Casación 2229-2008 Lambayeque
Casación 2229-2008 Lambayeque
Casación 2229-2008 Lambayeque
Datos Generales
Casación N° 2229-2008-LambayequeCORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
REPÚBLICA
CASACIÓN N° 2229-2008-LAMBAYEQUE
Sumario:
I.- Introducción.
b.3.- La coposesión.
b.5.- La propiedad.
VI.- Conclusiones.
VII.- Fallo.
Casación N° 2229-2008-Lambayeque
En la ciudad de Lima, Perú, a los veintitrés días del mes de octubre de dos mil ocho, los
señores vocales supremos, reunidos en sesión de Pleno Casatorio, por unanimidad han
expedido la siguiente sentencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 400 del Código
Procesal Civil.Vista que fue la causa en audiencia pública del Pleno Casatorio de fecha
dieciocho de septiembre del año en curso; oídos que fueron los informes orales de los
abogados de ambas partes; discutida y deliberada que fue la causa, SE
RESUELVE:…………..
I.- INTRODUCCIÓN
1.- A fojas ciento veinte a ciento veintiséis corre la demanda interpuesta por Rafael
Agustín Lluncor Castellanos y Gladys Filomena Lluncor Moloche contra Guillermo
Cepeda Villarreal; María Emilia Yzaga Pérez; Guillermo Cepeda Yzaga; María Emilia
Cepeda Yzaga; María del Pilar Cepeda Yzaga; Rodrigo Cepeda Yzaga; Hugo Jesús
Alberto Arbulú Arbulú; Otilia Arbaiza Aguinaga; Delia Marcela Arbulú Arbulú; Marco
Antonio Burga Bravo; Leopoldo Edgardo Arbulú Arbulú y Silvia Ortega Ortega.
El petitorio de la demanda está dirigido a que se les declare, vía prescripción adquisitiva
de dominio, propietarios del inmueble sito en la calle Manuel María Ízaga número
setecientos sesenta y nueve, Chiclayo.
2.- Manifiestan que en el año 1943, don Rafael Lluncor Castellanos entró en posesión
del inmueble en litigio, conocido entonces como calle María Ízaga N° 126, la cual se
identifica ahora pon el N° 769, posesión que le entregó María Eugenia Ízaga de Pardo,
ya fallecida, en reconocimiento de los servicios laborales que le prestaba.
Acota que en dicho inmueble nacieron sus hijos, manteniendo hasta la fecha la posesión
del mismo y conduciéndolo como propietario en forma continua, quieta, pacífica y de
buena fe por más de sesenta años, siendo el único patrimonio con el que cuenta,
habiendo realizado innovaciones en el predio a raíz de la ampliación de la calle María
Ízaga, teniendo en la actualidad un área total de 31.51 metros cuadrados31.51 metros
cuadrados.
3.- Finalmente señalan los accionantes que los que aparecen como titulares registrales
del predio en litigio nunca lo han ocupado, por el contrario en forma ladina y punible”
los demandados Arbulú Arbulú incluyeron el predio en litigio dentro de propiedad
signada en la calle siete de enero.
4.- Admitida a trámite la demanda se corre traslado a los emplazados, siendo contestada
a fojas doscientos cinco por Hugo Jesús Arbulú Arbulú, quien señala que los
demandantes saben que el bien materia de litigio tiene 1 propietario y que carecen de
justo título, habiendo recibido los descendientes la propiedad de dicho predio, por lo
que es falso que los accionantes hayan ejercido algún derecho de propiedad sobre el
bien inmueble; asimismo, el recurrente tiene mejor derecho de propiedad sobre el
inmueble que la familia Cepeda Yzaga por estar inscrito su derecho con mayor
antigüedad y que los demandantes vienen ocupando el inmueble por haber suscrito un
contrato de arrendamiento con el representante del señor Guillermo Cepeda Yzaga.
6.- Mediante sentencia del 1 de junio de 2006 (fojas 614) se declaró infundada la
demanda interpuesta por los accionantes, dado que de lo actuado en el proceso
acompañado sobre rectificación de área (expediente 1457-2000), se aprecia que en la
Audienciala de Pruebas del 25 de septiembre de 2000 (fojas 202 a 205 del citado
proceso) el ahora demandante reconoció que ocupaba el inmueble sito en Calle Manuel
María Ízaga N° 769 como inquilino, precisando que ello ocurre desde hace más de
cuarenta años. Siendo así, se concluyó que no concurría el requisito de poseer a título de
dueño, toda vez que el demandante reconoció a un titular dador de la posesión,
imposibilitando que su posesión pueda presumirse que es a título de propietario, por
existir una relación de poseedor mediato a inmediato; además, se concluyó que tampoco
podía sostenerse que la posesión del demandante era a título de dueño, toda vez que
conocía del proceso de rectificación de área que, a título de propietarios del predio en
litigio, iniciaron los hermanos Cepeda Yzaga ante el Segundo Juzgado Civil de
Chiclayo.
7.- La sentencia aludida fue apelada únicamente por la codemandante Gladys Filomena
Lluncor Moloche, en atención a lo cual la Primera Salala Primera Sala
Civil de Lambayeque 1 , mediante sentencia de vista del 25 de octubre de dos mil seis
(fojas 735), declaró nula la sentencia apelada en el extremo que declaró infundada la
demanda interpuesta por Gladys Filomena Lluncor Moloche, ordenando que el a quo
emita nueva sentencia, toda vez que en ella se había determinado que la apelante tenía la
condición de “servidora de la posesión”, situación que no fue expuesta como
fundamento de la contestación de demanda ni fue fijada como punto controvertido, por
lo que se imposibilitó la defensa en cuanto a dicha imputación, infringiéndose el inciso
3 del artículo 122 del Código Procesal Civil.
8.- Devueltos que fueron los autos al juzgado de origen, Cuarto Juzgado en lo Civil de
Lambayeque, mediante resolución número cincuenta y cuatro, del 30 de enero de 2007,
dicta nueva sentencia declarando infundada la demanda, al considerar, entre otros
aspectos, que quien ejerce realmente la posesión es el señor Rafael Lluncor Moloche y
no su hija codemandante, por haber vivido en el inmueble en calidad de tal, condición
que le impide adquirir el predio por prescripción, dado que no cumple con el requisito
de conducirse como propietaria como lo señala el artículo novecientos cincuenta del
Código Civil. Además, lo pretendido por los demandantes implicaría crear la singular
figura de dos poseedores en forma paralela y universal de un mismo bien, ambos con
derechos independientes, con la facultad de iniciar, cada cual por su lado procesos de
prescripción, pretensión que resultaría manifiestamente improcedente.
9.- Apelada que fuera la citada resolución, la Primera Sala Civil de Lambayeque 2 ,
mediante sentencia de vista del 25 de enero del 2008, confirma la apelada en todos sus
extremos, sustentándose en los mismos fundamentos de la recurrida y acotando que el
acto de posesión, como propietario, debe ser de manera exclusiva y con el carácter de
excluyente, por lo que no puede concurrir en paralelo otro acto de posesión también
como propietario del otro peticionante, habiéndose pronunciado sobre este hecho la
Corte Suprema en la Casación N° 3140-2000, del 20 de marzo de 2001, en la cual se
indicó que de acuerdo al artículo 950 del Código Civil, la propiedad inmueble se
adquiere por prescripción, cuando la posesión sea exclusiva y como propietario por
parte de quien demanda la prescripción, por lo que cuando la posesión es compartida
con otra persona natural o jurídica, resulta evidente que no hay una posesión exclusiva y
como propietario; en consecuencia, a criterio de la Sala Superior, la demanda no
resultaba atendible, toda vez que la codemandante no estaba ejerciendo la posesión
como sucedánea de su padre sino en conjunto con él.
Se trata del recurso de casación interpuesto por doña Gladys Filomena Lluncor
Moloche, contra la sentencia de vista de fojas ochocientos treinta y tres a ochocientos
treinta y cuatro, expedida el 25 de enero de 2008, por la Primera Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de Lambayeque.
Por resolución del 3 de julio de 2008, expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte
Suprema de Justicia de la República, se declaró procedente el recurso de casación por
las causales previstas en los incisos 1, 2 y 3 del artículo 386 del Código Procesal Civil,
al haberse satisfecho los requisitos de fondo regulados por los incisos 2.1, 2.2 y 2.3 del
artículo 388 del mismo cuerpo legal, por los fundamentos siguientes:
Indica la recurrente que al crearse un nuevo requisito legal, que implica una restricción
al derecho de prescribir y transgrede el principio constitucional de no discriminación y
vulnera por omisión el artículo 899 del Código Civil que confiere estatus de derecho
sustantivo a la coposesión, según los comentarios de los juristas que cita y propone
como interpretación correcta, que el artículo 950 del citado cuerpo sustantivo, señala
que la posesión debe reunir tres caracteres: continua, pacífica y pública y que no
excluye del derecho de prescribir un inmueble al coposeedor.
Manifiesta la impugnante que se ha inaplicado el artículo 899 del Código Civil el cual
regula el instituto de la coposesión y representa la fuente legitimadora de su derecho.
1.- Mediante la misma resolución que declara procedente el recurso de Casación, la Sala
Civil Permanente, dispuso remitir los actuados al señor Presidente de la Corte Suprema
de Justicia de la República para que se sirva convocar a Pleno Casatorio de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 400 del Código Procesal Civil, a fin que se constituya
doctrina jurisprudencial sobre el caso materia de autos.
V.- CONSIDERACIONES
Para tal cometido se hace necesario tener como puntos de debate o análisis las
instituciones jurídicas de la posesión, propiedad y usucapión ámbito del derecho
sustancial, en tanto que como cuestión procesal se abordará el debido proceso, la
motivación de las resoluciones judiciales y la figura del litisconsorcio necesario activo.
8. Empero, tal uso judicial, de la no motivación, no fue el general proceder en todos los
reinos europeos, dado que en algunos casos se hacia excepciones a tal regla, siendo
ejemplo emblemático de ello el reino de Aragón (por el origen contractual de su
monarquía), el cual sí se llegó a obligar a los jueces y tribunales a motivar sus
sentencias 6 ; por lo que en la España tardo medieval coexistieron dos regímenes
totalmente diferenciados, por un lado el Castellano que no contemplaba la obligación de
motivar las sentencias y por el otro, el Aragonés que sí lo exigía, hasta que se dio la
unificación normativa en el siglo XVIII, iniciada con los Decretos de Nueva Planta, lo
que se tradujo en la generalización de la prohibición de justificar las sentencias a todo el
territorio español 7 .
10.- Bien se dice que cuando se empezó a exigir la motivación de las sentencias se
perseguía tres funciones esenciales: la primera, tutelar el interés público, porque se
concebía la posibilidad de anular la sentencia por notoria injusticia; la segunda, era el
permitir a las partes y a la sociedad en general que pudiesen apreciar la justicia de la
sentencia redactada, con el objeto que los destinatarios pudieren aprehender y valorar lo
ajustado a Derecho de la sentencia, a efectos de ponderar una posible impugnación de la
misma, y la tercera, el expresarse en la sentencia la causa determinante de la decisión,
resolvía el problema de saber entre las varias acciones o excepciones formuladas cuáles
habían sido acogidas por el juez para condenar o absolver 9 .
11; Nuestro ordenamiento legal no ha sido ajeno a tal exigencia, puesto que desde los
albores de nuestra República, en la Constitución la Constitución de 1828, ya se
estipulaba en su artículo 122 que los juicios civiles deberían ser públicos, los jueces
deliberarían en secreto, pero las sentencias serían motivadas y se pronunciaban en
audiencia pública. Garantía esta que se ha mantenido incólume hasta nuestros días; es
más, ha tenido un mayor espectro de aplicación como toda garantía dentro de un Estado
Constitucional y Social de Derecho, por lo que el inciso 5 del artículo 139 de nuestra
actual Constitución prescribe que es un principio de la función jurisdiccional la
motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas los instancias, excepto los
decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos
de hecho en que se sustenta 10 .
12.- En ese mismo sentido se pronuncian el artículo 12 de la Ley Orgánicala Ley
Orgánica(LOPJ) y el artículo 122 del Código Procesal Civil, textos normativos que
señalan los requisitos esenciales para la validez de toda resolución judicial, puesto que
su incumplimiento acarrea la nulidad de la misma, puesto que de otro modo no es
posible que sean pasibles de cuestionamiento por parte de quienes se sientan afectados
con las decisiones adoptadas por los jueces.
13.- Ahora bien, en doctrina se suele mencionar que la función de la motivación puede
ser en su dimensión endoprocesal o en su dimensión extraprocesal; se dará la primera
cuando esté encaminada a permitir un control técnico-jurídico de la decisión judicial,
que sucesivamente desarrollarán los litigantes (control privado) y los órganos
jurisdiccionales superiores (control institucional); en tanto que la segunda engloba el
conjunto de funciones que cumple la motivación fuera del ámbito del proceso, dado que
hace referencia a las consecuencias e impacto que el dictado de una resolución
jurisdiccional tiene a nivel social 11 , puesto que, como dice lgartua Salaverría, ni las
partes, ni sus abogados, ni los jueces que examinan los recursos agotan el destino de las
motivaciones de las sentencias, dado que estas también van dirigidas al público 12 .
En suma, motivar significa indicar el motivo por el que ha sido dictada una decisión,
por lo que siendo obligación de los jueces dictar decisiones que sean conformes al
derecho, se debe presumir que el motivo por el que ha sido dictada una determinada
decisión, en vez de otra distinta, consiste en que el juez que la ha dictado de tal modo,
considera que la misma es conforme con el derecho. Por lo tanto; cuando el derecho
establece que el juez que dicta una decisión debe motivarla, lo que le está exigiendo es
que indique el motivo por el que él considera que dicha decisión es conforme al
derecho 13 .
14.- A nivel doctrinario se acepta que la motivación de las sentencias cumple múltiples
finalidades, así por ejemplo: a) Permite el control de la actividad jurisdiccional por parte
de la opinión pública, cumpliendo de este modo con el requisito de publicidad esperado;
b) Hace patente el sometimiento del juez al imperio de la ley; c) Logra el
convencimiento de las partes sobre la justicia y corrección de la decisión judicial,
eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad, al conocer el
por qué concreto de su contenido; d) Permite la efectividad de los recursos por las
partes; y e) Garantiza la posibilidad de control de la resolución judicial por los
tribunales superiores que conozcan de los correspondientes recursos 14 .
Finalmente, se ha expresado que no se trata de exigir a los órganos jurisdiccionales una
argumentación extensa, exhaustiva o pormenorizada que vaya respondiendo, punto por
punto, a cada una de las alegaciones de las partes, ni impedir la fundamentación concisa
o escueta que en cada caso estimen suficiente quienes ejercen la potestad jurisdiccional,
ya que la exigencia de motivación no implica necesariamente una contestación judicial
expresa a todas y cada una de las alegaciones de las partes 15 .
16.- Los interrogantes que prorrumpen de lo expuesto son: ¿La discrepancia de criterios
es fuente de afectación del debido proceso?, igualmente ¿la interpretación errónea de
una norma material vulnera la exigencia de la motivación de las resoluciones
judiciales?, ¿el acierto o desacierto en una decisión jurisdiccional afecta el derecho a un
debido proceso?
20.- Ahora bien, ¿este dislate cometido por el tribunal superior puede dar lugar a casar
la sentencia por indebida motivación?, consideramos que no es viable, no porque el ad
quem no haya incurrido en evidente desatino en otorgarle un efecto vinculante a una
resolución que no tiene tal calidad, sino que este Pleno Casatorio debe analizar los
efectos prácticos (trascendencia del agravio denunciado) que conllevaría el anular la
sentencia de vista por esa sola formalidad; esto es, si la nulidad a declararse (como
efecto de la casación) haría que el sentido del fallo se vea sustancialmente modificado,
de otro modo no tendría razón de ser, que luego de casada la de vista se vuelva a
resolver en el mismo sentido.
21.- Desde nuestro punto de vista la referencia que hace la Sala Superiorla Sala Superior
a la citada Casación no se configura como un elemento basilar de la sentencia recurrida,
sino que la usa como argumento de autoridad; razón por la que, aun en el hipotético
caso que la hubieran mencionado siquiera, los demás considerandos de la sentencia se
explican por sí solos (al margen de si se comparte o no los criterios expuestos en ellos),
habida cuenta que se sostienen autónomamente y no son dependientes de la alusión a la
sentencia casatoria: Reiterando, los considerandos restantes no van embretados a la cita
que se hace de la aludida sentencia de Casación. Ergo, no siendo sustancial la referencia
a la resolución casatoria N° 3140-2000 (por cierto erradamente invocada), no se
considera suficiente para dar paso a la denuncia planteada por la recurrente.
b.1. – La posesión
22.- Como referente legislativo básico en nuestro ordenamiento civil tenemos que el
artículo 896 nos trae una idea de lo que es la posesión, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 896: La posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la
propiedad”.
Pues bien, como comenta Jorge Eugenio Castañeda, la posesión es el poder o señorío de
hecho 18 que el hombre ejerce de una manera efectiva e independiente sobre las cosas,
con el fin de utilizarlas económicamente; poder que jurídicamente se protege con la
prescindencia de la cuestión de saber si corresponde o no a la existencia de un derecho;
más adelante acota que se trata de un poder de hecho, del ejercicio pleno o no de las
facultades inherentes a la propiedad, es decir el usare, el fruere y el consumere 19 .
23.- Únicamente para efectos ilustrativos, conviene mencionar que sobre la posesión
existen las dos teorías clásicas, cuyos exponentes son Savigny y Ihering, para el primero
la posesión es el poder que tiene una persona de disponer físicamente de una cosa,
acompañado de la intención de tenerla para sí(animus domini, animus rem sibi
habendi). Sin el elemento volitivo, la posesión es simple detención, la intención es
simplemente un fenómeno psíquico, sin repercusión en la vida jurídica. Esta posesión es
lo que se ha pasado a denominar la teoría subjetivista de la posesión.
Por su lado, Ihering consideraba la posesión como una relación de hecho, establecida
entre la persona y la cosa para su utilización económica. No negaba la influencia de la
voluntad en la constitución de la posesión, pero encontraba que su acción no era más
preponderante que en cualquier relación jurídica 21 .
En atención a ello, el citado autor opina que lo decisivo en la posesión es ser una
apariencia socialmente significativa, que exterioriza (manifiesta) formalmente la
propiedad, y a la que se le liga la adquisición, ejercicio y prueba de la propiedad
(traditio, usucapión, tesoro, frutos, etc.), Es el reconocimiento social de la voluntad
inmediata (ejecutiva) decisoria sobre una cosa, es una atribución primaria fundada en la
propia complejidad de la fijación de la titularidad plena. No hay que partir de la
posesión con una visión individualista (como voluntad preferente), sino desde una
visión global que considera el derecho como generador o tutelador de apariencia
significativas 23 .
25.- Por todo ello, la posesión cumple una función de legitimación, en virtud de la cual
determinados comportamientos sobre las cosas permiten que una persona sea
considerada como titular de un derecho sobre ella y pueda ejercitar en el tráfico jurídico
las facultades derivadas de aquel, así como que los terceros pueden confiar en dicha
apariencia.
26.- Se considera que la posesión se adquiere tanto a título originario como a título
derivativo. Es originaria la adquisición cuando se funda en el solo acto de voluntad
unilateral del adquirente, en cambio, es derivativa cuando se produce por una doble
intervención activa del adquirente y, del precedente poseedor y el fenómeno adquisitivo
tiene su causa y su origen en la disposición de ese poseedor precedente 25 .
27.- Nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 900 del Código Civil, señala que la
posesión se adquiere de manera derivativa (usa el término tradición) u originaria. Esta
última se sustentará en el solo acto volitivo del adquirente, en tanto que la primera
requerirá la existencia de un poseedor que entregue la posesión y un segundo que la
reciba.
b.3.- La coposesión
Nuestro artículo 899 prevé esta institución jurídica cuando indica que existe coposesión
cuando dos o más personas poseen un mismo bien conjuntamente.
De ello surge, en palabras de Hernández Gil, que existen dos notas esenciales de la
coposesión, a saberse: a) La unidad del objeto sobre el que ostentan el poder los
coposeedores y b) La homogeneidad del poder, es decir, de la posesión. No existiendo
coposesión si el objeto aparece dividido en partes determinadas materialmente y
atribuidas a cada sujeto, porque entonces cada parte asume el significado de objeto de
una posesión independiente. Acota más adelante que la delimitación material y separada
del uso es incompatible con la coposesión, puesto que esta presupone la presencia de
varios en uso no dividido, pero sí compartido.
31.- Nuestro ordenamiento civil nos trae una clasificación de posesiones y sus efectos,
como se puede verificar de los artículos 905 a 911 del Código Civil; siendo que la
posesión puede ser mediata o inmediata, legítima o ilegítima, esta última se subclasifica
de buena o mala fe, y finalmente la posesión precaria, la misma que ha suscitado
ardorosos debates a nivel nacional en cuanto a su conceptualización y alcances.
32.- La materialización de la posesión se refleja también en la forma de organizar y
entender la concurrencia de posesiones, por ello el Derecho alemán concibe la posesión
mediata y la inmediata que se disponen superpuestas en concurrencia vertical sobre la
cosa, encontrándose en la base la posesión inmediata, que aporta el elemento corporal
sobre el que se edifica la pirámide posesoria. En otros términos, el poseedor superior es
poseedor por intermediación del sujeto que tiene la cosa, si se prefiere, este comunica a
aquel el corpus necesario para elevarlo a la categoría de poseedor 27 .
34.- Lo que específicamente se configura como posesión inmediata no puede darse por
sí sola, fuera de la mediación; cuando falta esta, la inmediatividad no es un grado de la
posesión, sino simplemente la única forma de poseer. Si para que haya un poseedor
inmediato se requiere de un mediato, también el poseedor mediato requiere del
inmediato, no siendo concebible una posesión como mediata sin otra inmediata 29 .
b.4.- La propiedad
36.- Nuestro Código Civil en su artículo 923 señala que la propiedad es el poder
jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien.
Modernamente se define la propiedad como el señorío más pleno sobre una cosa. Dicho
señorío comprende todas las facultades jurídicamente posibles sobre una cosa 32 .
El romanista español Juan Iglesias comenta que la propiedad es la señoría más general,
en acto o en potencia sobre la cosa, por lo que como señoría que es, la propiedad
entraña un poder tan amplio, que no es posible reducir a un cuadro la serie de facultades
que encierra: derecho de usar, de disfrutar, de enajenar, de reivindicar, etc. En principio,
la cosa se somete entera y exclusivamente al dueño, y este puede traerla, sin cortapisa
alguna, a toda clase de destinaciones, dentro de un mundo económico-social que se
encuentra siempre en incesante camino. Sin embargo, limitaciones de variada índole le
son impuestas por la norma jurídica, para tutela de un interés público, o privado, cuando
no surgen de la existencia de vínculos o derechos concurrentes como son las
servidumbres, prohibiciones de enajenar o de reivindicar, pertenencia de la cosa común
(copropiedad), etc. Fuera de tales limitaciones, el propietario puede actuar libremente y
tan pronto como desaparecen, la propiedad retorna automáticamente a su estado de
plenitud, lo que otros pasan a denominar como la elasticidad de la propiedad 34 .
b.6.- Derecho de habitación
38.- De acuerdo a lo normado por el artículo 1027 del Código Civil, cuando el derecho
de uso recae sobre una casa o parte de ella para servir de morada, se estima constituido
el derecho de habitación.
Este es un derecho real en el que el uso del bien se encuentra restringido, dado que se
limita a ejercerse sobre una casa o parte de ella que sirve de morada, por lo que tiene
como elementos: a) el ser un derecho de uso; b) el de recaer sobre una casa o parte de
ella y c) tener por destino la morada del beneficiario 35 .
Ahora bien, si en principio el derecho de uso puede constituirse a título gratuito, nada
obsta para que se establezca a título oneroso, puesto que, por ejemplo, el contrato de
arrendamiento en el fondo implica que el arrendatario ejerza el derecho de uso y
habitación sobre el inmueble que ocupa como casa habitación.
39.- Del mismo modo el artículo 1028 del mismo código señala que los derechos de uso
y habitación se extienden a la familia del usuario, salvo disposición distinta, de lo que
emerge que en el caso de una familia, el hecho de otorgarse el uso y habitación de un
inmueble a los cónyuges, implica que tal derecho se extienda a los hijos de estos, siendo
inútil exigir que los mismos sean menores de edad o no, puesto que es a consecuencia
del derecho otorgado a los padres por lo que los hijos entran a habitar conjuntamente el
inmueble.
40.- Conforme expone el autor nacional Jack Bigio Chrem, cuando el derecho de uso se
constituye a título oneroso presenta similitud con el derecho que adquiere el
arrendatario mediante dicho contrato (pues tanto el arrendatario como el usuario solo
adquieren el derecho al uso del bien, mas no a los provechos que este pudiera generar).
No obstante, el autor encuentra algunas diferencias, como son: a) Como consecuencia
del carácter del derecho real de uso, la transferencia del bien durante el transcurso de su
vigencia no importará su extinción, efecto que sí se puede producir por voluntad del
nuevo propietario en el caso de la venta de un bien arrendado conforme a lo dispuesto
por el artículo 1708, inciso 2, del Código Civil; b) El derecho de uso es intransmisible,
en consecuencia no puede ser objeto de cesión a tercera persona (artículo 1028 CC)
como sí puede suceder con el arrendamiento, que admite ser objeto de cesión de
posición contractual (artículo 1896 CC); c) Tanto el arrendamiento como el derecho de
uso pueden tener origen contractual, el derecho de uso puede constituirse mediante apto
unilateral y por testamento, en tanto que el arrendamiento solo tiene como fuente el
contrato; y d) Si se concede el derecho de uso de un inmueble por medio de un contrato
por un plazo determinado, y si al finalizar este el usuario permanece en posesión del
bien y el propietario no exige su devolución, aquel se habrá convertido en ocupante
precario, no ocurriendo lo mismo con el arrendamiento, en el que la permanencia del
arrendatario en el uso del bien más allá del plazo vencido se entiende como
continuación de la relación obligacional bajo sus mismas estipulaciones de acuerdo a lo
regulado por el artículo 1700 del Código Civil 36 .
42.- Por eso se dice que la usucapión es una consecuencia necesaria de la protección
dispensada a la posesión. Esta normalmente se sacrifica ante la propiedad u otro derecho
real (de ahí que se considere un derecho real provisional). Pero cuando, de una parte, la
propiedad o el derecho real de que se trate se alían con el abandono y, en cambio, la
posesión se alía con el tiempo y la gestión de los bienes, termina triunfando la posesión,
que genera un característico y definitivo derecho real. En cierto sentido, la usucapión
representa también la superposición del hecho sobre el derecho 38 .
43.- En suma, la usucapión viene a ser el instituto por el cual el poseedor adquiere el
derecho real que corresponde a su relación con la cosa (propiedad, usufructo), por la
continuación de la posesión durante todo el tiempo fijado por ley 39 . Sirve además, a la
seguridad jurídica del derecho y sin ella nadie estaría cubierto de pretensiones sin
fundamento o extinguidas de antiguo, lo que exige que se ponga un límite a las
pretensiones jurídicas envejecidas 40 .
44.- Siendo ello así, tenemos que se requiere de una serie de elementos configuradores
para dar origen este derecho, que nace de modo originario; así es pacífico admitir como
requisitos para su constitución:
d) Como propietario, puesto que se entiende que el poseedor debe actuar con animus
domini sobre el bien materia de usucapión 43 . Al decir de Hernández Gil, la posesión en
concepto de dueño tiene un doble significado, en su sentido estricto, equivale a
comportarse el poseedor como propietario de la cosa, bien porque lo es, bien porque
tiene la intención de serlo. En sentido amplio, poseedor en concepto de dueño es el que
se comporta con la cosa como titular de un derecho susceptible de posesión, que son los
derechos reales, aunque no todos, y algunos otros derechos, que aun ni siendo reales,
permiten su uso continuado 44 .
Por lo tanto, como se anota en doctrina: ¿Cuál es la posesión que va a investirse
formalmente como propiedad mediante el transcurso del tiempo? Se trata
exclusivamente de la posesión a título de dueño, conocida como possessio ad
usucapionem; nunca puede adquirirse la propiedad por los poseedores en nombre de
otro (como los arrendatarios o depositarios); cualquier reconocimiento expreso o tácito
del derecho del dueño interrumpe la prescripción por faltar el título de dueño, dado que
los actos meramente tolerados no aprovechan a la posesión 45 .
49: Ahora bien, estos liticonsortes pueden ser voluntarios o necesarios 48 , y estos
últimos se clasifican en lo que se denomina litisconsorcio propio y litisconsorcio
impropio.
Será propio al existir una relación jurídica sustancial única para todos ellos, por lo que
la ley no se limita a autorizar, sino que exige la presencia de todos ellos en el proceso.
En tanto que en el impropio, la necesidad no viene expresamente establecida por la ley,
sino en aquellos casos que, en una relación jurídica única por su propia naturaleza, estén
interesadas diversas personas, y que su tratamiento en juicio solo puede ser efectuado
con eficacia cuando todos ellas estén presentes en el proceso 49 . Deduciéndose esta
necesidad del derecho material e implícitamente de las normas materiales, dado que en
ciertos supuestos de relaciones materiales, la sentencia ha de ser unitaria con referencia
a una serie de personas 50 .
49.- Siendo así, como bien dice Dávila Millán, el litisconsorcio necesario, más que a
una situación exclusivamente procesal, va ligado a la naturaleza de la relación jurídico-
material controvertida 51 , es decir, a una cuestión de derecho sustancial y, por eso los
códigos procesales, a priori, señalan cuáles son los casos en los que esta institución
necesariamente de produce. Por lo que el litisconsorcio necesario es aquella figura de
pluralidad de partes activas o pasivas, imprescindibles en un proceso impuesto por el
carácter único e indivisible, que la relación jurídica sustantiva tiene para todas estas
partes. Por ello, el fundamento del litisconsorcio necesario se debe buscar fuera del
derecho procesal, pues se debe ir al derecho material, toda vez que aquél trae su causa al
proceso de la naturaleza de la relación jurídico-sustantiva que se deduce en el mismo 52 .
51.- Como en sede casatoria no puede ingresarse a debatir sobre las cuestiones
probatorias, sino que toda decisión debe limitarse a los hechos ya fijados o establecidos
en las instancias de mérito, en atención a lo cual se procederá a analizar los mismos de
acuerdo a lo señalado.
52.- El señor Rafael Lluncor Castellanos sostiene en su demanda (fojas 121) que viene
ocupando el inmueble desde el año 1943, al habérsele cedido el inmueble “(…) en
forma voluntaria, pacífica y de buena fe por mi empleadora de ese entonces, María
Eugenia Ízaga de Pardo, para vivir en él con mi joven cónyuge, Julia Moloche de
Lluncor (hoy fallecida) y la progenie que pronto llegaríamos a concebir(…)”, más
adelante acota que “(…) en el inmueble vieron la luz del mundo progresivamente mis
hijos, uno de los cuales es precisamente la codemandante, quien nació en 1943 (…)”.
53.- Del propio dicho del actor se colige que quienes ingresaron al inmueble como
poseedores fueron él y su cónyuge, para que puedan vivir en el inmueble, es decir para
que lo ocupen como morada, lugar donde nacieron sus hijos, entre ellos la
codemandante Gladys Lluncor Moloche.
Independientemente del título de posesión definitivo que haya tenido el señor Rafael
Lluncor, que más adelante se precisará, el punto es que de acuerdo a lo descrito por el
propio interesado, lo que se constituyó a favor suyo y el de su cónyuge, hoy fallecida,
fue un derecho de habitación en los términos de los artículos 952 y 953 del Código Civil
de 1936 –que no ha variado en nuestro actual Código–, por ende ese derecho se
extendió a los demás miembros de su familia, es decir a sus hijos nacidos en dicho
lugar.
54.- Evidentemente que, aceptada la premisa anterior, la posesión del inmueble le fue
otorgada al accionante por su propietaria María Ízaga de Pardo, hecho que,
automáticamente, lo convertía a él y a su cónyuge en poseedores inmediatos, dado que
reconocían a una titular superior de la posesión (y en este caso de la propiedad misma)
que venia a ser poseedora mediata, la aludida señora María Ízaga de Pardo.
Siendo así, resulta palmario que el señor Rafael Lluncor ni su familia pueden haber
poseído el inmueble como propietarios, porque sabían, y así se conducían, que la
titularidad de la propiedad le correspondía a otra persona. Lo mismo ocurre con la otra
accionante, quien ocupa el inmueble en virtud a la extensión del derecho de habitación
que goza su señor padre –hasta este momento del análisis y de acuerdo a los términos de
la demanda, se considera que el señor Rafael Lluncor goza del derecho de habitación,
situación jurídica que será contrastada seguidamente con su declaración brindada como
testigo en otro proceso– y por lo tanto no tiene posesión a título propio y menos como
propietaria al existir una posesión superior o mediata.
55.- Otro hecho que las instancias de mérito han considerado probado es el referente al
proceso de Rectificación de Área seguido por el señor Aurelio Cornejo Barturén contra
Edith Córdova-Calle y otros ante el Segundo Juzgado Civil de Chiclayo, expediente N°
1457-2000 (el cual corre como acompañado del presente proceso de usucapión), en
donde el señor Rafael Lluncor declara como testigo, a fojas doscientos cuatro, y ante la
pregunta de que diga cómo es verdad “Que ocupa el inmueble urbano en la calle
Manuel María Yzaga N° 769 de esta ciudad, en calidad de inquilino de los señores
CEPEDA YZAGA” responde que “(…)es verdad, desde el año mil novecientos
cuarenta y dos, siendo propietario del inmueble don Guillermo Cepeda Ízaga (…)”,
hecho que ha tratado de ser negado por el abogado de los accionantes, como se verifica
a fojas cuatrocientos treinta y tres de autos, afirmación que luego, de manera
contradictoria, trata de ser atenuada cuando seguidamente (fojas cuatrocientos treinta y
cuatro) señala: “g. Que aun en la negada e infundada hipótesis que mi citado cliente
hubiere sido alguna vez arrendatario, la magistratura deberá apercibirse que tal
fantasiosa condición no le ha sido imputada a mi otra cliente y codemandante, Gladis
Lluncor Moloche, quien habita el inmueble desde que nació, esto es, por más de sesenta
años y quien nunca ha tenido relación jurídica alguna de ninguna estirpe con alguno de
los demandados”.
56.- Creemos que hay un deber de coherencia que toda persona y todo litigante en
especial (ello incluye a los abogados y demás intervinientes en un proceso) debe
demostrar, lo cual se imbrica con la buena fe 53 ; puesto que aun haya resistencia por
cierto sector nacional a la aplicación de la teoría de los Actos Propios, no es agible que
las mismas personas afirmen en un momento conducirse como propietarios de un bien y
luego, cuando la parte contraria demuestra una condición diferente, pretendan deslindar
situaciones jurídicas como la antes anotada, en el sentido que incluso demandando en
calidad de litisconsortes necesarios (puesto que ambos alegan tener la misma titularidad
jurídica posesoria homogénea), pretendan luego que los títulos posesorios sean
considerados independientemente del uno respecto del otro, con lo cual están
admitiendo que no tienen la misma posesión que afirmaban inicialmente en su demanda.
57.- De lo considerado se tiene que si bien es cierto que el señor Rafael Lluncor es
poseedor del inmueble materia de litigio, también lo es que su posesión es en calidad de
poseedor inmediato puesto que reconoce una posesión superior a la de él, al haber
aceptado su condición de arrendatario del predio, como ya se indicó antes, razón por la
cual no puede pretender usucapir al no haberse conducido como propietario del mismo,
conforme emerge de la prohibición contenida en el artículo 912 del Código Civil. En
síntesis, se colige que no estuvo gozando del derecho de habitación, sino que el
inmueble le fue entregado en arrendamiento.
58.- De acuerdo a lo señalado y viendo que ninguno de los accionantes (padre e hija)
vienen conduciéndose como poseedores a título de propietarios del predio materia de
litigio, no se da la figura del litisconsorte necesario (en ninguna de sus clases: propio o
impropio), dado que el primero es poseedor inmediato a título de arrendatario y la
segunda no es poseedora sino que se le extiende el derecho de uso del padre, en mérito a
lo cual ocupa el inmueble; en consecuencia la sentencia a expedirse en Casación se
referiráúnicamente a la impugnante mas no así respecto al otro accionante quien ha
consentido la sentencia de primera instancia, por lo que en cuanto atañe a la esfera
jurídica del señor Rafael Lluncor dicha resolución tiene la calidad de Cosa Juzgada, no
beneficiándolo ni afectándo lo que vaya a decidirse en esta sede.
60.- Cuando se habla de interpretación errónea nos referirnos al hecho que el juez, pese
a haber elegido correctamente la norma legal pertinente, se ha equivocado sobre su
significado y dándole una interpretación errada le ha dado un alcance diferente al que
tiene.
Si bien es cierto que, en principio, toda norma jurídica es pasible de interpretación, no
resulta menos cierto que tal interpretación debe encontrar sentido dentro del
ordenamiento jurídico vigente y precisamente esa es una de las funciones del recurso de
Casación, el de velar por la correcta interpretación y aplicación de las normas.la Sala
SuperiorLa Sala Superior ha considerado que el acto de posesión, como propietario,
debe ser exclusivo y con el carácter de excluyente del peticionario, con el cual no puede
concurrir en paralelo otro acto de posesión también como propietario de otro
peticionante en el ejercicio de una única tutela jurisdiccional.
63.- Ahora bien, el hecho que haya existido una errónea interpretación de la norma
jurídica anotada por el tribunal Ad quem, tal situación no conlleva necesariamente a que
se deba casar la sentencia impugnada, puesto que ello significaría concluir que las
preces de la demanda resultan fundadas, es decir que los accionantes sí tendrían derecho
a usucapir, lo cual no es cierto, toda vez que como se ha demostrado anteriormente, los
mismos no se han conducido como poseedores en concepto de propietarios, sino que
uno de ellos es poseedor inmediato y la otra persona (la impugnante ante esta sede)
ocupó el inmueble por extensión del derecho de uso del que goza el primero como
arrendatario, en consecuencia este Pleno Casatorio deberá corregir los fundamentos de
la sentencia de vista de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 397 segundo párrafo, del
Código Procesal Civil.
Estando a lo expuesto, este colegiado considera que si bien ha existido una errónea
interpretación del artículo 950 del Código Civil, tal yerro no puede dar cabida a amparar
el recurso de Casación, puesto que el fallo se ajusta a Derecho al no tener la demandante
la calidad de poseedora en concepto de propietaria, por lo que esta causal también
deviene en infundada. Ergo, no dándose uno de los supuestos necesarios para la
usucapión (el de de no reconocer el poseedor otro señorío sobre el bien que el propio),
la demanda planteada carece de sustento.
65.- Como otra denuncia casatoria, la impugnante señala que no se ha llegado a aplicar
al caso de autos el artículo 899 del Código Civil, puesto que de hacerlo modificaría
radicalmente el fallo de la Sala Superior.
66.- En efecto, esta aplicación correcta de la norma está relacionada con los hechos
debatidos y probados, no basta la sola referencia a ella por alguna de las partes, dado
que como es natural debe proteger sus intereses sometidos a proceso, pero de modo
alguno ello obliga al juez a que deba aplicarla al momento de resolver.
VI.- CONCLUSIONES
1.- No hay contravención a las normas que garantizan el debido proceso conforme ha
alegado la recurrente, consiguientemente la resolución impugnada no adolece de
motivación aparente o defectuosa.
2.- No es amparable la denuncia de interpretación errónea del artículo 950 del Código
Civil, ni tampoco inaplicación del artículo 899 del mismo Código, puesto que en el
primer caso si bien es cierto ha existido una errónea interpretación de la norma jurídica,
no obstante el fallo se ajusta a Derecho y en el segundo caso se ha demostrado que la
norma no resulta pertinente de aplicación al caso materia de autos.
3.- Este Pleno Casatorio considera necesario precisar que la correcta interpretación del
artículo 950 del Código Civil debe hacerse en el sentido que nada obsta para que dos o
más coposeedores homogéneos puedan usucapir, puesto que el resultado sería una
copropiedad, figura jurídica que está prevista en nuestra legislación.
VII- FALLO
La correcta interpretación del artículo 950 del Código Civil debe hacerse en el sentido
que nada obsta para que dos o más coposeedores homogéneos puedan usucapir, puesto
que de ver amparada su pretensión devendrían en copropietarios, figura jurídica que está
prevista en nuestra legislación.
SS.