Sucesorio
Sucesorio
Sucesorio
PARRAFO I: GENERALIDADES
Clase de introducción
Importante saber los regímenes patrimoniales del matrimonio, porque muchas de las
pruebas serán casos. Ej. Juan Pérez iba caminando y lo mataron, tenia cónyuge e
hijos, pero uno de los hijos se había muerto el cual también tenía, entonces hay que
saber aplicar.
Las pruebas más importantes serán de casos, trágicos, hay que dar solución. A veces
la gente no se muere, pero esta pensando en que se va a morir y hay que saber como
se hace un testamento, cuales son las disposiciones importantes, cuarto de mejora, de
libre disposición, mitad legitimaria, la legitima rigurosa la efectiva, quienes son los
asignatarios forzosos.
En Chile no hay un sistema libre donde uno puede dejarle las cosas a quien quiera
menos si tiene ascendencia o descendencia, solo cuando no se tiene descendiente ni
ascendientes ni cónyuge se puede disponer de todo, pero aun así existen limitaciones,
no se lo puede dejar a cualquier persona, hay que dejarlo a un ser que exista. En este
volvemos sobre la existencia legal y natural.
Existe también la existencia legal, que haya nacido vivo y haya sobrevivido un instante
siquiera.
¿Tendrá importancia que haya nacido muerto o no? ¿Si es persona o no es persona?
Supongamos que herwin está casado, tiene dos hijos, pero cuando era joven tuvo otra
pareja y tuvo otro hijo, tres en total, a los hijos del matrimonio, ¿les da lo mismo quien
se muere primero, si la madre o el padre? No. Porque si muere la señora de herwin
primero se agrandará el patrimonio de herwin y tendrá mas para repartir entre los
hijos, pero si se muere primero herwin habrá menos que repartir entre los hijos.
Saber quién se murió antes y quien después ¿tendrá importancia? ¿Tiene importancia
que sea comuriente? No se heredan entre ellos.
Posibilidad de prueba escrita, importante identificar las instituciones que estén insertas
dentro del caso, como se aplica y que incidencia tienen.
Los hijos excluyen a todos los otros herederos, a menos que hubiere también cónyuge
sobreviviente, caso en el cual éste concurrirá con aquéllos.
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Art 988: El cónyuge sobreviviente recibirá una porción que, por L. 19.585 regla
general, será equivalente al doble de lo que por legítima rigorosa o efectiva
corresponda a cada hijo. Si hubiere sólo un hijo, la cuota del cónyuge será igual a la
legítima rigorosa o efectiva de ese hijo. Pero en ningún caso la porción que
corresponda al cónyuge bajará de la cuarta parte de la herencia, o de la cuarta parte
de la mitad legitimaria en su caso.
FALTA lo del conviviente civil, hay que tenerlo presente por que podría no haber
cónyuge, no se puede dejar afuera el conviviente civil, cuando sacamos la posesión
efectiva (688) se darán cuanta que dejamos afuera al conviviente civil.
2º. Las inscripciones especiales prevenidas en los incisos primero y segundo del
artículo precedente: en virtud de ellas podrán los herederos disponer de consuno de
los inmuebles hereditarios, y
3º. La inscripción prevenida en el inciso tercero: sin ésta no podrá el heredero disponer
por sí solo de los inmuebles hereditarios que en la partición le hayan cabido.
688 n1 momento en que se dan cuenta que el muerto tenía más hijos, ahí donde se
enteran que el cónyuge transmitió en vida algunas cosas y no le había contado a
nadie, estaba separado de bienes por lo tanto podía ir solo a la notaria, le transfirió la
casa a la amante, y pagaron impuesto a la herencia por eso.
La importancia del art 688 es que Tenemos dos cosas seguras en la vida la
muerte y que tenemos herederos, por que en ultimo termino el fisco hereda.
Saber cuales son los ordenes sucesorios, porque no podremos tramitar una posesión
efectiva si no sabemos cuales son los herederos.
Veremos que es derecho sucesorio, algo sobre la igualdad, cosas sobre mitos sociales,
da lo mismo porque en él ese momento se ve que teniendo la misma calidad es la
misa cuota
antes se pensaba que los hijos naturales llevaban la mitad que llevaban los hijos
legitimos, terminología hoy abandonada, pero que aquí si tiene efecto, ¿porque? Porla
fecha de muerte del causante, porque esa es la legislación aplicable, porque la gente
no tramita la posesión efectiva cuando corresponden, pueden pasar 20 años y aun no
lo hacen.
1. Derecho de representación
2. Derecho de trasmisión
3. Derecho de acrecimiento
4. Derecho de sustitución
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El acrecimiento y sustitución lo vimos en bienes propiedad fiduciaria, el derecho de
acrecimiento también lo vimos en contrato 1 en cesión de derechos hereditarios (1910
inc. 3)
También puede pasar que no se murió pedro el hijo, está pedro el viejo y pedro hijo se
hizo indigno de suceder a su padre por lo tanto, también opera el derecho de
representación, cuando el representado no quiere o no puede
Acción subrogatoria, este era uno de los casos, de los acreedores que no aceptaban ni
repudiaban y los acreedores tomaban el lugar de él, esto requiere texto legal por que
no es una acción por derecho común.
Casos de objeto ilícito, los pactos sobre sucesión futura, por RG no valen,
salvo uno, el de no disposición de la cuarta de mejora
Derecho de acrecimiento, no opera en toda las clases de asignaciones porque para que
opere tienen que ser personas que han sido llamado a un mismo objeto, por lo tanto,
si digo dejo un tercio de mis bines para pilar y el resto para herwin camila y Yasna,
entre ellas podría acrecer, cuando dije un tercio para pilar, quise decir que no quería
dejarle mas, por lo tanto, no puede acrecer, es importante porque podría ser que
herwin rechazara su asignación y en ese caso acrecerian Yasna y camila y no pilar
Si digo dejo un tercio de mis bienes a doña pilar y herwin y el resto para Yasna y
camila, ¿podrá acrecer pilar? Si dentro de la cuota, porque esa cuota constituye un
objeto.
Y eso nos dice que para que opere el derecho de sustitución debe haber sucesión
testada, no opera en la intestada.
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Art. 750. Siendo dos o más los propietarios fiduciarios, habrá entre ellos derecho de
acrecer, según lo dispuesto para el usufructo en el artículo 780, inciso 1º
Art. 780. Siendo dos o más los usufructuarios, habrá entre ellos derecho de acrecer, y
durará la totalidad del usufructo hasta la expiración del derecho del último de los
usufructuarios.
Derecho de acrecer: está establecido en el derecho sucesorio, para el caso en que una
persona no quiera o no pueda aceptar dentro de una cuota o de un mismo objeto
determinado.
Ejemplo: julio deja a Alejandra y edith una camioneta, Alejandra no puede o no quiere,
es decir rechaza la situación, en ese caso edith acrece y se hace dueña del total del
objeto, edith podría aceptar o no la parte de Alejandra. No es alternativo, porque no
hay que elegir.
Apunte Contrato:
Art 1909: El que cede a título oneroso un derecho de herencia o legado sin especificar
los efectos de que se compone, no se hace responsable sino de su calidad de heredero
o de legatario.
Cediéndose una cuota hereditaria se entenderá cederse al mismo tiempo las cuotas
hereditarias que por el derecho de acrecer sobrevengan a ella, salvo que se haya
estipulado otra cosa.
Inc 1: lo que esta vendiendo son sus derechos hereditarios, y estos se radican sobre
cosas, las cosas producen frutos que son del dueño, el dueño es el cesionario no el
cedente
Inc 3: siempre tener presente cuando se haga una cesión de derecho hereditario.
Supongamos que se muere juan perez dejo 6 herederas, dos tenían problemas con
juan, y como nadie puede transferir más derechos de los que tiene tampoco nadie
puede adquirir más derechos de los que quiere.
Se murió, no hizo testamento, todas heredan por partes iguales, supongamos que una
pese que no quería al papa igual acepto la herencia y le cedió a marta, pero no
contaba con algo que era esencial y dice le cedo todos mis derechos a marta, pero
paso un problema. La herencia era de 90 mill, le correspondía 15 a cada una, entonces
la que vende lo vendió en 15 mill y le cede todos los derechos, pero esta no contaba
con que dos de ellas rechazaron la herencia por lo tanto opero el derecho de acrecer,
ergo cuando le cedió sus derechos ella pensó que llevaba una sexta parte pero
después del rechazo de la herencia de dos de ellas se divide en 4 la herencia, por lo
tanto marta se hizo dueña de una cuarta parte de los derechos hereditarios.
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Por lo tanto cuando se haga una cesión de derecho hereditario se va a estipular,
conforme a este inc 3, que cede lo que corresponde por beneficio propio y no lo que
corresponde por derecho de acrecer
…. d) El cesionario beneficia del derecho de acrecer. El art. 1910, inc. 3º, establece:
“Cediéndose una cuota hereditaria se entenderá cederse al mismo tiempo las cuotas
hereditarias que por el derecho de acrecer sobrevengan a ella, salvo que se haya
estipulado otra cosa”.
Clases de sucesión
1. S. intestada
2. S. testada
Dentro de la sucesión intestada estudiaremos los órdenes sucesorios y quienes son las
cabezas de órdenes.
Los órdenes sucesorios son los grupos de parientes que excluyen a otros parientes y a
su vez son excluidos. Y dentro de estos ordenes sucesorios hay uno que es la cabeza
de órdenes, quiere decir que si no esta esa persona pasamos al siguiente orden.
1.-
988: Los hijos excluyen a todos los otros herederos, a menos que hubiere también
cónyuge sobreviviente, caso en el cual éste concurrirá con aquéllos.
El cónyuge sobreviviente recibirá una porción que, por L. 19.585 regla general, será
equivalente al doble de lo que por legítima rigorosa o efectiva corresponda a cada hijo.
Si hubiere sólo un hijo, la cuota del cónyuge será igual a la legítima rigorosa o efectiva
de ese hijo. Pero en ningún caso la porción que corresponda al cónyuge bajará de la
cuarta parte de la herencia, o de la cuarta parte de la mitad legitimaria en su caso.
Vimos en el 988 que el primer orden sucesorio se llama de los descendientes (hijos), lo
integran los hijos, cónyuges y adoptado. Este es el orden nuevo, porque antiguamente
había otros ordenes que de todas maneras estudiaremos
Dice una cosa muy simple como se reparte la herencia entre los comparecientes:
El amor desciende, asciende y después se va para el lado (raíz cuadrada), antes era W.
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Antes habían distintos ordenes sucesorios, el de los hijos naturales, el de los hijos
legítimos, etc.
El cónyuge lleva 2/3 y 1/3 los abuelos o padres y como van los que concurran? Se
llevan la porción.
Los mas cercanos excluyen a los mas lejanos, los padres excluyen a los abuelos
En este caso, la herencia se dividirá en tres partes, dos para el cónyuge y una para los
ascendientes. A falta de éstos, llevará todos los bienes el cónyuge, y, a falta de
cónyuge, los ascendientes.
Habiendo un solo ascendiente en el grado más próximo, sucederá éste en todos los
bienes, o en toda la porción hereditaria de los ascendientes.
Herwin tenia dos hijos del matrimonio, y uno por fuera, se muere uno de los hijos de
herwin como heredan?
El hijo del matrimonio lleva 2/3 y que tenia por fuera 1/3
4.- 992 colaterales (tíos) los mas cercanos excluyen a los mas lejanos, habla en
plural es la tía con la prima.
Los L. 19.585 colaterales de simple conjunción, esto es, los que sólo son parientes del
difunto por parte de padre o por parte de madre, tendrán derecho a la mitad de la
porción de los colaterales de doble conjunción, esto es, los que a la vez son parientes
del difunto por parte de padre y por parte de madre. El colateral o los colaterales del
grado más próximo excluirán siempre a los otros.
994
994: El cónyuge separado judicialmente, que hubiere dado motivo a la separación por
su culpa, no tendrá parte alguna en la herencia abintestato de su mujer o marido.
5.- 995 hereda el fisco, porque se habla del fisco y no del estado? Porque el fisco es la
cara patrimonial del estado.
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995: A falta de todos los herederos abintestato designados en los artículos
precedentes, sucederá el Fisco.
Estos son los nuevos ordenes sucesorios, porque antiguamente existían otros.
Los hijos naturales llevaba la mitad de lo que correspondía a los hijos legítimos, por lo
tanto, si hubiera adoptado en aquella época, el primer hijo de herwin hubiera llevado
la mitad de lo que le correspondía a sus hijos de matrimonio, pero aún más había una
regla de corrección que era cruenta, porque podría haber pasado que herwin dentro
del matrimonio tuvo dos hijos, pero fuera del matrimonio tuvo 10 hijos, en ese caso
los hijos naturales en ningún caso podían llevar mas de la cuarta parte, todos ellos
conjuntamente.
1337 n 10: El partidor liquidará lo que a cada uno de los coasignatarios se deba, y
procederá a la distribución de los efectos hereditarios, teniendo presentes las reglas
que siguen:
10ª. Con todo, el cónyuge sobreviviente tendrá derecho a que su cuota hereditaria se
ente re con preferencia mediante la adjudicación en favor suyo de la propiedad del
inmueble en que resida y que sea o haya sido la vivienda principal de la familia, así
como del mobiliario que lo guarnece, siempre que ellos formen parte del patrimonio del
difunto.
Si el valor total de dichos bienes excede la cuota hereditaria del cónyuge, éste
podrá pedir que sobre las cosas que no le sean adjudicadas en propiedad, se
constituya en su favor derechos de habitación y de uso, según la naturaleza
de las cosas, con carácter de gratuitos y vitalicios.
Es derecho personalísimo,
pilar muere deja a cónyuge y 3 hijos, los hijos son unos desconsiderados, solicitan la
posesión efectiva, se les concedió, fueron e inscribieron, naturalmente
publicaron, se hizo la determinación del impuesto, se publicó, sacaron el
certificado, pagaron impuesto a la herencia y luego inscribieron, inscripción
especial de herencia, la importancia de esto es que lo constituyen dueños y
ahí pueden disponer de consuno de los bs muebles.
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Le piden la partición a Joaquín, se iba a quedar con 3 millones y sin hogar, pero
Joaquín ejerce derecho preferente de adjudicación sobre la casa que sirvió de
residencia principal de la familia, los hijos dicen que venden los bienes muebles, pero
el art dice, así como del mobiliario que lo guarnecen. La masa hereditaria era 100, le
corresponde 20 a cada uno de los hijos y a Joaquín 40, la casa valía 80 entonces
sobrecupo su cuota hereditaria, esta pasado, la ley dice que se concedía un derecho de
habitación, que la habitación cae sobre los muebles y uso sobre los inmuebles, estos
derechos son de carácter gratuitos y vitalicios, para poder vender los hijos deben
esperar que se muera Joaquín. Pero para que tuviera efecto este derecho de habitación
tuvo que ir a inscribirlo para que sea oponible a terceros.
Lo que determina cual es la residencia principal de la familia son los hechos anteriores
a la muerte.
Sucesión mixta
Es aquella que se rige por las reglas de la sucesión testada y la intestada. La intestada
es aquella el causante no dispuso o si dispuso lo hizo de forma errónea, por lo tanto se
rige por la SI, o que derechamente aun cuando hubiera otorgado testamento solo
procedió a hacer declaraciones mas no disposiciones testamentaria, ej reconoció un
hijo, no dispuso de sus bs ergo lo que no se dispuso se rige por la SI
las causales tienen algo que ver con las causales del matrimonio, alimentos, las
causales de incapacidad no se pueden perdonar las de indignidad si
También veremos el desheredamiento por indignidad, hay que señalar cual es la causal
invocada, motivo y hechos en los que se apoya
Si julio fallece hoy y su patrimonio son 100, y en su testamento dice dejo la cuata de
mejora y la de libre disposición a mis hijas, por lo tanto ¿cuánto es la legitima rigurosa
de mi cónyuge? 25
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en cuanto a lo que estableció a legitima rigurosa, pero mucho menos flexibilidad sobre
lo que nos permite con la parte de la libre disposición, que puede ser una cuarta,
puede ser la mitad o puede ser todo.
Importancia, no se puede dejar a quien quiera, porque esa cláusula que vulnera los
derechos está sujeta a nulidad, se revoca el testamento en algunas partes o se deja
sin efectos
Partición de bienes
BS: Art. 1378. Los acreedores hereditarios y los acreedores testamentarios podrán
pedir que no se confundan los bienes del difunto con los bienes del heredero; y en
virtud de este beneficio de separación tendrán derecho a que de los bienes del difunto
se les cumplan las obligaciones hereditarias o testamentarias con preferencia a las
deudas propias del heredero.
2º. Cuando los bienes de la sucesión han salido ya de manos del heredero, o se
han confundido con los bienes de éste, de manera que no sea posible reconocerlos.
Art. 1381. Los acreedores del heredero no tendrán derecho a pedir, a beneficio de
sus créditos, la separación de bienes de que hablan los artículos precedentes.
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entonces podrán oponerse a esta acción los otros acreedores del heredero hasta que
se les satisfaga en el total de sus créditos.
Art. 1384. Las enajenaciones de bienes del difunto hechas por el heredero dentro
de los seis meses subsiguientes a la apertura de la sucesión, y que no hayan tenido
por objeto el pago de créditos hereditarios o testamentarios, podrán rescindirse a
instancia de cualquiera de los acreedores hereditarios o testamentarios que gocen del
beneficio de separación. Lo mismo se extiende a la constitución de hipotecas o censos.
Los legados, no hay legados sin testamento, estos pueden ser de géneros y de
especie, la importancia es como se adquiere, de especie o cuerpo cierto se adquiere
por sucesión por causa de muerte y de genero por tradición.
2.- Una finalidad análoga persigue la declaración de herencia yacente. (del art.
1240).
Mientras no hayan aceptado todos, las facultades del heredero o herederos que
administren serán las mismas de los curadores de la herencia yacente, pero no serán
obligados a prestar caución, salvo que haya motivo de temer que bajo su
administración peligren los bienes.
3.- Con igual propósito, “todo acreedor hereditario que presente el título de su
crédito”, art. 1255 tiene derecho a asistir a la facción de inventario de los bienes del
deudor difunto y reclamar en cuanto le pareciere inexacto.
El deudor estaba acribillado de deudas por Alejandra y los herederos cuando hicieron el
inventario, escondieron unos candelabros de plata para que no formaran parte de el.
Alejandra tiene derecho a asistir a la fracción de inventario.
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Art 1255: Tendrán derecho de asistir al inventario el albacea, el curador de la herencia
yacente, los herederos presuntos testamentarios o abintestato, los legatarios, los
socios de comercio, los fideicomisarios y todo acreedor hereditario que presente el
título de su crédito. Las personas antedichas podrán ser representadas por otras que
exhiban escritura pública o privada en que se les cometa este encargo, cuando no lo
fueren por sus maridos, tutores, curadores o cualesquiera otros legítimos
representantes.
Todas estas personas tendrán derecho de reclamar contra el inventario en lo que les
pareciere inexacto.
Herencia yacente: se muere juan deja de herederos a pilar y herwin, juan tenia de
acreedora a Alejandra, los herederos no aceptan ni repudian la herencia. Aquí los
principios que rigen son nadie puede trasmitir mas derechos de los que tiene y nadie
está obligado a recibir mas derechos de los que quiere. Por lo tanto, Alejandra no los
obliga a aceptar ni repudiar, los cita ante un tribunal para que se pronuncien si
aceptan o repudian para que se nombre un curador de la herencia yacente y se le
puede pagar a Alejandra.
Alejandra no puede demandar a juan por q es una cosa, y por lo tanto, no es sujeto
procesal, Alejandra tiene el problema de que le están corriendo los plazos de la
prescripción extintiva.
La herencia vacante es la que nade reclama, hay personas que se dedican a buscar
este tipo de herencias y la denuncian ante ministerio de bs nacionales para ganarse
una recompensa
Como se adquiere la herencia por sucesión por causa de muerte, por tradición y
prescripción.
¿Cuándo se produce por prescripción? Heredero putativo, desde que pedía posesión
efectiva 5 años desde de la fecha que concedía la posesión efectiva y 10 años,
prescripción extraordinaria, desde la posesión material (art 700)
Sin perjuicio de eso los herederos tiene la acción reivindicatoria, herwin era el primo de
Alejandra pilar y marta que eran las herederas, se lleva un anillo se ejerce la AR, no
pierden la acción respecto del bien en particular.
Hay que determinar la masa hereditaria. Acervo bruto: todos los bienes del causante,
no necesariamente de los que era dueño o poseedor.
el causante era poseedor de un bien ¿le trasmite la posesión a sus herederos? No,
porque la posesión es un hecho no un derecho y solo se trasmiten derechos y
obligaciones trasmisibles, sin perjuicio de ello esta la suma de posesiones en 717 que
es la agregación de posesiones.
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717: Sea que se suceda a título universal o singular, la posesión del sucesor,
principia en él (correcto, porque la posesión es un hecho) ; a menos que quiera
añadir la de su antecesor a la suya; pero en tal caso se la apropia con sus calidades y
vicios
Acervo bruto una vez que lo despejamos de esto que no era de la propiedad del
causante, por ej cosa que tenía en calidad de mero tenedor, lo que no le correspondía
por sociedad conyugal, derecho de sociedad, eso nos lleva a formar el acervo ilíquido,
luego a este acervo ilíquido hay que efectuarle las bajas generales de la herecia que
están cotenidas en el art 959
959: En toda sucesión por causa de muerte, para llevar a efecto las disposiciones del
difunto o de la ley, se deducirán del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado,
inclusos los créditos hereditarios:
1º. Las costas de la publicación del testamento, si lo hubiere, y las demás anexas a la
apertura de la sucesión;
3º. Los impuestos fiscales que gravaren toda la masa hereditaria; esto no corre porque
ahora los impuestos no gravan la masa sino la asignación
4º. Las asignaciones alimenticias forzosas. Los alimentos debidos por ley a ciertas
personas
Las deudas hereditarias son las que contrajo el causante en vida y las testamentarias
las que el causante reconoce en el testamento
Después de esto quedamos con el acervo liquido o partible, pero se nos agrega dos
acervos más, 1° acervo imaginario y 2° acervo imaginario.
Puede haber pasado que: el causante tenía 4 hijos, Alejandra, pilar, marta y herwin,
el causante era machista, Le voy a donar la casa a herwin, de esta manera está
perjudicando a sus hijas en sus legítimas por eso en ese caso se agrega
imaginariamente lo que se le había dado a herwin
Esta materia esta tratada en el libro III del CC, denominado “De la sucesión x causa de
muerte y de las donaciones entre vivos”. Si bien es cierto la donación es un contrato
de igual manera esta regulado acá, porque además las donaciones entre vivos tienen
formalidades muy parecidas a la de los testamentos. Como se desprende del mismo
nombre, se trata en él 2 materias absoluta% distintas, q solo tiene en común el
constituir títulos gratuitos de adquisición de bienes. En efecto, la sucesión x causa
de muerte es un modo de adquirir el dominio de los D°s y obligaciones
transmisibles del causante a sus herederos. En cambio la donación entre vivos,
es un contrato. Podríamos agregar mal definido, desde q dice q es “un acto”, como si
se tratara de un acto jurídico unilateral y no de un contrato, q es lo que corresponde a
su verdadera naturaleza jurídica, para agregar en seguida “x el cual una persona
transfiere”, lo q también es erróneo, pues como contrato q es constituye solo un
título traslaticio de dominio, no un modo de adquirir. El donatario adquiere el
dominio de las cosas donadas x tradición.
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2. Fuentes de la sucesión x causa de muerte:
3. Concepto de sucesión:
Todo D° puede extinguirse o simple% cambiar de título. Este último caso se habla en
términos generales de “sucesión”, xq un titular sucede a otro. Esta sucesión puede
ser:
4. Concepto de Patrimonio:
Forman parte del activo todas las cosas corporales o incorporales, muebles o
inmuebles, dentro de las incorporales se comprenden los Dºs reales o personales y las
acciones q la ley otorga para hacer efectivos estos Dºs. quedan fuera algunos Dº
importantes, como el Dº a la libertad, a la integridad personal, etc., x no ser
susceptibles de avaluación pecuniaria.
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derivado hasta el ppio. de q el mismo subsiste aun en defecto de fuentes activas de
producción y aunq el activo haya sido superado x el pasivo”. Y x ello (continua) “la
persona llamada a recogerlo mortis causa es siempre heredero y asume los Dºs y las
obligaciones aun cuando no encuentre bienes de clase alguna en el patrimonio del
difunto, aun cuando el mismo está a cargo de deudas; lo q con frase tomada de las
fuentes, se expresa diciendo q la herencia es un nomenjuris esto es, una entidad
jurídica q tiene existencia propia, abstracción hecha de los bienes que la componen.
Se es heredero aun cuando la sucesión solo viene cargada de deudas, si no acepta con
BI tendrá que asumir las obligaciones el, o por el contrario podría ser que el heredero
este cargado de deuda y los acreedores del causante tienen el beneficio de separación
Lo q dice la corte es q las hijas del profe no pueden DDAR x el dolor o aflicción del
profe, xq el dolor es personalísimo, pero ellas si podrían DDAR x su propio dolor.
Recordar q las excepciones se aplican de manera restrictiva y jamas x analogía, las
excepciones requieren texto expreso de ley.
Cuando hablamos de fideicomisario estamos hablando en primer lugar de la propiedad
fiduciaria e intervinen 3 personas: propietario fiduciaria, fideicoisario y el
constituyente.
Pregunta: que es lo que entienden del art 717? Es que la posesión es un hecho y no un
D°, por ende tampoco se podría transmitir. .EJ: si yo soy poseedor y le dejo a mi hija
Fernanda esta llave, ella podrá ser dueña? No, xq no puede mejorar x si y ante si el
titulo, ella sigue siendo poseedora, pero como yo no le transmito la posesión, xq esta
es un hecho y no un D°, x eso inicia la posesión en ella y cuando inicia la posesión en
ella? Cuando tiene el corpus y el animus. Solo basta con el animus. Entonces en el
caso del fideicomisario es lo mismo, xq solo tiene una mera expectativa.
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herederos no pueden demandarlo, lo que si pueden hacer los herederos es demandar
su dolor propio.
Alejandra no la crio su papa biológico, la crio otro hombre de niña que no tiene ningún
vínculo con ella, toda vez que no contrajo matrimonio con la madre de Alejandra,
podría demandar daño moral? Si
Somarriva tomando en pie lo que disponen los art 588 y 951 del cc define a la sucesión
por causa de muerte como:
Los legados se pagan con cargo a la parte de libre disposición que tenia el causante.
TENER PRESENTE “NO HAY LEGADO SIN TESTAMENTO”
Nos parece mas adecuada entonces la Definición de claro solar “Sucesión o sucesión
x causa de muerte es, pues, la transmisión del patrimonio de una persona
difunta o de una cuota de él o de 1 o + cosas especiales, q se efectúan en
favor de determinada persona”.
Solo se puede reprochar a esta definición el que señala q es “la transmisión del
patrimonio”, en circunstancias q, como se ha señalado, hay Dºs y obligaciones q
están en el patrimonio del causante y q no se transmiten a sus herederos.
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a) Derivativo, porque proviene de un anterior titular.
b) Por causa de muerte debe operar la muerte de una persona
c) A título gratuito e independiente del impuesto a la herencia
d) Modo de adquirir tanto a título universal como a título singular. herencia o
legado de especie o cuerpo cierto independiente que sea heredero universal de cuota o
remanente
Art 951: Se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular.
El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, como
tal caballo, tal casa; o en una o más especies indeterminadas de cierto género, como
un caballo, tres vacas, seiscientos pesos fuertes, cuarenta fanegas de trigo.
Art 953: Se llaman asignaciones por causa de muerte las que hace la ley, o el
testamento de una persona difunta, para suceder en sus bienes.
Con la palabra asignaciones se significan en este Libro las asignaciones por causa de
muerte, ya las haga el hombre o la ley.
Lo cual, sin embargo, no tendrá lugar cuando el testador hubiere dispuesto que
mientras penda la condición de no hacer algo, pertenezca a otro asignatario la cosa
asignada.
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Art. 1463. El derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede
ser objeto de una donación o contrato, aun cuando intervenga el consentimiento de la
misma persona.
Las convenciones entre la persona que debe una legítima y el legitimario, relativas a
la misma legítima o a mejoras, están sujetas a las reglas especiales contenidas en el
título De las asignaciones forzosas. Pacto sobre sucesión futura no vale
Saber
concepto delación: actual llamamiento que hace la ley a los herederos para
que acepten o repudien la herencia
Argumentan que no seria a titulo gratuito por que se paga el impuesto a la herencia
A título universal cuando se adquieren todos los Dºs y obligaciones transmisibles del
causante, o una cuota de ellos.
Titulo universal o heredero de cuota dejo todos mis bs a pilar y marta, son
asignatarias a título universal.
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Dejo la mitad de mis bs a pilar y la matad a marta, son asignatarios a título universal
pero además son herederos de cuota, es importante por el derecho de acrecer, porque
no opera el derecho de acrecer en el heredero de cuota salvo que sean dos o mas
personas las llamadas a la misma cuota en cuyo caso sí podrían acrecer entre ellos
También puede ser parte testada y parte intestada porque puedo decir en mi
testamento dejo lo que le corresponde por legitimaria a mis hijas y no se habla de la
cuarta de mejora y de la parte de libre disposición, entonces se encarga la ley. O
puede ser que dejo la cuarta de mejora a mis hijas y no dispuso de la parte de libre
disposición en este caso la parte de libre disposición se rige por las reglas de la
sucesión intestada.
En el caso del profe que solo puede disponer de la cuarta parte de sus bienes toda vez
que tiene descendiente, su testamento sería útil tanto en cuanto hiciera asignación de
cuarta de mejora y parte de libre disposición y dice que se la de ja a las hijas y
además podría decir que sus cuotas hereditarias se enteren con tal bien, lo que no
puede hacer es tasar ese bien, porque el legislador lo que no quiere es que la persona
diga que el fundo vale 100, el auto vale 100, la bicicleta vale 100, porque si no estaría
burlando la cuotas hereditarias, puedo dejarle el fundo con cargo a su cuota
hereditaria otra cosa es que esa cuota hereditaria calce dentro de lo que se le está
dejando, si es mas tiene que pagar los alcances al resto de los herederos. Por ej. la
masa hereditaria son 90, le deja 70 a un hijo, a otro le asigno 15 y al otro 5, ¿Qué
pasa con el de 5? El que tiene 70 tienen un alcance respecto de 5 que son 25 y
respecto del de 15 el alcance es de 15, el de 70 lo tiene que pagar. Se asigna, pero
no se puede tasar los bienes
Nada impide a que los herederos hagan una división distinta a la que dijo el
causante porque, nadie puede recibir mas derechos de los que tiene y porque
pueden renunciar mirando en el solo interés del renunciante art 12
Testamento se hace entre notario y tres testigos, se cuenta una historia primero
Hipoteca legal:
b) que el valor de la adjudicación exceda del 80% del haber probable del
adjudicatario; y
Deja una casa, vale 90; un auto vale 20 y una moto vale 10
18
b) que el valor de la adjudicación exceda del 80% del haber probable del
adjudicatario; el haber probable seria 40 cada uno, el 80% de 40 seria 32, 40 mas 32
son 72; hay hipoteca legal. Lo que exede de 32 ha exedido el haber probable. La
solución es que se deben pagar los alcances de juan y diego a juan 20 a diego 30,
estos alcances los debe pagar pedro al contado
951 “el título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, Dºs y
obligaciones transmisibles, o en una cuota de ello, como la mitad, tercio o quinto. “Las
cosas son lo que son y no lo que se dice de ellas”.
Esta norma debe complementarse con el Art. 954, según el cual “las asignaciones a
título universal se llaman herencias, y las asignaciones a título singular legados. El
asignatario de herencia se llama heredero y el asignatario de legado, legatario.
Art. 1097. Los asignatarios a título universal, con cualesquiera palabras que se les
llame, y aunque en el testamento se les califique de legatarios, son herederos:
representan la persona del testador para sucederle en todos sus derechos y
obligaciones transmisibles.
Los herederos son también obligados a las cargas testamentarias, esto es, a las
que se constituyen por el testamento mismo, y que no se imponen a determinadas
personas.
1097: las cosas son lo que son y no lo que parecen de ella, ej. dejo todos mis
bienes a pilar y marta, aunque los trate de legatarios son herederos, al revés le heredo
mi caballo gringo a marta esto es legado de cuerpo cierto , dejo 40 vacas holandesas
esto es legado de genero
“los asignatarios a titulo universal, con cualquier palabra que se les llame, y aunq en el
testamento se les califiq de legatarios, son herederos…”, y el segundo, q “Los
asignatarios a titulo singular, con cualquiera palabra q se les llame, y aunq en el
testamento se les califique de herederos, son legatarios…”.
Art. 1104. Los asignatarios a título singular, con cualesquiera palabras que se les
llame, y aunque en el testamento se les califique de herederos, son legatarios: no
representan al testador; no tienen más derechos ni cargas que los que expresamente
se les confieran o impongan.
1104: los herederos representan al causante, son sus continuadores, en cambio los
legatarios tienen solo una responsabilidad de carácter subsidiario, es decir si no
pueden responder los herederos sean porque se acabaron los bs por beneficio de
inventario, responden los legatarios, entre ellos hay una especie de prelación unos
responden antes que otros, por ej un legatario de obras pías responde al final del resto
19
precisar de inmediato q todo heredero x el hecho de ser tal es asignatario a titulo
universal. Sin embargo, el heredero (como tal) puede ser heredero universal o
heredero de cuota. 1098 Será heredero universal cuando ha sido llamado en términos
generales q no designan cuotas, como “será fulano mi heredero” o “dejo mis bienes a
fulano”; y será heredero de cuota, cuando es llamado en una cuota del patrimonio del
causante. por que no le estoy designando cuotas
Dejo todos mis bienes a marcia, a angeles y a cristian, ellos son herederos universales.
Dejo 1/3 de mis bienes a marcia, 1/3 a angeles, 1/3 a cristian, ellos son herederos de
cuota.
También es útil aclarar q la asignación del heredero universal puede ser de monto
inferior a la de un heredero de cuota. Ello puede ocurrir porque el ser heredero
universal no significa ser heredero único, de tal suerte que el tener que concurrir con
otros, puede corresponderle una parte ínfima de los bs del causante. asi por ej. Si
Cayo deja todos sus bs a pedro, juan y diego, estos son herederos universales
(porque no señalo cuota). En el ej, entonces cada uno de ellos heredaría 1/3. En
cambio si Cayo deja la mitad de su bs a pedro, una cuarta parte a juan y una cuarta
parte a diego (todos herederos de cuotas), pedro lleva mas que en el ejemplo anterior,
no obstante ser heredero de cuota.
Dejo a marta ¾ partes de mis bs y la cuarta parte a pilar, o dejo la mitad a marta y el
resto a pilar y edith, no quiere decir que el heredero universal lleve menos que el
heredero de cuota.
Dejo 1/3 de mis bienes a anakaren y el resto de mis bienes a marcia, m angeles y
cristian, quien lleva mas? El de cuota, xq los otros dos tercios se lo reparten entre 3.
Ello puede ocurrir porque el ser heredero universal no significa ser heredero único,
(dejo todos mis bienes a cristian, a anakaren, angeles, son herederos universales? Si)
de tal suerte que al tener que concurrir con otros, puede corresponderle una parte
ínfima de los bienes del causante.
Art. 1148. Este acrecimiento no tendrá lugar entre los asignatarios de distintas partes
o cuotas en que el testador haya dividido el objeto asignado: cada parte o cuota se
considerará en tal caso como un objeto separado; y no habrá derecho de acrecer sino
entre los coasignatarios de una misma parte o cuota.
Si digo dejo la cuarta parte de mis bs a pilar, la cuarta parte de mis bs a marta,
cuarta parte a paulina y la cuarta a maría de los ángeles, resulta que maría de los
ángeles repudia la asignación ¿qué pasa? ¿hay derecho de acrecimiento entre ellas?
No, porque están llamadas a una cuota. Esto se rige por las reglas de la sucesión
intestada, en último término hereda el fisco.
Si se asigna un objeto a dos o más personas por iguales partes, habrá derecho de
acrecer.
20
será testamentaria si se sucede en virtud de un testamento; y será intestada o
abintestato o legal, si se sucede en virtud de la ley. 952 in1
La sucesión en los bienes de una persona difunta puede ser parte testamentaria, y
parte intestada.
Esta posesión efectiva de la herencia no requiere del animus, porque se confiere por el
solo ministerio de la ley.
Este autor expresa q “no existe, según el legislador chileno, la pugna natural o
contradicción entre ambos modos de suceder, ya q el obvio sentido de una disposición
parcial de los bienes es q el testador ha querido q lo restante pase a sus herederos
naturales.
Pero, que hubiera pasado si se hubieran muerto los 4 a la vez? A la hija fuera del
matrimonio le hubiera correspondido el 1 completo de su papa y los 20 de la mama…
21
21. Los herederos son los continuadores de la persona del
causante:
Art. 1097. Los asignatarios a título universal, con cualesquiera palabras que se les
llame, y aunque en el testamento se les califique de legatarios, son herederos:
representan la persona del testador para sucederle en todos sus derechos y
obligaciones transmisibles.
Los herederos son también obligados a las cargas testamentarias, esto es, a las que se
constituyen por el testamento mismo, y que no se imponen a determinadas personas.
Este ppio está consagrado en el Art. 1097 en cuanto establece q los herederos
“representan la persona del testador para sucederle en todos sus Dºs y obligaciones
transmisibles”. La expresión “representan” no está tomada en el sentido técnico, sino q
es una forma de expresar q el heredero pasa a ocupar el lugar del causante y x ello
adquiere sus bienes y asume sus obligaciones, tanto las q aquel tenía en vida
(obligaciones hereditarias), como las q el crea en su testamento (obligaciones
testamentarias), aun cuando estas obligaciones superen el monto de los bienes que
recibe (responsabilidad ultra vires hereditatis), salvo q goce del beneficio de
inventario.
Este era otro tema, supongamos el mismo caso de los comurientes, quien
responde x los daños ocasionados en el otro vehiculo con que chocaron? Los
abuelos.
Juan conducía un vehículo, paso con luz roja y mato el conductor del otro
vehículo y además se murió el, es decir los herederos de juan deben
indemnizar la muerte de los dos.
22
por conducir en estado de ebriedad, pero no como causa basal del
accidente. En este caso igual Katy puede alegar art 2330
Art. 1684. La nulidad relativa no puede ser declarada por el juez sino a
pedimento de parte; ni puede pedirse su declaración por el ministerio
público
en el solo interés de la ley; ni puede alegarse sino por aquellos en cuyo
beneficio la han establecido las leyes o por sus herederos o cesionarios; y
puede sanearse por el lapso de tiempo o por la ratificación de las partes.
Camila tiene 17 años, el padre fallece, pero había sido víctima de dolo en un
contrato con Yasna, el contrato lo suscribieron hace 3 años. ¿qué pasa? Se
suspende la prescripción a favor de los menores de edad hasta que cumple
los 18, va a tener dos años, uno hasta que cumpla los 18 y otro por el año
que falta.
Art. 1683. La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin
petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato; puede
alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el
acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo
invalidaba; puede asimismo pedirse su declaración por el ministerio público en
el interés de la moral o de la ley; y no puede sanearse por la ratificación de las
partes, ni por un lapso de tiempo que no pase de diez años.
23
g) Los títulos ejecutivos contra el difunto lo serán igualmente contra sus
herederos, cumpliéndose las exigencias del art 1377, lo que s titulo
ejecutivo para el causante lo es para el heredero, es decir pasado 8 días de
la notificación judicial de sus títulos.
Art. 717. Sea que se suceda a título universal o singular, la posesión del
sucesor, principia en él (es un hecho); a menos que quiera añadir la de
su antecesor a la suya; pero en tal caso se la apropia con sus calidades y
vicios (agregación de posesiones).
Podrá agregarse en los mismos términos a la posesión propia la de una
serie no interrumpida de antecesores.
Este principio de que el heredero representa al causante solo rige para los
herederos. No ocurre lo mismo en el caso de los legatarios, los que no
representan al causante ni tienen mas derechos ni cargas de los que
expresamente se les confieran o impongan. Solo responden en subsidio de
los herederos. (art 1104) y solo hasta el monto del beneficio recibido (1364
y 1367)
24
hereditarias o testamentarias con preferencia a las deudas propias del
heredero.
Solo tiene aplicación en la sucesión intestada y se traduce “en q las leyes q regulan la
sucesión intestada son las mismas para todos los bienes del de cujus (quiere decir q
la herencia se regula x una sola legislación): Activo y pasivo; muebles e inmuebles,
heredados o adquiridos a cualquier título x el causante. el art 981 prescribe que “la ley
no atiende al origen de los bienes para reglar la sucesión intestada o gravarla con
restituciones o reservas”. De manera q todos los bienes quedados al fallecimiento del
causante forman una sola masa hereditaria, q queda regulada x una ley única: la de su
ultimo domicilio, según lo ordena el art 965. Bello, en una nota al proyecto de 1841
explicaba “asi por ej, el hermano uterino y el consanguíneo suceden por partes iguales,
sin embargo de que la mayor parte de los bienes del hermano difunto hayan provenido
de la línea paterna.
a) Son llamados a la sucesión intestada del causante las personas que indica el
Art. 983, sin que importe su nacionalidad. sus ascendientes, el cónyuge
sobreviviente, sus colaterales, el adoptado, en su caso, y el Fisco.
998 “En la sucesión abintestato de un extranjero q fallezca dentro o fuera del territorio
de la república, tendrán los chilenos a título de herencia o de alimentos, los mismos
Dºs q según las leyes chilenas les corresponderían sobre la sucesión intestada de un
Chileno”.
25
puede ocurrir q este extranjero domiciliado en Chile tuviera bienes situados en un país
extranjero q no acepte la aplicación de la ley chilena.
esto es interesante Douglas Tompkins, murió en estados unidos y dejo un hijo chileno
o Douglas Tompkins murió en Chile y dejo hijos en estados unidos y en Chile, es decir
tiene hijos chilenos y norteamericanos, en este caso lo q dice es q los hijos chilenos
tienen D° preferente a pagarse con los bienes Chilenos, conforme a las cuotas q se le
asignen en chile con los bienes situados en chile, xq es ilusorio q el hijo chileno vaya a
reclamar a estados unidos D°s que no tiene.
Para evitar q con ello se pueda perjudicar a los parientes chilenos, el Art. 998
establece en el inciso segundo el Dº de los chilenos a pagarse con los bienes situados
en chile con preferencia a los demás herederos cuando la legislación extranjera no
reconozca sus Dºs.
Douglas Tompkins tiene hijos norte americanos, y resulta que dejo un hijo en chile,
pero los bs que dejo en chile son de una proporción tan ínfima a los bs que tiene en el
extranjero, y la ley norte americana sea perjudicial para la ley chilena, entonces se
rige pro la ley chilena y los bs que están en chile se le asignan preferentemente a él,
porque si no haría ilusorio su derecho
Como la ley chilena no se aplica en el extranjero, para q se haga efectivo este Dº, “Los
chilenos intestados podrán pedir q se les adjudique en los bienes del extranjero
existentes en Chile todo lo q corresponda en la sucesión del extranjero”.
Por lo tanto ellos piden que se les adjudique todo lo que tiene en Chile con cargo a su
cuota.
Explican los profesores Domínguez q “para determinar los Dºs q correspondan a los
sucesores chilenos, se tomaran en cuenta todos los bienes del causante: los que están
en Chile y los que poseía en el extranjero. quiere decir, q si los bienes situados en
Chile no cubren las cuotas de ellos, si falta para cubrir sus cuotas, tienen q reclamarlo
conforma al D° internacional de acuerdo al país donde se abrió la sucesión.
Establecido asi a cuanto ascienden tales derechos podrán hacerlos efectivos sobre los
bienes situados en el país. Habrá pues que formar inventario de todos los bienes del
causante, estimarlos en valor, determinar sobre el monto total de los derechos que la
ley chilena les concede por las razones que apunta el art 998 y hacerlos efectivos
sobre los bs que existen en chile. Si estos no alcanzaran a cubrirlos totalmente los
beneficiarios tendrán que gestionar el reconocimiento en el excedente en el país en
que se abrió la sucesión si fuere posible a las normas generales del Derecho
Internacional sobre ejecución de falos extranjeros.
Si bien esta norma está dada solo para la sucesión intestada, se aplica también en el
caso de sucesión testada respecto de los asignatarios forzosos atendiendo lo que
dispone el 1167 “Asignaciones forzosas son las q se suplen cuando no las ha hecho,
aun con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas…”. Las hijas de julio
son asignatarias forzosas de la cuarta de mejora pero Podría haber dejado la cuarta de
a paulina, en ese caso la asignación queda sin efecto, pero solo esa asignación
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Un sr que dejo un hijo en chile y se fue a vivir a Suecia, y todos sus bienes están allá,
no se puede pretender que se rija la legislación chilena en Suecia, se aplicara siempre
y cuando haya bs en chile.
Si dejo bienes en chile ningún problema, pero si dejo solo bienes en el extranjero no
podemos pretender q la legislación chilena se aplique en el extranjero
Como explican los profesores Domínguez, “no se indica, en el Art. 998, q esta situación
se refiera a la sucesión intestada. Pero ello resulta evidente desde q en el caso del
testamento rige la voluntad del causante en lo q no vulnera las asignaciones forzosas.
Por otra parte, en el caso q estamos comentando no hay ninguna excepción a las RG,
desde q como la sucesión se abre en Chile, se debe aplicar la ley chilena, que es lo que
ordena el Art. 955.
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Pedro el viejo, tuvo tres hijos pedro juan diego, a su vez pedro tuvo tres pedro José
pedro juan y pedro Javier; pedro no quiere o no puede, puede ser que haya
repudiado la asignación o se murió antes que pedro el viejo, es decir el padre enterró
el hijo. Juan y diego heredan por cabeza los hijos de pedro por estirpe y entre todos
ellos heredan la cuota del que no quiere o no puede, el caso más común es el que se
muere antes que el papa por eso ahí opera el derecho de representación
Pedro el viejo
p.jose
p javier
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Puede ser una forma de burlar las cuotas hereditarias, le dono a mi hija Fernanda en
vida el 80% de mis bs, cuando muero además se va a llevar lo de legitimas y todo lo
demás que le pudiera dejar, ergo se acumulan estas donaciones porque si no se
estaría burlando la legitima de mi hija Francisca.
Vamos a suponer q los herederos son Anakaren, Rosita, Marcia y Cristian, y entre los
bienes q dejo el causante un anillo de diamantes con diamantes engastados, q se lo
adjudica Anakaren, Rosita se adjudica un vehículo, Marcia se adjudica otro vehículo y
Cristian se adjudica un inmueble, y después Iván interpone acción reivindicatoria en
contra de Anakaren y gano x lo tanto la cuota de Anakaren tienen q suplirla los demás
herederos a prorrata de sus cuotas hereditarias x lo tanto como son cuotas iguales
cada uno responde x igual x la cuota de Anakaren. Entonces vamos a suponer que
cada una de las cosas valía 30 por lo tanto si perdimos un anillo que valia 30, cuanto
queda 90 (porque se suman los tres bienes restantes) y eso se divide en 4 y queda
22,5, entonces cada uno de los otros herederos deberá cumplir con 1/3 de sus 22,5
para cubrir la cuota de Anakaren, porque o sino Anakaren perdería todo.
Art. 1354. Las deudas hereditarias se dividen entre los herederos a prorrata de sus
cuotas.
Así el heredero del tercio no es obligado a pagar sino el tercio de las deudas
hereditarias.
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Las deudas hereditarias se dividen entre los herederos a prorrata de sus cuotas, salvo
q se haya aceptado con beneficio de inventario, en q el heredero beneficiario solo
responde hasta la concurrencia de lo q valga lo q hereda.
Básica% esto quiere decir, q como cada uno lleva ¼ de la herencia xq son cuatro, cada
uno solventa ¼ de la deuda, pero puede ser que la cuarta parte de la deuda sea mayor
q la cuarta parte de los bienes, xq dejo + deudas que bienes, x tanto el activo son 100
y el pasivo eran 120, x lo tanto cuanto le corresponden a usted Anakaren en bienes 25
y en las deudas 30, pero usted puede haber aceptado con beneficio de inventario, x lo
tanto va a responder solo hasta su monto adjudicado, es decir hasta sus 25. Ahora
tienen q entender q cuando se pide el beneficio de inventario en la herencia es para
todos los herederos no solo para el q lo pidió
La ley 19.585 agrego una regla Nº 10 al Art. 1337 (esta regla es extremadamente
importante), incorporando la llamada ADJUDICACION PREFERENTE, q constituye una
excepción al ppio de la igualdad, pues sustrae de las reglas de la partición el
inmueble en q resida el cónyuge sobreviviente q sea o haya sido la vivienda principal
de la familia y el mobiliario q lo guarnece, para adjudicárselo a este en pago de sus
Dºs hereditarios. En su momento, cuando se estudie esta adjudicación preferente, se
volverá sobre este punto.
La regla eran aun peor porque si tenía 10 hijos naturales y uno legítimo, entre todos
los hijos naturales no podía llevar más de uno cuarta parte de la herencia
30
39. Lugar en que se trata esta materia:
el código regula la apertura de la sucesión en el art. 955 y en el título VII del libro III,
Arts. 1222 y siguientes. La denominación de este título VII es “De la apertura de la
sucesión y de su aceptación, repudiación e inventario”.
En el mismo momento que muere se abre la sucesión, por lo que hablábamos del 688,
sobre la finalidad de posesión legal de la herencia que no queden propiedades en el
aire.
Es decir son herederos los q existen en ese momento, SALVO, el caso del hijo q
está por nacer, q tiene existencia natural q sus D°s se difieren hasta el momento
de su nacimiento, x eso un hijo póstumo tiene D°s hereditarios, no así un hijo post
morten.
Dejo con cargo a la parte de libre disposición mi camioneta a Pilar tanto en cuanto
se titula de abogado, esa es una condición condicional suspensiva, porque al final
desde el momento de apertura puede repudiar pero lo que no puede hacer es
aceptar porque en este caso la delación se difiere al momento que se cumple la
condición. solo puede repudiar mas no aceptar.
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Le deje a pilar la camioneta Pasaron un año y medio y se cumplió la condición, la
aceptación se retrotrae hasta el momento de la apertura porque se entiende que
pilar fue dueña desde la apertura. La aceptación o repudiación se retrotrae al
momento de la apertura de la sucesión. Recordar orden Muerte Apertura
Delación
Se murió 15.35 hs , dejo de heredera a Yasna camila y denis, desde ese momento
los pactos sobre la sucesión son lícitos, por lo tanto, camila podría ceder su cuota
a Yasna o Denis. Se murió al instante siguiente los herederos pueden hacer ese
pacto.
La legislación chilena, no permite los pactos sobre sucesión futura, salvo uno q es
la de disponer de la cuarta libre de mejora, se prohibían todos ,los pactos de ave
de rapiña, las disposiciones captatorias (te dejo si tú me dejas), pero una vez q se
muere el animal, puedo celebrar todos los pactos q quiera, usted no podría ceder
sus D°s hereditarios antes q se muera el causante, aunq el futuro causante va
bajando rápida% su temperatura y le quede poco tiempo de vida, no puede
celebrar ningún pacto ante la muerte de él.
32
La posesión provisoria la ley sólo la entrega a los herederos, no a los legatarios, y en
caso de no presentarse herederos el juez, a instancia de cualquiera persona interesada
en ello o de oficio, declarará yacente la herencia y le nombrará curador.
Entonces quienes son herederos del causante? Los de la fecha q se estima como
presuntiva de la muerte, y como fijamos el día presuntivo de la muerte? Dependiendo
del caso, pero la RG del desaparecido, entonces las últimas noticias del animal, fueron
el 30 de agosto del 2014, su fecha presuntiva de muerte es el 30 de agosto del 2016
Bello en una puesta al margen del art 6 del proyecto 1841, que corresponde al actual
art 79 reflexionaba: la equidad de este art nos parece incontestable. Siendo dudoso
cual de los dos o mas personas ha muerto primero ¿Por qué han de prevalecer las
presunciones casi siempre débiles, deducidas de las diferencias de edad o sexo, sobre
derechos apoyados en disposiciones positivas de la ley o del testador?
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Todas murieron en el mismo instante X lo tanto ninguna hereda a la otra.
Art. 958. Si dos o más personas llamadas a suceder una a otra se hallan en el caso del
artículo 79, ninguna de ellas sucederá en los bienes de las otras.
En efecto el art 148 del COT señala que “será juez competente para conocer del juicio
de petición de herencia, del de desheredamiento y del de validez y nulidad de
disposiciones testamentarias, el del lugar donde hubiere abierto la sucesión del difunto
con arreglo a lo dispuesto x el Art. 955 del CC . “el mismo juez será también
competente para conocer de todas las diligencias judiciales relativas a la apertura de
las sucesiones, formación de inventarios, tasación y partición de los bienes q el difunto
hubiere dejado”.
Este art 148 guarda relación con lo que dispone el art 1009 del cc, relativo a la
apertura y publicación de los testamentos, y con el art 883 del CPC, que indica ante
que el conservatorio de bienes raíces debe inscribirse la resolución judicial que otorga
la posesión efectiva de la herencia. Esto último, después de la modificación introducida
por la ley 19903 de 10 octubre 2003, solo rige para las sucesiones testamentarias,
pues en el caso de las intestadas, la posesión efectiva se concede por una resolución
administrativa del Registro Civil y se inscribe en un Registro Nacional de Posesión
Efectivas, art 688 n1
Cuando se tramita la posesión efectiva hay que ver si hay testamento o no, si no hay
se va al Registro Civil, la gracia es que se puede a cualquier registro civil de chile, pero
si hay testamento hay que tramitarlo en el juzgado de letras competente
ya vamos a suponer que Juan murió en San Felipe, pero tiene inmuebles en San
Felipe, Putaendo y Los Andes, supongamos q Juan se murió y dejo testamento, donde
se tramita su posesión efectiva considerando q vivía en San Felipe y tenía propiedades
en San Felipe, Putaendo y Los Andes? Su posesión efectiva se tramita ante el juzgado
de letras de San Felipe, q es el T° competente conforma su ultimo domicilio, x lo tanto
el decreto de posesión efectiva se inscribe en el CBR° de San Felipe, pero después esta
la inscripción especial de herencia y esta donde se inscribe? Donde se encuentren
los bienes, x lo tanto es en San Felipe, Putaendo y Los Andes.
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los inmuebles hereditarios, (La inscripción del título de dominio y de cualquier otro de
los derechos reales mencionados en el artículo precedente, se hará en el Registro
Conservatorio del territorio en que esté situado el inmueble y si éste por situación
pertenece a varios territorios, deberá hacerse la inscripción en el Registro de cada uno
de ellos.
Si el título es relativo a dos o más inmuebles, deberá inscribirse en los Registros
Conservatorios de todos los territorios a que por su situación pertenecen los
inmuebles). y
3º. La inscripción prevenida en el inciso tercero (Si por un acto de partición se
adjudican a varias personas los inmuebles o parte de los inmuebles que antes se
poseían proindiviso, el acto de partición relativo a cada inmueble o cada parte
adjudicada se inscribirá en el Registro Conservatorio en cuyo territorio esté ubicado el
inmueble): sin ésta no podrá el heredero disponer x sí solo de los inmuebles
hereditarios q en la partición le hayan cabido.
En ppio, de acuerdo al art 955, su sucesión se rige x la ley extranjera. Sin embargo,
esta regla solo va a tener aplicación en dos casos;
Fuera de estos dos casos, la regla del art 955 sufre una excepción, que no deriva del
art 988, sino del art 15 n2 del cc que consagra el estatuto personal. Se ha estimado
que que no hay inconveniente alguno para aplicar esta disposición en materia de
sucesiones, “porque presisamente en nuestra legislación estas forman parte del
estatuto personal y no del real” En nuestro CC la sucesión intestada es un D° q emana
de las relaciones de familia, de modo q los parientes y cónyuges chilenos tienen
respecto de su compatriota q fallece teniendo su ultimo domicilio en el extranjero, los
D°s q reconoce la ley chilena; sobre esta base esta presisamente redactado el inc 1 del
art 998.
35
si bien de acuerdo su sucesión se rige x la ley extranjera, esa regla tiene la excepción
de q “tendrán los chilenos a título de herencia o de alimentos los mismos D°s q según
las leyes chilenas les corresponderían sobre la sucesión intestada de un chileno. Ya se
ha explicado q “los chilenos interesados podrán pedir q se les adjudique en los bienes
del extranjero existentes en Chile todo lo q les corresponda en la sucesión del
extranjero”
Las herencias pagan impuestos , eventualmente puede resultar excento por los
tramos, es variable monto y parentesco, los mas cercanos menos impuestos mas
lejanos mas impuestos
si bien según el Art. 955, la sucesión de una persona se regla x la ley de su ultimo
domicilio, el E° civil generado en el extranjero q se invoca para suceder, debe probarse
conforme a la legislación extranjera, asi lo ha resuekto la CS . De tal manera q si un
extranjero, en este caso de nacionalidad española, quien reclama D°s en una sucesión
intestada abierta en Chile, como en la especie ocurre, haciendo valer un determinado
vinculo de parentesco constituido bajo el amparo de la legislación española q lo
habilitaría para adquirir en Chile la condición de heredero, debe entonces aplicarse la
ley del país a q pertenece para la comprobación de si el presunto heredero tenía o no
con el causante el vínculo que según nuestro legislador lo hace acreedor a suceder”
Importante
52. Concepto:
El art 956 define la delación como “el actual llamamiento de la ley a aceptarla o
repudiarla”. Nótese q la sola delación no confiere la calidad de heredero o legatario.
Solo es una oferta q el asignatario debe aceptar o rechazar. La aceptación o
repudiación de la una herencia o de un legado de especie se retrotrae al momento en q
es deferida. Si el legado es de género, deberá aceptarse cuando sea pagado. Los
herederos pagan, haciendo la tradición asi adquiere el legatario.
36
Recuerden el legado de genero quien lo paga? Los herederos y q adquieren los
legatarios de género? Un D° personal a q los herederos le hagan la tradición de la
especie legada, entendiendo la especie como un género, recuerden el proceso de
especificación, se acuerdan, lo vieron en bienes? Vamos a suponer que debo 10 sillas
de estas que están aquí (en la sala) y hay 30 pero yo debo solo 10, cuando escojo las
10 con las que voy a pagar ese es el proceso de especificación.
Si bien esta disposición solo habla del asignatario llamado condicional%, sin distingue
entra condición suspensiva o resolutoria, no hay duda de que la excepción solo puede
estar referida a la primera, pues si la condición es resolutoria, el llamamiento opera de
inmediato, en virtud del efecto propio de esa clase de condición
1479 dejo a herwin la cuarta parte de mi herencia con cargo a mi libre disposición para
que se la restituya a juan si se titula de abogado, por lo tanto, para herwin la condición
es condicional resolutoria y para juan es suspensiva.
Dejo a juan mi parte de libre disposición bajo condición que entre a estudiar derecho,
depende de la sola voluntad de el, en ese caso se puede adelantar la delación pero
tiene que rendir .. (no entiendo min 8.40)
Todo asignatario tiene una D° de opción, para aceptar o rechazar la asignación (hemos
dicho el aforismo, nadie puede transferir o transmitir + D°s de los q tiene, y x el
contrario nadie está obligado a adquirir + D°s q los q quiere, no hay ninguna norma q
lo obligue a aceptar la herencia, sin perjuicio de la acción subrogatoria, q era cuando el
deudor rechazaba una asignación testamentaria y su acreedor se podía subrogar).
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Dejo a juan la cuarta parte de mis bs bajo condición que se titule de abogado, juan en
ese caso puede rechazar desde ya, lo que no puede hacer es aceptarla por que no se le
ha deferido
a) Se adquiere originariamente
b) Se adquiere ipso jure
c) Es personal
d) Es intransferible
e) No se puede testar disponiendo de esta opción
f) Es indivisible
g) Es irrevocable
h) No sujeto a modalidades y
i) Es un D° absoluto.
Pedro el viejo pedro hijo, pedro nieto, muere PV (1 causante) , el hijo antes de aceptar
o repudiar se murio PH, por lo tanto, PN por der de trasmisión tiene que aceptar los
dere del padre viene esta opción de aceptar o repudiar por lo tanto puede aceptar la
del padre pero repudiar la del abuelo, pero lo que no puede hacer es repudiar al padre
y aceptar al abuelo
Una cosa es aceptar o repudiar y otra cosa es la asiganacion, no confundir son cosas
distintas
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puede darle el carácter de personalísimo si dispone, por ej., q el D° de acrecer prefiera
al de transmisión, a contrario sensu, o el de sustitución al de transmisión.
PV hizo testamento, dejo como herederos a sus sobrinos, pedro juan diego, pedro se
murio antes de aceptar o repudir, opera el derecho de trasmisión con su hijo pedrito,
pero el causante podría haber dicho, si alguno no quisiere o no pudiere Fernando
tomara su lugar. Por lo tanto, como falta pedro que se murió, en realidad Fernando
pasa a tomar su lugar y ya no opera el derecho de trasmisión, porque el derecho de
sustitución excluye a pedrito. Podría haber dicho también si falta alguno acrecen los
demás
59. Intransferible:
La opción ni se puede transferir. Si se hiciere, importaría aceptación tácita de la
asignación.
Claro si transfiero eso (tomo el vaso de café), significa q transfiere tácitamente eso, no
tiene mucho sentido.
Que quiere decir, q cuando se murió Pedro hijo transmite a Pedro Junior.
es todo o nada, porque podría decir solo quiero los bs y no las deudas.
Con excepciones, como todo en el D°, Una vez ejercida, no se puede dejar sin efecto,
sin perjuicio de q se pueda pedir su nulidad en los casos que indican los Art. 1234 y
1237.
Art 1234: La aceptación, una vez hecha con los requisitos legales, no podrá
rescindirse, sino en el caso de haber sido obtenida por fuerza o dolo, y en el de lesión
grave a virtud de disposiciones testamentarias de que no se tenía noticia al tiempo de
aceptarla.
Esta regla se extiende aun a los asignatarios que no tienen la libre administración de
sus bienes.
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Se entiende por lesión grave la que disminuyere el valor total de la asignación en más
de la mitad.
Art. 1237. Ninguna persona tendrá derecho para que se rescinda su repudiación, a
menos que la misma persona o su legítimo representante hayan sido inducidos por
fuerza o dolo a repudiar.
1234: tres herederos Felipe, Katy, yasna, Felipe le dice a katy que repudien, le
muestran pagare, ellas repudian, los pagare eran falsos y la herencia no estaba
gravada o por el contrario Felipe era acreedor del causante y sabiendo que ellas no
saben mucho las fuerza a que acepten la asiganacion.
FUERZA, DOLO, LESION GRAVE, son las únicas causales que admiten para dejar sin
efecto la aceptación o repudiación de la asignación..
64. Es un D° absoluto:
Con ello queremos expresar q se puede aceptar o repudiar libre%, sin q puede
imputarse abuso del D°.
65. D° de transmisión:
Meza Barros lo define como “la facultad que tiene el heredero que acepta la herencia,
de aceptar o repudiar la herencia o legado que se defirió a su causante fallecido sin
haber aceptado o repudiado”.
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66. El D° de transmisión es aplicación de los principios
generales:
Nada tiene de excepcional, pues si la opción formada parte del patrimonio del
asignatario fallecido, es natural q se transmita a sus herederos, desde q estos lo
representan para sucederle en todos sus D°s y obligaciones transmisibles.
tres sujetos;
El D° de transmisión opera tanto respecto de las herencias como de los legados, sea q
la sucesión sea testada o intestada. Esto ultimo se infiere por encontrarse en el art 957
ubicado en el titulo 1 del libro 3 definiciones y reglas generales
a) Que fallezca sin haber hecho uso de su D° de opción. Es decir no haya aceptado
o repudiado. Si no no habrá der de trasmision
b) Que sea heredero o legatario del causante. Que Pedro sea heredero o legatario
de Pedro el viejo
c) Que su D° de opción no haya prescrito; y prescribe por la adquisición de otro
Como se adquiere el der real de herencia? SPM, tradición y prescrpcion, por
prescripción respecto del falso heredero, el adquiere por prescrpcion en 5 ños
contados desde la resolución administrativa o judicial que concede la posesión
efectiva, 10 años desde la posesión material art 700. Este sr se murió año 2000
el tenia un sobrino, todos sus hijso estaban en el extranjero y viene el sobrino
Javier entra en posesión de la herencia y después de 10 años alego que
adquirio la herencia por prescripción por lo tanto, los hijos no aceptaron ni
repudiaron, pero podrán trasmitir ese der de aceptar o repudiar a sus hijos no
poruqe ya no esta, porque desaparecio por Javier ya pidió el der real de
herencia. Puede haber tramitado la posesión efectiva respecto de el pero ahora
es medio difícil.
Los hijos llegaron 2015, Javier alega la prescrpcion por acción, o sea demanda
a los hijos, que notificación se debe hacer si esta en el extranjero? No se
notifica porque ellos nos podrían alegar nulidad. Se pide que se nombre un
curador de ausente, cuando llegue en el 2015 ya van a estar sobre los hechos
consumados
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es decir Pedro nieto
CAPITULO SEGUNDO
a) Es un D° real. Esta nombrado dentro del Art. 577, se adquiere por suc por
causa de muerte tradición o prescripcion
b) Recae sobre una universalidad jurídica. El cujus o masa hereditaria, se es
dueño de todo y de nada a la vez de lo único que se es dueño es de la cuota
hereditaria.
Es un conjunto y se tiene derechos cuotativos sobre esa universalidad
c) Tiene duración limitada. Termina con la particion
como tal lo menciona el Art. 577 Recuerden que los D°s reales son normas clausus, q
no pueden modificar los particulares, están establecidas x ley, son de orden público.
Esta disposición señala q “de estos D°s (se refiere a los reales) nacen las acciones
reales” en este caso la acción real que acompaña al D° real de herencia, es la acción
de petición de herencia, no hay acción reivindicatoria. Pues bien, la acción real q nace
del D° de herencia es la acción de petición de herencia.
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modo de adquirir sucesión x causa de muerte. Al respecto se ha fallado q “la cesión de
D°s hereditarios no transfiere otros D°s q los q tenía el cedente, esto es, D°s
cuotativos en la universalidad jurídica, q no pueden radicarse anticipada% en un bien
determinado, lo q solo ocurrirá una vez q se efectué la partición de bienes”.
Es decir soy dueño de todo y nada a la vez, esa cuota o alícuota no se radica en
ninguna cosa especifica x eso se dice q son dueños de todo y nada.
(una vida efímera dice Somarriva) por cuanto su vida se extiende desde la apertura de
la sucesión hasta que cesa la comunidad hereditaria y cesa la comunidad hereditaria x
la PARTICION, pedir la partición es un D° absoluto, además ustedes saben q Bello
odiaba la comunidad, sin perjuicio q la reconociera, además estableció q solo se podía
pactar la indivisibilidad x 5 años. X consiguiente, si hecha la partición, se adjudica un
bien en común a 2 o + herederos, el D° de cada uno de ellos sobre ese bien ya no es
D° de herencia sino de copropiedad.
Esto tienen q tenerlo claro y se resuelve con puros principios “nadie puede transmitir,
no transferir más D° de los tiene” y “los que adquieren no pueden adquirir más D° de
los q le están transmitiendo”, x lo tanto lo q dice Stitchkin es q puede transferir
bienes determinados, puede hacerlo especificando.
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Es el modo normal de adquirirlo. Ya sabemos q, fallecido el causante, se produce la
apertura de la sucesión y delación de la herencia. El asignatario adquiere ipso jure el
D° de herencia, sin perjuicio de q, como nadie puede adquirir D°s sin su
consentimiento, deba aceptar la herencia. Los efectos de la aceptación se retrotraen al
momento en q esta fue deferida.
Explicación Art. 1909; Lo q cede Anakaren son los D° hereditarios q recibió de Pedro
el viejo, y en la escritura dirá, primero con fecha tanto tanto, murió Pedro el viejo,
quien era el padre bla bla bla bla, segundo x el presente acto cedo a título gratuito a
mi hermana Rosita, mis D° hereditarios en la herencia de mi padre Pedro el viejo, x lo
tanto en ese caso Anakaren no se hace cargo ni siquiera de su calidad de heredera;
segundo q podría pasar, q diga le cedo los D° hereditarios a mi hermana x la suma de
5 millones de pesos, en este caso Anakaren si tiene q hacerse cargo de su calidad de
heredero, xq puede ser q se los ceda a otro animal y claro le pidió los certificados para
saber si era heredera, pero q pasa si ella es Indigna, se haya declarado su indignidad
de suceder, y ahí tiene importancia esto xq tiene q hacerse cargo de su calidad de
heredero, pero ella fue desheredada y se entiende q si lo hizo a título gratuito no
produce ningún perjuicio, pero a título oneroso claro q provoca un perjuicio.
Explicación Art. 1910 inc. 1°: Vamos a suponer q Anakaren le vendió a Iván y q
Anakaren es la única heredera, resulta ser q Ananakaren antes de hacer la cesión de
D° hereditarios, vendió un anillo de diamantes en 5 millones de pesos, x lo tanto como
usted le vendió sus D°s hereditarios, tiene q reembolsarle los 5 millones a Iván, xq el
anillo era parte de la herencia q era de Pedro el viejo.
Inc. 2°: recuerden que Anakaren es la Cedente e Iván el cesionario, claro q tuvo q
hacer Anakaren si tenía un anillo de diamantes, no podía dejarlo dentro de la casa,
sino que contrato un servicio de depósito en un banco, x lo tanto el costo de esa caja
de seguridad tiene q pagárselo Iván, es decir Iván tiene q reembolsárselo a Anakaren.
Inc. 3°: ahora volvemos q eran 4 herederos, Anakaren le cedió sus D°s hereditarios a
Iván, todos sus D°s hereditarios, pero lo q no supo Anakaren es que Marcia había
repudiado, y como había repudiado y habían sido llamados al mismo objeto, tenía el
D° acrecerse, x lo tanto en estricto rigor ella no estaba vendiendo un cuarto sino un
tercio de la herencia, la única forma q tiene Anakaren de ceder el cuarto de su
herencia , es como dice la norma, “salvo q se estipule otra cosa” es decir q ella
estipule q cede lo q le corresponde x D° propio y no lo q sobrevenga x acrecimiento,
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en ese caso lo q le corresponda x D° de acrecimiento de Marcia, le va a corresponder a
Anakaren pero, lo q le pertenecía a Anakaren x D° propio le corresponderá a Iván. Esto
lo vieron en bienes y en contrato.
Si bien estas normas están ubicadas en la parte q el código destina a los contratos, lo
q pudiera inducir a pensar q lo q allí se trata es otro contrato, no hay duda de q ello no
es así. Estas disposiciones bajo la denominación de cesión del D° de herencia, lo q está
regulando es la tradición del D° de herencia. Así lo prueba el Art. 1909, al hacer
referencia al título oneroso, q no es otra cosa q el titulo traslaticio q el Art. 675 exige
para la validez de toda tradición.
Al ser la cesión del D° de herencia la tradición de tal D°, requiere, como toda tradición,
de un título traslaticio q la anteceda. Este título traslaticio puede ser gratuito
(donación) u oneroso (compraventa, permuta, aporte en sociedad, etc.). Cedió los
derechos hereditariso pero la masa venia gravada. Si se cede a título oneroso, de lo
único q se hace responsable el cedente es de su calidad de heredero, no de q el
causante era dueño de los bienes q integran la masa hereditaria. No responde tampoco
del valor de los bienes q integran esa masa. Como lo q se está transfiriendo es una
universalidad jurídica, con activo y pasivo, bien puede acontecer q este último sea
mayor q el activo, con lo q el cesionario estaría haciendo un muy mal negocio.
Q paso Iván vio un anillo de diamantes, 2 autos de lujo, vio 1 casa de lujo, resulta q
Iván calculo q eran como 500 millones y la cuota de Anakaren deben ser como 55, le
voy a pagar 50 y Anakaren se los vendió en 50, pero q fue lo q Iván no vio? El pasivo y
cuando se encontró q el pasivo era de 400, su cuota se redujo a 25, cambio 50 x 25 y
en ese caso tiene algo q reclamarle a Anakaren? NADA, eso pasa xq cede el activo
pregunta alguien y el profe dice claro xq no se le cede la calidad de heredero x ser
cesionario, el cedente sigue siendo heredero OJO x la cesión de D° hereditarios no se
cede la calidad de heredero, Anakaren sigue siendo heredera aun cuando haya salido
de esto, Iván es solo cesionario nada + q eso, sin perjuicio de las responsabilidades q
trae eso.
Como sabido, hay dos posiciones en esta materia: la de donjosé Ramón Gutiérrez. y la
de don Leopoldo Urrutia.
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herencia se verifica por cualquier medio por el que el tradcnte manifieste su voluntad
de transle‘rirlo y el adquirente de adquirirlo.
Se ha fallado que cuando en una escritura de cesión se radican los derechos heredita-
ríos del cedente en un inmueble concreto y determinado de la masa hereditaria, lo
cedido o transferido son las acciones y derechos que el cedente detentaba sobre una,
cosa singular que poseía en comunidad con un tercero, por lo que para adquirir el
dominio debió efectuarse la inscripción en el Registro del Conservador de Bienes Raíces
correspondiente.
José Ramos Gutiérrez; dice q para ver la forma de hacer la tradición, esta cesión de
D°s hay q distinguir si la masa hereditaria se compone solo de bienes muebles, solo de
bienes inmuebles o de bienes muebles e inmuebles; y dice q;
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Lo que dice José Ramos Gutiérrez lo q dice q hay q atender al contenido de este
continente y en cambio Leopoldo Urrutia dice q no hay que atender al continente y no
al contenido, esa es la disputa.
Se cede la cuota que esta porque si se cede la calidad de heredero también se cederían
las obli. Se nurio juan perez tenia de acreedores a crstian y paulina, heredero Felipe,
cede los der her a juan sin brillo entonces juan sin brilllo no tiene patrimono, la her
queda gravaba quiere cambiar el deudor pero eso no se puede, por que no existe la
novación del deudor sin el consentimeto del acreedor. Denis va al banco pide 10 mill se
los presta y en la segunda cuota dice q ahora lo va a seguir pagando juan sin brillo eso
no se puede
Los profesores Domínguez lo explican del modo siguiente: “Con todo advertiremos
que, en nuestro concepto, no es enteramen- tejustificada la idea de que por tradición
se adquiere la herencia. O mejor dicho, la idea de tradición del derecho de herencia
debe ser precisada, pues no se trata de una substitución del heredero por el
cesionario, sino del traspaso del activo sucesoral que puede encontrarse en la
herencia. La calidad misma de heredero y la responsabilidad que de ella deriva para el
sucesor frente a los acreedores hereditarios o testamentarios, subsiste en manos del
heredero. El cesionario adquiere la universalidad frente al cedente, pero frente a
terceros, tan sólo el aspecto activo, pues en cuanto al pasivo, depende de la calidad de
heredero y no tienen ellos por qué perseguir necesaria- mente al cesionario”.
Antes, mucho antes, ya lo había dicho Pothier: “Cuando se vende una herencia, no es
el título y calidad de heredero lo que se vende: este último y esa calidad son
inherentes a la persona del heredero, del que son inseparables, y por consiguiente
invendibles, porque como nadie puede obligarse a cosas imposibles, no puedo
comprometenne para con otro a hacerlo adquirir una cosa que por su naturaleza no
puede subsistir sino en mi persona”.
“La venta de la herencia sería sucesión uni- versal si fuese posible que el vendedor se-
parase de sí mismo la calidad de heredero, que actualmente forma parte integrante de
su personalidad y se identifica con ella para investigar de la misma al comprador.
Ahora bien, eso no ocurre, ni sería posible que ocurriese; a pesar de la venta, yo
conservo siempre la calidad indestructible de here- dero; de ahí la consecuencia, por
ejemplo, de que los acreedores de la herencia puev dan continuar siempre digiendose
contra mí para el pago, siendo respecto a ellos la venta de la herencia una res inter
alias que no les afecta”.
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De acuerdo a lo que se viene diciendo, los acreedores del causante pueden siempre
dirigirse en contra del heredero, aunq este haya cedido su Dº de herencia, pues tal
acto les es inoponible. Ello, sin perjuicio de q si estima + conveniente a sus intereses
dirigirse en contra del cesionario, también puedan hacerlo, con lo q estarían ratificando
un acto inoponible. Q quiere decir, vamos a suponer q usted (Basilio) era acreedor de
Pedro e viejo, Anakaren cedió, los D°s hereditarios a Iván, x lo tanto usted en ppio, la
cesión de D°s q celebraron en ppio le es inoponible, x lo tanto usted (Basilio) sigue
persiguiendo a Anakaren, xq Anakaren es heredera, xq no deja de serlo x la cesión, no
cede su calidad de heredero, xq lo único q cede es el activo, pero sin perjuicio de ello
de q le es inoponible q puede hacer? Ratificar lo q en ppio le es inoponible y como lo
ratifica? Expresa o Tácita% y como lo ratifica tácita%, la ratificación de Basilio como
podría ser tácita% la cesión q era en ppio inoponible? Demandando el cumplimiento de
la obligación, eso es demandando, el pedro (nuestro compañero) pregunta si podría
limitarlo solo al activo y no al pasivo y el profe le dice q NO xq estaría individualizando
bienes y no se puede, xq lo q cede es su cuota o alícuota, sin perjuicio q Basilio tenga
D° de cobrar a Anakaren o Iván, pero debe ratificar el acto.
Cabe agregar que el art 1269 concuerda con lo dispuesto en las disposiciones
anteriores “ el derecho de petición de herencia expira en 10 años . pero el heredero
putativo , en el caso del inc final del 704 , podrá oponer a esta acción la prescrpcion de
5 años”
Art 1269: El derecho de petición de herencia expira en diez años. Pero el heredero
putativo, en el caso del inciso final del artículo 704, podrá oponer a esta acción la
prescripción de cinco años.
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Se pierde el derecho real de herencia y no la acción por que el otro la gano por
prescripción adquisitiva
La prescripción del der de herencia se debe alegar por via de acción, atendiendo que
en conformidad del art 2517 toda acción por la cual se reclama un heredero se
extingue por la prescripción adquisitiva del mismo , la que debe alegarse en tiempo y
forma.
Reglas comunes a toda prescripción RG debe ser algada, salvo los casos de prescrpcion
en materia civil hay solo uno y en procesal civil que es respecto de los títulos
ejecutivos, en materia penal hay dos y no hay mas
a) Posesión legal
b) Posesión material y
c) Posesión efectiva. Declara la calidad de heredero
No al falso heredero, y esta posesión legal de la herencia, donde dice posesión efectiva
en realidad es posesión legal de la herencia, no requiere ni corpus ni animus, se le
confiere a el heredero aun cuando ognore el fallecimiento del causante.
Pedro el viejo murió en el centro de africa donde no hay comunicación, los hijso se
enteraron un mes después que se había muerto en ese caso la posesión legal de la
herencia se adquierio desde el fallecimiento, esto tiende a evitar vacios posesorios
Esta es una posesión q no requiere de los requisitos clásicos de toda posesión: corpus
y animus, o si quiere, la ley presume ambos requisitos en el verdadero heredero (el
falso heredero no adquiere la posesión legal, insisto es solo es verdadero heredero, no
para el falso heredero). Esta posesión la otorga la ley, no proviene del causante, pues
este no era titular del D° de herencia. X lo demás, en conformidad al Art. 717, “sea q
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se suceda a titulo universal o singular la posesión del sucesor principia en el…”. Solo
corresponde al heredero verdadero, no al putativo. Así ha sido fallado.
Q idea les transmite esto, xq dice q principia en el sucesor la posesión, xq? Yo les dije
y ustedes lo aprendieron en su curso de bienes q la posesión es un hecho y no un D°,
x lo tanto el causante no transmite hechos sino D°s y obligaciones x eso q principia en
el sucesor, sin perjuicio de qe puede producirse el fenómeno de las agregaciones de
posesiones.
La posesión legal es una ficción de la ley, q tiene x objeto evitar q entre la apertura de
la sucesión y la aceptación de la herencia se produzca un vacío posesorio
puede pasar que alguien tenga una resolución judicial que le concede la posesión
efectiva y no la inscribe para no alertar los herederos, pero ya la tiene por lo tanto
desde ahí se cuenta
En todo caso es importante remarcar que no es esta la posesión que sirve para poder
adquirir la herencia por prescripción. Y ello es lógico desde que, como lo acabamos de
ver, la posesión legal es propia del v erdadero heredero. Se ha fallado que la posesión
legal que menciona el art 688 del cc no libera de la obligación de solicitar al juez la
posesión efectiva de la herencia , ni habilita por si sola para prescribir , ni impiden que
otros interesados puedan prescribir. La misma sentencia resolvió que no es necesario ,
para adquirir por prescripción extraordinaria una herencia que el prescribiente haya
inscrito la correspondiente posesión efectiva
se refiere a la del Art. 700 q ya explicamos y ese animal si puede ganar x prescripción
de 10 años: esta corresponde a la posesión definida en el Art. 700 del CC. x lo mismo
debe cumplir con el requisito material (corpus) y con el requisito espiritual (animus).
Puede ser poseedor material de la herencia tanto el heredero verdadero como el
aparente. Tiene importancia respecto de este último, xq es la q le va a permitir ganar
el Dº de herencia x prescripción. La de 10 años
Relacionado con los art 877, 878, del cpc y 5 de la ley 19903, podemos defenir la
posecion efectiva diciendo que es la q se confiere x resolución judicial a quien se
presente exhibiendo un testamento aparente% valido en q se le instituya heredero, o x
resolución del director regional del registro civil, al q acredite el E° civil q le da Dº a la
herencia, siempre q conste la existencia de herederos testamentarios, ni se presenten
otros abinestatos de mejor Dº.
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1º. La inscripción del decreto judicial o la resolución administrativa q otorgue la
posesión efectiva: el primero ante el CBR° de la comuna o agrupación de comunas en
q haya sido pronunciado, junto con el correspondiente testamento, y la segunda en el
Registro Nacional de Posesiones Efectivas; (Hay q inscribir el decreto q concede el T°
la posesión efectiva la testada, junto con eso debe inscribirlo en el CBR° donde se
otorgó, la posesión efectiva y junto con eso se inscribe el testamento, son esas 2
cosas q tiene q inscribir, y esto es importante, xq supongamos q Pedro el viejo
arrendaba en los andes, pero él tiene inmuebles de su propiedad en san Felipe, x lo
tanto son propiedades con domicilios distintos y donde se tramita la posesión efectiva?
En el último domicilio del causante, en el caso de la testada, xq en el caso de la
intestada, se puede tramitar en cualquier registro civil. Pero esta vez nos vamos a
regir x la sucesión testada, x ende el decreto de posesión efectiva y el testamento se
inscriben en Los Andes.
La segunda se inscribe en el registro nacional de posesiones efectivas, previa
publicación q se hace en un medio (aquí en la región es en epicentro.cl) ahí se publica
y después de la publicación viene la inscripción en el registro nacional de posesiones
efectivas.
2º. Las inscripciones especiales prevenidas en los incisos 1° y 2° del art. precedente:
en virtud de ellas podrán los herederos disponer de consuno de los inmuebles
hereditarios, y consuno significa de Común acuerdo, solo en ese caso pueden vender
los Inmuebles.
3º. La inscripción prevenida en el inciso tercero: sin ésta no podrá el heredero
disponer x sí solo de los inmuebles hereditarios que en la partición le hayan cabido.
Art. 687. La inscripción del título de dominio y de cualquier otro de los D°s reales
mencionados en el art. precedente, se hará en el Registro Conservatorio del territorio
en q esté situado el inmueble y si éste x situación pertenece a varios territorios,
deberá hacerse la inscripción en el Registro de cada uno de ellos. Entonces, donde
tenemos q hacer esta inscripción especial de herencia? La hacemos en san Felipe,
pero, supongamos que un inmueble está en un fundo y este fundo está en el límite de
los andes y de san Felipe, donde inscribimos? En ambos CBR, los andes y san Felipe.
Si el título es relativo a 2 o + inmuebles, deberá inscribirse en los Registros
Conservatorios de todos los territorios a q x su situación pertenecen los inmuebles.
Si x un acto de partición se adjudican a varias personas los inmuebles o parte de
los inmuebles q antes se poseían proindiviso, el acto de partición relativo a cada
inmueble o cada parte adjudicada se inscribirá en el Registro Conservatorio en cuyo
territorio esté ubicado el inmueble. Aquí hubo una partición, en donde se inscribe ese
título? En los conservadores respectivos. Perico los palotes tenía 3 hijos y tenía 3
inmuebles, 2 en san Felipe y uno en llay llay, entonces juan se adjudica un inmueble
en san Felipe y pedro también, diego se adjudica un inmueble en llay llay, x lo tanto
este acto particional, tiene q ir a inscribirlo a san Felipe y llay llay, cada uno respectiva
%, al q le interesa. Luego de esto, pueden disponer de los inmuebles o de los D°s q
tengan sobre esos inmuebles. Cuando se hacen dueños del inmueble los herederos o
desde cuando son dueños? Desde la inscripción especial de herencia.
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si la posesión efectiva se otorga x resolución judicial, se inscribe en el registro de
propiedad del CBR° de la comuna o agrupación de camunas en q haya sido
pronunciada; en cambio sí se otorga x resolución administrativa, se inscribe en el
registro nacional de posesiones efectivas.
Primero se saca por internet un formulario que hay llenar con lápiz, donde se
individualiza los herederos, los bs muebles, inmuebles, derechos acciones
sociedad, etc.
Todos estos antecedentes se lleva al RC y este los incorpora a la pagina web, en
este momento se paga la tasa de tramitación de posesión efectiva, de acuerdo
al monto de la herencia, por que se van valorando los bs, de acuerdo al avaluo
fiscal el avluo que hacen las partes, se van tasando. Se puede pagar o no una
tasa pero no es el impuesto propiamente tal
Luego hay que esperar la resolución administrativa (sale cualquier dia), el oficial
del RC informa que saliendo la resolución se inscriba en el registro nacional de
posesiones efectivas y después hay que esperar que salga publicada y eso es
los días 1 y 15 de cada mes en un diario electrónico de valparaiso, no es el
diario oficial porque se licita.
Una vez que esta hecha la publicación, se va a SII para sacar el certificado de
exencion de herencia o que le digan cuanto es el impuesto que hay que pagar,
para eso hay que tener clave única, se pide clave en SII y uno mismo hay que
hacerlo, por lo general uno siempre lo hace mal y en SII se lo hacen
Luego le dan el certificado del pago del impuesto o de la excencion
Después ir al CBR a inscribir acompañando el avaluo fiscal
En que RC se puede pedir la posesión efectiva? En cualquiera
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haga eficaz la antedicha resolución q concedió la posesión efectiva, como x ej.,
intentar un juicio de acción de petición de herencia.
Vamos a pensar q murió el profe, cada vez q se muere alguien hay q determinar los
acervos para formar la masa hereditaria. Cuando el profe fallece lo primero q se forma
es el acervo bruto e ingresa todo lo q está en su poder, aunq no le pertenezca, como el
código y las llaves q son de Iván. Supongamos q el profe estaba casado en sociedad
conyugal
a) Acervo bruto
b) Acervo ilíquido
c) Acervo liquido
d) Primer acervo imaginario, y
e) Segundo acervo imaginario.
Conformado por todos los bs que estaban en posesión material del causante
Juan y maria casados en SC durante el matrimonio adquirieron una casa vale 100 pero
además el vecino le presto un reloj que vale 5, esto conforma el acrevo bruto o
común, hay que limpiarlo.
Sacamos los 5 del reloj, además hay que partir los 100, como murió el, maria tiene
derecho a 50, por lo tanto, los bs del causante a repartir 50, y eso nos conforma el
acervo iliquido
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Dice que no era dueño pero no distingue la razón
El acervo líquido es el que resulta una vez que se deducen del acervo ¡líquido las
bajas generales de la herencia. EstaS' rebajaS' están contempladas en el artículo 959
del Código Civil y artículo 4 de la Ley N“16.271, Ley de Impuesto a las Herencias,
Asignaciones y Donaciones. Veamos cada una de estas rebajas:
Los impuestos fiscales que graven toda la masa hereditaria (art. 959 No 3).
Esta rebaja no tiene aplicación, porque en la actualidad no hay ningún impuesto
que grave a la masa. Lo gravado para los efectos del pago del impuesto de
herencia son las asignaciones de cada asignatario.
54
este caso el sobrino q lleva ¼ va a pagar + impuesto q otros, xq + lejos el
parentesco más impuesto paga.
De estos acervos se tratará más adelante cuando se estudien las asignaciones
forzosas. Conforme'monos por ahora con señalar que están regulados en los artículos
1185, 1186 y 1187 y que tienen por objeto proteger a los legitimarios respecto de las
donaciones que el causante en vida haya hecho a otros legitimarios (Primer Acervo
Imaginario) o a terceros (Segundo Acervo Imaginario).
El primer acervo protege las donaciones hechas por el causante en vida a otro
heredero o asiganatario forzoso, y el segundo acervo donación que haya hecho el
causante en favor de terceros en perjuicios de los herederos
Asi resulta del art 961 “Sera capaz y digna de suceder toda persona a quien la ley no
haya declarado incapaz o indigno”. Al constituir la capacidad y la dignidad de RG, no
hay + personas incapaces o indignas q las q la ley establece.
99. Incapacidades:
55
Desde la concepción hay existencia natural, cuando vimos personas vimos que
Los derechos del que esta por nacer se defieren hasta el nacimiento, por que el
nonato tiene existencia natural aunque es cosa, y por lo tanto sus derechos
hereditarios se difieren hasta el naciomiento, por lo tanto, se debe tener
existencia natural al momento del fallecimiento.
Ahora avanzadas lastecnicas de fertilización los hijos post morte, es deir aquel
que fue concebido después de que el padre fallecio, si se produjo la concepción
estando vivo se llama póstumo, aquí al que alcanza esto es al hijo póstumo el
posmorte no tenia existencia natural al momento de la muerte.
Así lo establece el artículo 962. Atendido lo que dispone el articulo 77, basta tener
existencia natural: “Los derechos que se le defirn'rian a la criatura que esta" en el
vientre materno, si hubiese nacido y viviese, esmra’n suspensos hasta que el
nacimiento se efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de exisn tencia,
entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos, como si hubiese existido al
tiempo en que se le delirieron. . .”.
Art. 77. Los derechos que se deferirían a la criatura que está en el vientre materno, si
hubiese nacido y viviese, estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. Y si el
nacimiento constituye un principio de existencia, entrará el recién nacido en el goce de
dichos derechos, como si hubiese existido al tiempo en que se defirieron. En el caso del
artículo 74, inciso 2º, pasarán estos derechos a otras personas, como si la criatura no
hubiese jamás existido.
56
Si el bb nace vivo, tiene existencia legal (nace vivi, esta completamente separado y
sobrevive un instante siquiera) respira y se muere, es heredero, quien lo van a
heredar? Sus padres
Juan y maria están casado tienen 3 hijos, maria esta embarazada, juan muere,
después nace el hijo, si el bb respira la herencia se divide en 6, quien hereda al bb? La
mama, lo hereda por derecho de trasmisión.
Este para suceder deberá existir también al tiempo de cumplirse la condición. “Si la
herencia o legado se deja bajo condición suspensiva, será también preciso existir en el
momento de cumplirse la condición”. Ello xq si fallece antes de cumplirse la condición,
nada transmite a sus herederos, según lo dispone el art 1078 inc 2 “ si el asignatario
muere antes de cumplirse la condición, no trasmite derecho alguno” Lógico xq tenía
una mera expectativa.
Para la condición hay plazo? Las condiciones suspensivas siempre son determinadas,
aun cuando no se establezca plazo, se acuerdan q había la condición determinada e
indeterminada? Habían dos: 5 años y 10 años, son 5 para la propiedad fiduciaria y 10
años a propósito de las asignaciones testamentarias y está en discusión q plazo es el q
rige y ahí habrá q ver cuál es el plazo q le sirve a Ud. E particular. Pero no podemos
estar esperando a q se titule de abogado, xq lo q quiere la ley es certeza jurídica.
Por lo tanto yasna tiene para quedar 9 años 5 pidiendo cesarea a los 7 meses
57
inc 4 del 962 “Valdrán con la misma limitación las asignaciones ofrecidas en premio a
los q prestan un servicio importante, aunq el q lo presta no haya existido al momento
de la muerte del testador”. La razón de la norma es evidente. Lo q pretende es
estimular la prestación de servicios importantes, q beneficie a la sociedad, como podría
ser, x ej., dejar una asignación para quien descubra una vacuna para prevenir el sida.
Cuando esta disposición dice q valdrá la asignación “con la misma limitación”, lo q está
señalando es q debe el servicio prestarse dentro de los 10 años siguientes a la
apertura de la sucesión, pues en caso contrario la condición habría fallado. x lo tanto q
están esperando los herederos? Que no se descubra obvio.
Claro Solar explica q “el servicio importante q con ella se trata de premiar puede
haberse realizado entre la fecha del otorgamiento del testamento y la muerte del
testador; y en tal caso, la asignación será deferida al asignatario en el momento de la
muerte del testador en q se abre su sucesión. Si el servicio no ha sido aún prestado,
habrá q considerarse q el testador otorga ese premio a la persona q preste el servicio
después de su fallecimiento, siempre q lo preste dentro de los 15 años siguientes (hoy
diez años)”. Juan Pérez otorgo testamento el 2015 y se murió el 2018 y entre ese
periodo se ha descubierto lo q el asigno como premio. Lo q dice Claro Solar es q si el
tipo lo descubrió en el tiempo intermedio igual se da la asignación al momento de la
apertura.
Este caso presenta algunos problemas en relación con las personas jurídicas
extranjeras. Para el adecuado análisis, se debe distinguir entra las personas jurídicas
de D° público y las de D° privado. Respecto de las primeras, hay unanimidad en el
sentido de q son capaces de suceder en Chile. Las de der publico. Se estima q al
reconocer x la legislación chilena la personalidad del E° extranjero, la personalidad de
este cubre a las demás personas de D° público de ese país. Asi se ha admitido que
suceda en Chile la comuna de Milna’, Austria-Dalmacia. como heredero testamentario
de don juan Sargo y, en otro caso, que la junta Provincial de Beneficencia de Sevilla
suceda a don juan Nepomuceno Rojas Bustamante.
Chile reconoce al estado extranjero como persona jurídica por lo tanto, todas las
personas jurídicas que están bajo ese estado están cubiertas bajo el reconocimiento.
Chile reconoce a argentina como estado, si alguien deja al municipio de rosario esa
asigancion vale por que esta cubierto por el manto publico del estado argentino
En cambio, para Claro Solar todas las personas jurídicas de derecho público o de
derecho privado extranjeras pueden adquirir asignaciones por causa de muerte en
Chile, sin que se deba aplicar a estas instituciones lo que dispone el artículo 546, pues
ello importaría darle a la ley chilena alcance extraterritorial. Agrega que “el raciocinio
contrario incurre en una petición de principios, puesto que si no son personas jurídicas
en Chile, sino las que ha establecido una ley chilena o han sido aprobadas por el
Presidente de la República, todas las personas existentes en chile o cuya existencia se
reconociera en Chile tendrían que ser chilenas”. Más adelante explica que “El Código
legisla para chile y al tratar de las personas jurídicas se refiere a las personas jurídicas
chilenas, únicas que tiene en vista al expresar que no tienen personalidad jurídica las
fundaciones o corporaciones que no han sido autorizadas como tales por la autoridad
Se lo podría dejar a fundación las rosas, al buen pastor de san Felipe, hogar de cristo,
etc.
58
105. Cuando la asignación tiene x objeto la creación de una
corporación o fundación, la asignación vale:
Asi lo establece el 963 inc 2 “Pero si la asignación tuviere x objeto la fundación de una
nueva corporación establecimiento, podrá solicitarse la aprobación legal, y obtenida
esta, valdrá la asignación”. Este es el clásico ejemplo de la universidad Federico Santa
María.
Un caso que discutio si existía una asiganacion que tenia por objeto la creación de una
nueva corporación o fundación, fue el que motivó la interpretación del testamento 'de
Federico Santa María Carrera. En él el causante dejó a sus albaceas la totalidad de sus
bienes, para que despues de satisfechos los legados y las deudas, aplicaren dichos
bienes o sus productos ala creación y establecimiento en la ciudad de Valparaiso de
una Escuela de Artes y Oficios y un Colegio de Ingenieros. La interpretación de esta
cláusula testamenmria motivó unjuicio en que se discutió si la disposición importaba
una asignación modal, de tal suerte que los albaceas eran los únicos herederos, con la
obligación de crear el establecimiento educacional; o si el verdadero asignatario era la
fundación que debía dar vida a la idea del testador de crear estos establecimientos. En
eljuicio se pidieron informes a H. Capitaut, a G. Ripert, a René Demogue, y al
prestigiado juez inglés Augusto Cohn, concluyendo todos ellos que los albaceas eran
los herederos, con la obligación (modo) de crear los establecimientos señalados. Fin
definitiva se resolvió que. no se estaba frente a la situación que describe el artículo
963, sino frente a una asignación modal hecha en favor de los albaceas‘, quienes
cumplieron el encargo creando un establecimiento educacional que dio lugar a lo que
actualmente es la Universidad Santa María.“
En Francia, don Edmond de Goncourt instituyó unos legados para que se creara la
“Academia Goncourt”, destinada a premiar anualmente a la mejor novela. Al no existir
una norma equivalente a la que estamos estudiando, también se generó un conflicto
en que se discutió la validez de la asignación testamentaria por no existir la fundación
al momento de fallecer el causante.
Ya no existe
El delito de adulterio ya no existe, solo cometían adulterio las mujeres, Ejemplo juan
se muere y tiene de amante a maria, maria no podía ser porque había sido condenada
por crimen de adulterio.
Cujus: causante
Este caso de incapacidad tiene x objeto proteger la libertad testamentaria del difunto y
abarca distintas situaciones:
59
d) incapacidad de los deudos del eclesiástico por consanguinidad o afinidad
hasta el tercer grado inclusive.
Vamos a suponer q se murió un señor q era solterón y sus padres habían muerto y
nunca tuvo hijos, solo tenía sus hermanos y uno de ellos era cura y él lo confesaba, en
ese caso si le hace una asignación x testamento solo lleva lo q le correspondía
abintestato
El artículo 1061 trata de esta incapacidad: “No vale disposición alguna testamentaria
en favor del escribano que autorice el testamento, o del funcionario que haga las veces
de tal o del cónyuge de dicho escribano o funcionario, o de cualquiera de sus
ascendientes, descendientes. hermanos, cuñados, empleados o asalariados del mismo"
(inc. 1°), y agrega, en el inciso segundo, “no vale tampoco disposición alguna
testamentaria a favor de cualquiera de los testigos, o de su cónyuge, ascendientes,
descendientes, hermanos o cuñados".
a) incapacidad del notario que autorice el testamento o de quien haga sus veces;
b) incapacidad del cónyuge del notario o funcionario;
c) incapacidad de los empleados o asalariados del notario o funcionario;
d) incapacidad de los parientes del notario o funcionario, que indica la norma;
e) incapacidad de los testigos del testamento; y
f) incapacidad de los parientes de los testigos que la norma indica.
60
va a pedir la nulidad? Los herederos, pero cuál es el fundamento para pedir la nulidad?
Xq tiene interés, interés de carácter pecuniario, si se anula la disposición, q pasa? Se
rige x las disposiciones de la sucesión intestada, x ende aumenta la asignación de los
herederos.
Pedro el viejo no dejo testamento.
La legitima rigorosa, es lo que le corresponde dentro de la mitad legitimaria.
La legítima efectiva es lo que realmente lleva, sumado a la mitad legitimaria lo q se le
acrece x libre disposición o por ¼ de mejoras.
Pedro el viejo le dejo la ¼ de mejoras a Pedro y la ¼ libre disposición a marta, x lo
tanto la legitima rigorosa de marta es 40, pero la legitima efectiva es 90 (es el total) y
cuanto es la legitima rigorosa de pedro? 20 y la legítima efectiva es 70. (Esto es para
adelantar materia)
Vamos a suponer que Diego estaba suma% enojado con Pedro el viejo y q es lo q hizo?
Repudio, entonces ahora como tendríamos q partir la mitad legitimaria? En 4
Entonces las asignaciones acrecieron, entonces cuanto seria la legitima rigorosa de
Marta? Ahora tiene 50, aunq haya acrecido de igual forma se debe considerar como
legitima rigorosa, + los otros 50 conforma 100 q es lo q corresponde a legitima
efectiva.
967 (“mientras no prescriban las acciones”). Ello, natural%, siempre que tenga la
posesión de ella. Según Somarriva, sólo por prescripción extraordinaria de 10 años.
En el mismo sentido Domínguez, quien explica q ello es así, xq falta la buena fe.
La ley no define lo que entiende por indignidad para suceder, sino que se limita a
señalar casos que la constituyen, todos los cuales llevan a concluir que se trata de una
sanción impuesta a una persona por carecer de merito para suceder a otra.
961 “Será capaz y digna de suceder toda persona a quien la ley no haya declarado
incapaz o indigna”. Ello significa q no hay + casos de indignidad q los q la ley señala,
y q alegue la indignidad debe probarla.
Están contempladas en el art 968 al 973 y además en otras disposiciones que luego
mencionaremos. Dentro de ellas distinguimos a dos grupos:
Según esta disposición “son indignos de suceder al difunto como heredero o legatario:
61
1º el q ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto, o ha
intervenido en este crimen x obra o consejo, o la dejo perecer pudiendo salvarla.es
decir, tenía posición de garante. Autor material o autor intelectual
1. Caso del Art. 969: “Es indigno de suceder el que siendo mayor de edad, no
hubiere acusado a la justicia el homicidio cometido en la persona del difunto,
tan presto como le hubiese sido posible” (inc. 1°). “Cesara esta indignidad, si la
justicia hubiere empezado a proceder sobre el caso” (inc. 2°). “Pero esta causal
de indignidad no podrá alegarse, sino cuando constare que el heredero o
legatario no es cónyuge de la persona por cuya obra o consojo se ejecutó el
homicidio, ni es del número de sus ascendientes y descendientes, ni hay entre
ellos deudo de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive" (art.
969).
2. Caso del art. 970: “es indigno de suceder al impúber, demente, sordo o
sordomudo q no pueda darse a entender clara%, el ascendiente o descendente
q, siendo llamado a sucederle abinstestato, no pidió q se le nombrara un tutor o
curador, y permaneció en esta omisión 1 año entero: a menos q aparezca
haberle sido imposible hacerlo x sí o x procurador”. “si fueren muchos los
llamados a la sucesión, la diligencia de uno de ellos aprovechara a los demás” .
“transcurrido el año recaerá la obligación antedicha en los llamados en segundo
grado a la sucesión intestada”, “la obligación no se extiende a los menores, ni
en general a los q viven bajo tutela o curaduría”. “esta causa de indignidad
desaparece desde q el impúber llega a la pubertad, o el demente o sordo o
sordomudo toman la administración de sus bienes”
señor que esta demande y su familia, sus herederos no (no entiendo) pero si
uno lo quiere lo aprovecha todo, si pasa un año tiene que pedirlo, los que
siguen en el orden sucesorio, de los hijos los ascendientes. Están todos en
62
condición de haber pedido un curador, pero no lo hicieron y por qué? xq el
curador podría haber dispuesto una cosa distinta.
3. Caso del Art. 971: son indignos se suceder el tutor o curador q nombrados x
el testador se excusaren sin causa legitima. “El albacea q nombrado x el
testador se excusare sin probar inconveniente grave, se hace igual% indigno de
sucederle”. “no se extenderá esta causa de indignidad a los asignatarios
forzosos en la cuantía q lo son, ni a los q desechada x el juez la excusa, entren
a servir el cargo”.
se puede mencionar;
b) Caso del Art. 124: el q, teniendo bajo su patria potestad o bajo su tutela o
curaduría, hijos de un matrimonio anterior, contrajere nuevas nupcias, sin pedir
la facción de inventario solemne, perderá el D° de suceder como legitimario o
como heredero abintestato al hijo cuyos bienes ha administrado. Juan y maria
estaban casado, tenían tres hijos , juan enviudo, juan se caso de nuevo pero
antes de casarse hizo inventario
63
118. Características de las indignidades:
el principio que rige esta materia es que las indignidades solo miran al interés personal
del causante. De él derivan las siguientes consecuencias:
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Son herederos yasna denis y camila, denis tiene interes en declarar indigna a yasna
por interés pecuniario. Llevara mas
Al no establecer el código quienes pueden DDAR la indignidad, se debe concluir q
pueden hacerlo todos aquellos a quienes tal declaración les favorezca. Ello x aplicación
del ppio de q hay acción cuando existe interés.
debe ser emplazado el indigno. Si hubiere fallecido, lo serán sus herederos, ya q ellos
adquieren la herencia o legado con el mismo vicio de indignidad de su autor. Entonces
quien es objeto de esta acción de nulidad? El indigno, pero si hubiera fallecido lo serán
sus herederos.
Los art 978 y 979 establecen dos reglas comunes, que analizaremos en los números
siguientes:
65
Comisión Revisora; y fue evidentemente introducido en él por ínadvertencia en la
generalidad que se le dio, puesto que debió limitarse a los deudores hereditarios
demandados por el heredero indigno, antes de la declaración de su indignidad”
Según Somarriva, hay 2 maneras de interpretar esta disposición.
Una primera, según la cual son deudores hereditarios o testamentarios los q eran
deudores del causante. Producido el fallecimiento, un heredero incapaz o indigno DDA
cobrando la deuda. No podría el deudor decirle yo no le pago xq usted es incapaz o
indigno.
Una segunda interpretación, el deudor es el causante. A su fallecimiento, los
acreedores le cobran a los herederos y uno de estos opone como excepción su propia
incapacidad o indignidad.
Somarriva afirma que ambas interpretaciones son posibles, pero le parece más lógica
la segunda.
Asi lo dice el art 979. Esta disposición agrega que en los casos del art 968 no tendrá
ningún derecho de alimento. La última parte de la norma debe concordarse con el Art.
324 inc. 1° y 2°. Cabe agregar, sin embargo, que el Art. 324 inc. 1° es menos
perentorio, pues permite al juez moderar el rigor de la disposición si la conducta del
alimentario fuere atenuada x las circunstancias.
Hasta aca
CAPITULO TERCERO
SUCESION INTESTADA
Aquí llegamos a lo que importante.
PARRAFO I: GENERALIDADES
126. Aplicación de estas reglas: de acuerdo al 980, tres serían los casos en que
operarían las reglas de la sucesión intestada:
66
a) Cuando el difunto no ha dispuesto de sus bienes.
b) Cuando no ha dispuesto conforme a D°, y
c) Cuando no han tenido efecto sus disposiciones. Sin embargo, como algunos de esos
casos se desglosan en otros, en definitiva, las reglas de la sucesión intestada operan
en los casos siguientes:
a) Cuando el causante falleció sin haber otorgado testamento. Esto es lo más
lógico y lo más común
b) Cuando el causante hizo testamento pero no dispuso de sus bienes, pues
solo formulo declaraciones, como por ej. Reconoció a un hijo, designo
albacea, nombro partidor, etc.
c) Cuando el testamento solo contiene legados. Y los legados se pagan con
cargo a la cuarta parte de libre disposición
d) Cuando el causante dispuso de sus bienes pero no lo hizo en conformidad a
la ley, x lo q el testamento es anulado.
e) Cuando no obstante haber testamento, este no produce efectos, como
podría suceder si se designa heredero a una persona q fallece antes del
causante; o q repudie la herencia o q no pueda suceder x ser incapaz o
indigno.
67
132. Fundamento del D° de representación: Decíamos recién q las reglas de la
sucesión intestada las establece la ley presumiendo lo q hubiere querido el causante. El
D° de representación es un excelente ej. De lo anterior. En efecto, si un padre, x ej.,
tiene 3 hijos, y uno de fallece con anterioridad, dejando a su vez hijos, cabe
preguntarse, en ese caso, q es lo q hubiere querido el causante: ¿Qué solo le sucedan
sus 2 hijos vivos o q también participen de su herencia los hijos de su hijo fallecido? La
respuesta parece clara: no puede haber E° en su ánimo q sus 2 hijos excluyan a sus
nietos. Para ello ha establecido el D° de representación, en q, x una ficción, se supone
q al fallecer el causante sus nietos pasan a ocupar el lugar de su padre (el hijo
Premuerto, el hijo murió antes que el padre)
133. Personas que intervienen en el derecho de representación: tres personas:
a) el causante,
b) el representado, y
c) el o los representantes. Aclaramos q el representado es el padre o la madre q
falta, y los representantes sus hijos.
138. Segunda excepción: las legítimas: “Los legitimarios concurren y son excluidos
y representados según el orden y reglas de la sucesión intestada”. Lógico y q quiere
decir esto q aun cuando sea testamentaria la sucesión, los LEGITIMARIOS, concurren
según las reglas de la SUCESION INTESTADA, es decir siempre debe respetarse su
mitad legitimaria, siempre haya o no haya testado.
La verdad es que tampoco es una excepción, pues al igual q en el caso anterior, opera
la representación, xq dentro de las legítimas se aplican las reglas de la sucesión
intestada.
68
difunto y en la descendencia de sus hermanos”. Fuera de estas descendencias no
hay lugar a la representación”.
Cabe agregar q la representación en la línea descendente es indefinida. Por lo tanto
puede llegar hasta el bisnieto y así para abajo eternamente
142. El derecho del representante lo otorga la ley, no deriva del causante esto
es importante, el D° de representación de los hijos de pedro (hijo), no emanan de
Pedro (hijo), sino q emanan de la ley: De este ppio se siguen importantes
consecuencias:
a) el representante debe ser capaz y digno de suceder al causante; es decir de suceder
a Pedro el viejo.
b) si el representado era indigno de suceder al causante, esta indignidad no pasa al
representante, no pasa la indignidad, xq van a suceder x representación a Pedro el
viejo y podrían ser indignos pero de Pedro (hijo) y
c) se puede representar a un causante cuya herencia se ha repudiado.
143. Los q suceden x D° de representación heredan x estirpes: los q suceden x
D° de representación heredan x estipes, es decir, q cualquiera q sea el N° de hijos q
representan al padre o madre, toman entre todos y x iguales partes la porción q
hubiera cabido al padre o madre representado.
144. Impuesto de herencia de los representantes: Para calcular el impuesto de
herencia q afecta a los representantes se debe calcular lo q debía pagar el
representado, debiendo dividirse la suma q resulta entre todos los representantes x
partes iguales. Es decir si a Diego le correspondía pagar impuesto, supongamos q eran
100 de impuesto, cada uno de los hijos los q heredaron x estirpe, pagan 50 y 50.
145. Diferencias entre los derechos de transmisión y de representación:
Ambos D°s, como hemos visto, constituyen casos de sucesiones indirectas. Sin
embargo, existen entre ellos diferencias notables:
a) El D° de transmisión constituye una aplicación de las RG. La representación, en
cambio, se separa de la normalidad, pues x una ficción hace q los representantes
69
tomen el lugar y, x consiguiente, el grado de parentesco y los D°s q tenía su padre o
madre respecto del causante.
b) En el D° de transmisión el transmitente falta con posterioridad al causante, sin
haber aceptado no repudiado la herencia o legado; en el D° de representación, el
representado falta con anterioridad al causante.
c) El D° de transmisión tiene lugar tanto en la sucesión testada como en la intestada;
el D° de representación sólo en la sucesión intestada (con las dos excepciones ya
señaladas, cuando se deja indeterminada% a los pariente y dentro de las legítimas, q
en realidad son + aparentes q reales).
d) El D° de transmisión opera tanto respecto de las herencias como de los legados; el
de representación, al ser propio de la sucesión intestada, sólo respecto de las
herencias.
e) En el D° de transmisión falta el transmitente sólo si ha fallecido; en la
representación, el representado puede faltar x fallecimiento, por haber repudiado la
herencia, x indignidad o desheredamiento son muchas más la causas por las que falta.
Los órdenes sucesión son “grupos de parientes que excluyen a otros grupos de
parientes y que a su vez son excluidos”
146. Herederos abintestato: “son llamados a la sucesión intestada los
descendientes del difunto, sus ascendientes, el cónyuge sobrevieiente, sus colaterales,
el adoptado en su caso, y el Fisco”. “Los D°s hereditarios del adoptado se rigen x la
ley respectiva” (inc. 2°).
Las personas q indica esta disposición son las q pueden suceder, pero ello no significa
q concurran todos a la vez, sino q deben hacerlo en el orden q establece la ley. Ello
nos lleva a hablar de los órdenes de sucesión intestada.
147. Ordenes de sucesión intestada: Somarriva los define como “aquel grupo de
parientes q excluye a otro conjunto de parientes de la sucesión, pero q, a su
vez, pueden ser excluidos x otro conjunto de parientes.
70
ORDENES SUCESORIOS ANTES DEL 27/10/1999
71
No habiendo ni cónyuge, ni hermanos legítimos: llevaran todo los hijos
naturales.
OJO: Los hermanos legítimos pueden ser de simple o doble conjunción, pero la porción
del hermano materno o paterno será la mitad del hermano carnal (el de doble
conjunción), no habiendo hermanos carnales, los hermanos de padre o madre llevaran
toda la herencia o porción hereditaria de los hermanos.
156. OJO: los Dºs hereditarios del cónyuge sobreviviente no tiene ninguna relación
con el régimen matrimonial.
72
A falta de ascendientes del grado más próximo: llevará todo el cónyuge
sobreviviente
Y si hay solo un ascendiente del grado más próximo: este llevará todo
comprende tanto los de simple y doble conjunción, pero los hermanos de simple
conjunción llevaran la mitad de la porción que le corresponde a los hermanos
carnales (de doble conjunción).
161. D°s hereditarios del adoptado: “Los D°s hereditarios del adoptado se rigen x
la ley respectiva”. Esta ley es la 7.613, del 21/1071943, q si bien fue derogada x la
19.620, mantiene los D°s hereditarios q ya habían adquirido las personas adoptadas
durante su vigencia.
El art. 24 de la ley N° 7.613 regula los D°s hereditarios del adoptado en los términos
siguientes: “En la sucesión intestada del adoptante, el adoptado será tenido, para este
solo efecto, como hijo natural, una parte igual a la q corresponda o haya podido
corresponder a un hijo natural”. “Con todo, si en el caso contemplado en el Art. 989
faltaren los hijos naturales y concurrieren ascendente legítimos, cónyuge y adoptado,
la herencia se dividirá en 6 partes, 3 para los ascendientes legítimos, 2 para el
cónyuge y 1 para el adoptado” (adoptado que aparece en la ley 7.613). “Igual%, si en
caso del Art. 993 concurriere el adoptado con el cónyuge y los padres naturales, la
herencia se dividirá en la forma indicada en el inc. Precedente; y si solo concurriere
con los padres naturales, la herencia se dividirá x mitades, 1 para el adoptado y otra
para los padres naturales”. “Lo dicho en este Art. No conferirá en ningún caso al
adoptado la calidad de legitimario”.
73
162. Problema creado x la ley 19.585, respecto a los D°s hereditarios del
adoptado: Como se puede observar, salvo algunos casos excepcionales q menciona la
norma recién transcrita, los D°s hereditarios del adoptado son iguales a los de los hijos
naturales correspondía la mitad de lo q tocaba a los hijos legítimos. Ahora bien, como
ley 19.585, da los mismos D°s hereditarios de los otros hijos del causante o si, por el
contrario, sus D°s hereditarios se mantienen en el monto q tenían a la fecha en q entro
en vigencia esa ley. Sobre este punto hay opiniones distintas. Así para Gonzalo
Figueroa, con la nueva ley los adoptados pasan a tener los mismos D°s hereditarios de
los hijos del causante. Son de la misma opinión Ramón Domínguez Benavente y
Ramón Domínguez Aguilar y Abeliuk. Sostienen la opinión contraria Hernán Corral y
Eduardo Court Murasso.
Corral Argumenta q “la ley de filiación (la 19.585) dejo clara% marginado el tema de
los D°s sucesorios de los diversos tipos de adoptados; la ley de adopción, pero para lo
futuro y no quiso cambiar la situación sucesoria del adoptado de la ley N° 7.613, tal
como establecía las reglas bajo las cuales se otorgó la opción, salvo q hubiera acuerdo
expreso de conferirle a ese adoptado la nueva condición de hijo. El adoptado de la ley
N° 7.613 no tiene el estado civil de hijo, x lo q no tiene esa calidad para efectos
sucesorios”.
Somarriva estima q no hay D°s hereditarios aunq el matrimonio haya sido putativo,
“xq el matrimonio putativo supone, para producir efectos, la buena fe de los cónyuges;
desde el momento en q esta cesa, el matrimonio deja de producir sus efectos. Y esta
buena de es incompatible con la sola notificación de la DDA de nulidad y con mayor
razón, con la declaración de nulidad del matrimonio”.
74
naturales, pero no heredaban en la misma proporción, pues la porción del hijo natural
era la mitad de la q correspondía a un hijo legítimo y las porciones de los hijos
naturales, no podían exceder en conjunto de una cuarta parte de la herencia o de una
cuarta parte de la mitad legitimaria, en su caso. Con la reforma todos los hijos,
matrimoniales o no matrimoniales, heredan lo mismo.
Pero además, de acuerdo al antiguo art. 986, “la representación solo tenía cabida en
la descendencia legitima del difunto, en la descendencia legitima de sus
hermanos legítimos, y en la descendencia legitima de sus hijos y hermanos
naturales”. La ley 19.585 estableció q “hay siempre lugar a la representación en la
descendencia de sus hermanos”, sin q importe q esa descendencia sea matrimonial o
no matrimonial. Recuerden q los descendientes en la antigua ley eran legítimos o
ilegítimos y dentro de los ilegítimos estaban los naturales y los simple% ilegítimos, x lo
tanto los hijos naturales no tenían D° de representación.
En el segundo orden, los hijos naturales concurrían con los ascendientes legítimos y el
cónyuge, llevando un tercio cada uno. Con la reforma, si hay hijos no matrimoniales,
no se pasa al segundo orden, pues son parte del primero.
170. Otras reformas introducidas por la ley N° 19.585: Las que nos parecen más
significativas son:
75
CAPITULO CUARTO
SUCESIONES PARTE TESTADA Y PARTE INTESTADA
171. En Chile se acepta q una herencia pueda ser parte testada y parte
intestada: en esta materia el CC se separa del D° romano, en q no podían concurrir
respecto de un mismo causante la sucesión testada e intestada. En una nota puesta
por Bello al primer proyecto, se dice: “Si en el testamento se ha dispuesto de una sola
parte de los bienes, el resto del patrimonio se defiere a los herederos abintestato,
según las reglas de la sucesión intestada. No se sigue, pues, el principio del D° civil q
establece una separación absoluta entre la sucesión testamentaria y la sucesión
intestada”.
El CC autoriza la sucesión mixta: “La sucesión en los bienes de una persona puede ser
en parte testamentaria y parte intestada”. Por otra parte, al tratar de la sucesión
intestada, se señala q “las leyes reglan la sucesión en los bienes de q el difunto no ha
dispuesto…”, de donde se sigue q si el causante no dispuso de la totalidad de sus
bienes, en la parte no dispuesta se aplican las reglas de la sucesión intestada. Final%
se señala la forma como se deben cumplir las disposiciones testamentarias “cuando en
un mismo patrimonio se ha de suceder x testamento y abintestato”. La CS ha
reconocido la existencia de estas sucesiones mixtas al señalar q “cuando una persona
dispone x acto testamentario de solo una parte de sus bienes, como ocurre en el caso
de autos, en el remanente ajeno a las disposiciones testamentarias se sucede
conforme a la sucesión intestada a virtud de lo dispuesto en los Arts. 952 y 960 del
CC.
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testamentaria a lo q corresponda al asignatario a título de heredero
abintestato).
CAPITULO QUINTO
DE LA SUCESION TESTAMENTARIA
Que disponga de todos o parte de sus bienes, claro xq podría disponer solo de una
pate, pero ya sabemos q el testador cuando dispone de algo y si tiene legitimarios
debe respetar la mitad legitimaria y si tiene asignatarios forzosos de cuarta de mejora,
tiene q respetar a los asignatarios de cuarta de mejor.
Para q surta efecto después de sus días, lógico xq surte efecto el testamento,
cuando se muere, el causante.
Y como es la última voluntad debe reflejar fiel% lo que quiso el testador y xr eso el
testamento es un acto personalísimo ergo, conforme al art. 1004 “la facultad de testar
es indelegable”. Xq si se pudiera hacer x mandato, podría existir la posibilidad de al
otorgar mandato no se represente la última voluntad del causante
El Art. Siguiente agrega: “Toda donación o promesa q se haga perfecta sino por la
muerte del donante o promisor, es un testamento, y debe sujetarse a las mismas
solemnidades q el testamento. Exceptuándose las donaciones o promesas entre marido
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y mujer, las cuales, aunq revocables, podrán hacerse bajo la forma de los contratos
entre vivos”.
Antes del fallecimiento del causante, el testamento existe, pero no produce sus efectos
respecto a la disposición de bienes. No es un mero proyecto, como a veces equivocada
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% se afirma. Una de las consecuencias de ello es q mientras no ocurra el deceso del
testador no es posible DDAR la nulidad del testamento xq el actor carecería de interés
actual. Xq no tiene un interés actual, xq su interés le va a surgir cuando el causantel
se muera, antes no.
Por ser un acto personalísimo, la ley rechaza las disposiciones captatorias, definidas
como aquellas en q el testador asigna alguna parte de sus bienes a condición de que el
asignatario le deje x testamento alguna parte de los suyos.
Este D° del testador para revocar sus disposiciones tiene x objeto asegurar q el
testamento corresponda exacta% a un acto de última voluntad del testador.
184. Requisitos internos: los q dicen relación con la capacidad y voluntad del
testador.
185. Capacidad para testar: la RG es q toda persona puede testar, salvo los q la ley
declara incapaces. Así aparece del inc. 2° del Art. 1005, q, después de enumerar las
incapacidades, establece q “las personas no comprendidas en esta enumeración son
hábiles para testar”. Consecuencia de ello es q no hay más incapacidades q la ley
señala, y q quien alegue la incapacidad deberá probarla.
a) Los impúberes.
b) El que se hallare en interdicción por causa de demencia.
c) Los que actualmente (al momento de otorgar el testamento) no estuvieren en
su sano juicio por ebriedad u otra causa.
d) Todo el que no pudiere expresar su voluntad claramente.
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Como la ley no admite q el testamento se pueda otorgar a través de mandatarios o
representantes legales viene a resultar q las incapacidades para testar son
incapacidades de goce.
187. Incapacidad de los impúberes: La regla es lógica y concordante con los Art.
1447 (xq son absoluta% incapaces)y 1682 inc. Segundo (xq, son nulidad absoluta los
actos o contratos de personas absoluta% incapaces).
La fuerza para q vicie la voluntad del testador tiene q cumplir los requisitos
establecidos en los Arts. 146 y 1457. Ello significa q la fuerza debe ser grave
(entendiéndose q lo es cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una
persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición), injusta,
inminente y determinante. Significa también q el temor reverencial no es suficiente
para viciar el testamento.
La frase “es nulo es todas sus partes” ha hecho pensar a algunos q la nulidad seria
absoluta. Sigue siendo nulidad relativa. No es esta, sin embargo, la opinión q se ha
impuesto. El alcance de la frase, según lo entiende la generalidad de la doctrina, es q
este vicio trae consigo la nulidad relativa de todo el testamento y no solo de la cláusula
en q incide.
192. Del error: No está tratando en forma especial en este título. Sin embargo, lo
considera cuando se refiere a las asignaciones testamentarias, en los Arts. 1057 y
1058, disposiciones de q trataremos en su momento.
193. Del dolo: Tampoco hay reglas especiales para el dolo como vicio de la voluntad
testamentaria. x ello, en ausencia de reglas expresas, se debe concluir q el dolo tiene
cabida en esta materia, debiendo regirse por las RG (Arts. 1458 y 1459), con las
modificaciones propias de ser el testamento un acto jurídico unilateral (por lo q rige la
exigencia de q sea obra de una de las partes, pudiendo, x consiguiente, ser obra de
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cualquiera). Con la diferencia que en acto jurídico el dolo debe ser obra de una de las
partes, en cambio aquí debe ser obra de un tercero. Debe ser si determinante, es
decir, q sin el dolo las disposiciones testamentarias serian diferentes.
196. Capacidad para ser testigo de un testamento solemne: Toda persona tiene
capacidad para ser testigo de un testamento. Y las incapacidades o “No podrán ser
testigos de un testamento solemne otorgado en Chile:
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197. Otros requisitos q deben cumplir los testigos: “a lo menos 2 de los testigos
deberán estar domiciliados en la comuna o agrupación de comunas en q se otorgue el
testamento y uno a los menos deberán saber leer y escribir, cuando solo concurran 3
testigos, y 2 cuando concurrieren cinco”.
La CS, en fallo, resolvió q el hecho de q 2 de los 3 testigos del testamento no tuvieren
su domicilio en la comuna o agrupación de comunas en q se otorgó, no lo inválida,
estimando q “la exigencia referente al domicilio no constituye un requisito q determine
la capacidad de los testigos testamentarios”. Tuvo presente además lo dispuesto en el
Art. 1026 en relación con los Arts. 1016 y 1023 inc. 5° (es decir no será nulo), y el
principio de conservación de los actos para que estos produzcan el efecto deseado, lo
que ha sido recogido por la jurisprudencia y doctrina. Lo importante es llevar los
testigos, x ejemplo un señor tuvo una relación de hecho con una mujer y con ella tuvo
un hijo y le quiere dejar a ese hijo la cuarta libre disposición y quiere llevar a la pareja
de testigo, no puede hacerlo, tienen q buscar amigos, no familiares, q no tengan
ningún interés y q no vayan hablar.
El testamento otorgado en hoja suelta debe ser publicado, trámite q esta tratado en
los Arts. 867 del CPC y 1020 del CC.
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Respecto a estos testamentos, para q valgan como instrumentos públicos, deben
protocolizarse, dentro del primer día hábil siguiente al de su otorgamiento.
206. El notario debe dejar constancia de la hora del otorgamiento: “En cuanto
al otorgamiento del testamento, se estará a la establecido al respecto en el CC,
debiendo el notario dejar constancia de la hora y lugar en q se otorgue. La identidad
del testador deberá ser acreditada en la forma establecida en el Art. 405. No regirá
esta exigencia cuando, a juicio del notario, circunstancias calificadas así lo aconsejen”.
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207. Sanción a la falta de constancia de hora: cuando se omitiere cualquiera de
las formalidades a que debe respectiva% sujetarse, no tendrá valor alguno. “con todo
si se omitiere una o más de las designaciones no será x eso nulo el testamento,
siempre q no haya duda acerca de la identidad personal del testador, escribano o
testigo”. Como se puede observar, ninguna referencia se hace al art. 414 del COT. De
acuerdo a lo q se viene explicando, si el requisito de señalar la hora estuviere en el
Art. 1016, debería concluirse q su omisión no produciría en la identidad del testador,
notario y testigos.
Sin embargo, al no poder aplicarse el Art. 1026, puede resultar admisible sostener que
la sanción seria la nulidad absoluta, atendido lo dispuesto en el Art. 1682 del CC.
Alessandri estima que el art. 414 del COT no ha hecho + q agregar un requisito a los
previstos en el art. 1016 del CC, x lo q considera q la sanción debe ser la misma, lo q
lo lleva a concluir q omisión de la hora no es motivo de nulidad si no hubiere duda
acerca de la identidad del testador, notario y testigos; Somarriva, reconociendo q el
problema es discutible, no emite pronunciamiento. La jurisprudencia ha sido
contradictoria. Así en algunos casos se ha fallado q la sanción es la nulidad del
testamento. En potros se ha estimado lo contrario. Final%, también se ha sostenido q
la sanción no es la nulidad, sino q el testamento no vale como instrumento público.
Según Claro Solar, si no se expresa la hora del otorgamiento, el testamento es nulo.
209 Lectura del testamento: “el testamento abierto podrá haberse escrito previa%”
y agrega: “Pero sea q el testador lo tenga escrito, o q se escriba en 1 o + actos, será
todo el leído en alta voz x el escribano x uno de los testigos, designado x el testador a
este efecto”. El testador tiene que leerlo en voz alta y si no hay testador y 5 testigos,
uno de los testigos debe leerlo en voz alta designado por el testador, pero debe ser
siempre leído por el notario, ideal% en un acto continuo.
210. Unidad del testamento: se establece otra solemnidad del testamento solemne
abierto: “Mientras el testamento se lee, estará el testador a la vista, y las personas
cuya presencia es necesaria oirán todo el tenor de sus disposiciones”. La sanción al
incumplimiento de esa solemnidad es la nulidad absoluta del testamento.
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del testador y de cada uno de los testigos; y el lugar, día, mes y año del
otorgamiento”. “Termina el otorgamiento x las firmas del testador y de los testigos, y
x la firma y signo del escribano, sobre la cubierta”. “Durante el otorgamiento estarán
presentes además del testador, un mismo escribano y unos mismos testigos, y no
habrá interrupción alguna sino en los breves intervalos q algún accidente lo exigiere”.
212. Personas ante las cuales se otorga el testamento cerrado: “el testamento
solemne cerrado debe otorgarse ante 1 escribano y 3 testigos”. “podrá hacer las veces
de escribano el respectivo juez letrado”.
1) que el testamento esté escrito y firmado por el testador, caso que no presenta
problemas,
2) que no esté ni escrito ni firmado x el testador, situación q tampoco presenta
problemas, pues en tal caso el testamento no vale;
3) que no esté escrito pero sí firmado por el testador, el testamento vale; y
4) que esté escrito, pero no firmado x el testador. Este último caso es el más
conflictivo. A nuestro juicio, ese testamento no vale, pues la exigencia mínima es q a
lo menos esté firmado. La firma es el signo universal% aceptado cuando se manifiesta
la voluntad x escrito. Por otra parte, el CC francés y el Proyecto español concordado x
García Goyena, q fueron fuentes de nuestro Código, exigen la forma del testador, haya
o no escrito el testamento. Así opinan Claro Solar, y Domínguez, Somarriva. En
sentido contrario, Pablo Rodríguez, quien afirma q “pretender negar valor a un
testamento escrito de puño y letra x el testador es introducir una solemnidad q
ninguna disposición ha contemplado y q, x el contrario, ha sido objeto de una expresa
exclusión del legislador”.
La CS en un antiguo fallo dio valor a un testamento escrito de puño y letra x el
testador, pero q no lo firmó. Este fallo tuvo un voto disidente.
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otorgamiento y el nombre, domicilio de los testigos. Este libro debe mantenerlo en
reserva, no teniendo obligación de exhibirlo sino x decreto de juez competente o
petición hecha x un particular que acompañe un certificado de defunción del testador,
lo normal es que lo deje en custodia.
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224. Testamento del ciego y del sordo o sordomudo q pueden darse a
entender clara% (pero no x escrito): El Código ha regulado, el testamento de
estas personas.
Art. 1056. Todo asignatario testamentario deberá ser una persona cierta y
determinada, natural o jurídica, ya sea q se determine x su nombre o x indicaciones
claras del testamento. De otra manera la asignación se tendrá x no escrita.
Valdrán con todo las asignaciones destinadas a objetos de beneficencia, aunq no
sean para determinadas personas.
Las asignaciones q se hicieren a un establecimiento de beneficencia, sin designarlo,
se darán al establecimiento de beneficencia q el Presidente de la República designe,
prefiriendo alguno de los de la comuna o provincia del testador.
Lo q se deje al alma del testador, sin especificar de otro modo su inversión, se
entenderá dejado a un establecimiento de beneficencia, y se sujetará a la disposición
del inciso anterior.
Lo q en general se dejare a los pobres, se aplicará a los de la parroquia del
testador.
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Art. 1064. Lo q se deje indeterminada% a los parientes, se entenderá dejado a los
consanguíneos del grado + próximo, según el orden de la sucesión abintestato,
teniendo lugar el D° de representación en conformidad a las reglas legales; salvo q a la
fecha del testamento haya habido uno solo en ese grado, pues entonces se entenderán
llamados al mismo tiempo los del grado inmediato.
Pero estas disposiciones legales sólo van a operar cuando el testador no haya
dispuesto otra cosa, pues la regla de oro en esta materia se encuentra en el art. 1069:
“Sobre las reglas dadas en este título acerca de la inteligencia y efecto de las
disposiciones testamentarias, prevalecerá la voluntad del testador clara% manifestada,
con tal q no se oponga a los requisitos o prohibiciones legales”. “Para conocer la
voluntad del testador se estará + a la substancia de las disposiciones q a las palabras
de q se haya servido”. X eso se busca el elemento subjetivo, es decir LA VERDADERA
VOLUNTAD DEL TESTADOR
Art. 1157. La sustitución q se hiciere expresa% para algunos de los casos en q pueda
faltar el asignatario, se entenderá hecha para cualquiera de los otros en q llegare a
faltar; salvo q el testador haya expresado voluntad contraria. Se entiende? Hay una
cosa que se llama D° de sustitución, x ej. Dijo dejo a Cristian, Marcia y Anakaren todos
mis bienes, si Anankaren no quiere o no puede, lo dejo a Rosita, x lo tanto en Rosita
operaria el D° de sustitución, entonces que entiende la ley, q si yo no dije nada en
contrario, Rosita no solo va a ser sustituta de Anakaren, sino q de Cristian y Marcia
También, salvo la voluntad contraria del testador de decir, q Rosita solo y única%
sustituirá a Anakaren
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228. ¿Es admisible recurrir a pruebas extrínsecas para indagar la voluntad del
testador?: es decir fuera del testamento. Se discute en doctrina si es posible buscar
fuera del testamento hechos q precisen la verdadera voluntad del testador. En
general, se admite q el juez pueda recurrir a pruebas extrínsecas, para precisar y
aclarar la verdadera intención del testador y siempre q tenga un punto de arranq en el
testamento mismo. No es aceptable q x esta vía se llegue a reemplazar la voluntad
del testador, pues es él quien dispone, manda y ordena. Dice en el testamente, dejo
al jugador querido, a mi gran compañero de equipo, compadre, que jugamos futbol en
tal equipo, pero no tenemos claro quién es, pero si podemos identificar quien es, y
tienen q estar en el testamento.
Pablo Rodríguez admite la aplicación subsidiaria de las normas de los art. 1560 y
siguientes para indagar la voluntad del testador “siempre q exista compatibilidad entre
los elementos de interpretación de los contratos y la naturaleza misma de los
testamentos”.
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todos mis bienes? CUANDO NO HAY ASCENDIENTES, DESCENDIENTES, NI CONYUGE,
entonces yo puede hacer un testamento y decir q le dejo todos mis bienes a Pedro y
después hacer otro testamento y decir q le dejo todos mis bienes a Basilio, q hice?
Revoque el testamento de Pedro total%.
También podría ser una acción de revocación de testamento, q se puede revocar x ej.
Digo como tengo hijas, cónyuge, ascendientes q son asignatarios de la cuarta parte de
mejora, le dejo a Pedro la cuarta de mejora, Pedro en mi caso (profe) no es
asignatario de la cuarta parte de mejora, x lo tanto q van hacer mis herederos? van a
pedir una acción de reforma de testamento para dejar sin efecto esa disposición
testamentaria donde he dejado la cuarta parte de mejora a un asignatario q no le
corresponde x lo tanto en este caso la revocación es parcial.
Revocación tacita (en el primer testamento dijo le dejo la cuarta parte de libre
disposición a Pedro y en el segundo testamento sin decir q deje sin efecto los 3
testamento q habia dejado con anterioridad, dijo q dejo la cuarta parte de libre
disposición a Basilio, x lo tanto esta 2 partes son inconciliable, ergo ha producido la
derogación tacita) es la q se produce cuando las disposiciones de un nuevo testamento
son incompatibles o contrarias con las de uno anterior, caso en q estas últimas se
entiendes derogadas. “Los testamentos posteriores q expresa% no revoquen los
anteriores, dejaran subsistentes en estos las disposiciones q no sean incompatibles con
las posteriores, o contrarias a ellas” se dieron cuanta en el segundo testamento cuando
yo dije q le dejaba la cuarta parte de libre disposición a Basilio, no dije en ningún
momento q revocaba alguno de los 3 testamentos anteriores, x lo tanto ha existido
una revocación tacita. Como se puede observar, esta situación es semejante a la
derogación tacita de la ley (art. 52).
232. Un testamento solemne puede ser revocado x uno menos solemne: “El
testamento solemne puede ser revocado expresa% en todo o parte, x un testamento
solemne o privilegiado”. “la revocación q se hiciere en un testamento privilegiado
caducara con el testamento q la contiene, y subsistiera el anterior”.
234. Nulidad del testamento solemne: (art. 1026) Se han dado reglas especiales
sobre la nulidad de los testamentos solemnes: “El testamento abierto o cerrado, en q
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se omitiere cualquiera de las formalidades a q deba respectiva% sujetarse (las
solemnidades del testamento cerrado y abierto), no tendrá valor alguno” “con todo,
cuando se omitiere 1 o + de las designaciones prescritas en el Art, 1016 (nombre
apellidos, hijos, etc), en el inc. 5° del 1023 (certificación del escribano) y en el inc. 2°
del 1024 (escribir de letra del causante testamento), no será x eso nulo el testamento,
siempre q no haya duda acerca de la identidad personal del testador, escribano o
testigo”.
Somarriva explica q este Art. 1026 “debe ser entendido sin perjuicio de q el
testamento solemne pueda ser anulado de acuerdo con las RG de los testamentos. Tal
sería el caso de un testamento otorgado x una persona incapaz de hacerlo, o q fuera
mancomunado (que varias personas en un solo testamento, testan, testamento de
Pedro, Basilio e Iván y los 3 en un solo acto otorgan testamento, eso no se puede),
etc.”.
En todo caso es necesario tener presente q estos testamentos presentan interés solo
cuando se vayan a ejecutar en Chile.
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El primer requisito se desprende, según lo hemos señalado, de la denominación del
párrafo III del Título III del Libro III.
Respecto al segundo requisito (que sea escrito), lo exige en forma expresa el Art.
1027.
Final%, el q invoca el testamento debe probar su autenticidad según las reglas CPC.
Así lo dispone el Art. 17 del CC. La referencia al CPC debe entenderse hecha a los Arts.
345 y siguientes del CPC. La primera de estas normas dispone q “los instrumentos
públicos otorgados fuera de Chile, deberán presentarse debida% legalizados, y se
entenderá q lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las
firmas de las personas q lo han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias x los
funcionarios q, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas”. Los
incisos siguientes de esta norma señalan la forma como se prueba en Chile la
autenticidad de las firmas y el carácter de los funcionarios.
En algunos países este testamento tiene valor. Así, x ej. En España. Como en Chile no
se acepta, ello plantea el problema de si se debe admitir un testamento ológrafo
otorgado en el extranjero en conformidad a la legislación del país en q se realizó. La
jurisprudencia ha sido vacilante. En algunos casos lo ha aceptado. En cambio, un viejo
fallo no lo admitió.
Estimamos que se le debe reconocer valor en Chile, pues cumple las exigencias del Art.
1027, es solemne y es escrito. Natural% q será necesario q se haya otorgado con las
solemnidades establecidas en el país en q se celebró. Luego, si en dicho país se exige,
x ej. Que este escrito a mano x el testador, para admitirlo en Chile, debe cumplir ese
requisito.
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5. El instrumento llevara el sello de la legación o consulado”.
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El alcance de este inc. Segundo es precisar q aparte de esas solemnidades
comunes a todos los testamentos menos solemnes, hay otras particulares,
según sea el testamento privilegiado de q se trate.
3. Todos los testamentos menos solemnes pueden perder su vigencia, x
caducidad.
241. Del testamento verbal: se puede definir como aquel en q una persona, cuya
vida se encuentra en peligro inminente q no le permite otorgar testamento solemne, lo
hace de viva voz, ante 3 testigos a lo menos, formulando sus declaraciones y
disposiciones, de manera q todos le vean, le oigan y le entiendan.
La ley admite esta forma de testar considerando el grave estado de salud del testador
q no admite las demoras propias de un testamento solemne. Su razón de ser es evitar
q la persona muera intestada. X ello, si el testador sobrevive + de 30 días a su
otorgamiento el testamento caduca.
Art. 1034. En el testamento verbal el testador hace de viva voz sus
declaraciones y disposiciones, de manera que todos le vean, le oigan y entiendan.
Art. 1035. El testamento verbal no tendrá lugar sino en los casos de peligro
tan inminente de la vida del testador, que parezca no haber modo o tiempo de otorgar
testamento solemne.
242. Requisitos del testamento verbal: Los requisitos de este testamento son;
243. Caducidad del testamento verbal: El testamento verbal caduca en dos casos;
1) Examen de testigos.
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2) Resolución judicial, y
3) Protocolización.
245. Examen de los testigos: El Art. 1037 establece que “para poner el testamento
verbal por escrito, el juez de letras del territorio jurisdiccional en que se hubiere
otorgado, a instancias de cualquier persona que pueda tener interés en la sucesión, y
con citación de los demás interesados residentes en la misma jurisdicción, tomara
declaraciones juradas a los individuos que lo presenciaron como testigos
instrumentales y a todas las otras personas cuyo testimonio le pareciere conducente a
esclarecer los puntos siguientes:
El Art. 1038 agrega que “los testigos instrumentales depondrán sobre los puntos
siguientes:
246. Resolución judicial: Las declaraciones de los testigos deben ser enviadas al
juez del ultimo domicilio del causante, si no lo fuere el q ha recibido la información,
para q se pronuncie al respecto: si estimare q se han observado las formalidades
prescritas, y q en la información aparece clara% la última voluntad del testador, fallara
q según dicha información, el testador ha hecho las declaraciones y disposiciones
siguientes (expresándolas); y mandara q valgan dichas declaraciones y disposiciones
como testamento del difunto, y q se protocolice como tal su decreto. “no se miraran
como declaraciones o disposiciones testamentarias sino aquellas en q los testigos q
asistieron x vía de solemnidad estuvieren conformes”. Si dice un legado x ej. en donde
le dejo un auto a pedro en donde Basilio fue el testigo y después llega otro testigo q
dice q el auto se lo dejo a anakaren, hasta ahí nomás llego todo. La resolución judicial
es lo q constituye en esencia el testamento.
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producirse, se explica cómo conveniente para evitar q se crea q x el hecho de expresar
el decreto judicial q tales declaraciones y disposiciones deben tenerse como
testamento de tal persona, ha resuelto definitiva% una cuestión de validez del
testamento”.
Art. 1046. Cuando una persona q puede testar militar% se hallare en inminente
peligro, podrá otorgar testamento verbal en la forma arriba prescrita; pero este
testamento caducará x el hecho de sobrevivir el testador al peligro.
La información de q hablan los artículos 1037 y 1038 será evacuada lo + pronto
posible ante el auditor
de guerra o la persona que haga veces de tal.
Para remitir la información al juez del último domicilio se cumplirá lo prescrito en el
artículo precedente.
Art. 1047. Si el que puede testar militarmente prefiere hacer testamento cerrado,
deberán observarse las solemnidades prescritas en el artículo 1023, actuando como
ministro de fe cualquiera de las personas designadas al fin del inciso 1º del artículo
1041.
La carátula será visada como el testamento en el caso del artículo 1045; y para su
remisión se procederá según el mismo artículo.
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253. Trámites posteriores al otorgamiento del testamento militar: “El
testamento llevará al pie el Visto Bueno del jefe superior de la expedición o
del comandante de la plaza, si no hubiere sido otorgado ante el mismo
jefe o comandante, y será siempre rubricado al principio y fin de cada
página x dicho jefe o comandante, el cual en seguida lo remitirá con la
posible brevedad y seguridad al Ministerio de Guerra, quien procederá
como el de Relaciones Exteriores en el caso del artículo 1029".
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el art. 1029. Si el buque llegare antes a Chile, se entregará dicho
ejemplar con las mismas formalidades al respectivo gobernador
marítimo, el cual lo transmitirá al Ministerio de Marina.
En los buques mercantes bajo bandera chilena, podrá sólo hacerse
testamento marítimo abierto.
CAPITULO SEXTO
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266. Certidumbre y determinación del asignatario: "Todo
asignatario deberá ser persona cierta y determinada, natural o
jurídica, ya sea q se determine x su nombre o x indicaciones claras
del testamento. De otra manera la asignación se tendrá x no escrita". X
ej. yo tengo una secretaria q se llama Isabel, entonces digo: dejo mi automóvil
marca tanto a la chabelita (se entiende q se trata de la secretaria, persona cierta y
determinada)
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sean para determinadas personas". El inciso siguiente agrega: "Las
asignaciones q se hicieren a un establecimiento de beneficencia, sin
designarlo, se darán al establecimiento de beneficencia q el Presidente
de la República designe, prefiriendo alguno de la comuna o provincia del
testador".
De conformidad a la Ley Nº 4.699, corresponde a la Junta Central de
Beneficencia percibir e invertir las asignaciones a q se refieren los incisos
segundo y tercero del art. 1056. Las funciones de esta Junta
corresponden hoy día al Fondo Nacional de Salud FONASA
100
géneros y cantidades q igual% lo sean o puedan serlo. De otra manera se tendrán x
no escritas".
La determinación q se exige será distinta según se trate de:
Herencias: no se divisa mayor problema, pues el heredero sucede en todo el
patrimonio del testador o en una cuota del mismo patrimonio
101
captatoria". Explican q no se debe confundir la captación de una asignación con la
disposición o condición captatoria.
"La captación se presenta cuando un extraño, x medio de un acto doloso, es decir,
de adulaciones, expresiones de falso cariño, cuidados indebidos y otras
manifestaciones semejantes, obtiene q el testador deje una asignación en su favor
o en el de un 3º".
En la disposición captatoria, x el contrario, hay un matiz de dolo de q se vale el
autor del testamento, quien impone a la asignación q instituye una condición para q
tenga eficiencia: q el instituido lo beneficie a su vez en su testamento".
Distintas explicaciones se dan sobre las razones x las q se priva de valor a las
disposiciones captatorias. Así, según algunos, el motivo estaría en q x esta vía se
desnaturaliza el ánimo de liberalidad propio de toda asignación testamentaria. Para
otros, la razón sería q estas cláusulas limitan la libertad del instituido para disponer de
sus bienes. Estoy limitando la capacidad para testar.
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punto de vista de las obligaciones, pero en el fondo es + o menos lo
mismo. Con la diferencia de q en ambos casos la voluntad del testador
puede ser torcida. El profe explica q queda entregado al asignatario el
cumplimiento no doblegado. Ej: dejo el encargo de q Iván le entregue el
legado de especie o cuerpo cierto a Marcia, tal especie y cuerpo cierto e
Iván decide si se lo entrega o no, bajo el criterio de Iván. Entiende la ley q
no se ha dejado al simple capricho o simpatías de ese heredero o legatario, sino q el
testador ha depositado su confianza y se ha atenido a su conciencia y prudencia; y
para juzgar de la oposición de ese heredero o legatario al cumplimiento de la
asignación, toma en cuenta el provecho q de rehusarla pueda o no resultar para él".
El artículo 1067 se pone en 2 escenarios distintos: q al heredero o legatario a quien
se encomienda el cumplimiento, favorezca rehusarla o no le favorezca. Si le favorece,
debe llevarla a efecto, a menos q pruebe justo motivo. Si de rehusar la asignación
no le resultare utilidad, no está obligado a justificar su resolución, cualquiera q sea.
CAPITULO SEPTIMO
PARRAFO I: GENERALIDADES
a) asignaciones condicionales;
b) asignaciones testamentarias a día, y
c) asignaciones modales.
103
b) que sea un hecho incierto.
Así aparece del art. 1071: "Lo pasado, presente o futuro se entenderá con relación
al momento de testar, a menos q se exprese otra cosa". Esta norma dada para las
asignaciones testamentarias se aplica también en forma supletoria a las obligaciones
condicionales x mandato del art. 1493. El hecho debe ocurrir después de q teste, no
después de q se muera, xq podría poner una condición en el testamento q ya se encuentra
cumplida. Ej: dejo la 1/4 parte de mis bienes a quien descubra la cura del sida, pero resulta q
ya la descubrieron, eso no sirve.
104
herencia, pero supongamos q puse la misma condición, pero con la diferencia de q
el testamento debió ser otorgado ante notario y 3 testigos, pero solo fue ante 1
testigo, evidente% q en ese caso hay un problema de legalidad en cuanto a la
forma del testamento, x lo tanto en ese caso ustedes quedan habilitados para
impugnar el testamento y si no prospera la acción de igual forma llevan su parte
en la herencia. Entonces, si usted lo impugna en temas de forma tenga o no tenga
razón no hay problema, pero si lo impugnan x la asignación misma o x el tema de
los asignatarios, ahí si estamos en problemas
295. Efectos de las asignaciones condicionales: Para estudiar los efectos de las
asignaciones testamentarias condicionales, se debe distinguir entre asignaciones
condicionales suspensivas y resolutorias y, en ambos casos, atender al estado de
pendientes, cumplidas o fallidas en q puedan encontrarse tales condiciones. "La
condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple, suspende la adquisición de
un Dº; y resolutoria cuando x su cumplimiento se extingue un Dº".
105
c) Si el asignatario condicional fallece antes de cumplirse la condición, no
transmite Dº alguno. Xq transmite una mera expectativa.
106
300. Efectos de la asignación condicional resolutoria cumplida (Anakaren se
case, en ese caso se extingue su Dº): Cumplida la condición resolutoria, la asignación
se resuelve x ese solo hecho, ipso jure, sin necesidad de resolución judicial.
"cumplida la condición resolutoria, deberá restituirse lo q se hubiera recibido bajo tal
condición". Sin embargo, no deberá restituir los frutos percibidos en el tiempo
intermedio, salvo q el testador hubiere dispuesto lo contrario. Se acuerdan q el
asignatario condicional suspensivo no llevaba los frutos en el tiempo intermedio salvo q
el testador lo dispusiera, acá no debe restituirlos salvo q el testador dispusiera lo
contrario, q tenga que restituir.
De lo q se viene diciendo se desprende q "cumplida la condición resolutoria, la
resolución q ella produce de pleno D°, puede ser opuesta a toda persona q invoq la
asignación resuelta, sin necesidad de sentencia judicial".
301. Suerte que corren los actos de administración realizados por el deudor
condicional en el tiempo intermedio: claro puede que yo le haya dejado una casa
Anakaren , en ese caso que pasa con los co0ntyrato de arriendo que celebro Iván con
Rosita, calidad de arrendador y rosita de arrendatario. El asignatario condicional
resolutorio puede haber realizado durante el tiempo intermedio actos de
administración, sobre la especie asignada, por ej., puede haber celebrado contratos de
arriendo. La pregunta que cabe formular es qué suerte corren esos actos. La doctrina
acepta su validez. Ello, sin perjuicio de que en el caso del arrendamiento, se pueda
pedir por el acreedor condicional la restitución de la cosa arrendada, por expiración
del derecho del arrendador, de acuerdo al artículo 1950 Nº 3. Se pregunta qué pasa
con las rentas de arrendamiento, y el profe señala que son frutos y no deben
restituirse a menos que el testador haya dispuesto lo contrario.
"sea suspensiva o resolutoria la condición, sus efectos bajo los conceptos q dejamos
indicados sufren modificación según lo determine el testador en su testamento, ya q
la voluntad del testador es la ley suprema, no existiendo una limitación o prohibición
expresa en la ley"
"Es INCIERTO pero DETERMINADO, si puede llegar o no, pero suponiendo que
haya de llegar, se sabe cuándo, como el día en q una persona cumpla 28 años".
107
306. Asignaciones "hasta" y asignaciones "desde". Las asignaciones a día
pueden ser asignaciones "desde", o asignaciones "hasta", lo q también tiene
importancia para saber si la asignación es condicional o a plazo:
308. Asignaciones desde día cierto y determinado: Ej.: Dejo mi herencia a Pedro
desde el 18/09/2007, se trata de una asignación a plazo. "la asignación desde día
cierto y determinado da al asignatario, desde el momento de la muerte del
testador, la propiedad de la cosa asignada y el D° de enajenarla y transmitirla; pero
no el de reclamarla antes de q llegue el día".
Ahora si el testador impone expresa% la condición de existir el asignatario ese día, se
sujetará a las reglas de las condiciones. La condición consiste precisa% en q el
asignatario exista al momento de cumplirse el plazo.
309. Asignaciones desde día cierto pero indeterminado:. Ej.: Lego mi casa a
Julia desde q fallezca mi madre. es una asignación condicional, en q la condición
consiste en la existencia del asignatario (julia) a la muerte de la madre del testador.
"Si se sabe q ha de existir el asignatario en ese día, como cuando la asignación es a
favor de un establecimiento permanente, será la asignación a plazo. Ej.: Lego mi
casa a la Universidad de Concepción, desde el 28/12/2019.
310. Asignaciones desde día incierto pero determinado. Ej.: Dejo mi casa a
Lucía si Colo Colo gana el Campeonato de Fútbol de Chile en el año 2019. Este tipo
de asignaciones son siempre condicionales. La condición consiste, en el ej., en el
hecho incierto de q Colo Colo gane el campeonato en el año 2019.
311. Asignaciones desde día incierto e indeterminado. Ej.: Dejo mi casa a María
si se casa. Se trata de una asignación condicional, pues no se sabe si María se va
a casar o no, y para el caso de q lo haga, cuándo puede ocurrir.
312. Asignaciones hasta día cierto y determinado. Ej.: Dejo mi casa a Antonia
hasta x 1O años contados desde mi fallecimiento. Se trata de una asignación sujeta
a plazo, x lo q Antonia, en el ej., sólo será usufructuaria.
"La asignación hasta día cierto, sea determinado o no, constituye un usufructo a
favor del asignatario".
314. Asignaciones hasta día incierto pero determinado. Ej.: Dejo mi casa a
Valeria hasta el 18/09/2020. Esta asignación es a plazo.
"La asignación hasta día incierto pero determinado, unido a la existencia del
asignatario, constituye usufructo, salvo q consista en prestaciones periódicas".
108
es usufructuaria. Si la hija de María fallece sin cumplir los 20 años, el usufructo de
María termina a la fecha en q de vivir su hija hubiera cumplido los 20 años.
315. Asignaciones hasta día incierto e indeterminado. Ej.: Dejo mi casa a Luis
desde q Pedro q vive en ella se vaya a vivir a España. En este caso nos encontramos
frente a una condición. "El día incierto e indeterminado es siempre una verdadera
condición y se sujeta a las reglas de las condiciones".
a) Todas las asignaciones "desde" son condicionales, salvo las de día cierto y
determinado, que son a plazo, y
b) todas las asignaciones "hasta", son a plazo, salvo las "hasta día incierto e
indeterminado, que son condicionales.
319. El modo tiene cabida en toda asignación: Con ello se quiere significar q
esta carga puede ser impuesta tanto a los herederos como a los legatarios, salvo q la
ley no lo permita en ciertos casos, como ocurre con las legítimas rigorosas. Ya q la
legítima rigorosa no puede estar sujeta a modalidad ninguna
320. ¿En qué puede consistir el modo?: El objeto de la obligación modal puede
consistir en hacer ciertas obras o sujetarse a ciertas cargas, en una obligación
de dar, hacer o no hacer, en aplicar los bienes asignados a un fin especial, etc. Pero,
como advierten los profesores Domínguez, la obligación No está tomada en el
sentido de deuda. No es una obligación q tenga un titular obligado q pueda exigir
su cumplimiento, dado q, en muchas ocasiones, el modus está impuesto en
beneficio del propio asignatario gravado, sea éste heredero o legatario. X ej. Podría
decir le dejo la casa a Iván, lo individualizo, para q le pague la universidad a Cristian,
pero también podría decir para q Iván pague sus estudios de D°, x lo tanto el modo
puede ser tanto en favor de un asignatario (Iván) o un tercero (Cristian). En otro, la
carga es un beneficio a persona o personas indeterminadas, las q, x lo mismo, no
pueden ser tenidas como acreedoras y titulares de un D° para DDAR, con éxito, el
cumplimiento". "Se sabe, q tratándose de la idea de obligación propia% tal, ella se
contrapone a un D° y tal D° (acreencia) corresponde a aquel en cuyo favor ha de
realizarse la prestación. Crédito y deuda son pues las 2 caras de una misma moneda.
Pero ello no existe necesaria% en el modo, como se acaba de manifestar". "Hay q
concluir, q la obligación q impone el modo al asignatario no está compuesta de un
débito y de una responsabilidad semejante a la contractual. Y esta particularidad ha
suscitado + de alguna dificultad entre los autores para explicar y concebir
adecuadamente el modus".
109
reiterada% x la jurisprudencia. Esta solución (en opinión de Somarriva) es peligrosa,
pues tiene el peligro de q se use para burlar una incapacidad.
324. Modo en favor del asignatario: el modo no impone obligación alguna, salvo q
lleve cláusula resolutoria. Si existe esta cláusula, podrán DDAR la resolución de la
asignación las personas q se beneficien con ello.
327. Personas que deben cumplir el modo: Lo normal será que deba ser cumplido
por el propio asignatario. Si éste falta, deben cumplirlo los que se hayan beneficiado
con la asignación, por acrecimiento, sustitución u otra causa (art. 1068 inc. 1 º). Por
lo tanto si ustedes pidieron la resolución, porque Iván no cumplió la asignación con
respecto a Cristian, ustedes (las hijas del profe) deben cumplir.
328. Forma y tiempo en que se debe cumplir el modo: El modo debe ser
cumplido en la forma dispuesta x el testador. Si éste nada hubiere dicho, debe
determinarlo el juez, "consultando en lo posible la voluntad de aquél, y dejando al
asignatario modal un beneficio q ascienda a lo menos a la quinta parte del valor de la
cosa asignada. En cuanto al plazo, si nada ha dicho el testador, lo fija el juez, lo q
constituye una excepción a la regla de q los plazos no los fija la justicia. Esta es una
excepción, recuerden q x regla generalísima el juez no está facultado para fijar plazos,
en este caso si puede.
Si el plazo lo fijó el asignatario, el solo vencimiento, no constituye en mora al
asignatario, sino q será necesario interpelarlo en conformidad al artículo 1551 Nº 3.
(Cuando el deudor asido reconvenido judicial%, x el acreedor)
110
puede presentar si el asignatario modal es una institución bancaria, xq de acuerdo al
artículo 48 Nº 6 de la Ley de Bancos no regirá para los bancos el mínimo de
remuneración.
330. Modo inmoral, ilícito o contrario a las buenas costumbres: "Si el modo es
x su naturaleza imposible o inductivo ha hecho ilegal o inmoral o concebido en
términos ininteligibles, no valdrá la disposición". Nótese q es la asignación la q no
vale, no el modo. La explicación de esta solución es q se aplicaron a esta modalidad
las reglas que se establecen para las condiciones. A juicio de Domínguez, en este
caso, esta sanción "no tiene justificación si se atiende a la diferencia entre
condición y modo. Aquella forma parte de la disposición, éste es algo accesorio, x lo
q en caso de ilicitud no debería invalidar la asignación, de forma q éste debería
permanecer, aunque sin carga". Dejo a Iván mi casa para q la arriende y con lo q
reciba de arriendo le compre la marihuana a Cristian para su consumo, podría hacerlo
pero eso es un modo inmoral.
331. El modo debe ser física y legal% posible: El modo sería imposible, cuando
fuere contrario a las reglas de la naturaleza física. En este caso, no vale la
disposición.
"Si el modo, sin hecho o culpa del asignatario, es solamente imposible en la forma
especial prescrita x el testador, podrá cumplirse en otra análoga q no altere la
substancia de la disposición, y q en este concepto sea aprobada x el juez con
citación de los interesados".
En esta parte puede advertirse una diferencia entre la condición (la condición se
cumple literal%) y el modo (se puede cumplir x equivalencia, x ej. Que financie los
estudios de D° de Cristian, pero si Cristian no quiere estudiar D° quiere estudiar
ingeniería, entonces se hace x equivalencia), x cuanto la primera debe cumplirse literal
% en la forma convenida, es decir, no hay cumplimiento x equivalencia, como ocurre
en el modo.
111
cláusula resolutoria, se entregará a la persona en cuyo favor se ha constituido el modo
una suma proporcionada al objeto, y el resto del valor de la cosa asignada acrecerá a
la herencia, si el testador no hubiere ordenado otra cosa). X otra parte "los terceros q
entran en relación jurídica con el asignatario modal conocen la cláusula resolutoria,
desde q ella va explícita en el acto de última voluntad, del cual arranca sus D°s el
instituido". Además, "la situación es semejante a la del donatario q enajena en igual
caso la especie objeto de la donación".
CAPITULO OCTAVO
112
es legatario es HEREDERO, y ahí viene el ppio. de q “las cosas son lo q son y no lo q se
dice de ellas”
340. Características de los herederos: (entonces esta la asignación y la herencia):
8. Representan al causante.
113
341. Los herederos representan al causante: los herederos representan a la persona
del testador para sucederle en todos sus D °s y obligaciones transmisibles. La voz
representación no está tomada en el sentido técnico definido en el artículo 1448 del
CC. Lo q quiere decir la disposición es q el heredero pasa a estar en la misma posición
jurídica del causante, ocupa su lugar, x lo tanto no es q lo represente en estricto rigor,
aunq todos decimos q representa, en estricto rigor lo q, Hay una subrogación personal.
Ello explica q lo suceda en todas sus obligaciones transmisibles sin q esté limitada su
responsabilidad al monto de lo q obtuvo del causante, salvo q acepte con beneficio de
inventario. Si acepta con beneficio de inventario en el fondo limita su responsabilidad
hasta el monto de los bienes q ha recibido de herencia.
Ojo que lo representa en todos sus Dºs y obligaciones transmisibles, pero podría suceder
q el causante dijo; dejo el 50% de mis bienes a Rosita, el 49% a Marcia y el 1% a
Cristian, en otra clausula dice; Cristian se hará cargo del 99% de las deudas, Marcia se
hará cargo del 0.5% y Rosita del 0.5% de las deudas, q estoy intentando hacer con eso
en un testamento? Perjudicar a los acreedores, pero en realidad los acreedores nos están
obligados a respetar esa disposición testamentaria, igual pueden cobrar conforme a las
cuotas hereditarias, no hay ningún problema.
c) los D°s derivados de los contratos celebrados x el causante, los pueden DDAR sus
herederos y recíproca% las obligaciones generadas de esos contratos deben
asumirlas. X eso se dice q toda persona contrata para sí y sus herederos; aquí no hay
nada nuevo, salvo los contratos intuito persona q hay deben fijarse bien de quien es
la obligación intuito persona, xq q sea intuito persona no significa q esta sea para
ambas partes del contrato, podría serlo, pero también podría no serlo.
114
f) según algunos (opinión hoy día minoritaria), si el causante no podía alegar la nulidad
absoluta x haber celebrado el acto o contrato sabiendo o debiendo saber el vicio q lo
invalidaba, tampoco podría alegarla el heredero; antigua% se decía q se transmitía el
vicio, hoy dicen q el vicio es personal, el dolo es personal x lo tanto no se transmite y
los hijos podrían entablar esta acción de nulidad.
g) las sentencias dictadas en las causas seguidas x el causante, producen cosa juzgada
respecto de sus herederos; es decir el causante estaba condenado a pagar una cifra una
indemnización, los herederos deben pagar xq ya se haya dictado la sentencia, xq respecto
de ellos produce cosa juzgada y xq produce cosa juzgada? Ya dijimos q en estricto rigor no
son representantes, xq hay una subrogación personal, xq igual% se daría la triple identidad
y particular% la identidad de partes
Ahora supongamos q Cristian era el único q estaba de mala fe y Marcia, Rosita y María de
los Ángeles estaban de buena fe, usted (Pedro) podría haber pasado directa% a Marcia,
después Rosita y después María de los Ángeles saltándose a Cristian? NO, xq es una serie
ININTERRUMPIDA, tiene q necesaria% agregar a Cristian, no se lo puede saltar (pregunta
de examen). : La regla de q el heredero pasa a ocupar la posición jurídica del causante
no tiene aplicación tratándose de la posesión. En efecto, la posesión es un hecho
personal del causante ("tenencia de una cosa con ánimo de señor y dueño), x lo q no
se traspasa ni se transmite. "Sea q se suceda a título universal o singular, la
posesión del sucesor principia en él, a menos q quiera añadir la de su antecesor a la
suya; pero en tal caso se la apropia con sus calidades y vicios".
115
344. Clasificación de los herederos:
a) herederos universales, de cuota, y de remanente;
b) herederos testamentarios y abintestato; dependiendo si hay o no testamento, o si
hubo testamento este no produjo efecto, este sería heredero abintestato
c) herederos voluntarios y forzosos. Lógico x la mitad legitimaria
346. Heredero de cuota: es heredero de cuota aquél llamado a suceder en una cuota
de la herencia (1/2; 1/3, etc.).
116
pero abintestato. Serán universales si el testador sólo ha instituido legados en el
testamento, y de cuota si ha establecido otros herederos de cuota. Y en seguida, este
profesor combina esas clasificaciones, para concluir q hay cuatro categorías de
herederos de remanente:
4. "Herederos del remanente abintestato de cuota. nos hallamos frente a esa clase
de herederos cuando en el testamento sólo se designan herederos de cuota, y las
cuotas designadas en el testamento no alcanzan a completar la unidad. X ej., el
causante dice en su testamento: dejo la mitad de mis bienes a Pedro. La otra mitad
corresponde a los herederos abintestato, q van a ser herederos del remanente y de
cuota".
117
En el caso de los artículos 1101 y 1102, Bello pone el siguiente ej.: "Se dejan a B), C)
y D), las cuotas 1/2, 1/3, 1/4, y además hay un heredero universal E), que, según el
actual el 1101), debe considerarse como heredero de 1/4. La cuota de B) será de
6/12; la de C) 4/12, la de D) 3/12 y la de E) 3/12. La herencia es representada por
6+4+3+3: igual 16; y de estos 16, corresponden a B) 6, a C) 4, a D) 3, a E) 3. Bello
agregaba: "después de todo, la hipótesis en q las cuotas excedan a la unidad no
pueden menos de ocurrir rarísima vez; y como sólo respecto de esas hipótesis es
necesaria la fórmula general del artículo hoy 1100, pudiéramos suprimirlo sin
inconveniente. Se objetará q la disposición del art. hoy 1101 supone el conocimiento
de la aritmética. Respondo q esto pudiera mirarse como un inconveniente en otros
tiempos. En el día, la aritmética es un ramo general de educación".
351. Concurren herederos de remanente con herederos de cuota: ej. Dejo 1/3 de
mi herencia a Pedro y el resto de la herencia a Juan. "si alguna de las otras
asignaciones son de cuota, el asignatario del remanente es heredero de la cuota q
reste para completar la unidad". En el ejemplo, Juan sería heredero de 2/3 de la
herencia, como heredero de remanente.
Ahora, si las cuotas designadas en el testamento completan o exceden la unidad, el
heredero de remanente nada lleva. Esta solución es lógica, xq no hay remanente. Esto
es interesante, dejo ¼ a María de los Ángeles, ¼ a Rosita, ¼ a Marcia, ¼ a Cristian,
y el resto para Pedro, Pedro es heredero del remante pero entre los hijos ya
completaron el entero, entonces cuanto lleva Pedro? Nada y xq? xq si el ánimo del
testador era q quedara lo q restara y no resta nada, nada lleva.
352. Concurren herederos de remanente con legatarios: Ej.: Dejo mi casa a Pedro
y el resto de mis bienes a Juan. En este caso, Juan es heredero universal de
remanente.
118
CAPITULO NOVENO DE LOS LEGADOS
Hay legado de especie o cuerpo cierto y de
genero
Para que haya legado necesariamente debe
haber un testamento
Los legados se pagan con cargo a la cuarta
parte de libre disposición
Los legatarios tienen responsabilidad
subsidiaria
El legatario de especie o cuerpo cierto, adquiere por sucesión por causa de muerte.
El legatario de género, adquiere por tradición, tradición que efectúan los herederos.
Dentro de los distintos tipos de legados q se pueden hacer, también se establecen x
orden de prelación, x ej. Si dejo un legado a Pedro, uno a Iván uno a Cristian y uno
a una obra pía, en ese caso cuando hay q responder primero, responden a ellos
(Pedro, Iván y Cristian) en el fondo estos tipos de legados, los legatarios son
subsidiarios de los otros legatarios, x eso se habla de q existe una especie de
prelación entre los legatarios, es decir quiénes van primero y quienes van después
Los legatarios no representan al
causante.
356. Concepto: Los legatarios son sucesores a título singular, "el título es singular
cuando se sucede en 1 o + especies o cuerpos ciertos, como tal caballo, tal casa; o
en 1 o + especies indeterminadas de cierto género, como un caballo, 3 vacas, 600 pesos
fuertes, 40 fanegas de trigo".
358. Cosas q pueden ser objeto de un legado: En principio, pueden legarse todas
las cosas, sean corporales o incorporales, muebles e inmuebles. Presentes o futuras.
No hay + limitaciones q: "No vale el legado de cosa incapaz de ser apropiada, según
el art. 585 (las cosas que son comunes a todos los hombres), ni los de las cosas q al
tiempo del testamento sean de propiedad nacional o municipal y de uso público, o
forman parte de un edificio de manera q no puedan separarse sin deteriorarlo; a
menos q la causa cese antes de deferirse el legado" son cosas q no se pueden
apropiar, son cosas q están fuera del comercio humano, los D°s personalísimos. "Lo
mismo se aplica a los legados de cosas pertenecientes al culto divino; pero los
particulares podrán legar a otras personas los Dºs q tengan en ellas, y q no sean
según el Dº canónico in transmisibles".
119
360. Legados de especie o cuerpo cierto: Son aquellos en q se deja al legatario
1 o + especies o cuerpos ciertos determinados. Ej.: Dejo mi casa ubicada en Pingueral a
mi sobrino Gonzalo. El legatario adquiere el legado x el modo de adquirir sucesión x
causa de muerte desde el momento del fallecimiento del causante, la aceptación
opera con efecto retroactivo, x lo tanto se entiende q en todo el tiempo intermedio
entre la muerte y la aceptación, la especie fue del legatario, xq si no tendríamos
problemas para establecer la agregación de la posesión. De este hecho derivan
algunas consecuencias importantes:
b) los frutos q la cosa produce desde el momento del fallecimiento del causante
corresponden al legatario, de acuerdo al principio q las cosas producen para su
dueño.
Ahora obtuvieron la nulidad del testamento q van hacer? Tendrán q hacer el trámite
de la posesión efectiva, ya donde se murió el caballero? En Putaendo, la van a
inscribir al registro civil y de ahí van al CBR° y en el CBR° le van a decir NO xq ese
inmueble ya está inscrito a nombre de Ángeles, q van hacer? Otra vez al T° para q
proceda a la cancelación de la inscripción anterior la de Ángeles y van acompañar la
sentencia o con la nulidad del testamento van a pedir la cancelación de la inscripción,
pero en realidad para esto ya deben haber tramitado la posesión efectiva, también
podría haber sido x la aceptación tácita de la herencia al interponer la nulidad,
entienden q se pueden suscitar un montón de problemas.
120
adquisitiva.
121
cosa q no exista en el patrimonio del testador esto es interesante. Dice esta
disposición: "Los legados de género q no se limitan a lo q existe en el patrimonio del
testador, como 1 vaca, 1 caballo, imponen la obligación de dar una cosa de
mediana calidad o valor del mismo género". Si yo dijo lego una vaca a Pedro, pero yo
no tengo vacas, x lo tanto lo q tienen q hacer los herederos es comprarle una vaca.
367. Legado de una casa con sus muebles: "si se lega una casa con sus muebles
o con todo lo q se encuentre en ella, no se entenderán comprendidas en el legado las
cosas como (dinero, documentos y papeles, colecciones científicas o artísticas, armas,
instrumentos de artes y oficios, carruajes, etc.), sino sólo las q forman el ajuar de la
casa y se encuentran en ella la mesa, las camas, el refri esas cosas (al momento de
la apertura de la sucesión)". "no se deberán los demás objetos contenidos en la casa,
sino los q el testador expresa% designare".
368. Legado de una hacienda de campo: En este caso el legado sólo comprende las
cosas que sirven para el cultivo y beneficio de la hacienda, q se encuentren en ella.
Nótese q los requisitos son estos dos. Igual que en el caso anterior, "no se deberán los
demás objetos contenidos en la hacienda, sino los q el testador expresa% designare".
En un antiguo fallo de la Corte de Santiago se estableció q el legado de un fundo con
todos sus aperos y herramientas no comprendía el ganado existen te en él, a pesar
de tratarse de un predio dedicado en parte a la crianza de animales.
122
a) Q la cantidad no se determine en modo alguno, caso en q el legado no vale. La
norma concuerda con el art. 1461, q exige para q la obligación tenga objeto q el acto
o contrato fije reglas o contenga datos q sirvan para determinar la cantidad.
b) Si se señala el lugar en q ha de encontrarse (ej.: dejo a Pedro el trigo q está en mi
bodega), se deberá la cantidad q allí se encuentra el tiempo de la muerte del testador
o hasta concurrencia de la cantidad determinada x el testador.
c) Si la cantidad existente fuere menor q la cantidad designada, sólo se deberá la
cantidad existente.
d) Si en el lugar no existe cantidad alguna, nada se deberá, a menos:
1) q el legado sea hecho a los descendientes o ascendientes del testador o su
cónyuge, y
2) cuando el legado y el señalamiento del lugar no forman una cláusula
indivisible, X ej.: "Así el legado de “30 fanegas de trigo, q se encuentran en tal
parte”, vale, aunq no se encuentre allí trigo alguno; pero el legado de “las 30
fanegas de trigo q se hallarán en tal parte” no vale sino respecto del trigo q allí se
encontrare, y q no pase de las 30 fanegas".
371. Legado de una cosa entre varias q el testador creyó tener: contempla
distintos casos:
a) Si se legó una cosa entre varias q el testador creyó tener, y no ha dejado + q una,
se deberá la q haya dejado;
b) si no tenía ninguna, no vale el legado a menos q sea a favor de alguna a los
descendientes o ascendientes del testador o su cónyuge. DEJO una corchetera, un
sacapuntas y un abridor de cartas q está en mi escritorio, en realidad si no hay
ninguna de esas cosas no vale el legado, salvo, q se cumpla lo del 1107 (parientes), o
si solo está el sacapunta, solo se entregara el sacapuntas. La q sólo tendrá Dº a pedir
una cosa mediana del mismo género, aunq el testador le haya concedido la elección,
y
c) en el caso q la cosa legada sea de aquellas cuyo valor no tiene límites, como una
casa, una hacienda de campo, y no existe ninguna del mismo género entre los bienes
del testador, nada se deberá ni aun a las personas designadas en el art. 1107
(parientes).
375. Legado de una cosa en que el testador sólo es dueño de una cuota: "si el
testador no ha tenido en la cosa legada + q una parte, cuota o D°, se presumirá q
no ha querido legar + q esa parte, cuota o D°". "Lo mismo se aplica a la cosa q un
asignatario es obligado a dar, y en q sólo tiene una parte, cuota o D°". El testador era
dueño del 50% de los D°s sobre algo.
376. Legado de cosa futura: “El legado de una cosa futura vale, con tal q llegue a
existir". En esta materia rige el mismo ppio de los actos entre vivos q consagra el
art. 1461 de q no sólo las cosas q existen pueden ser objeto de una declaración de
voluntad, sino las q se espera q existan; pero es menester q las unas y las otras sean
comerciables, y q estén determinadas a lo menos en cuanto a su género". Por lo
tanto, vale este legado.
123
377. Legado de cuotas de una misma especie a varias personas: "Si se legan
a varias personas distintas cuotas de una misma cosa, se seguirá para la división de
ésta las reglas del párrafo precedente". "la disposición importa x lo tanto establecer q
si las cuotas enteran la unidad, la especie debe distribuirse entre los legatarios en
proporción a sus cuotas; si no alcanzan a completar la unidad, cada legatario sólo
tendrá D° a la cuota q le está señalada en el respectivo legado y la cuota q reste
corresponderá al heredero o herederos, como los demás bienes de q el testador no
haya dispuesto especial%; y si las cuotas exceden la unidad, habrá q reducir las
cuotas a un común denominador; Dejo: 1/3 del auto a Ángeles, 1/3 a rosita y ¼ a
Marcia, en ese caso como falta para completar una parte, esa parte queda para los
herederos, pero si digo: dejo la mitad para Ángeles, la mitad a Rosita y la mitad a
Marcia de un mismo bien, se entiende q debe designarse un mínimo común
denominador, x lo tanto cada uno de ellos llevara 1/3. y cada legatario tendrá el N° de
cuotas en q resulte así dividida la cosa, la cuota q representa su numerador
respectivo.
Cabe agregar q si la especie se asigna a varias personas sin designación de cuota, se
dividirá el legado entre todos ellos x partes iguales, teniendo cabida el D° de acrecer.
378. Legado de cosa ajena. En ppio, el legado de cosa ajena es nulo: Sin
embargo, vale en dos casos:
379. Legado con cláusula de no enajenar: "Si se lega una cosa con calidad de
no enajenarla, y la enajenación no comprometiere ningún D° de tercero, la cláusula de
no enajenar se tendrá x no escrita".
Esta disposición es importante, x cuanto se desprende de ella un ppio general en el
sentido q las cláusulas de no enajenar tienen valor en Chile si no afectan D°s de
terceros.
380. Legado de una cosa gravada con prenda o hipoteca u otras cargas
reales: "la especie legada pasa al legatario con sus servidumbres, censos y demás
cargas reales". Como se trata de cargas reales, se hacen efectivas sobre la especie
legada, de tal suerte q los acreedores se van a dirigir contra el legatario.
Resuelto este problema, queda x ver si el legatario tiene alguna acción en contra de los
herederos, pues al representar éstos al causante, deben asumir sus deudas. Ello va a
depender:
Si la voluntad del testador fue gravar al legatario con la deuda, no tiene
acción de reembolso;
En cambio si el testador no ha manifestado esa intención, debe distinguirse:
a) si la hipoteca garantizaba una deuda del causante, en este caso el
legatario q paga se subroga en la acción del acreedor contra los herederos
b) si garantizaba la deuda de un tercero, en este caso el legatario no tiene
acción contra los herederos, pero se subroga en la acción del acreedor en
contra del tercero en conformidad al art. 2429, puesto q al ser actual poseedor
de la finca hipotecada sin ser deudor personal, tiene la calidad de tercer
poseedor de la finca hipotecada.
124
381. Legado de condonación (remisión de la deuda, modo de extinguir las
obligaciones) Consiste en que el testador en su testamento perdone una deuda del
asignatario. Los efectos; "Si el testador condona en el testamento una deuda, y
después DDA judicial% al deudor, o acepta el pago q se le ofrece, no podrá el deudor
aprovecharse de la condonación; pero si se pagó sin noticia o consentimiento del
testador, podrá el legatario reclamar lo pagado".
"Si se condona a una persona lo q debe, sin determinar suma, no se comprenderán en
la condonación sino las deudas existentes a la fecha del testamento".
125
para su pago. Otros legados, pues, deben contribuir antes a la solución de esas
deudas."
CAPITULO DECIMO
DE LAS DONACIONES REVOCABLES
lo veremos después
389. Diversos tipos de donaciones: Explica Claro Solar que los romanos
distinguieron tres títulos de adquisición gratuita:
1) la sucesión x causa de muerte (herencias y legados);
2) las donaciones mortis causa; y
3) la donación entre vivos.
Las 3 tienen en común q son actos de liberalidad. Ello ha sido la causa de q las
Instituciones de Justiniano se ocuparan de las donaciones mortis causa junto a los
legados, criterio q ha sido seguido x diversos Códigos modernos.
391. Donaciones entre vivos o donaciones irrevocables: "es una acto x el cual
una persona transfiere gratuita e irrevocable% una parte de sus bienes a otra
persona, q la acepta". Esta definición nos sugiere los siguientes comentarios:
a) Dice la definición q es un acto, lo q, sin ser incorrecto, no es suficiente% preciso,
puesto q debió definirla como contrato, desde q es un acto jurídico bilateral q genera
obligaciones;
126
392. Donaciones revocables o donaciones x causa de muerte: "Donación
revocable es aquella q el donante puede revocar a su arbitrio". "Donación x causa de
muerte es lo mismo q donación revocable; y donación entre vivos, lo mismo q
donación irrevocable" .
El primer caso nada tiene de anormal, desde que el art. 1000 establece q "toda
donación o promesa q no se haga perfecta e irrevocable sino x la muerte del donante
o promisor, es un testamento, y debe sujetarse a las solemnidades del testamento".
Dicho de otra manera, de esta disposición se desprende q las donaciones x causa de
muerte constituyen un testamento, x lo q natural% tiene q celebrarse con las
solemnidades propias de los testamentos.
La segunda forma de otorgar una donación x causa de muerte es con las
solemnidades de las donaciones entre vivos. "Si el otorgamiento de una donación se
hiciere con las solemnidades de las entre vivos, y el donante en el instrumento se
reservare la facultad de revocarla, será necesario, para q subsista después de la
muerte del donante, q éste la haya confirmado expresa% en un acto testamentario;
salvo q la donación sea de uno de los cónyuges al otro".
396. Las donaciones entre cónyuges son siempre revocables: Así se desprende
de varias disposiciones:
b) del art. 1138: "Son nulas las donaciones revocables de personas q no pueden
testar o donar entre vivos. Son nulas asimismo las entre personas q no pueden
recibir asignaciones testamentarias o donaciones entre vivos una de otra". "Sin
embargo, las donaciones entre cónyuges valen como donaciones revocables".
397. Capacidad del donante y del donatario: "son nulas las donaciones revocables
de personas q no pueden testar o donar entre vivos. Son nulas asimismo las entre
personas q no pueden recibir asignaciones testamentarias o donaciones entre vivos
una de otra". "Sin embargo, las donaciones entre cónyuges valen como donaciones
revocables".
Explica Somarriva q esta disposición se ha prestado para dos interpretaciones
diferentes. Para la mayoría de la doctrina, el donante debe tener una doble
capacidad: para testar y para donar entre vivos, e igual% el donatario debe reunir una
doble capacidad: para recibir asignación es testamentarias y donaciones entre vivos.
El critica esta solución argumentando:
1 º q el art. 1138 debe ser interpretado en relación con el art. anterior q
distingue según la donación se haga conforme a las reglas de los testamentos
o de las donaciones entre vivos. En el primer caso el donante debe tener la
capacidad para testar y el asignatario para recibir asignaciones testamentarias;
y, en el segundo caso, el donante requeriría capacidad para donar entre vivos
y el donatario para adquirir tales donaciones; y 2º además habría una razón "de
texto legal en apoyo de esta interpretación. La doctrina q pretende exigir
ambas capacidades sería + valedera si la ley hubiera dicho "persona q no
127
puede testar y donar entre vivos", en cambio, emplea la conjunción disyuntiva
"o" (no pueden testar o donar entre vivos, dice), lo q revela q diferencia clara
% 2 situaciones en relación con la distinción hecha x el art. 1137, según si la
donación se ciñe al otorgamiento de los testamentos o de las donaciones
irrevocables".
398. Efectos de las donaciones revocables: Para determinar los efectos de las
donaciones revocables, es necesario distinguir según sean a título universal o
singular.
Si la donación es a título singular, constituye un legado anticipado q se sujeta a
las mismas reglas q éste. “Recíproca%, si el testador da en vida al legatario el goce
de la cosa legada, el legado es una donación revocable". Se trata de legados q
prefieren a los legados de q no se ha dado el goce a los legatarios en vida del
testador, cuando los bienes q éste deja a su muerte no alcanzan a cubrirlos todos".
Por la donación revocable, seguida de la tradición de las cosas donadas, adquiere el
legatario los D°s y contrae las obligaciones del usufructuario, sin q esté obligado a
rendir caución de conservación y restitución, a no ser q lo exija el donante. Como se
trata de una donación revocable es un legado al q se puede poner término en
cualquier momento mediante la revocación.
Cuando habla de la tradición, hay q entender q se refiere a la tradición del D° de
usufructo, no a la tradición de la especie donada, pues respecto de esta última el
donatario va a adquirir su dominio x sucesión x causa de muerte al fallecimiento del
causante.
Si la donación revocable es a título universal, se mirará como una institución de
heredero. "La donación revocable de todos los bienes o de una cuota de ellos se
mirará como una institución de heredero, q sólo tendrá efecto desde la muerte del
donante". "Sin embargo, podrá el donatario de todos los bienes o de una cuota de
ellos ejercer los D°s de usufructuario sobre las especies q se le hubieren entregado".
CAPITULO UNDECIMO
DERECHOS DE ACRECIMIENTO Y DE SUSTITUCION
PARRAFO I: DERECHO DE ACRECIMIENTO
Acuérdense q el D° de sustitución prefiere al de acrecimiento.
128
403. Concepto: art. 114 7 "Destinado un mismo objeto a 2 o + asignatarios, la
porción de uno de ellos, q x falta de éste se junta a las porciones de los otros, se dice
acrecer a ellas". Ej.: El testador dice: dejo mi herencia a Pedro, Juan y Diego. Si al
momento de la apertura de la sucesión Pedro había fallecido, la parte q a él habría
correspondido aumenta la de los otros asignatarios.
Somarriva lo define diciendo q "es aquel D° en virtud del cual existiendo 2 o +
asignatarios llamados a un mismo objeto sin determinación de cuota, la parte
del asignatario q falta se junta, se agrega, aumenta la de los otros
asignatarios".
129
delación (el actual llamamiento de la ley para aceptar o repudiar la asignación) queda
abierta para los restantes y respecto de toda la asignación". "El fundamento del D°
a acrecer, x lo tanto está en la voluntad expresa, q ha llamado a varios a toda la
asignación y a cada uno en particular, x lo q, deferida la asignación en su integridad a
todos ellos, si falta uno, el llamamiento subsiste para los restantes a la integridad del
objeto asignado".
409. Los asignatarios deben ser llamados sin determinación de cuota: "Este
acrecimiento no tendrá lugar entre los asignatarios de distintas partes o cuotas en
q el testador haya dividido el objeto asignado: cada parte o cuota se considerará en
tal caso como un objeto separado; y no habrá D° de acrecer sino entre los
consignatarios de una misma parte o cuota".
Luego si el testador deja una asignación (herencia o legado) a Pedro, Juan y Diego,
opera el acrecimiento, pero si deja un tercio a Pedro, un tercio a Juan y un tercio a
Diego, no hay acrecimiento.
413. Conjunción real y verbal: Es te caso ocurre cuando la misma cosa se asigna a
varias personas, en una misma cláusula del testamento, sin fijación de parte o cuota.
130
Ej.: Dejo mi fundo El Almendral a Agapito, Benito, Canuto y Donato. Llamados de
esta forma, si alguno de ellos falta, se produce acrecimiento. Es lo normal q suceda.
La primera excepción la contempla expresa% el art. 1148 inc. 2°: "Si se asigna un
objeto a 2 o + personas x iguales partes, habrá D° de acrecer". Se ha fallado al
respecto q si se deja una herencia "por mitades" a 2 herederos, hay acrecimiento, xq
decir x mitades equivale a decir "x partes iguales". Hay Jurisprudencia contraria. Salvo
que se hubiere asignado un sustituto.
La segunda excepción se encuentra en el artículo 1148 inc. 1 º; se va a producir
cuando se establece una asignación a favor de 2 o + asignatarios, fijándoles la
cuota y una de esas cuotas se asigna a 2 o + asignatarios sin señalamiento de
cuota. Ej.: Dejo un tercio de mis bienes a Pedro, un tercio a Juan y el tercio restante
a José y María. Entre estos últimos se puede producir el acrecimiento.
417. Que el acrecimiento no esté prohibido por el testador: Troplong decía: "el
testador puede prohibir el acrecimiento; pues este D° está fundado en la voluntad
presumida del testador, y esta voluntad q ha podido establecerlo, puede también
destruirle". Esta idea la recoge el art. 1155: "El testador podrá en todo caso prohibir
el acrecimiento". xq el testador podría decir: dejo la ¼ parte de libre disposición a
pedro y juan, pero en ningún caso operara el D° de acrecimiento entre ellos. Qué pasa
si se muere Juanito? No podríamos ver si Juanito tuvo hijos o no, xq en la sucesión
testada no opera el D° de representación, lo q le correspondía a Juanito, le
corresponde en este caso a los herederos para formar la legitima efectiva.
c) Cuando se cede una cuota hereditaria o una cuota sobre un legado, se entenderá
cederse al mismo tiempo las cuotas q x el D° de acrecer sobrevengan, salvo q se
131
haya estipulado otra cosa. Esto lo vimos en la cesión de D°s hereditarios, había q
poner una clausula: en ningún caso se cede lo q sobrevenga x D° de acrecimiento.
d) El acrecimiento es renunciable.
419. Efectos del acrecimiento: El efecto propio del acrecimiento es q la parte del
coasignatario q falta se agregue a la de los demás q no han sido llamados con
determinación de cuota. Este efecto no se produce ipso jure, desde q, el beneficiado
con el acrecimiento puede aceptarlo o repudiarlo. Y ello tiene "un fundamento lógico
y perfecta% equitativo, xq aunq esa porción esté libre de todo gravamen, no se puede
a nadie obligar a recibir un beneficio; y si el consignatario q aceptó la porción q a él le
correspondía en el objeto asignado se encuentra satisfecho con ella y no quiere
admitir su participación en la porción de otro asignatario q se le defiere, no hay razón
para forzarlo a aceptar ésta".
421. De las sustituciones: Esta materia está tratada en el párrafo 9º del Título
IV del Libro III, artículos 1156 y siguientes.
Como explica Somarriva, "la sustitución supone que en el testamento se
designe la persona que reemplazará al asignatario en caso de faltar éste, de
modo que si esto ocurre por cualquier causa, pasará a ocupar su lugar el
sustituto establecido por el testador".
La sustitución viene desde el Derecho Romano, y en su origen tenía por objeto
asegurar la existencia de un heredero que aceptara la herencia. En la actualidad
opera tanto para las herencias como para los legados.
132
423. Requisitos de la sustitución vulgar:
425. La sustitución puede ser de diversos grados: "La sustitución puede ser de
varios grados, como cuando se nombra un sustituto al asignatario directo, y otro al
primer sustituto". Ej.: Dejo mi herencia a Juan y para el caso de faltar a María, y si
esta última faltare, a Cristina. "El sustituto de un sustituto q llega a faltar, se
entiende llamado en los mismos casos y con las mismas cargas q éste, sin perjuicio de
lo q el testador haya ordenado a este respecto". Dejo a pedro si pedro no puede no
quiere q pase a Iván, si Iván no quiere o no puede q pase a Cristian, espero si pedro
acepta, q pasa con Cristian? Se va para la casa.
Xq no se repiten los fideicomisos sucesivos? Xq entraba la libre circulación de los
bienes.
428. Cuadro resumen de la forma como concurren los distintos D°s: Sabemos q
en la sucesión x causa de muerte pueden concurrir los D°s de transmisión,
representación, acrecimiento y sustitución. Interesa, entonces, precisar, la posible
colisión entre ellos.
CAPITULO DUODECIMO
133
DE LAS ASIGNACIONES FORZOSAS
Se aplica tanto en la sucesión testada como en la intestada
PARRAFO I: GENERALIDADES
134
Era requisito de esta asignación forzosa, q el cónyuge sobreviviente a la
fecha de fallecimiento del causante careciera de bienes o, para el caso de
tenerlos, fueren de monto inferior a lo q pudiere corresponderle a título
de porción conyugal. En este último caso se hablaba de porción
conyugal complementaria. (recuerden q esto tenía un carácter como de alimenticio) Este
requisito no estaba establecido en forma explícita en el Código, pero se
desprendía del art. 1176, q a la fecha en q entró en vigencia la Ley,
decía: "X RG, si el cónyuge sobreviviente tuviere bienes pero no de tanto
valor como la porción conyugal, sólo tendrá D° al complemento a título de
porción conyugal". lo q le hubiere correspondido x porción
conyugal.
Para los efectos de determinar si el cónyuge sobreviviente tenía
bienes, se consideraban todos los q poseía, sea a título de gananciales,
crédito de participación (si el régimen matrimonial era el de
participación en los gananciales) o x cualquier otro concepto. “Se
imputarán, x tanto, a la porción conyugal todos los bienes del cónyuge
sobreviviente, inclusive su mitad de gananciales, si no la renunciare, o,
si es el caso, su crédito de participación en los gananciales, y los q haya
de percibir como heredero abintestato en la sucesión del difunto". Sólo
quedaban excluidos los q el causante le hubiere asignado a título de
donación o asignación testamentaria.
Se daba al cónyuge sobre viviente la posibilidad de renunciar a sus
bienes, caso en q tenía D° a porción conyugal íntegra.
La porción conyugal era una baja general de la herencia, en todos los
órdenes de sucesión, salvo en el orden de los descendientes legítimos
(primer orden de sucesión regular), y ascendía a la cuarta parte de los
bienes del difunto, después de hechas las rebajas de los números 1 a 4 del
artículo 959 (1º Las costas de la publicación del testamento, si lo hubiere, y las
demás anexas a la apertura de la sucesión; 2º Las deudas hereditarias; 3º Los
impuestos fiscales q gravaren toda la masa hereditaria; 4º Las asignaciones
alimenticias forzosas). Si el causante había dejado descendencia legítima, la
porción conyugal ascendía al doble de lo q x legítima rigorosa o efectiva
correspondía a cada hijo legítimo, salvo si había uno solo, en q era igual
a la legítima rigorosa o efectiva de ese hijo. Es + o menos lo
mismo, pero ahora la cónyuge concurre como heredera y no
tiene xq renunciar, tenga o no tengo bienes, incluso aunq
tenga + bienes, le corresponde igual. Imagínense una mujer
separada de bienes q normal% tenía bienes, ella no llevaba
porción conyugal, si su patrimonio era parecido al del
cónyuge fallecido, q es lo que llevaba? Nada, a no ser q
renunciara a lo suyo, lo cual era un pésimo negocio y eso
quería decir q si renunciaba a lo suyo, eso pasaba todo a la
masa hereditaria y luego se repartía entre todos.
Presentaba la porción conyugal una multiplicidad de problemas, q feliz%
con su derogación, irán despareciendo, pues cada día habrá menos
casos de sucesiones de causantes fallecidos antes de la Ley Nº 19.585.
135
un hijo natural y éste a su vez también tenía un hijo natural, x lo tanto ese hijo
natural de pedro no podía ser asignatario de la cuarta de mejoras y tampoco tenía
D° a representación, solo representaba su descendencia legitima.
136
causante estaba obligado a pagarlos, la obligación se haga efectiva en
la masa hereditaria.
137
la obligación alimenticia" lo que hace es contratar una renta vitalicia, los herederos
contratan con una compañía de seguros y ellos pagan la renta vitalicia.
441. De las legítimas: El art. 1181 define la legítima como "aquella cuota de
los Bienes de un difunto q la ley asigna a ciertas personas llamadas
legitimarios", "Los legitimarios son x consiguiente herederos". De aquí
surge el dicho de las legítimas es para los legitimarios. Los legitimarios son
herederos, pero no todo heredero es legitimario.
La primera observación q nos merece este art. Es q es innecesario,
desde q al decir q la legítima es "una cuota" de los bienes del difunto,
está reconociendo q el legitimario es un asignatario a título universal, lo q
significa, q es heredero.
Se despende entonces q el legitimario es aquel heredero al q la ley le
asigna el todo o parte de la legítima.
138
quedado sin efecto la disposición), los legitimarios llevarían toda la herencia,
quedando el heredero no legitimario sin D° alguno. Para evitar este
problema, el art. 1191, inc. final, dispone q en ese caso prevalecen las
reglas de la sucesión intestada.
Con los actuales órdenes sucesorios, es difícil q este problema se
presente, pues en el primer orden, son todos legitimarios; en el segundo
orden, la misma cosa; en el tercero, cuarto y quinto orden ninguno de los
que concurren son legitimarios. El problema se puede presentar en las
sucesiones abiertas antes de entrar en vigencia la Ley Nº 19 .585 y también
en las sucesiones abiertas bajo la vigencia de la Ley Nº 19.585 cuando
concurre un adoptado, Ley Nº 7.613, con los hijos o el cónyuge
sobreviviente, pues el adoptado no es legitimario.
139
3. Los hijos naturales personalmente o representados por su
descendencia legítima; H A S T A A C A I M P R I M I E D I
4. Los padres naturales que hubieren reconocido al hijo
(reconocimiento voluntario).
140
Luego el profesor hace leer nuevamente el art. Explica q x eso se
habla de la libre disposición y no de la mitad de la parte de libre disposición, xq ese es
solo uno de los casos. Importante aprender
141
c) los desembolsos hechos x el causante para el pago de una deuda de un
legitimario descendiente suyo le estaban rematando la casa y fue (el causante) y
le pago la deuda, y
d) los legados que el causante hubiere entregado en vida.
142
cuota o cantidad; sin perjuicio de valer en lo q excedieren a ella, como mejora, o
como el difunto expresa% haya ordenado".
462. Segundo acervo imaginario aquí también están los legitimarios pero see
dono a un tercero: El segundo acervo imaginario lo contemplan los artículos 1186 y
1187.
El primero dice: "Si el q tenía a la sazón legitimarios hubiere hecho donaciones entre
vivos a extraños, y el valor de todas ellas juntas excediere a la cuarta parte de la
suma formada x este valor y el del acervo imaginario, tendrán D° los legitimarios
para q este exceso se agregue también imaginaria% al acervo, para la computación
de las legítimas y mejoras".
Luego, este segundo acervo imaginario sólo procede cuando se han hecho donaciones
irrevocables a personas q no son legitimarios. Se va hacer una venta simulada, y no
una donación y que se puede hacer en este caso, hay q hacer es solo una ACCION
DE SIMULACION, eso no +, q es lo importante en la simulación? primero q se declare
el acto simulado y q se ordene la inscripción conservatoria, eso van a pedir y q van a
decir en su DDA de simulación? Con fecha tanto tanto, el señor Juan Pérez, celebro
un supuesto contrato de compraventa don doña tanto tanto, q compro el inmueble en
el valor del avaluó fiscal en la suma de 50 millones de pesos, en tanto q su valor
comercial son 100, pero aún + esta señora, doña tanto tanto no trabaja, no tiene
ingresos, no produce nada, no tiene ingresos conocidos, legítimos, x lo tanto alego q
esto se trata de una simulación, el acto simulado es LA COMPRAVENTA y el acto
disimulado es LA DONACIÓN, tenemos legitimación activa toda vez q tenemos
interés, tonto en cuanto han sido burladas nuestras legítimas, toda vez q según lo q
establece, a propósito del según acervo imaginario art. 1186 y siguiente este es
protegido respecto de las donaciones revocables e irrevocables q hubiere hecho el
causante, les quedo claro, NO es la nulidad, ni la acción reivindicatoria.
Basilio pregunta si poniéndonos creativos podríamos igual interponer nulidad, ya
ayudemos a Basilio cual sería una causal de nulidad? Que el padre de ellos creyó que
estaba haciendo otro tipo de contrato y no compra venta de esta persona, ya ERROR,
pero ojo q esa acción tiene un plazo distinto de prescripción, q son 4 años contados
desde la celebración del acto o contrato, no se podrían decir q el señor les conto q se
había equivocado, pero si estaba muertos difícil, entienden q hay un problema
probatorio, pero si ustedes establecen q tenían una mala relación con su padre, les
resultara mucho más fácil probar la simulación.
El Iván pregunta qué pasaría si no hubiera sido compraventa, solo donación, y el
profe responde q en ese caso hay q hacer un trámite previo q se llama insinuación
de las donaciones, en ese caso hay q ir donde un abogado y le va a decir q tiene
que hacer el trámite y es un trámite judicial y eso dejaría de manifiesto la donación
y va a operar el segundo acervo imaginario, esto no se va a sustentar en el tiempo.
463. Requisitos del segundo acervo imaginario:
a) que el causante haya hecho una donación irrevocable a quien no es legitimario;
b) que al momento de hacer la donación el causante tuviere legitimarios si hubiera
hecho la donación cuando estaba soltero no hay problema, xq ustedes (los hijos)
deben haber tenido una existencia legal al momento de la donación;
c) que al momento de la apertura de la sucesión existan legitimarios si no existen
no hay nada q hacer, y
d) que las donaciones sean excesivas. (de acuerdo a las fuerza del patrimonio) y
aquí también queda excluido lo q dijimos de los regalos de cumpleaños, de
matrimonio., de uso social.
464. Donación irrevocable a quien no es legitimario: habla de donaciones
entre vivos, q, como sabemos, es lo mismo q hablar de donaciones irrevocables. Y
tienen q ser hechas a quienes no son legitimarios, pues en caso contrario, se está en
el primer acervo imaginario.
143
465. Al hacer la donación el causante debe tener legitimarios: Ello se
desprende de la frase "a la sazón"
466. Al momento de la apertura de la sucesión deben existir legitimarios:
Ello es así, pues la formación de este acervo tiene x objeto proteger a quienes
tengan tal calidad al tiempo de abrirse la sucesión. Estos legitimarios no tienen
xq ser los mismos q existían cuando se hizo la donación, pues tal requisito no lo
contempla la ley. José Clemente Fabres sostiene lo contrario, pero su opinión no
ha tenido mayor acogida en la doctrina.
467. Donaciones deben ser excesivas: Las donaciones serán excesivas cuando
todas ellas juntas excedan a la cuarta parte de la suma formada x este valor ( el de
todas las donaciones) y el del acervo líquido o del primer acervo imaginario si se
hubiere formado. Luego, se suman al primer acervo imaginario el valor de las
donaciones y se saca la cuarta parte. Lo q excede esa cuarta parte es una donación
excesiva que debe acumularse imaginaria%.
468. Acción de inoficiosa donación: El art. 1187 otorga a los legitimarios la
acción de inoficiosa donación para dejar sin efecto las donaciones hechas a extraños,
cuando fueren de tal magnitud q excedan la parte de q el testador ha podido
disponer a su arbitrio, menoscabando las legítimas rigorosas o la cuarta de mejoras.
Dice esta disposición q, en tal caso, "tendrán D° los legitimarios para la restitución
de lo excesiva% donado, procediendo contra los donatarios en un orden inverso al
de las fechas de las donaciones, esto es, principiando x las + recientes". Esta norma
agrega q "La insolvencia de un donatario no gravará a los otros". Esto tiene
importancia, porque si el del 99, ahora es insolvente ahora no tiene nada, pero si se
le hizo donación cuantiosa a él, en ese caso, lo q hay q hacer es que igual% hay q
considerarlo, el monto q se le dono a él va a pasar al siguiente, hay q juntar 300 y el
primero eran 200 y el segundo eran 200 también, pero hay q juntar 300, como el
primero tenía 200, nos faltaron solo 100 del segundo, pero el primero es insolvente x
lo tanto x cuanto perseguimos al segundo? Solo x 100 xq la insolvencia no graba a
los demás.
Es importante tener presente q esta acción tiene x objeto restituir lo excesiva%
donado. "Es decir, la donación subsiste en la parte q no es excesiva. X consiguiente,
creemos q lo q debe restituir el donatario es el dinero necesario para evitar el
menoscabo de las legítimas y de la cuarta de mejoras".
469. Características de la acción de inoficiosa donación:
a) es personal, y
b) es patrimonial, de donde se sigue que es renunciable, transferible, transmisible
y prescriptible.
Respecto al plazo de prescripción, Somarriva afirma q con buenas razones se puede
sostener q es de 5 años (x aplicación del art. 2515, q es la RG en materia de
prescripción) o de 4 años, dado q el art. 1425 establece q "Son rescindibles las
donaciones en el caso del art. 1187". Nos pronunciamos x los 5 años, pues
estimamos q el empleo de la forma verbal "rescindibles" es incorrecto, ya q no se
trata de una acción de nulidad, relativa, pues no hay un vicio originario. Este no
es el único caso en que el Código emplea indebida% la palabra "rescisión" o
"rescindibles" (véase a modo de ejemplo el art. 2468, Acción pauliana o
revocatoria). En el mismo sentido Fernando Rozas Vial, quien expresa q en su
concepto la acción de inoficiosa donación es personal, y tiene x objeto obtener dinero,
prescribe según las RG en materia de prescripción extintiva. Esto es, 5 años
contados desde q la obligación se hace exigible. Creemos q la obligación se hace
exigible al abrirse la sucesión (al fallecer el causante)"
470. ¿Son 2 los acervos imaginarios? Las denominaciones "primer acervo
imaginario" y "segundo acervo imaginario" se deben a don Miguel Luis Amunátegui.
La pregunta q cabe formular es si efectiva% existen estos 2 acervos. La doctrina
nacional, en general, acepta esa nomenclatura. Una opinión distinta encontramos en
Meza Barros: "La verdad es, q la ley no hace esa distinción. Ha prescrito diversas
acumulaciones, sea para igualar a los legitimarios, sea para protegerlos de la
inconsiderada liberalidad del testador a favor de extraños". Compartimos esta
opinión.
471. La calidad de legitimario se adquiere cuando concurren los supuestos
q la constituyen: Con ello queremos decir q los legitimarios tienen tal condición
144
desde antes de que fallezca el causante. Así lo prueban varias disposiciones q hacen
referencia a los legitimarios antes del fallecimiento del causante, art. 1200, 1204,
1226. Así lo ha dicho la jurisprudencia: "La ley reconoce a una persona la calidad de
legitimario de otra desde el momento q nacen los vínculos de parentesco previstos
en el artículo 1182 del CC (Los hijos, personal% o representados x su descendencia;
Los ascendientes, y El cónyuge sobreviviente). X lo q no cabe confundir el
momento en q se tiene la calidad de heredero, lo q ocurre cuando se abre la
sucesión, con la oportunidad en q se adquiere la calidad de legitimario, ya q si bien
tienen la calidad de herederos, su situación jurídica, incluida las protecciones q la ley
consagra, excede el estatuto legal de un heredero". La sentencia agregó q "El
régimen jurídico de los legitimarios varía según si la persona q debe la legítima esté
viva o fallecida, pues sólo en este último caso se reviste plena% de todos los
atributos q la ley consagra, aunq es cierto q antes de la muerte de esta última
existe un vínculo legal intersubjetivo q genera intereses jurídicos".
472. Forma de enterar las legítimas: "Todos los legados, todas las donaciones,
sean revocables o irrevocables, hechas a un legitimario, q tenía entonces la calidad
de tal, se imputarán a su legítima, a menos q en el testamento o en la respectiva
escritura o en un acto posterior auténtico aparezca q el legado o la donación ha sido
hecha a título de mejora",
"Sin embargo, los gastos hechos para la educación de un descendiente no se
tomarán en cuenta para la computación de las legítimas, ni de la cuarta de
mejoras, ni de la cuarta de libre disposición, aunq se hayan hecho con la calidad
de imputables".
"Tampoco se tomará en cuenta para dichas imputaciones los presentes hechos a un
descendiente con ocasión de su matrimonio, ni otros regalos de costumbre".
Luego, el causante puede integrar la legítima de diversos modos, x ej.,
instituyéndolo heredero en su legítima, asignándole legados en su favor con cargo
a su legítima; haciéndole donaciones revocables o entre vivos, con cargo a su
legítima. Incluso puede indicar en su testamento los bienes q habrán de componer su
legítima.
Como, según lo q se acaba de expresar, la legítima puede ser enterada mediante
legados "es lícito admitir q no siempre será una asignación a título universal, y, x lo
mismo, el legitimario no es necesaria%, heredero" Si la sucesión es intestada, la
situación es diferente, pues en ese caso, el legitimario siempre será heredero, y
la legítima se integrará con lo q le corresponda como legitimario según el orden
sucesoral en q concurra.
145
b) Las donaciones, legados o desembolsos hechos para pagar deudas del
legitimario cuando el testador ha expresado que lo hizo a título de mejoras:
Esto, a juicio de Somarriva, significa q el legislador no presume las mejoras. "Como
no las presume, toda donación o legado de q haga objeto el causante al legitimario
debe imputarse a su legítima."
c) Los gastos de educación de un descendiente, aunque se hayan hecho
con la calidad de imputables.
d) Las donaciones hechas a un descendiente con ocasión de su matrimonio
ni otros regalos de costumbre.
478. Que lo dado a título de legítima sea inferior a la mitad legitimaria: "si
la suma de lo q se ha dado en razón de legítimas no alcanzare a la mitad del acervo
imaginario, el déficit se sacará de los bienes con preferencia a toda otra inversión".
Luego las legítimas pasan a ser una asignación forzosa q se paga preferente%.
146
PARRAFO IV: DE LA CUARTA DE MEJORAS
147
testador. Si se establecen en beneficio de otra persona, son nulos absoluta%. Es
decir impongo un gravamen a un descendiente, en favor de un cónyuge o al cónyuge
en favor de un descendiente, pero no a mi descendiente en favor de un tercero o a mí
en favor de un tercero
PARRAFO V: DESHEREDAMIENTO
490. Del desheredamiento: El artículo 1207 "una disposición testamentaria en q
se ordena q un legitimario sea privado del todo o parte de su legítima. No valdrá el
desheredamiento q no se conforme a las reglas q en este título se expresan"
148
492. Requiere de la existencia de un testamento: se desprende de la propia
definición: "el desheredamiento es una disposición testamentaria"
149
PARRAFO VI: DE LA ACCION DE REFORMA DE TESTAMENTO
498. De la acción de reforma de testamento: Es aquella acción q la ley confiere
a los legitimarios para obtener q sean respetadas las legítimas, cuando el testador
no les ha dejado lo q x ley les corresponde. Esta definición resulta del art. 1216:
"Los legitimarios a quienes el testador no haya dejado lo q x ley les corresponde,
tendrán D° a q se reforme a su favor el testamento ''.
150
D°s, la acción puede intentarla el cesionario; no es q cedan particular% la acción,
sino q al ceder todos los D° hereditarios, el cesionario puede intentar la acción.
Transmisible xq si el legitimario no la intentó en vida, podrán hacerlo sus
herederos, situación expresa%.
CAPITULO DECIMOTERCERO
151
DE LA APERTURA DE LA SUCESION
511. No cabe oposición a esta medida: nadie se puede oponer "Se procederá a
la guarda y aposición de sellos respecto de todos los muebles y papeles q se
encuentren entre los bienes de la sucesión, no obstante cualquier oposición".
514. Costos de esta medida: "El costo de la guarda y aposición de sellos y de los
inventarios gravará los bienes todos de la sucesión, a menos q determinada%
152
recaigan sobre una parte de ellos, en cuyo caso gravará sólo esa parte". Cuando la
norma dice q se gravará todos los bienes de la sucesión, nos está indicando q es una
baja general de la herencia. Y cuando señala q no ocurre lo anterior cuando la
medida recaiga en una parte de los bienes de la sucesión, quiere decir q si se
trata de bienes q sólo interesen a determinadas personas, son éstas las q deben
soportar el gasto.
153
519. Situación especial de la mujer casada en régimen de sociedad
conyugal: "el marido requerirá el consentimiento de la mujer casada bajo el
régimen de sociedad conyugal, para aceptar o repudiar una asignación deferida a
ella. Esta autorización se sujetará a lo dispuesto en los dos últimos incisos del art.
1749". X escritura pública (es una autorización solemne)
154
alguien toma el título de heredero, cuando lo hace en escritura pública o privada,
obligándose como tal heredero, o en un acto de tramitación judicial". Así se ha
fallado q importa aceptación de una herencia solicitar la posesión efectiva de los
bienes del causante. También supone aceptación de una herencia la enajenación de
cualquier efecto hereditario a menos que haya sido autorizado x el juez a petición
del heredero, protestando éste q no es su ánimo obligarse en calidad de tal. En
cambio, "los actos pura% conservativos, los de inspección y Administración
provisoria urgente, no son actos q suponen por sí solos la aceptación" x ej.
Necesitamos vender el anillo para cambiar el techo, este acto en ningún caso
constituye aceptación.
En el caso de la repudiación, RG, es expresa, "La repudiación no se presume
sino en los casos previstos x la ley". Un caso en q se presume se produce cuando el
heredero se constituye en mora de declarar si acepta o repudia, pues en ese caso,
se entiende q repudia. Esto es a propósito de la herencia yacente, q es distinta a la
herencia bacante, q es cuando la señora se murió hace 20 años y la casa quedo
botada y se denuncia a bienes nacionales, al fisco.
528. Cuando son varias las asignaciones se puede aceptar una y repudiar
otra: Sin embargo, esta facultad tiene un límite: "no se podrá repudiar la
asignación gravada, y aceptar las otras, a menos q se defiera separada% x D° de
acrecimiento o de transmisión, o de substitución vulgar o fideicomisaria; o a
menos q se haya concedido al asignatario la facultad de repudiarla separada%". No
pueden andar escogiendo, a menos que sea x D° de acrecimiento
155
"Se mirará como repudiación intempestiva, y no tendrá valor alguno, el permiso
concedido x un legitimario al q le debe la legítima para q pueda testar sin
consideración a ella".
156
El Código ha dado algunas reglas especiales relativas a la aceptación de las
herencias, que se refieren a la herencia yacente y al beneficio de inventario.
157
Cabe agregar q, puede desarrollar incluso aquellos prohibidos a los curadores de
bienes si justificada su necesidad, el juez los autorizare previa%.
"Toca a los curadores de bienes el ejercicio de las acciones y defensas judiciales de
sus respectivos representados; y las personas q tengan créditos contra los bienes
podrán hacerlos valer contra los respectivos curadores". Se ha fallado q "la
circunstancia de haberse designado curador de bienes de la herencia yacente libera
al acreedor de cumplir con la norma del artículo 1377 del CC (Los títulos ejecutivos
contra el difunto lo serán igual% contra los herederos; pero los acreedores no podrán
entablar o llevar adelante la ejecución, sino pasados 8 días después de la notificación
judicial de sus títulos).
541. Herencia yacente y herencia vacante: Son conceptos distintos. La herencia
yacente es la q se declara judicial%, cuando no hay quien administre los bienes
hereditarios y han transcurrido + de 15 días desde la apertura de la sucesión. En
cambio, la herencia vacante es la q corresponde al Fisco de Chile, a falta de todo
otro heredero. Hay personas q se dedican a ver herencias vacantes y otras a estafar,
inventando un mandato con anterioridad a la muerte del causante y enajenan a
nombre de un tercero.
542. La herencia yacente no es persona jurídica: Borja afirma q "la herencia
yacente es una persona ficticia o ideal q a los ojos de la ley existe como
cualquiera otra persona jurídica". Esta opinión no encuentra aceptación en la
doctrina nacional.
Hay dos normas del CC q sirven de apoyo a los q afirman q es una persona
jurídica:
Art. 2500; "la posesión principiada x una persona difunta continúa en la herencia
yacente, q se entiende poseer a nombre del heredero"
Art. 2509; " el segundo dispone, al tratar de la suspensión de la prescripción, en su
inc. segundo, q "Se suspende la prescripción ordinaria, a favor de las siguientes
personas; 3º. La herencia yacente". Además, se argumenta, la herencia yacente
es un patrimonio y al ser el patrimonio es un atributo de la personalidad, x lo q no
puede existir sin un sujeto.
Sin embargo, el artículo 2500 no dice q la herencia yacente sea una persona
jurídica. En cuanto a la frase "en favor de las personas siguientes" q se encuentra en
el art. 2509, ella tiene una explicación histórica. Ocurre q en el proyecto de 1853,
la redacción del art. 2689 (actual 2509) era otra. Decía: "se suspende la
prescripción: 4º, contra la herencia yacente. Las prescripciones principiadas x una
persona difunta continúan en la herencia yacente, q se entenderá poseer a nombre
del heredero". Como se ve, no se hablaba de "personas". Al cambiarse la redacción
de la norma en el proyecto inédito se incurrió en el error de hablar en términos
generales de la suspensión "a favor de las personas siguientes", sin q haya E° en el
ánimo del redactor de la norma transformar a la herencia yacente en una persona
jurídica. Final%, como observa Somarriva, el art. 2346 despeja cualquier duda, ya q
al decir q "se puede afianzar a una persona jurídica y a la herencia yacente", clara%
está reconociendo q esa última no es persona jurídica.
Final% demuestra q no es persona jurídica el hecho de q aceptada la herencia, los
efectos de la aceptación se retrotraigan a la fecha en q la herencia se defiere, sin
solución de continuidad. Lo vieron en procesal penal, en cuando a la prisión
preventiva, cuando una persona está en prisión x una causa, o en prisión preventiva
x otra causa y hay un justo temor de q si el tipo sale en libertad se va escapar, lo
dejan detenido hasta resolver la otra causa, xq además no puede estar cumpliendo
una pena y además estar con prisión preventiva.
543. Efecto absoluto de la sentencia q, a instancia de un acreedor
hereditario o testamentario, declara heredero a una persona: "El q a
instancias de un acreedor hereditario o testamentario ha sido judicial% declarado
heredero, o condenado como tal, se entenderá serlo respecto de los demás
acreedores sin necesidad de nuevo juicio". Esa disposición q clara% constituye una
excepción a los efectos relativos de la sentencia, resulta absoluta% lógica, pues si
una persona es heredero de otra, tal calidad debe tenerla respecto de todos. El
muerto tenía 5 acreedores, uno solicito la herencia yacente y solo uno de ellos (de los
herederos) acepto la herencia yacente, ese heredero q acepto es heredero frente a
158
los otros 4 acreedores no solo frente al que la pidió, es erga ormes, es decir frente a
todos, no hay necesidad que los otros acreedores inicien un nuevo juicio.
544. Terminación de la herencia yacente.
a) cuando la herencia es aceptada por alguno de los herederos; basta con uno
b) por la venta de los bienes de la sucesión, en conformidad al art. 484;
c) por la extinción o inversión completa de los bienes. Cuando señala se invirtieron
significa q se pagaron las deudas
545. ¿Qué ocurre cuando el testador designa albacea con tenencia sólo de
algunos bienes? Rodríguez se pregunta quién administra los bienes no
comprendidos en el albaceazgo. Estima q no cabe declarar la herencia yacente y
designarle un curador. Da varias razones:
a) estima q en conformidad al art. 1296, el albacea designado tiene atribuciones
destinadas a velar x seguridad e integridad de todos los bienes aun de aquellos
respecto de los cuales no se le ha entregado la tenencia;
b) de acuerdo al art. 1240, no se puede declarar yacente una herencia si el causante
ha designado albacea con tenencia de bienes, sin q la norma distinga si la tenencia
es total o parcial;
c) no parece posible q en una misma sucesión coexista una administración del
albacea, q en parte realice el albacea y en parte un curador, y
d) final% el albacea sin tenencia de bienes, es un curador de bienes y como tal, en
ausencia de los herederos y a falta de disposición en el título de los ejecutores
testamentarios q resuelva el problema, tiene las facultades q a los curadores de la
herencia yacente les acuerdan los art. 487, 488, 489 y 490
547. Concepto. El art. 1247 "el beneficio de inventario consiste en no hacer a los
herederos q aceptan responsable de las obligaciones hereditarias y testamentarias,
sino hasta concurrencia del valor total de los bienes q han heredado"
548. Requisitos del beneficio de inventario: El único requisito q establece la ley
para q proceda este beneficio es q se haga inventario solemne antes de aceptar la
herencia, exigencia q se desprende del art 1245, q hace responsable de todas las
obligaciones transmisibles del difunto al q hace actos de heredero sin previo
inventario solemne. El heredero q ha aceptado la herencia sin practica inventario
solemne ha incorporado a su patrimonio la asignación pura y simple%, quedando
desde ese momento impedido de invocar este beneficio.
Es oportuno recordar q el inventario solemne se encuentra definido en el CPC, como
el q se hace previo decreto judicial, x funcionario competente, con los requisitos
legales. Y en el mismo Código se indican quienes son los funcionarios competentes y
cuáles son las formalidades legales.
549. Características del beneficio de inventario:
a) sólo favorece a los herederos, no a los legatarios;
b) es de orden público; x lo tanto es irrenunciable
c) no requiere de declaración judicial;
d) no produce separación de patrimonios.
550. Sólo favorece a los herederos: es una razón de texto "el beneficio de
inventario consiste en no hacer a los herederos q aceptan responsables de las
159
obligaciones hereditarias y testamentarias, sino hasta la concurrencia del valor total
de los bienes q han heredado" .Los legatarios carecen de este beneficio y tampoco lo
necesitan puesto q su responsabilidad subsidiaria sólo alcanza hasta el valor de su
respectivo legado.
551. Es un beneficio de orden público: "El testador no podrá prohibir a un
heredero el aceptar con beneficio de inventario"
552. No requiere de declaración judicial: se desprende q para tener este
beneficio sólo es necesario q se practique inventario solemne antes de la aceptación
de la herencia. "Habiendo precedido inventario solemne, gozara del beneficio de
inventario.
553. No produce separación de patrimonios: Ello significa q la responsabilidad
del heredero beneficiario se puede hacer efectiva (hasta el valor de lo que ha
recibido) en todo su patrimonio y no sólo en los bienes q deriven del causante.
Aclarado lo anterior, es preciso agregar q esta característica no es aceptada x la
unanimidad de la doctrina. Sin embargo, es la opinión mayoritaria de los autores
nacionales. También la jurisprudencia se inclina x esta posición. En cambio
encontramos una opinión contraria en Meza Barros, en Figueroa Yañez y Barros
Errázuriz.
En apoyo de la tesis mayoritaria, se dan varias razones:
a) sólo lomita la responsabilidad hasta el monto de lo heredado, sin q exprese q sólo
puede hacerse efectiva en los bienes q deriven del causante. La misma idea aparece
reiterada en el inc. 2° del art 1260;
b) si se produjera la separación de patrimonios, el legislador habría limitado la
disposición de los bienes heredados, para evitar q los acreedores del difunto
pudieran resultar perjudicados, cosa q no ha hecho;
c) el CPC permite al heredero beneficio cuando se le embargan bienes propios para
pagar las deudas del causante, oponerse a la ejecución de acuerdo al procedimiento
de las tercerías, pero "eso sólo puede hacerlo cundo ha abandonado los bienes a los
acreedores o los ha consumido en el pago de las deudas y cargas de la herencia. Si
no ha sucedido así, pueden embargársele bienes propios para el pago de las deudas
hereditaria y testamentarias",
d) Si hubiera separación de patrimonio, estaría de + el art 1259, q dispone q las
deudas y créditos del heredero beneficiario no se confunden con las deudas y créditos
de la secesión.
Como argumentos de opinión minoritaria podrían señalarse los siguientes:
a) Las obligaciones q pueden existir entre el causante y el heredero no se extinguen x
confusión, lo que demuestra q se trata de 2 patrimonios distintos;
b) Si el beneficio de inventario no produjera la separación de patrimonios, no se
puede explicar la subrogación legal del art 1610 N° 4 (Del heredero beneficiario que
paga con su propio dinero las deudas de la herencia), según la cual el heredero
beneficiario q paga con sus propios dineros las deudas del causante, se subroga en
los D°s del acreedor a quien paga;
c) Se establece q "las preferencias de los créditos de primera clase, a q estaban
afectos los bienes del deudor difunto, afectarán de la misma manera los bienes del
heredero, salvo q éste haya aceptado con beneficio de inventario...", tampoco tendría
explicación si no hubiera separación de patrimonios;
d) el heredero beneficiario puede liberarse de toda responsabilidad probando q los
bienes del causante han sido íntegra% consumidos (gastado) en el pago de las
deudas hereditaria y testamentarias. Luego la liberación del heredero no se produce
si ha satisfecho deudas hasta un cierto valor, sino si prueba q invirtió en el pago
todos los bienes incluidos en el patrimonio del causante.
554. Todos los herederos pueden aceptar con beneficio de inventario: el
testador no les puede privar de este D°. Esta regla general tiene excepciones en dos
sentidos:
a) hay personas que están obligadas a aceptar con este beneficio, y
b) hay herederos que carecen de este beneficio.
160
555. Personas obligadas a aceptar con beneficio de inventario:
a) los coherederos, cuando alguno de ellos acepta la herencia con beneficio
de inventario. "Si de muchos coherederos, los unos quieren aceptar con beneficio
de inventario y los otros no, todos ellos serán obligados a aceptar con beneficio de
inventario; quiere decir q si uno acepta con beneficio de inventario los demás quedan
obligados aceptar el beneficio de inventario
b) los herederos fiduciarios;
c) las personas jurídicas de D° público. Fisco y establecimientos públicos.
d) las personas incapaces
556. Consecuencias q se siguen si quienes deben aceptar con beneficio de
inventario no cumplen con esta exigencia: "no cumpliéndose con lo dispuesto en
este art, las personas naturales o jurídicas representadas, no serán obligadas x las
deudas y cargas de la sucesión sino hasta concurrencia de lo q existiere de la
herencia hasta el tiempo de la DDA o se puede haberse empleado efectiva% el
beneficio de ella".
Como explica Somarriva, de acuerdo a esta disposición, viene a resultar q estas
personas pasarían a tener beneficio de inventario x el sólo ministerio de la ley y
hasta podría pensarse q quedan en mejor situación q quienes aceptan lisa y llana%
con beneficio de inventario, pues el q hace uso de este D°, limita su responsabilidad a
los bienes q recibió x herencia. En este caso, en cambio, la obligación alcanza hasta
la concurrencia de lo q existiere de la herencia al tiempo de la DDA, y de lo q se
probare haber sido en beneficio de la persona en referencia.
559. Efectos del beneficio de inventario: a modo de resumen nos parece útil
recordar:
a) que su efecto principal es limitar la responsabilidad del heredero x las
deudas hereditarias o testamentarias hasta el monto de los bienes que ha
heredado. En relación con este efecto, es necesario agregar q “se hace responsable
no sólo del valor de los bienes q entonces efectiva% reciba, sino de aquellos q
posterior% sobrevengan a la herencia sobre q recaiga el inventario", “Se agregará la
relación y tasación de estos bienes al inventario existente con las mismas
formalidades q para hacerlo se observaron". Se hizo un inventario y después
aparecieron otros bienes, entonces se agregan al inventario.
Se ha fallado q al no señalar el legislador ninguna limitación a las obligaciones
hereditarias y testamentarias de las q se libera al heredero q se acoge a este
beneficio, se debe entender, de conformidad con el art 1247 del CC, q comprende
incluso aquellas no especificadas en el inventario. "Esta conclusión aparece también
amparada en una interpretación lógica de la norma legal, pues si se pensara q se
puede llegar, como ha ocurrido en el caso de autos, a q un acreedor del causante
161
prescinda de la declaración del heredero q ha aceptado bajo este D° q le da la ley, y
entender q, a pesar de ello, puede dirigirse en su contra una acción de cobro de un
crédito no incluido en el inventario, el precepto legal al q se está haciendo referencia
dejaría de tener efecto, y ello no es posible atendido su claro tenor literal.
b) que, según la doctrina amplia% mayoritaria, no produce separación de
patrimonios, y
c) "Las deudas y créditos del heredero beneficiario no se confunden con las
deudas y créditos de la sucesión". El contenido de este art lo repite el art 1669 al
tratar el modo de extinguir confusión. Este efecto significa q si el heredero era
acreedor del causante, puede cobrar su crédito a los demás integrantes de la
sucesión; y a la inversa, si era deudor del causante, la sucesión, puede cobrárselos.
560. Responsabilidad del heredero beneficiario por los bienes hereditarios:
"el heredero beneficiario será responsable hasta x culpa leve de la conservación de
las especies o cuerpos ciertos q se deban”. "Es de su cargo el peligro de los otros
bienes de la sucesión, y sólo será responsable de los valores en q hubieren sido
tasados".
Dentro de "las especies q se deben", están comprendidos los legados de especie o
cuerpo cierto instituidos x el causante a favor de terceros, y aquellos bienes q el
causante tenía en su poder como arrendatario, comodatario o a cualquier otro título q
le obligare a restituirlos a su dueño. En cuanto a q responda de culpa leve, nada tiene
de excepcional, desde q ésa es la responsabilidad normal de quien debe restituir
bienes ajenos.
En cuanto a "los otros bienes de la sucesión", son aquellos q no se deben como
especie o cuerpo cierto a terceros (ej., 6 vacas, 4 fanegas de trigo, etc.). Como las
cosas se pierden para su dueño, es lógico q esta pérdida afecte al heredero única%,
sea la pérdida culpable o fortuita. Los acreedores podrán exigir el pago de su crédito
haciéndolo efectivo en todo el patrimonio del deudor, de acuerdo a las RG (Art. 2465
Toda obligación personal da al acreedor el D° de perseguir su ejecución sobre todos
los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose
solamente los no embargables) y hasta concurrencia del valor de tasación. Entienden
esto de los géneros, es xq el legatario de género no se hace dueño de nada solo
adquiere un crédito personal contra los herederos y los herederos están obligados a
realizarle la tradición, x tanto si ellos están realizando la tradición implica q ellos son
dueños y las cosas producen y perecen para su dueño, x lo tanto si se perdieron las
especies el heredero soporta la perdida, pero tiene q pagar el legado y lo paga de sus
propios bienes.
561. Extinción de la responsabilidad del heredero beneficiario:
a) Por el abandono q, en cualquier tiempo, haga a los acreedores de los bienes q
debe restituir en especie y del saldo de los otros bienes, obteniendo de los acreedores
o del juez la aprobación de la cuenta de la administración q deberá presentarles. Es
decir le entrega los bienes a los acreedores.
Este D° a abandonar los bienes es un D° absoluto q el heredero beneficiario puede
ejercer en cualquier tiempo, pero q para q lo libere de responsabilidad, debe cumplir
los siguientes requisitos:
1) debe comprender todos los bienes, esto es, las especies o cuerpos ciertos de la
sucesión q estén en su poder y "todas las cosas genéricas q haya recibido y
mantenga o q se hayan subrogado en bienes de la sucesión (dinero, o cosas q se han
permutado o recibido en dación en pago)",
2) debe rendir cuenta a los acreedores de la administración de los bienes q recibió a
título de herencia, y
3) debe obtener la aprobación de la cuenta de los acreedores o del juez.
Es dudoso lo q ocurre si después de pagados los acreedores hereditarios y
testamentarios queda un sobrante. ¿Quién es el dueño de ese remanente? 2 son
las posibilidades:
Que pertenezca a los acreedores o q deba volver a los herederos. Si se estima
q el abandono importa una dación en pago, es evidente q sus propietarios son los
acreedores.
En cambio sí se concluye q se trata de una cesión de bienes, el remanente
pertenecería a los herederos. Esta última, a juicio nuestro, parece ser la buena
162
doctrina, pues no se divisa ninguna razón q justifiq el enriquecimiento de los
acreedores. Esa es también la opinión de Solar, de los profesores Domínguez, de
Escobar Riffo, y Meza Barros. La opinión contraria la sustentan Somarriva y Pablo
Rodríguez. Los herederos hicieron abandono de los bienes a los acreedores, le
aprobaron la cuenta, no hay ningún problema y x alguna razón extraña se
satisficieron todos los créditos y quedo un remante (sobrante) y aquí hay 2 tesis:
Sommariva y Rodriguez, dicen q los herederos hicieron una DACÓN EN PAGO (es un
modo de extinguir, algunos señalan q es un modo independiente, otros dicen q es
una modalidad del pago), entonces si es pago y el pago es tradición los acreedores se
hicieron dueño de las especies, y el pago es, fuera de un modo de extinguir las
obligaciones, mirar el pago del punto de vista del vendedor, el vendedor paga
entregando la cosa, q es tradición, x ende está cumpliendo con su obligación (el pago
es el cumplimiento de la obligación), pagar no es solo DINERO. Además la tradición
es una convención xq extingue la obligación, no solo crean y cuales solo crean, los
contratos y cuál es la relación entre contrato y convención, la convención es el
género y el contrato es la especie.
Y los demás autores que son mayoritarios, dicen q NO es dación en pago, sino q es
una cesión de bienes, lo vimos en obligaciones pero hoy esta sobrepasada xq se creó
la quiebra de persona naturales, (ley de insolvencia y re emprendimiento). Entonces
si es cesión de bienes y quedo un remanente, ese remanente no le pertenece a los
acreedores y hay q restituírselo a los herederos.
b) Por la aprobación de la cuenta rendida a los acreedores en la forma dispuesta en el
art 1262: "Consumidos los bienes de la sucesión , o la parte q de ellos hubiere
cabido al heredero beneficiario, en el pago de las dudas y cargas, deberá el juez, a
petición del heredero beneficiario, citar a los acreedores hereditarios y testamentarios
q no hayan sido cubiertos, x medio de tres avisos en un diario de la comuna o de la
capital de provincia o de la capital de la región, sin en aquélla no lo hubiere, para q
reciban de dicho heredero la cuenta exacta y en lo posible documentos de todas las
inversiones q haya hecho; y aprobada la cuenta x ellos, o en caso de discordia, x el
juez, el heredero beneficiario será declarado libre de toda responsabilidad ulterior.
CAPITULO DECIMOCUARTO
PARRAFO I: GENERALIDADES
562. Antecedentes: Esta materia está tratada en el párrafo 4 del Título VII del Libro
III del Código Civil, "De la petición de herencia y otras acciones del heredero", art
1264 y siguientes. Dos son las acciones que la ley le otorga al heredero que se haya
privado de la herencia o de bienes que integran el as hereditario; la acción de petición
de herencia que nace del derecho real de herencia; y la acción reivindicatoria que
nace del derecho de dominio que el causante tenía sobre sus bienes y que en virtud
del modo de adquirir sucesión por causa de muerte ha pasado a ser del dominio de los
herederos.
Cabe agregar que el heredero, como sucesor del de cujus, podrá ejercer las
demás acciones que correspondían a éste, como, por ejemplo, las acciones posesorias.
163
Recuerden q el sujeto activo de la acción reivindicatoria es el, dueño no poseedor y el
sujeto pasivo es el , poseedor no dueño
Ahora podría ser el mismo caso, pero lo que tiene Iván es un reloj y que es poseedor
de ese reloj y dice que se lo había prestado al papá de Cristian y Cristian dice que no,
porque el reloj lo compro el papá, por lo tanto lo que ejerce Cristian en este casa en la
acción reivindicatoria, xq recae sobre un bien determinado.
164
testamentario. También corresponde esta acción al cesionario de los derechos
hereditarios del heredero. Anakaren era la heredera, le cedió su Dº real de herencia
a Rosita y resulta q la herencia la comienza a poseer Iván, pero resulta q rosita igual%
puede interponer la acción de petición de herencia.
a) acción real
b) divisible
c) universal en cuanto a su objeto
d) mueble, x la discusión, si se califican como muebles o inmuebles y q final% deben
calificarse como muebles q es la RG según Leopoldo Urrutia
e) patrimonial
568. La acción de petición de herencia es una acción real: Ello porque nace del
derecho real de herencia y está destinada a su protección (art 577). Atendida su
naturaleza, debe interponerse en contra del que se encuentra ocupando la herencia o
bienes determinados del as hereditarios invocando la calidad de heredero.
165
572. Es una acción patrimonial: por cuanto persigue un beneficio pecuniario: la
restitución de la masa hereditaria o una cuota o porción de ella. De esta característica,
derivan varias consecuencias:
166
pertenecían al difunto, sino a los aumentos que posteriormente haya tenido la
herencia". Quedan comprendidos dentro de estos aumentos los intereses de un
crédito; las rentas de arrendamiento de una finca; los aumentos que hayan
experimentado los bienes por accesión; los bienes que hubieren vuelto al causante por
haberse resuelto un contrato celebrado por el causante, o por haberse anulado un
negocio jurídico celebrado por éste, etc.
Los bienes que vuelven al causante; se murió el papá de Cristian la herencia la está
poseyendo Iván y el papá de Cristian le había vendido un inmueble a Basilio y Basilio
no se lo había pago, x lo tanto q acción ejerció el papá de Cristian art. 1489, condición
resolutoria tacita, x lo tanto declarada la resolución, el inmueble vuelve al patrimonio
del causante y en este caso vuelve l patrimonio del falso heredero que es Iván, x lo
tanto Iván igual% debe restituir el bien xq si hubieran estado las cosas en el orden
correcto igual% el inmueble hubiera llagado a Cristian.
Lo mismo pasa con la nulidad, x ej. El papá de Cristian le vendió algo a Basilio y Basilio
actuó con fuerza, o dolo o hubo error, x lo tanto se declara la nulidad del contrato x lo
tanto tienen q hacerse las restituciones mutuas, x lo tanto Basilio se lo restituye al
falso heredero, q está poseyendo la herencia q es Iván, x lo tanto después si se acoge
la acción reivindicatorio Iván debe restituírselo a Cristian.
Respecto a la restitución de frutos y al abono de mejoras, en conformidad al art
1266, se aplican las reglas de la acción reivindicatoria, o sea, las prestaciones mutuas
(art 904 y siguientes). En cuanto a las enajenaciones y deterioros que hubieren
experimentado los bienes, el poseedor de buena fe "no será responsable de las
enajenaciones o deterioros de las cosas hereditarias, sino en cuanto le hayan hecho
más rico" q es la RG y la estudiaron a propósito de la nulidad; en cambio el de mala fe
responderá "de todo el importe de las enajenaciones y deterioros".
Se ha fallado que cuando se acoge una acción de petición de herencia "no es
necesaria la obtención de un nuevo auto de posesión efectiva, puesto que el mismo
efecto lo produce el reconocimiento de la calidad de herederos que ha sido obtenido al
impetrar la acción de petición de herencia" x o tanto obtenida la sentencia, q declara
acogida la acción de petición de herencia, hay que inscribirlo en el CBR, se pide
primero q se cancela la posesión efectiva de Iván y después hace una nueva
inscripción con la sentencia, x supuesto acompañada de la ejecutoria de la sentencia y
eso es suficiente como posesión efectiva.
a) Pagos hechos al heredero aparente. En conformidad al art 1576 inc. 2°, "el pago
hecho de buena fe a la persona que estaba entonces en posesión del crédito, es válido,
aunque después aparezca que el crédito no le pertenecía". Por consiguiente, esos
pagos son válidos, quedando quien los hizo liberado de la obligación correspondiente.
Iván dentro de las cosas q llevo dentro del as hereditario había un pagare y con el
decreto q le concedió la posesión efectiva va donde Marcia y se lo cobra, el millón de
pesos, y Marcia lo pago, x lo tanto ese pagare como fue exhibido, acredito la calidad
de heredero y estaba de buena fe, ese pagare es válido, sin perjuicio q tenga q
reintegrarle el millón de pesos a Cristian.
167
primer otrosí, acción reivindicatoria. Y el fundamento de la acción contra Marcia va a
ser q Iván era falso heredero.
Entienden además q si Marcia está poseyendo y esta de buena fe, adquiere la casa en
el plazo de 5 años, xq es poseedor regular y el poseedor regular necesita JUSTO
TITULO, BUENA FEY SI LO QUE SE INVOCA ES UN TITULO TRASLATICIO DE DOMINIO,
SE TIENE QUE HABER EFECTUADO LA TRADICION.
Y la buena como debe ser, la consulta es, se podría ser poseedor regular y estar de
mala fe, SI xq la buena fe, debe ser INICIAL, ES DECIR ES SOLO BUENA FE INICIAL.
Ej. Del código que Rosita robo a Cristian y se lo vende a Anakaren, Anakaren es
poseedora no dueña, está en posesión regular, xq tiene el justo título, tiene la buena
fe (q no se prueba, se presume) y además le efectuaron la tradición, pero Anakaren
después se dio cuenta que el código era de Cristian, aun así es poseedora regular, xq
su buena fe fue inicial, y la tradición q le hizo Rosita es válida, pero no produce sus
efectos normales, xq Anakaren no se hizo dueña del código.
576. Acción reivindicatoria del heredero: El art 1268 prescribe que "El heredero
podría también hacer uso de la acción reivindicatoria sobre cosas hereditarias
reivindicables, que han pasado a terceros, y no hayan sido prescritas por ellos" (inc.
1°). Si prefiere usar de esta acción, conservará, sin embargo, su derecho para que
el que ocupo de mala fe la herencia le complete lo que por el recurso contra terceros
poseedores no hubiere podido obtener, y le deje indemne; y tendrá igual derecho
contra el que ocupó de buena fe la herencia en cuanto por el art precedente se hallare
obligado (cuando se hubiere hecho más rico).
577. La acción reivindicatoria cuando los herederos son varios: Al ser varios los
herederos, todos ellos son comuneros de la especie que se pretende reivindicar, por lo
que para intentar la acción deben hacerlo todos de consuno. No pueden deducirla uno
en representación de los demás, por cuanto la acción reivindicatoria no es un acto de
administración. Lo que podría hacer cada heredero es reivindicar su cuota en
conformidad al art 892. Lo q se reivindica es la cuota. Iván lo único q saco de la
herencia fue un cuadro, x lo tanto Basilio reivindica su 50% contra Iván y la 50% de
Cristian, sigue corriendo la prescripción en favor de Iván.
CAPÍTULO DECIMOQUINTO
Deben entenderlo como un mandatario para después de sus días, como un mandato
que comienza a operar a la muerte del causante y no hay albacea sin testamento y
puede ser con tenencia de bienes o sin tenencia de bienes. Y ojo se puede nombrar a
uno de los herederos como albacea.
PARRAFO I: GENERALIDADES
578. Antecedentes: Esta materia está tratada en el Título VIII del Libro III del
Código, Art 1270 y siguientes. La primera de estas normas señala que "ejecutores
testamentarios o albaceas son aquellos a quienes el testador da el encargo de hacer
ejecutar sus disposiciones".
La palabra albacea proviene del árabe "cabezalero", o sea, que hace cabeza.
168
características especiales. Como lo dice el art 1270, el albacea es una persona a quien
se le formula un encargo, lo mismo que ocurre, según el art 2116, con el mandatario.
e) el mandatario tiene las facultades que le fija el mandante; en cambio las facultades
del albacea las fija la ley, sin que pueda el testador modificarlas (art 1298),
169
menos laborioso del cargo (art 1302). Nada impide, por otra parte, que pueda
convenirse entre los herederos y el albacea.
La fijación de la remuneración que hace el testador no puede ser objetada por los
herederos, en la medida que no se vulneren las asignaciones forzosas. Claro, porque
aquí también se podrían vulnerar las asignaciones forzosas, dejando remuneraciones
poderosas en cuanto al patrimonio que existe.
584. El rechazo del cargo constituye una causal de indignidad para suceder: Si
bien, según el art 1277, "el albacea nombrado puede rechazar libremente el cargo", si
lo rechazare sin razón, "se hará indigno de suceder al testador con arreglo al art 971,
inc2°" (art 1277 inc. 2°).
586. Plazo para aceptar el cargo: La ley no fija un plazo al albacea para aceptar el
cargo, pero permite a cualquier interesado en la sucesión que pida al juez que señale
un plazo razonable para que el albacea comparezca a ejercer su cargo o a excusarse
de servirlo (art 1276). Supongamos que le hicieron una asignación a Marcia y ella
quiere recibir su asignación y el albacea no toma el cargo, por lo tanto no le puede
pagar, no puede cumplir con la última voluntad del causante, por lo tanto Marcia
puede pedirle al juez un plazo razonable.
587. Sólo pueden ser albaceas las personas naturales: Excepción a la regla. En
principio sólo pueden ser albaceas las personas naturales. La excepción a esta regla se
encuentra en la Ley General de Bancos, que permite a estas instituciones cumplir esta
función.
588. Capacidad para ser albaceas: De acuerdo al art 1272, no pueden ser albaceas,
el menor de edad y las personas designadas en los art 497 y 498.
Los menores de edad son incapaces de ser albaceas aun cuando cuenten con la
autorización de su representante legal.
En cuanto a las personas designadas en los art 497 y 498, son los siguientes:
"Art 497: Los ciegos, los mudos, los dementes, aunque no estén en interdicción; los
fallidos mientras no hayan satisfecho a sus acreedores, los que estén privados de
administrar sus propios bienes por disipación, los que carecen de domicilio en la
República, los que no saben leer ni escribir; los de mala conducta notoria; los
condenados por delito que merezca pena aflictiva, aunque se les haya indultado de
ella; el que ha sido privado de ejercer la patria potestad según el art 271.
Art 498: Los que tienen que ejercer por largo tiempo, o por tiempo indefinido, un
cargo o comisión pública fuera del territorio chileno. Por ej: lo enviaron de embajador a
Francia.
170
d) Albaceas simples y fiduciarios, según deba o no cumplir encargos secretos o
confidenciales (art 1311).
591. Pluralidad de albaceas: Cuando los albaceas son varios, importa determinar la
forma como deben actuar y cuál es su responsabilidad.
Sobre el particular, podemos señalar las siguientes reglas:
a) la primera regla es porque deben actuar de acuerdo a lo dispuesto por el testador;
592. Atribuciones de los albaceas: Para estudiar esta materia debemos distinguir
entre
593. Albacea sin tenencia de bienes: La funciones del albacea sin tenencia de
bienes, se reducen:
171
En seguida el albacea, sea que el testador le haya encomendado o no el pago
de sus deudas, "será obligado a exigir que en la partición de los bienes se señale un
lote o hijuela suficiente para cubrir las deudas conocidas" (art 1286).
La omisión de estas diligencias hará responsable al albacea de todo perjuicio
que con ello se cause a los acreedores. Ello sin perjuicio de que "las mismas
obligaciones y responsabilidad recaerán sobre los herederos presentes que tengan la
libre administración de sus bienes, o sobre los respectivos tutores o curadores, y el
marido de la mujer heredera, que no está separad de bienes" (art 1287).
El albacea deberá pagar las deudas hereditarias con intervención de los
herederos presentes o del curador de la herencia yacente en su caso (art 1288). En
todo caso "aunque el testador haya encomendado al albacea el pago de sus deudas,
los acreedores tendrán siempre expedita su acción contra los herederos, si el albacea
estuviere en mora de pagarles (art 1289). Se muere juan y designa a Iván
de albacea y las herederas son: Rosita, Anakaren y Marcia, entonces va el acreedor a
donde Iván y le dice: oye págame e Iván le responde que él no le pagara nada,
entonces como el acreedor tiene la acción y va donde las herederas y le dicen: no po si
el que te tiene que pagar es Iván, no pueden excusarse con eso, porque siempre se
tiene a salvo la acción contra los herederos.
Respecto del pago de los legados, el art 1290 prescribe que el albacea "pagará"
los legados que no se hayan impuesto a determinado heredero o legatario; para lo cual
exigirá a los herederos o al curador de la herencia yacente el dinero que sea menester
y las especies muebles o inmuebles en que consistan los legados, si el testador no le
hubiere dejado la tenencia del dinero o de las especies (inc 1°). Los herederos sin
embargo, podrán hacer el pago de los dichos legados por sí mismos, y satisfacer a el
albacea con las respectivas cartas de pago; a menos que el legado consista en una
obra o hecho particularmente encomendado a el albacea y sometido a su juicio (inc.
2°).
El art 1291 establece para los albaceas algunas obligaciones especiales en relación con
el pago de los legados para objeto de beneficencia pública o destinada a obras de
piedad religiosa, como sufragios, aniversarios, capellanías, casas de ejercicios
espirituales, fiestas eclesiásticas y otros semejantes.
El art 1293 nos lleva a concluir que, en principio, los albaceas no están
facultados para enajenar bienes de la sucesión. Sólo en forma excepcional, para los
fines indicados y con las limitaciones señaladas, puede realizar este tipo de
operaciones.
597. Atribuciones judiciales del albacea sin tenencia de bienes: La regla general
es que los albaceas sin tenencia de bienes no tienen facultades judiciales.
Excepcionalmente, pueden parecer en juicio para defender la validez del testamento,
o cuando les fuere necesario para llevar a efecto las disposiciones testamentarias que
les incumban. En estos casos Excepcionales deberán hacerlo con intervención de los
herederos presentes o del curador de la herencia yacente (art 1295).
La exigencia de actuar con intervención de los herederos presentes o del
curador de la herencia yacente se cumplirá, notificándolos para que se hagan parte en
el juicio si lo estiman procedente.
Los acreedores hereditarios y testamentarios no pueden demandar al albacea
el pago de sus acreencias, sino a los herederos. Ello por dos razones, primero porque
son ellos los obligados y , segundo, porque el albacea no tiene la representación
judicial de la sucesión.
598. Del albacea con tenencia de bienes: El art 1296 establece que "el testador
podrá dar a el albacea la tenencia del cualquiera parte de los bienes o de todos ellos"
(inc. 1°). "El albacea tendrá en este caso las mismas facultades y obligaciones que el
curador de la herencia yacente, pero no será obligado a rendir caución sino en el caso
del art 1297 (inc2°). Sin embargo, de esta tenencia habrá lugar a las disposiciones de
los art precedentes" (inc. 3°).
172
De acuerdo a esta disposición, el albacea pasa a tener un doble tipo de derechos y
obligaciones: los del curador de la herencia yacente, y los del albacea sin tenencia de
bienes.
602. Actos que el albacea no puede celebrar con la sucesión: El art 1294 aplica
a los albaceas lo dispuesto en el art 412, lo que significa que no puede celebrar con la
secesión ningún acto en que tenga interés, si autorización de los demás albaceas no
implicados o del juez, y que le está absolutamente prohibido celebrar los actos
señalados en el inc. 2° de esta última norma (comprar bienes raíces o tomarlos en
arriendo, prohibición que se extiende a su cónyuge y a sus ascendientes y
descendientes). Se ha resuelto que si el albacea es heredero, no rige esta prohibición.
173
605. Responsabilidad del albacea: Responsabilidad hasta la culpa leve (art 1299) y
si los albaceas son varios, la responsabilidad de ellos es solidaria; a menos que el
testador lo haya exonerado de la solidaridad, o que el mismo testador o el juez haya
dividido sus atribuciones y cada uno se ciña a las que le incumban (art 1281).
606. Extinción del albaceazgo: El albaceazgo expira por alguna de las siguientes
causas:
607. Del albaceazgo fiduciario: El Título IX del Libro III, art 1311y siguientes, trata
del albacea fiduciario, que, conforme al art 1311, se puede definir como el heredero,
albacea o cualquier otra persona a quien el testador encomienda que invierta en uno o
más objetos lícitos, en forma secreta y confidencial, una cuantía de bienes de que
pueda disponer libremente.
610. Requisitos del albaceazgo fiduciario: Están indicados en el art 1312: "Los
encargos que el testador hace secreta y confidencialmente, y en que ha de emplearse
alguna parte de sus bienes, se sujetarán a las reglas siguientes:
1- deberá designarse en el testamento la persona del albacea fiduciario;
2- El albacea fiduciario tendrá las calidades necesarias para ser albacea y legatario del
testador; pero no obstará la calidad de eclesiástico secular, con tal que no se halle en
el caso del art 965;
174
Si el albacea se negare a prestar el juramento a que es obligado, caducará por el
mismo hecho el encargo (art 1314 inc. final). Se jura, NO se promete y se jura por
Dios.
1. No puede ser ejecutor testamentario quien realiza encargos secretos, que puede o
no cumplir y respecto de los cuales no rinde cuenta; claro, porque si rinde
cuenta, no van a saber cuál es el encargo secreto.
3. Las reglas a que, según el art 1312, debe sujetarse el albacea fiduciario, estarían
demostrando que se trata de una asignación testamentaria. En efecto, se le debe
designar en el testamento, debe tener las calidades necesarias para ser albacea y
legatario; y debe expresarse en el testamento las especies o la suma que ha de
entregársele para el cumplimiento del encargo. Ello quiere decir que se hace dueño de
especies o de la suma que se le entrega, sin que tenga obligación de rendir cuenta. Se
pregunta Rodríguez a título de qué se le exige la capacidad de legatario si se trata de
un simple ejecutor testamentario;
4. El monto de los bienes dejados al albacea fiduciario lo limita la ley a la mitad de los
bienes de que el causante puede disponer libremente (art 1313), la misma que sirve
para determinar las asignatarias voluntarias;
5. El albacea fiduciario debe jurar: que no hará pasar los bienes a una persona incapaz
o que los destinará a un objeto ilícito, pero no le obliga a jurar que no sea él mismo el
beneficiado con el encargo. Sostiene este autor que "resulta inconcebible que un
ejecutor testamentario realice un encargo en provecho propio y se haga dueño de los
bienes que recibe para tal fin";
6. Las restricciones que le impone el art 1315 - rendir caución para responder de parte
de los bienes que recibe para cumplir el encargo - dimanan de su calidad de
asignatario a título singular y no de ejecutor testamentario.
Somarriva estima que los albaceas fiduciarios son un tipo especial, por cuanto reciben
del testador un encargo secreto y confidencial. En el mismo sentido Claro Solar.
CAPÍTULO DECIMOSEXTO
PARRAFO I: GENERALIDADES
175
615. La sucesión hereditaria no es el único caso de comunidad universal: Si
bien la sucesión hereditaria constituye una comunidad universal, no es el único caso,
pues, a modo de ejemplo, podemos señalar que el mismo carácter tiene la comunidad
que se forma con la disolución de la sociedad conyugal. Aquí también se forma una
comunidad.
1- Por la reunión de las cuotas de todos los comuneros en una sola persona; cuando
juntan la cuota entre ellos
2- por la destrucción de la cosa común; y todos son dueños de una pelota de futbol y
esta se destruye
3- Por la división del haber común". Esta última es la forma normal de poner término
a la indivisión.
621. De la acción de partición: Se le puede definir como el derecho que tiene cada
comunero para provocar la partición.
De lo que se acaba de señalar en el párrafo anterior, se infiere que cuando se habla de
"acción de partición", el lenguaje no es adecuado, pues la sola palabra "acción" evoca
la idea de juicio. Pese a ello, por comodidad, seguiremos empleando tal lenguaje y
hablando de "acción de partición". Hay juicios de partición en donde el juez árbitro al
tiro dicta el laudo y ordenata. Recordar que la diferencia entre el juez arbitro y juez de
la república es la facultad de imperio, la facultad de hacer cumplir lo resuelto.
176
a) es una acción personal, por lo que se debe demandar a todos los comuneros. Si
alguno es omitido, no le afecta el resultado de la partición (le es inoponible); lo
normal es que cuando son varios hermanos se forman bandos y un bando demanda al
otro hermano.
b) es imprescriptible, por cuanto, según, el art 1317, "la partición del objeto asignado
podrá siempre pedirse...."
c)es irrenunciable, puesto que mira no sólo al interés particular de las partes, sino que
hay un interés público comprometido; “La libre circulación de los bienes”.
624. Forma de celebrar el pacto: Nada ha dicho la ley, pero parece natural exigir
que a lo menos sea por escrito.
625. Qué ocurre si el pacto no fija el plazo de duración: Para Pedro Lira, tal
pacto sería nulo, pues, "con la misma razón con la cual puede sostenerse que ha de
admitirse su duración por los primeros cinco años, podría afirmarse que no debió durar
más de un día". En cambio, estima que si se establece un plazo mayor de cinco años,
tal pacto sería válido. Si no hay plazo, el pacto seria nulo, pero si hay plazo mayor,
sería válido hasta los 5 años.
626. Renovación del pacto de indivisión: Para renovar el pacto ¿ es necesario que
el plazo original se encuentre vencido?. La doctrina nacional estima que se puede
renovar antes de vencer el plazo. Claro Solar no ve inconvenientes en que ello puede
hacerse, explicando que, en ese caso, "como la indivisión estipulada no puede durar
más de cinco años, habría que descontar de él el tiempo que faltara para completar los
años del pacto vigente". En parecidos términos, Pedro Lira.
177
629. Efectos y utilidad del pacto de indivisión: El efecto del pacto de indivisión es
impedir que durante su vigencia se pueda pedir la partición.
Este pacto puede ser de evidente utilidad para la buena administración de la
cosa común. Piénsese, por ejemplo, que la sucesión trata de dar en arrendamiento un
inmueble en que el arrendatario tenga que hacer inversiones significativas. ¿Se
atrevería alguien a tomar en arriendo ese bien si cualquiera de los comuneros pudiera
pedir partición?. La respuesta negativa parece obvia. La forma de disipar el peligro es
exigiendo a los copropietarios que pacten indivisión.
630. Bienes susceptibles de partición: La regla general es que todas las cosas ,
universales o singulares, son susceptibles de partición (art 1317 inc. 1°). Por
excepción, hay bienes que no admiten división. A ellos se refiere el inc. final del art
1317: "las disposiciones precedentes no se extienden a los lagos de dominio privado,
ni a los derechos de servidumbre, ni a las cosas que la ley manda mantener indivisas,
como la propiedad fiduciaria". Piensen en una servidumbre de tránsito, no la podemos
dividir, es imposible.
En relación con esta disposición, debemos señalar que actualmente - y ello desde que
entró en vigencia la Ley de Reforma Agraria - no existen los lagos de dominio privado,
pues d acuerdo al art 5° del Código de Aguas, todas las aguas son bienes nacionales
de uso público.
Ente otros casos de indivisión forzada podemos mencionar; la medianería (art
855, 857, 858); los bienes de dominio común de un condominio (art 3° de la Ley N°
19.537).tampoco puede dividir la plaza o las calles del condominio
a) por el causante
b) por los comuneros de común acuerdo
c) por un juez partidor.
Juez partidor se lleva el 12% de la masa, pero además está el secretario que en stgo.
son los secretarios de los tribunales, pero aquí nombran de secretario a los notarios
que actúan como ministro de fe y ellos se llevan el 2% mas, ósea ya tenemos un 14%,
después se debe pagar al abogado de cada parte, por lo tanto llegar a un juicio de
partición es un suicidio, porque es muy caro y la mejor forma siempre será que los
comuneros se pongan de acuerdo. Es un juicio MUY CARO, a toda costa hay que
evitarlo.
632. Partición efectuada por el causante: Del art 1318, se desprende que la
partición puede ser realizada por el causante:
"Si el difunto ha hecho la partición por acto entre vivos o por testamento, se pasará
por ella en cuanto no fuere contraria a derecho ajeno" (inc. 1°). En especial, la
partición se considerara contraria a derecho ajeno si no ha respetado el derecho que el
art 1337, regla 10, otorga al cónyuge sobreviviente " (inc. 2°).
178
suponerle esa intención y , por el contrario, es posible armonizar ambos artículos
permitiendo que cada uno de ellos se aplique con entera independencia en los distintos
casos que, según su tenor literal, están llamados a regir". Y este autor armoniza
ambas disposiciones en la forma siguiente: "si el testador simplemente señala las
especies con que haya de pagarse una legítima, no puede tasar esos bienes, porque
ello le está prohibido por el art 1197; pero si hace la partición en vida, aprovechando
la facultad que le da el art 1318, puede tasar todos los bienes hereditarios, incluso lo
que se adjudique a los legitimarios en entero de legítimas, porque sin ello no hay
partición posible.
Además, según este mismo autor, "suponiendo, pues, que sea nulo el
señalamiento de especies con que deba pagarse una legítima cuando el causante
hace uso del derecho que le confiere el art 1197, y suponiendo, además, que la
prohibición de tasar rige en el caso del art 1318, la falta de tasación no acarrearía
nulidad cuando se aplica el art 1318, ya que, para este último caso, el legislador ha
consultado expresamente una sanción distinta de la nulidad, cual es que el legitimario
afectado no está obligado a "pasar" por la partición en cuanto contrarié su legitima:
"se pasará por ella, dice el art 1318, en cuando no fuere contraria a derecho ajeno".
Somarriva concuerda con Silva Bascuñán: "Si decimos que el art 1197 se aplica
cuando el testador hace la partición, ello equivale a negarle este derecho, ya que sin
tasación no hay partición posible. Por lo demás, la opinión a que adherimos deja a
salvo los derechos del legitimario perjudicado, quien no está obligado a aceptar la
partición que lesiona sus derechos. Habría aquí una especie de inoponibilidad; y si la
partición se efectúa por testamento, bien se podría reclamar de ella mediante la acción
de reforma de testamento.
La corte Suprema, en fallo de mayoría - cinco votos contra cuatro - de 2 de
enero de 1920, participa de la tesis de Silva Bascuñán al señalar que "la facultad que
la ley confiere al difunto de hacer por acto entre vivos o por testamento la partición de
sus bienes comprende el derecho de tasarlos, para los efectos de proceder a su
distribución a los herederos. En consecuencia, los legitimarios que se consideren
perjudicados con la valuación y participación no tienen derecho a pedir la nulidad de
las cláusulas testamentarias.
635. Partición hecha de común acuerdo por los comuneros: La segunda forma
de efectuar la partición es que la hagan los comuneros de común acuerdo. Se trata de
una situación que se da mucho en la práctica, pues es normal que las partes aspiren a
evitarse en juicio que aparte de las molestias propias de todo juicio, significa un gasto
importante para los comuneros. Normalmente se pierde el 20 a 25% de la
masa hereditaria, es mucho.
Esta forma de hacer la partición está establecida en el art 1325, inc. 1° y 2°:
"los consignatarios podrán hacer la partición por sí mismos, si todos concurren al acto,
aunque entre ellos haya personas que no tenga la libre disposición de sus bienes,
siempre que no se presenten cuestiones que resolver y todos estén de acuerdo sobre
la manera de hacer la división" (inc. 1°). "Serán, sin embargo, necesarias en este
caso la tasación de los bienes por peritos y la aprobación de la partición por la justicia
ordinaria del mismo modo que lo serían si se procediere ante un partidor" (inc2°).
179
b) que todos estén de acuerdo sobre la forma de hacer la partición
c) que los bienes se tasen, y
d) que se apruebe judicialmente si entre los interesados existe alguna de las personas
que indica el art 1342.
637. Que no haya cuestiones previas que resolver: Con ello se quiere significar
que todos los interesados deben estar de acuerdo respecto a quienes son los
comuneros, cuáles son los derechos de cada uno y cuáles son los bienes a repartir. Así
se desprende de los art 1330 y 1331. El primero ordena que "antes de proceder a la
partición, se decidirán por la justicia ordinaria las controversias sobre derechos a la
sucesión...; y el segundo, que, "las cuestiones sobre la propiedad de objetos en que
alguien alegue un derecho exclusivo y que en consecuencia no deban entrar en la
masa partible, serán decididas por la justicia ordinaria....
639. Los bienes deben tasarse. El art 1325 establece que es necesario tasar
los bienes por peritos: Sin embargo, esta norma ha sido modificada por el art 657
del CPC, que en su inciso primero exige también la tasación pericial, pero que en su
inciso 2° permite que se omita la tasación "si el valor de los bienes se fija por acuerdo
unánime de las partes, o de sus representantes, aun cuando haya entre ellos
incapaces, con tal que existan en los autos antecedentes que justifiquen la apreciación
hecha por las partes, o que se trate de bienes muebles, o de fijar un mínimo para
bienes raíces con admisión de postores extraños". Consejo: si hay un inmueble o
mueble de valor, lo mejor es tasarlo, porque los comuneros sobrevaloran el bien. Ej:
una comunera dice que vale 80 millones, otra dice 50 millones y el perito dijo que valia
solo 33 millones.
643. Partición hecha ante un juez partidor: Cuando la partición no ha sido hecha
por el testador ni tampoco ha habido consenso entre los indivisarios para hacerla de
común acuerdo, la partición la va a hacer el juez partidor, que es un árbitro de
derecho. Sin embargo, las partes mayores de edad y libres administradoras de sus
bienes podrán darle el carácter de arbitrador (art 648 CPC). El testador no puede dar
al partidor el carácter de árbitro arbitrador.
180
representación legal termina donde comienza el conflicto de intereses". Por ello para
proceder a la partición, debe designarse a los incapaces un curador que los represente.
645. Requisitos para ser partidor: En conformidad a los art 1323 del CC Y 225 del
COT, los requisitos para ser partidor son los siguientes:
646. La mujer casada en sociedad conyugal puede ser partidora: Puede serlo
dentro de su patrimonio reservado. Si actúa fuera de su patrimonio reservado, obligará
los bienes a que se refieren los art 166 y 167.
647. Inhabilidad para ser partidor: No pueden ser partidores los jueces letrados y
los ministros de los Tribunales Superiores de Justicia (art 317 COT). Tampoco pueden
serlo los fiscales judiciales y los notarios (art 480 del COT)
650. Las actuaciones de los partidores deben ser autorizadas por un actuario:
Sólo pueden ser actuarios los secretarios de los Tribunales Superiores de Justicia, los
notarios o los secretarios de un Juzgado de Letras (art 648 del CPC).se llevan el 2%
a) el art 241 del COT establece que el compromiso se termina por revocación hecha
por las partes de común acuerdo, y éste es un precepto general
b) el art 1325 faculta a los comuneros para hacer la partición de común acuerdo, lo
que implica que pueden desconocer la designación de partidor hecha por el causante
c) como los herederos representan al causante , no se ve por qué no podrían dejar sin
efecto lo que hizo este último. Así lo entiende la doctrina ampliamente mayoritaria.
654. Designación del partidor hecha de común acuerdo por los comuneros. De
acuerdo al art 1325 inc 3°, "los consignatarios, aunque no tenga la libre disposición de
sus bienes, podrán nombrar de común acuerdo un partidor. Esta designación podrá
181
recaer también en alguna de las personas a que se refiere el art anterior - albaceas o
asignatarios- con tal que dichas personas reúnan los demás requisitos legales".
655. Si hay incapaces, la designación hecha por los comuneros debe ser
aprobada por la justicia. Así lo ordena el art 1326.
656. Si entre los interesados hay una mujer casada en sociedad conyugal,
debe la mujer prestar su consentimiento. Es necesario que el nombramiento de
partidor cuente con el consentimiento de la mujer, o de la justicia en subsidio (art
1326 inc 2°). Si falta el consentimiento de la mujer, no hay unanimidad sobre cuál
sería la sanción. Para Aylwin, el nombramiento sería inoponible a la mujer; para otros
adolecería de nulidad absoluta. Somarriva y Silva Bascuñan estiman que la sanción
seria la nulidad relativa.
657. Nombramiento por la justicia ordinaria. El inc final del art 1325 establece
que "Si no se acuerdan (los comuneros) en la designación, el juez; a petición de
cualquiera de ellos, procederá a nombrar un partidor que reúna los requisitos legales,
con sujeción a las reglas del CPC".
En este caso, se ve clara la acción de partición, entendida como el derecho que asiste
a cada comunero para provocar la partición.
659. Naturaleza jurídica de esta gestión. Surgen dudas sobre cuál es la naturaleza
jurídica de la gestión destinada a nombrar partidor. El problema es si es un asunto
contencioso o no contencioso. Según un sector de la doctrina, se trata de una gestión
contenciosa, porque con ella se inicia el juicio de partición. Confirmaría esta conclusión
el que el CPC, al tratar de los asuntos no contenciosos no se haya referido a esta
materia.
Como explica aylwin, la determinación del tribunal competente sólo ofrece dificultades
cuando el nombramiento debe hacerse en una ciudad asiento de Corte donde
funcionan varios jueces de letras de mayor cuantía; si se considera contencioso el
asunto, la demanda debe presentarse a la secretaría de la respectiva Corte de
Apelaciones, a fin de que se designe el juez que corresponda a su conocimiento (COT,
art 176) ; si se le califica de no contencioso, la gestión debe iniciarse directamente
ante el juez de turno (COT, art 179).
182
b) Los herederos de los coasignatarios. Atendido lo dispuesto en el art 1321: "Si fallece
uno de varios, coasignatarios después de habérsele deferido la asignación, cualquiera
de los herederos de éste podrá pedir la partición; pero formarán en ella una sola
persona, y no podrán obrar sino todos juntos o por medio de un procurador común;
En el caso de los hijos menores, la partición la provocará el padre que tenga la patria
potestad, pues él es quien administra sus bienes (art 253), debiendo para ello obtener
autorización judicial (art 1322). No rige esta exigencia en el caso de que los bienes que
se van a partir pertenezcan al peculio profesional o industrial del hijo.
183
tenga parte su mujer: le bastará el consentimiento de su mujer, si ésta fuere mayor de
edad y no estuviere imposibilitada d prestarlo, o el de la justicia en subsidio".
666. El partidor tiene plazo para efectuar la partición. Este plazo puede haber
sido fijado por la ley, por el causante o por los comuneros.
El art 1332 señala al partidor para efectuar la partición el término de dos años
contados desde la aceptación del cargo, y el art 647 del CPC complementa esta norma
estableciendo que se debe deducir "el tiempo durante el cual, por la interposición del
recurso o por otra causa, haya estado totalmente interrumpida la jurisdicción del
partidor" claro xq si alguna de las partes en este juicio de partición, interpuso algún
recurso que se concedió en ambos efectos, el juez partidor no puede hacer nada más,
x lo tanto ese tiempo que estuvo paralizado x el recurso, imagínense la corte de
Valparaíso, se demora 2 a 3 meses en resolver, los recursos, pero en Santiago, es un
año, un año y medio, se imaginan un año y medio paralizada el juicio de partición
mientras se resuelve el recurso, cuando llega la apelación de vuelta, baja de la corte la
resolución, sea que sea confirmada o revocada, a esas alturas al juez partidor ya se le
paso el plazo, para poder efectuar la partición, norma inteligente.
El testador puede fijar el plazo en que debe efectuarse la partición, pero no puede
ampliar el lapso de dos años puede ser menos pero no más allá de 2 años, de donde
se sigue (contrario sensu ) que podría reducirlo. La razón por la que no puede ampliar
el plazo es porque ello pudiera llevar a que fijara plazos tan largos que en la práctica
mantuviere la indivisión por lapsos prolongados.
El inciso final del art 1332 permite a los coasignatarios ampliar o restringir el plazo,
aun en contra de la voluntad del testador.
667. Fallo dictado cuando el plazo está vencido. Si el partidor dicta el laudo una
vez vencido el plazo, la sentencia adolece de nulidad procesal, que debe ser alegada
mediante el correspondiente recurso de casación en la forma fundado en el art 768 N°
1 del CPC.
184
668. Responsabilidad del partidor. El art 1329 extiende la responsabilidad del
partidor hasta la culpa leve y en el caso de prevaricación, declarada por el juez
competente, además de estar sujeto a la indemnización de perjuicios y a las penas
legales que corresponda al delito recuerden que la prevaricación es un delito, se
constituirá indigno conforme a lo dispuesto para los ejecutores de últimas voluntades
en el art 1300.
673. Fijación de plazo a las partes para que formulen sus peticiones sobre
cuestiones que deban servir de base a la partición, esto se hace en el primer
comparendo y tiene plazo las partes. Una facultad importante que la ley entrega al
partidor es la establecida en el art 652 del CPC: "Podrá el partidor fijar plazo a las
partes para que formulen sus peticiones sobre las cuestiones que deban servir de base
a la partición" usted podrá, x ej., que se fije un canon de arrendamiento, al comunero
que está utilizando la propiedad exclusiva%, entre otras cosas, podrá establecer que
hay que pagar tales o cuales deudas, que hay que tener especial atención en la
asignación de un perito tasador, entonces todo esto ustedes lo harán presente en el
primer comparendo, xq en ese comparente se establece un plazo para las partes,
normalmente al mes se hacen dos comparendos (inc 1°). Cada cuestión que se
promueva será tramitada separadamente, con audiencia de todos los que en ella
tengan intereses, sin entorpecer el curso de las demás y sin que se paralice en unas la
jurisdicción del partidor por los recursos que en potras se deduzcan. Podrán, sin
embargo, acumularse dos o más de dichas cuestiones cuando sea procedente la
acumulación en conformidad a las reglas generales (inc 2°)
185
a) determinar a quiénes son los comuneros y sus respectivos derechos xq previa% se
tramita la posesión efectiva que les reconoce la calidad de herederos. Al respecto dice
el art 1330: "Antes de proceder a la partición, se decidirán por la justicia ordinaria las
controversias sobre derechos a la sucesión por testamento o abintestato ,
desheredamiento, incapacidad o indignidad de los asignatarios". Si bien es ésta una
materia que debe servir de base a la partición, es de aquellas que, de acuerdo al 651
inc 1°, del CPC, está sometida en forma expresa a la justicia ordinaria.
186
676. Separación de patrimonios. Para que se pueda realizar la partición, es previo
separar los bienes del causante de otros bienes con que se puedan encontrar
confundidos. Al respecto el art 1342 prescribe: "Si el patrimonio del difunto estuviere
confundido con bienes pertenecientes a otras personas por razón de bines propios o
gananciales del cónyuge, contratos de sociedad, sucesiones anteriores indivisas, u otro
motivo cualquiera, se procederá en primer lugar a la separación de patrimonios,
dividiendo las especies comunes según las reglas precedentes", es decir del acervo
bruto, debemos formar el acervo ilíquido. El caso más corriente será a existencia de
una sociedad conyugal que previamente debe liquidarse,. El partidor no tiene
competencia para hacerlo si no se le ha otorgado expresamente.
677. Liquidación y distribución de bienes. Dice el art 1337: "el partidor liquidará lo
que a cada uno de los consignatarios se deba, y procederá a la distribución de los
efectos hereditarios...". Este es el art. Probablemente más importante.
678. Reglas para distribuir los bienes comunes. Esta materia está tratada en el
art 1337, que da al partidor 11 reglas sobre el modo de proceder, que son las
siguientes:
1- Entre los consignatarios de una especie que no admita división, o cuya división la
haga desmerecer, tendrá mejor derecho a la especie el que más ofrezca por ella;
cualquiera de los consignatarios tendrá derecho a pedir la admisión de licitadores
extraños; y el precio se dividirá entre todos los consignatarios a prorrata, piénsese que
tiene un auto de colección y resulta que lo quiere adjudicar Iván y Basilio, pero resulta
que no se puede, lo desmerece, cuando dice lo desmerece significa que le baja el
precio y lo que se entiende que el que ofrezca más por eso vehículo, se lo va asignar y
aun así tienen D° a admitir postores extraños, que pudieran ofrecer aún más.
3-Las porciones de uno o más fundos que se adjudiquen a un sólo individuo, serán, si
posible fuere, continuas, a menos que el adjudicatario consienta en recibir porciones
separadas, o que de la continuidad resulte mayor perjudicado a los demás interesados
que de la separación al adjudicatario. La idea que si hay un fundo y lo subdividimos y
uno se adjudica dos lotes, la idea es que no le dejen uno de una esquina y el otro lote
a la otra esquina, sino que le dejen uno de la esquina y el del lado, a menos que eso
traiga perjuicio a los demás
6- Si dos o más persona fueran consignatarios de un predio, podrá él, partidor con el
legítimo consentimiento de los interesados separar de la propiedad el usufructo,
habitación o uso para darlos por cuenta de la asignación. Supongamos que hay un
187
fundo e Iván le dice a Basilio que se adjudique la nuda propiedad y yo el usufructo, se
puede hacer siempre que ellos estén de acuerdo, xq Basilio puede decir yo soy más
joven que Iván, mis expectativas de vida son mayores y le dijo que se queda a Iván x
15 años con el fundo, ya que yo (Basilio) pasado 15 años todavía voy a estar en una
edad que puedo trabajar, por lo tanto será el único dueño con las facultades de uso y
goce, mientras Iván dice que a él no le interesa ser dueño, xq los hijos son un
sátrapas, pero durante esos 15 años podría explotarlo y me quedaría con todas las
rentas para mi
9- Cada uno de los interesados podrá reclamar sobre el modo de composición de los
lotes, antes de efectuarse el sorteo. Claro xq se conforman los lotes y después el
juez partidor los tira a sorteo.
10- Con todo, el cónyuge sobreviniente tendrá derecho a que su cuota hereditaria se
entere con preferencia mediante la adjudicación a favor suyo de la propiedad del
inmueble en que resida y que sea o haya sido la vivienda principal de la familia, así
como del mobiliario que lo guarnece, siempre que ellos formen parte del patrimonio del
difunto.
Si el valor de dichos bienes excede la cuota hereditaria del cónyuge, éste podrá pedir
que sobre las cosas que no le sean adjudicadas en propiedad, se constituya en su favor
derechos de habitación y de uso, según la naturaleza de las cosas, con carácter de
gratuitos y vitalicios.
Pero que podría pasar supongamos que quedara el cónyuge con 4 hijos (Pedro, Basilio,
Iván y Cristian) y es el único bien, en este caso le va a faltar para adjudicarse ese
bien, xq no le alcanzan sus D°s y en este caso lo que dice la ley es que se van a
constituir D° DE USO U HABITACION, habitación sobre el inmueble y uso sobre los
bienes muebles, muebles que guarnecen el hogar , tiene un sentido de ajuar, si el
señor tenía un cuadro de vango, colgado en la muralla eso no es ajuar, cual es lo
importante es que se van a guiar por las RG del uso y la habitación (curso de bienes,
D°s reales), luego esos D°s de uso y habitación tienen un doble carácter que son
GRATUITOS y VITALICIOS, esta regla vino a proteger al cónyuge sobreviviente.
188
Algunos planten la constitucionalidad xq es casi un expropiación, pero es una opción
que tomo el legislador y el profe desconoce si esta regla se ha llevado al T°
constitucional.
Pedro pregunta si una vez que el cónyuge sobreviviente, se adjudica este bien, ya es
dueño y pude vender? El profesor señala que NO, xq lo que tiene es Dª de uso y
habitación, además que siempre que el cónyuge sobreviviente concurra con otros
herederos va a tener Dº de adjudicación preferente, x lo mismo no tiene ningún
sentido que venda porque si vende pierde este Dº que es de carácter gratuito y
vitalicio.
11- Cumpliéndose con lo prevenido en los art 1322 y 1326, no será necesaria la
aprobación judicial para llevar a efecto lo dispuesto en cualquiera de los números
precedentes, aun cuando algunos o todos los consignatarios sean menores u otras
personas que no tengan la libre administración de sus bienes.
Esta adjudicación preferente fue incorporada por la Ley N° 19.585, y tiene el claro
propósito de evitar que el fallecimiento de uno de los cónyuges, al hacerse la partición,
el viudo o viuda debe abandonar la casa en que vive, quedando muchas veces en la
indigencia.
c) Tanto el inmueble como los bienes que lo guarnecen deben formar parte del
patrimonio del difunto.
a) Como el Código no ha definido lo que entiende por familia, puede resultar dudoso si
el viudo o viuda tendría derecho a este beneficio, si el matrimonio no ha tenido hijos y
en la vivienda vivían sólo marido y mujer.
189
persigue la institución de los bienes familiares y la adjudicación preferente, pues la
primera busca la protección de la familia (lo que pudiera en cierto modo justificar la
doctrina de los fallos mencionados) , en cambio, la segunda pretende exclusivamente
la protección del cónyuge sobreviviente es a él a quien protege esta norma, uno podría
decir pero es protección o beneficio, el profe cree que ambas, pero funda% proteccion
682. Situación que se produce cuando el valor del inmueble y de los bienes
que lo guarnecen excede a la cuota hereditaria del cónyuge, que es lo normal
que pasa. El inc 2° de la regla 10 del art 1337 determina lo que ocurre en el caso en
que la asignación de la vivienda y de los muebles que lo guarnecen se exceda el monto
de lo que al cónyuge corresponde a título de porción hereditaria: "Si el valor total de
dichos bienes excede la cuota hereditaria del cónyuge, éste podrá pedir (x lo tanto no
es imperativo del juez) que sobre las cosas que no le sean adjudicados en propiedad,
se constituya en su favor derechos de habitación y de uso, según la naturaleza de las
cosas, con carácter de gratuitos y vitalicios.
El inciso siguiente de esta norma agrega que el derecho de habitación no será oponible
a terceros de buena fe mientras no se inscriba la resolución que lo constituye en el
Registro del Conservador de Bienes Raíces. En todo lo no previsto, el uso y la
habitación se regirán por lo dispuesto en el Título X del Libro II. Este Dº es
personalísimo, por lo mismo se concluye del inc. Final que no es transmisible, ni
trasferible.
683. Reparto de los frutos percibidos después de la muerte del testador. Esta
materia está tratada en el art 1338: "Los frutos percibidos después de la muerte del
testador , durante la indivisión, se dividirán del modo siguiente:
1- Los asignatarios de especie tendrán derecho a los frutos y accesiones de ellas desde
el momento de abrirse la sucesión, salvo que la asignación haya sido desde día cierto,
o bajo condición suspensiva, pues en estos casos no se deberán los frutos, sino desde
ese día, o desde el cumplimiento de la condición a amenos que el testador haya
expresamente ordenado otra cosa. La regla general consignada en esta disposición es
lógica, por cuanto el asignatario de una especie adquiere su dominio a la apertura de
la sucesión, y como las cosas producen para su dueño, corresponderá que se haga
cargo de los frutos.
4- Recaerá sobre los frutos y accesiones de toda la masa la deducción de que habla el
inc anterior, siempre que no haya una persona directamente gravada para la
prestación del legado habiéndose impuesto por el testador este gravamen a alguno de
sus asignatarios, éste sólo sufrirá la deducción.
190
685. Situación de los frutos pendientes al tiempo de la adjudicación de las
especies. Esta situación está tratada en el art 1339: "Los frutos pendientes al tiempo
de la adjudicación de las especies a los asignatarios de cuotas, cantidades o géneros,
se mirarán como parte de las respectivas especies, y se tomarán en cuenta para la
estimación del valor de ellas.
686. Hipoteca legal, esto es cuando se adjudica un inmueble porque no puede ser
sobre mueble. El art 660 del CPC (que tiene que ver con los alcances que se producen)
establece que salvo acuerdo unánime de las partes, los comuneros que durante el
juicio divisorio reciban bienes en adjudicación que excedan el 80 % de lo que les
corresponda percibir, deberán pagar de contado dicho exceso. La fijación provisional
de lo que corresponda percibir la hace el partidor.
En seguida, el art 662 del mismo Código agrega que "en las adjudicaciones de
propiedades raíces que se hagan a los comuneros durante el juicio divisorio o en la
sentencia final, se entenderá constituida hipoteca sobre las propiedades adjudicadas,
para asegurar el pago de los alcances que resulten en contra de los adjudicatarios,
siempre que no se pague de contado el exceso a que se refiere el art 660. Al inscribir
el conservador el título de adjudicación, inscribirá a la vez la hipoteca por el valor de
los alcances" (inc 1°). Podrá reemplazarse esta hipoteca por otra caución suficiente
calificada por el partidor (inc 2°).
De acuerdo a las normas recién citadas, los requisitos de la hipoteca legal son tres:
a) que a un comunero se le adjudiquen bienes raíces cuyo valor exceda del 80% de
su haber probable;
Es necesario aclarar que esta hipoteca tiene carácter de legal, sólo porque la ley
establece la obligación de constituirla, no teniendo ninguna relación con las hipotecas
legales, generales y ocultas que existían antes de entrar en vigencia el CC, que
perseguían proteger a los incapaces, que no se inscribían y que fueron reemplazadas
dándoles a estas personas un crédito privilegiado de cuarta clase.
191
advertir que no es correcto afirmar que la partición debe ser aprobada cuando tienen
interés personas incapaces, pues puede haber incapaces interesados y no se requiere
la aprobación, como ocurre, por ejemplo, con los menores sometidos a patria potestad.
689. Efectos de la partición: Dos son las cuestiones que deben ser estudiadas en
esta materia:
b) la obligación de garantía que pesa sobre los asignatarios, tratada en los art 1345 a
1347.
690. Del efecto declarativo: Ideas previas. Para entender este efecto es necesario
precisar lo que se entiende por adjudicación. La gente normal entiende que
adjudicación es un remate, pero no es sino venta que es lo que comúnmente conoce la
gente. Pero para nosotros tiene un significado mucho más específico y es la
singularización de derechos preexistentes. El problema que surge es que el común de
la gente piensa que es remate y si es remate es venta y por lo tanto estamos hablando
de compraventa y en ese caso el titulo seria traslaticio de dominio, pero para nosotros
en sentido genuino como es la singularización de derechos preexistentes, no es sino un
título declarativo. Somarriva explica que "es el acto por el cual se entrega a uno de los
indivisarios un bien determinado que equivale a los derechos que le correspondían en
su cuota ideal o abstracta en la comunidad". Luego para que exista adjudicación es
requisito previo que el asignatario haya sido indivisorio en el bien que recibe. Por ello
si en una partición se saca a remate un bien que lo adquiere un tercero, éste no se lo
está "adjudicando" sino simplemente lo está "comprando". En cambio, cuando el
bien lo adquiere un comunero, hay adjudicación aunque el valor del bien que recibe
sea superior a lo que le corresponde según sus derechos en la comunidad. Por
ejemplo en este caso, tomando en cuenta el ejemplo de la hipoteca legal, Basilio le
tuvo que pagar 166 a Iván y a Cristian 566, pero en el fondo le está pagando, pero
igual es adjudicación, porque desde cuando se entiende que Basilio es dueño de ese
bien? Desde que se murió el causante, porque si fuera compra desde que momento fue
dueño? Desde el momento que le hizo la tradición. Este es el mejor ejemplo para
explicar esto, porque sigue siendo adjudicación en su sentido genuino que pague los
diferenciales (estos pueden haber sido mayores o menores), lo que hay que tener claro
es que no es compraventa sino que es ADJUDICACION. Entre la muerte y entre que
Basilio se adjudicó, Iván y Cristian desaparecen, desde la adjudicación se retrotrae,
porque recordar que el efecto es declarativo. Es decir, el hecho de producirse un
alcance en su contra no altera la naturaleza jurídica del acto, lo que puede tener
importancia para determinar si el bien es social o propio del cónyuge, atendido lo
dispuesto en el art 1725 N° 5. En este sentido Claro Solar, Pablo Rodríguez,
Somarriva, Silva Bascuñán. Así lo resolvió la Excema. Corte Suprema, en fallo de 17
de abril de 1936, comentado favorablemente por don Arturo Alessandri R.
Se sostiene por algunos que cuando el comunero paga íntegramente con bienes
o dineros propios el valor del bien que adquiere, no habría adjudicación, sino
adquisición a título oneroso, por lo que no cabría aplicar el efecto declarativo de la
partición. Se trataría simplemente de una venta. En este sentido Marcos Silva
Bascuñán, quien expresa: "Parece de toda evidencia que, cuando un heredero paga
íntegramente con bienes propios un bien de la masa hereditaria, ese bien no le ha
cabido en la partición, no se la ha adjudicado en razón de su cuota hereditaria, no le
ha cabido por la división. En igual sentido, Pablo Rodríguez, Vicor Delpiano, Fernando
Cerda Vargas.
Una opinión distinta se encuentra en Luis Claro Solar y Manuel Somarriva.
Es útil aclarar que no siempre el Código emplea la voz adjudicación en este
sentido, que es el que técnicamente corresponde. Así ocurre, por ejemplo, con los
art 777, 1264 y 2397 del CC y con los art 499 y 500 del CPC. En la primera
disposición nombrada, adjudicación está tomada en el sentido que "se entregará";
en los art 1264 y 2397, como "restitución", y en los otros artículos citados, como
"dación en pago".
192
con él evitar el pago de los impuestos de transferencia que eran muy elevados y que
cobraban como regalías los señores feudales. El Código Civil Francés incorporó
este cambio en el art 833, que es la fuente indiscutida de nuestro art 1344, Bello se
separó en esta materia de sus Fuentes más antiguas; El Derecho Romano y la vieja
legislación española, y prefirió seguir a Pothier y a los redactores del Código Civil
Francés.
694. Alcance de la ficción: Como explica Lira, la ficción del art 1344, como toda
ficción, no puede llegar a destruir enteramente la realidad jurídica. Por ello - expresa
este autor - si bien puede decirse que el período de la comunidad desaparece para
ella, esa desaparición no llega a desconocer los actos validos realizados por todos (lo
destacado es nuestro) los comuneros durante la indivisión y más adelante agrega: "La
ficción, en realidad, sirve para impedir manejos aislados e inescrupulosos; los actos
realizados por la unanimidad de los comuneros tienen el mérito de hacer retroceder la
ficción. Claro, porque que pudo haber pasado? Anakaren iba a contraer
matrimonio y le interesaba que en la herencia del novio estuviera el juego de
cuchillería, pero que fue lo que decidieron ustedes 3? arrendarlo y resulta que
cuando Ud. Se adjudica, Basilio dice que él es dueño y que ese contrato le es
inoponible a él, en ese caso la ficción retrocede en pos de la realidad es que Ud.
concurrió y celebro ese contrato de cuchillería (se escucha mal esa parte)
Cabe agregar que el efecto declarativo de la partición opera sea que la partición
se haga por el causante, de común acuerdo por los herederos o en un juicio de
partición. En ese sentido, la doctrina y la jurisprudencia.
193
- Sobre el objeto disputado era declarativo.
Y sobre las otras cosas era traslaticio de dominio. Porque nombra justamente la
transacción.
698. Casos en que no procede la acción de saneamiento: Los indica el art 1346:
"No ha lugar a esta acción:
699. Pago del saneamiento se prorratea ente los copartícipes: Así lo dispone el
art 1347: "El pago del saneamiento se divide entre los copartícipes a prorrata de sus
cuotas" (inc. 1°). La porción del insolvente grava a todos a prorrata de sus cuotas,
194
incluso el que ha de ser indemnizado". Pagan de acuerdo a sus cuotas, incluso el que
ha de ser indemnizado.
700. Nulidad de la partición: El art 1348 establece que "Las particiones se anulan o
se rescinden de la misma manera y según las mismas reglas que los contratos" (inc.
1°). El que se anule o rescinda una partición, de la misma manera y según las mismas
reglas de los contratos, no significa atribuirle a ésta calidad de contrato, que
normalmente no tiene (salvo que se haya hecho de común acuerdo). Y justamente,
porque no es contrato, no procede la acción resolutoria.
702. Rescisión de la partición por lesión enorme: El inc. 2° del art 1348 prescribe
que "la rescisión por lesión se concede al que ha sido perjudicado en más de la mitad
de su cuota" (inc. 2°). Cuando hubiera sido perjudicado Iván?
Cuando supere MAS de la mitad de su cuota, cuando recibió 336, que eso es más de la
mitad de su cuota.
Nuestro Código Civil, no admite la lesión como vicio del consentimiento, pero
siguiendo los principios romanos que informaron las partidas, la acepta expresamente
para la compraventa de bienes raíces y para las particiones. Bello tomó esta
disposición - el art 1348 inc. 2° - del Título XVII del ordenamiento de Alcalá.
La rescisión de una partición puede generar graves consecuencias, por lo que l
legislador trata de evitar que ella pueda producirse. Ello explica que admita que los
otros copartícipes pueden atajar la acción rescisoria de uno de ellos, ofreciéndole y
asegurándole el suplemento de su porción en el numerario (art 1350). Como a Basilio
no le interesa que se rompa la partición, que es lo que hace? paga o le garantiza que
pagara el diferencial, si Ud. recibió los 333 va y le paga o le garantiza ese monto los
333, 66 .No puede intentar esta acción el partícipe que haya enajenado su porción en
todo o parte (art 1351). La prescripción de la acción
rescisoria se rige por las reglas generales (art 1352). Es decir 4 años desde la
celebración del acto o contrato, es decir, desde la partición en este caso.
CAPÍTULO DECIMOSÉPTIMO
PAGO DE LAS DEUDAS HEREDITARIAS
PARRAFO I: GENERALIDADES
Cuando vimos los acervos, hablamos de las deudas testamentarias (las que el
causante reconoció en el testamento y las hereditarias (las que contrajo en vida)
b) Tratándose de las obligaciones indivisibles. El art 1528 establece que "cada uno de
los herederos del que ha contraído una obligación indivisible es obligado a satisfacerla
en el todo, y cada uno de los herederos del acreedor puede exigir su ejecución total.
195
c) Los herederos usufructuarios o fiduciarios dividen las deudas con los herederos
propietarios o fideicomisarios, según la prevenido el los art 1368 y 1372; y los
acreedores hereditarios tienen el derecho de dirigir contra ellos sus acciones en
conformidad a los referidos artículos (art 1356).
706. Títulos ejecutivos contra el difunto: Los títulos ejecutivos contra el difunto se
pueden hacer valer en contra de los herederos, pero para ello es necesario que se dé
cumplimiento a lo que dispone el art 1377: "Los títulos ejecutivos contra el difunto lo
serán igualmente contra los herederos; pero los acreedores no podrán entablar o llevar
adelante la ejecución, sino pasados 8 días después de la notificación judicial de sus
títulos". Se ha fallado que "El art 1377 del CC tiene aplicación únicamente en el caso
de herederos que hayan aceptado la herencia. No basta que se haya producido la
delación de la asignación, esto es, el llamamiento que la ley hace para aceptarla i
repudiarla, porque el requisito de la aceptación es el que hace posible el trámite de
notificarles judicialmente el título ejecutivo a los herederos, para hacer posible después
el cumplimiento de la obligación en sus patrimonios, según lo preceptuado en los art
481 y 1240 del mismo Código" La sentencia declaró que cuando la herencia se declara
yacente no es necesario cumplir con las exigencias del art 1377, bastando la
notificación al curador de la herencia yacente.
196
con cargo a la cuarta de mejoras o de las deudas hereditarias, lo harán a prorrata de
los valores de sus respectivos legados".
La regla de que los legatarios deben concurrir en proporción a sus respectivos
legados tiene algunas excepciones:
a) no concurren aquellos exonerados de esta obligación por el testador (art 1363 inc.
2°)
b) los legados de obras pías o de beneficencia se entenderán exonerados sin necesidad
de que lo ordene el testador, y
c) los legados estrictamente alimenticios no entrarán a contribución sino después de
todos los otros (art 1363 inc. final).
709. Responsabilidad de los legatarios en los legados con carga: Esta situación
está regulada en el art 1367: "los legados con causa onerosa que pueda estimarse en
dinero, no contribuyen sino con deducción del gravamen, y concurriendo las
circunstancias que van a expresarse:
1366.- el profe le deja un legado de un inmueble pero está gravado con hipoteca y se
lo deja a Cristian, pero el causante no le puso la carga de pagar la hipoteca, el saldo
adeudado, pero cuando Cristian lo paga se subroga en los derechos del acreedor
hipotecario para cobrarle a los herederos, salvo que ese bien haya sido en garantía de
una obligación de … y de tercero y no … del testador.
711. Cargas testamentarias: Según el art 1360, las cargas testamentarias deben
soportarlas, en primer lugar, el heredero o legatario que haya determinado el testador.
Si este nada ha dicho, será de cargo de los herederos a prorrata de sus cuotas.
712. Momento en que se pagan los legados: En conformidad al art 1374, los
legados deben pagarse después de los acreedores hereditarios. Ello es lógico porque
las deudas hereditarias constituyen una baja general de la herencia; en tanto que los
legados se pagan con al acervo líquido. Las deudas hereditarias y testamentarias se
pagan con cargo al acervo ilíquido y una vez que se han hecho las bajas generales de
la herencia quedamos con el acervo liquido o partible, y ahí le pagamos a los
legatarios. Se entiende que por orden consecutivo se pagan los acreedores
testamentarios y hereditarios y después se pagan los legatarios, salvo que los
herederos igualmente cumplan con el pago de los legados, toda vez que la masa no
este excesivamente gravada o notoriamente gravada Esta regla sufre excepción
cuando la herencia no apareciere excesivamente gravada, caso en que los legatarios
podrán ser pagados de inmediato siempre que ofrezcan caución de cubrir lo que les
quepa en la contribución de las deudas (1374 inc. 2°).
713. Reducción de los legados: Cuando los bienes de la sucesión no son suficientes
para el pago íntegro de los legados, se deben rebajar a prorrata. Esta regla tiene
algunas excepciones:
a) Los legados alimenticios forzosos al ser una baja general de la herencia, se pagan
preferentemente.
b) Si lo que se ha dado en razón de legítimas y mejoras excede de la mitad legitimaria
y cuarta de mejoras, el exceso se imputará a la porción de lo que el testador pudo
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disponer libremente, "con preferencia a cualquier objeto de libre disposición" (art
1194). Por lo tanto si dejo un legado y este excede, tiene que hacerse con cargo
a la ¼ parte libre disposición.
c) En conformidad al art 1141, los legados anticipados prefieren a los demás instituidos
por el testador cuando los bienes que éste deja a su muerte no alcancen a cubrirlos
todos (art 1141).
Este beneficio protege al acreedor del causante, entonces vamos a suponer que el
profe es el causante y dejo bienes por 1000 y deudas por 100 y ustedes 4 son
acreedores del causante (Cristian, Rosita, anakaren y Marcia) y los acreedores están
tranquilos porque hay bienes suficientes para pagar sus acreencias, hasta que se
enteran que los herederos: Basilio tiene bienes por 5 y deudas por 500, rodríguez tiene
bienes por 20 y deudas por 100 e Iván tiene bienes por 80 y deudas por 1000 y
entonces los acreedores del causante se ponen tiritones porque piensan que no se
alcanzaran a pagar, porque van a tener que entrar a competir con los acreedores de
los herederos, entonces lo que hace la ley es que los acreedores del causante puedan
impetrar este beneficio de separación, para que se les pague preferentemente con la
masa de bienes, pero si esta masa de bienes no alcanza a pagar todo, entonces los
acreedores del causante después pueden perseguir a los herederos, pero se tienen que
poner a la cola después de los acreedores de los herederos, el beneficio de separación
lo vimos en bienes a propósito de los derechos auxiliares del acreedor, está dentro de
un gran tema que son las medidas conservativas que las vimos en obligaciones.
716. ¿A quién se demanda? Explica Somarriva que al no decir la ley a quién debe
demandarse, dos soluciones son posibles:
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Para un sector importante de la doctrina nacional, se debe demandar a los acreedores
personales del heredero o herederos. Así Francisco Escobar Riffo, Claro Solar,
Wwenceslao Olate.
Para Ramón Domínguez Benavente, en cambio, debe demandarse al heredero, opinión
que funda en varios argumentos:
e) Bello siguió en esta materia a Delvincourt, como puede verse en las notas al
Proyecto de 1853, quién era de opinión de que debía notificarse a los herederos.
718. Los acreedores del heredero carecen de este beneficio: Así lo dispone el
art 138: "Los acreedores del heredero no tendrán derecho a pedir, a beneficio de sus
créditos, la separación de bienes de que hablan los art precedentes".
a) Debe ser declarado judicialmente. Así lo prueban distintas disposiciones: art 1378
(podrán pedir); 1380 ("el derecho de cada acreedor a pedir"): 1381 ("los acreedores
del heredero no tendrán derecho a pedir"); 1383 ("que hayan obtenido la
separación"); y el art 1385, que disipa cualquier duda desde que establece que cuando
hay bienes raíces en la sucesión, el decreto en que se concede el beneficio de
separación se inscribirá..."
720. Hasta qué momento se puede hacer efectivo este beneficio: Según el art
1380, "el derecho de cada acreedor a pedir el beneficio de separación subsiste
mientras no haya prescrito su crédito"...
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721. Casos en que no tiene lugar el beneficio: El art 1380 dispone que no tiene
lugar en dos casos:
2- Cuando los bienes de la sucesión han salido ya de manos del heredero, o se han
confundido con los bienes de éste, de manera que no sea posible reconocerlos.
Además de estos dos casos, tampoco procede cuando los créditos están
prescritos; o se han renunciado, en forma expresa o tácita (el caso del N° 1° del 1380
importa una renuncia tácita).
725. Efectos del beneficio de separación: Para estudiar los efectos del beneficio de
separación e debe distinguir:
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como ya se ha explicado, los primeros se pagan antes, ya que sus créditos constituyen
una baja general de la herencia (art 959 N°2)
727. Efectos entre los acreedores del causante y los acreedores personales
del heredero: Es entre estas personas que se producen los efectos del beneficio de
separación, los que en definitiva consisten en que los acreedores hereditarios y
testamentarios tienen preferencia para pagarse con los bienes del causante, y los
acreedores personales del heredero tienen preferencia para pagarse con los bienes del
heredero. Hemos subrayado la frase "tienen preferencia", con el objeto de aclarar
que satisfechos los deudores hereditarios o testamentarios con los bienes dejados por
el causante, los acreedores personales del heredero pueden hacer valer sus créditos
sobre el remanente, y viceversa. Lo anterior resulta de aplicar los art 1378, 1382 inc.
2° y 1383.
729. Efectos respecto del heredero: A los herederos no les afecta el beneficio de
separación, porque con o sin él, su responsabilidad es la misma, responden de las
deudas ultra vires hereditatis. Sin perjuicio de eso, nada impide que estos jóvenes
herederos además impetren el beneficio de inventario, porque puede ser que el
causante haya dejado bienes por 1000 y deudas por 1100 y entonces ustedes como
herederos impetran el beneficio de inventario o derechamente no acepta la herencia,
aunque seria mejor que aceptaran la herencia con beneficio de inventario y jugar a que
uno de los acreedores hereditarios no cobrara su crédito.
Ejemplo: el causante deja bienes y los herederos venden bienes, se lo venden al profe
y no los conoce, le venden un televisor (bien mueble) esta acción está dentro de los 6
meses, por lo tanto, pedimos la rescisión, en contra de julio, pero quien es julio? Un
tipo que me pago la tele por transferencia electrónica pero no lo conozco y esta de
buena fe, entonces el profe queda a la deriva, porque no cuenta con un registro,
podría si consultarlo en el caso que fuera un inmueble porque ahí tendré claro como lo
adquirieron, por lo tanto el profe queda expuesto a una acción de nulidad, sin perjuicio
de que el profe le queda a salvo su acción de que los herederos le indemnicen de los
perjuicios,
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reglas generales, sino beneficiar a los acreedores hereditarios o testamentarios.
Compartimos totalmente esta opinión. En cuanto a la acción de los 6 meses los autores
dicen que no es una acción de nulidad, sino que tiene mucho de acción pauliana o
revocatoria, pero si el título es oneroso se requiere tanto la mala fe del comprador
como del vendedor, que aquí seria el cedente y el adquirente, de esta perspectiva,
pero igual es complejo …
Hay que hacer la distinción entre los actos gratuitos y los actos onerosos:
Supongamos que Basilio le vende a su contador, él podría ignorar el mal estado de los
negocios de Basilio? NO, por ende aquí la mala fe se traduce en el conocimiento del
mal estado de los negocios de ambos, Pero si es un tercero no se pudo probar su mala
fe, por lo tanto está amparado en su presunción de buena fe, por lo tanto no pasaría
nada contra él.
732. Naturaleza jurídica de esta acción: El art 1384 habla de que no podrán
rescindirse las enajenaciones, lo que pudiera dar a entender que se trata de una acción
de nulidad relativa. No parece, sin embargo, que ésa sea la naturaleza jurídica de la
acción, pues no debe olvidarse que para que haya nulidad tiene que haber un vicio
originario - consentimiento viciado, objeto ilícito, causa ilícita, incapacidad, etc. - y en
el caso que nos ocupa, no se divisa que al momento de producirse la enajenación o
gravamen existiere vicio alguno. Como dice Somarriva, "si bien la lay habla de que se
rescindan las enajenaciones, en realidad en este caso no habría propiamente nulidad
relativa, si no que se trataría de una acción especial, que tiene mucho de acción
pauliana. En el mismo sentido, Ramón Domínguez Benavente.
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