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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO

TEMA:

PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA

CURSO:

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

INTEGRANTES:

❖ AVALOS NINASAUME. SAMUEL 2017132356

CICLO: SECCIÓN:

X 02

FILIAL:

AYACUCHO

DOCENTE: Dr. MAURO, ESTRADA GAMBOA

AYACUCHO – PERÚ

2022-1
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INTRODUCCIÓN

El Derecho Internacional Privado ha venido sufriendo diversos cambios y modificaciones, al

ritmo del fenómeno de la globalización, por el cual las relaciones entre los ciudadanos de

diversos países se han ido haciendo más frecuentes y complejas. En ese sentido, es necesario

preguntarse cómo debe reaccionar el Derecho Internacional Privado para estar acorde a los

nuevos escenarios.

El Derecho internacional privado es una disciplina jurídica, de conocimiento imprescindible en

una sociedad globalizada, que se caracteriza por un alto grado de complejidad técnica. La

presente obra está diseñada para facilitar el estudio y optimizar los resultados de aprendizaje de

la asignatura Derecho internacional privado, tanto en el Grado en Derecho como en el Grado en

Estudios internacionales, por lo que constituye un material docente fundamental. Para conseguir

estos objetivos, el libro propone aprender Derecho internacional privado mediante una inmersión

por fases: primero, pensar como un internacional privatista, segundo, conocer las estructuras y

conceptos básicos y, tercero, manejar las normas jurídicas. Con una gran dosis de ejemplos,

prácticas y tips que hacen fácil lo esencial, la obra contiene igualmente desarrollos más incisivos

y sugerentes que animan al lector a dar un paso más hacia un dominio sobresaliente de la

disciplina.
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1.- PREVIA INVESTIGACIÓN CUALES SON LAS ESCUELAS (DOCTRINAS) DEL

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO; EN QUÉ CONSISTE LA TEORÍA DE

JOSEPH STORY Y MANCINI.

La Escuela italiana de los Estatutos

Se conoce con el nombre de doctrina de los Estatutos la mantenida por una serie de escritores,

desde los orígenes medioevales de nuestra ciencia hasta el siglo XIX, con cierta unidad de

método y de propósito, aunque con profundas divergencias en las soluciones aceptadas. Tomó su

nombre del que llevaban, para distinguirlas del derecho común romano, las reglas jurídicas

dictadas por los municipios lombardos, de cuya oposición entre sí y con el referido derecho

común se originaron las cuestiones prácticas que llamaron la atención de los comentaristas. Los

predecesores y contemporáneos de Bártolo, que Iniciaron y desenvolvieron la doctrina italiana,

se ocuparon de los delitos, los testamentos, las sucesiones y la comunidad de bienes en el

matrimonio.

La Escuela francesa de los Estatutos

La organización política había sido en el norte de Francia, durante el período medioeval, muy

diferente a la de Lombardía. El feudalismo se hizo sentir allí con mucha fuerza, y representó la

concentración del poder en una sola mano, la subordinación de la autoridad al dominio territorial

y la aplicación (le la ley con carácter absoluto y general dentro de cada región. Era lógico, por

consiguiente, que al llegar a Francia las ideas italianas y hacerse necesaria la aplicación de un

sistema jurídico, se reaccionara contra ellas, y el medio social y la tradición determinaran un

cambio de ruta. El resultado fué lo que se conoce con el nombre de Escuela francesa de los

Estatutos.
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La escuela holandesa de los Estatutos

La Escuela holandesa tiene, pues, como carácter fundamental, la territorialidad estricta de las

leyes. Cree que no hay motivo jurídico alguno para su aplicación fuera del territorio, y subordina

esa aplicación extraterritorial a simples móviles de interés, de reciprocidad o de conveniencia,

extraños al derecho, sobre los que no puede descansar ni una legislación justa ni una ciencia

verdaderamente jurídica. Por ese camino la doctrina de los Estatutos tenía que Ilegar a un

conjunto de principios en absoluto inconciliables con las exigencias de la vida contemporánea.

TEORÍA DE JOSEPH STORY

Influenciado por la doctrina holandesa, propugna el territorialismo moderno: sostiene que,

toda nación posee soberanía y jurisdicción exclusivas dentro de su territorio. La consecuencia

directa de ésta regla es que las leyes de todo estado afectan y obligan a todos los bienes dentro de

su territorio, y todas las personas residentes sean nacionales o extranjeras y también todos los

contratos celebrados.

Hizo importantes innovaciones en el método de jurídico, aplicó el método inductivo, partiendo

de los fallos de los tribunales para llegar a principios de validez general, pero de

gran carácter práctico.

TEORIA DE MANCINI

La teoría de Mancini se le conoce con la denominación de Escuela Italiana o Teoría de la

Personalidad del Derecho.

En el discurso de apertura del 14 de enero de 1851 en la Universidad de Turín, se refirió a

la nacionalidad como fundamento del Derecho Internacional Privado, en su obra titulada

La Nacionalidad como fundamento del Derecho de Gentes y principalmente en la exposición de


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su doctrina contenida en una ponencia presentada en 1874 en el Instituto de Derecho

Internacional. Esta doctrina tuvo gran influencia en la legislación de la época, plasmándose en el

Código Civil Italiano de 1865, en el Español de 1888 y en la ley de introducción al Código

Alemán que acogieron el sistema personalista en las normas de conflicto.

La teoría de Mancini es una tesis básicamente territorial porque establece la aplicación

extraterritorial de las normas jurídicas que han de seguir a la persona a los diversos lugares o

estados a los que se traslade. Además, defiende el criterio de que la nacionalidad es la base

fundamental de Derecho de Gentes. Las leyes se elaboran para las personas tomando en

consideración la raza, la lengua, las costumbres, la historia, la religión, las tradiciones,

la conciencia común, el clima; y si las normas jurídicas o leyes se elaboran para las personas,

consecuencia lógica es que cada individuo regule su conducta por su ley nacional, única ley

aplicable en cualquier lugar en donde se encuentre. De esta manera cada estado aplicará a los

individuos la ley que les corresponda según su nacionalidad en todas sus relaciones.

Los puntos más importantes de la doctrina de Mancini son:

 El derecho está integrado por diferentes clases de normas.

 Las normas relativas a la soberanía del estado y las que protegen los intereses sociales

son de aplicación territorial.

 Las normas relativas a los intereses privados están hechas para regir a los individuos

según consideraciones de raza, religión, lengua, tradición, etc., por tanto, los sujetos

deben regirse por su ley nacional ante problemas de colisión.

 Si los individuos están sujetos a normas que no están por encima de su voluntad y que

pueden modificar voluntariamente, ellos pueden elegir normas distintas a las de su ley

nacional.
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 De lo anterior se observa que la tesis de Mancini no es de una personalidad absoluta

puesto que admite la aplicación de la norma territorial en ciertos casos como son las leyes

de orden público y de aquellos casos en los que interviene la autonomía de la voluntad.

2.- EN QUÉ CONSISTE EL DOMICILIO INTERNACIONAL, DIFERENCIA ENTRE

EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO Y DERECHO INTERNACIONAL

PÚBLICO.

Domicilio internacional

El domicilio de una persona es el país que se considera por derecho ser el centro de su vida,

como si dijéramos su centro de gravedad. Esta noción es común a todos los sistemas jurídicos;

pero estos tienen muy diferentes modos de determinar el lugar que se considera como tal centro.

Si un lugar es el centro de vida de una persona dada a los ojos del derecho, se decide por

derecho, mientras que la noción de residencia habitual u ordinaria depende solamente de hechos

en los que aquél no representa ningún papel. Así una mujer puede tener su residencia habitual en

cualquier parte del mundo, completamente independiente de la de su marido; conforme a

derecho, sin embargo, el centro de su vida se juzga estar en el domicilio de éste, aunque nunca lo

haya visto y no esté obligada ni deseosa de vivir allí.

Por otra parte, según todos los sistemas jurídicos, la noción del domicilio está estrechamente

relacionada con la de residencia habitual, y hay poderosos motivos para reducir la distinción

entre ellos a un mínimo. La residencia habitual es la base sobre la que se construye el concepto

de domicilio por elección (domicilium voluntarium), y aún cuando se establezca un domicilio

por operación de derecho (un domicilium necesarium), como en el caso de una esposa, tal

domicilio coincide en la mayoría de los casos con la residencia.


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El domicilio se encuentra en un cierto país. El lugar donde una persona reside en ese país puede

ser: una casa reconocida, un piso, una habitación única, o aún una tienda de campaña, una

caravana, o un barco. A veces, sin embargo, es imposible designar una morada fija, y para el

objeto del Derecho Internacional Privado, esto no interesa. Basta averiguar el país en que una

persona está domiciliada, para saber, por ejemplo, que su domicilio está en Inglaterra y Gales, y

no en Escocia. Pero, no interesa si reside en Londres, Birmingham o Cardiff, y si en Londres en

qué parte.

Derecho Internacional Privado

El derecho privado, reúne el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones y

actividades entre los individuos.

En esta rama de la justicia la regulación de normas entre los sujetos, parte de la igualdad de

condiciones, y sin interferencia de los intereses del estado.

El derecho de carácter privado se rige por dos ordenes elementales, unas son las de autonomía de

voluntad de los particulares, en las que la imposición no es unilateral, si no que, si hay una

obligación es porque la persona la asume voluntariamente. Por otra parte, las de Igualdad ante la

ley, es decir, las personas implicadas se someten en un punto igual ante la ley bajo el mismo

marco jurídico.

En el derecho privado:

 Las normas que decreta el derecho privado son de coordinación.

 El objetivo es regular y satisfacer las necesidades es intereses privado.

 Son de carácter dispositivo

 Regulan el comportamiento y la conducta de las personas


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Derecho Privado

 Derecho Civil: Engloba las normas que regulan la conducta de la persona como individuo

social, como las relaciones de familia, vínculos conyugales, maternidad, patria potestad,

propiedad privada, etc. En el derecho civil existen sub ramas, como:

o Derecho familiar

o Derecho Sucesorio

o Derecho de bienes y patrimonio

o Derecho de las obligaciones

 Derecho mercantil: Es la rama especializada en las normas de las actividades y actos

comerciales.

 Derecho internacional privado: Se encarga de regular las operaciones internacionales

cuando se presentan conflictos entre leyes de otros países, señalando cual es la normativa

que prevalece o tiene autoridad para regular un tema en concreto.

Derecho Internacional Público

El Derecho Público, regula las relaciones del estado y las administraciones públicas con los

ciudadanos.

Es un tipo de derecho en el que las normas se ejercen en representación a los intereses estatales.

Este ordena las relaciones por subordinación, es decir, exige el cumplimiento de órdenes,

imponiendo reglamentos, sin que afecte a la dignidad y a los derechos mínimos de la persona. El

poder público del estado actúa de forma legítima en el marco jurídico según lo establecido en la

constitución.

En el derecho público:
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 La administración pública tiene superioridad, por tanto, las partes no son iguales

 La normativa regula las leyes entre las administraciones del estado y los particulares

 El objetivo es velar y satisfacer las necesidades de interés general de los ciudadanos

 Las normas que decreta el derecho público son de subordinación.

 Son de carácter imperativo

Derecho público

 Derecho administrativo: Regula la administración pública, es decir, la prestación de

servicios públicos y los problemas que puedan surgir con los ciudadanos, en función de

garantizar la justicia, el orden y la seguridad.

 Derecho constitucional: Es el que vela por la regulación de poderes públicos sometidos

bajo legalidad. Este tipo de derecho determina la estructura orgánica del estado y se

regula mediante lo establecido por la Constitución.

 Derecho penal: Determina las penas y sanciones referentes a los delitos de la

criminalidad.

 Derecho procesal: Regula los procesos judiciales que imparten la justicia.

 Derecho Tributario o fiscal: Estudia y regula lo referente a los mecanismos de

recaudación de hacienda y los impuestos del estado.

 Derecho internacional público:  Se encarga de las relaciones entre estados, dentro de la

comunidad internacional y sus organismos para mantener acuerdos, la paz y la

cooperación internacional.

 Derecho laboral: La rama especializada en los derechos del trabajo y las relaciones entre

ellos.
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3.- COMENTE SOBRE TRATADO DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO;

TRATADO DE MONTEVIDEO – CÓDIGO DE BUSTAMANTE, CUÁLES SON LOS

SIETE SUPUESTOS NO REGULADOS EN EL LIBRO DÉCIMO – SOLUCIONES.

El código civil peruano de 1984 regula al derecho internacional privado en su Libro X, el cual

está divido en tres títulos: Título I Disposiciones generales; Título II Competencia jurisdiccional;

Título III Ley aplicable. Consideramos que la manera más eficiente de aplicar la normatividad

especializada existente en una nación, es en base a una codificación que contenga la definición

de todas las instituciones del derecho y todas las áreas de competencia la normatividad a aplicar

en este derecho conflictual (Oyarce-Yuzzelli, 2005). Para ello es necesario derogar la

normatividad contenida en el Libro X, al derogarse continúa vigente el Código de Bustamante,

que es la fuente normativa del Código civil peruano en este libro X, ello hasta crear un nuevo

código de derecho internacional privado.

En el capítulo anterior hemos definido las principales instituciones del derecho internacional

privado, estas deben ser incluidas en la nueva regulación, sea este un código o regulación

específica, debe contener la definición de cada institución para no tener ninguna dificultad al

momento de aplicarlas. Las definiciones, actualmente las tomamos de la doctrina y del derecho

comparado, dependiendo nuestras nociones aplicadas, de la bibliografía leída y del concepto

adquirido o de la noción de acuerdo al bagaje cultural del abogado.

La definición de las instituciones debe ser técnica, precisa y exacta, sin lugar a ninguna

equivocación con las definiciones de las instituciones nacionales. Por ejemplo, la definición de

fraude a la ley en el derecho internacional privado y fraude a la ley en el derecho nacional.

Descodificar la legislación de derecho internacional para poder actualizarla permanentemente y

poder incluir las demás materias que abarca el derecho conflictual. Materias como nacionalidad,
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derecho migratorio, derecho penal, derecho tributario, etc. La oportunidad de descodificar el DIP

es especial, debido a la facilidad de actualizar y clasificar la normatividad, adecuarnos a los

tratados internacionales rápidamente, por ejemplo, en el derecho contractual, actualizar la

normatividad al Tratado de Roma sobre el derecho de las obligaciones, el comercio internacional

al UNCISG.

Debemos actualizar la normatividad a los tratados supranacionales especializados, los cuales

poseen mayor eficiencia en su aplicación, por ejemplo: en el comercio internacional. La

actualización debe de seguir el modelo europeo y sobre todo el modelo italiano de actualización

del derecho internacional privado a través de la ley 218 del 31 de mayo de 1995 “Riforma del

sistema italiano di diritto internazionale privato”, donde se determina el ámbito de la jurisdicción

italiana, crea los criterios para la individualización del derecho aplicable y disciplina la eficacia

de las sentencias y los actos extranjeros. La propuesta de reforma abarca la actualización de la

normatividad incluida en el código civil. Se presentan 2 propuestas de reformas: a) actualizar la

normatividad del Libro X del Código civil, en la creación del nuevo código, o actualizar la

normatividad en el Código civil actual.

Las propuestas de reforma del Libro X del Código civil peruano - Derecho internacional privado,

descodificación, actualización y ampliación de su competencia si influyen positivamente en la

evolución, desarrollo y actualización del derecho internacional privado, no solo en Perú sino en

América Latina. La influencia positiva se prueba por el resultado positivo en la correlación,

utilizando Pearson. Por ello es importante que las universidades peruanas, presenten propuestas

de descodificación, codificación, actualización y ampliación del derecho internacional privado,

es necesario poseer normas actualizadas, según los tratados internacionales y con normatividad

que comprenda todos los aspectos de este amplio y complejo derecho.


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4.- CÓMO ESTÁ PREVISTO EL RECONOCIMIENTO DE SENTENCIAS Y LAUDOS

ARBITRALES EN NUESTRO CÓDIGO CIVIL.

El artículo 2105 del Código Civil expone una posición clara sobre las tres cuestiones principales

a discutirse en el concurso internacional que según Goldschmidt son: (i) La territorialidad o

extraterritorialidad del hecho generador de la quiebra; (ii) la unidad o pluralidad de los juicios de

quiebra; y, (iii) la unidad o pluralidad de la masa.

Respecto a la primera, el presente artículo reconoce la universalidad del hecho generador del

concurso. Sin embargo, la declaración del concurso por un tribunal extranjero sólo podrá surtir

sus efectos en el Perú después del reconocimiento de dicha sentencia, es decir, luego del

procedimiento de exequátur –artículo 2104.

El exequátur es el proceso judicial por el que se reconoce y se da fuerza ejecutiva a  una

sentencia extranjera el proceso en el Perú es no contencioso ya que no se revisa  fondo de la

sentencia  ya que tiene por objeto investirla  de los mismos efectos que cualquier sentencia

nacional  es decir  el de cosa juzgada  y dependiendo del tipo de sentencia , el constitutivo,

ejecutivo o registral.

Una sentencia para que sea sometida a exequátur debe ser definitiva debe tener la  calidad de

cosa juzgada  ya que no debe proceder ante ella ningún recurso impugnatorio o modificación

alguna.

Este proceso es   viable respecto a las sentencias que provienen de procesos contenciosos de las

que se pretende su ejecución en el foro. En cambio, si solo se quiere hacer valer su valor de cosa

juzgada o su mérito probatorio no es necesario el que sean sometido a exequátur solo basta

que sean legalizadas por la vía diplomática


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La naturaleza del exequátur se basa en ser una figura autónoma considerada como equivalente

jurisdiccional. El afamado tratadista Francesco Carnelutti considera que el exequátur de una

sentencia extranjera, más que un acto de ejecución, es una figura autónoma, que califica como

equivalente jurisdiccional. De otro lado, para Chiovenda el reconocimiento de la sentencia

extranjera está vinculado a la extensión territorial, y que el juicio del exequátur no es sino un

modo de alcanzar el fin de la relación procesal inter partes. Actualmente el procedimiento del

exequátur no tiene por objeto revisar el objetivo de la relación sustancial controvertida, sino la

sentencia extranjera como tal o sea aspectos externos y formales.

Para que sea procedente el exequátur se requiere, al menos, el cumplimento de los siguientes

principios:

1. Verificación de tratado: Es decir si existen tratados al respecto con el Estado el cual

emana la sentencia. De existir se debe atener a estos. En caso contrario, se aplica el

principio de reciprocidad.

2. Reciprocidad: Si hay reciprocidad con el país de origen de la sentencia, o sea, si el Estado

del cual emana la sentencia le otorga valor a las emanadas del Estado ante quien se

tramita el exequátur.

3. Regularidad internacional de los fallos: La compatibilidad de la sentencia con las leyes

del país donde se solicita que sea reconocida. Especialmente está referido a:

Que no contenga nada contrario a la legislación del país donde se tramita. o Que no se

oponga a la jurisdicción del país donde se tramita.


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Que la parte contra quien se invoca la sentencia haya sido notificada conforme a derecho.

o Que la sentencia se encuentre ejecutoriada conforme a la ley del Estado de donde se

otorgó.

En relación con la segunda cuestión, se ha elegido establecer un sistema de pluralidad de juicios

para el caso del concurso internacional, pese a que el Tratado de Montevideo de 1889 y el

Código Bustamante de 1928, ratificados por el Perú, tienden a la unidad del juicio de quiebra. En

este procedimiento, la competencia del juez viene derivada de la ubicación de los bienes del

concursado en el territorio peruano, por lo que debe ser considerado un procedimiento

secundario.

Finalmente, se ha preferido adoptar el criterio de pluralidad de la masa del concurso. Así, el

artículo 2105 señala que los bienes que se encuentren en el país servirán para satisfacer primero a

los acreedores locales y las acreencias inscritas en el Perú. De otro lado, el artículo 2105 presenta

términos y conceptos desfasados en el tratamiento del concurso internacional, debido a que,

cuando se promulgó el Código Civil de 1984, aún se encontraba vigente la Ley Procesal de

Quiebras de 1932.

En este sentido, la Comisión Reformadora del Código Civil, en su Anteproyecto, sugiere la

modificación siguiente:

1. Tratándose de bienes situados en el Perú, el reconocimiento de una sentencia

extranjera de declaración de concurso debe cumplir con los requisitos generales de

reconocimiento de sentencias extranjeras. Una vez que dicho trámite haya concluido, la

autoridad judicial ordenará a la autoridad correspondiente para que proceda de acuerdo a

lo establecido en la ley peruana en cuanto a la formación y desarrollo del concurso, y


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graduación de créditos, satisfaciendo los derechos de los titulares de acreencias inscritas

en el Perú.

2. Si no hay acreencias inscritas en el Perú o existiendo ellas han sido satisfechas y

resultara un saldo positivo, la gestión del patrimonio remanente en el Perú quedará a

cargo del administrador del concurso en el extranjero, previo exequátur ante el juez

peruano de la verificación y graduación de los créditos realizados en el extranjero. Con

dicha actuación cesa la competencia de las autoridades peruanas.

Esta modificación no cambia en forma sustancial la postura del Código Civil respecto al

concurso internacional. Se propone una variación del término quiebra por concurso, que es más

adecuado porque la quiebra sugiere que el deudor sea sometido sólo a un procedimiento de

liquidación. Además, se adhiere el término auto declarativo de la apertura del concurso, para

hacer referencia a las decisiones de las autoridades administrativas que dirigen el concurso en

algunos países. Asimismo, deja explícito que, tratándose de bienes en el Perú, la sentencia

extranjera que declara el concurso debe pasar por el procedimiento de exequátur para su

reconocimiento en nuestro país. Y se excluye del artículo la facultad de dictar medidas

preventivas por el juez que conoce del reconocimiento de una sentencia extranjera de concurso.

5.- CUÁL ES LA LEY APLICABLE DE LA COMPETENCIA LEGISLATIVA EN EL

DERECHO DE PERSONAS, ACTO JURÍDICO Y DERECHO DE FAMILIA.

En cuanto a la señalación del juez competente, este se lo designa gracias a la competencia

exclusiva de los jueces nacionales que cada país designa. En el caso peruano es de competencia

exclusiva del juez nacional: a) estado y capacidad de la persona; b) bienes inmuebles situados en

el Perú, salvo que se trate de sucesión internacional; c) quiebra de empresas; d) prórroga de la


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competencia, cuando las partes se someten al juez nacional y; e) cuando se trate de obligaciones

que se cumplan en Perú.

Se establecen las normas de jurisdicción internacional peruana. Es decir, las normas que a falta

de tratado definen cuando el juez peruano es competente en una relación jurídica con elementos

vinculados a más de un Estado.

Lo ideal sería que todos los Estados tuvieran en común un sistema de competencia jurisdiccional

internacional. Así, se podría establecer a priori que jueces serán competentes para cada categoría

de relaciones. Esto haría posible asegurar que una vez que la autoridad jurisdiccional de un

Estado nacional determinado asume competencia en conflicto concreto, las otras jurisdicciones

se inhiben de conocer el caso.

Sin embargo, no hay por el momento normas internacionales que establezcan un sistema

armonizado de jurisdiccional internacional y cada Estado debe tener y tiene sus propias normas

de competencia jurisdiccional internacional.

En general, los Estados suelen esta inclinados a conceder a sus tribunales una competencia

territorial más amplia de la que están dispuesto a reconocer a los tribunales extranjeros. No hay

regla de Derecho Internacional que impida tal discordancia.

La determinación de la competencia de los tribunales de cada Estado queda a criterio de cada

legislador nacional, y es el quien resuelve de acuerdo con lo que a su juicio resulte el punto de

vista fundamental de su jurisdicción, los alcances de la misma.

Como consecuencia de esto, el Estado en el que se considere que el objetivo principal de sus

tribunales es servir a sus nacionales, tendrá jurisdicción siempre que el demandante sea de la

nacionalidad del Estado. Tal es el caso por ejemplo del Derecho francés.
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El legislador peruano utiliza como criterio general para establecer su competencia jurisdiccional,

el domicilio. El solo hecho de domiciliar en el territorio del Estado peruano es considerado como

elemento suficiente para vincular a los tribunales del Perú a conocer de un caso, aun cuando esté

vinculado a otros foros.

Si bien el domicilio del demando es el criterio general para la competencia de los tribunales

peruanos, existen supuestos en los que no siendo domiciliado el demandado, este tiene en virtud

de la relación en litigio una vinculación suficiente para ser emplazado a comparecer ante los

jueces peruanos.

Esto responde a lo que en la doctrina se conoce como el principio de proximidad razonable. Se

permite que una persona no domiciliada pueda ser emplazada antes los tribunales de otro Estado

si se da una conexión de la relación a que se refiere el proceso, que permita sostener que existe

entre el demandado y el Estado una vinculación razonable.

En principio, un no domiciliado no puede ser demando ante los tribunales peruanos y solo podrá

serlo cuando se trate de una acción incluida en una de las categorías que se señalen expresamente

en las normas de competencia jurisdiccional internacional positiva.

Tratándose de contratos, lo usual será que haya más de una obligación a ser ejecutada y es

perfectamente factible que haya obligaciones que se ejecuten en más de un país. Lo correcto será

interpretar que el juez peruano tendrá competencia contra un no domiciliado, sobre la base de

esta normal, si la acción versa sobre una obligación del contrato que se ejecutó, o debió

ejecutarse, en el Perú. De acuerdo a este artículo, no cabe que el juez peruano tenga jurisdicción

contra un no domiciliado, respecto de acciones relacionadas a obligaciones que no se ejecutan en

el Perú.
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Así, por ejemplo, si en un contrato de compraventa, la entrega de mercaderías se realiza en el

Perú, pero el pago en un tercer país, se podrán iniciar en el Perú acciones de incumplimiento

relacionas con la entrega de la mercadería. Podrá discutirse entre otros, materias relacionadas a la

oportunidad de entrega de la mercadería, la calidad o cantidad de mercadería recibida. No podrá,

sin embargo, a través de la competencia jurisdiccional establecida por esta norma, otorgarse

competencia al juez peruano contra un no domiciliado, en acciones relaciones con el pago del

precio.
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REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

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%20reconocer%C3%A1%20jurisdicci%C3%B3n,juzgamiento%20por%20los

%20tribunales%20nacionales%20.

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