente de la República, en su proyecto anterior. Esta insistencia requiere de una mayoría de dos tercios de sus
miembros presentes. Si la Cámara de Origen acuerda la insistencia, el proyecto pasa por segunda vez a la Cámara Revisora, el
cual sólo podrá ser reprobado con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes. De no lograr este quórum, el proyecto se
da por aprobado y continúa su tramitación.
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Si el Presidente desaprueba el proyecto aprobado por el Congreso, formulando vetos u observaciones, el proyecto es devuelto a
la Cámara de Origen, con las observaciones, dentro del plazo de 30 días.
Si ambas Cámaras aprueban las observaciones, el proyecto es devuelto al Ejecutivo para su promulgación como ley.
Si las dos Cámaras rechazan todas o alguna de las observaciones del Presidente, e insistieren, por los dos tercios de sus miembros
presentes, en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverá el proyecto al Ejecutivo, el que debe promulgarlo
como ley.
En caso de ser rechazadas por las dos Cámaras todas o algunas de las observaciones hechas por el Presidente, pero no se
reuniera el quórum de dos tercios para insistir en el proyecto previamente aprobado por ellas, no habrá ley respecto de los puntos
de discrepancias.
Cada vez más relevante es la participación que tienen los ciudadanos en el proceso de formación de la ley,
a través de:
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c. Invitación de personas como opinión experta durante la tramitación de un proyecto de ley; y
d. Cualquier instancia en que los ciudadanos transmiten su interés en que se legisle sobre una
materia en particular.
La función jurisdiccional tiene por finalidad conocer, resolver y hacer ejecutar lo juzgado. Así, a
los tribunales, que son los órganos que ejercen la función jurisdiccional, les corresponde conocer
de las causas civiles y criminales, resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado, lo que tiene efectos
relativos, esto es, sólo aplicables para el caso
particular y no para la generalidad de casos similares. Esta función jurisdiccional que desempeñan los
tribunales de justicia les permite hacer ejecutar lo juzgado, para lo cual pueden impartir órdenes directas a
la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren. Es la denominada fuerza
de imperio de los tribunales de justicia.
Los tribunales de justicia se encuentran distribuidos en todo el territorio del Estado y ejercen sus
atribuciones y competencias dentro de los límites territoriales que les corresponden según la Constitución
Política de la República y las leyes.
La actuación de los tribunales de justicia está informada de los principios de independencia, legalidad,
territorialidad, pasividad, inamovilidad, inexcusabilidad, responsabilidad y publicidad. A continuación se
describen:
1) Principio de independencia. Principio esencial del Estado de Derecho que otorga independencia al
Poder Judicial respecto de los demás poderes del Estado, para así dar cabal cumplimiento a las
funciones que la Constitución y las leyes le encomiendan.
2) Principio de legalidad. Este principio supone, en primer lugar, que los tribunales deben estar
establecidos por ley y, segundo, que los tribunales conocen las causas y fallan conforme a la ley.
3) Principio de territorialidad. Implica, en cuanto principio, que cada tribunal ejerce sus funciones en
un determinado territorio de la República, con excepción de la Corte Suprema que tiene
jurisdicción sobre todo el territorio nacional.
4) Principio de pasividad. Supone que, por regla general, los tribunales actúan a requerimiento de
parte, salvo las excepciones legales, como por ejemplo: la oficialidad que exige de los tribunales
de familia en casos en que existe vulneración de los derechos de un niño, niña o adolescente.
Sin embargo, la inamovilidad de los jueces no es absoluta y la cesación de los jueces en sus
funciones tiene lugar: por haber cumplido 75 años de edad; por incapacidad legal sobreviniente;
por renuncia; o por ser depuestos de sus destinos, por causa legalmente sentenciada.
6) Principio de inexcusabilidad. Este principio establece que los jueces deben resolver siempre los
asuntos de su competencia sometidos a su consideración, aun ante ausencia de ley al respecto,
debiendo en tal caso aplicar el espíritu general de la legislación y la equidad natural. Al respecto
nuestra Carta Fundamental señala que "reclamada su intervención en forma legal y en
negocios de su competencia, no podrán excusarse (los tribunales) de ejercer su
autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometidos a su
decisión”.
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7) Principio de responsabilidad. La responsabilidad es otro principio básico del Estado de Derecho.
No puede haber ninguna autoridad u órgano del Estado liberado de responsabilidad por los actos
que ejecuten dentro de sus funciones. En este sentido, la Constitución Política establece la
responsabilidad ministerial de los jueces, haciéndolos responsables de los delitos de: cohecho,
falta de observancia de las leyes que reglan el proceso, prevaricación y torcida administración de
justicia.
8) Principio de publicidad. En virtud de este principio, los actos de los tribunales son públicos para
terceros, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley, referidas por ejemplo a
proteger la presunción de inocencia, datos personales de los litigantes o cuestiones que involucren
la seguridad interior del Estado.
El Poder Judicial está conformado jerárquicamente por la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones
y Juzgados de Letras. Tiene una estructura jerárquica piramidal, en cuya base se encuentran los
tribunales de primera instancia, siguiendo en línea ascendente hacia las Cortes de Apelaciones y
en la cúspide de su estructura la Corte Suprema.
a) Corte Suprema
La Excma. Corte Suprema es el más alto tribunal del país, abarcando su jurisdicción a todo el
territorio de la República.
Además, le corresponde conocer de los recursos procesales (casación, apelación, queja y revisión)
entablados contra resoluciones de los tribunales inferiores, uniformando la interpretación de la ley,
generando jurisprudencia, que en casos análogos puede ser seguida por los tribunales de inferior jerarquía.
Está compuesta por 21 miembros, cada uno de los cuales recibe el nombre de Ministro, uno de los cuales
es su Presidente, elegido por los propios ministros, y dura dos años en sus funciones, no pudiendo ser
reelegido.
La Corte Suprema de Justicia funciona dividida en salas especializadas o en pleno, según lo determine
la ley para las materias que le corresponda conocer. Corresponderá a la Corte Suprema, mediante auto
acordado, establecer cada dos años las materias de que conocerá cada una de las salas en que ésta se
divida, tanto en funcionamiento ordinario como extraordinario. Al efecto, especificará la o las salas que
conocerán de materias civiles, penales, constitucionales, contencioso administrativas, laborales, de
menores, tributarias u otras que el propio tribunal determine.
b) Cortes de Apelaciones
En nuestro país existen 17 Cortes de Apelaciones, las que tienen asiento en Arica, Iquique, Antofagasta,
Copiapó, La Serena, Valparaíso, Santiago, San Miguel, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Temuco,
Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas.
Cada Corte de Apelaciones tiene su propio territorio jurisdiccional y el número de miembros que les
designa la ley. Los miembros de las Cortes de Apelaciones reciben el nombre de Ministros.
Cada Corte ejerce su jurisdicción sobre un cierto territorio compuesto por un conjunto de provincias o una
región. Actualmente sólo la Octava Región y la Metropolitana poseen dos Cortes de Apelaciones.
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Al igual que la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones funcionan en salas o como tribunal pleno. En
general, podemos decir que las materias entregadas al conocimiento de una Corte de Apelaciones son los
recursos de apelación deducidos en contra de las resoluciones pronunciadas en primera instancia. Es por
ello que las Cortes de Apelaciones reciben el nombre de Tribunal de Apelación o de Segunda Instancia.
En la base del Poder Judicial se encuentran los tribunales de primera instancia, que son, salvo
excepciones, los primeros en ser llamados a conocer de los distintos asuntos que se han judicializado.
Actualmente, los tribunales de primera instancia están integrados por:
i) Los Juzgados de Letras en lo Civil, que son los llamados a resolver asuntos de naturaleza
contenciosa o no contenciosa civil. Destacan los juicios ordinarios por incumplimiento de
contratos, por indemnización de perjuicios, juicios de arrendamiento, etc.
En virtud del artículo 47 del COT, tratándose de juzgados de letras que cuenten con un juez y un
secretario, las Cortes de Apelaciones podrán ordenar que los jueces se aboquen de un modo
exclusivo a la tramitación de una o más materias determinadas, de competencia de su tribunal,
cuando hubiere retardo en el despacho de los asuntos sometidos al conocimiento del tribunal o
cuando el mejor servicio judicial así lo exigiere.
Al Juzgado Civil le corresponde conocer de todas las causas civiles, de comercio y de minas, y se
entiende por causas de minas, aquellas en que se ventilan derechos regidos especialmente por el
Código de Minería;
ii) Los Juzgados de Garantía, a los cuales corresponde el conocimiento de los delitos, la
aplicación de las penas, la protección a los ofendidos, y en general, garantizar los derechos de
todos los intervinientes del proceso penal.
Los Juzgados de Garantía son tribunales compuestos por uno o más jueces con competencia en un
mismo territorio jurisdiccional, que actúan y resuelven unipersonalmente los asuntos sometidos a su
conocimiento. Se encuentran bajo la supervigilancia de las Cortes de Apelaciones.
a. Asegurar los derechos del imputado y demás intervinientes en el proceso penal, de acuerdo a la
ley procesal penal;
b. Dirigir personalmente las audiencias que procedan, de conformidad a la ley procesal penal;
c. Dictar sentencia, cuando corresponda, en los procedimientos simplificado y abreviado que
contempla la ley procesal penal;
d. Conocer y fallar las faltas penales de conformidad con el procedimiento contenido en la ley
procesal penal;
e. Conocer y fallar, conforme a los procedimientos regulados en el Título I del Libro IV del Código
Procesal Penal, las faltas e infracciones contempladas en la Ley de Alcoholes, cualquiera sea la
pena que ella les asigne;
f. Hacer ejecutar las condenas criminales y las medidas de seguridad, y resolver las solicitudes y
reclamos relativas a dicha ejecución, de conformidad a la ley procesal penal, y
g. Conocer y resolver todas las cuestiones y asuntos que le encomiende el Código Orgánico de
Tribunales, la ley procesal penal y la ley de responsabilidad penal adolescente.
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iii) Tribunales de Juicio Oral en lo Penal
Son tribunales colegiados de primera instancia. Los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal funcionan
en una o más salas integradas por tres miembros. Sin perjuicio de lo anterior, podrán integrar
también cada sala otros jueces en calidad alternos, con el sólo propósito de subrogar, si fuere
necesario, a los miembros que se vieren impedidos de continuar participando en el desarrollo del
juicio oral, en los términos que contemplan los artículos 76, inciso final, y 281, inciso quinto, del
Código Procesal Penal.
Cada sala esta dirigida por un Juez Presidente de Sala. La integración de las salas de estos
tribunales, incluyendo los jueces alternos de cada una, se determina mediante sorteo anual, que se
efectúa durante el mes de enero de cada año.
a) Conocer y juzgar las causas por crimen o simple delito, salvo aquellas relativas a simples delitos
cuyo conocimiento y fallo corresponda a un juez de garantía;
b) Resolver, en su caso, sobre la libertad o prisión preventiva de los acusados puestos a su
disposición;
c) Resolver todos los incidentes que se promuevan durante el juicio oral, y
d) Conocer y resolver los demás asuntos que la ley procesal penal y el sistema de justicia militar
les encomiende.
Los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal se encuentran sometidos a la supervigilancia de las Cortes
de Apelaciones.
iv) Los Juzgados de Familia que conocen la mayor parte de los asuntos de familia, aquellos en que
se ve implicado un niño, niña o adolescente y las cuestiones relativas a violencia intrafamiliar que
no sean constitutivas de delito.
Los Juzgados de Familia tendrán el número de jueces que para cada caso señala la Ley Nº 19.968
y contarán, además, con un consejo técnico, un administrador y una planta de empleados de
secretaría y se organizarán en unidades administrativas.
1. Las causas relativas al derecho de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes;
2. Las causas relativas al derecho y el deber del padre o de la madre que no tenga el cuidado
personal del hijo, a mantener con éste una relación directa y regular;
3. Las causas relativas al ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad;
4. Las causas relativas al derecho de alimentos;
5. Todos los asuntos en que aparezcan niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados o
amenazados en sus derechos, respecto de los cuales se requiera adoptar una medida de protección;
6. Las acciones de filiación y todas aquellas que digan relación con la constitución o
modificación del estado civil de las personas;
7. La autorización para la salida de niños, niñas o adolescentes del país, en los casos en que
corresponda de acuerdo con la ley;
8. Las causas relativas al maltrato de niños, niñas o adolescentes
9. El procedimiento de adopción
10. Las acciones de separación, nulidad y divorcio reguladas en la Ley de Matrimonio Civil;
11. Los actos de violencia intrafamiliar;
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v) Los Juzgados Laborales, que son competentes para conocer de las causas laborales, es decir,
aquellas que se suscitan entre trabajadores y empleadores.
Las materias de las cuales estos tribunales son competentes para conocer son:
1. Las cuestiones suscitadas entre trabajadores y empleadores por aplicación de las normas
laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos
del trabajo o de las convenciones y fallos arbitrales en materia del trabajo.
2. Las cuestiones derivadas de la aplicación de las normas sobre organización sindical y
negociación colectiva que la ley entrega al conocimiento de los juzgados de letras del trabajo.
3. Las cuestiones derivadas de la aplicación de las normas de previsión o seguridad social,
planteadas por pensionados, trabajadores activos o empleadores, salvo en lo referido a la revisión
de las resoluciones sobre declaración de invalidez o del pronunciamiento sobre el otorgamiento de
licencias medicas.
4. Los juicios en que se demande el cumplimiento de obligaciones que emanen de títulos a los
cuales las leyes laborales y de previsión o de seguridad social otorguen merito ejecutivo, salvo que
exista dentro de la juridicción juzgados de cobranza laboral y previsional, en cuyo caso a éstos les
corresponde su conocimiento.
5. Las reclamaciones que procedan contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas
en materias laborales, previsionales o de seguridad social.
6. Los juicios en que se pretenda hacer efectiva la responsabilidad del empleador derivada de
accidentes del trabajo o de enfermedades profesionales,
7. Todas aquellas materias que las leyes entreguen a juzgados de letras con competencia en lo
laboral.
En las comunas que no sean territorio jurisdiccional de los juzgados de letras del trabajo,
conocerán de las materias antes señaladas los juzgados de letras.
El Código del Trabajo además del procedimiento ordinario establece otros procedimientos
especiales como el monitorio, tutela laboral, ejecutivo y reclamo de multas administrativas.
vi) Los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional a los cuales compete conocer del
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales.
La Ley Nº 20.022, publicada el 30 de mayo del año 2000, modifica el modelo organizativo de la
justicia del trabajo, separando las funciones jurisdiccionales, según se trate de controversias
propiamente laborales (juicios declarativos), o de aquellas destinadas a conocer la ejecución de
títulos ejecutivos laborales y previsionales. De esta manera se crean 4 Juzgados de Cobranza
Laboral y Previsional con asiento en las siguientes comunas:
- Valparaíso;
- Concepción;
- San Miguel;
- Santiago.
1. Los juicios en que se demande el cumplimiento de obligaciones que emanen de títulos a los
cuales las leyes laborales y de previsión o seguridad social otorguen mérito ejecutivo; y
2. La ejecución de todos los títulos ejecutivos regidos por la ley Nº 17.322 modificada por la ley
Nº 20.023, relativa a la cobranza judicial de imposiciones, aportes y multas en los institutos
de previsión (Cotizaciones previsionales, de salud, seguro de cesantía, mutuales de seguridad
y cajas de compensación).
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Esta competencia se ejerce por los juzgados de letras del trabajo en aquellas comunas en que no existen
juzgados de cobranza laboral y previsional.
vii) Los Juzgados de Letras de competencia común, son tribunales de primera instancia
encargados de impartir justicia en dos o más competencias (civil, garantía, familia, cobranza,
laboral).
Los Juzgados de Letras son tribunales unipersonales de primera instancia. Están compuestos por un
juez letrado, un secretario abogado, y un número variable de funcionarios administrativos o
personal de secretaría. Se encuentran bajo la supervigilancia de las Cortes de Apelaciones.
Habitualmente tienen jurisdicción común (esto es, conocen todo tipo de asuntos), sin embargo,
también, existen juzgados especializados en materias penales, civiles, de familia y de trabajo.
La legislación vigente establece que debe existir, a lo menos, un juzgado de letras por cada comuna,
sin embargo, en la practica, muchas comunas del país cuentan con más de un tribunal en su
jurisdicción, mientras existen otras donde dicha disposición es aún una mera expectativa.
De acuerdo a la jurisdicción asignada, los juzgados se dividen en: Asiento de Corte de Apelaciones,
Capital de Provincia y de comuna o agrupación de comunas, sin constituir esto una dependencia
jerárquica.
Producto de las reformas procesales de los últimos años muchos Juzgados de Letras poseen
competencia en materias de garantía, familia, laboral y cobranza, además de las materias civiles.
Estos tribunales son juzgados de competencia común formados por dos jueces pero que actúan
jurisdiccionalmente de forma unipersonal (si bien hay dos jueces, cada causa la conoce y resuelve
un solo juez). Tal como los juzgados de letras tradicionales pueden tener competencia en materias
de garantía, familia, laboral y cobranza, además de las materias civiles.
Están compuestos por dos jueces, un administrador, un jefe de unidad y un número variable de
funcionarios administrativos o personal de secretaría.
Son tribunales de primera instancia que se encuentran bajo la supervigilancia de las Cortes de
Apelaciones.
Los derechos humanos son aquellos derechos inherentes a la persona y que le pertenecen en
razón a su dignidad, por su naturaleza y condición humana. Son independientes del derecho
positivo vigente.
Los derechos fundamentales, por su parte, son los derechos humanos garantizados en el ordenamiento
jurídico y reconocidos principalmente en la Constitución Política de la República y en los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Son, en consecuencia, los que
conforman el bloque constitucional de derechos humanos.
Entre los tratados internacionales de mayor relevancia en el ámbito de los derechos esenciales que emanan
de la naturaleza humana cabe mencionar:
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2) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y
Se asegura también a toda persona el derecho a la libertad de conciencia, a la manifestación de todas las
creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, las buenas costumbres o al
orden público. En similar sentido el derecho a la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura
previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder por los delitos y abusos
que se cometan en el ejercicio del derecho.
Por su parte, se garantiza a toda persona el derecho a un debido proceso, a defensa y a la irretroactividad
de la ley penal, entre otras importantes garantías constitucionales.
En materia laboral, se asegura la libertad de trabajo, el derecho a la libre contratación y a la libre elección
del trabajo, prohibiéndose cualquier discriminación que no se base en la capacidad e idoneidad personal.
Con todo, en determinadas circunstancias, la ley puede exigir nacionalidad chilena y límites de edad.
En cuanto a la libertad económica, se establece el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que
no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que
la regulan.
La Constitución Política reconoce el derecho a la propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de
bienes corporales o incorporales. Sólo la ley determina el modo de adquirir, usar y gozar de la propiedad y
disponer de ella, como asimismo las limitaciones y obligaciones que derivan de su función social. El
titular del derecho de propiedad sólo puede ser privado de él o de algunos de sus atributos o facultades
esenciales por una ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o
interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado tiene, por cierto, derecho a indemnización por
el daño patrimonial efectivamente causado.
Con relación a las igualdades que forman parte de los derechos civiles y políticos, nuestra
Constitución Política asegura las siguientes:
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2) La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije
la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas.
3) La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia
económica y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.
4) La igualdad en la admisión a todas las funciones públicas, sin otros requisitos que los que
impongan la Constitución y las leyes.
En particular, en materia de igualdad entre hombres y mujeres, desde mediados de los años ’90 se ha
incorporado la denominada “perspectiva de género” como un instrumento para promover la igualdad entre
mujeres y hombres y eliminar la desigual distribución del poder entre ambos.
En el caso de personas extranjeras, cabe considerar que nuestra Constitución les garantiza los mismos
derechos que a los chilenos pudiendo votar en las elecciones si tienen permanencia definitiva y viven en
Chile por más de 5 años. En materia de educación, el ordenamiento jurídico les garantiza educación
gratuita desde la enseñanza preescolar hasta la media, incluso si su condición migratoria es irregular; y en
salud, tienen derecho a la atención de urgencia y también en forma privada pagando las prestaciones
médicas y hospitalarias y, si son niños o adolescentes, hay atención de salud en los establecimientos de la
red pública en igualdad de condiciones que los chilenos.
Desde esta perspectiva, son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no
hayan sido condenados a pena aflictiva. Esta calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de
optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran.
Finalmente, cabe considerar que los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del país
pueden sufragar desde el extranjero en las elecciones primarias presidenciales, en las elecciones de
Presidente de la República y en los plebiscitos nacionales. Tratándose de extranjeros avecindados en
Chile por más de cinco años, que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido
condenados a pena aflictiva, podrán también ejercer el derecho de sufragio.
Son los derechos humanos socioeconómicos, que se diferencian de los derechos civiles y políticos. Los
derechos económicos, sociales y culturales están contemplados en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, cuya protección contempla el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales. Se consideran como derechos de segunda generación e incluyen, entre otros, el derecho a la
alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, a vivir en un medio ambiente libre de
contaminación, a la seguridad social y a la educación.
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2.4. Protección de Garantías Constitucionales
Un simple listado de derechos establecidos en el texto de la Constitución, por muy completo que éste
sea, no serviría de mucho si no se consignaran los recursos o medios idóneos que permitan a las personas
recurrir a un órgano jurisdiccional objetivo e imparcial cuando los derechos fundamentales sean
amenazados, perturbados o conculcados por acto de autoridad o de particulares, para que éste
restablezca el imperio del derecho. Corresponde a los tribunales asegurar el respeto de esas garantías por
medio de las acciones constitucionales, como la acción de amparo y recurso de protección.
3. EL ESTADO DE DERECHO
Hablamos de Estado de derecho para referirnos a aquel que se rige por un sistema de leyes e instituciones
ordenado en torno de una Constitución, en el que el ordenamiento jurídico organiza y fija los límites de
actuación de autoridades, organismos y funcionarios.
a. La función jurisdiccional está radicada en tribunales de justicia a los que les corresponde conocer
de las causas civiles y criminales, resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado para un caso
determinado.
c. El poder Estatal se distribuye en órganos diferenciados que desarrollan su tarea con suficiente
autoridad e independencia. Ello implica la existencia de órganos ejecutivos, legislativos,
judiciales, de control, entre otros, que desarrollan sus funciones específicas y que pueden evitar
que los otros abusen del poder o realicen actos arbitrarios.
d. Los órganos del Estado sólo pueden actuar válidamente previa investidura regular de sus
integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley. En consecuencia, toda
autoridad es responsable por los actos contrarios al ordenamiento jurídico generándose
responsabilidad penal, civil, administrativa y/o política.
Los derechos de los ciudadanos en general y, particularmente frente a los órganos de la Administración
del Estado y de la Administración de Justicia son ejercidos cada vez con más fuerza, en la medida que la
normativa perfila nuevas y mejores herramientas para hacerlos efectivos y también en la medida que la
ciudadanía se va informando acerca de los mismos.
El ciudadano, en consecuencia, descubre que puede ubicarse desde distintas perspectivas o posiciones en
su relación con el Estado y con la sociedad en general, como usuario de servicios, beneficiario de
políticas públicas, cliente, solicitante de información pública, funcionario o defensor de sus datos
personales, entre otros.
Sin perjuicio de los recursos administrativos, es posible sostener que los tribunales de justicia
son el espacio esencial al que los ciudadanos recurren en busca de la protección,
restablecimiento o reparación de sus derechos cada vez que éstos son
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amenazados o vulnerados, sin embargo hay que considerar también que, en su calidad de ciudadanos, les
asisten derechos y tienen deberes en relación al trato en cuanto usuarios del sistema judicial.
Dentro de los principales derechos que podemos mencionar, está el de recibir información general y
actualizada sobre el funcionamiento del Poder Judicial y sobre las características y requisitos genéricos de
los distintos procedimientos judiciales y administrativos en que deba o pueda participar; a conocer el
horario de atención al público, el que deberá encontrarse en un lugar visible y accesible; a obtener
información clara, completa, veraz y actualizada sobre el estado de su trámite; a acceder a los documentos,
libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado; a ser informada con un lenguaje
sencillo y preciso; entre otros.
El ciudadano tiene también derecho a ser atendido con dignidad, respeto e igualdad por las autoridades y
funcionarios del Poder Judicial, sin distinción de raza, género, religión, opinión política, nacionalidad,
origen social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición; a exigir reserva de la
información que proporcione a los funcionarios y autoridades y que pertenezca a su esfera privada, salvo
aquella que por ley deba ser puesta a disposición de las partes o de terceros.
También tiene derecho a expresar su opinión sobre la calidad de la atención brindada y a formular
consultas, reclamos, felicitaciones o sugerencias relativas al funcionamiento y a la calidad de la atención
recibida, y a ser informado respecto del procedimiento a seguir ante dichas consultas, reclamos,
felicitaciones o sugerencias.
En materia de costos, el ciudadano tiene derecho a incurrir en los menores costos económicos posibles; a
que su comparecencia personal ante los órganos y tribunales que integran el Poder Judicial sea lo menos
gravosa posible; y a disponer gratuitamente de los formularios que se necesiten para el ejercicio de sus
derechos ante los tribunales cuando no se ordene obligatoriamente la intervención de abogado u otro
profesional.
En relación a situaciones particulares, cabe agregar que la Ley de Juzgados de Familia establece que el
niño, niña o adolescente tiene derecho a ser oído en todo proceso judicial en que esté directamente
implicado y a que se guarde la reserva necesaria para preservar su intimidad y el derecho a su propia
imagen.
Por su parte, tratándose de los ciudadanos con discapacidad sensorial, física o psíquica, se debe considerar
especialmente que ellos pueden ejercer sus derechos y que, en casos expresamente establecidos en la ley,
tienen derecho a la utilización de un intérprete de signos o de medios tecnológicos para comunicarse.
Finalmente, en Chile los extranjeros tienen derecho a acceder a la justicia en igualdad de condiciones que
los nacionales y, en consecuencia, deben ser atendidos sin sufrir discriminación alguna por razón de su
raza, lengua, religión o creencias.
En materia de deberes, es útil recordar que el ciudadano que recurre al Poder Judicial tiene el deber de
respetar a los funcionarios y autoridades que le atienden, respetar los procedimientos y horarios
dispuestos para su atención y no dañar los bienes y dependencias que se ponen a disposición del público.
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La referida ley distingue al efecto entre transparencia activa y pasiva.
La primera, consiste en la obligación que tienen los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los
gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, los servicios públicos, las empresas del
Estado, la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Congreso Nacional, los Tribunales
que forman parte del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Justicia
Electoral, de mantener información actualizada en sus respectivas páginas web.
Si el órgano obligado a mantener la información referida en su página web incumple con esta obligación,
cualquier ciudadano puede denunciar al Consejo para la Transparencia y a la Contraloría General de la
República.
El Consejo para la Transparencia es un servicio público autónomo que tiene por funciones principales
promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas de transparencia
y garantizar el derecho de acceso a la información.
En relación a la transparencia denominada “pasiva”, podemos señalar que es el derecho que tienen los
ciudadanos para solicitar información de cualquier órgano de la Administración del Estado
presencialmente en el servicio al cual se requiere el acceso a la información, o bien a través de su
respectiva página web, completando el formulario diseñado especialmente para estos fines.
Una vez hecha la solicitud, el requerido tiene un plazo máximo de 20 días hábiles para dar respuesta,
plazo que se puede extender excepcionalmente por otros 10 días hábiles, lo que le deber ser comunicado al
solicitante.
En caso que la información solicitada no sea entregada dentro de plazo o sea denegada por causa que no se
estime por el ciudadano como de secreto o reserva, éste puede presentar una acción de reclamo –o
amparo- ante el Consejo para la Transparencia, dentro del plazo de 15 días hábiles. Recibido el amparo, el
Consejo para la Transparencia pide informe al organismo reclamado el cual tiene 10 días hábiles para
formular sus observaciones y/o descargos. Evacuado el informe o transcurrido el plazo, el Consejo para la
Transparencia resuelve el amparo. Si decide que debe entregarse la información, fijará un plazo prudente
para su entrega.
En contra de la resolución del Consejo para la Transparencia procede recurso de ilegalidad ante la Corte
de Apelaciones respectiva, dentro del plazo de 15 días corridos. La interposición de este recurso
suspende los efectos de la resolución recurrida que da lugar al acceso a la información.
Finalmente, cabe considerar que el jefe de servicio del organismo –su Subsecretario o Director- que
niegue infundadamente el acceso a la información, puede ser sancionado con una multa de 20% a 50% de
su remuneración. Si la autoridad persiste en su actitud, se le doblará la sanción pudiendo ser suspendido
del cargo por cinco días.
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En consecuencia, el Poder Judicial asumió desde ese momento un compromiso institucional expreso de
entregar información a la ciudadanía en forma transparente, asertiva, con un lenguaje comprensible, sin
más límite que las exigencias legales que establecen la reserva o el secreto de asuntos específicos.
Adicionalmente, hay que destacar que el Poder Judicial cuenta, desde el año 2008, con una Comisión de
Transparencia, encargada de velar, promover e impulsar iniciativas que contribuyan al fortalecimiento de
la transparencia como un valor institucional, así como también conocer y resolver las peticiones que en
esta materia realice la ciudadanía, haciendo efectivo el cumplimiento de las normas relativas a la materia
establecidas tanto en la referida Ley N° 20.285, como en la Constitución Política de la República, el
Código Orgánico de Tribunales y en los acuerdos adoptados por el tribunal pleno.
En este contexto, se exige a los miembros del Poder Judicial, en garantía de los principios de probidad y
transparencia, presentar declaraciones juradas de intereses, de patrimonio y de no ser dependiente de
sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales.
Dentro de las obligaciones que impone la Ley 20.285 al Poder Judicial, hay que considerar la establecida
en el artículo octavo transitorio, que impone a la Corporación Administrativa del Poder Judicial el deber
de mantener a disposición permanente del público en sus sitios electrónicos, y debidamente actualizados,
los antecedentes indicados en el artículo 7° de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a
la Información de la Administración del Estado.
En los asuntos cuya cuantía exceda de 500 unidades tributarias mensuales o respecto de los cuales se
impongan multas superiores a dicho monto, o penas de presidio o reclusión superiores a tres años y un
día, las sentencias de término de los tribunales ordinarios o especiales, y las definitivas en caso de que las
primeras sólo modifiquen o reemplacen parte de éstas, deberán publicarse.
En consecuencia, la norma no obliga a la publicidad de todas las sentencias ejecutoriadas, sino solo
aquellas consideradas según su cuantía. Sobre este punto cabe anotar que la cuantía, en materia civil
corresponde al valor de lo disputado y, en materia penal a la pena que el delito lleva consigo.
En materia de transparencia activa el Poder Judicial, junto con cumplir la obligación de mantener
información permanentemente actualizada en su página web, publica información adicional, tal como la
votación de los candidatos a ministros de la Corte Suprema y la publicación de sus antecedentes en el sitio
web, los concursos públicos para la selección de abogados integrantes, las declaraciones de patrimonio,
intereses y currículos de todos los ministros de la Corte Suprema y ministros de las Cortes de Apelaciones
del país.
6. LA ÉTICA JUDICIAL
6.1. Principios
1. Dignidad.
Exige a todo miembro del Poder Judicial ejercer su cargo con dignidad, absteniéndose de toda conducta
contraria a la seriedad y decoro que el cargo exige. Este principio debe expresarse especialmente en las
audiencias, en relación a las exigencias que requiere la dignidad de la magistratura en el vestuario, trato
con abogados y otros partícipes en los procedimientos, así
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como con los subordinados y público en general, evitando toda actitud o comportamiento que
menoscabe tal condición.
2. Probidad.
Consiste en el deber de actuar con rectitud y honestidad, procurando prestar servicio satisfaciendo el
interés general de la Justicia y desechando todo provecho o ventaja personal que pueda lograr por sí o a
través de otras personas.
Esta obligación exige abstenerse de mostrar interés por asuntos de que conozca o pueda conocer un
tribunal, interceder o intervenir en cualquier forma a favor o en contra de persona alguna, cualquiera que
sea la naturaleza del juicio o gestión de que se trate. Ella comprende también los concursos,
nombramientos, calificaciones, traslados y demás materias relativas al personal del Poder Judicial.
3. Integridad.
4. Independencia.
Tanto los jueces, como los demás funcionarios judiciales, deben en conjunto e individualmente, velar por
la autonomía de los tribunales y hacerla respetar en toda circunstancia.
5. Prudencia.
Todo miembro del Poder Judicial debe actuar con diligencia, tino y criterio en todas las materias en que le
corresponda intervenir en razón o con ocasión de sus funciones, procurando que la forma como las ejercen
inspire confianza a la comunidad.
6. Dedicación.
Los jueces y demás funcionarios judiciales deberán tener una disposición permanente a desempeñar sus
cargos con acuciosidad, conocimiento y eficiencia, actuando con equidad y diligencia en todas las
funciones que deban cumplir.
7. Sobriedad.
Los jueces y otros funcionarios del Poder Judicial deben demostrar templanza y austeridad tanto en
el ejercicio de sus cargos como en su vida social, evitando toda ostentación que pueda plantear dudas
sobre su honestidad y corrección personales.
8. Respeto.
Los jueces y demás funcionarios judiciales deberán demostrar respeto por la dignidad de todas las
personas en las audiencias y demás actuaciones que lleven a cabo con motivo del desempeño de sus
cargos.
9. Reserva.
Los jueces y demás funcionarios judiciales deben mantener absoluta reserva sobre todos los asuntos que
así lo exijan y de los que tomen conocimiento, absteniéndose de darlos a conocer, emitir opiniones en
público o privadas a su respecto, permitir que sean conocidos por otras personas ni utilizar la información
que posean en razón de sus funciones en beneficio propio o ajeno.
Los Ministros, Jueces y demás funcionarios judiciales deberán abstenerse de conceder entrevistas,
formular declaraciones, aceptar y contestar interrogatorios e incurrir de cualquier
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modo en publicidad, en diarios, revistas, televisión o cualquier medio de comunicación social sobre las
causas sometidas a su conocimiento o de otro Tribunal, bajo apercibimiento de aplicación de las medidas
disciplinarias que procedan.
Se prohíbe a los jueces y demás funcionarios judiciales la recepción de estímulos de carácter pecuniario
que excedan lo simbólico por el ejercicio de sus labores, pues ello, aparte de crear un ambiente público
desfavorable a la función judicial en general, afecta seriamente la independencia e imparcialidad de esos
funcionarios.
6.2. Inhabilidades
Todos los jueces, abogados integrantes y relatores deben dejar la debida constancia, con igual precisión y
objetividad de las circunstancias que, a su juicio, puedan configurar una causal de recusación amistosa a
su respecto.
6.3. Prohibiciones
En el ejercicio de sus cargos, los funcionarios del Poder Judicial están sujetos a las siguientes
prohibiciones:
a) Expresar su juicio respecto de los negocios que por la ley son llamados a fallar;
La Comisión de Ética de la Corte Suprema, tiene por objeto prestar cooperación al Pleno de la Corte
Suprema en el ejercicio de funciones de prevención, control y corrección del comportamiento de los
Ministros y Fiscal del Tribunal. Está conformada por el Presidente titular de la Corte Suprema, que la
preside, y por dos Ministros titulares nombrados por el Pleno de la Corte Suprema, a proposición del
Presidente.
A la Comisión le corresponde conocer las conductas de Ministros y Fiscal Judicial de la Corte Suprema
que puedan importar una contravención a la ética judicial o que sean reñidas con la probidad y la moral y,
desempeña su labor con miras a su prevención, control y corrección.
La Comisión debe guardar estricta y total reserva sobre las materias, asuntos, antecedentes y documentos
que se relacionen con sus actuaciones.
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MANUAL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
CAPÍTULO II: ESTRUCTURA DE LOS TRIBUNALES PENALES, LABORALES Y DE FAMILIA
1. EL COMITÉ DE JUECES
Es el nivel superior de decisión dentro del tribunal, integrado por un número variable de tres a cinco
Jueces dependiendo de la dotación del tribunal o juzgado.
El Art. 23 del Código Orgánico de Tribunales asigna al Comité de Jueces las siguientes funciones:
a) Aprobar el procedimiento objetivo y general a que se refieren los artículos 15 y 171, en su caso;
b) Designar, de la terna que le presente el juez presidente, al administrador del tribunal;
c) Resolver acerca de la remoción del administrador;
d) Designar al personal del juzgado, a propuesta de terna del administrador;
e) Conocer de la apelación que se interpusiere en contra de la resolución del administrador
que remueva a los jefes de unidades o a los empleados del tribunal;
f) Decidir el proyecto de plan presupuestario anual que le presente el juez presidente, para ser
propuesto a la Corporación Administrativa, y
g) Conocer de todas las demás materias que señale la ley.
Existirá Comité de Jueces en los tribunales en los que sirvan tres o más jueces. El Comité se conforma
de acuerdo a los siguientes criterios:
- Tribunales compuestos por cinco jueces o menos, el Comité se conformará por todos
ellos.
- Tribunales compuestos por más de cinco jueces, el Comité se compondrá por los cinco
jueces que sean elegidos por la mayoría del tribunal, cada dos años.
En los Juzgados en que se desempeñen uno o dos jueces, las atribuciones indicadas en las letras b), c), d) y
f)2 corresponderán al Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva. A su vez, las atribuciones
definidas en las letras a), e), g) y h) quedarán radicadas en el juez que cumpla la función de Juez
Presidente.
Los acuerdos del Comité de Jueces se adoptarán por mayoría de votos; en caso de empate decidirá el voto
del Juez Presidente.
2. JUEZ PRESIDENTE
El objetivo general del cargo es velar por el adecuado funcionamiento del tribunal o juzgado.
El Art. 24 del Código Orgánico de Tribunales establece que en el cumplimiento de su función, el Juez
Presidente tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
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Art. 15, La distribución de las causas entre los jueces de los juzgados de garantía se realizará de acuerdo a un procedimiento objetivo y general, que
deberá ser anualmente aprobado por el Comité de Jueces del juzgado a propuesta del juez presidente, o sólo por este último, según corresponda.
Art. 17, (inciso cuarto) La distribución de las causas entre las diversas salas se hará de acuerdo a un procedimiento objetivo y general que deberá ser
anualmente aprobado por el Comité de Jueces del tribunal, a propuesta del Juez Presidente.
2 Designar, de la terna que le presente el juez presidente, al administrador del tribunal; Calificar anualmente al administrador del tribunal; Resolver acerca
de la remoción del Administrador; Conocer de la apelación que se interpusiere en contra de la resolución del administrador que remueva al
subadministrador, a los jefes de unidades o a los empleados del juzgado o tribunal;
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De acuerdo al Título XIV, del Código Orgánico de Tribunales.
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MANUAL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
c) Proponer al Comité de Jueces el procedimiento objetivo y general a que se refieren los artículos
15 y 174;
d) Elaborar anualmente una cuenta de la gestión jurisdiccional del juzgado;
e) Aprobar los criterios de gestión administrativa que le proponga el Administrador del
Tribunal y supervisar su ejecución;
f) Aprobar la distribución del personal que le presente el Administrador del Tribunal;
g) Calificar al personal, teniendo a la vista la evaluación que le presente el Administrador del
Tribunal;
h) Presentar al Comité de Jueces una terna para la designación del Administrador del Tribunal;
i) Proponer al Comité de Jueces la remoción del Administrador del Tribunal.
El Juez Presidente es elegido de entre los miembros del Comité de Jueces, dura dos años en el cargo
pudiendo ser reelegido hasta por un nuevo período.
En aquellos tribunales que no cuenten con Comité de Jueces se aplicarán los siguientes criterios:
- Tribunales en que se desempeñe solo un Juez, éste tendrá las atribuciones de Juez
Presidente, con excepción de las contempladas en las letras a) y c) 5. Las atribuciones de las letras
h) y j)6 las ejercerá el Juez ante el Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva.
- Tribunales conformados por dos Jueces, las atribuciones de Juez Presidente, con las mismas
excepciones del caso anterior, se radicarán anualmente en uno de ellos empezando por el más
antiguo.
En ambos casos, el Juez Presidente deberá realizar, además de las señaladas en el artículo 23 del
Código Orgánico de Tribunales, las siguientes atribuciones (asignadas al Comité de Jueces):
a) Aprobar el procedimiento objetivo y general a que se refieren los artículos 15 y 17 en su caso;
b) Designar al personal del juzgado o tribunal, a propuesta de terna del administrador;
c) Decidir el proyecto de plan presupuestario anual que le presente el juez presidente, para ser
propuesto a la Corporación Administrativa, y
d) Conocer de todas las demás materias que señale la ley.
3. ADMINISTRADOR DE TRIBUNAL:
El objetivo general de este cargo es ser responsable por organizar y controlar la gestión
administrativa del Tribunal, administrando eficaz y eficientemente los recursos humanos, materiales y
financieros asignados a su Tribunal.
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Art. 15, La distribución de las causas entre los jueces de los juzgados de garantía se realizará de acuerdo a un procedimiento objetivo y general, que
deberá ser anualmente aprobado por el Comité de Jueces del juzgado a propuesta del juez presidente, o sólo por este último, según corresponda.
Art. 17, (inciso cuarto) La distribución de las causas entre las diversas salas se hará de acuerdo a un procedimiento objetivo y general que deberá ser
anualmente aprobado por el Comité de Jueces del tribunal, a propuesta del Juez Presidente.
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Presidir el Comité de Jueces, y Proponer al Comité de Jueces el procedimiento objetivo y general a que se refieren los artículos 15 y 17.
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Presentar al Comité de Jueces una terna para la designación del Administrador del Tribunal; Proponer al Comité de Jueces la remoción del Administrador
de Tribunal.
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El Art. 389 B del Código Orgánico de Tribunales otorga al Administrador de Tribunal las siguientes
funciones o responsabilidades:
a) Dirigir las labores administrativas propias del funcionamiento del tribunal o juzgado, bajo la
supervisión del Juez Presidente del Comité de Jueces.
b) Proponer al Comité de Jueces la designación del subadministrador, de los jefes de unidades
y de los empleados del tribunal.
c) Proponer al Juez Presidente la distribución del personal.
d) Evaluar al personal a su cargo.
e) Distribuir las causas a las salas del respectivo tribunal, conforme a un procedimiento objetivo
y general aprobado.
f) Remover al subadministrador, a los jefes de unidades y al personal de empleados, de
conformidad al artículo 389 F.
g) Llevar la contabilidad y administrar la cuenta corriente del tribunal, de acuerdo a las
instrucciones del Juez Presidente.7
h) Dar cuenta al Juez Presidente acerca de la gestión administrativa del tribunal.
i) Elaborar el presupuesto anual, que deberá ser presentado al Juez Presidente a más tardar en el
mes de mayo del año anterior al ejercicio correspondiente. El presupuesto deberá contener una
propuesta detallada de la inversión de los recursos que requerirá el tribunal en el ejercicio
siguiente.
j) Adquirir y abastecer de material de trabajo al tribunal, en conformidad con el plan presupuestario
aprobado para el año respectivo.
k) Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por el Comité de Jueces o el Juez Presidente o
que determinen las leyes.
4. UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Esta unidad es responsable de desarrollar toda la labor relativa al manejo de causas y registros del proceso
penal en el tribunal o juzgado, incluidas las relativas a las notificaciones, al manejo de las fechas y salas
para las audiencias; al archivo judicial básico, al ingreso y número de rol de las causas nuevas; a la
primera audiencia judicial de los detenidos; a la actualización diaria de la base de datos que contenga las
causas del tribunal o juzgado, y a las estadísticas básicas del tribunal o juzgado.
B. UNIDAD DE SERVICIOS:
Esta unidad es la encargada de las labores de soporte técnico de la red computacional del tribunal, de la
contabilidad y de apoyo a la actividad administrativa del tribunal, y la coordinación
7
De acuerdo a las políticas establecidas por la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
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y abastecimiento de todas las necesidades físicas y materiales para la realización de las audiencias.
Es la unidad responsable de otorgar una adecuada atención, orientación e información al público que
concurra al tribunal, especialmente a la víctima, al defensor y al imputado, recibir la información que éstos
entreguen y manejar la correspondencia del tribunal.
D. UNIDAD DE SALA:
Esta unidad es responsable de brindar adecuada y rápida atención, información y orientación a los
testigos y peritos citados a declarar en el transcurso del juicio oral. Esta unidad existe sólo en los
Tribunales de Juicio Oral en lo Penal.
F. UNIDAD DE CUMPLIMIENTO
Esta unidad es responsable por desarrollar las gestiones necesarias para el adecuado y cabal
cumplimiento de las resoluciones, particularmente de aquellas que requieren de cumplimiento sostenido
en el tiempo.
G. UNIDAD DE LIQUIDACIÓN:
En tribunales que deban conocer materias de cobranza laboral y previsional deberán considerar la
existencia de una Unidad de Liquidación, responsable por efectuar los cálculos, con especial mención del
monto de la deuda, reajustes e interés y eventualmente las multas que determine la sentencia.
Los Consejos Técnicos, según el Código Orgánico de Tribunales, son organismos auxiliares de la
administración de justicia, compuestos por profesionales, cuya función es asesorar individual o
colectivamente a los jueces con competencia en asuntos de familia, en el análisis y mayor comprensión de
los asuntos sometidos a su conocimiento en el ámbito de su especialidad.
El Código Orgánico de Tribunales, en sus Títulos XI y XII, establece los aspectos relativos a los
Auxiliares de la Administración de Justicia, en cuanto los determina y fija, asimismo, el régimen de sus
nombramientos, requisitos, inhabilidades e incompatibilidades.
Algunos de ellos gozan de sueldo fiscal y, otros, perciben por el cumplimiento de sus funciones el arancel
u honorarios que las leyes o instrucciones establezcan. Asimismo, para los efectos del Escalafón General
de Antigüedad del Poder Judicial, algunos figuran en el Escalafón Primario y otros en el Escalafón
Secundario.
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MANUAL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
A. Fiscalía Judicial:
La fiscalía judicial es ejercida por el fiscal judicial de la Corte Suprema, quien es el jefe de servicio, y por
los fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones. Las funciones de la fiscalía judicial se limitan a los
negocios judiciales y a los de carácter administrativo del Estado en que una ley requiera especialmente su
intervención.
Los defensores públicos pueden representar en asuntos judiciales a los incapaces, a los ausentes y a las
fundaciones de beneficencia u obras pías, que no tengan guardador, procurador o representante legal.
Siempre que el mandatario de un ausente cuyo paradero se ignore, careciere de facultades para contestar
nuevas demandas, asumirá la representación del ausente el defensor respectivo, mientras el mandatario
nombrado obtiene la habilitación de su propia personería o el nombramiento de un apoderado especial
para este efecto, conforme a lo previsto en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil.
En los casos que trata este artículo el honorario de los defensores públicos se determinará con arreglo a lo
prevenido en el artículo 2117 del Código Civil, excepto los Defensores Públicos de Santiago y Valparaíso,
que gozarán de sueldo fiscal.
Son responsables de velar por el recto desempeño de las funciones de los guardadores de incapaces, de los
curadores de bienes, de los representantes legales de las fundaciones de beneficencia y de los encargados
de la ejecución de obras pías; y puede provocar la acción de la justicia en beneficio de estas personas y de
estas obras, siempre que lo estime conveniente al exacto desempeño de dichas funciones.
C. Relatores.
La Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones cuentan con relatores, encargados de: dar cuenta diaria de
las solicitudes que se presenten en calidad de urgentes, de las que no pudieren ser despachadas por la sola
indicación de la suma y de los negocios que la Corte mandare pasar a ellos; poner en conocimiento de las
partes o sus abogados el nombre de las personas que integran el tribunal, en el caso a que se refiere el
artículo 166 del Código de Procedimiento Civil; revisar los expedientes que se les entreguen y certificar
que están en estado de relación. En caso que sea necesario traer a la vista los documentos, cuadernos
separados y expedientes no acompañados o realizar trámites procesales previos a la vista de la causa,
informará de ello al Presidente de la Corte, el cual dictará las providencias que correspondan; hacer
relación de los procesos; anotar el día de la vista de cada causa los nombres de los jueces que hubieren
concurrido a ella, si no fuere despachada inmediatamente; y, cotejar con los procesos los informes en
derecho, y anotar bajo su firma la conformidad o disconformidad que notaren entre el mérito de éstos y los
hechos expuestos en aquéllos.
Los secretarios de las Cortes y juzgados de letras, son ministros de fe pública encargados de autorizar,
salvo las excepciones legales, todas las providencias, despachos y actos emanados de aquellas autoridades,
y de custodiar los procesos y todos los documentos y papeles que sean presentados a la Corte o juzgado en
que cada uno de ellos debe prestar sus servicios. Además corresponde a los secretarios de los juzgados de
letras hacer al juez en la relación de los incidentes y el despacho diario de mero trámite, el que será
revisado y firmado por el juez.
En caso de ausencia del Juez de Letras es subrogado por el Secretarios del respectivo Juzgado. A su vez,
según lo dispone el artículo 500 del Código Orgánico de Tribunales, los secretarios pueden ser subrogados
por los Oficiales 1° de sus respectivos juzgados.
E. Receptores.
Los receptores son ministros de fe pública encargados de hacer saber a las partes, fuera de las oficinas de
los secretarios, los decretos y resoluciones de los Tribunales de Justicia, y de evacuar
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todas aquellas diligencias que los mismos tribunales les cometieren. Además, deben recibir las
informaciones sumarias de testigos en actos de jurisdicción voluntaria o en juicios civiles y actuar en estos
últimos como ministros de fe en la recepción de la prueba testimonial y en la diligencia de absolución de
posiciones.
Los receptores ejercen sus funciones en todo el territorio jurisdiccional del respectivo tribunal. Sin
embargo, también podrán practicar las actuaciones ordenadas por éste, en otra comuna comprendida
dentro del territorio jurisdiccional de la misma Corte de Apelaciones.
Los procuradores del número, son oficiales de la administración de justicia encargados de representar en
juicio a las partes. Dentro de sus funciones especificas destacan: dar los avisos convenientes sobre el
estado de los asuntos que tuvieren a su cargo, o sobre las providencias y resoluciones que en ellos se
libraren, a los abogados a quienes estuviere encomendada la defensa de los mismos asuntos, y servir
gratuitamente a los pobres con arreglo a lo dispuesto por el artículo 595.
G. Notarios.
Los notarios son ministros de fe pública encargados de autorizar y guardar en su archivo los instrumentos
que ante ellos se otorgaren, de dar a las partes interesadas los testimonios que pidieren, y de practicar las
demás diligencias que la ley les encomiende. En cada comuna o agrupación de comunas que constituya
territorio jurisdiccional de jueces de letras, puede existir a lo menos un notario.
H. Conservadores.
Los conservadores son ministros de fe encargados de los registros conservatorios de bienes raíces, de
comercio, de minas, de accionistas de sociedades propiamente mineras, de asociaciones de canalistas, de
prenda agraria, de prenda industrial, de especial de prenda y demás que les encomienden las leyes. Puede
existir un conservador en cada comuna o agrupación de comunas que constituya el territorio jurisdiccional
de juzgado de letras.
I. Archiveros.
Los archiveros son ministros de fe pública encargados de la custodia de los documentos expresados en el
artículo 455 del Código Orgánico de Tribunales y de dar a las partes interesadas los testimonios que de
ellos pidieren.
Los cargos en el Poder Judicial se clasifican en tres Escalafones: Primario, Secundario y Empleados. En el
escalafón primario, se agrupan cargos como Ministro, Juez y Secretario y se distribuyen en categorías: los
ministros y el fiscal judicial de la Corte Suprema (primera categoría); los ministros y fiscales judiciales de
las Cortes de Apelaciones y los relatores y secretario de la Corte Suprema (segunda categoría); los jueces
de juzgado o tribunal de ciudad asiento de Cortes de Apelaciones y los relatores y secretario de Cortes de
Apelaciones (tercera categoría); los jueces de juzgado o tribunal de ciudad capital de provincia (cuarta
categoría); los jueces de juzgado o tribunal de comuna o agrupación de comunas y los secretarios de
juzgado de ciudad asiento de Cortes de Apelaciones (quinta categoría); los secretarios de juzgado de ciudad
capital de provincia, el prosecretario de la Corte Suprema y el secretario abogado del fiscal judicial de esa
misma Corte (sexta categoría); y los los secretarios de juzgado de comuna o agrupación de comunas
(séptima categoría)
En el escalafón secundario, se agrupan cargos como Defensor Público, Notario, Conservador, Archivero,
Procurador y Receptor, por una parte, y cargos como Administrador de Tribunal, Jefe de
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Unidad y Consejero Técnico. En el primero de los casos, sus cargos son proveidos por la Corte de
Apelaciones respectiva, y en el segundo, por la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
El personal del Poder Judicial corresponde a todas aquellas personas que, mediante resolución, han sido
nombradas para asumir un cargo dentro del Poder Judicial, sea en calidad de Planta, Contrata, Suplente,
Interino o en Práctica, de forma indefinida o transitoria, según la condición del nombramiento.
Tiene el cargo la calidad de “planta” cuando corresponde al conjunto de cargos permanentes asignados por
la ley a ese tribunal. Un cargo de planta puede servirse como titular, suplente o interino. Son titulares,
aquellos funcionarios que se nombran para desempeñar en propiedad un cargo vacante. Son interinos
aquellos empleados que se nombran para ocupar una plaza vacante, mientras ésta se provee con un titular.
Son suplentes aquellos empleados que se nombran para ocupar el empleo de un titular o interino, mientras
éste se encuentre impedido por cualquier causa para desempeñarlo.
En cambio se trata de un cargo “a contrata” cuando se presta servicios en determinadas materias, cuando
deban realizarse funciones propias del respectivo tribunal con una duración determinada, generalmente de
un año. Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de Diciembre de cada año y los
empleados que los sirven expirarán automáticamente en sus funciones en esa fecha, a menos que hubiere
sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación
En virtud de lo anterior, los jueces y funcionarios están obligados al uso de los dispositivos técnicos
disponibles en el sistema informático, para la correcta individualización y suscripción de documentos
asignados para su desempeño.
Para las comunicaciones se utilizan los medios electrónicos, sea correo electrónico, vía sistema
informático –aplicable para comunicaciones entre tribunales-, interconexión -respecto de aquellas
instituciones con las cuales se cuente con este mecanismo-, o cualquier otro medio electrónico idóneo.
Es fundamental promover que todo litigante, desde su primera solicitud o comparecencia ante el Tribunal,
individualice un medio electrónico único de notificación con el fin de facilitar la comunicación expedita
de la información de que se trate.
Los registros administrativos deben efectuarse y almacenarse por medios electrónicos, quedando
reservado para casos muy excepcionales el uso de libros o archivadores en formato análogo o de papel.
En el caso de las sentencias, se debe llevar un registro en soporte escrito de papel, firmado y autorizado.
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Cabe hacer expresa mención que, en la medida que todos los funcionarios utilicen en forma adecuada el
sistema informático, registrando toda la información relativa a la tramitación de cada causa, se podrá
contar con información en mayor cantidad y calidad, lo cual se traducirá en mecanismos y antecedentes
de seguimiento y evaluación más certeros y pertinentes.
1. TRAMITACIÓN
Por otra parte, el patrocinio para un abogado puede ser constituido de dos formas: la primera, ante el
ministro de fe del Tribunal y, la segunda, en audiencia, ante el juez que la dirija.
Conforme el Acta 37-2016, “en caso que la parte o interviniente no suscriba la primera presentación al
tribunal con firma electrónica, simple o avanzada, bastará la firma electrónica del abogado patrocinante
para ser incorporada en la Oficina Judicial Virtual, debiendo regularizarse la situación en los plazos
establecidos por la ley o en la primera audiencia fijada por el tribunal. Tratándose de la demanda, el no
cumplimiento de lo anterior facultará al tribunal para proceder a su archivo”.
Una vez ingresada la causa al sistema informático, se le asigna en forma automática un RIT (Rol de
Ingreso Tribunal).
La distribución de causas entre los jueces que integren el tribunal, se regirá conforme al procedimiento
objetivo y general propuesto por el Administrador y Juez Presidente, y aprobado por el Comité de Jueces.
b) Aquellas recibidas por medios físicos: antes de ser ingresadas al sistema informático, debe
verificarse que contengan la información básica requerida para poder ser incorporadas a la causa.
A continuación serán digitalizadas e ingresadas al sistema informático.
c) Aquellas realizadas en forma previa (mismo día) a una audiencia fijada: deben ser resueltos e
ingresados en la audiencia.
Ejecutoriada una resolución que pone término definitivo al proceso, se deberá llevar a cabo el
procedimiento establecido en la ley.
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2. AUDIENCIAS
En los juzgados de primera instancia prima la oralidad e inmediación, salvo en el jursidcción civil, que es
la única que no ha sido reformada, en que rige el principio de escrituración.
3. NOTIFICACIONES
Las notificaciones son aquellas actuaciones que tienen por objeto poner en conocimiento de las partes o de
terceros una resolución judicial.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 68 del Acta N°71-2016: “Todo litigante será llamado, desde su
primera solicitud o comparecencia ante el tribunal, a individualizar un medio electrónico único de
notificación con el fin de facilitar la comunicación expedita de la información de que se trate, el que sera
registrado en el sistema informático.”
1. EL PROCESO
Es la secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver, mediante
un juicio de autoridad, el conflicto sometido a la decisión.
Las partes y el juez, sin perjuicio de existir otros intervinientes que pueden participar en el.
El conflicto sometido a decisión del tribunal. Se integra por dos instituciones procesales trascendentes: la
pretensión del demandante, y las excepciones que haga valer el demandado.
La capacidad procesal es la facultad para comparecer en juicio, para realizar actos procesales con efectos
jurídicos en nombre propio o por cuenta de otros.
a. Capacidad para ser parte (de goce): Se refiere a la capacidad para ser sujeto en el proceso, y es
inherente a toda persona, basta ser sujeto físico y vivo (o una sucesión), incluyéndose las personas
jurídicas.
b. Capacidad procesal (de ejercicio): Facultad para comparecer en juicio, para realizar actos
procesales con efectos jurídicos en nombre propio o ajeno. Los incapaces intervienen a través de
sus representantes legales, cumpliéndose los requisitos legales.
c. Ius postulandi: Es la capacidad o el conjunto de requisitos que permiten a una persona poder
formular peticiones frente a un tribunal.
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En este aspecto se debe distinguir el patrocinio, que es en sentido general y el mandato o
representación judicial propiamente tal.
b. Mandato Judicial. Es un contrato por el cual una persona otorga a otra facultades
suficientes para que la represente ante los tribunales de justicia
Pueden ser mandatarios judiciales, las siguientes personas:
a) Abogado habilitado para el ejercicio de la profesión
b) Procurador del Número
c) Egresados de la carrera de derecho que se encuentren realizando su práctica profesional
d) Estudiantes actualmente inscritos en 3°, 4° o 5° año de las Escuelas de Derecho
e) Egresados de la carrera de derecho, que hubieren cursado 5° año, y hasta tres años después de
haber rendido los exámenes correspondientes
4. EL EMPLAZAMIENTO
Es la notificación que se le hace a la parte para que dentro de un determinado plazo haga valer sus
derechos. Se encuentra compuesto de dos elementos: notificación y transcurso del plazo para hacer valer
los derechos.
4.2. Transcurso del plazo que la ley otorga al demandado para hacer valer sus
derechos frente a la demanda deducida en su contra
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Apelaciones de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Rancagua, Talca, Chillán, Temuco,
Valdivia, Puerto Montt, Coihaique y Punta Arenas, y a contar del 18 de diciembre de 2016 para las causas
que se tramiten ante los tribunales que ejerzan jurisdicción en los territorios jurisdiccionales de Cortes de
Apelaciones de Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción.
La ley se aplicará a todas las causas que conozcan la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los
Presidentes y Ministros de Corte, los tribunales de juicio oral en lo penal, los juzgados de letras, los
juzgados de garantía, los juzgados de familia, los Juzgados de Letras del Trabajo y, los Juzgados de
Cobranza Laboral y Previsional.
a) Principio de equivalencia funcional del soporte electrónico. Los actos jurisdiccionales y demás
actos procesales suscritos por medio de firma electrónica serán válidos y producirán los mismos efectos
que si se hubieren llevado a cabo en soporte papel.
b) Principio de fidelidad. Todas las actuaciones del proceso se registrarán y conservarán íntegramente y
en orden sucesivo en la carpeta electrónica, la que garantizará su fidelidad, preservación y la reproducción
de su contenido.
c) Principio de publicidad. Los actos de los tribunales son públicos y, en consecuencia, los sistemas
informáticos que se utilicen para el registro de los procedimientos judiciales deberán garantizar el pleno
acceso de todas las personas a la carpeta electrónica en condiciones de igualdad, salvo las excepciones
establecidas por la ley.
d) Principio de buena fe. Las partes, sus apoderados y todos quienes intervengan en el proceso
conforme al sistema informático de tramitación deberán actuar de buena fe.
En tal sentido en su artículo 10 se indica que los oficios y comunicaciones judiciales que se verifiquen
desde o hacia instituciones públicas nacionales que cuenten con los recursos técnicos necesarios se
diligenciarán a través de medios electrónicos.
a. Uso obligatorio del sistema informático, respaldo y conservación (artículo 3º). Los jueces,
auxiliares de la administración de justicia y funcionarios de cada tribunal estarán obligados a
utilizar y a registrar en el sistema informático todas las resoluciones y actuaciones procesales que
se verifiquen en el juicio y para ello la carpeta electrónica y sus registros deberán ser respaldados
informáticamente en forma periódica.
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del tribunal y de los auxiliares de la administración de justicia serán suscritas mediante firma
electrónica avanzada. De la misma forma, las copias autorizadas de las resoluciones y actuaciones
deberán ser obtenidas directamente del sistema informático de tramitación con la firma
electrónica.
Sólo aquellos documentos cuyo formato original no sea electrónico podrán presentarse materialmente en
el tribunal y quedarán bajo la custodia del funcionario o ministro de fe correspondiente.
e. Registro de actuaciones de receptores (artículo 9º). La ley establece obligaciones para los
receptores judiciales en relación a su registro en el sistema de tramitación electrónica del Poder
Judicial y registros georreferenciados (lugar, fecha y horario) en caso de las notificaciones,
requerimientos o embargos. Asimismo establece sanciones en caso de incumplimiento culpable o
doloso las que constituirán una falta grave a las funciones y será sancionado por el tribunal, previa
audiencia del afectado.
En esta materia es importante tener presente que la Corte Suprema ha dictado dos Autoacordados que
se refieren a la tramitación electrónica. El más general es el Acta 71- 2016 referido a los tribunales a
los tribunales que tramitan electrónicamente, y el Acta 37- 2016, que se refiere de forma especial a la
aplicación de la ley de tramitación electrónica. Entre sus principales contenidos se encuentran:
- Ingreso de presentaciones electrónicas. Se dispone para este efecto de una Oficina Judicial Virtual,
y para hacer uso de sus servicios, entre los que se encuentran la presentación de demandas, escritos y
documentos, los usuarios deberán utilizar la Clave Única del Estado, proporcionada y administrada
por el Servicio de Registro Civil e Identificación. Las presentaciones efectuadas a través de la Oficina
se entenderán suscritas por el usuario que las remite, sin necesidad de contener su firma manuscrita,
entendiéndose la Clave Única del Estado como firma electrónica simple.
- Condiciones para realizar presentaciones materiales. Se entenderá entre aquellas circunstancias que
habilitan para la entrega presencial de demandas, escritos y documentos en el tribunal, la
inaccesibilidad al sistema de tramitación electrónica, bien sea por problemas del servicio o de
conectividad.
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- Carpeta electrónica. La Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ)estará
encargada de fijar, con el debido resguardo de la neutralidad tecnológica, las especificaciones técnicas
de formato y tamaño de las demandas, escritos y documentos electrónicos que se ingresen a la carpeta
electrónica.
- Firma electrónica avanzada de las actuaciones de los jefes de unidad, de las resoluciones y
actuaciones judiciales.
- Las copias autorizadas de las resoluciones y actuaciones del proceso deberán ser obtenidas en la
Oficina Judicial Virtual.
8. PLAZOS
Es el tiempo fijado por la ley, el juez o las partes para el ejercicio de una facultad o la
realización de un acto dentro del proceso.
Dos son los principios que se establecen para computar los plazos:
Son “las resoluciones y demás actos de proceso en que interviene el tribunal y para cuya
validez se exige la correspondiente autorización del funcionario llamado a dar fe o certificado de
su existencia”. Y también, todo acto jurídico procesal, más o menos solemne, realizado por o a través del
tribunal, por las partes, los terceros o auxiliares de la administración de justicia, de los cuales se deja
testimonio en el expediente y deben ser autorizados por un m. de fe.
Es la actuación judicial que tiene por objeto poner en conocimiento de las partes una
resolución judicial.
Es aquella en que el receptor judicial informa personalmente a la persona a quien se debe notificar la
existencia de una presentación y la resolución recaída en ella, entregándole copia íntegra de la actuación
judicial.
Debe efectuarse en lugar hábil, por funcionario competente, cumpliendo las demás formalidades
previstas por la ley.
La primera notificación al demandado en el proceso es uno de aquellos casos en que debe notificarse
personalmente.
Se aplica cada vez que, intentando el ministro de fe competente practicar la notificación personal, ésta no
se verifique por no haberse encontrado a la persona que se trata de notificar en su habitación o en el lugar
donde habitualmente ejerce su profesión, industria o empleo, en 2 días distintos. El receptor certificará que
ése es el domicilio de la persona y que se encuentra en el lugar del juicio, y previa solicitud de parte,
concedida por el tribunal, se entenderá notificada
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la persona por el hecho de dejar el receptor las copias íntegras de la actuación en el domicilio de la
persona.
Consiste en la entrega que hace el ministro de fe en el domicilio del notificado, de copia íntegra de la
resolución y de los datos necesarios para su acertada inteligencia. Se aplica por ejemplo cuando se debe
notificar la resolución que recibe la causa a prueba en un proceso civil.
Aquella notificación substitutiva de la personal o de la notificación por cédula, que se utiliza cuando se
trata de notificar a personas cuya individualidad o residencia sea difícil de determinar o por su número
dificulten considerablemente la práctica de la diligencia.
Aquella que suple u opera en el caso de existir notificaciones defectuosas o inclusive en caso de no existir
ninguna notificación respecto de una determinada resolución judicial, cuando la persona a quien debiera
haberse notificado, efectúa en el proceso cualquier gestión, distinta de alegar la falta o nulidad de la
notificación, que supone que ha tomado conocimiento de ella.
Cuando se ha efectuado una notificación nula, y el afectado comparece en el procedimiento a alegar tal
nulidad, la ley establece que una vez fallado el incidente y declarada la nulidad, la resolución judicial se
entenderá notificada desde que se notifique válidamente la sentencia que declara la nulidad de la
notificación.
La resolución judicial es el acto jurídico procesal que emana de los agentes de la jurisdicción, y
mediante el cual dan curso al procedimiento, resuelven los incidentes que se promueven
durante el curso de él o deciden la causa o asunto sometido a su conocimiento.
Además de los requisitos generales, la primera resolución debe asignar a la causa un número de orden,
con el que figurará en el rol del tribunal hasta su terminación.
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Parte Expositiva:
i) Identificación de las partes (nombre, domicilio y profesión u oficio).
ii) Enumeración breve de todas las acciones y excepciones opuestas.
iii) Indica si se recibió o no la causa a prueba.
iv) Indica si se citó o no a oír sentencia.
Parte Considerativa:
i) Consideraciones de hecho en que se funda el fallo.
ii) Consideraciones de derecho aplicables al caso.
Parte Resolutiva: Debe contener la decisión del asunto controvertido, pronunciándose sobre todas y cada
una de las acciones y excepciones, indicando si se aceptan o rechazan.
No puede extenderse a puntos no sometidos expresamente a la decisión del tribunal, bajo sanción de
ser casada por “ultra petita”.
a. Firmes o ejecutoriadas: Aquellas que producen plenamente el efecto de cosa juzgada. Para
determinar cuándo tiene dicho carácter, se debe distinguir:
i. Si no procede recurso alguno, queda firme desde que se notifica a las partes.
ii. Si proceden recursos, y se han deducido oportunamente, desde que se notifica el decreto que
las manda cumplir (del tribunal de primera instancia). Si no se han deducido, desde que
transcurren todos los plazos que la ley concede para su interposición.
b. Que causan ejecutoria: Son aquellas que pueden cumplirse a pesar de existir recursos pendientes
deducidos en su contra.
c. Sentencia de término: Si bien no cabe en la clasificación, el art. 98 CPC las define expresamente
como aquellas que ponen fin a la última instancia del juicio (así será de término, las sentencias
definitivas de única instancia y la sentencia definitiva de segunda instancia).
Es el efecto que producen las sentencias definitivas e interlocutorias, en virtud del cual una vez que han
sido notificadas a alguna de las partes no pueden ser modificadas o alteradas en manera alguna por el
tribunal que las pronunció (art. 152 CPC).
Se puede definir como la autoridad y eficacia que produce una sentencia judicial, cuando no existen contra
ella medios de impugnación que permitan modificarla.
El juicio ordinario civil de mayor cuantía, se encuentra reglamentado en el Libro II del CPC (art. 253 a
433). Es un procedimiento esencialmente escrito, salvas algunas audiencias establecidas en el proceso.
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Se aplica a los asuntos contenciosos de cuantía superior a 500 UTM, y a los conflictos respecto de
materias que no puedan fijarse en un valor en dinero, siempre que en tales casos la ley no haya establecido
un procedimiento especial.
Es un procedimiento supletorio de todos los demás. Dispone el art. 3 del CPC que “se aplicará el
procedimiento ordinario en todas las gestiones y actuaciones que no estén sometidos a una regla especial
diversa, cualquiera que sea su naturaleza”.
Se desarrolla en una serie de etapas en las cuales se puede distinguir las siguientes:
1) Período de discusión, el que está compuesto por los siguientes escritos y actuaciones:
demanda, contestación de la demanda, réplica y dúplica
2) Período de prueba
3) Período de discusión sobre la prueba
4) Período de fallo
5) Período de ejecución del fallo
1.1.1. La demanda
La demanda debe cumplir con todos los requisitos de los escritos judiciales y además con los requisitos
propios de la demanda que son (art. 254 CPC):
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e. La enunciación precisa y clara consignada en la conclusión de las peticiones que se sometan al
fallo del tribunal.
Si la demanda no contiene los 3 primeros requisitos del artículo 254, puede el juez de oficio no dar curso a
la demanda, expresando el defecto de que adolece (art. 256 CPC).
No existe obligación de acompañar los documentos con los que la parte probará sus hechos, pues para ello
la oportunidad procesal adecuada es el término probatorio. Sin embargo aquí la demandante está obligada
a acompañar los “instrumentos habilitantes”, es decir, los que acreditan la calidad en la que
comparece una parte y los que se refieren a la naturaleza de su representación(Ej. el que desempeña un
mandato).
a. Presentada la demanda, pero antes de ser notificado el demandado (art. 148 CPC).
b. Una vez notificada la demanda, pero antes de la contestación (art. 261 CPC).
La demanda debe cumplir con todos los requisitos de los escritos judiciales y además con los requisitos
propios de la contestación de la demanda que son (art. 309 CPC):
b. El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado. En caso de no hacerlo, todas las
resoluciones que deben notificarse por cédula se harán por el estado diario.
c. Las excepciones que se oponen a la demanda y la exposición clara de los hechos y fundamentos
de derecho en que se apoyan.
b. Excepciones Anómalas. Perentorias que pueden ser deducidas con posterioridad a la contestación
de la demanda, durante todo el juicio, hasta la citación para oír sentencia en primera instancia y
hasta la vista de la causa en segunda instancia. Estas son: Prescripción Extintiva, Cosa Juzgada,
Transacción y Pago Efectivo de la Deuda, siempre que se funde en un antecedente escrito.
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1.1.3. La reconvención
1.1.4. La réplica
El demandante tendrá el plazo fatal de 6 días para replicar y hacer observaciones a la reconvención, si la
ha habido.
En el escrito de réplica el actor puede ampliar, adicionar o modificar las acciones que haya formulado en
la demanda, pero sin que pueda alterar las que sean objeto principal del pleito.
1.1.5. La dúplica
El demandado tiene el plazo fatal de 6 días para duplicar y para hacer valer observaciones sobre lo
alegado por el demandante en su réplica.
El demandado en el escrito de dúplica puede ampliar, adicionar o modificar las excepciones que haya
formulado en la contestación, pero sin poder alterar las que sean objeto principal del pleito.
Es el segundo período o etapa del juicio ordinario y consiste en una audiencia en la cual el juez
actua como amigable componedor entre las partes en las búsqueda de un acuerdo total o parcial
respecto de las cuestiones sometidas a juicio.
De la conciliación total o parcial se levantará acta, que consignará sólo las especificaciones del arreglo. La
suscribirán el juez, las partes que lo deseen y el secretario, y se estimará como sentencia ejecutoriada para
todos los efectos legales.
a. Citar a las partes para oír sentencia cuando el demandado acepta llanamente las peticiones del
demandante, o cuando en sus escritos no contradice en manera sustancial y pertinente los hechos
sobre los que versa el juicio.
b. Recibir la causa a prueba si estima que hay o puede haber controversia sobre algún hecho
sustancial y pertinente en el juicio, y fijará en la misma resolución los hechos sustanciales
controvertidos sobre los cuales deberá recaer.
La resolución que recibe la causa a prueba se notifica por cédula a las partes.
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Espacio de tiempo que la ley señala a las partes para rendir prueba en el juicio y,
particularmente, para rendir la prueba testimonial, como para ofrecer las pruebas si no
hubieren sido pedidas con anterioridad a su iniciación.
1.4.1. Características
a. Plazo legal, por regla general: para rendir prueba dentro del territorio jurisdiccional del tribunal en
que se sigue el juicio tendrán las partes el término de 20 días.
c. Plazo fatal: Lo es para ofrecer y rendir la testimonial y para solicitar la realización de las otras
diligencias probatorias.
Es la regla general, con una duración de 20 días, salvo que las partes de común acuerdo convengan
reducirlo.
a. Para rendir prueba dentro del territorio de la República, pero fuera del territorio jurisdiccional del
tribunal en que se sigue el juicio.
Hay diversas situaciones en que no es posible rendir la prueba, sin culpa de las partes, contemplándose
distintas situaciones en las cuales el tribunal puede dar lugar a términos especiales de prueba:
Son:
a. Instrumentos;
b. Testigos;
c. Confesión de parte;
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d. Inspección personal del tribunal;
e. Informes de peritos; y
f. Presunciones.
Cabe señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 428 del CPC, entre dos o más pruebas
contradictorias, y a falta de ley que resuelva el conflicto, los tribunales preferirán la que crean conforme
con la verdad.
A. Instrumentos
Instrumento es todo aquel documento que da cuenta de un hecho, y pueden ser públicos o
privados. Instrumento público es el autorizado con las solemnidades
legales por el competente funcionario, y el instrumento privado en cambio, es aquel que no cumple con
tales requisitos.
La prueba instrumental puede ser producida por las partes o el tribunal, en este último caso, sólo como
medida para mejor resolver.
Los instrumentos podrán presentarse en cualquier estado del juicio hasta el vencimiento del término
probatorio en primera instancia, y hasta la vista de la causa en segunda instancia.
1. Instrumentos Públicos. Se acompañan “con citación”. Para este efecto y como dispone el artículo
342 del CPC, son considerados como instrumentos públicos en juicio, siempre que en su otorgamiento
se hayan cumplido las disposiciones legales que dan este carácter:
El instrumento público hace plena fe entre las partes del hecho de haberse otorgado, y no sólo de ello, sino
que al hecho de haberse otorgado realmente por las personas y de la manera que en el instrumento se
expresa. Además hace plena prueba entre las partes sobre su fecha. Respecto de terceros tiene pleno valor
probatorio en cuanto al hecho de haberse otorgado y en cuanto a su fecha, a igual que entre las partes. En
cuanto a su contenido hace plena fe, tanto entre las partes como frente a terceros.
2. Instrumentos Privados. Para estos efectos se debe distinguir si emana de un tercero o de las partes. Si
es de un tercero, se le debe citar como testigo para que declare sobre él. Si es de las partes, para que se
tenga por reconocido debe encontrarse en una de las situaciones escritas por el artículo 346 del CPC:
a) Cuando así lo ha declarado en el juicio la persona a cuyo nombre aparece otorgado el instrumento
o la parte contra quien se hace valer;
b) Cuando igual declaración se ha hecho en un instrumento público o en otro juicio diverso;
c) Cuando, puestos en conocimiento de la parte contraria, no se alega su falsedad o falta de
integridad dentro de los seis días siguientes a su presentación, debiendo el tribunal, para este
efecto, apercibir a aquella parte con el reconocimiento tácito del instrumento si nada expone
dentro de dicho plazo; y
d) Cuando se declare la autenticidad del instrumento por resolución judicial.
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En virtud de lo anterior, si el instrumento se tiene por reconocido tiene respecto de los que lo otorgan
o de los que reputan haberlo otorgado y de los sucesores el mismo valor probatorio del instrumento
público.
B. Testigos
Es aquella prueba que se refiere a la declaración que hacen personas ajenas en el pleito, las
cuales reúnen las condiciones exigidas por la ley y que deponen en la forma
que ellas establece, acerca de los hechos substanciales, pertinentes y controvertidos en el juicio.
Los testigos deben ser capaces. La ley lo establece claramente al señalar que es hábil para declarar en
juicio toda persona a quien la ley no declare inhábil. Esta inhabilidad puede ser absoluta o relativa. Será
absoluta cuando afecta a toda persona que se encuentre en determinadas circunstancias, y están descritas
en el artículos 357 del CPC, sea por falta de capacidad (N°1 a 5) o falta de probidad (N°6 al 9).
En cambio las inhabilidades relativas, afectan a ciertas personas en casos determinados, como lo es la falta
de imparcialidad para apreciar los hechos sobre los cuales declara (artículo 358 CPC).
Las inhabilidades relativas mencionadas no podrán hacerse valer cuando la parte a cuyo favor se hallan
establecidas presente como testigos a las mismas personas a quienes podrán aplicarse dichas tachas. Las
tachas son el medio que la ley concede a las partes, para hacer efectivas las inhabilidades que puedan
afectar a un testigo, las cuales deben ser opuestas antes de que los testigos presten su declaración, y si el
tribunal lo estima necesario para resolver el juicio, recibirá las tachas a prueba.
II. Obligaciones de los testigos. Concurrir a la audiencia que el tribunal fije para recibir la prueba
testimonial, declarar en la misma audiencia en la forma establecida por la ley y decir verdad acerca de lo
que se le pregunte.
III. Forma de rendir la prueba. Dentro de los 5 días siguientes a la última notificación de la resolución que
recibe la causa a prueba, la parte que desee rendir prueba testimonial, deberá presentar una minuta de
puntos de prueba y una nómina de los testigos de que piensa valerse.
Todo testigo debe prestar juramento de decir verdad de aquello que se le preguntare y declare, se principia
por los testigos del demandante. Y cada pregunta se le preguntará al tenor de los puntos de prueba,
pudiendo la contraparte formularle contrainterrogaciones.
C. Confesión de parte
Todo litigante está obligado a declarar bajo juramento, contestada que sea la demanda, sobre hechos
pertenecientes al mismo juicio, cuando lo exija el contendor o lo decrete el tribunal como medida para
mejor resolver.
Esta diligencia se podrá solicitar en cualquier estado del juicio y sin suspender por ella el procedimiento,
hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia, y hasta antes de la vista de la causa en
segunda. Este derecho sólo lo podrán ejercer las partes hasta por dos veces en primera instancia y una vez
en segunda; pero, si se alegan hechos nuevos durante el juicio, podrá exigirse una vez más.
Esta prueba se realiza al tenor de un “pliego de posiciones” (lista de preguntas) que presenta la parte que
solicita la declaración. El litigante está obligado comparecer, para lo cual se le cita una primera vez, si el
litigante no comparece al segundo llamado (citación), o si, compareciendo, se niega a declarar o da
respuestas evasivas, se le dará por confeso, a petición
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de parte, en todos aquellos hechos que estén categóricamente afirmados en el escrito en que se pidió la
declaración bajo el apercibimiento correspondiente.
En relación con el valor probatorio, la confesión sobre hechos personales –sea provocada, espontánea o
tácita-, produce plena prueba en contra del que confiesa. Si los hechos confesados no son personales del
confesante o de la persona a quien representa, producirá también prueba la confesión, pero podría
destruirse con otro medio probatorio.
Es el acto por el cual el juez se traslada al lugar donde se refiere la controversia o se encuentra la cosa
que la motiva, para obtener mediante el examen personal, elementos de convicción para su fallo.
La inspección personal constituye prueba plena en cuanto a las circunstancias o hechos materiales que el
tribunal establezca en el acta como resultado de su propia observación.
E. Informes de peritos.
Los peritos son técnicos o profesionales que tienen conocimientos especializados en alguna materia y que
entregan su opinión fundada sobre algún punto de interés dentro del litigio.
Se oirá informe de peritos en todos aquellos casos en que la ley así lo disponga, ya sea que se valga de
estas expresiones o de otras que indiquen la necesidad de consultar opiniones periciales.
Para proceder al nombramiento de peritos, el tribunal citará a las partes a una audiencia, que tendrá lugar
con sólo las que asistan y en la cual se fijará primeramente por acuerdo de las partes, o en su defecto por el
tribunal, el número de peritos que deban nombrarse, la calidad, aptitudes o títulos que deban tener y el
punto o puntos materia del informe. Si las partes no se ponen de acuerdo sobre la designación de las
personas, hará el nombramiento el tribunal, no pudiendo recaer en tal caso en ninguna de las dos primeras
personas que hayan sido propuestas por cada parte.
Los tribunales apreciarán la fuerza probatoria del dictamen de peritos en conformidad a las reglas de la
sana crítica.
F. Presunciones.
Las presunciones son legales o judiciales. Las legales se reglan por lo establecido en el Código Civil
(artículo 47). Las que deduce el juez deberán ser graves, precisas y concordantes.
Una sola presunción puede constituir plena prueba cuando, a juicio del tribunal, tenga caracteres de
gravedad y precisión suficientes para formar su convencimiento.
Sin perjuicio de las demás circunstancias que, en concepto del tribunal o por disposición de la ley, deban
estimarse como base de una presunción, se reputarán verdaderos los hechos certificados en el proceso por
un ministro de fe, a virtud de orden de tribunal competente, salvo prueba en contrario. Igual presunción
existirá a favor de los hechos declarados verdaderos en otro juicio entre las mismas partes.
Vencido el término de prueba, y dentro de los 10 días siguientes, las partes podrán hacer por
escrito las observaciones que el examen de la prueba les sugiera.
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Con la resolución que cita para oír sentencia queda cerrado el debate y la causa queda en estado de fallo.
Después de ella, por regla general, no se admiten escritos ni pruebas de ninguna especie.
La sentencia definitiva deberá pronunciarse dentro de 60 días desde que la causa ha quedado en estado de
sentencia.
Excepcionalmente el inciso 2º del art. 433 CPC permite que, ya citadas las partes para oír sentencia, se
admitan las siguientes peticiones:
b. Decretar una o más medidas para mejor resolver del art. 159 CPC.
Son las diligencias probatorias establecidas en la ley y que puede decretar de oficio el tribunal,
luego de dictada la resolución citación pata oír sentencia, con el fin de acreditar o esclarecer
alguno de los hechos que configuran el conflicto, para la adecuada decisión de éste.
1.6.1. Oportunidad
Sólo dentro del plazo para dictar sentencia, es decir, dentro de los 60 días siguientes a la citación para oír
sentencia. Es una excepción a que los plazos concedidos para que el tribunal realice actuaciones no tengan
carácter fatal. Si no se realizan dentro de este plazo, se tendrán por no decretadas.
Deben cumplirse dentro del plazo de 20 días desde la notificación de la resolución que las decrete. Si no
se cumple dentro de ella, se tienen por no decretadas y el tribunal deberá dictar sentencia sin más trámite.
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pronuncia sobre todas las acciones y excepciones interpuestas por las partes en tiempo y forma. Sin
embargo, existen otros medios anormales de ponerle fin:
a. Conciliación
b. Avenimiento
c. Desistimiento
e. Transacción
f. Compromiso
A contar de la notificación de la resolución que cita a las partes a oír sentencia, o desde que se
cumple una medida para mejor resolver, el juez tiene un plazo de 60 días para dictar sentencia
definitiva (Art. 162 inc. 3º CPC). Si el juez no dicta la sentencia dentro de este plazo incurre en
responsabilidad funcionaria.
La sentencia definitiva de primera instancia se notifica por cédula (art. 48 inc. 1º CPC), sin perjuicio de su
anotación en el estado diario, lo cual no implica notificación (Art. 162 inc. final CPC).
Notificada la sentencia las partes pueden deducir los recursos procesales que correspondan. Si no los
deducen, una vez transcurridos los plazos para ello, la sentencia queda firme o ejecutoriada, debiendo el
secretario certificar este hecho a continuación del fallo (art. 174 CPC). Si se deducen recursos, se entiende
que la sentencia queda firme o ejecutoriada, cuando se notifique el decreto que la manda cumplir una vez
terminados los recursos deducidos.
Son los medios que la ley confiere las partes para obtener que se modifique, enmiende o invalide una
resolución judicial.
Es un recurso ordinario que tiene por objeto obtener del Tribunal Superior respectivo que enmiende, con
arreglo a Derecho, la resolución del inferior.
Para que sea procedente, la sentencia apelada debe causar agravio a la parte que recurre, el cual tiene lugar
cuando existe una diferencia entre lo pedido por una parte al juez y lo que éste concede al peticionario,
perjudicando a éste la diferencia entre lo pedido y concedido.
El plazo, por regla general son 5 días hábiles desde la notificación de la resolución; si es sentencia
definitiva el plazo es de 10 días hábiles.
Regulado en los artículos 196, 203 al 206 CPC. Existen dos tipos de recurso de hecho:
a. Verdadero recurso de hecho. Aquel que se interpone ante el tribunal superior jerárquico en contra
de la resolución del tribunal de primera instancia que deniega una apelación procedente, en el
plazo establecido en el art. 200 CPC, desde notificada la inadmisibilidad (por el estado diario).
b. Falso recurso de hecho. Aquel que se interpone ante el tribunal superior jerárquico en contra de la
resolución del tribunal de primera instancia que concede un recurso de
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apelación improcedente o en un efecto contrario al debido, en el plazo establecido en el art. 200
CPC, contado desde su ingreso a la Secretaría.
Se interpone en contra del mismo tribunal que dicta la resolución y es él quien la resuelve. Procede en
contra de autos y decretos y excepcionalmente en contra de sentencias interlocutorias como la que recibe
la causa a prueba, aquella que cita a las partes a oír sentencia luego de vencido el plazo para formular
observaciones a la prueba y, la que declara inadmisible la casación, entre otras.
En cuanto al plazo, si se deduce en contra de autos y decretos: 5 días hábiles. En contra de alguna de las
sentencias interlocutorias indicadas precedentemente: 3 días hábiles.
Regulado en los artículos 764 al 890 del CPC. Existen dos tipos de recurso de casación:
a. Recurso de Casación en la Forma. Aquel destinado a obtener del tribunal superior jerárquico la
invalidación de una sentencia, por haber sido pronunciada por el tribunal inferior con
prescindencia de los requisitos legales o emanando de un procedimiento viciado al haberse
omitido las formalidades esenciales que la ley establece.
Procede en contra de sentencias definitivas e interlocutorias cuando ponen término al juicio o hacen
imposible su continuación y, excepcionalmente, contra sentencias interlocutorias que no pongan término
al juicio o hagan imposible su continuación, siempre que: (i) se hubieren dictado en segunda instancia y,
(ii) se hubieren dictado sin previo emplazamiento de la parte agraviada o sin señalar día para la vista de la
causa. También procede en contra de sentencias que se dicten en los juicios o reclamaciones regidos por
leyes especiales, con excepción de aquellos que se refieran a la constitución de las juntas electorales y a
las reclamaciones de los avalúos de la Ley sobre impuesto territorial y de las demás que prescriban las
leyes.
Sólo procede por alguna de las causales señaladas en el art. 768 CPC y debe interponerse en el mismo
plazo que para el recurso de apelación, tratándose de resoluciones de primera instancia; y en el plazo de
15 hábiles días desde la notificación de la resolución, en el caso de resoluciones de única o segunda
instancia.
Cabe tener presente que este recurso debe ser “preparado”, lo que significa que la parte que lo entabla,
debe haber reclamado el vicio que invoca al interponerlo, ejerciendo oportunamente y en todos sus grados
los recursos establecidos en la ley.
b. Recurso de Casación en el Fondo. Aquel que tiene por objeto obtener de la Corte Suprema que
invalide una resolución judicial por haberse pronunciado con infracción de ley que ha influido
substancialmente en lo dispositivo del fallo, para que la reemplace por otra resolución en que la
ley se aplique correctamente.
Procede en contra de sentencias definitivas o interlocutorias que pongan término al juicio o que hagan
imposible su continuación. Estas sentencias deben tener el carácter de inapelables.
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2. PROCEDIMIENTO EJECUTIVO
Es un procedimiento contencioso, por el cual se persigue el cumplimiento forzado de una obligación que
consta de un título fehaciente e indubitado.
Este juicio mantiene dos procedimientos paralelos y simultáneos: uno el ejecutivo mismo,
donde se discuten las excepciones al cumplimiento de la obligación; y el otro el llamado de
apremio, donde se tramita el embargo y de la realización de los bienes del deudor.
a. Juicio Ejecutivo de Obligación de Dar: Título I Libro III CPC (artículos 434 al 529).
b. Juicio Ejecutivo de Obligación de Hacer: Título II Libro III CPC (artículos 530 al 544).
c. Juicio Ejecutivo de Obligación de No Hacer: Título II Libro III CPC (artículos 530 al 544).
a. Que la Obligación cuyo cumplimiento se busca, conste en un título al que la ley le atribuya el
carácter o mérito ejecutivo (Art. 434, 530 y 544 CPC).
b. Que la Obligación sea actualmente exigible (Art. 437, 53 y 544 CPC).
c. Que la Obligación sea Líquida, tratándose de obligaciones de dar, Determinada, en el caso de
obligaciones de hacer, y susceptible de convertirse en una obligación de destruir la obra hecha
en el caso de las obligaciones de no hacer (Art. 438, 530 y 544 CPC).
d. Que la acción ejecutiva no se encuentre prescrita (Art. 442, 531 y 544 CPC).
De esta manera, establece el art. 434 del CPC que son títulos ejecutivos los siguientes:
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Nº 3. Acta de avenimiento pasada ante el tribunal competente y autorizada por un ministro de fe
o por dos testigos de actuación.
Nº 5: Confesión judicial.
Es decir, la obligación cuyo cobro se pretende, no debe hallarse sujeta a ninguna modalidad (condición,
plazo o modo) y de estarlo, deberá acreditarse fehacientemente que la modalidad se ha cumplido a favor
del acreedor.
La regla general es que el título ejecutivo prescribe en 3 años contados desde que la obligación
contenida en él se hizo exigible (art. 2514 y 2515 Código Civil).
Sin embargo, otra particularidad es que la acción ejecutiva prescrita subsiste por otros 2 años
más como ordinaria. En efecto, si ya ha transcurrido el plazo de 3 años para deducir la acción ejecutiva,
de igual manera puede perseguirse el cumplimiento de la obligación por los dos años que restan para
completar los 5 años de la acción ordinaria de prescripción.
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Ahora bien, hay obligaciones cuya acción ejecutiva tiene plazos de prescripción especiales:
a. Cuando el título es un cheque protestado: La acción ejecutiva prescribe dentro de 1 año contado
desde la fecha del protesto (artículo 34 Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y de Cheques).
b. Letra de cambio y pagaré: El plazo de prescripción es también de 1 año contado desde que la
obligación se hizo exigible (artículo 98 Ley N° 18.092).
c. La cuarta copia de la factura también prescribe en un año contado desde el vencimiento (art. 10
Ley N° 19.983).
La tramitación del juicio ejecutivo se lleva en dos cuadernos: El cuaderno principal y el de apremio, que
se conservan juntos en la causa y que se tramitan en paralelo.
En el cuaderno principal consta la demanda y las excepciones a su ejecución opuestas por el deudor. El
cuaderno de apremio, en tanto, contiene todas las gestiones destinadas a obtener la realización de los
bienes.
La demanda ejecutiva, que puede ser la primera gestión en el juicio ejecutivo o puede ir precedida de una
gestión preparatoria de la vía ejecutiva, es el medio por el cual el actor ejerce su pretensión y funda su
título ejecutivo. Ésta debe cumplir con los requisitos generales de todo escrito y los específicos del art.
254 CPC, dentro de las cuales es fundamental que contenga la enunciación precisa y clara de las
peticiones que se someten al fallo del tribunal, la más importante de las cuales debe ser la petición de
requerir de pago al deudor despachándose el mandamiento de ejecución y embargo
contra él, y que en definitiva se acoja la demanda siguiendo adelante con la ejecución hasta el completo
pago del crédito.
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Hay otros que además señalan bienes para la traba de embargo, designan depositario de los bienes
embargados, solicitan la custodia del título ejecutivo en que funda la ejecución.
2.3.1.4. Excepciones
Plazo
Requerido de pago el deudor tiene 4 días para deducir excepciones, si vive en la misma comuna donde
funciona el tribunal. Si el ejecutado vive dentro del territorio jurisdiccional del tribunal pero en una
comuna distinta de la del asiento del tribunal, el plazo se ampliará a 8 días.
Todos estos plazos son fatales (art. 463 CPC), y se cuentan desde el día del requerimiento de pago (art.
462 inc. 1° CPC).
La posición del ejecutado sólo podrá fundarse en alguna de las excepciones establecidas en forma taxativa
por el art. 464 CPC, referidas por ejemplo a la incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la
demanda; la ineptitud de libelo por falta de algún requisito legal en el modo de formular la demanda; la
falsedad del título; el pago de la deuda; la concesión de prórroga del plazo; la compensación; la
transacción; entre otras excepciones.
La prueba
La resolución que recibe la causa a prueba debe notificarse por cédula a las partes. El
término probatorio de las excepciones será de 10 días. El término probatorio podrá ampliarse
por 10 días más a solicitud del acreedor formulada antes de su vencimiento, y en todo caso,
las partes de común acuerdo podrán concederse
términos probatorios extraordinarios.
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Trámites posteriores a la prueba
Vencido el término probatorio, las partes tendrán 6 días para hacer observaciones a la prueba, luego de lo
cual, el tribunal citará a las partes a oír sentencia.
2.3.1.5. Sentencia
El tribunal tendrá 10 días para dictar sentencia contados desde que el pleito quedó concluso (art. 470
CPC). La sentencia se limitará a declarar si acoge o rechaza las excepciones. Si acoge una excepción,
puede omitir referirse a las demás.
2.3.1.6. Recursos
Contra la sentencia definitiva caben los recursos de Aclaración, Rectificación, Apelación, Casación y
Revisión.
En este cuaderno se contienen todas las gestiones que se realizan para el pago compulsivo de la deuda. En
la primera foja de este cuaderno debe constar el mandamiento de ejecución y embargo.
Debe cumplir los requisitos que señala el Art. 443 CPC, es decir, debe contener la orden de que
el Ministro de Fe requiera de pago al deudor para que en el acto del requerimiento pague la
deuda con intereses, reajustes, si corresponde, y costas.
Señalando que de no verificarse el pago en el acto de la intimación, se procederá a trabarle
embargo sobre bienes suficientes. Debe contener asimismo, la firma del juez y del secretario del Tribunal
(art. 70 CPC).
Es el acto por el cual el Receptor Judicial u otro ministro de fe cumplen la orden del tribunal,
intimándole el mandamiento al deudor a fin de que pague la deuda.
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2.3.2.3. Actitudes que puede adoptar el Deudor
a. Si se paga la deuda antes o durante el requerimiento: Deberá hacerse cargo el deudor del pago del
capital, los reajustes e intereses que procedan, y las costas. (art. 446 y 457 CPC).
b. Si se le embargan bienes para el pago de la deuda, el deudor conserva el derecho de restituir estos
bienes, pagando lo que debe (art. 457 CPC).
2.3.2.4. El Embargo
Es la aprehensión compulsiva de bienes del deudor, que un receptor judicial realiza a solicitud
del Tribunal, con el fin de que posteriormente el tribunal ordene la venta o realización de estos
bienes, y luego se pague con su producto al deudor.
Sin embargo hay un límite establecido en el art. 447 del CPC, ya que los bienes que señalen no podrán
exceder de los necesarios para responder a la demanda, haciéndose esta apreciación por el ministro de fe
encargado de la diligencia, sin perjuicio de lo que pueda resolver el Tribunal.
Si el acreedor no designó bienes a embargar, éste recaerá sobre los bienes que el deudor presente en el
acto del embargo, si en concepto del ministro de fe encargado de la diligencia, son suficientes o si, no
siéndolo tampoco hay otros conocidos (art. 448 CPC).
A falta de esta designación, el ministro de fe procederá a determinar los bienes objeto del embargo en el
siguiente orden: 1° El dinero; 2° Otros bienes muebles; 3° los bienes raíces; y, 4° los salarios y pensiones
(art. 449 CPC).
a. Los sueldos, gratificaciones y pensiones de gracia, jubilación, retiro y montepío que pagan el
Estado y las Municipalidades (art. 445 N°1);
b. Las remuneraciones (pero son embargables en la parte que exceda de 56 UF) de los empleados y
obreros;
d. Los Libros relativos a la profesión del deudor hasta el valor de 50 UTM y a elección del mismo
deudor (art. 445 N°9);
e. Las máquinas e instrumentos de que se sirve el deudor para la enseñanza de alguna ciencia o arte,
hasta dicho valor y sujetos a la misa elección (art. 445 N°10);
f. Los objetos indispensables al ejercicio profesional del arte u oficio de los artistas, artesanos y
obreros de fábricas; y los aperos, animales de labor y material de cultivo necesarios al labrador o
trabajador de campo para la explotación agrícola, hasta la suma de 50 UTM y a elección del
mismo deudor (art. 445 N°12);
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g. Los utensilios caseros y de cocina, y los artículos de alimento y combustibles que existan en
poder del deudor, hasta la concurrencia de lo necesario para el consumo de la familia durante un
mes (art. 445 N°13).
El embargo se entenderá hecho por la entrega real o simbólica de los bienes al depositario que
se designe (art. 450 CPC), aunque éste deje la especie en poder del mismo deudor. Si el deudor
no concurre a la diligencia, o si se niega a hacer la entrega al depositario, procederá a
efectuarla el ministro de fe (art. 452 CPC), para lo
cual, cuando haya fundado temor de que la orden sea desobedecida, podrá solicitar auxilio de la fuerza
pública (art. 443 inc. final CPC).
a. Efectos respecto del ejecutante: El embargo le da derecho a pagarse con el producto resultante de
la realización de esos bienes. Pero no adquiere en ningún caso derechos de dominio, de
disposición, ni preferencia sobre los bienes.
b. Efectos respecto del ejecutado: El efecto del embargo será la privación del derecho a administrar
los bienes embargados, derecho que adquiere el depositario (art. 479 inc. 1° CPC); y pierde
asimismo el derecho a disponer de los bienes ya que los bienes embargados salen del comercio
humano y cualquier acto de enajenación constituye objeto ilícito (art. 1.464 N° 3 del Código
Civil).
La ampliación del embargo consiste en trabar embargo sobre nuevos bienes, luego de haberse efectuado
un embargo previo, ante la insuficiencia de los bienes para cubrir el total adeudado.
Puede el acreedor pedir ampliación del embargo en cualquier estado del juicio, siempre que haya justo
motivo para temer que los bienes embargados no basten para cubrir la deuda y las costas
La reducción del embargo consiste, por el contrario, en alzar el embargo sobre determinados bienes, los
que a partir del alzamiento quedan excluidos.
Esta reducción de embargo ocurre cuando los bienes embargados exceden de los necesarios para cubrir el
total de la deuda.
Consiste en el reemplazo por dinero de un determinado bien embargado, y no puede sustituirse el embargo
cuando éste recaiga sobre la especie objeto de la ejecución. La sustitución puede ser parcial o total y en
este último caso significa el término del juicio ejecutivo.
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Exclusión del Embargo
Consiste en el alzamiento del embargo respecto de los bienes inembargables cuando por error éste se ha
trabado sobre alguno de ellos (art. 519 inc. 2° CPC). En este caso el alzamiento se decretará a la sola
solicitud del deudor.
En este caso se alza íntegramente el embargo, lo que se puede decretar cuando el embargo se ha sustituido
íntegramente por dinero, lo que equivale al pago total de la deuda y las costas.
El Reembargo
Ello ocurre cuando se traban dos o más embargos sobre un mismo bien de propiedad del deudor, en virtud
de diversas ejecuciones iniciadas en su contra, lo que suele ocurrir cuando el deudor acumula deudas con
distintos acreedores y sus bienes no alcanzan a cubrirlas todas. En este caso, si no se justifica derecho
preferente para el pago, el producto del remate se distribuirá entre todos sus acreedores,
proporcionalmente al monto de los créditos que se hagan valer (art. 527 CPC).
2.3.2.5. El Depositario
Por regla general el depositario provisional será el deudor, salvo que el ejecutante haya designado a un
tercero en la demanda o que el ejecutante haya pedido que no se designe depositario.
El Depositario definitivo es el nombrado por las partes de común acuerdo en audiencia verbal, a falta de
acuerdo, lo designa el Tribunal.
Las facultades del Depositario se refieren en términos generales a la administración de los bienes
embargados.
a. Depositar en la cuenta del Tribunal los fondos líquidos que provengan de su administración,
tan pronto como cuente con ellos.
La tramitación en el cuaderno principal, concluirá con sentencia definitiva, bien sea absolutoria
o condenatoria y, en este último caso, dicha sentencia podrá ser de pago o de remate.
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MANUAL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
También podrá concluir con el certificado de no haberse opuesto excepciones a la ejecución, caso en el
cual se omitirá la sentencia y bastará el mandamiento de ejecución para continuar el cobro ejecutivo.
En cada uno de estos casos, la liquidación de los bienes se hace de diferente manera:
La liquidación de los bienes se hace mediante la entrega de ellos al ejecutante (art. 512 CPC). Esto puede
hacerse a partir del momento en que la sentencia definitiva queda firme o ejecutoriada.
Si lo embargado es dinero, deberá practicarse por el Secretario del Tribunal, a petición de cualquiera de
las partes, una liquidación del crédito y regulación de las costas a pagar (art. 510 CPC). Efectuada, se
notificará a las partes, las que tendrán derecho a presentar objeciones, las que se tramitarán
incidentalmente.
Una vez firme la liquidación, se podrá pedir el giro del cheque de los fondos consignados en la cantidad
que la liquidación determine (art. 511 inc. 1° CPC), pues los fondos están depositados en la cuenta
corriente del Tribunal. El cheque se emitirá a nombre del ejecutante o de su abogado si le dio facultades
de percibir (art. 7° inc. 2° CPC), siendo siempre nominativos.
En este caso, la cosa embargada son bienes que deben rematarse o realizarse, para poder pagar al
ejecutante.
En este caso, la sentencia definitiva ordenará la realización (venta) de los bienes embargados y luego el
pago al acreedor con el producido del remate, cuestión que trataremos a continuación.
Para proceder al remate, basta con que se haya notificado la sentencia, sin que sea necesario esperar a que
se encuentre ejecutoriada (art. 481 CPC). Pero para pagar al ejecutante, ahí sí se requiere el certificado de
ejecutoria.
Debe venderlos rápidamente el depositario, previa autorización judicial, sin necesidad de hacer tasación y
luego, consignar el producto de la venta en la cuenta corriente del Tribunal.
Se venderán por martillero habilitado, designado por el Tribunal, quien informará al Tribunal, y éste a su
vez a las partes, el día y hora de la venta. La venta se hará al mejor postor y sin necesidad de tasación,
luego de lo cual rendirá cuenta del remate y consignará el producto en la cuenta corriente del tribunal
(art. 482 CPC).
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MANUAL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
Bienes Muebles Incorporales
Atendida su inmaterialidad, deben ser previamente tasados por peritos, luego de lo cual se venderán en
remate público ante el Tribunal que conoce de la ejecución, o ante el Tribunal en cuya jurisdicción estén
situados los bienes, cuando así se resuelva a solicitud de partes y por motivos fundados (art. 485 CPC).
Bienes Inmuebles
a. La Tasación.
Se tasará el inmueble con el fin de fijar un mínimo para la subasta, sea por perito o aquel valor que figure
en el Rol de Avalúo Fiscal vigente.
Aprobada la tasación del bien raíz, se fijarán las bases de acuerdo a las cuales se realizará la pública
subasta, fijando, entre otras bases: cauciones para participar en el remate, mínimo de posturas, las
condiciones de venta, forma de pago, fecha y oportunidad de entrega del inmueble, venta ad corpus,
quién paga los gastos de la venta, etc.
Aprobada la tasación, se señalará día y hora para la subasta (art. 488 CPC). El remate se realiza en las
dependencias del mismo Tribunal, en lo posible fuera de horario de las audiencias.
d. Formalidades de Publicidad.
El remate, con el señalamiento del día y hora en que debe tener lugar, se anunciará por medio
de avisos publicados, a lo menos por 4 veces en un diario de la comuna en
que tenga su asiento el tribunal, o de la capital de la provincia o de la capital de la región, si en aquélla no
lo hubiere.
iii. Calificación de las cauciones. Todo postor, para tomar parte en un remate, deberá rendir
caución suficiente, calificada por el Tribunal, sin ulterior recurso, para responder que se
llevará a efecto la compra de los bienes rematados.
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MANUAL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
La subasta recaerá sobre los derechos que el deudor tenga o pretenda tener sobre la cosa embargada (art.
523 inc. 2° CPC).
1a. Que se le adjudiquen por los dos tercios de la tasación los bienes embargados; o
2a. Que se reduzca prudencialmente por el tribunal el avalúo aprobado. La reducción no podrá
exceder de una 3ª parte de este avalúo (art. 499 CPC).
Luego del remate se levantará acta, que será firmada por todos los concurrentes al remate, y
en caso de haber habido adjudicatarios de las especies rematadas, se
otorgará escritura pública de adjudicación.
Esta acta de remate valdrá como escritura pública, para el efecto del art. 1801 del Código Civil; pero sin
perjuicio de ello, deberá otorgarse dentro de 3° día la escritura pública definitiva con inserción de los
antecedentes necesarios y con los demás requisitos legales.
Una vez efectuado el remate o la venta, se deben consignar los fondos en la cuenta corriente del
tribunal, se debe liquidar el crédito y luego de ejecutoriada la sentencia, se debe pagar al ejecutante, salvo
que exista apelación pendiente.
La sentencia recaída en el juicio ejecutivo produce cosa juzgada en el juicio ordinario tanto respecto del
ejecutante como del ejecutado (art. 478 inc. 1° CPC).
En el caso del juicio ejecutivo, el interés del tercero sólo puede recaer sobre el crédito que se ejecuta o
sobre los bienes embargados, y sólo puede deducirse tercería para alegar (Art. 518 CPC):
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3. EL PROCEDIMIENTO SUMARIO
3.1.1. Concepto
3.1.2. Características
a. Es un juicio que se aplica en los casos en que la naturaleza del asunto requiera un procedimiento
rápido para que sea eficaz, así como en algunos específicos que la ley señala expresa y
determinadamente.
d. En este juicio, la rebeldía del demandado presume efectividad de aquello que alega el demandante.
e. Es un juicio breve y rápido, por el plazo en que deben dictarse las resoluciones.
f. Es un juicio concentrado: Todas las cuestiones del juicio deben promoverse y tramitarse en la
audiencia respectiva, sin paralizar el curso del proceso, debiendo la sentencia definitiva
pronunciarse sobre la acción deducida y los incidentes, o sólo sobre éstos cuando sean previos o
incompatibles con dicha acción.
3.2. Aplicación
Como se dijo, para solicitar la aplicación del juicio sumario, se requiere justificar y acreditar al tribunal
dos circunstancias:
El art. 680 CPC y otros cuerpos legales, han determinado expresamente la aplicación del
procedimiento sumario. Estos casos son, por ejemplo:
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- A los juicios en que se deduzcan las acciones civiles derivadas de un delito o cuasidelito.
3.3. Tramitación
La demanda podrá presentarse oralmente o mediante minutas escritas (Art. 682 CPC).
Una vez deducida la demanda, el tribunal citará a las partes a una audiencia que se celebrará el
5° día hábil después de la última notificación, ampliándose este plazo, si el demandado no está en el lugar
del juicio, con todo el aumento que corresponda según la Tabla de Emplazamiento (art. 683 inc. 1º CPC).
Esta resolución se notifica personalmente al demandado, por ser la primera gestión judicial, salvo que el
procedimiento haya iniciado por medida prejudicial.
A esta audiencia puede comparecer, además del demandante y demandado, el defensor público
en los casos en que según la ley deba intervenir o cuando el tribunal lo juzgue necesario, y
asimismo, cuando haya de oírse a los parientes, se citará en términos generales y los parientes
de alguna de las partes, cuando sea necesario
(art. 683 inc. 2º y 689 CPC).
3.3.4. Sentencia
3.4.5. Recursos
Contra la sentencia definitiva podrá deducirse recurso de Apelación y Casación en la forma. En segunda
instancia, la sentencia definitiva será susceptible de casación en la forma y en el fondo. La tramitación del
recurso de apelación, se ajustará a las reglas establecidas para los incidentes (art. 691 inc. 3º CPC).
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3. PROCEDIMIENTOS ANTE LOS JUZGADOS DE FAMILIA
La ley establece un procedimiento ordinario aplicable ante los Juzgados de Familia, ello
implica que él será el utilizado en todos aquéllos asuntos en que el conflicto entre las partes
corresponda a estos tribunales y no haya un procedimiento distinto establecido en la misma ley
o en otras leyes.
La demanda deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el art. 254 CPC.
Tratándose de las causas en que la ley exige la mediación como trámite previo a la
presentación de la demanda –derecho de alimentos, cuidado personal y el derecho de los
padres e hijos e hijas que vivan separados a mantener una relación directa y regular- se deberá
acompañar un certificado que acredite que se dio cumplimiento al
procedimiento de mediación previo, dispuesto en el artículo 106 de la Ley N°19.968, que crea los
tribunales de familia.
3.1.2. Contestación
El demandado deberá contestar la demanda por escrito, con al menos cinco días de anticipación
a la fecha de realización de la audiencia preparatoria. Si desea reconvenir, deberá hacerlo de la
misma forma, conjuntamente con la contestación de la demanda y cumpliendo con todos los
requisitos establecidos en el artículo 254 del
Código de Procedimiento Civil. Deducida la reconvención, el tribunal la pone en conocimiento del
demandante, quien podrá contestarla por escrito, u oralmente, en la audiencia preparatoria.
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3.1.3. Notificaciones
Admitida la demanda, el tribunal citará a las partes a una audiencia preparatoria, la que deberá realizarse
en el más breve plazo posible. Esta resolución se notifica a ambas partes, al demandante por el estado
diario, o por correo electrónico, mientras que al demandado, por tratarse normalmente de la primera
notificación en el proceso, según lo que hemos revisado con anterioridad, personalmente.
La notificación de la resolución que cita a la audiencia preparatoria deberá practicarse siempre con una
antelación mínima de 15 días.
El resto del procedimiento se lleva a cabo esencialmente a través de dos audiencias sucesivas:
la primera de ellas, de carácter preliminar, tiene por objeto preparar adecuadamente el juicio y
provocar la conciliación entre las partes y la audiencia siguiente, denominada de juicio, cuyo
objeto es que en ella se rinda íntegramente la
prueba, se formulen alegaciones por las partes y se dicte sentencia.
1) Relación breve y sintética, que harán las partes ante el juez, del contenido de la demanda, de la
contestación y de la reconvención que se haya deducido, y de la contestación a la reconvención, si ha sido
hecha por escrito.
4) Promover, en los casos en que proceda, ya sea iniciativa del tribunal o a petición de parte, que las
partes resuelvan el conflicto a través de mediación familiar, evento en el cual se suspenderá el
procedimiento judicial hasta concluida la mediación, según lo que veremos más adelante.
5) El tribunal promoverá la conciliación entre las partes, ya sea sobre todo o parte del conflicto, conforme
a las bases de acuerdo que el propio tribunal proponga a las partes.
6) Enseguida, el tribunal procederá a determinar el objeto del juicio, las pretensiones de las partes que
serán objeto de prueba y consideradas para su resolución en la sentencia.
7) Una vez fijado el objeto del juicio, el tribunal procederá a fijar los hechos que deben ser probados.
8) Determinar las pruebas que deberán rendirse al tenor de la propuesta de las partes y disponer la
práctica de las otras que estime necesarias.
9) Excepcionalmente, y por motivos justificados, recibir la prueba que deba rendirse en ese momento.
10) Fijar la fecha de la audiencia de juicio, la que deberá llevarse a efecto en un plazo no superior a
treinta días de realizada la preparatoria. Sin perjuicio de ello, el juez podrá, previo acuerdo de las partes,
desarrollar la audiencia de juicio inmediatamente finalizada la preparatoria.
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3.1.5. Audiencia de juicio
El juez, con miras a salvaguardar el interés superior del niño, niña o adolescente, podrá ordenar que éste
mismo u otro miembro del grupo familiar se ausente de la audiencia durante determinadas actuaciones.
En cuanto a la producción de la prueba, ella se rendirá de acuerdo al orden que fijen las partes,
comenzando por la del demandante. Rindiéndose en último término la prueba ordenada por el juez.
Durante la audiencia, los testigos y peritos serán identificados por el juez, quien les tomará el juramento o
promesa de decir verdad. A continuación, serán interrogados por las partes, comenzando por la que los
presenta. Los peritos deberán exponer brevemente el contenido y las conclusiones de su informe y luego
se autorizará su interrogatorio por las partes.
El juez también podrá efectuar preguntas al testigo o perito, así como a las partes que declaren, una vez
que fueren interrogadas por los litigantes, con la finalidad de pedir aclaraciones o adiciones a sus dichos.
Los documentos, así como el informe de peritos en su caso, serán exhibidos y leídos en el debate, con
indicación de su origen. En tanto que las grabaciones, los elementos de prueba audiovisuales,
computacionales o cualquier otro de carácter electrónico apto para producir fe, se reproducirán en la
audiencia por cualquier medio idóneo para su percepción por los asistentes. El juez podrá autorizar, con
acuerdo de las partes, la lectura o reproducción parcial o resumida de los medios de prueba mencionados,
cuando ello pareciere conveniente y se asegurare el conocimiento de su contenido. Todos estos medios
podrán ser exhibidos a los declarantes durante sus testimonios, para que los reconozcan o se refieran a su
conocimiento.
Practicada la prueba, el juez podrá solicitar a un miembro del Consejo Técnico que emita su opinión
respecto de la prueba rendida, en el ámbito de su especialidad.
Finalmente, las partes formularán, oralmente y en forma breve, las observaciones que les merezca la
prueba y la opinión del miembro del Consejo Técnico, así como sus conclusiones, de un modo preciso y
concreto, con derecho a replicar respecto de las conclusiones argumentadas por las demás.
3.1.6. Sentencia
Una vez concluidas las alegaciones de las partes, el juez comunicará de inmediato su resolución,
indicando los principales fundamentos tomados en consideración para dictarla. Excepcionalmente, cuando
la audiencia de juicio se hubiere prolongado por más de dos días, el juez podrá postergar la decisión del
caso hasta el día siguiente hábil, lo que se indicará a las partes al término de la audiencia, fijándose de
inmediato la oportunidad en que la decisión será comunicada.
La redacción del fallo podrá ser pospuesta hasta por un plazo de cinco días, ampliables por otros cinco por
razones fundadas, fijando la fecha en que tendrá lugar la lectura de la sentencia, la que podrá efectuarse de
manera resumida.
3.1.7. Recursos
1) En el caso del recurso de reposición, la solicitud deberá presentarse dentro de tercero día de notificada
la resolución reclamada, a menos que dentro de dicho término tenga lugar una
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audiencia, ya que en tal caso deberá interponerse y resolverse durante ella misma. En tanto que,
tratándose de una resolución pronunciada en audiencia, el recurso de reposición debe ser interpuesto por la
parte y resuelto por el juez en el acto.
2) En cuanto al recurso de apelación, la ley limita el tipo de resoluciones apelables, de manera que sólo lo
son la sentencia definitiva de primera instancia, las resoluciones que ponen término al procedimiento o
hacen imposible su continuación –por ejemplo, la que decreta el abandono del procedimiento o acoge la
excepción de incompetencia del tribunal–, y las que se pronuncien sobre medidas cautelares.
La apelación deberá entablarse siempre por escrito y se concederá en el solo efecto devolutivo.
La Corte de Apelaciones respectiva conocerá y fallará el recurso, sea que las partes o sus representantes
comparezcan o no ante ella.
La ley que crea los Juzgados de Familia establece también un procedimiento aplicable para aquéllos casos
en que la ley exige o autoriza la intervención del tribunal para adoptar alguna de las medidas de protección
jurisdiccionales establecidas en la ley, a efectos de proteger los derechos de los niños, niñas o adolescentes
cuando éstos se encontraren amenazados o vulnerados.
El procedimiento podrá iniciarse a solicitud del mismo niño, niña o adolescente, de sus padres, de las
personas que lo tengan bajo su cuidado, de los profesores o del director del establecimiento educacional al
que asista, de los profesionales de la salud que trabajen en los servicios en que se atienda, del Servicio
Nacional de Menores o de cualquier persona que tenga interés en ello; tal solicitud no requiere de
formalidad alguna, bastando con la sola petición de protección para dar por iniciado el procedimiento. Por
supuesto, el procedimiento también podrá iniciarse a instancias del propio tribunal, sin que haya mediado
requerimiento de persona alguna.
a) La entrega inmediata del niño, niña o adolescente a sus padres o a quienes tengan legalmente su
cuidado;
b) Confiar su cuidado en una persona o familia en casos de urgencia. En tal caso, el juez preferirá,
para que asuman provisoriamente el cuidado, a sus parientes consanguíneos o a otras personas con
las que tenga relación de confianza;
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c) El ingreso a un programa de familias de acogida o centro de diagnóstico o residencia, por el
tiempo que sea estrictamente indispensable. En este caso, de adoptarse la medida sin la comparecencia del
niño, niña o adolescente ante el juez, deberá asegurarse que ésta se verifique a primera hora de la
audiencia más próxima;
d) Disponer la asistencia de niños, niñas o adolescentes, sus padres, o las personas que los tengan
bajo su cuidado, a programas o acciones de apoyo, reparación u orientación, para enfrentar y superar las
situaciones de crisis en que pudieren encontrarse, e impartir las instrucciones pertinentes;
g) Prohibir o limitar la concurrencia del ofensor al lugar de estudio del niño, niña o adolescente, así
como a cualquier otro lugar donde éste o ésta permanezca, visite o concurra habitualmente. En caso de que
concurran al mismo establecimiento, el juez adoptará medidas específicas tendientes a resguardar los
derechos de aquéllos;
i) La prohibición de salir del país para el niño, niña o adolescente sujeto de la petición de protección.
A efectos de brindar protección al afectado, cualquier tribunal que ejerza jurisdicción en asuntos de
familia, un fiscal del Ministerio Público o un juez de garantía, que hayan tomado conocimiento de una
demanda o denuncia por actos de violencia intrafamiliar, deberán, de inmediato, adoptar las medidas
cautelares del caso, aun cuando no sea competente para conocer de ellas; ello es igualmente válido
cuando entre las víctimas figuren personas mayores y niños, niñas o adolescentes.
El procedimiento se iniciará por demanda o por denuncia, la que podrán interponer la propia víctima, sus
ascendientes, descendientes, guardadores o personas que la tengan a su cuidado. La denuncia, además,
podrá hacerse por cualquier persona que tenga conocimiento directo de los hechos que la motiven.
Sin embargo, hay ciertas personas que están obligadas a denunciar los hechos que pudieren constituir
violencia intrafamiliar de que tomen conocimiento en razón de sus cargos, tales como: los miembros de
Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería; los fiscales y empleados públicos; los
jefes de puertos, aeropuertos, estaciones de trenes o buses y otros análogos; los profesionales de la
medicina y establecimientos de salud; y, los directores, inspectores y profesores de establecimientos
educacionales. También lo están quienes ejercen el cuidado personal de aquéllos que en razón de su edad,
incapacidad u otra condición similar, no pudieren formular por sí mismos la respectiva denuncia. En caso
de no cumplir tal obligación, el responsable será sancionado con pena de multa.
Cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato
constitutivo de violencia intrafamiliar, aun cuando éste no se haya llevado a cabo, el tribunal,
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con el solo mérito de la denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que
correspondan.
El juez de familia está obligado a dar protección a la víctima y al grupo familiar. Al efecto,
debe cautelar su subsistencia económica e integridad patrimonial. Para ello, en el ejercicio
de su potestad cautelar y sin perjuicio de otras medidas que estime pertinentes, podrá adoptar
una o más de las siguientes:
2) Asegurar la entrega material de los efectos personales de la víctima que optare por no regresar al
hogar común.
8) Establecer medidas de protección para adultos mayores o personas afectadas por alguna
incapacidad o discapacidad.
Estas u otras medidas cautelares podrán decretarse por un período que no excederá los 180 días hábiles,
renovables, por una sola vez, hasta por igual plazo y podrán, asimismo, ampliarse, limitarse, modificarse,
sustituirse o dejarse sin efecto, de oficio o a petición de parte, en cualquier momento del juicio.
El juez, para dar protección a niños, niñas o adolescentes, podrá, además, adoptar las medidas cautelares
especiales aplicables en procedimientos de protección de sus derechos, antes mencionadas, cumpliendo
con los requisitos y condiciones previstas en la ley.
Tratándose de adultos mayores en situación de abandono, el tribunal podrá decretar la internación del
afectado en alguno de los hogares o instituciones reconocidos por la autoridad competente. Para estos
efectos, se entenderá por situación de abandono el desamparo que afecte a un adulto mayor que requiera
de cuidados.
En caso de incumplimiento de las medidas cautelares, el juez pondrá los antecedentes en conocimiento del
Ministerio Público para los efectos del delito de desacato, sancionado con pena privativa de libertad, de
541 días a cinco años, inclusive. Sin perjuicio de ello, impondrá al infractor, como medida de apremio,
arresto hasta por quince días.
Recibida la demanda o denuncia, el juez citará a las partes a la audiencia preparatoria, la que en este
caso tiene previsto un plazo de realización dentro de los diez días siguientes.
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En cuanto a los trámites que tienen lugar en la audiencia preparatoria, así como en lo que toca a la
oportunidad y contenido de la audiencia de juicio, se aplican las disposiciones del procedimiento ordinario
ante los Juzgados de Familia.
El proceso puede terminar de cuatro formas: a) por requerimiento de la víctima; b) por sentencia; c) por
suspensión condicional de la dictación de la sentencia; y d) por archivo. Examinemos brevemente cada
una de ellas.
La ley de violencia intrafamiliar establece que el maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, atendida
su gravedad, será sancionado con una multa de media a quince unidades tributarias mensuales a beneficio
del gobierno regional del domicilio del denunciante o demandante, cuyo importe será destinado a los
centros de atención de víctimas de violencia intrafamiliar existentes en la región respectiva y que sean de
financiamiento público o privado.
Además de lo sanción de multa, la nueva ley de violencia intrafamiliar impone al juez el deber de
aplicar en la sentencia una o más de las siguientes medidas accesorias:
El juez fijará el plazo de estas medidas, que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a un año,
prorrogable, a petición de la víctima, si se mantienen los hechos que las justificaron.
i) Que se hayan establecido y aceptado por las partes obligaciones específicas y determinadas
sobre sus relaciones de familia y aquéllas de carácter reparatorio a satisfacción de la víctima.
ii) Que se haya adquirido por el demandado o denunciado, con el acuerdo de la víctima, el
compromiso de observancia de una o más de las medidas cautelares previstas en la ley por un
lapso no inferior a seis meses ni superior a un año.
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parte, el abandono del procedimiento, debiendo el juez dejar sin efecto las medidas cautelares que haya
fijado.
La Ley que crea los Juzgados de Familia también introduce modificaciones en la Ley Nº
14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias.
De los juicios de alimentos –sea que ellos sean requeridos para los hijos menores de edad o no–
conocerá el juez de familia del domicilio del alimentante o del alimentario, a elección de este último. En
cambio, de las demandas de rebaja o cese de la pensión conocerá el tribunal del domicilio del alimentario.
La madre, cualquiera sea su edad, podrá solicitar alimentos para el hijo ya nacido o que está por nacer.
Si aquélla es menor, el juez deberá ejercer designarle representante en interés de la madre.
En los juicios en que se demanden el juez deberá pronunciarse sobre los alimentos provisorios, junto con
admitir la demanda a tramitación, con el solo mérito de los documentos y antecedentes presentados, en
caso contrario, incurrirá en falta o abuso. No obstante, el demandado tendrá cinco días para oponerse al
monto provisorio decretado, debiéndosele informar de ello con la notificación de la demanda. En caso de
mediar oposición, el juez resolverá de plano, salvo que del mérito de los antecedentes estime necesario
citar a una audiencia, la que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes. En cambio, si no existe
oposición, la resolución que fija los alimentos provisorios causará ejecutoria.
El tribunal podrá acceder provisionalmente a la solicitud de aumento, rebaja o cese de una pensión
alimenticia, cuando estime que existen antecedentes suficientes que lo justifiquen.
Toda resolución que fije una pensión de alimentos deberá determinar el monto y lugar de pago de la
misma, pudiéndose verificar mediante retención judicial por el empleador del alimentante. El monto de la
pensión no podrá ser una suma o porcentaje que exceda del cincuenta por ciento de las rentas del
alimentante. Y, cuando ella sea fijada en una suma determinada, ésta se reajustará por el tribunal
semestralmente de acuerdo al alza que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor.
Toda resolución judicial que fije una pensión alimenticia, o que aprueba una transacción que cumpla con
los requisitos legales, tienen mérito ejecutivo. Y, en caso de incumplimiento, será competente para
conocer de la ejecución el mismo Juzgado de Familia que dictó la resolución o el del nuevo domicilio del
alimentario.
Si decretados los alimentos por resolución que cause ejecutoria en favor del cónyuge, de los padres, de
los hijos o del adoptado, el alimentante no hubiere cumplido su obligación en la forma pactada u
ordenada o hubiere dejado de pagar una o más cuotas, el tribunal que dictó la resolución deberá, a petición
de parte o de oficio y sin necesidad de audiencia, imponer al deudor como medida de apremio, el arresto
nocturno hasta por quince días. Tal medida tendrá lugar entre las veintidós horas de cada día hasta las seis
horas del día siguiente. Además, el juez podrá repetir la medida hasta obtener el íntegro pago de la
obligación.
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CAPÍTULO VII. PROCEDIMIENTOS ANTE LOS JUZGADOS DE LETRAS DEL TRABAJO
1. PROCEDIMIENTO ORDINARIO
En el párrafo 3° del Capítulo II, inserto en el Título I del Libro V del Código del Trabajo, se establece un
procedimiento de aplicación general u ordinario aplicable ante los Juzgados de Letras del Trabajo, el cual
tiene el carácter general y supletorio.
Asimismo, el procedimiento de aplicación general tiene un carácter supletorio, ya que, cuando esta ley u
otra establecen un procedimiento especial, pero en su regulación se omiten determinados trámites, las
normas sobre procedimiento ordinario se aplican también, aunque supletoriamente.
El procedimiento se desarrolla en dos audiencias (art. 450 CT), la primera preparatoria y la segunda de
juicio, conforme a las reglas que se explicarán más adelante. En el Gráfico N° 4 se observa un diagrama
con los principales trámites del procedimiento ordinario aplicable ante los Juzgados de Letras del Trabajo.
1. La Demanda
2. Primera resolución
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- Declararse de oficio incompetente cuando así lo estime: En este caso, debe remitir los
antecedentes al tribunal que señale como competente.
- Declarar admisible la demanda: En este caso, debe inmediatamente y sin más trámite, citar a
las partes a una audiencia preparatoria, la que debe realizarse dentro del plazo de 35 días
contados desde la resolución de citación.
3. La Notificación
Admitida la demanda a tramitación, el tribunal debe, de inmediato y sin más trámite, citar a las partes a
una audiencia preparatoria, fijando para tal efecto, dentro de los 35 días siguientes a la fecha de la
resolución, el día y la hora para su celebración.
Esta resolución se notifica a ambas partes, al demandante por el estado diario, mientras que al demandado,
por tratarse normalmente de la primera notificación en el proceso, de manera personal.
Esta resolución debe notificarse con a lo menos 15 días de anticipación respecto de la fecha
fijada para la audiencia preparatoria.
En la misma resolución que cita a audiencia preparatoria se debe hacer presente a las partes que
ella se celebrará con quienes asistan, afectándole a la inasistente todas las resoluciones que se dicten en la
audiencia, sin necesidad de ulterior notificación. Además, se debe señalar que las partes, que en dicha
audiencia, deben señalar al tribunal todos los medios de prueba que pretendan hacer valer en la audiencia
de juicio, como así también requerir las diligencias de prueba necesarias (art. 451 CT).
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4. Contestación y demanda reconvencional
El demandado debe contestar la demanda por escrito con a lo menos 5 días de antelación a la
fecha de celebración de la audiencia preparatoria.
5. La audiencia preparatoria
El resto del procedimiento se lleva a cabo esencialmente a través de dos audiencias sucesivas: la
primera de ellas, de carácter preliminar, tiene por objeto fijar de los puntos de discusión y
provocar la conciliación entre las partes y, en su defecto, preparar adecuadamente el juicio, es
por ello que se denomina preparatoria; y la
audiencia siguiente, denominada de juicio, cuyo objeto es que en ella se rinda íntegramente la prueba, se
formulen alegaciones por las partes y se dicte sentencia.
Las partes deben comparecer con patrocinio de abogado y representadas por persona legalmente habilitada
para actuar en juicio.
Si ninguna de las partes asiste a la audiencia preparatoria, éstas tienen el derecho de solicitar, por una sola
vez, conjunta o separadamente, dentro de quinto día contados desde la fecha en que debió efectuarse,
nuevo día y hora para la realización de dicha audiencia.
Por aplicación del principio de concentración, la ley ha establecido diversos trámites dentro de la
audiencia preparatoria (art. 453 CT). Ellos se pueden dividir en cuatro etapas: Discusión, Conciliación,
Preparación de la Prueba y Final.
Por último, el tribunal debe fijar la fecha para la audiencia de juicio, la que debe llevarse a cabo en un
plazo no superior a 30 días de realizada la audiencia preparatoria. Las partes se entienden citadas a esta
audiencia por el solo ministerio de la ley.
6. La audiencia de juicio
La audiencia se debe llevar a efecto en un solo acto, y tiene por objetivo recibir la prueba
admitida por el tribunal y la decretada por éste. El día y hora fijados, las partes - al igual que en
la audiencia preparatoria- deben comparecer representadas por persona legalmente habilitada
para actuar en juicio.
Por aplicación del principio de concentración, la ley ha establecido diversos trámites dentro de la
audiencia de juicio (art. 454 CT). Ellos son:
- La audiencia de juicio se inicia con la rendición de las pruebas decretadas por el tribunal,
comenzando con la ofrecida por el demandante y luego con la del demandado, salvo en los juicios
sobre despido, en cuyo caso corresponde la rendición de la prueba en primer lugar al demandado.
- El orden establecido por la ley para la recepción de las pruebas es el siguiente: i) documental; ii)
confesional; iii) testimonial; y, iv) los otros medios ofrecidos. Cabe señalar que el tribunal puede
modificarlos por causa justificada.
- Practicada la prueba, las partes pueden formular, oralmente, en forma breve y precisa, las
observaciones que les merezcan las pruebas y sus conclusiones. La ley faculta al juez para pedir a
las partes que aclaren los puntos oscuros de sus observaciones.
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- Al finalizar la audiencia debe levantarse un acta, en la que debe constar el lugar, fecha e
individualización del tribunal, de las partes comparecientes, de sus apoderados y abogados, y de
toda otra circunstancia que el tribunal estime necesario incorporar (art. 455 CT).
7. La sentencia
Para resolver el asunto sometido a su conocimiento, el tribunal debe apreciar la prueba conforme
a las reglas de la sana crítica, esto es, debe expresar las razones jurídicas y simplemente lógicas,
científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las desestime.
El juez puede pronunciar la sentencia al término de la audiencia de juicio o dictarla dentro del plazo de 15
días contados desde la realización de la audiencia.
La sentencia debe pronunciarse sobre las acciones y excepciones deducidas que no se hayan resuelto con
anterioridad y sobre los incidentes, en su caso (art. 458 CT).
Como se señaló anteriormente, el juez puede dictar sentencia en la audiencia preparatoria, en el cual se
omiten la síntesis de los hechos y las alegaciones de las partes, así como el análisis de la prueba rendida,
los hechos que estime probados y el razonamiento que conduzca a esta estimación. De esta manera, basta
con que el fallo cumpla con los requisitos números 1, 2, 5, 6 y 7 precedentes.
8. Los recursos
Se interpone frente al mismo tribunal que dicta una resolución y es él quien la resuelve.
En contra de la resolución dictada fuera de audiencia, debe presentarse dentro de tercero día de notificada
la resolución correspondiente, a menos que dentro de dicho término tenga lugar una audiencia, en cuyo
caso debe interponerse a su inicio.
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8.2. Recurso de apelación
Procede en contra de sentencias interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su
continuación, las que se pronuncien sobre medidas cautelares y las que fijen el monto de las liquidaciones
o reliquidaciones de beneficios de seguridad social.
El recurso de nulidad tiene por finalidad invalidar el procedimiento total o parcialmente junto con la
sentencia definitiva, o sólo esta última, según corresponda.
El recurso de nulidad debe interponerse por escrito, ante el tribunal que dictó la resolución que se
impugna, dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación respectiva a la parte que lo entabla,
para que sea conocido por la respectiva Corte de Apelaciones.
Debe expresar el vicio que se reclama, la infracción de garantías constitucionales o de ley de que adolece,
según corresponda, y en este caso, además, señalar de qué modo dichas infracciones de ley influyen
sustancialmente en lo dispositivo del fallo.
Este recurso procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existen distintas
interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia.
En cuanto a la tramitación del recurso, cabe señalar que éste debe interponerse ante la Corte de
Apelaciones correspondiente en el plazo de 15 días desde la notificación de la sentencia que se recurre,
para que sea conocido por la Corte Suprema.
La sala especializada de la Corte Suprema sólo puede declarar inadmisible el recurso por la unanimidad
de sus miembros, mediante resolución fundada, si no se cumplió en el plazo para su interposición y
carece de fundamento en las causales invocadas. Dicha resolución sólo puede ser objeto de recurso de
reposición dentro de quinto día.
El fallo que se pronuncie sobre el recurso sólo tiene efecto respecto de la causa respectiva, y en ningún
caso afecta a las situaciones jurídicas fijadas en las sentencias que le sirven de antecedente.
A efectos de obtener el cumplimiento de las sentencias y la ejecución de los títulos ejecutivos laborales, la
ley ha establecido un procedimiento que se verifica ante los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional.
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Cabe señalar que respecto de los juicios en que se demande el cumplimiento de obligaciones que emanen
de títulos a los cuales las leyes laborales y de previsión o seguridad social otorguen mérito ejecutivo; y,
especialmente, la ejecución de todos los títulos ejecutivos regidos por la Ley N° 17.322, relativa a la
cobranza judicial de imposiciones, aportes y multas en los institutos de previsión, son de competencia de
los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional (art. 421 CT).
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Para garantizar que tales disposiciones no constituyan una mera declaración de principios, el legislador ha
establecido un procedimiento específico a los asuntos que se susciten en una relación laboral que afecten
derechos fundamentales de los trabajadores con ocasión del ejercicio, por parte del empleador, de las
facultades que les concede la ley.
De esta manera, se establece el procedimiento de tutela laboral, que es un procedimiento especial que se
aplica para las cuestiones que afecten a los derechos fundamentales de los trabajadores en sus relaciones
con el empleador.
Al efecto, el procedimiento de tutela laboral, según cuanto detallaremos seguidamente, es empleado para
conocer de infracción a los derechos fundamentales, actos discriminatorios y prácticas antisindicales o
desleales que se realizan tanto durante la vigencia de la relación laboral como con ocasión del despido.
De esta manera, el procedimiento de tutela laboral tiene por objeto conocer y resolver los asuntos que se
susciten en una relación laboral que afecten ciertos derechos fundamentales de los trabajadores, siendo
incompatible con el recurso de protección.
Respecto de la infracción a derechos fundamentales, la ley especifica cuáles son las garantías amparadas
por este procedimiento (art. 485 CT). En este sentido, este procedimiento queda limitado a la tutela de los
siguientes derechos fundamentales:
d. La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los
cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público (19 N° 6 inc. 1°
de la Constitución).
e. Libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier
medio (19 N° 12 inc. 1° de la Constitución).
La denuncia que inicie un procedimiento de tutela laboral debe interponerse dentro del plazo de 60 días
contados desde que se produzca la vulneración de derechos fundamentales alegada.
En el caso que la vulneración se haya verificado con ocasión del despido, el plazo se computa a partir de
la separación efectiva del trabajador de sus labores.
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MANUAL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
4. PROCEDIMIENTO MONITORIO
Es un procedimiento especial, de carácter abreviado, el cual se rige por las siguientes disposiciones del
procedimiento monitorio.
Este procedimiento se aplica para los conflictos cuya cuantía sea inferior a 10 Ingresos Mínimos
Mensuales (sin considerar los incrementos que establece la ley por la denominada “Ineficacia del Despido,
“Nulidad del Despido” o “Ley Bustos”) y en el caso de contiendas por aplicación del fuero maternal (art.
496 CT).
Tramitación Administrativa
Para que el procedimiento se inicie, es necesario que previo a la acción judicial se presente un reclamo
ante la Inspección del Trabajo correspondiente, la que debe fijar día y hora para la realización del
comparendo. Sin este reclamo no es posible iniciar la tramitación judicial. Sin perjuicio de lo antes
señalado, se exceptúa de esta exigencia las acciones reguladas por el artículo 201 de este Código, las que
se refieren al fuero maternal.
Presentado el reclamo, la Inspección del Trabajo debe citar a las partes a un Comparendo de Conciliación
mediante carta certificada o mediante un funcionario de dicho organismo, quien actúa como ministro de
fe.
Si no se produce conciliación entre las partes o ésta es parcial, como asimismo en el caso que el
reclamado no concurra al comparendo, el trabajador puede interponer demanda ante el juez del trabajo
competente, a la cual debe acompañarse el acta levantada en el comparendo celebrado ante la Inspección
del Trabajo y los documentos presentados en éste (art. 499 CT).
Tramitación Judicial
La demanda debe interponerse por escrito y contener las menciones que hemos hecho referencia respecto
a la demanda en procedimiento de aplicación general.
Como se señaló anteriormente, a la demanda debe acompañarse a ella el acta levantada en el comparendo
celebrado ante la Inspección del Trabajo y los documentos presentados en éste. Esta exigencia no rige en
el caso de la acción emanada del artículo 201 del Código del Trabajo (art 499 CT).
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MANUAL N DE CONOCIMIENTOS
CAPÍTULO IX. PROCESO PENAL
Es competente para conocer de un delito el tribunal en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho que da
motivo al juicio. El delito se considera cometido en el lugar donde se hubiere dado comienzo a su
ejecución.
El juzgado de garantía del lugar de comisión del hecho investigado conocerá de las gestiones a que diere
lugar el procedimiento previo al juicio oral.
Si existe conflicto de competencia entre jueces de varios juzgados de garantía, cada uno de ellos estará
facultado para otorgar las autorizaciones o realizar las actuaciones urgentes, mientras no se dirima la
competencia.
Se refiere a las materias de las que conoce cada tribunal, así podemos distinguir entre Juzgados de
Garantía y Tribunal de Juicio Oral en lo Penal cuyas funciones y competencia ya fueron abordadas
previamente.
2. PROCESO PENAL
La víctima, que puede intervenir en tanto tal o como querellante presentando una querella a través
de un abogado.
El fiscal.
El juez de garantía, que controla el respeto de las garantías de los intervinientes durante esta
etapa y tiene varias funciones, como resolver acerca de la procedencia de medidas cautelares
personales y reales y aceptar o rechazar otras decisiones tomadas por el fiscal.
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MANUAL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
3. El Juicio Oral, en el cual se rinde la prueba ofrecida y finalmente se determina la condena o
absolución del imputado.
La investigación de un hecho delictivo puede iniciarse por denuncia ante la policía, la fiscalía o
un tribunal con competencia en lo penal, mediante querella, que necesariamente debe
presentarse ante el juez de garantía, o de oficio por el Ministerio Público. La regla general es
que las investigaciones comiencen con la denuncia y que
está se efectúe ante Carabineros de Chile.
Una vez que el fiscal toma conocimiento de los hechos denunciados, en tanto no se haya producido
intervención del juez de garantía, puede tomar ciertas decisiones que suponen salidas anticipadas del
proceso penal, de esta manera rápidamente se pone fin al proceso penal. Tales salidas son:
Archivo provisional
Tiene lugar cuando no existen antecedentes suficientes para seguir adelante con la investigación. Se trata
de una decisión autónoma y provisional del fiscal, que puede ser revertida por la víctima mediante la
presentación de una querella o solicitando desarchivo acompañando nuevos antecedentes que permitan
llevar adelante la investigación.
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MANUAL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
Tratándose de delitos que merecen pena aflictiva (mayor a tres años y un día) se requiere aprobación del
fiscal regional para el archivo de la causa.
Principio de oportunidad
Corresponde a una decisión de la fiscalía que a diferencia de los casos anteriores puede ser aplicada
incluso luego de la formalización de la investigación realizada ante el juez de garantía. Esta salida tiene
lugar respecto de hechos delictivos que no son relevantes, tienen una penalidad baja y no comprometen
gravemente el interés público. No puede ejercerse si la pena mínima asignada al delito es superior a 541
días, cuando se trata de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, o
bien se trata de un hecho que compromete gravemente el interés público. La decisión de ejercer esta
facultad debe ser comunicada al juez de garantía, quien dentro de un plazo de 10 días, de oficio o a
petición de parte, podrá dejarla sin efecto.
El inicio del proceso penal y la aplicación de estas salidas se puede graficar de la siguiente forma:
Si el fiscal no utiliza una salida anticipada, sigue con la investigación y se relacionará con los órganos
auxiliares del sistema de justicia, principalmente las policías, Carabineros de Chile y la Policía de
Investigaciones, pudiendo encargar las diligencias investigativas indistintamente a cualquiera de las dos.
La investigación que realiza la fiscalía debe ceñirse al principio de objetividad, en el sentido que debe
investigar con igual celo tanto aquellas circunstancias que llevan a afirmar la responsabilidad penal de una
persona como aquellas que lo exoneran de la misma.
Consiste en la comunicación que efectúa el fiscal al imputado en presencia del juez de garantía de que
actualmente lleva adelante una investigación en su contra por uno o más hechos
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MANUAL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
determinados. Desde este hito comienza a correr un plazo de investigación cuyo máximo legal es de dos
años y se suspende la prescripción del delito.
Las medidas cautelares tienen por objeto asegurar el resultado del proceso penal, ya sea a través del
aseguramiento de la persona del imputado en el caso de las cautelares personales o bien de los bienes que
posee, en el caso de las cautelares reales, estás últimas están asociadas en general a la demanda civil que
la víctima pueda entablar contra el imputado en el proceso penal.
Las medidas cautelares personales son la citación, detención, prisión preventiva y otras cautelares
personales reguladas en el Código Procesal Penal.
A. CITACIÓN
Es el llamamiento que se hace al imputado para que concurra ante el tribunal. En general las faltas penales
y los delitos no sancionados con penas privativas de libertad sólo dan lugar a esta medida cautelar.
En general las faltas penales sólo dan lugar a citación y no autorizan detención, salvo ciertas excepciones.
B. DETENCIÓN
La detención puede ser realizada en caso de delito flagrante por un funcionario policial o incluso por
cualquier persona, en este último caso para el solo efecto de ser entregado a la autoridad policial más
cercana, o bien puede ser realizada en cumplimiento de una orden de detención emanada de un juez.
En ambos casos el sujeto detenido deberá ser puesto a disposición del tribunal en un plazo no superior a
24 horas, quién controlará su detención. En esta misma audiencia de control se puede proceder a
formalizar al imputado y pedir otras cautelares.
Plazos de la detención
Si se realizó en cumplimiento de una orden judicial se deberá conducir inmediatamente al juez que
hubiere decretado la medida, o si se trata de una hora que no es de despacho, hasta la el momento de
la primera audiencia judicial, que no podrá exceder de 24 horas desde el momento de la detención
hasta que el detenido es puesto a disposición del tribunal.
El fiscal podrá solicitar la ampliación de la detención hasta por tres días, si en la primera audiencia
no existieren los antecedentes necesarios para formalizar la investigación y solicitar medidas
cautelares en contra del imputado; o cuando estimare que los antecedentes justifican esa medida.
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MANUAL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
El funcionario policial que practique la detención deberá informar al afectado el motivo de la detención,
su derecho a ser asistido por un abogado, y a entrevistarse privadamente con él, a guardar silencio (no
prestar declaración), y a tener a sus expensas, las comodidades compatibles con la seguridad del recinto
donde fuere conducido (art. 135 CPP).
C. PRISIÓN PREVENTIVA
La solicitud de prisión preventiva puede fundarse en que la libertad del imputado es peligrosa para el éxito
de la investigación, para la seguridad de la sociedad, la seguridad del ofendido o porque existe peligro de
fuga.
1. Que existan antecedentes que justifican la existencia del delito que se investiga.
2. Que existan antecedentes que permitieren presumir fundadamente que el imputado ha tenido
participación en el delito como autor, cómplice o encubridor.
3. Que existen antecedentes calificados que permitieren al tribunal considerar que:
- La prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la
investigación.
- La libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido.
La resolución que ordenare, mantuviere, negare lugar o revocare la prisión preventiva será apelable
cuando hubiere sido dictada en una audiencia. No obstará a la procedencia del recurso, la circunstancia de
haberse decretado, a petición de cualquiera de los intervinientes, alguna de las medidas cautelares
señaladas en el artículo 155 CPP. En los demás casos no será susceptible de recurso alguno.
El tribunal que ordena la prisión preventiva, será competente para supervisar su ejecución y todas las
solicitudes realizadas con ocasión de la ejecución de la medida cautelar. Deberá adoptar y disponer las
medidas necesarias para la protección de la integridad física del imputado, en especial aquéllas destinadas
a la separación de los jóvenes y no reincidentes respecto de la población penitenciaria de mayor
peligrosidad.
Revisión
La prisión preventiva puede ser revisada en cualquier minuto a solicitud de parte, sin embargo deberá
revisarse por el juez en audiencia transcurridos 6 meses desde que se hubiere ordenado la prisión
preventiva o desde el último debate oral en que ella se hubiere decidido. También debe revisarse cuando la
duración de la prisión preventiva hubiere alcanzado la mitad de la pena privativa de libertad que se
pudiere esperar en el evento de dictarse sentencia condenatoria, o de la que se hubiere impuesto existiendo
recursos pendientes.
Cuando no subsistieren los motivos que la hubieren justificado; cuando se dicte sentencia absolutoria y
cuando decretare sobreseimiento definitivo o temporal, aunque existieran recursos pendientes en contra de
dichas resoluciones; o cuando ha sido sustituida por otra medida cautelar de carácter personal.
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MANUAL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
D. OTRAS CAUTELARES PERSONALES
Están contempladas en el artículo 155 del CPP, ellas pueden tener por objeto garantizar el éxito de las
diligencias de investigación o la seguridad de la sociedad, proteger al ofendido o asegurar la
comparecencia del imputado a las actuaciones del procedimiento o ejecución de la sentencia, y pueden ser
solicitadas después de formalizada la investigación a petición del fiscal, del querellante o la víctima.
d. La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual residiere o del ámbito territorial que
fijare el tribunal;
El tribunal podrá imponer una o más de estas medidas según resultare adecuado al caso y ordenará las
actuaciones y comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. La procedencia, duración,
impugnación y ejecución de estas medidas cautelares se regirán por las disposiciones aplicables a la
prisión preventiva.
Son aquellas que tienen por objeto asegurar los resultados de la demanda civil sobre los bienes del
imputado, pueden consistir en:
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MANUAL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
2.1.5. Salidas Alternativas
2.1.5.1.1. Concepto
Esta salida alternativa supone un acuerdo entre imputado y fiscal y consiste en la suspensión del
procedimiento penal, durante un lapso de tiempo entre uno y tres años, período en el cuál el imputado
estará afecto al cumplimiento de ciertas condiciones y una vez cumplidas las mismas se extingue la
responsabilidad penal, lo que requiere resolución judicial que lo decrete.
Sólo puede acogerse a esta salida el imputado que no tiene condenas previas por crimen o simple delito ni
suspensiones condicionales vigentes al momento de verificarse los hechos materia del nuevo proceso y
siempre y cuando la pena solicitada por el fiscal no supere los tres años. Tanto la suspensión condicional
como las condiciones que debe cumplir el imputado y el plazo deben ser aprobados por el juez de
garantía.
La suspensión condicional del procedimiento no extingue las acciones civiles de la víctima o terceros, sin
embargo, si recibieron un pago como una condición impuesta, ese monto se imputará a la indemnización
de perjuicios.
Según lo establece expresamente el artículo 238 del CPP, el juez de garantía dispondrá, que durante el
período de suspensión, el imputado esté sujeto al cumplimiento de una o más de las siguientes
condiciones:
d. Tener o ejercer un trabajo, oficio, profesión o empleo, o asistir a algún programa educacional o de
capacitación;
h. Otra condición que resulte adecuada en consideración con las circunstancias del caso concreto de
que se tratare y fuere propuesta, fundadamente, por el Ministerio Público. Durante el período de
suspensión y oyendo en una audiencia a todos los intervinientes que concurrieren a ella, el juez
podrá modificar una o más de las condiciones impuestas.
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MANUAL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
obligándose este último a efectuar alguna prestación o pago que permita reparar a la víctima a satisfacción
de esta última.
Esta salida sólo procede respecto de delitos que afectan un bien jurídico disponible de carácter
patrimonial, si consistieren en lesiones menos graves o delitos culposos.
Las bases del acuerdo reparatorio deben ser aprobadas por el juez de garantía, quién verificará si las partes
prestaron su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos.
El fiscal puede cerrar la investigación en cualquier minuto mientras esté vigente el plazo de
investigación o deberá hacerlo una vez vencido el mismo.
Una vez cerrada la investigación, el fiscal deberá dentro de los diez días siguientes adoptar
cualquiera de las siguientes decisiones:
En cualquier momento durante el proceso penal se puede solicitar el sobreseimiento definitivo o temporal
de la causa. También se contempla esta institución como sanción a ciertas acciones u omisiones del
Ministerio Público.
Ambos tipos de sobreseimiento pueden ser totales o parciales según recaigan sobre todos los imputados y
los delitos por los que son investigados o sólo algunos imputados o delitos.
En el caso del sobreseimiento definitivo se pone término al proceso penal y las causales por las que
puede decretarse son:
e. Sobreviene un hecho que extingue la responsabilidad penal como por ejemplo la muerte del
imputado.
f. El hecho de que se trate ya fue materia de un proceso penal en que recayó sentencia firme.
El sobreseimiento definitivo solo será impugnable a través de un recurso de apelación ante la Corte de
Apelaciones respectiva.
El sobreseimiento temporal no pone fin al proceso sino que sólo lo suspende y tiene lugar cuando
concurren las siguientes causales:
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a. Se requiere el juzgamiento previo de una cuestión civil.
Una vez que cesa la causal, a petición de alguno de los intervinientes, el juez ordenará la reapertura del
procedimiento.
La acusación consiste en el requerimiento de apertura del juicio, fundado y formal, formulado por
el Fiscal que precisa, desde su posición, el objeto del juicio, lo califica
jurídicamente y esgrime los medios de prueba pertinentes.
La acusación se notifica a todos los intervinientes y el tribunal fija un día para la realización de la
audiencia de preparación de juicio oral.
La audiencia preparatoria fija el contenido del juicio oral, en ella se discutirá todo lo relativo a la prueba
que se rendirá en el juicio oral y se resolverán una serie de incidencias previas que son necesarias para el
posterior desarrollo del juicio, como por ejemplo, Corrección de vicios formales de los escritos,
solicitudes sobre cautelare y observaciones sobre la prueba.
Terminada esta audiencia preparatoria el juez de garantía determinará la prueba que será conocida en el
juicio luego de resolver las observaciones y alegaciones de la partes. De esta manera quedará fijado el
objeto del juicio y la prueba que se rendirá en él, lo que se materializa en la resolución emitida por el
tribunal que se denomina auto de apertura de juicio oral.
El juicio oral constituye la etapa final del proceso penal a la cual confluye y en la que
encuentran manifestación todos los principios y garantías del proceso penal.
- Inmediación
- Continuidad y concentración
- Contradictoriedad
- Oralidad
- Defensa necesaria
- Publicidad
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MANUAL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
5.2.3.2. Actuaciones Previas
El juez presidente de la sala del TOP una vez recibida la causa procederá a decretar la fecha para la
celebración del juicio, la cual se realizará no antes de quince ni después de sesenta días desde la
notificación del auto de apertura de juicio oral.
Finalmente citará a todos los que debieran concurrir a la audiencia. El imputado debe ser citado con a lo
menos siete días de anticipación.
El tribunal deberá constituirse el día y hora fijados, con asistencia del fiscal, del acusado, de su defensor y
de los demás intervinientes. Además, verificará la disponibilidad de los testigos, peritos intérpretes y
demás personas que hubieren sido citados a la audiencia y declarará iniciado el juicio.
Dirigirá el juicio el juez presidente, quién deberá resolver además todas las incidencias que se promuevan
durante la audiencia.
El juicio comienza con la lectura de las acusaciones, demandas civiles si las hubiere y las convenciones
probatorias aprobadas por las partes.
Enseguida tienen lugar los alegatos de apertura de las partes en que darán a conocer su teoría del caso y
efectuarán una síntesis de las materias sobre las que versará el juicio. A continuación se recibe la
declaración del imputado si decide a declarar, en cuyo caso puede ser interrogado por las partes y se recibe
la prueba.
El orden de recepción de las pruebas es primero el fiscal, luego querellante y finalmente defensa, sin
embargo el orden en que cada uno decide rendir la suya es completamente discrecional.
La prueba es libre y puede consistir en objetos, documentos, testigos, peritos, filmaciones, fotografías o
cualquier otro medio de prueba.
Concluida la recepción de las pruebas, el presidente del tribunal otorgará la palabra al fiscal, al acusador
particular y al defensor, para que efectúen sus alegatos de clausura. Luego otorgará al fiscal y al defensor
la posibilidad de replicar, debiendo referirse sólo a las conclusiones formuladas por las demás partes. Por
último, se otorgará al acusado la palabra para que manifieste lo que estimare conveniente y luego se
declarará cerrado el debate.
Inmediatamente después de clausurado el debate, sin suspender la audiencia, los jueces que hubieren
asistido a ella, pasarán a deliberar en privado. El tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba
producida durante el juicio oral, la que valorará libremente pero sin contradecir las reglas de la lógica, las
máximas de la experiencia ni los conocimientos científicamente afianzados.
Una vez terminada la deliberación señalada los jueces deben volver a la sala y comunicar la decisión
adoptada de absolución o condena, inmediatamente se abrirá debate acerca de circunstancias relevantes
para la determinación de la pena y la posibilidad de penas sustitutivas, pudiendo rendirse prueba para
estos efectos.
Nadie puede ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiere, más allá de toda
duda razonable, la convicción de que realmente hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación
y que en él hubiere correspondido al acusado una participación culpable penada por la ley.
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MANUAL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
2.4. Recursos Procesales
Se interpone frente al mismo tribunal que dicta la resolución y se pueden reponer sentencias
interlocutorias, autos y decretos, dictados fuera de audiencia, dentro de tercero día y debe ser fundado.
La reposición de las resoluciones pronunciadas durante audiencias orales deberá promoverse tan pronto se
dictaren y sólo serán admisibles cuando no hubieren sido precedidas de debate. La tramitación se
efectuará verbalmente, de inmediato, y de la misma manera se pronunciará el fallo.
Son inapelables las resoluciones dictadas por un tribunal de juicio oral en lo penal, excepto, la resolución
que resuelve acerca de la medida cautelar de prisión preventiva.
Son apelables las resoluciones dictadas por el juez de garantía cuando pusieren término al procedimiento,
hicieren imposible su prosecución o la suspendieren por más de treinta días, o bien, cuando la ley lo
señalare expresamente.
El recurso de apelación deberá entablarse ante el mismo juez que hubiere dictado la resolución y éste lo
concederá o lo denegará, en un plazo de 5 días desde la notificación de la resolución.
El recurso se debe interponer por escrito, debe ser fundado y contener peticiones concretas. La apelación
se concede en el solo efecto devolutivo, a menos que la ley señale expresamente lo contrario.
Denegado el recurso de apelación, concedido siendo improcedente u otorgado con efectos no ajustados a
derecho, los intervinientes podrán recurrir de hecho, dentro de tercero día, ante el tribunal de alzada, con
el fin de que resuelva si hubiere lugar o no al recurso y cuáles debieren ser sus efectos.
Este recurso tiene como objeto invalidar el juicio oral y la sentencia definitiva o solamente la sentencia
definitiva, por las causales expresamente señaladas en la ley.
Son impugnables a través de este recurso la sentencia definitiva del juicio oral, la sentencia definitiva
dictada en el procedimiento simplificado, la sentencia definitiva dictada en el procedimiento por delitos de
acción penal privada y el juicio oral.
El recurso de nulidad debe interponerse en el plazo de diez días desde la notificación de la resolución y
puede perseguir la nulidad del juicio oral completo o sólo de la sentencia.
Causales
Se puede interponer el recurso por las siguientes causales (Art. 373 CPP):
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MANUAL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
a) Cuando, en la cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia, se hubieren
infringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los tratados
internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.
b) Cuando, en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho
que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.
Son competentes para conocer este recurso la Corte Suprema, cuando la causal es la de la letra a) del
artículo 373 y la Corte de Apelaciones, cuando la causal fuera la de la letra b) de la misma disposición o
algún motivo absoluto de nulidad, como por ejemplo, cuando la sentencia hubiere sido pronunciada por un
tribunal incompetente, o no integrado por los jueces designados por la ley; cuando hubiere sido
pronunciada por un juez de garantía o con la concurrencia de un juez de tribunal de juicio oral en lo penal
legalmente implicado, o cuya recusación estuviere pendiente o hubiere sido declarada por tribunal
competente; cuando la audiencia del juicio oral hubiere tenido lugar en ausencia de alguna de las personas
cuya presencia continuada exigen; cuando al defensor se le hubiere impedido ejercer las facultades que la
ley le otorga; cuando en el juicio oral hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre
publicidad y continuidad del juicio; entre otros motivos que dan lugar para recurrir de nulidad.
1. Generalidades
Las Cortes de Apelaciones están reguladas por el Título V del COT, en sus artículos 54 al 92. Son
tribunales ordinarios, colegiados, letrados, de derecho y permanentes, que ejercen sus funciones
dentro de un territorio que es normalmente una Región o parte de una Región y son depositarias de la
casi totalidad de la competencia de segunda instancia, conociendo además en única instancia o primera
instancia de los demás asuntos que las leyes les encomienden.
Están compuestas por un número variable de jueces llamados Ministros, uno de los cuales es su
Presidente y hay 17 Cortes de Apelaciones en todo el país. Son superiores jerárquicos de los Jueces de
Garantía, de los Tribunales de juicio oral en lo penal y de los Jueces de Letras y dependen de la Corte
Suprema.
2. Principales funciones
a) Ser tribunal de única, primera o segunda instancia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63 del
COT y demás casos que determine la ley. Por consiguiente también es un tribunal de apelación.
b) Las Cortes de Apelaciones son los superiores jerárquicos de los tribunales inferiores de justicia por lo
cual deben velar por su correcto funcionamiento.
c) Efectuar, por medio de un Ministro Visitador, la visita judicial, ordinaria o extraordinaria, con el fin
de fiscalizar la conducta funcionaria de los miembros del Poder Judicial bajo su supervisión.
d) En las comunas asiento de Corte de Apelaciones, efectuar, por medio de un ministro, designado con
turno anual, la visita de las cárceles o establecimientos de detención o presidio.
e) Ser tribunal de casación en la forma, vale decir velar por la correcta aplicación del debido proceso y
procedimientos legales que la ley establece para los tribunales inferiores de justicia de su territorio.
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MANUAL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
f) Conocer de los recursos de protección y amparo, según lo dispuesto en la Constitución Política de la
República de Chile.
g) Proponer ternas para la designación, por el Presidente de la República, de los jueces de letras de su
jurisdicción.
h) Llamar a concurso público de antecedentes para la formación de ternas de postulantes y proponer la
terna para el nombramiento, de los Fiscales Regionales del Ministerio Público, de conformidad al
artículo 86 de la Constitución Política de la República.
i) Efectuar la propuesta para la designación, por el Presidente de la República, de los fiscales judiciales,
defensores públicos, relatores y demás auxiliares de la Administración de Justicia.
j) Integrar, por medio de los miembros correspondientes, los Consejos de Coordinación Zonal de la
Corporación Administrativa del Poder Judicial, para el enlace y colaboración de los recursos
humanos, financieros, logísticos, tecnológicos y materiales de la jurisdicción de la respectiva Corte
de Apelaciones.
k) Registrar correcta y oportunamente sus causas, a objeto de contar con estadísticas precisas y
actualizadas sobre las reales cargas de trabajo de cada Corte de Apelaciones, lo que se llevará a cabo
por medio de los Secretarios de las Cortes de Apelaciones, quienes deben cumplir dicha función
respecto de las causas que se registren en el sistema de estos tribunales de alzada. Asimismo, uno de
los Ministros de la Corte de Apelaciones coordinará las labores de registro de la información
correspondiente a los tribunales de la jurisdicción en el Sistema General de Estadísticas judicial,
incluyendo el inventario de causas en tramitación antes señalado. La información aportada y sus
errores se considerarán en el proceso calificatorio de los funcionarios y magistrados del Poder
Judicial y será fiscalizada y revisada por el Ministro Visitador de la Corte Suprema.
3. Organización y Composición
Cada Corte de Apelaciones posee Ministros, Relatores, de entre los cuales habrá un Relator de Pleno,
Fiscales, un Comité de Ministros, un Administrador y Jefe(s) o Encargado(s) de Unidad de Corte de
Apelaciones, Secretarios y otros funcionarios administrativos, tanto dependientes de la propia Corte de
Apelaciones, como dependientes de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
- El tribunal es dirigido por un Presidente, cargo que es ejercido por los Ministros de la Corte,
turnándose cada un año y atendiendo a su antigüedad.
- Los Relatores son los funcionarios encargados de exponer de manera detallada, a los
miembros de la Corte, el asunto que está entregado a su conocimiento.
- Los Fiscales judiciales son funcionarios que ejercen el Ministerio Público judicial ante el
tribunal.
- El Comité de Ministros es el encargado de evaluar y concordar el Plan Plurianual de la
Jurisdicción que posteriormente debe ser aprobado por el Tribunal Pleno, así como también
de coadyuvar al gobierno judicial de la jurisdicción conforme a los lineamientos que
determine el Pleno, en concordancia con los objetivos estratégicos del Poder Judicial.
- Los Administradores de Corte de Apelaciones son los encargados de elaborar e implementar y
tutelar operativamente el Plan Plurianual de la Jurisdicción, el que será concordado y
evaluado por el Comité de Ministros y que posteriormente debe ser aprobado por el Tribunal
Pleno. Le corresponderá asimismo, elaborar el Plan de Trabajo Anual de la Corte,
estableciendo planes y prácticas de apoyo al trabajo jurisdiccional que optimicen los recursos
humanos, tecnológicos y materiales de la Corte de Apelaciones respectiva,
- El Relator de Pleno, tendrá bajo su radicación las áreas estratégicas de Asuntos
Administrativos y de Pleno, donde se comprenden todas las gestiones vinculadas a
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MANUAL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
asuntos administrativos que por mandato legal o económico debe resolver el Pleno de
Ministros.
- Los Jefes de Unidad encabezan las Unidades Administrativas, que conjunta o separadamente,
dependiendo el tamaño de la Corte, deberán concretar las siguientes áreas de la Planificación
Estratégica del Poder Judicial: a) Área de Causas; b) Área de Salas; c) Área de Control de
Gestión; d) Área de Servicios; e) Área de Atención de Público; f) Área de Asuntos
Administrativos y de Pleno; f) Área de Coordinaciones de tribunales de primera instancia; g)
Área de Presidencia.
- Los Encargados de Unidad sustituirán a los Jefes de Unidad en las Cortes de
Apelaciones con menor cantidad de Salas y menor carga de trabajo, encabezando las áreas
estratégicas de gestión indicadas precedentemente.
- Los Secretarios de Corte de Apelaciones, son Ministros de Fe Pública encargados de
autorizar, salvo las excepciones legales, todas las providencias, despachos y actos emanados
de la autoridad, así como de certificar ciertas actuaciones y de custodiar todos los documentos
y papeles que sean presentados en la Corte en que deben prestar sus servicios.
- Los demás funcionarios administrativos de las Cortes de Apelaciones ejercen labores de
apoyo de la función jurisdiccional, de orientación a los usuarios y de asistencia en el
cumplimiento de las funciones propias de la Corte.
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MANUAL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
salas en las Cortes de Apelaciones no pueden funcionar con mayoría de abogados integrantes.
El quórum necesario para el funcionamiento del Pleno es, como lo expresa el art. 67, "la mayoría absoluta
de los miembros que se componga la Corte". En cambio, con arreglo al mismo precepto legal, "las Salas
no podrán funcionar sin la concurrencia de tres jueces como mínimo".
c) Competencia en primera instancia: De las causas civiles, de familia y del trabajo y de los actos
no contenciosos de que hayan conocido en primera instancia los jueces de letras de su territorio
jurisdiccional o uno de sus ministros; De las apelaciones interpuestas en contra de las resoluciones
dictadas por un juez de garantía; De las apelaciones o reclamaciones en contra de las resoluciones que se
indican en el Código del Trabajo; Del Recurso de Nulidad en materia laboral; Del Recurso de Nulidad en
materia penal; De los casos en que la Ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, declara
procedente la apelación.
d) Consulta: De las sentencias civiles dictadas por los jueces de letras; De toda sentencia definitiva
desfavorable al interés fiscal, pronunciada en primera instancia en juicio de hacienda de la cual no se haya
apelado; De la sentencia que constituye una concesión minera, cuando se ha incurrido en su tramitación,
en una causal de caducidad.
Las Cortes deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento "en cuenta" o " previa vista de la
causa, según corresponda.
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MANUAL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
La resolución "en cuenta" significa que procederá a fallarlos con la cuenta que les dé el Secretario o
Relator, sin que exista fijación de la causa en tabla y alegato de abogados, o en general, un procedimiento
especial para el conocimiento del asunto.
La resolución "previa vista de la causa" significa que procederá a fallarlos luego que se cumplan
ciertos actos que en su conjunto reciben la denominación de "vista de la causa", como la Relación que
debe hacer el relator y los alegatos que pueden hacer los abogados, después de lo cual la Corte debe
emitir su sentencia.
c) Suspensión de la vista de la causa, es decir, es posible que la causa no se vea el día fijado para ese
efecto, como por ejemplo, que lo impida el examen de las causas colocadas en lugar preferente, o la
continuación de la vista de otro pleito pendiente del día anterior; por falta de miembros del tribunal en
número suficiente para pronunciar sentencia; o por solicitarlo alguna de las partes el día anterior antes
del mediodía.
d) Los acuerdos de las Cortes de Apelaciones, en el caso de un tribunal colegiado, el camino para arribar
a la formulación de la sentencia que resuelve el conflicto se dificulta notoriamente. A fin de precaver
los inconvenientes que pueden suscitarse ante un tribunal colegiado respecto del estudio de los
antecedentes del proceso y dar una solución a las diversas discrepancias que pudieran plantearse en la
determinación de las premisas previas que servirán de base para el pronunciamiento de la sentencia por
esta clase de tribunales ha establecido las normas sobre los acuerdos.
Los acuerdos son secretos y se adoptan por mayoría absoluta de votos, excepcionalmente la ley
establece otros quórums. En síntesis, debe procederse de la siguiente manera:
- Primeramente, se resuelven las cuestiones de hecho.
- A continuación, se resuelven las cuestiones de derecho.
- Las resoluciones parciales se toman como base para dictar la resolución final.
- Se vota en orden inverso a la antigüedad. El último voto será siempre el del Presidente.
- Hay acuerdo cuando existe mayoría legal sobre la parte resolutiva del fallo y sobre un fundamento a lo
menos en apoyo de cada uno de los puntos que dicho fallo comprenda, esto es, cuando hay mayoría
legal sobre la parte dispositiva de la sentencia y sobre alguna de las consideraciones de hecho y/o de
derecho que sirven de fundamento a la parte resolutiva de la sentencia.
De la integración debe dejarse testimonio tanto en un libro de integraciones que llevará el Secretario
de la Corte, como también, en el respectivo proceso.
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Antes de comenzar la vista de la causa, el relator o el secretario, deberá poner en conocimiento de las
partes el nombre de los abogados integrantes.
Los abogados o procuradores de las partes podrán, por medio del relator de la causa, recusar sin expresión
de causa a uno de los abogados de la Corte, no pudiendo ejercerse este derecho sino respecto de dos
miembros aunque sea mayor el número de partes litigantes. Esta recusación deberá hacerse antes de
comenzar la audiencia en que va a verse la causa, cuando se trate de abogados que hayan figurado en el
acto de instalación del respectivo tribunal o en el momento de la notificación a que se refiere el art. 166
CPC en los demás casos.
Para hacer valer la recusación se debe pagar en estampillas el impuesto que contempla el inciso
final del art. 198 COT.
En materia penal, existe una regla especial para evitar que se produzca esa situación y se establece la
integración en forma obligatoria, proveyendo el presidente su reemplazo inmediato.
1. Composición
Está compuesta por 21 miembros, cada uno de los cuales recibe el nombre de Ministro, uno de los cuales
es su Presidente, elegido por los propios ministros, y dura dos años en sus funciones, no pudiendo ser
reelegido.
La Corte Suprema de Justicia funciona dividida en salas especializadas o en pleno, según lo determine
la ley para las materias que le corresponda conocer.
Los demás miembros se llamarán Ministros y gozarán de precedencia los unos respecto de los otros por el
orden de su antigüedad, además tendrá un fiscal judicial, un secretario, un prosecretario y ocho relatores.
El primer día hábil de marzo la Corte Suprema iniciará sus funciones en audiencia pública, a la cual
deberán concurrir su fiscal judicial y los miembros y fiscales judiciales de la Corte de Apelaciones de
Santiago, y en la cual se realizará la cuenta pública anual por parte del Presidente de la Corte Suprema.
2. Competencia y funcionamiento
Es aplicable a la Corte Suprema lo dispuesto para los acuerdos de las Cortes de Apelaciones ya señalado
en el capítulo respectivo.
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Dentro de las horas ordinarias de su funcionamiento y antes de la vista de las causas, el tribunal se ocupará
con preferencia, según el orden que fije el Presidente, en los asuntos que deban resolverse en cuenta, en el
estudio de proyectos de sentencias, y en el acuerdo de las mismas.
La Corte Suprema otorga además el título de abogado a los licenciados en ciencias jurídicas y sociales o
licenciados en derecho de todas las facultades de derecho del país. Para ello, dispone de una ficina de
Títulos que es la unidad encargada de realizar todos aquellos trámites administrativos tendientes a dar
curso a la solicitud de titulación, la que debe, además, proporcionar toda la información relevante acerca
del procedimiento de titulación y del estado en que este se encuentra.
Asimismo, es la encargada de notificar a los postulantes, en cada caso, las resoluciones adoptadas por el
Tribunal Pleno o el Presidente de la Corte Suprema y los informes evacuados por el Comité de
Comunicaciones y por el Fiscal Judicial de la Corte Suprema. A este efecto se utiliza el portal web de
seguimiento de causas de la Corte Suprema, que se encuentra habilitado para dicho fin.
Las actuaciones que corresponda realizar ante la Corte Suprema, en el marco de las reformas procesales en
lo penal, familia, laboral y previsional, se registrarán en formato computacional y de audio, en su caso,
incorporadas a una carpeta informática individual por recurso que sólo se integrará con el registro, en
dicho soporte, de los antecedentes que den cuenta de las actuaciones, presentaciones de las partes y
resoluciones adoptadas por el tribunal en el curso del procedimiento y que de acuerdo a la ley corresponda
registrar.
Los Relatores, dentro de las funciones que por disposición de la ley les corresponden, deberán dar cuenta
al tribunal sobre la admisibilidad de los recursos y servir de ministros de fe en el desarrollo y conclusión
de las audiencias.
Del mismo modo, y sin perjuicio de las obligaciones del Secretario, será de responsabilidad de los
Relatores o de los digitadores de cada Sala, el ingreso de los datos de las causas en cada audiencia,
regulación del sistema de audio y de la digitación de las resoluciones pronunciadas por la Sala.
1° Conocer de las apelaciones que se deduzcan en las causas por desafuero de personas como diputados o
senadores.
2° Conocer en segunda instancia, de los juicios de amovilidad fallados en primera por las Cortes de
Apelaciones o por el Presidente de la Corte Suprema, seguidos contra jueces de letras o Ministros de
Cortes de Apelaciones, respectivamente;
3° Ejercer facultades administrativas, disciplinarias y económicas,
4° Informar al Presidente de la República, cuando se solicite su dictamen, sobre cualquier punto relativo a
la administración de justicia y sobre el cual no exista cuestión de que deba conocer.
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Las reuniones ordinarias del Tribunal Pleno se llevarán a cabo los días viernes de cada semana, entre las
8:30 y las 13:30 horas, y las extraordinarias en el día y horario señalado en la convocatoria. En ambos
casos, se iniciarán tan pronto se reúna el quórum necesario para adoptar acuerdos.
En cada audiencia se considerará un tiempo adecuado para recibir la cuenta del Presidente y otro para que
los Ministros puedan plantear asuntos de interés institucional.
En la discusión propiamente tal de las materias incluidas en las minutas, cada Ministro podrá intervenir
hasta en dos oportunidades respecto de cada asunto y los demás deberán evitar interrumpir a quien hace
uso de la palabra, mantener conversaciones o formular comentarios, sin haber solicitado participar en el
debate.
El Presidente adoptará las medidas conducentes a la estricta observancia de estas reglas y podrá poner
término a la intervención de un Ministro, si ella se extiende en demasía y en desmedro de la participación
del resto.
Una vez agotado el debate y en caso que deba procederse a una votación, el Presidente fijará los puntos
sobre los cuales ella deba recaer.
Durante la votación no podrán plantearse nuevas cuestiones relativas a la materia debatida, aunque el
Ministro no haya intervenido en su discusión.
Las atribuciones del Presidente de la Corte se encuentran reguladas en el artículo 105 del COT, y se
refieren a formar la tabla para cada sala, atender al despacho de la cuenta diaria y dictar los decretos o
providencias de mera sustanciación de los asuntos de que corresponda conocer al tribunal, o a cualquiera
de sus salas; vigilar la formación del rol general de las causas que ingresen al tribunal y de los roles
especiales para las causas que califique de despacho urgente u ordinario; adoptar las medidas convenientes
para que las causas de que conocen la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones se fallen dentro del
plazo que establece la ley, oír y resolver las reclamaciones que se interpongan contra los subalternos de la
Corte Suprema.
En caso de licencia, imposibilidad u otra causa accidental, será reemplazado por el ministro más antiguo
del mismo tribunal que se halle presente.
En el Acta 233-2014, se regula aquella obligación que tiene la Corte Suprema de establecer cada dos años
las materias de que conocerá cada una de las salas en que ésta se divida, tanto en funcionamiento ordinario
como extraordinario, debiendo especificar la o las salas que conocerán de materias civiles, penales,
constitucionales, contencioso administrativas, laborales, de menores, tributarias u otras que el propio
tribunal determine.
En cuanto a la tramitación de los recursos deberá estarse a lo señalado respecto de las Cortes de
Apelaciones con la salvedad que cada sala en la Corte Suprema ve “en cuenta” la admisibilidad de los
recursos sobre las materias que les corresponde.
El horario de funcionamiento de la Corte Suprema, en Salas Especializadas, será de 8:30 a 14:00 horas.
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a) Distribución de materias durante el funcionamiento ordinario. Durante el funcionamiento
ordinario, las tres Salas Especializadas en que se divide la Corte Suprema conocerán:
1º.- De los recursos ordinarios y extraordinarios de conocimiento de la Corte Suprema en materia civil,
comercial, laboral y previsional.
2º.- De los demás asuntos que incidan en procesos civiles, comerciales, laborales y previsionales que
corresponda conocer a la Corte Suprema y que no estén entregados expresamente al Tribunal Pleno o a
otra Sala.
1º.- De los recursos ordinarios y extraordinarios de conocimiento de la Corte Suprema en materia civil
y comercial, incluidos los asuntos conocidos por jueces árbitros, los juicios de quiebra y de
responsabilidad extracontractual entre particulares, con excepción de aquellos cuyo conocimiento
corresponda a la Tercera o a la Cuarta Sala.
2º.- De los demás asuntos que incidan en procesos civiles y comerciales que corresponda conocer a la
Corte Suprema y que no estén entregados expresamente al Tribunal Pleno o a otra Sala.
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3º.- De los exhortos internacionales y solicitudes de exequátur que incidan en las materias antes
indicadas.
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4º.- De los demás asuntos que le corresponda conocer a la Corte Suprema y que no estén entregados
expresamente al Tribunal Pleno o a otra Sala.
5º.- De los exhortos internacionales y solicitudes de exequátur que incidan en las materias antes
indicadas
Con el objeto de asesor al Pleno de la Corte Suprema y entregar a éste proposiciones para que instruya a
las unidades técnicas la ejecución de proyectos o acciones concretas, se ha dispuesto la creación de 3
comités estratégicos y propositivos, integrados por miembros de la Corte Suprema y que aborden las
temáticas de modernización, comunicación y personas.
Los respectivos Comités se encargarán de recibir los antecedentes, revisarlos, reunir los elementos
necesarios para su decisión, analizar sus alcances y efectuar una exposición adecuada con propuestas
concretas al Tribunal Pleno, encargándose luego de preparar el acuerdo, redactar su resolución y, si fuere
procedente, supervigilar su implementación o efectivo cumplimiento.
Los Comités tendrán una agenda mensual de trabajo, rendirán cuenta informativa al Pleno del estado de
los proyectos que tienen en cartera tres veces al año, a lo menos, en los meses de junio, agosto y octubre.
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