Resumen de Procesal Civil 2
Resumen de Procesal Civil 2
Resumen de Procesal Civil 2
Organización judicial
La composición judicial de los Tribunales dominicanos, ha sufrido a través del tiempo
muchas y variadas transformaciones.
El 11 de junio de 1845, surge en el país, la primera Ley de Organización Judicial, No.41
y se llamo "Ley Orgánica de los Tribunales". Esta ley sufrió modificaciones hasta llegar
a la ley de Organización judicial , No.821 del 21 de noviembre de 1927. aunque esta ley
también ha sufrido múltiples modificaciones, en las leyes 169 del 2 de agosto de 1997,
Ley Orgánica del consejo de la Magistratura de Republica Dominicana; Ley 327, del 9
de julio de 1998, Ley de Carrera Judicial; Las leyes 25-914, y 156-97, Ley Orgánica de la
Suprema Corte de Justicia; y el reglamento de carrera Judicial del 1 de noviembre del
2000.
El Poder Judicial se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y por los demás Tribunales
del orden judicial creados por esta constitución y las leyes.
Los Tribunales se agrupan en dos categorías fundamentales:
1) Tribunales de derecho común
La Ley les confiere a estos tribunales competencia para conocer de todos los asuntos no
atribuidos expresamente a un tribunal de excepción. Son: juzgados de primera
instancia y cortes de apelación.
A) Los juzgados de Primera Instancia:
En cada distrito judicial habrá un juzgado de primera instancia, con las atribuciones
que le confiere la ley.
En muchos lugares de la geografía nacional los juzgados de primera instancia están
divididos en cámaras y sus atribuciones serán de acuerdo con la denominación que se
le atribuye.
Cada juzgado de primera instancia se compone de un juez presidente, un secretario,
secretarios auxiliares, alguaciles y mensajeros.
La representación del ministerio publico por ante esta categoría de tribunales le
corresponde al procurador fiscal.
De conformidad con le Ley 50-2000, que modifico la Ley de Organización Judicial,
No.821, del año 1927, las cámaras civiles y comerciales de Santo Domingo y Santiago
quedaron refundidas, creándose una cámara civil y comercial que esta compuesta por
seis jueces y hasta doce, y de igual manera la Cámara Penal por diez jueces hasta
veinte, en Santo domingo dejándose a un lado el concepto de cámara atribuyéndose
ahora el concepto de salas.
La referida ley también establece por lo menos diez juzgados de instrucción en el
distrito Nacional hasta quince, y en el Distrito judicial de santiago, de tres y hasta seis.
En cada uno de los Distritos indicados, los juzgados de instrucción serán presididos
por un juez coordinador.
B) Cortes de Apelación:
La demarcación territorial que le corresponde a la corte de apelación es el
departamento, el cual esta compuesto por varios distritos judiciales.
La corte de apelación se componen de cinco jueces y forman un quórum con tres de
ellos. Salvo las previsiones relativas a las cortes de niños, niñas y adolescentes que,
como se indico están compuestas por tres jueces y pueden deliberar validamente con
un quórum de dos.
Las cortes conocen en segundo grado los asuntos conocidos, en primer grado, por los
juzgados de primera instancia; de las causas penales seguidas a los jueces de
instrucción, procuradores fiscales y gobernadores provinciales. Además, la ley les
confiere mantener la disciplina judicial en sus jurisdicciones y suplir
las faltas temporales de los jueces inferiores.
La ley No.50-2000, también estableció que la Cámara Penal de la corte de apelación de
Santo domingo, estuviera dividida en tres salas.
1) Tribunales de Excepción: Los tribunales de excepción son aquellos que
en forma especifica y limitada, la ley les acuerda su competencia.
A) Tribunal de Tierras:
Tiene una organización judicial distinta a los demás tribunales. Su competencia es
excepcional, tanto en primera instancia, como en revisión y apelación.
Los jueces de jurisdicción original o jueces residentes como también se les llama, no
tienen competencia propia en un determinado territorio. Los presidentes de los
tribunales superiores de tierras confían los expedientes a estos jueces residentes de
acuerdo con la conveniencia del asunto en litigio.
Los órganos encargados por la Ley de Registro de Tierras para operar en estos
tribunales son: los jueces de los tribunales superiores de tierras, los jueces de
jurisdicción original, el abogado del estado, los registradores de títulos, las direcciones
generales de mensura catastral, los secretarios y auxiliares. La competencia de este
tribunal de excepción abarca todo lo referente a los problemas de tierra.
A) Juzgados de Paz:
En cada municipio del territorio nacional habrá por lo menos un juzgado de paz, y esta
demarcación determina su competencia territorial. En casos excepcionales como por
ejemplo el del perímetro que corresponde al Distrito Nacional, pueden estar divididos
en circunscripciones que constituyen los limites territoriales para su competencia.
A) Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes:
Este tribunal constituye el primer grado de jurisdicción en esta materia, de
conformidad con la Ley No.14-94, del 22 de abril de 1994 que crea e instituye el Código
de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Estos tribunales están integrados por un
solo juez, elegido por la Suprema Corte, y como establecen las normas de carrera
judicial, solo podrán ser destituidos por faltas graves, previa celebración de un juicio
disciplinario.
El juez o jueza de este tribunal idealmente contara con la colaboración de un equipo de
profesionales idóneos en los programas de excepción. Este equipo estar integrado, por
profesionales de las áreas de medicina, odontología, sicología, trabajo social, etc.
La competencia territorial de estos tribunales comprende un solo distrito judicial o
provincia. Estos tienen competencia de oficio, competencia de familia y competencia
correccional. En lo tutelas y correccional dichos tribunales adoptan la modalidad de
resoluciones definitivas que pueden ser recurridas en apelación por ante la corte de
apelación de esta jurisdicción, en el departamento judicial en el que estén
comprendidos.
A) Juzgados de Trabajo.
Constituyen el primer grado de jurisdicción en materia laboral. Están integrados por
un solo juez, elegido por la SCJ y dos vocales escogidos preferentemente por
sendas nominas formadas por los empleadores y trabajadores. Pueden ser llamados a
suplir la ausencia de un juez de corte de apelación de trabajo de su departamento
cuando el presidente de la corte de su departamento así lo disponga.
Su competencia territorial comprende el distrito judicial, toda vez que tienen igual
categoría y prerrogativas que los jueces de primera instancia.
Actúan como tribunales de conciliación en las demandas que se establecen entre
empleadores y trabajadores o entre trabajadores solos, con motivo de aplicación de las
leyes y reglamentos de trabajo, o de la ejecución de contratos de trabajo, excepto en
este caso cuando las demandas tengan por objeto modificar las condiciones de trabajo,
así como cuando se trate de calificar las huelgas o los paros.
Como tribunales de juicio en primera y última instancia en las demandas antes citadas
no resueltas conciliatoriamente, cuando su cuantía no exceda de esta suma, su cuantía
sea indeterminada. Son igualmente competentes para conocer las demandas que se
establecen entre sindicatos o entre trabajadores.
A) Tribunal Contencioso Tributario:
El tribunal contencioso y tributario, fue creado por la Ley No. 11-*92, del 16 de mayo
de 1992, con asiento en la ciudad capital, donde se recurren los actos de la
administración pública relativos a al aplicación de tributos nacionales. Está integrado
por cinco jueces, elegidos por la SCJ, que designa entre ellos al Presidente que
representa el tribunal.
El tribunal funciona con un quórum de tres jueces, y sus deliberaciones son tomadas
por la mayoría de sus integrantes. Su competencia territorial es nacional. Pueden ser
recurridas en casación.
Estructura y composición:
Suprema Corte de Justicia:
?Se compone de por lo menos Dieciséis Once (16) Jueces
Está dividida en tres salas:
? Civil y comercial
? Penal
? Tierras, Laboral y contencioso: Administrativo y Tributario.
Cortes de Apelación: (Colegiado)
? Hay Nueve (9) Cortes de Apelación en todo el país, una en cada Departamento
Judicial.
? Se compondrá cada una de Cinco Jueces.
? Se divide en Cámaras y estas a su vez en Salas, en algunos Departamentos
Judiciales.
Juzgados de Primera Instancia (Unipersonal)
? Hay un Tribunal en cada Distrito Judicial.
? Se compone de un Juez.
? En algunos Distritos está dividida en Cámaras y estas en Salas.
Juzgado de Paz (Unipersonal)
? Uno por cada municipio.
El personal judicial: los Magistrados y Auxiliares
Son auxiliares de la justicia: todos aquellas personas que cooperen con el Juez, una
más directa o necesariamente que otras, en la administración de la justicia.
Las personas que actúan como auxiliares de la justicia puede ser distribuidas en varias
categorías:
? Secretario
? Alguaciles
? Abogados
? Intérpretes judiciales
? Notarios
? Abogados de oficio
? Agrimensores
? Conservadores de hipotecas y registradores de títulos.
? Peritos y árbitros informadores
? Síndicos de quiebra.
Los Magistrados: la persona designada como Juez debe prestar juramento de
respetar la constitución y las leyes y de desempeñar fielmente su cometido.
Los Secretarios: son indispensables en todo Tribunal al extremo de que el Tribunal
no puede constituirse sin él. Tienen fe pública en el ejercicio de sus funciones.
Obligaciones:
? Asistir puntualmente.
? Mantener en orden y conservar con toda seguridad el archivo a su cargo.
? Dar al Tribunal, Juez o funcionario del ministerio público de quien dependan
de la correspondencia y demás documentos.
? Tener al día los libros de oficina.
? Velar fielmente porque los empleados de su dependencia desempeñen sus
deberes.
Los Alguaciles: Son los oficiales ministeriales, con capacidad para hacer
notificaciones de actos judiciales y extrajudiciales. Ejercen sus funciones dentro de la
demarcación del Tribunal en el cual desempeñan sus funciones.
Los Alguaciles son: de Estrados u Ordinarios.
Los Alguaciles de Estrados deben formar parte en la integración del Tribunal.
Los Abogados: actúan como representantes de las partes y llevan la dirección del
proceso en nombre del litigante al cual representan.
El abogado no es un oficial ministerial, sino un profesional liberal.
Venduteros públicos: pueden hacer venta de bienes muebles en pública (subasta)
almoneda dentro de los límites de su jurisdicción. Tienen fe pública. Deben llevar
libros para asentar los efectos que les son entregados y las ventas que realicen.
Son nombrados por el Poder Ejecutivo:
Los intérpretes judiciales: se utilizan para hacer traducciones desde otros idiomas
al castellano. Prestan juramento ante el Juez de Primera Instancia. Llevan un registro
autorizado por este Magistrado, de las traducciones que hicieren.
Los Notarios: son funcionarios instituidos para recibir los actos a los cuales las
partes quieren dar carácter auténtico y fecha cierta, conservados en depósitos y expedir
copias de los mismos. Pueden también legalizar firmas y huellas en los actos bajo firma
privada.
Médicos legistas: están facultados para informar a las autoridades judiciales sobre
ciertas enfermedades y dolencias, por medio de la expedición de una certificación
médico legal.
Agrimensores: son auxiliares técnicos cuyas labores están más ligadas al Tribunal de
Tierras.
Directores Civil y Conservadores de Hipotecas: Las funciones de los de los
Directores del Registro Civil, son el registro de los actos judiciales y extrajudiciales, la
trascripción de las actas traslativos de propiedad inmobiliaria, recaída sobre terrenos
no registrados, porque cuando se trata de registradas lo hace registrados de títulos.
El director de Registro Civil hace las veces de conservador de hipotecas. En los
municipios no cabeceras de provincia, lo hace el Secretario del ayuntamiento.
Peritos y Árbitros informadores: son simples particulares a quienes el Juez pide o
puede pedir informes de carácter técnico.
Síndicos de la quiebra: Son también personas particulares designados por el Juez
para desempeñar determinadas funciones.
TEMA II
Potestad y función jurisdiccional
La jurisdicción es la función que constitucionalmente incumbe al Estado de asegurar,
por medio de órganos especiales llamados Tribunales, el amparo, protección,
o tutela de los derechos subjetivos y de las otras situaciones jurídicas que se hallan
protegidas por las normas del derecho objetivo.
El proceso: en sentido amplio: rama de la ciencia del derecho que tiene por objeto
determinar las reglas de organización judicial, competencia, tramite de los juicio y
ejecución de las decisiones de la justicia.
En sentido estricto: conjunto de actos cumplidos para lograr una solución judicial.
El proceso es un cuerpo gigantesco. Es una situación jurídica de carácter complejo, es
el examen de las piezas, es el engranaje de las actuaciones, estudio y exposiciones de
partes litigantes.
Principios informadores de los distintos procesos: El proceso es una entidad
jurídica sumamente compleja, integrada por actuaciones coordinadas que emanan de
las partes y el Juez. Las partes usan esas facultades en defensa de sus intereses
privados, aspirando cada una a obtener una sentencia favorable. El Juez por su parte,
cumple los deberes inherentes a su investidura como órgano jurisdiccional, con miras a
proteger el interéssocial puesto bajo su custodia, decidiendo cual es la regla de derecho
aplicable en la solución de la contienda objeto del proceso.
La doctrina ha sistematizado las características o tendencias del proceso, enunciadas
como principios orgánicos del proceso. no todos los principios tienen la misma
importancia, algunos revisten un carácter tan general o fundamental que abarcan
virtualmente a otros principios. Por ejemplo: el principio de oralidad.
Son:
? la instancia
? objeto del litigio
? los hechos
? las pruebas aportadas
? el derecho
? la defensa (sus argumentos)
Principios de audiencia, igualdad, dispositivo de aportación de parte:
* Principio de Audiencia: El principio de audiencia, podríamos llamar
peculiaridades al procedimiento civil. La audiencia debe ser publica, oral y
contradictoria, así se realizaría el debido proceso, lo que llamamos principio de
inmutabilidad del proceso. Se refiere al derecho de acceso a los tribunales y posibilidad
que permite la realización en la práctica del derecho de defensa, el derecho de
audiencia consiste en el derecho a ser oído por el tribunal. Nadie puede ser condenado
en juicio sin ser oído.
Las partes tienen la dirección del proceso, el juez tiene una labor que desempeñar,
conviene examinar, por separado la dirección del proceso pertenecientes a cada una de
las partes, y luego el oficio del juez.
* Principio de igualdad ante la Ley: El principio de igualdad ante la Ley es un
concepto estrictamente jurídico según el cual la aplicación de la Ley debe ser igual para
todos. El procedimiento está organizado bajo el sistema de neutralidad del juez, su
papel en la introducción es sumamente pasivo y corresponde a las partes probar los
hechos y hacer uso de los medios que pueda servir para esclarecer el caso. Solo los
litigantes detienen el proceso y el juez acatara la mayor o menor diligencia de las
partes.
La Constitución de la República Dominicana recoge adecuadamente este matiz, según
el cual la igualdad de todos ante la Ley implica más bien la igualdad de la propia le Ley
al ser aplicada (Art.8,5: A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni
impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: no puede ordenar mas
de lo que es justo y útil para la comunidad ni puede prohibir más de lo que le
perjudica.
Limitaciones: El principio de igualdad no obliga a un igual resultado
de procedimientos judiciales similares, pues las aseveraciones formuladas en estos
pueden ser diferentes y dispar la resultancia de las pruebas. Sí obliga por el contrario a
que un mismo Tribunal mantenga unidad de doctrina, es decir, unidad en los
fundamentos de su decisión.
1.1 Principio de igualdad de armas en el proceso: Este derecho exige que las
partes cuenten con medios parejos de ataque y defensa, ya que para evitar el
desequilibrio entre las partes es necesario que ambas dispongan de las mismas
posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación.
* Principio de dispositivo: De conformidad con el Principio de dispositivo, las
partes tienen la dirección del proceso, pero el juez tiene una labor que desempeñar.
Mientras el procedimiento penal es impulsado por el Ministerio Público, el civil lo es
por las partes.
Los poderes de las partes, en nuestra organización procesal, obligan al juez a fallar so
pena de denegación de justicia. El juez no puede delegar sus poderes.
* Aportación de parte: El juez conserva algunos poderes. El puede exigir la
intervención de un tercero o la producción de una pieza para el esclarecimiento de la
verdad. El juez vigila la comunicación de documentos y puede no solo hacer intervenir
un tercero, sino además exigirle la presentación de una pieza o documento para
esclarecer la verdad.
* Principio de concentración: Este principio permite al Juez dictar sentencia
después de un primer y único debate. En nuestro sistema es muy frecuente que en la
primera audiencia no se discuta el fondo, a causa de que se presenten excepciones o de
que surjan otros incidentes, estas cuestiones tienen casi siempre que ser decididas
previamente por el Tribunal antes que el fondo, por medio de sentencias que a veces
son susceptibles de apelación.
El principio de eventualidad, es correlativo al de concentración que consiste en obligar
a las partes a invocar desde el comienzo del proceso sus respectivos medios de ataque y
defensa, escalonándolos en un cierto orden, a fin de que el Tribunal decida en ese
orden, sobre cada uno de esos medios en caso de que desestime los que preceden.
* Principio de impulso procesal: Las partes tienen, en principio, la dirección e
impulsión del proceso, salvo ciertas facultades concedidas al Tribunal. De lo que
resulta que el proceso, de los asuntos civiles y comerciales avanza casi exclusivamente
a favor del impulso que le dan las partes, obrando cada una de acuerdo con su propio
interés. El Juez desempeña un papel puramente pasivo, hasta el momento en que dicta
sentencia.
* Principio de publicidad: La publicidad es un requisito esencial en el ejercicio de
la función jurisdiccional, aplicado particularmente al desarrollo de la situación
procesal, este principio significa que la presentación de los alegatos y conclusiones de
las partes, la producción del dictamen del Ministerio Público y la pronunciación de la
sentencia deben tener lugar en audiencia pública. Las partes tienen facultad para
discutir las pretensiones del adversario, de ahí resulta el principio de contradictorio del
proceso, principio que rige todo nuestro derecho procesal civil.
La publicidad del proceso es un principio de derecho público. La publicidad rige
únicamente para los asuntos contencioso, la sentencia debe comprobar expresamente,
a pena de nulidad, que el requisito de la publicidad ha sido observado.
Excepcionalmente, la ley puede prescribir que ciertos asuntos pueden ser instruidos y
juzgados sin publicidad. Por ejemplo el procedimiento de divorcio.
* Principio de inmediación: Para fallar con idoneidad el Juez debería obtener
durante el desarrollo del proceso, un conocimiento directo de los alegatos de las parte y
de las pruebas en que apoyan sus pretensiones. Durante el proceso el Juez debería
estar en inmediata comunicación con las partes, oírlas en audiencia personalmente, o a
sus mandatarios, y tener intervención inmediata en la administración y recepción de
las pruebas.
Este principio fue suprimido en nuestro derecho en 1934.
LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO:
Los actos que emanan de las partes preparadas por ellas o por un oficial público
(Alguacil) se llaman actos de procedimiento, porque con ellos las partes inician o
impulsan el procedimiento.
El acto de procedimiento es un escrito, un instrumento sujeto a ciertos formalismos.
Pero al mismo tiempo es una manifestación de voluntad, por ello, su requeriente debe
ser capaz para actuar.
Requisitos de forma y fondo: Es preciso considerar por separado los por una parte
actos de alguacil y por otra la redacción de los actos de abogado.
Requisitos de fondo (intrínsecas) de los actos de alguacil:
1.- El acto debe contener la indicación del lugar y el municipio en que es preparado
(Art.61, Párr.1), lo que debe hacerse, de conformidad con las disposiciones de la L.125
de 1939 sobre división territorial y sus modificaciones.
2.- El acto debe indicar su fecha, o, como lo expresa el Art.61, el día, el mes y el año de
la diligencia, menciones indispensables para poder establecer si el acto ha sido hecho
en tiempo oportuno
El acto debe indicar el requeriente, de este modo, si se trata de una persona física con expresión
de sus nombres, profesión, nacionalidad, domicilio, número de
cédula personal de identidad con indicación de si está al día en el pago del impuesto . Si el
requeriente es un menor no emancipado o un interdicto, se expresarán las indicaciones
relativas al menor o al interdicto, y además relativas al tutor. Respecto de una sociedad que
tiene personalidadjurídica, se enunciarán su nombre o razón social, el objeto de su empresa y
su domicilio social. En los actos a requerimiento de las personas jurídicas del derecho público,
como el Estado, el Distrito Nacional, los municipios, se indicará que la actuación se hace a
requerimiento de estos, por diligencia de la persona competente.
4.- El acto mencionará el alguacil que lo prepara, con indicación de sus nombres y residencia,
tribunal en el que ejerce sus funciones; cédula.
5.- El acto enunciará la persona a quien va dirigido, mediante la indicación de sus nombres y
residencia (nombres y residencia del demandado).
6.- El acto debe mencionar la persona a quien se entrega la copia.
7.-El acto debe indicar su objeto, distinto para cada clase de acto de alguacil. Si se trata de una
citación, el objeto del acto consiste en expresar el objeto de la demanda y los medios en que se
funda; si se trata de una intimación, se indicará el hecho que se exige cumplir o que se prohíbe.
8.-El acto expresará su costo o valor, con indicación de las fojas que contienen respectivamente
el original y las copias, y de los tratados, vacaciones y horas de ocupación en los casos en que
proceden.
9.- El acto deberá llevar la firma del alguacil y el sello que indique sus nombres, calidad y
jurisdicción en el original y las copias.
Requisitos de los actos de abogado: Estos actos se llaman también de abogado a abogado,
porque tanto el requeriente como el requerido son abogados. Estos actos se pueden redactar de
dos maneras. Un sistema abandonado por la práctica dominicana, consiste en que el abogado
redacta una primera parte y el alguacil la parte relativa a la notificación.
Un segundo sistema, que es el seguido por la práctica, se trata de un acto similar a los actos de
alguacil, con la sola diferencia de que el requeriente es un abogado que firma dicho acto
conjuntamente con el alguacil.
Los actos de abogado a abogado se hacen en el curso de las instancias.
Requisitos de forma (extrínsecas) de los actos de alguacil:
1.- Los actos deben ser escritos en papel tamaño uniforme, de once pulgadas de largo por ocho
y media de ancho.
2.- Los actos de alguacil deberán ser numerados.
3.- El alguacil deberá conservar un ejemplar de cada uno de los actos que prepara a fin de
formar un protocolo que se encuadernará cada año.
4.- Los actos de alguacil deberán ser registrados dentro de los cinco días de su fecha, bajo pena
de una multa de cuatro pesos. No puede el alguacil entregar el original del acto antes de
registrarlo, bajo pena de una multa de cinco a veinticinco pesos.
5.- El alguacil tiene que llevar un libro-registro que será visado, con indicación de los folios que
contiene, por el juez o por el presidente del tribunal en que el alguacil ejerce sus funciones.
6.-Del libro precedentemente mencionado el alguacil formará, con el fin de facilitar las buscas,
un índice alfabético, tomando como base los apellidos de las partes, y en el que enunciará
también el número del acto respectivo.
LOS DIFERENTES ACTOS DEL PROCEDIMIENTO: Los llamados actos del
procedimiento se hacen a requerimiento de las partes o de sus respectivos abogados.
Generalmente son hechos por los alguaciles. Pero hay actos hechos por los jueces y otros, por
los secretarios.
A los abogados corresponde preparar las instancias que se dirigen a los jueces así como los
llamados actos de abogado a abogado; también las conclusiones a presentarse en audiencia y
los escritos de defensa.
Los secretarios redactan ciertos actos auténticos y también reciben algunos actos, es decir,
escrituran las declaraciones de una parte que comparece ante ellos.
Los alguaciles instrumentan la mayoría de los actos, tales como las notificaciones, los
emplazamientos, las citaciones, apelaciones y los procedimientosejecutorios.
Los diferentes actos pueden ser judiciales o extrajudiciales
1) Judicial: es aquel ligado a un procedimiento contencioso o gracioso o tiende a la ejecución
forzosa. Normalmente es instrumentado por un alguacil, pero puede serlo por un abogado. No
es que indistintamente lo hace el alguacil o lo hace el abogado. Hay exclusividad según
la naturaleza del acto que únicamente puede hacer el alguacil o el abogado. El prototipo de acto
que instrumenta el alguacil es la citación en justicia.
2) Extrajudicial: es aquel que emana de un auxiliar de la justicia y produce sus efectos fuera
de todo proceso. Son actos extrajudiciales las intimaciones, los protestos, las oposiciones y las
autorizaciones para trabar embargos
El procedimiento contradictorio:
Comparecencia del demandado: por el emplazamiento se llama al demandado para que
comparezca ante el juez de primera instancia en el término de la ley, o sea, en el de ocho días
francos.
La comparecencia del demandado tiene lugar no presentándose personalmente ante el
tribunal, sino dando a conocer al abogado que figura en el emplazamiento mediante acto de
abogado a abogado, el nombre del abogado que postulará y defenderá por él. En caso de
pluralidad de demandados en un mismo proceso, varios de ellos pueden constituir
colectivamente un solo abogado. Un abogado puede cuando es demandado constituirse por sí
mismo.
Comparecencia del Estado: Sin necesidad de haber hecho notificar previamente
su constitución, el Estado puede comparecer en la misma audiencia fijada para conocer de la
causa, constituyéndose como su abogado el representante del ministerio público.
La constitución de abogado tiene por efecto impedir que el asunto pueda ser fallado en defecto
por incomparecencia del demandado. Tampoco puede haber incomparecencia del demandante,
puesto que él ha comparecido por ministerio del abogado que constituyó en el emplazamiento.
A partir de la comparecencia del demandado puede haber únicamente defecto por falta de
concluir.
Trámites anteriores a la audiencia: La ley no permite que una de las partes pueda
sustraer al examen y la crítica de su adversario la prueba escrita y los medios de defensa que va
a oponerle. Es una aplicación del principio de la contradicción del proceso. Por esa razón
ambos abogados antes de que puedan requerir fijación de audiencia, deben comunicarse esos
medios de prueba y de defensa.
Comunicación de documentos: Cada una de las partes del proceso tiene derecho a conocer
de los documentos invocados por su adversario, como base de sus pretensiones. Las
características esenciales de la comunicación de documentos son:
1.-Debe ser espontánea, esto es, que toda parte que vaya a usar un documento está en la
obligación de comunicarlo.
2.- Esta obligación no es exigida en grado de apelación, si esta se ha producido en primera
instancia; pero no obstante ella puede ser solicitada.
3.- Si no se realiza espontáneamente, esto es, amigablemente entre los abogados o por su
depósito en secretaría, será ordenada por el juez sin formalismo.
4.- El juez fija el plazo y las modalidades de esta comunicación, y si hay necesidad puede fijar
un astreinte.
5.- En caso de que la parte no restituya voluntariamente un documento que le ha sido
comunicado amigablemente, puede ser condenada eventualmente a un astreinte.
6.- El juez está facultado para liquidar el astreinte que él ha fijado.
7.- El juez puede descartar del debate los documentos que no han sido comunicados
en tiempo útil.
La parte que recibe comunicación de un documento puede no solamente leerlo.
Vencido el plazo de la comunicación de documentos, cuando esta se realiza en forma amigable,
el abogado deberá restituir los documentos. El Art.53 de la Ley 834 establece que la parte que
no restituya los documentos puede ser constreñida a ello. Eventualmente puede ser condenada
al pago de un astreinte, que puede ser liquidada por el juez que lo ha pronunciado. La
comunicación puede ser pedida en cualquier estado del proceso, en que una de las partes
invoque un documento en su favor, aún en grado de apelación.
Otras pruebas: El procedimiento para el aporte de la prueba escrita, que es prueba
preconstituida, existente antes de la discusión de la causa, es inaplicable a los demás medios de
prueba, que tienen que constituirse precisamente en el curso del proceso, como la prueba
testimonial, la inspección de lugares, el peritaje etc.. La administración de esta prueba debe ser
propuesta antes de los debates, como por ejemplo la información testimonial (Art.73 y s. De la
L.834 de 1978), pero es ordenada por el juez mediante sentencia antes de conocer el fondo del
proceso, y como medio para formar su convicción.
Fijación de audiencia: Después de vencido el plazo del emplazamiento, cualquiera de las
partes puede solicitar fijación de la audiencia en que se conocerá de la causa. (Art. 77 mod. Por
la L.845 de 1978). La solicitud de audiencia se hace en forma de instancia dirigida al juez
presidente y es fijada por auto de dicho juez presidente (Art.40 de la Ley de O.J)
Acto recordatorio: El abogado que ha obtenido fijación de audiencia procede entonces a
llamar para esa audiencia al abogado de la parte adversa, mediante un acto recordatorio,
notificado con dos días francos de antelación por lo menos, a pena de nulidad (Art.80 C. P.
Civil, único de la L.362 DE 1932). Este acto es una formalidad protectora del derecho de
defensa, tiene entre los abogados la misma importancia que la citación entre las partes. La
sentencia obtenida sin que intervenga previo acto recordatorio es nula.
Celebración de la audiencia: Una vez constituido el tribunal en estrados, el juez presidente
ordena al alguacil de servicio que llame la causa a la vista, leyendo en el rol o libro de asiento de
las causas, el que se refiere a la que va a conocerse (Art.86 de la L.O.J.). Luego ofrece la palabra
sucesivamente a los abogados de las partes: demandantes, demandadas, intervinientes.
Policía de la audiencia: Art. 88-92 C. P. Civil, modificados y completados por los Arts. 365 y
366 del C. P. Crim., regulan el ejercicio de la policía de la audiencia, a cargo del juez presidente.
Lectura de conclusiones: De acuerdo con el Art. 78, mod, L.845 de 1978 en la audiencia las
partes se limitarán a exponer sus conclusiones motivadas y el juez les concederá plazos
moderados para el depósito de réplica y contrarréplica, que no deberán exceder de 15 días para
cada una de las partes y serán consecutivos.
Clasificación de las conclusiones:
Conclusiones al fondo o sobre el fondo: Son aquellas que se refieren a la demanda
misma, y por cuyo medio el demandante requiere del tribunal que admita la demanda, y el
demando requiere del tribunal que se las rechace.. Las conclusiones son excepcionales cuando
su objeto es obtener una medida previa, como por ejemplo una declinatoria o la solicitud de
una fianza judicátum solvi etc.
Conclusiones principales: Son las que resumen todas las pretensiones de las partes en
cuanto al fondo de sus derechos respectivos.
Subsidiarias: Son las conclusiones que contienen sea una restricción a las conclusiones
principales, para el caso de que el tribunal entienda que no debe acoger estas; sea una demanda
tendiente a que se ordene la administración de una prueba en apoyo de conclusiones
principales, que no se hayan suficientemente justificadas.
Alternativas: Son las que tienen por objeto reclamar, de dos o mas cosas, una de ellas a
opción de la contra parte o del tribunal.
Primitivas: Son las que la parte asume en apoyo de su demanda o de su defensa.
Adicionales: Son las que el demandante agrega a sus conclusiones primitivas o principales.
Reconvencionales: son las que el demandado presenta para sostener una demanda
reconvencional.
Efectos de las conclusiones:
1.- Cuando esas conclusiones recaen sobre el fondo, cubren todas las excepciones (Art.2 de la
L.834 de 1978).
2.- Las conclusiones fijan la competencia del tribunal apoderado.
3.- Las conclusiones precisan el contenido de las pretensiones de las partes, y limitan por
consiguiente el poder de decisión del juez: la sentencia es nula si estatuye sobre cosas no
pedidas (extra petita), o si otorga más de lo pedido (ultra petita).
1. La presentación de las conclusiones pone la causa en estado de ser fallada.
La causa queda en estado: Una vez que la causa se considera en estado, tiene influencia
decisiva sobre el desarrollo ulterior del proceso. A partir de entonces no pueden surgir estos
incidentes: 1.- La instancia no es interrumpida por la cesación del mandato del abogado
(art.342 y 343); 2.- El demandante no puede desistir de la instancia sin el consentimiento del
demandado; 3.- El juez no puede ser recusado.
Reapertura de los debates: Si después de cerrados los debates son producidos documentos
o hechos nuevos, el tribunal puede a pedimento de parte, o aún de oficio ordenar su reapertura
a fin de que el asunto sea nuevamente discutido.
Se ha juzgado asimismo que procede la reapertura de debates en el caso de documentos
utilizados a última hora, por una de las partes que emanan de la parte adversa.
Comunicación al Ministerio Público: Si la causa está sujeta a dictamen el secretario debe
inmediatamente, después de la audiencia, enviar el expediente al procurador fiscal para que
produzca su dictamen.
Sentencia: En los casos en que no hay comunicación al ministerio público el juez pronuncia el
fallo en la misma audiencia, o en una audiencia posterior, pero a más tardar dentro de los
noventa días de la vista de la causa, salvo caso de fuerza mayor que se hará constar en la
sentencia.
Si por el contrario, el asunto es comunicable al ministerio público, el juez fija audiencia para la
lectura del dictamen y luego pronuncia la sentencia en los términos anteriormente expresados.
El procedimiento del defecto:
En materia se incurre en defecto cuando no se comparece a la audiencia, bien sea el inculpado
o la parte civilmente constituida, no obstante estar legalmente citados.
Por el contrario, en materia civil y comercial, hay defecto cuando el demandado no comparece
o cuando el mismo demandado o el demandante no presentan conclusiones
En materia penal resulta la verificación del defecto resulta mucho mas simple que en materia
civil y comercial. En lo penal si se tiene la constancia de citación regular y valida se puede
proseguir a la audiencia y el juez en la sentencia pronunciara el defecto. pero en materia civil y
comercial, el asunto se torna un poco mas complicado. Puede suceder que en el proceso solo
haya un solo demandado. Si este no comparece o no presenta conclusiones, se pronunciara el
defecto.
El recurso de oposición será admisible en los casos que no sean susceptibles de apelación o si el
demandado fue emplazado en su propia persona
Existen dos clases de defecto: cuando el demandado no comparece, o cuando bien sea el
demandante o el demandado no presentan conclusiones.
Defecto por incomparecencia:
Cuando es el demandante: Como se comparece por medio de constitución de abogado, se
admite que el demandante no puede incurrir en defecto por incomparecencia, porque la
demanda introductiva de instancia debe contener constitución de abogado. Sin embargo hay
una hipótesis excepcional en la cual puede haber defecto del demandante: cuando se
interrumpe la instancia antes de la puesta en estado por el fallecimiento, dimisión, interdicción
o destitución del abogado del demandante. En este caso el demandado puede emplazar al
demandante en constitución de nuevo abogado y si la nueva constitución no se produce hay el
defecto por incomparecencia del demandante.
El Art. 434 del Código de Procedimiento Civil, mod. Por la L.845 del 1978 expresa: " si el
demandante no compareciere, el tribunal pronunciará el defecto y descargará al demandado de
la demanda, por una sentencia que se reputará contradictoria. Hay que entender el texto como
si el demandante no concluyera o si se trata de un asunto de la competencia del Juez de Paz,
donde no es necesario el ministerio de abogado, como que el demandante lanzó la demanda y
luego no se apersonó por ante el Juez de Paz el día indicado por la citación.
Defecto del demandado por incomparecencia: Si el día de la audiencia, el demandado
no ha constituido abogado, se pronunciará el defecto en su contra. La misma solución si el
abogado del demandado comparece pero no presenta conclusiones.
Si el día fijado para la audiencia el demandado no concluye sobre el fondo y se limita a
proponer una excepción o a solicitar una medida de instrucción cualquiera, el juez fallará de
acuerdo a lo que se prevé en las disposiciones procésales que rigen la materia.
La reglamentación legal del defecto del demandado no es la misma según se trate de un solo
demandado o de varios.
Defecto de un solo demandado: Si el demandado único no comparece o no presenta
conclusiones, se pronunciará el defecto en su contra. En este caso no es posible la oposición en
los siguientes casos: a) si el asunto es susceptible de apelación; b) si el demandado fue
emplazado en su propia persona. Al revés la oposición sólo es posible cuando el asunto se
conocerá en instancia única y siempre y cuando aún en instancia única no se le haya citado en
su propia persona.
Defecto de varios demandados: Cuando hay varios demandados, conviene que el asunto
no sea fallado de modo contradictorio en relación a algunos y en defecto en relación a otros,
pues se podrían originar fallos contradictorios.
(ver Art.151 C. Proc. Civil).
Defecto de todos los demandados: Es posible que todos los demandados sean citados a
plazos diferentes, para un mismo objeto, lo cual es posible en razón al aumento de la distancia.
De conformidad con el Artículo 151 cuando varios demandados hayan sido emplazados para el
mismo objeto, a diferentes plazos o haya habido nuevo emplazamiento, no se fallará respecto
de ninguno de ellos antes del vencimiento del plazo más largo.
Una vez que ha transcurrido el plazo más largo, si todos los demandados incurren en defecto,
todos podrán ser condenados por una sentencia cuyo carácter dependerá de la cuantía.
Otros tipos de defecto:
Defecto por incumplimiento de los actos del procedimiento: Se incurrirá en defecto
por falta de conclusiones cuando ninguna de las partes ni el demandante ni el demandado
depositaba sus conclusiones. Este defectuante tiene cerrada la vía de la oposición.
El descargo: El Art. 434 del Código de Procedimiento Civil, mod. Por la L.845 del 1978
expresa: " si el demandante no compareciere, el tribunal pronunciará el defecto y descargará al
demandado de la demanda, por una sentencia que se reputará contradictoria
TEMA III
La prueba
La prueba es el medio o procedimiento que sirve para demostrar la verdad de una
proposición o la realidad de un hecho. En todo proceso, la tarea principal de las partes
consiste en demostrar la existencia de ciertos actos o hechos que han creado,
modificado o extinguido la situación jurídica objeto de la controversia.
La finalidad de la prueba en el marco de las ciencias jurídicas es tal que constituye la
principal herramienta para la consecución de la verdad y la realización de una
buena administración de justicia. Su papel es esencial en materia procesal. Se dice que
ella es la columna vertebral del mismo. Su importancia es fundamental:
a) para facilitar la buena substanciación del proceso.
b) Optimizar la fundamentación del fallo o la sentencia,
c) Contribuir a que el fallo sea imparcial y objetivo.
Las reglas de las pruebas se encuentran contenidas en los artículos 1315 y siguientes
del Código Civil.
La prueba escrita y la presunciones son administrada sin necesidad de procedimiento
especial: la primera con el depósito de los documentos en secretaría, la segunda por el
examen que hace el Juez de las circunstancia alegadas como constitutivos de la
presunción.
Carga de la prueba: El artículo 1315 del Código Civil "el que reclama la ejecución de
una obligación debe probarla, recíprocamente, el que pretende estar libre, debe
justificar el pago o el hecho que ha producido la extensión de su obligación".
PROPOSICIÓN: En principio corresponde a las partes aportar al proceso los
elementos de prueba que el Tribunal deberá tomar en cuenta para decidir. Es una
consecuencia de la estructura de nuestro procesal civil y comercial, que es dirigido e
impulsado por las partes y condicionado, en general, por la actividad de la parte.
Las partes tienen la disposición del objeto del proceso; en consecuencia, son jueces de
la oportunidad y conveniencia de los medios de pruebas.
Admisión de los medios de pruebas: En general el Tribunal aprecia
soberanamente si el medio de prueba que se ofrece emplear es admisible, y aunque lo
sea si es útil y pertinente. En consecuencia decide también soberanamente, si procede
o no ordenar las medidas de instrucción que se le piden para administrar la prueba. En
tal virtud el juez:
A) Debe dar prioridad al medio de prueba tenga mas credibilidad o fiabilidad.
Ej: prueba escrita o literal frente al testimonio.
B) Debe preferir, entre medios de igual jerarquía y credibilidad, aquel que
define los hechos, que pruebe de manera más clara y precisa y que facilite al juez la
comprensión, construcción y calificación de los hechos.
C) Dar prioridad jurídica y racional cuando entre medios de diferentes
jerarquías. Ej: Acto Autentico, acto bajo firma privada , frente al testimonio ,
presunción, etc.
D) La prueba debe ser administrada conforme a su oportunidad, es decir no
constituir un medio frustratorio, que no aporta nada al proceso, y que solo se
convierte en una táctica para dilatar el proceso.
Se debe enfatizar que el significado, la validez, la fiabilidad de la prueba son los que
definen el valor probatorio de esos hechos. Y por tal razón se adopta la libertad de la
prueba. En el derecho civil y tratándose de la prueba de los actos jurídicos, el juez
debela sujetarse al legalismo axiológico y retendrá para su fallo la prueba que resulte
de los medios aportados por escrito o documentos o medios perfectos, sin importar
cual es su convicción.
Para que un medio de prueba pueda servir de fundamento a la sentencia, es preciso
que reúna dos condiciones:
1. El medio de prueba debe ser precisamente uno de los admitidos por la ley. Prueba
escrita, prueba testimonial, confesión, juramento, etc
2- El medio de prueba debe haber sido administrado en la forma prescrita por la ley.
En consecuencia de las dos reglas anteriormente enunciadas, el Juez no puede fundar
su sentencia ni sobre una certificación de funcionario público, ni sobre
el conocimiento personal de los hechos que haya podido adquirir fuera del proceso.
Fuentes y medios de prueba:
Son medios de prueba las fuentes de que el juez extrae los motivos de
prueba, los cuales constituyen las razones que producen, inmediatamente
o no, el convencimiento del juez.
Los dos grandes sistemas de pruebas históricamente considerados son el sistema legal
de pruebas, también denominado de tarifa legal, y el sistema de la libertad de
prueba, llamado igualmente prueba moral o la intima convicción.
El sistema legal de prueba origina dos teorías fundamentales: -Que después de
verificados ciertos presupuestos indicados por ella, determinado hecho debe
considerarse como cierto por el juez (prueba legal positiva). – Cuando la ley le prohíbe
al juez como verdadero un hecho, si no tiene cierta prueba mínima que ella misma
establece (prueba negativa).
Medios de prueba: El artículo 1317 del Código Civil y algunas disposiciones
complementarias del Código de Procedimiento Civil y actualmente en la Ley 834 se
enumeran los medios de prueba escrita, prueba testimonial, confesión, juramento,
inspección del objeto litigioso, presunciones.
Los medios de pruebas se dividen:
1) En pruebas preconstituidas o especificas: esto es que existen al momento del
proceso, caso de la prueba escrita, y en pruebas que se establecen en el proceso,
como el testimonio, el juramento;
2) Prueba directa: que se relacionan al mismo hecho que debe ser probado,
como la que resultan de los documentos y del testimonio;
3) y en Pruebas indirectas: que se obtienen por medio de un razonamiento,
como los que resultan de las presunciones.
Documentos: En principio, debe administrarse por escrito la prueba de los actos
jurídicos, que se refieran a caso cuyo valor exceda de los Treinta Pesos. Los
documentos es una prueba escrita. Entre estos tenemos : acto autentico, acto bajo
firma privada y papeles domésticos como cartas o cualquier otro documento.
Pero existen distintas categorías para valorar la prueba con relación a documentos
auténticos y los demás que podrían producir efectos de credibilidad muy limitado
(otorgado por oficiales públicos).
*Se ha dicho con toda propiedad que la prueba escrita es la prueba por excelencia.
Interrogatorio de las partes:
En esta categoría procede la prueba testimonial de las declaraciones hechas bajo
juramento, por terceras personas que han conocido o han recibido con sus propios
sentidos el hecho controvertido.
*el juez en este caso está en la libertad de apreciar la sinceridad del testimonio. Este
medio de prueba resulta riesgoso, porque un determinado testimonio puede resultar
parcial y poco objetivo.
-Según lo expresado por Bacón: los testimonios no se cuentan se pesan.
La prueba por Testigo:
La prueba por testigo es peligrosa, no solo porque algunos testigos son susceptibles de
ser sobornados, sino porque le resulta difícil relatar pura y simplemente los hechos sin
reformarlos. El art. 73 y 100 del Cod. De Proc. Civil, describe todo lo relativo a la
prueba testimonial.
Es obligatorio que los testigos antes de ser oídos presten el juramento previsto en la
ley; debido a que si no lo presta se considerara un simple informante y la sentencia no
debe fundamentarse en su testimonio. Es una medida de instrucción, en virtud de la
cual el juez tendrá la oportunidad de oír personalmente los alegatos de las partes.
Testigos:
Es hábil para declarar como testigo toda persona que pueda
suministrar informes sobre los hechos cuya prueba ha sido ordenada.
El testigo es en efecto, la persona que relata lo que ha percibido por medio de los
órganos de los sentidos, especialmente lo que ha visto u oído, en relación con los
hechos de la causa.
Sin embargo por extinción del concepto del testimonio, son citados frecuentemente
como testigo personal que solamente han oído hablar a otro hacer de esos hechos, o
sobre lo que han oído referir en rumor público. Estos últimos testimonios son
evidentemente, muy débiles, y lo más que el Juez puede hacer es tomarlo como simple
indicio o presunciones más o menos sólidos.
Es la prueba aportada por medio de testigos. Se podrán oír aquellos que hayan visto
escribir y firmar el documento en cuestión (son los que han visto el documento).
El testimonio es la relación oral o escrita que una persona hace de lo que ha percibido
por medio de los sentidos.
Los principios del testimonio son:
1) El principio de oralidad;
2) El principio de inmediatividad;
3) El principio de publicidad;
4) El principio de contradicción.
En el sistema dominicano la prueba del testimonio coloca esas normas en todo el
proceso , del ámbito del sistema acusatorio, en el cual discuten en un plano
de igualdad en un juicio público las acusaciones que formula el ministerio publico de
la sociedad.
* El artículo 87 Ley 834, el Juez, en el curso de una información testimonial puede, ya
de oficio o a requerimiento de una de las partes, convocar u oír a cualquier persona,
cuya audición le parezca útil al esclarecimiento de la verdad.
* Artículo 93 faculta al Juez para que pueda autorizar a las partes a presentar sus
testigos sin formalidad previa, o indicar al secretario del Tribunal dentro del plazo que
el Juez indique, los nombres y demás datos personales de dichos testigos. Esta facultad
corresponde también al Juez cuando ordena de oficio un informativo.
Número de testigo: Las partes pueden hacer oír el testimonio de cuantos testigos
estimen necesarios.
Obligaciones del testigo: El testigo citado para concurrir a una información
testimonial está obligado a comparecer, a prestar juramento, a declarar, a decir la
verdad (artículo 75 y 80 Ley 834).
La nulidad resultante de que un testigo no prestó juramento es un medio que debe ser
propuesto en las mismas condiciones que las otras nulidades.
La falta de juramento de un testigo no conlleva la nulidad de la sentencia, cuando el
Tribunal no se ha apoyado en la declaración del testigo no juramentado, sino en otros
medios de prueba.
Sanciones: El incumplimiento por el testigo de sus obligaciones de comparecer y
declarar bajo juramento es sancionado, dispone el artículo 76 Ley 834 con una multa
civil de 10 a 100 pesos.
Cuando el testigo declara falsamente incurre en el delito de perjurio. (Ley 202 de 1918)
Personas incapaces de atestiguar: artículo 74 Ley 834, establece que toda persona
puede ser oída como testigo a excepción de la afectada de una incapacidad para prestar
testimonio en justicia.
Entre estas personas pueden citarse: 1- Los condenados a la degradación Civil (artículo
32 Código Penal) y los privados por sentencia del derecho de deponer en juicio
(artículo 42 del Código Penal).
Menores de 18 años
Secreto profesional: Tradicionalmente se admite que la persona citada como testigo
puede negarse a hacer declaraciones sobre los hechos conocidos con motivo del
ejercicio de una profesión que lo obliga a guardar el secreto profesional. La revelación
de tales hechos podría, según algunos, constituir el delito de divulgación de secretos
previstos por el artículo 378 del Código Penal.
Lo único cierto es que la persona que se halla en esta situación no puede ser obligada a
prestar declaraciones sobre tales hechos . el artículo 75 de la Ley 834.
Que asimismo es al Juez, no a las partes, a quien compete apreciar la legitimidad del
motivo por el cual el testigo solicita su dispensa, artículo 206 del Código Civil.
Tachas: puede proponerse las tachas ante de oír al testigo como son, porque existe
enemistad o interés personal en el juicio, parentesco o cualquier otro motivo
considerado legítimo.
Audición de testigos: Los testigos son oídos en audiencia del Tribunal. Serán oídos
separadamente, en el orden que determine el Juez, en presencia de las partes y de sus
defensores o abogados.
Prestaran juramento de decir la verdad. El Juez deberá advertirles que incurrirán en la
pena de multa y prisión en caso de falso testimonio. Los testigos no podrán leer
ningún proyecto borrador o aprestó (artículo 79, 80 y 81).
El Juez hará al testigo las preguntas que le sometan las partes, si lo estima necesario.
La parte demandada puede probar en la contra información solamente aquellos hechos
que son la negación de los alegados por el demandante.
Las declaraciones de los testigos serán consignadas en acta.
Peritos:
Cuando el proceso plantea cuestiones cuya solución exige conocimiento técnico que el
juez no posee, es preciso que el recurra a personas que tengan esos conocimientos a fin
de que emitan un dictamen razonado contentivo de los elementos aplicables a la
solución del caso.
Este es conocido como la operación por medio de la cual los peritos o
expertos proceden al examen de los hechos sometidos a su consideración, llamado
informe o información pericial. El juez lo ordena cuando a su juicio esa medida es
indispensable o útil para llegar al esclarecimiento de la cuestión litigiosa.
Tanto la jurisprudencia como la doctrina mas importante en la materia entienden
desde el punto de vista de su fuerza probatoria que no hace ninguna distinción entra
las comprobaciones materiales del informe y las conclusiones que se derivan de él.
Pues los jueces aprecian soberanamente tanto los hechos como los resultados del
peritaje.
El peritaje es en principio facultativo, el Juez lo ordena cuando, a su juicio, esa medida
es indispensable o útil para llegar al esclarecimiento de la cuestión litigiosa. Puede ser
ordenada de oficio, pero aunque las partes lo soliciten, el Juez no esta obligado a
prescribirlo si encuentra en el expediente otros elementos de convicción.
El informe es obligatorio en ciertos casos por ejemplo materia de rescisión de venta por
causa de lesión (artículo 1678 del Código Civil).
Cualquier persona puede ser perito, con excepción de los condenados a pena aflictiva o
informante.
El informe pericial es ordenado por sentencia que debe contener tres disposiciones
distintas:
1- indicar con precisión el objeto de la diligencia pericial.
2- La sentencia nombra un Juez comisario ante quien preste juramento los
peritos.
3- La sentencia indica los peritos que las partes han designado o a falta de
haberlo asignado la parte, los designa el Tribunal.
En general, el peritaje debe confiarse a tres peritos (artículo 303) sin embargo estos
(las partes) pueden convenir en que un solo perito practique la diligencia pericial.
Al tener el dictamen de los peritos influencia sobre la solución del proceso, de aquí el
derecho conferido a las partes de recusar a los peritos, por las mismas causas que para
los testigos.
Los peritos nombrados de oficio pueden ser recusado solamente dentro de los tres días
de su nombramiento, los nombrados por las partes pueden serlo sólo cuando las
causas de recusación hayan sobrevenido posteriormente a su nombramiento.
Los peritos pueden no aceptar su designación, o, después de haberla aceptada,
renunciar a ella.
La parte más diligente cita a los peritos a los fines de prestar juramento de cumplir
fielmente su cometido.
Debe entregarse a los peritos la sentencia que ordenó el peritaje y los documentos
relacionados con el asunto. Una vez cumplida las formalidades anteriormente
señaladas, los peritos redactaran un informe en el mismo lugar contenciosos o en el
que ellos indiquen al efecto. Emitirían colectivamente un informe que constara de dos
partes: 1- En la primera preparada en presencia de las partes, los peritos hace constar
los hechos que han comprobado y enuncian el cumplimiento de las formalidades
preliminares de su diligencia; 2- en la segunda, el informe, los peritos dan a conocer su
opinión, adoptada por mayoría de votos, esta última partes es preparada secretamente.
Al pie del informe deberán ser trazado por el Juez Presidente los honorarios a que
tienen derecho los peritos. La parte más diligente debe notificar copia del informe a la
contraparte.
Las partes pueden controvertir únicamente acerca de las apreciaciones técnica
emitidas por los peritos declaran haber comprobado, pero no sobre los hechos que los
peritos declaran haber comprobado.
El informe pericial es fehaciente hasta inscripción en falsedad, puesto que emana de
personas investidas con un mandato legal para proceder a tales comprobaciones.
Si el informe pericial es declarado nulo (se anula al practicarlo se ha controvertido a las
formalidades sustanciales o han sido vulnerados los derechos de la defensa) queda
naturalmente excluido del debate, si por el contrario es admitido su validez, permanece
en el proceso como elemento de decisión.
En materia comercial existe el peritaje.
En referimiento se puede el peritaje.
Juzgado de Paz: Cuando ordena el peritaje generalmente combinado con una visita
de lugares, el Juez de Paz entrega a las partes cédula de citación que indica fecha y
lugar en que los peritos deberán prestar juramento y el objeto de la diligencia pericial.
En cuanto a los demás sigue las reglas del derecho común.
Reconocimiento Judicial:
El juez puede, a fin de verificar él mismo, tomar en toda materia un conocimiento
personal de los hachos litigiosos, las partes presentes o llamadas.
El procede a las constataciones, evaluaciones, apreciaciones o reconstrucciones que
estime necesarias, transportándose si hay necesidad a los lugares. Cuando no precede
inmediatamente, el fija el lugar, el día y la hora de la verificación. El redacta un proceso
verbal de las constataciones, apreciaciones, declaraciones. El juez ejecuta una medida
de instrucción, procede a las verificaciones personales que estime necesarias para la
ejecución de esa medida,
-facilita la buena substanciación del proceso;
-optimizar la fundamentación del fallo o de la sentencia;
-contribuir a que el fallo sea imparcial y objetivo.
Otros medios de Prueba:
La confesión: Es el medio de prueba más completo y seguro; pero casi nunca es el
hecho espontáneo de la parte. Es preciso provocarla por medio de un procedimiento
que permita conducir la parte ante el Tribunal a fin de que sea interpelada acerca de
los hechos de la causa.
La comparecencia personal puede ser ordenada sea a requerimiento de una de las
partes, sea de oficio por el Tribunal.
Ambas partes son cuestionadas, o pueden serlo, una en presencia de la otra o
separadamente, si así lo exigen las circunstancias, pero deben ser confrontadas si una
de las partes lo solicita.
En caso de que la comparecencia personal sea ordena respecto de una de las partes,
dicha parte será interrogada en presencia de la otra, a menos que las circunstancias
exijan que este interrogatorio se realice inmediatamente o fuera de la presencia de la
otra parte.
Por otra parte la ausencia de una de las partes no impide la audición de la otra.
Cuando una de las partes se encuentra imposibilitado de presentarse, el Juez que haya
ordenado la comparecencia puede transportarse donde se encuentre dicha parte,
previa convocatoria a la parte adversa (artículo 70)
Materia comercial: La comparecencia personal no es una medida de instrucción
distinta en la materia comercial. Las disposición del artículo 60 de la Ley 834 establece
que el Juez puede ordenar esta medida de instrucción en toda materia.
Ante el Juez de Paz: Los artículos 9 y siguientes reguladores de la comparecencia de
las partes, no excluye la posibilidad de que el Juez de Paz obtenga directamente de
ellas las declaraciones que considere útiles para la solución del litigio.
La facultad para el Juez de Paz de ordenar la comparecencia personal de las partes se
encuentra reconocida por los indicadas disposiciones del artículo 60 de la Ley 834.
Carácter de las declaraciones: Las declaraciones hecha por la parte en la
comparecencia personal constituye una confesión judicial (artículo 1356 del Código
Civil).
Produce tres efectos:
A-) Vale como medio de prueba, que hace plena fe contra la parte de quien emana, en
otro proceso, esa declaración no constituye sino una mera confesión extrajudicial que
puede ser tomada en consideración por el Juez como medio de convicción en la medida
que lo crea conveniente.
B-) Esta confesión es indivisible con respecto a la parte que la hizo.
C-) La confesión es irrevocable, aun cuando haya intervenido como consecuencia de un
error de derecho. En cambio puede ser revocada cuando ha sido la consecuencia de un
error de hecho.
El artículo 72 Ley 834 expresa que el Juez podrá sacar cualquier consecuencia de
derecho de las declaraciones de las partes, de la ausencia o de la negativa a responder
de una de ellas, y considerar esta como equivalente a un principio de prueba por
escrito.
1) Las declaraciones de terceros;
2) La consulta; en el peritaje el juez encarga a una persona que él comisiona
para que le de una consulta al perito.
3) Las constataciones;
4) Verificaciones personales del juez;
6) Inscripción de lugares: Por esta medida de instrucción el Tribunal practica el
examen directo del objeto litigioso, mueble o inmueble. Esta medida le permite al Juez
cerciorarse directamente de los hechos controvertidos. Puede ser ordenada a solicitud
de partes o de oficios.
En los Juzgado de Paz se practica la inspección de los lugares.
7) Juramento decisorio: Es el diferido por una de las partes a la otra. Es posible
esta prueba en toda materia susceptible de transacción y entre las partes capaces de
transigir. Debe versar acerca de un hecho personal a la parte a quien se le difiere.
El juramento puede ser diferido en todo estado de causa.
El hecho a probar debe ser uno cuya prueba no esté prohibida por la ley.
Si la parte a quien se le difiere el juramento rehúsa prestarlo ella pierde el proceso. Si
la parte presta el juramento que le es diferido, ella gana el proceso, sin derecho para su
contraparte de probar la falsedad del juramento. El Juez tienen poder discrecional
para acoger o desechar el pedimento de las parte tendiente a diferir el juramento a su
contraparte.
Todos los medios de pruebas son utilizados cuando no bastan los medios de pruebas
suficiente para esclarecer el caso y el juez estime pertinentes a utilizarlos para poder
cumplir con la misión de esclarecer la verdad y dar luz al proceso.
TEMA VIII
La sentencia
Formación interna y motivación. Es el acto jurisdiccional que pone fin al proceso o a
una etapa del proceso, después de haber verificado la verdad de los hechos invocados
por las partes, el Juez declara, para cada caso, cuál es la voluntad de la ley en relación
con la causa planteada ante él, con el ejercicio de la acción.
En otros términos: la sentencia es una aplicación concreta del derecho objetivo a los
hechos de la causa.
La sentencia es un acto emanado de la autoridad pública, contentivo de una decisión
emitida en nombre del estado y que se impone no solamente a las partes litigantes,
sino también a todas los otros órganos del poder público especialmente a las
autoridades que detentan la fuerza pública de ahí que la sentencia sea pronunciada "En
nombre de la República".
El Juez emplea la palabra auto u ordenanza para designar la sentencia intervenida en
los casos de referimiento y la palabra decisión para designar la sentencia del Tribunal
de Tierra.
Formación:
Para la validez de su formación interna de toda decisión que haya sido dictada en
asuntos civiles el tribunal o corte debe estar regularmente constituido por el juez,
secretario, alguacil de estrado.
Motivación: La sentencia debe contener a pena de nulidad, los fundamentos, o lo que
es equivalente, un cierto número de enunciaciones de las disposiciones de derecho
común, artículos 138, 141 y 1040 del c.p.c., los cuales rigen la redacción de los actos
jurisdiccionales; los motivos en que el Tribunal funda su decisión. Los motivos la
demostración dialéctica y jurídica en que se apoya el dispositivo de la decisión
adoptada por el Tribunal.
La obligación de motivar las sentencias se explica en que ello permite reconocer si los
elementos de hecho necesarios para justificar la aplicación de la ley, se encuentran en
la sentencia y este propósito no se logra cuando los motivos están concebidos en
términos demasiado vagos o demasiado generales.
Es necesario señalar, asimismo, que los motivos deben ser respondidos en orden
lógico, ya que las cuestiones previas, en tanto que tales deben ser motivadas
(respondidas) en primer término. Por ejemplo resulta obvio que una excepción de
incompetencia debe ser motivada antes que un medio de excepción cualquiera, ya que
la incompetencia del Tribunal le impedirá conocer cualquier cuestión que decida las
suerte del asunto que le ha sido sometido.
Puntos de hecho: este aspecto está prescrito en el art. 141 del c.p.civil, con
enunciaciones sustanciales, exposición sumaria y conjunta de las fechas que se refieren
a los actos y circunstancias del proceso (su historia procesal) y se concretizan por la
enunciación "resulta" o "por cuanto".
Puntos de derecho: es la enunciación de los fundamentos jurídicos que el tribunal
debe examinar y ponderar a fin de llegar a una solución, la cual se expresa en la parte
dispositiva y generalmente esta precedida de la palabra "considerando" (son los
artículos enunciados que darán motivo para su motivación).
Estructura de la sentencia:
1) Parte introductiva
A) el encabezamiento.
B) La fecha y el lugar del pronunciamiento.
C) La designación del Tribunal.
D) Nombre del Juez o de los Jueces.
E) La asistencia del secretario.
F) Mención de la publicidad de la sentencia.
G) Indicación del asiento
H) Designación de las partes.
I) Indicación de la lectura del rol.
J) Las conclusiones de las partes.
II Los actos de procedimiento.
III La fundamentación de la sentencia.
IV El dispositivo. Es la parte que contiene la decisión, es lo fallado o decidido por el
juez o tribunal.
Cinco elementos de una sentencia, planos o materias implicados en el
razonamiento judicial.
El fáctico: Es el que se refiere a la exposición de los hechos que dan lugar a la
controversia entre las partes.
La regulatoria: relativa al razonamiento que hace el Juez para determinar cuales son
las disposiciones legales aplicadas a esos hechos.
La etapa lingüística: que es muy importante y es la forma que debe observar el Juez
para que su sentencia sea bien entendida, bien interpretada y que refleje realmente
cual ha sido su decisión.
La etapa lógica: se refiere al razonamiento que hace el Juez una vez que tiene en sus
manos los hechos y el derecho para llegar a la conclusión de tomar su decisión en uno
u otro sentido.
La parte axiológica, que es la de los valores éticos que se toman en cuenta al
momento en que el Juez estructura su sentencia.
De esta forma podemos ver que son cinco las fases que el Juez considera para ofrecer
un producto jurisdiccional que satisfaga a las partes.
Los motivos: son fundamentos, justificación adecuada de a decisión contenidas en
los considerandos (motivos de hecho y de derecho). Los motivos deben ser suficientes
no deben entrar en contradicción entre si, ni con el dispositivo. Si hay contradicción
son inconciliables y dan lugar a casación de la sentencia; todas las sentencias den ser
motivadas por aplicación extensiva. La exigencia de la motivación no solo refleja la
imparcialidad de los tribunales frente a las partes sino también la garantía de una
buena administración de justicia.
Diferentes categorías:
a) Sentencia Definitivas: Es cuando el Tribunal resuelve sobre el fondo o sobre un
incidente, su sentencia es ciertamente definitiva, pero no forzosamente irrevocable.
b) Sentencia previa: Es la que un Tribunal pronuncia en el transcurso del proceso,
antes de decidir sobre el fondo, y por medio de la cual ordena sea una medida de
instrucción, sea una medida provisional.
c) Sentencia de instrucción: Esta sentencia comprende Dos (2) grupos: la
sentencia preparatoria y las sentencias interlocutorias.
d) Sentencia provisionales. Son las que deciden sobre las demandas provisionales,
estos es que tiendan a obtener que el Tribunal prescriba de modo inmediato una
medida de carácter urgente, necesaria para proteger el interés de una de las partes o
para evitar perjuicios irreparables.
e) Sentencia de carácter mixto: Una misma sentencia puede contener a la vez:
deposiciones de carácter interlocutorio y disposiciones de carácter definitivo,
disposiciones de carácter preparatorio y disposiciones de carácter interlocutoria.
f) Sentencia contradictoria: Es contradictoria cuando el demandado a
comparecido, y en que tanto él como el demandado han presentado conclusiones.
g) Sentencia defecto: Cuando se comprueba la incomparecencia del demando o la
falta de conclusiones de este o del demandante.
i) Sentencia ordinaria: Es la sentencia propiamente dicha, esto es la que interviene
a título de decisión del Juez respecto de una diferencia real de interés entre las partes.
j) Sentencia meramente declarativa: Es la que se contrae a comprobar la
existencia de un derecho o de una situación jurídica.
k) Sentencia constitutiva: Es la que crea una situación jurídica, sea modificado un
estado de cosas anteriores, sea aboliéndolo, sea sustituyéndolo por otro. Eje. La
sentencia que admite el divorcio.
l) Sentencia condenatoria: Es la que impone a la parte vencida en el juicio el
cumplimiento de una prestación, sea positiva de dar o de hacer, sea negativa, de no
hacer.
ll) Sentencia absolutoria: Interviene cuando el Tribunal, acogiendo la defensa del
demandado, rechaza la demanda del acto.
m) Sentencia en instancia única: Cuando la sentencia no es susceptible de
apelación, se dice que es dicta en instancia única.
n) Sentencia en primera instancia: Es la que un Tribunal de primer grado de
jurisdicción dicta a cargo de apelación. Es el caso normal.
o) Sentencia en última instancia: Es cuando la sentencia es apelable, y el recurso
de apelación es interpuesto, la decisión del Juez de segundo grado, se dice dictada en
última instancia.
Pronunciamiento: Después de redactada la sentencia es pronunciada, esto es, leída
íntegramente en audiencia pública. Hasta el pronunciamiento la sentencia no existe
legalmente. El pronunciamiento es lo que le da fecha cierta y es a partir de la fecha que
se produce su desapoderamiento del juez. Marca el punto de partida de los efectos de
la sentencia.
El pronunciamiento esta requerido a pena de nulidad. La ley no establece ninguna
plazo para el pronunciamiento de la sentencia.
Notificación: Es el acto procesal preparado a requerimiento de una de las partes del
proceso, mediante el cual la sentencia es llevada a conocimiento de la otra parte.
Cuando haya abogado constituido, no se podrá ejecutar la sentencia, sino después de
haberles sido notificada, a pena de nulidad. Las sentencias provisionales y definitiva
que pronunciasen condenaciones, se notificarán además a la parte, en su persona o en
su domicilio, haciéndose mención de la notificación hecha al abogado.
La notificación deberá hacerse en los seis meses de haberse obtenido la sentencia, a
falta de lo cual la sentencia se reputará como no pronunciada. Dicha notificación
deberá, a pena de nulidad, hacer mención del plazo de oposición fijado por el artículo
157 o del plazo de apelación previsto en el artículo 443, según sea el caso.
La notificación de la sentencia tiene Dos finalidades: sirve de preliminar a la ejecución
forzosa, hace correr los plazos para el ejercicio de las vías derecursos.
Cuando se trata de sentencia definitiva o de sentencia provisional que contengan
condenaciones, la ley exige que sean también notificada a la parte condenada, a su
persona o en su domicilio.
Todos los efectos de la sentencia se produce unicamente a partir de la notificación de la
sentencia.
Estos efectos se producen normalmente, en el acto de pronunciamiento de la
sentencia, así como la formalidad de la notificación que viene a reforzar o a confirmar
sus efectos.
Con la pronunciación de la sentencia el Tribunal agota sus poderes jurisdiccionales.
Después de la pronunciación de su sentencia el tribunal no puede volverse a poner en
contacto con el proceso. la sentencia una vez pronunciada pertenece a las partes.
La congruencia de la sentencia con las pretensiones de las partes:
La sentencia es la coronación del litigio. Es un acto con autoridad de la cosa juzgada y
constituye un titulo ejecutorio para la parte que la ha obtenido.
Tiene la conveniencia en relación a las partes que dicha sentencia emanada soluciona
una pretensión de una de las partes (gananciosa o perdidosa), puesto que con la
decisión del tribunal se pone fin a un proceso o una etapa del proceso, no lesionando
sus derechos a ninguna de las partes que se encontraban en ellas.
La enunciación de las conclusiones de las partes es una formalidad esencial, puesto que
ellas fijan la extensión del proceso y limitan por lo tanto el poder decisión del Juez y el
alcance de la sentencia; no ocurre lo mismo en materia laboral, donde el Juez tiene la
facultad de fallar ultra petita y extra petita.
Efecto de la sentencia:
La sentencia por ser el acto jurisdiccional que termina la instancia, produce estos
efectos:
1-Desapoderamiento del Tribunal del conocimiento del proceso; 2- Declaración
o constitución de un derecho o de una situación jurídica según el caso; 3- Autoridad de
la cosa juzgada; 4- Fuerza ejecutoria; 5- Hipoteca judicial
Fuerza ejecutoria: Solo las partes que han obtenido ganancia de causa en materia
civil y comercial pueden obtener la primera copia ejecutiva de la sentencia, con el fin
de ejecutarla.
Al momento de su ejecución es imprescindible que la sentencia, si ha sido en defecto,
haya sido notificada y haya adquirido la autoridad de la cosa juzgada.
En cuanto a los terceros hay un régimen de protección especial, ya que no se ejecutará
ninguna sentencia contra un tercero, sino probando, con la certificación del secretario,
que no existe ninguna oposición de registro.
Esta disposición se mantiene vigente para las sentencias dictadas en defecto y con ella
se protege a los Directores del Registro Civil y Conservadores de Hipotecas y a los
Oficiales del Estado Civil.
Tan pronto pasa el tiempo para atacar una sentencia por la vía de recurso suspensiva,
la misma adquiere la autoridad de la cosa juzgada.
El plazo para impugnar una sentencia la hace inejecutable. La interposición de un
recurso suspensivo, también la hace inejecutable. El transcurso del plazo del recurso,
sin que se haya interpuesto, le da a la sentencia fuerza ejecutoria.
La ejecución de las sentencias que han sido dictadas en forma contradictoria
prescriben a los 20 años. Mientras que las sentencias en defecto y las reputadas
contradictorias deben ser notificadas dentro de los seis meses de su pronunciamiento.
En materia penal la ejecución de las sentencias las realiza el ministerio público, en
cuanto se refiere al aspecto penal, y en lo referente al aspecto civil, las partes privadas
interesadas.
Cuando el tribunal declara que la ejecución de una sentencia que ordena una
condenación civil se haga por vía del apremio corporal, le corresponde de manera
intermedia a la parte civil y al ministerio público. El funcionario puede requerir
directamente el auxilio de la fuerza pública.
Las sentencias se deben notificar entre las seis de la mañana y las seis de la tarde y en
los días laborables. Con permiso expreso del juez se podría hacer la ejecución fuera de
esas horas o en días de fiesta.
La entrega de la copia de la sentencia al alguacil es suficiente para que este proceda a
su ejecución, por tanto, no se necesita poder especial.
El artículo 114 de la Lit 834 de 1978 expresa que la sentencia es ejecutoria a partir del
momento en que pasa en fuerza de cosa juzgada, a menos que el deudor se beneficie de
un plazo de gracia o el acreedor de la ejecución provisional. El plazo de gracia no es
obstáculo para que el acreedor tome medidas conservatorias.
El plazo de gracia corres desde el día de la sentencia cuando ella es contradictoria; no
corre en los demás casos sino desde el día de la notificación de la sentencia.
El plazo de gracia no puede acordarse al deudor cuyos bienes están embargados por
otros acreedores, ni cuando se hubiere iniciado contra el deudor el procedimiento
preliminar de la quiebra o cuando el deudor, por su hecho, haya disminuido garantías
que había dado por contrato a su acreedor.
TEMA IX
Los recursos
Son las vías utilizadas por la parte lesionada por una decisión emanada de un tribunal
o corte, con el objetivo de que por esa medida invocada se * su pretensión . es el hecho
de diferir a una autoridad administrativa o judicial un acto administrativo o decisión
judicial, para obtener su modificación, pretensión o interpretación.
Las vías de recurso se clasifican en:
1- Vías de retractación y vías de reformación.
2- Vías ordinarias y extraordinarias.
Los recursos por vías de retractación: porque son conocidos por el mismo Tribunal que
ha dictado la sentencia. Otros son vías de reformación, porque la jurisdicción que los
conocerá será la inmediata superior a la que ha dictado la sentencia.
La oposición y revisión civil son vías de retractación.
La apelación es la vía clásica entre las de reformación.
Las vías ordinarias son la oposición y la apelación y las demás son extraordinarias.
Las ordinarias están abiertas siempre, a menos que la ley las prohíba, mientras que la
extraordinaria sólo se ejercen en los casos limitativamente señalados por la ley.
Las vías ordinarias son suspensivas de ejecución de la sentencia, lo cual no ocurre con
las extraordinarias.
El contredit o impugnación, es una vía especial. Lo mismo se puede decir del
referimiento por ante el Presidente de la Corte, en los casos en los cuales es posible.
Disposiciones comunes a las diferentes vías de recursos:
Las vías de recursos ordinarias:
Los recursos ordinarios: están abiertos siempre, a menos que la ley de forma expresa
prohiba el ejercicio de los mismos. Suspenden la ejecución de la sentencia una vez
incoado ante el tribunal correspondiente. El transcurso del plazo también suspende la
ejecución de la sentencia. Cuando un recurso ordinario está abierto no se puede acudir
a una vía extraordinaria.
En materia civil, los recursos ordinarios son:
La apelación: es una vía de recurso por la cual una parte, que se cree perjudicada por
una sentencia, o tiene la convicción de que dicha decisión va en detrimento de sus
derechos, difiere el proceso a un tribunal superior, para pode ejercerla se requiere
haber sido parte en la instancia.
La Ley 845 de 1978 establece un plazo de un (1) mes para interponer el recurso de
apelación y se aumenta en razón de la distancia. El plazo se computa a partir de la
notificación de la sentencia, es decir, al momento de realizada la notificación de la
sentencia.
La apelación produce dos efectos: suspensivo y devolutivo.
-Se dice que es suspensivo, porque implica la ejecución de la sentencia impugnada por
medio de un recurso de apelación.
-tiene un efecto devolutivo, que quiere decir que el asunto es conocido por el segundo
grado, en la misma extensión en que fue el primer grado. Otro de los efectos de la
apelación es el desapoderamiento de la jurisdicción de apelación, el cual es imperativo.
El plazo de la apelación es de un mes, a partir de la notificación de la sentencia. Solo
puede apelar la parte o las partes que han figurado en el litigio.
La apelación está abierta en todas las materias incluyendo la graciosa, contra las
sentencias de primera instancia.
La oposición: es una vía de recurso de derecho común y de retracción, es un recurso
abierto al defectuante y por el cual el litigio vuelve al tribunal que ha estatuido por
primera vez. Siempre está abierta.
Tiene un efecto devolutivo, implica que el asunto vuelve a ser conocido por el tribunal
que ha dictado la sentencia objeto de recurso. El asunto se conoce nuevamente.
El plazo para interponer el recurso de oposición es de 15 días francos de conformidad
con el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley 845 de
1978.
Este plazo aumenta en razón de la distancia. Las personas domiciliadas en el
extranjero además de los 15 días francos, tienen un plazo consagrado en el artículo 73
del Código de Procedimiento Civil. El plazo se computa a partir de la notificación de la
sentencia. El recurso de oposición puede incoarse antes de la notificación si el
oponente se ha enterado de la sentencia por cualquier otro medio.
Si la persona no interpone el recurso dentro del plazo exigido por la ley, la oposición se
hace inadmisible, esta inadmisibilidad puede ser pronunciada de oficio por un juez.
Las vías de los recursos extraordinarias:
Los recursos extraordinarios sólo se pueden intentar en los casos limitativamente
señalados por la ley. No suspenden la ejecución de la sentencia
Los recursos extraordinarios:
La tercería: es una vía abierta a los terceros cuando son lesionados o amenazados de
un perjuicio por el efecto de una sentencia, en el cual no han sido partes. La ley no fija
ningún plazo dentro del cual se debe interponer la tercería. Por lo tanto se aplica el
plazo de más larga prescripción, que ha sido reducido a 20 años.
La revisión civil: recurso por medio del cual se pide a los jueces que han sido
estatuido, la modificación de su decisión, bajo la pretensión de que la misma se ha
obtenido por error. Se aumenta el error en el cual ha podido incurrir el tribunal, como
fundamento básico del recurso de revisión civil, es decir, se alega un error involuntario
no advertido por el tribunal.
El plazo para interponer el recurso de revisión civil es de dos (2) meses, el cual se
contará a partí del día de la notificación de la sentencia.
En caso de dolo o falsedad el plazo comienza a correr desde el día que se cometió el
dolo o la falsedad. El plazo de los dos meses aumenta en razón de la distancia no es un
plazo franco.
La casación: una vía extraordinaria. No suspende la ejecución de la sentencia, a la
cual se acude en los casos señalados por la ley. Cuando se acoge el recurso, se anula la
sentencia, sin decidir el fondo del caso, ya que este recurso consiste en determinar si la
ley fue bien o mal aplicada. La Suprema Corte de Justicia actuando como corte de
casación no conoce el proceso en toda su extensión ni mucho menos decide por el
fondo.
Este recurso se interpone contra las decisiones rendidas por los tribunales del orden
judicial, en consecuencia, para que la decisión de un tribunal administrativo sea
susceptible de este recurso es necesario el mandato expreso por una ley especial.
El plazo para incoar el recurso de casación es de dos meses. Se comienza computar a
partir del día de la notificación de la sentencia a persona o domicilio. Todos los plazos
prescritos por la ley sobre procedimiento de casación son francos, se calculan de fecha
a fecha. No se computa ni el día de la notificación ni el de vencimiento.
Las vías de los recursos especiales son:
Le contredit (Art. 8-19, L. 834); el referimiento ante el juez de la corte.
Efecto suspensivo del Recurso de apelación: La interposición del recurso
implica la suspensión de la ejecución de la sentencia impugnada por medio del recurso
de apelación.
En virtud de la Ley 845 de 1978, también el plazo para la interposición del recurso es
suspensivo, es decir, que hasta tanto no haya transcurrido el plazo de un mes la
sentencia no se puede ejecutar, como tampoco se podría hacerlo si ha habido la
interposición del recurso de apelación, a no ser que se haya ordenado la ejecución
provisional de la sentencia no obstante el recurso.
Efecto devolutivo: Que quiere decir que el asunto es conocido por el segundo grado
en la misma extensión en que fue en el primer grado. Otro de los efectos de la
apelación es el desapoderamiento de la jurisdicción de apelación, el cual es imperativo.
Se interpone por medio de un acto de emplazamiento en los términos de la ley, a la
persona intimada y debe notificarse a dicha persona o su domicilio.
La apelación esta abierta en todas las materias, incluyendo la graciosa, contra las
sentencias de primera instancia. El derecho de apelar pertenece a toda porque tenga
interés, si ella no ha renunciado.
Efecto suspensivo del Recurso de oposición: El plazo de la oposición es
suspensivo y lo es también la interposición del recurso. Cuando se interpone un
recurso de oposición dentro del plazo legal, la sentencia no puede ejecutarse hasta
tanto se haya rendido nueva decisión como consecuencia del recurso.
Efecto devolutivo: Tiene un efecto devolutivo, implica que el asunto vuelve a su
conocido por el tribunal que ha dictado la sentencia objeto del recurso. El asunto se
conoce nuevamente.
Efecto devolutivo del Recurso de apelación: Quiere decir que el asunto es
conocido en segundo grado en la misma extensión que lo fue en el primer grado. Las
únicas limitaciones son las que resultan del recurso mismo. Solo es devuelto lo que ha
sido apelado
Efecto devolutivo del Recurso de oposición: Debido a su efecto devolutivo el
recurso de oposición implica que el asunto vuelve a ser conocido por el tribunal que ha
dictado la sentencia objeto del recurso. El asunto se conoce nuevamente en toda su
extensión. La sentencia impugnada no se aniquila total ni automáticamente, sino que
se procede a un nuevo examen del asunto.
TEMA X
La Acción de Amparo
El recurso de amparo significa abrigo, defensa, proteger, favorecer. En lo que tiene que
ver con los derechos humanos el amparo es uno de los instrumentos procésales
protegido.
El amparo es una institución jurídica destinada a la defensa de la constitución y de los
derechos de la persona humana que ella consagra. Es producto de un principio
constitucional contemplado en el art. 8 que trata de los derechos individuales y sociales
de la persona y donde proclama que el fin principal del Estado es la protección efectiva
d los derechos de la persona. Su fuente proviene de la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre, formulada por la Asamblea de la Organización de Naciones
Unidas.
Esta figura jurídica nace del Amparo del Derecho Español 1812, mediante decreto de
las cortes de ese país con el nombre de recurso sumario y referente a ls derechos
fundamentales. La Suprema Corte de Justicia, en fecha 24 de febrero del 1999, dictó
una Resolución mediante la cual estableció el correspondiente procedimiento de la
Acción o Recurso de Amparo.
La Resolución del más alto Tribunal determina claramente cuáles son los asuntos
objetos de la acción o recurso de amparo, cuáles no, la cuestión de la competencia y,
del procedimiento a ser empleado.
Objeto de la acción de amparo: la acción de amparo, según los términos de la
Resolución, "queda abierta contra todo acto u omisión de las particulares o de los
órganos o agentes de la administración pública, incluido la omisión o el acto
administrativo, no jurisdiccional, del Poder Judicial, si lleva cualquiera de ellos una
lesión, restricción o alteración, a su derecho constitucionalmente protegido.
Es decir, va dirigido contra los actos violatorios de los derechos fundamentales
reconocidos por la constitución.
Competencia: Que el recurso de amparo constituye el medio o procedimiento
sencillo, rápido y efectivo creado para todos los derechos consagrados en la
constitución y otras leyes excepto aquellos protegidos por el Hábeas Corpus, ningún
Juez podrá si a él se recurre por una alegada libertadconstitucional vulnerada, negar el
amparo pretextando la inexistencia de la ley que reglamente la acción ejercida.
A que ha sido interpretado por esta Suprema Corte de Justicia, que los jueces de
Primera Instancia, como Jueces de derecho común, tienen plenitud de jurisdicción en
todo el Distrito Judicial, en el cual ejercen sus funciones y, por tanto, debe ser
considerados como los Jueces competentes a los cuales se refiere la ley, cuando lo hace
en término generales, en la extensión de su jurisdicción.
I- En razón de la materia: La Suprema Corte de Justicia, no atribuye competencia
en un Tribunal determinado, lo que hace es, razonar sobre la competencia que
corresponde a los jueces de Primera Instancia, como Jueces de derecho común con
plenitud de jurisdicción en todo el derecho judicial dentro del cual ejerce sus funciones
para entender de los asuntos que la ley atribuye en términos generales a los Tribunales
del orden judicial, a partir de lo cual reconoce que ese Juez de Primera Instancia de
derecho común es el competente para conocer del recurso de amparo.
II- En razón del lugar: Como se trata de una acción o recurso que tiene su fuente en
un acto o en una omisión que lesiona un derecho constitucionalmente protegido por
cuya ilicitud e ilegalidad se pide protección, el más alto Tribunal expresa, que tiene
competencia para conocer de la acción de amparo el Juez de Primera Instancia con
jurisdicción en el lugar en que se hay producido el acto u omisión atacado.
Procedimiento: El procedimiento que deberá observar en materia de amparo será el
instituido para el referimiento reglamentado por los artículos 101 siguientes de la Ley
834.
El impetrante deberá interponer la acción de amparo contra el acto arbitrario u
omisión, dentro de los Quince (15) días en que se haya producido el acto u omisión de
que se trata.
La audiencia para el conocimiento de la acción, deberá ser fijada para que tenga lugar
dentro del Tercer día de recibida la instancia correspondiente. Sin embargo cuando la
acción fuere ostensiblemente improcedente a juicio del Juez apoderado, así lo hará
constar en auto y ordenará el archivo del expediente, este auto no será susceptible de
ningún recurso.
El Juez deberá dictar su sentencia dentro de los Cinco (5) días que sigan al momento
en que el asunto quede en estado. El recurso de apelación, que conocerá la Corte de
Apelación correspondiente deberá interponerle dentro de los Tres (3) días de haber
notificado la sentencia, el cual se substanciará en la misma forma y plazos que se
indican para la Primera Instancia incluido el plazo de que se dispone para dictar
sentencia.
Los procedimientos del recurso de amparo se harán libres de costas.
El recurso de amparo protege no solamente los derechos reconocidos expresamente,
sino también los que son de manera implícita reconocidos por la constitución a las
personas como tales, tanto en la esfera del derecho privado como de derecho público.
Si trata de un recurso extraordinario y no de una acción en justicia. Ya que
necesariamente va dirigido contra un acto lesivo de algún derecho individual protegido
por la constitución, que puede ser positivo o negativo.
No se trata del ejercicio de un derecho por la vía jurisdiccional, sino de la defensa del
mismo frente a la violación de la autoridad administrativa o judicial.
Es un recurso extraordinario en razón a que el mismo no procede cuando existe alguna
otra vía procesal abierta para impugnar el acto y omisión de que se trata.
En el amparo se cuestiona la lesión de un derecho o garantía y la legitimidad del acto
que determina esa lesión. En caso de que la violación se realice a través de una
sentencia de un Tribunal. No procedería el amparo, sino, la vía jurisdiccional
permitida.
El amparo procede contra la arbitrariedad e ilegalidad de los actos del poder público,
más precisamente contra decisiones de "Autoridades Ejecutivas", en la esfera
administrativa, cuyo dominio natural es el poder de policía, cuando se trata del orden
público. Así como también los actos u omisiones administrativas de los Tribunales de
justicia, sean estos del orden judicial, administrativo o tributario.
El recurso de Amparo tiene tres caracteres que son:
a) carácter breve y sumario: La SCJ permite al juez de su procedimiento
conocer la lesión, restricción o alteración del derecho de que se trate, prescribiendo
para ello lapsos procésales breves. El procedimiento es el instruido para el
Referimiento reglamentado en los arts. 1 01 y sgtes. De la Ley 834.
b) El carácter gratuito: La letra F, del ordinal segundo del dispositivo de la
Resolución establece que "los procedimientos del recurso de amparo se harán libres
de costas".
c) Carácter contencioso: la acción de amparo a pesar de la brevedad del
procedimiento, debe ser ventilada en un juicio público, de no ser así se violaría la
garantía constitucional del derecho a la defensa (art. 8 ordinal 2, letra J) y el
principio de la ilegalidad (Art.8 ordinal 5 y art.100).
TEMA XV
El procedimiento de referimiento
Es un procedimiento excepcional, al cual se acude en caso de urgencia y para las
dificultades de ejecución de una sentencia o de un título ejecutorio. También se puede
recurrir para que éste prescriba una medida conservatoria para prevenir
un daño inminente o para hacer cesar una turbación manifestante ilícita.
Este procedimiento es contradictorio ya que el adversario debe ser citado.
La demanda se introduce por medio de una citación, a fin de que el demandado
comparezca a una audiencia que se celebrará a este efecto el día y hora habituales de
los Referimientos.
Todo el que pretende citar a otro en referimiento, debe averiguar cuál es la hora y el día
habitual de los Referimientos.
Aunque un día habitual para los Referimientos, si el caso requiere celeridad, el Juez
puede autorizar la demandada para cualquier día y a hora fija, pero cuan la citación se
hace para comparecer el día y hora habituales no es necesario la autorización previa del
Juez, el cual está obligado a conocer la demanda.
Condiciones para la demanda en referimiento:
1- La urgencia.
2- La ausencia de contestación sería.
3- La competencia de la jurisdicción apoderada.
Las decisiones del juez de los Referimientos tienen carácter provisional. El Juez de los
Referimientos no decide el litigio, no es Juez de "decidir el derecho" sino que
su misión es ordenar medidas provisionales.
El Juez de Primera Instancia puede prescribir en referimiento las medidas
conservatorias que se imponga, sea para prevenir un daño inminente, sea para hacer
cesar una turbación manifiestamente ilícita.
La competencia de este Juez es dada por la urgencia, pues de lo contrario se debe
acudir al Juez de fondo, quien para rendir sus decisiones no es apremiado por la
urgencia de las partes.
Procedimiento: El Juez de referimiento es en hecho el mismo Juez de fondo, en
principio.
La ordenanza en referimiento es una decisión provisional, la parte que hace la solicitud
de referimiento se le llama parte demandante o citante y a la que recibe la citación
parte demandada o citada.
Nada se opone, sin embargo, a que personas que no son partes originalmente
intervengan de manera voluntaria o sean llamadas en intervención forzosa.
La demanda se introduce de una de estas Tres maneras: 1- por citación a fin de que el
demandado comparezca en la hora y lugar habituales de los Referimientos; 2- por
citación para comparecer a hora fija, en el lugar de audiencia o en la casa o morada del
Juez; 3- Por citación, si previa autorización, como consecuencia del proceso verbal.
Las partes pueden comparecer personalmente y de común acuerdo por ante el juez de
los Referimientos. No es necesario constituir abogado previamente.
En toda situación, el Juez puede ordenar la comparecencia personal de las partes.
Las partes tienen que comparecer personalmente con representación de sus
respectivos abogados.
La audiencia se celebrara públicamente.
La ordenanza dictad en audiencia se asimila a una sentencia, depuse del debate las
partes. No tiene que ser oído el ministerio publico y el magistrado tiene que estar
asistido de su secretario.
La ordenanza es ejecutoria provisional sin fianza a menos que el juez haya ordenado
que se preste una.
La ordenanza de referimiento prescribe medidas provisionales pero puede conllevar
condenación a costa y a astreintes.
Cuando la ordenanza emana del Presidente de la Corte de Apelación, sólo son
impugnadas mediante el recurso de casación.
Incidente del procedimiento: Se pueden presentar cualquier excepción del
procedimiento, incluyendo la excepción de incompetencia en razón de la materia o del
territorio.
La excepción están sometidas al régimen del derecho común.
También puede el Juez de los referimiento acudir a un peritaje.
Los peritos designado por el Juez de los Referimientos no pueden recusarse.
Nota: el Juez de los Referimientos no puede suspender una decisión de pleno derecho
de un Tribunal.
La ordenanza en referimiento es ejecutoria provisionalmente, sin fianza.
La ordenanza produce los efectos de una decisión en justicia y permite la inscripción de
una hipoteca judicial. No se impone al Juez de fondo.
La ordenanza en referimiento debe ser notificada en copia o en minuta antes de que se
proceda a su ejecución.
La notificación se hace a las partes y no al abogado, en su propia persona o en su
domicilio real.
En todos los caso de urgencia, el Presidente de la Corte podrá ordenar en referimiento,
en el curso de la instancia de apelación todos las medidas que no colidan con ninguna
contestación sería. Para poder acudir al Presidente de la Corte, como Juez de los
Referimientos, debe existir la apelación de un asunto.
Para poder apoderar al Presidente de la Corte, en referimiento, es necesario la
urgencia.
Cuando la ejecución ha sido ordenada, puede ser suspendida por el presidente de la
Corte, estatuyendo en referimiento en Dos casos: 1- Si está prohibida por la ley; 2- Si
hay riesgo de que entrañe consecuencias manifiestamente excesivas.
Las ordenanzas dictadas en referimiento, son ejecutorias de pleno derecho, de donde
resulta que el presidente de la corte no tiene facultad para suspender su ejecución.
Las ordenanzas dictadas en referimiento no es susceptible de oposición. Puede ser
objeto de recurso de apelación, al menos que emane del presidente de la corte. El plazo
para interponer el recurso de apelación es de Quince días.
El referimiento, considerado como un procedimiento excepcional rápido y de carácter
provisional que tiene como finalidad evitar un daño inminente, una turbación o
garantizar un derecho.
El referimiento está contemplado en los artículos 101 al 112 de la ley 834.
TEMA XVI