Apunte Derecho Constitucional (COMPLETO) PDF
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- La constitución
- La ley
- La jurisprudencia
- La doctrina
- La costumbre.
Si bien la constitución es una ley, su carácter de norma fundamental, tanto desde la perspectiva
jurídica como de la política la ubica en una grada preferente. Esta relevancia no sólo le
corresponde por su carácter normativo privilegiado, sino también porque en ella están los
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El derecho constitucional nos propone realizar una profunda indagación sobre la libertad,
entendida esta como la búsqueda orientada al logro de los valores que permitan un mejor
desarrollo de todo el hombre y una más digna convivencia social.
El derecho constitucional, empezó a ser enseñado como disciplina con el advenimiento de las
primeras constituciones.
También lo podemos considerar como una rama del derecho público donde se estudian las
relaciones jurídicas que arbitran entre el Estado y los individuos. Como disciplina tiene un
nacimiento bastante reciente, aproximadamente unos 200 años, tiene como punto de partida el
Derecho Romano, estas ramas del derecho surgen a finales del siglo XVIII.
Para la doctrina clásica o tradicional, el derecho constitucional esta referido al estudio de las
constituciones.
Según Joaquín V. González es la rama de la ciencia jurídica que trata del estudio de la constitución
de un país o de las constituciones en general. En un
enfoque más moderno o actual, si bien se sigue ocupando del estudio de las constituciones
excede ese alcance. Con respecto a esto, Bidart Campos considera que el derecho constitucional
es aquel que estudia la estructura fundamental u organización política de la Nación, en lo
referente al régimen de la libertad y al funcionamiento de los poderes públicos, dentro de las
finalidades esenciales y progresivas del estado. Quintana prefiere definirlo como
"el sistema de normas positivas y de principios que rigen el ordenamiento del Estado de derecho,
y cuya finalidad suprema es el amparo y garantia de la libertad y la dignidad del hombre".
El derecho constitucional nos propone, por medio de sus contenidos, realizar una profunda
indagacion sobre la libertad. La libertad no debe ser entendida como un fin en si mismo, sino
como la busqueda orientada al logro de valores que permitan un mejor desarrollo de todo el
hombre, y una mas digna convivencia social.
El derecho constitucional, como disciplina autónoma, comenzó a ser enseñado poco después del
advenimiento de las primeras constituciones. Cabe destacar la notable influencia que ejercio el
derecho natural en la genesis de la materia y el liberalismo politico, impulsor del
constitucionalismo.
- Si bien la constitución es una ley, su carácter de norma fundamental, tanto desde la perspectiva
jurídica como de la política la ubica en una grada preferente. Esta relevancia no solo le
corresponde por su carácter normativo privilegiado, sino también porque en ella están los
principios y valores sobre los cuales cada estado edifica su régimen político y jurídico. Alberdi la
llamaba "la ley de las leyes". Inmediatamente
después, cabe mencionar a la ley, que necesariamente debe estar en armonía con la constitución.
- Las leyes son instrumentos de aplicación de la constitución destinados a regir frente a
determinadas realidades, ellas no tienen, habitualmente la pretensión de futuridad que
caracteriza a las constituciones, actúan como elementos de adaptación permanente a la realidad.
- La jurisprudencia tiene un lugar relevante como fuente del derecho constitucional. Nuestra
propia ley fundamental le ha reservado al Poder Judicial el control de la constitucionalidad de las
leyes. La jurisprudencia, al interpretar la constitucion, evita su cristalización y la adapta a las
cambiantes condiciones que ofrece la realidad. Cobran importante relevancia los
pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion, que en nuestro sistema
institucional es el interprete ultimo y definitivo de la Constitucion. El juez norteamericano Hughes
expreso: " La Constitucion es lo que los jueces dicen que es". En muchas oportunidades, la
modificacion de criterios jurisprudenciales genera, en la practica, consecuencias similares a las de
una reforma constitucional. En
nuestro pais, la jurisprudencia de la Corte Suprema se ha anticipado a la legislacion, como en las
causas "Siri, Angel" y "Kot, Samuel. S.R.L" en las cuales reconocio la accion de amparo antes de
que estuviese establecida por ley. Tambien constituyen una creacion pretoriana de la Corte el
recurso por arbitrariedad y el recurso por gravedad istitucional.
La reforma constitucional de 1949 modifico el art. 100 (que paso a ser el art. 95) otorgandole un
valor decisivo a la jurisprudencia de la Corte Suprema. Disponia dicha norma: "La interpretacion
que la Corte Suprema de Justicia haga de los articulos de la Constitucion por recurso
extraordinario, y de los codigos y leyes por recursos de casacion, sera aplicada obligatoriamente
por los jueces y tribunales nacionales y provinciales."
- La costumbre consiste en la repetición de conductas durante un lapso determinado con la
convicción acerca de su obligatoriedad jurídica. Tiene dos elementos: uno objetivo y otro
subjetivo. El primero esta expresado por la reiteracion de consuctas; el segundo, llamado
elemento psicologico, consiste en la conviccion sobre la necesidad juridica de tal comportamiento.
La política es una disciplina cuyo origen debe ser buscado en las más primitivas formas de
convivencia humana. Los pensadores griegos de la antigüedad centraron su atención en el estudio
de ella, que estaba dirigida principalmente al tema de la organización de la polis.
La ciencia política, en cambio, es una materia nueva, que adviene cuando la política es estudiada
con rigor científico, utilizando el método adecuado para su conocimiento(mediados del siglo XIX).
La politica, en sus primeros desarrollos, estuvo siempre vinculada al estudio del Estado. Dicha
concepcion fue objeto de certeras criticas por parte de las doctrinas mas modernas, las cuales
consideran que la politica existe mas alla de las instituciones del Estado.
Las tendencias mas actuales, coinciden en considerar que el objeto de estudio de la ciencia política
es el poder que se ejerce dentro y fuera del estado. Asi, Lowenstein afirma que "la ciencia politica
tiene por objeto la lucha por el poder". Sin embargo, estos enfoques que ubican a la politica como
ciencia del poder son incompletos, en la medida en que el poder no puede constituir una finalidad
en si misma, sino un medio instrumental para el logro de principios y valores encaminados a la
consecucion del bien comun. La politica es un camino por el cual se busca servir a los demas, e
involucra "poder, autoridad, control e influencia". La relación
que existe entre el derecho constitucional y la ciencia política puede ser clasificada en dos
tendencias generales: a)
la unicidad, que sostiene que hay identidad entre ellas y;
b) la dualidad, que prefiere distinguir dos ciencias diferentes, aunque necesariamente vinculadas.
Linares Quintana (partidario del criterio de unicidad), aboga por la existencia de una ciencia
politica y constitucional, que como unica disciplina retorne a la idea aristotelica de una ciencia
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El comportamiento político:
Estudia la política mediante el análisis de la conducta humana, tanto individual como social.
Implica la utilización de técnicas psicológicas en el estudio de la política. La técnica pretende,
estudiar el proceso político desde la perspectiva de las motivaciones, personalidades y
sentimientos de los participantes. En general, se utilizan para el análisis de los comportamientos
electorales.
Se trata de una técnica que introduce la pretensión de estudiar las decisiones políticas mediante
el estudio de recursos matemáticos. Su utilización requiere amplios conocimientos matemáticos,
fue concebida para el análisis de comportamientos económicos, pero luego su aplicación se
extendió al campo político y en particular al ámbito militar.
La técnica parte del principio de asimilar ciertos comportamientos socialmente relevantes
(económicos, políticos, etc.) a los juegos de estrategia. Estos se caracterizan por que la habilidad
del jugador desempeña un papel esencial en la consecución del resultado. Son descartados los
juegos de azar, en los cuales la maestría del jugador no tiene mayor importancia.
La técnica trata de identificar las estrategias posibles y calcular las probabilidades de éxito de cada
una, mediante una evaluación matemática de las circunstancias favorables y adversas. En los
juegos de estrategia, los jugadores parten de situaciones virtualmente idénticas, tienen reglas
precisas y determinadas, lo cual por lo general no ocurre en el plano político real.
Es el proceso histórico en virtud del cual se van incorporando a las leyes principales de los
estados, disposiciones que protegen la libertad y la dignidad del hombre, y limitan
adecuadamente el ejercicio del poder público. Es la institucionalización del poder a través de
una constitución escrita que establece las relaciones armónicas del poder y del pueblo. Es
extenso, gradual e inconcluso. Es extenso por que comprende toda la historia de la humanidad, es
gradual por que sus logros se ven progresivamente, y es inconcluso por que nunca se termina.
Ubicamos dentro de los antecedentes el largo ciclo histórico que precedió al advenimiento de las
- La Revolución Inglesa: es el proceso histórico que durante el siglo XVII acabó con el absolutismo
en Inglaterra y reafirmó el principio de la soberanía parlamentaria. Aparece el Agrement of the
People (Pacto Popular), que fue elaborado en 1647 por el consejo de guerra de Cromwel. El pacto
distinguía los principios fundamentales, de los no fundamentales. Los primeros eran los derechos
del pueblo que no podían ser afectados por el parlamento. Los segundos, tienen que ver con los
derechos y obligaciones del parlamento. Si bien no fue sancionado sus principios influyeron en el
Instrument of Goverment, que se promulgó en 1653, y que al decir de algunos es la única
constitución escrita que tiene Inglaterra, aparecen los derechos del pueblo y las obligaciones de
los parlamentarios.
- Otro antecedente es la Carta Magna que constituye uno de los antecedentes más importantes
del constitucionalismo. Este documento se caracterizó por dar soluciones concretas y precisas a
problemas determinados. Limita el poder del rey y enuncia:
1) el rey debe respetar los derechos de la comunidad fijados por el rey o la costumbre;
2) no se establecerán impuestos que no sean discutidos por los representantes;
3) nadie puede ser condenado sin un juicio conforme a la ley.
La Carta Magna marca la iniciación de una nueva etapa en la dura lucha del individuo por la
libertad y debemos reconocer en él a un venerable y glorioso antecesor del moderno
constitucionalismo. Fue otorgado al clero y a los nobles en el año 1215 por el rey Juan sin Tierra.
Etapas.
Constitucionalismo Liberal: Los dos acontecimientos más importantes que dieron origen a esta
etapa del constitucionalismo fueron la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa, se
manifestaba la necesidad de que el pueblo debía darse una constitución y que debía tener la
característica de ley Suprema, escrita, codificada y sistemática. Durante el
siglo XIX fueron muchos los países que se dieron su propia constitución como es el caso de Suiza,
España, Noruega, Argentina entre otros, esta última basada en la constitución de los EE.UU con las
modificaciones adaptadas a la realidad del país y de las influencias históricas de sus inspiradores.
En esta etapa del constitucionalismo el Estado era pasivo, es decir poco intervensionista, si bien
garantizaba los derechos de propiedad, los civiles y contractuales tuvo en cuenta muy
tangencialmente los derechos políticos. Durante el período
de la primera y segunda guerra mundial, se produjo un retroceso con respecto a los postulados del
constitucionalismo, a consecuencia del surgimiento de regímenes totalitarios que generaron el
proceso de desconstitucionalización. Los hechos más importantes se pueden encontrar a partir de
la revolución Rusa en 1917, el advenimiento del Fascismo en Italia en 1922, otro movimiento que
se instauró en Alemania que fue el Nacional – Socialismo, régimen totalitario muy rígido. A pesar
de estos hechos que generaron un proceso de desconstitucionalización, existieron otros hombres
que guiados por ideales más dignos, estaban gestando un constitucionalismo renovado y
enriquecido.
El constitucionalismo clásico:
Fue en esta etapa cuando quedaron establecidas las bases fundamentales del estado
constitucional. Durante ella surgieron las primeras grandes constituciones escritas, que
paulatinamente fueron generando un proceso de imitación en muchos países del mundo. La
ubicamos en la segunda mitad del siglo XVIII. Los dos acontecimientos mas importantes que
originaron esta relevante consecuencia política fueron la Revolución Norteamericana y la
Revolución Francesa, manifestando ante la historia el criterio de que el pueblo debía darse una
constitución, y que ésta debía tener la categoría de:
- ley suprema
- escrita
- codificada
- sistemática.
La Revolución Francesa: fue en 1789 y promovió una modificación radical, abrupta, violenta,
surgió en medio de una severa y profunda crisis económica. Si bien la toma de la Bastilla, el 14 de
Fueron muchos los países que comenzaron a sancionar sus respectivas leyes fundamentales
durante ese período, que comprende la mayor parte del siglo XIX. Casi todas ellas siguieron, los
grandes modelos del constitucionalismo clásico. En Francia, después de la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano, aparecieron las constituciones de 1791, 1793, 1795 y 1799.
En España se sancionó en 1812 la Constitución de Cádiz, un largo repertorio constitucional de 348
artículos. Suiza sancionó su constitución en 1848. También aparecen en Suecia (1809), Noruega
(1814), Bélgica (1831) y Dinamarca (1849). La mayoría de los países sudamericanos habían
sancionado su constitución con antelación a la nuestra: Chile (1813), Perú (1823), Uruguay (1830)
y Paraguay (1844).
Durante la etapa que transcurrió entre la Primera y Segunda Guerra Mundial se generó, en
diversos países de Europa, un verdadero proceso regresivo respecto de los postulados del
constitucionalismo.
Después del período de esplendor del constitucionalismo sobrevino una crisis profunda,
caracterizada por el surgimiento y el desarrollo de regímenes totalitarios. Más que un rechazo a
las constituciones escritas, pareció insinuarse una actitud política de indiferencia hacia ellas.
Ejemplo de ello fue: La Revolución Rusa de 1917 que instauró el Comunismo. La Italia fascista que
surgió en 1922. Otro fue el nacional – socialismo que fue instalado en Alemania en 1933 por Hitler.
El constitucionalismo social
Es el proceso constitucional que tuvo sus primeras expresiones normativas a comienzos del
presente siglo y que se caracteriza por enriquecer el constitucionalismo liberal con una visión
más amplia del hombre y del estado.
Tutela al hombre frente a diversas situaciones que debe afrontar (enfermedad, trabajo, vivienda,
salud, etc.). Pasa a un enfoque mas participativo de parte del estado, se le reconoce al estado un
papel activo y protagónico, para hacer posible el goce de los derechos constitucionales.
En este enfoque aparecen el estado de bienestar, el estado benefactor, y más moderadamente el
estado social y democrático de derecho. El constitucionalismo social no reniega del liberal o
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El constitucionalismo actual
Nos inclinamos a considerar que estamos transitando un constitucionalismo nuevo, que recoge lo
mejor del constitucionalismo liberal y del social, pero reconociendo que ellos son insuficientes y
que hay que alimentarlos con nuevos desafíos. El constitucionalismo actual se preocupa no sólo
por quienes son sus destinatarios, sino también por las generaciones venideras. Así cobran
importancia la defensa del medio ambiente, la protección del espacio vital y los derechos
ecológicos. El desafío del constitucionalismo actual es hacer efectivamente operativos los
derechos y las garantías.
3. La constitución
Concepto: Hay distintas y variadas definiciones de Constitución en función de los distintos autores
que abordaron la consideración de esta problemática.
En sentido cotidiano significaría la esencia y calidad de una cosa que la constituye.
En sentido jurídico se hace referencia a la ley fundamental de un Estado tanto de la perspectiva
jurídica como política. Fue en la etapa del Constitucionalismo Liberal que esta palabra adquirió
amplia difusión y una delimitación más precisa.
Para el enfoque de los vinculados al positivismo jurídico, el carácter de ley fundamental es el
atributo más importante, mientras que para los enrolados en el jusnaturalismo no alcanza
solamente con este atributo, sino que también se deberá poner énfasis en su contenido como
reconocer los derechos naturales del hombre, sus formas de protección y una limitación y
distribución razonable del poder. Las
constituciones fundan y organizan Estados, no los crean, se proponen unir, afianzar y asegurar
Es la ley fundamental de un estado tanto desde la perspectiva política como de la jurídica. Una
constitución debe reconocer los derechos naturales del hombre, asegurar ciertas formas de
protección hacia ellos y una razonable limitación y distribución del poder.
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• Las constituciones rígidas son aquellas cuya reforma requiere un procedimiento más
complejo que el empleado para la formulación y sanción de leyes ordinarias. También
reciben el nombre de constituciones sólidas o cristalizadas.
• Las constituciones flexibles se valen para su modificación del mismo procedimiento
utilizado para la sanción de las leyes, suele denominárselas también constituciones fluidas.
Esta clasificación coincide con la anterior. Las constituciones codificadas son rígidas y las dispersas
son flexibles.
Hay otra clasificación que tiene en cuenta el mayor o menor grado de novedad que tienen los
contenidos constitucionales.
• Una constitución es originaria cuando sus cláusulas contienen fórmulas novedosas, o ella
adopta principios fundacionales absolutamente novedosos. Ejemplos son la de Estados
Unidos de 1787 y la de Weimar de 1919.
• Una constitución es derivada cuando sigue los modelos constitucionales nacionales o
extranjeros, implementando solamente una adaptación local. Ejemplo: la de Francia de
1946 y la de nuestro país.
La más importante es la tipología de García Pelayo que básicamente distingue tres tipos de
constitución:
• La racional-normativo que concibe a la constitución como un complejo normativo
establecido de una sola vez, en el cual, de manera integral, son determinadas las funciones
esenciales del estado, distingue claramente el poder constituyente del poder constituido.
Su fundamentación ideológica más importante es el liberalismo.
• La histórico – tradicional en el cual la constitución se va conformando con el devenir
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Es escrita o codificada. Está ubicada en la clase de “constitución formal”. Tomaba del tipo
racional-normativo la pretensión de planificar para el futuro el devenir de nuestro régimen
político. Tuvo un sentido realista de compromiso con todos los elementos de la estructura social:
cultura, religión, tradición, ideología, factores geográficos, etc... Amalgama también algunos
caracteres del tipo tradicional-historicista, ya que plasmó contenidos que estaban afincados en la
comunidad social que la preexistía, consolidando determinados contenidos a los que atribuimos
carácter pétreo.
El gobierno es desde la optica objetiva el conjunto de instituciones que tienen el ejercicio del
poder del estado. Desde la óptica subjetiva es considerado como el conjunto de los funcionarios
que ejercen el poder para el ordenamiento de la vida social.
El Estado puede ser definido como la sociedad políticamente organizada y como una estructura de
dominación. Se debe tener en cuenta que el Estado ha sido instituido para proteger los derechos y
dignidad del hombre y la familia y darles los medios necesarios para su desarrollo.
El estudio de las diferentes formas de gobierno implica el análisis de los distintos criterios de
organización de las magistraturas del estado.
La tipología de Aristóteles: distingue las formas puras de las formas impuras de gobierno.
• En las formas puras, el gobierno es ejercido en vista del bien común. Monarquía,
Aristocracia y Democracia (gobierno de uno, pocos y muchos respectivamente).
• En las formas impuras, el fin perseguido por el gobernante no es el bien común sino el
bien propio. Tiranía, Oligarquía y Demagogia (degeneración de las formas puras).
- el senado la aristocracia y
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- Estado unitario
- Estado confederal
- Estado federal
- Estado regional.
Debe entenderse como “el conjunto de enseñanzas que la Iglesia tiene acerca de la convivencia
y de la sociedad humana. A partir de la dignidad sagrada de la persona, la Iglesia Católica,
contando con la colaboración de sacerdotes y seglares, ha ido deduciendo sistemáticamente,
sobre todo durante el último siglo, las normas sociales a las que deben ajustarse las relaciones
entre los hombres”.
- La Rerum Novarum (de las cosas nuevas- 1891), considera el gravísimo problema de injusticia
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- En la Quadragessimo Anno (40 años de la anterior- 1931), se advierte el moderno concepto del
derecho de propiedad limitado en función del interés social que, tiempo después lo
encontraremos en los textos constitucionales como uno de los principios más destacados del
constitucionalismo social. Además se juzgan y critican sistemas económicos y se pone en práctica
la “justicia social”.
- La Centessimus Annus (100 años de la 1°, 1991), nos indica que una auténtica democracia es
posible sólo en un “Estado de Derecho” y sobre la base de una recta concepción de la persona
humana. Requiere que se den las condiciones necesarias para la promoción de personas
concretas, mediante la educación y la formación de los verdaderos ideales. Una democracia sin
valores se convierte con facilidad, en un totalitarismo visible o encubierto.
La Iglesia no cierra los ojos ante el fanatismo o fundamentalismo de quienes, en nombre e una
ideología, creen que pueden imponer a los demás su concepción de verdad y del bien. Se
preocupa por los derechos humanos, por el derecho a la vida.
En orden a la actividad económica supone la libertad individual, la propiedad, un sistema
monetario estable y de servicios públicos eficientes.
Por último, la falta de seguridad, junto con la corrupción de los poderes públicos y la proliferación
de fuentes impropias de enriquecimiento y de beneficios fáciles, basados en actividades ilegales o
puramente especulativas –que en la última reforma constitucional entre nosotros, se trata de
cubrir por conducto de la norma contenida en el art. 36 penúltimo párrafo-, son algunos de los
obstáculos de nota para el desarrollo y para un orden económico que asegure la paz social.
Se pueden distinguir dos grandes aportes: las fuentes nacionales y las fuentes extranjeras.
a) Como fuentes nacionales cabe mencionar el proyecto de Constitución de Alberdi, la
Constitución de 1826, el Pacto Federal de 1831, los otros pactos preexistentes y los
anteriores ensayos constitucionales.
b) Entre las fuentes extranjeras se puede mencionar la Constitución de los Estados Unidos
de 1787 y sus diez primeras enmiendas. Muchos de sus principios (supremacía
constitucional, control judicial de constitucionalidad de las leyes, separación de poderes,
separación de poderes, sistema federal de organización del estado, presidencialismo, etc.)
pasaron a integrar nuestro sistema constitucional. En menor medida, la Constitución de
Suiza de 1848. También la Declaración de los Trechos del Hombre y del Ciudadano de
1789 en Francia, las constituciones francesas de 1791 y 1795, la Constitución de Cádiz de
1812 y la Constitución de Chile de 1833.
La ideología es la concepción sobre la naturaleza del hombre y de la sociedad. Nuestra
constitución tiene desde sus orígenes, una ideología liberal; de ella ha tomado la
preeminencia de la libertad, la soberanía popular, el principio de legalidad, la división de
poderes y la representación política, etc. Luego de las sucesivas reformas constitucionales,
estas bases ideológicas han recibido aportes provenientes de otros enfoques. Así la cláusula
del art. 14 bis, incorporado por la reforma constitucional de 1957 y el agregado efectuado al
entonces inc. 11 del art. 67 (actual nc.12 del art.75) están motivados en las concepciones
del constitucionalismo social. Este mismo enfoque había inspirado a la reforma
constitucional de 1949. Las modificaciones introducidas por la reforma de 1994
mantuvieron, las líneas esenciales del constitucionalismo liberal. La referencia a los
intereses difusos, la incorporación de nuevos instrumentos de participación, así como la
preservación del ambiente, con vista a las generaciones futuras, parecen abrir muy
limitadamente una perspectiva al constitucionalismo más actual.
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2. La interpretación constitucional.
Jurisprudencia:
La integración constitucional: Tiene actuación para el supuesto de que no haya norma para
el caso (en el área de las fuentes formales encontramos vacíos, huecos o lagunas). Puede
llevarse a cabo:
Por autointegración, recurriendo a la analogía y a los principios generales del derecho;
Por heterointegración, prescindiendo del orden normativo para dirigirse a la justicia
material.
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Es un prólogo o introducción que contiene los fines y objetivos acerca de lo que se propone
la constitución.
El antecedente directo de nuestro preámbulo es el de la constitución de los Estados Unidos.
Jurídicamente no se puede sostener que el preámbulo tenga el mismo valor que las
cláusulas constitucionales. Siempre será un valioso instrumento de interpretación de las
normas constitucionales. La Corte afirma que el preámbulo no integra la Constitución, sino
que es una introducción a ella. Se debe al temor de que los poderes del gobierno se viesen
aumentados, sobre todos los del ejecutivo, por cuanto los principios allí mencionados son
muy amplios.
Explicación: “... reunidos en Congreso general constituyente por voluntad y elección de las
provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes...” (el más
importante de tales acuerdos fue el de San Nicolás de los Arroyos, cumplido por todos los
gobiernos, con excepción de Buenos Aires. Los pactos interprovinciales preexistentes
tuvieron por objeto, en primer lugar, ratificar y consolidar la unidad de la Nación y
mantener incólume la unión fraterna entre las provincias argentinas.)
Fines o propósitos: “ ... con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia,
consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y
asegurar los beneficios de la libertad...” (representan objetivos permanentes del pueblo
argentino, en el espacio y el tiempo). El fin perseguido significaba organizar
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Articulo 30: " La Constitucion puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes.
La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos tereceras
partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuara sino por una Convencion
convocada al efecto."
Articulo 33: " Las declaraciones, derechos y garantias que enumera la Constitucion, no
seran entendidos como negacion de otros derechos y garantias no enumerados; pero que
nacen del principo de la soberania del pueblo y de la forma republicana de gobierno."
Articulo 37: "Esta Constitucion garantiza el pleno ejercicio de los derechos politicos, con
arreglo al principio de la soberania popular y de las leyes que se dicten en consecuencia.
El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio.
La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos
electivos y partidarios se garantizara por acciones positivas en la regulacion de los
partidos politicos y en el regimen electoral."
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Se hallan un escalón mas abajo que el poder constituyente, son una creación de aquel. Solo
tendrán los poderes que le atribuya este por medio de la constitución. Son poderes
constituidos, el poder legislativo, el poder judicial, y el poder ejecutivo. Todos ellos se
encuentran limitados por el poder constituyente que les dio origen.
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La convención deberá estar compuesta por sus representantes, quienes tendrán que ser
elegidos por medio del sufragio. Se entiende que el tiempo y las modalidades de elección
deberán ser establecidas por el congreso, haciendo uso de sus facultades implícitas. El art.
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Prácticamente en todas las constituciones aparece una declaración expresa que legitima el
principio de la supremacía constitucional. En nuestra constitución es el artículo 31: “ Esta
constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el congreso y los
tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de
cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en
contrario que contengan la leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de
Buenos Aires, los tratados ratificados después del Pacto de 11 de noviembre de 1859. El
primer interrogante que se plantea es el orden jerárquico de las diversas normas que
menciona el art. 31. Cuando se analiza el caso de la constitución con relación a las demás
leyes, la solución parece clara. Si las leyes deben ser dictadas en su consecuencia por el
congreso, es lógico concluir que ellas tienen que guardar armonía con la constitución; por
lo tanto primero esta la constitución y luego las leyes. Estas deben cumplir con el principio
de legalidad, que implica una evidente subordinación a la ley fundamental. Mas difícil es en
cambio determinar el lugar que ocupan los tratados internacionales y su relación con la
constitución.
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Es un instrumento con eficacia suficiente para resguardarla de los posibles ataques que
pudiera sufrir. Es el régimen con el cual se asegura la supremacía constitucional. El control
judicial es realizado a través de la actividad judicial. El control jurisdiccional puede
subdividirse en : 1) difuso: cuando cualquier órgano judicial puede ejercerlo. 2)
concentrado: cuando corresponde a un órgano jurisdiccional único y específico que ejerce
con exclusividad el control. Con respecto a las vías procesales pueden ser: 1) por vía
directa: el proceso se promueve con el objeto de atacar la presunta inconstitucionalidad de
una norma. 2) por vía indirecta: la cuestión de constitucionalidad se introduce en forma
incidental dentro de un proceso cuyo objeto principal no es la posible declaración de
inconstitucionalidad. Con respecto al sujeto que esta legitimado para provocar el control
puede ser: 1) el titular de un derecho o un interés legitimo que se ve agraviado por una
norma o acto inconstitucional. 2) cualquier persona, en cuyo caso la acción es directa. 3)
un tercero o 4) el propio juez de la causa. Con respecto a los efectos del control puede
agruparse en dos grandes grupos: 1) cuando la sentencia declarativa de inconstitucionalidad
solo implica no aplicar la norma en el caso resuelto, el efecto es limitado. 2) cuando la
sentencia invalida la norma declarada inconstitucional va mas allá del caso, el efecto es
amplio. Este puede revestir dos modalidades : a) que la norma quede automáticamente
derogada o b) que la sentencia irrogue la obligación de derogar la norma inconstitucional
por parte del órgano que la dictó.
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1. El territorio.
La fijación de límites
El territorio es la base física o geográfica sobre la cual se asienta el estado. Constituye uno
de sus elementos indispensables, ya que no se podría concebir la existencia de un Estado
sin territorio. Es el escenario sobre el cual aquel desarrolla su actividad jurídico – política.
El territorio es un concepto jurídico al igual que la frontera que designa el límite entre el
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2. El pueblo. Concepto
La nación
La Nación es una comunidad humana unida por lazos de raza, lengua, historia, que no debe
ser confundida con el estado, ya que hay naciones que no se han organizado como estados y
hay estados que comprenden varias nacionalidades.
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La doble nacionalidad:
3. Los extranjeros
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Las personas jurídicas extranjeras: Para determinar la nacionalidad de una persona jurídica
se han esbozado cuatro criterios: 1) el de la autonomía de la voluntad, según el cual deciden
la nacionalidad los socios fundadores, 2) el del lugar de constitución, 3) el del lugar de sede
social y 4) el de la nacionalidad de las personas que aportan su capital a la sociedad, o la
dirigen y ejercen su control.
4. El poder. Concepto
La soberanía
La interdependencia de la comunidad internacional
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Diversos sistemas:
Las relaciones del poder temporal del estado frente al orden espiritual o religioso adoptan,
en las distintas constituciones, cuatro criterios básicos: a) Estado sacral: los fines del
estado aparecen subordinados a los principios religiosos; el estado pasa a convertirse en un
instrumento de lo espiritual, b) Estado confesional: aquí los fines políticos aparecen
diferenciados de los fines espirituales, aun cuando el estado institucionaliza su existencia, y
resuelve a favor de alguna o de las más importantes. Ejemplo: estado argentino. Estos
estados pueden no tener una religión oficial. Garantizan una amplia libertad de culto, pero
privilegian en su tratamiento constitucional a determinada confesión, c) Estado laico: esta
categoría manifiesta una postura neutral, pero no necesariamente agnóstica. El estado no
tiene una religión oficial. En ocasiones va asociado al reconocimiento de una amplia
libertad de cultos, d) Estado antirreligioso: se parte desde el principio según el cual la
religión constituye un obstáculo para el normal desarrollo de los fines políticos del estado.
Ejemplo: Unión Soviética.
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Las constituciones imponen deberes, que son una consecuencia necesaria e inevitable de la
existencia misma de los derechos. En nuestra ley suprema, desde luego, existen
obligaciones, que en algunos casos abarcan a todos los habitantes, y en otros, a grupos
determinados o indeterminados de ellos. Las hay enunciadas de manera explícita, como las
que corresponden a la defensa de la patria y de la Constitución (art. 21), la defensa del
orden constitucional (art. 41) y otras surgen como corolario del reconocimiento de
derechos. También existen obligaciones que son consecuencia de los principios y las
declaraciones de la constitución. Así, el principio de afianzar la justicia comprende no solo
al gobierno, sino a todos los habitantes. Lo mismo se podría sostener con respecto a la
forma republicana de gobierno y sus principios esenciales de libertad política,
participación, control, publicidad, etc., que nos incumben a todos. La Corte Suprema de
Justicia ha puesto de resalto que los deberes constitucionales no son absolutos, como
tampoco lo son los derechos.
Es una forma de estado, caracterizada por la descentralización del poder con relación al
territorio. Esto significa que además del órgano central del poder existen órganos locales.
Ellos deben tener cierta independencia respecto del poder central, que incluye el concepto
de autonomía, los órganos del estado federal tienden a descentralizarse.
Si bien, se afirma que el federalismo como forma de estado regulada constitucionalmente,
nació con la constitución de los Estados Unidos de 1787, hay otros antecedentes mucho
más antiguos. Algunos autores mencionan como su más remoto antecedente la formación
de la Liga Aquea, que existió en Grecia entre los años 281 y 146 antes de Cristo.
Montesquieu también se ocupó de este tema. Cabe señalar que por aquellos tiempos no se
distinguía suficientemente entre la federación y la confederación. Esta confusión de
conceptos se produjo en nuestros constituyentes de 1853, que habiendo establecido la
forma de estado federal (art.1) titularon a nuestra ley suprema Constitución de la
Confederación Argentina. En 1860 esto fue cambiado y solo se menciona en el art. 35.
Nuestro federalismo tuvo una génesis distinta del norteamericano. En los Estados Unidos,
los trece estados que se habían independizado de Inglaterra se hallaban vinculados entre sí
por los Artículos de Confederación y Unión Perpetua. En nuestro país, en cambio, las
provincias llegaron a la federación luego de pasar por un largo período de anarquía,
precedido de una hegemonía del gobierno central.
35
Pactos preexistentes:
La subordinación
La participación
Se pone énfasis en la necesidad de que las provincias formen parte de las instituciones del
poder federal, interviniendo en ellas y colaborando, por tanto, en el ejercicio de sus
atribuciones. Como ejemplos se puede citar la integración del senado con tres
representantes por provincia (art. 54) y la elección distrital de los diputados nacionales que
representan a la nación y no a las provincias (art. 45).
Son aquellas que ponen de manifiesto, la igualdad de los estados locales y la necesaria
colaboración entre ellos. Provienen de vinculaciones que tienen las provincias entre si y no
con relación al estado federal. Son ejemplos de este tipo la fe que gozan los actos públicos
de una provincia en las demás (art. 7), la igualdad de derechos entre los habitantes de las
provincias y la recíproca obligación de estas respecto de la extradición de criminales (art.
8). También se puede mencionar el derecho de tránsito interprovincial (arts. 9, 10, 11 y 12)
y la paz interprovincial (art. 127). Los actos públicos son los que emanan de autoridades y
funcionarios de una provincia en ejercicio de sus funciones por ejemplo el dictado de una
37
Concepto
Toda persona sea o no habitante queda sometida a la jurisdicción del estado por el solo
hecho de permanecer en el territorio. Nuestros tribunales solo ejercen jurisdicción sobre
personas y cosas que estén dentro del territorio. El territorio incluye: suelo, subsuelo,
espacio aéreo, litoral marítimo, mar adyacente y plataforma submarina. El art. 75 inc. 30
establece que el congreso debe ejercer una legislación exclusiva en la capital de la Nación y
dictar la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines de los establecimientos de
utilidad nacional en el territorio de la república. Las autoridades provinciales y municipales
conservarán los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos, en tanto no
interfieran en el cumplimiento de aquellos fines.
4. Las provincias
38
La Constitución obliga a las provincias a afianzar sus lazos de paz con las demás. El art.
127 expresa que ninguna provincia puede declarar, ni hacer la guerra a otra provincia. Sus
quejas deben ser sometidas a la Corte Suprema de Justicia y dirimidas por ella.
Cada provincia dictara para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano,
de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que
asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo
de estas condiciones el Gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus
instituciones.
39
Revisión judicial
40
6. El régimen municipal
Los municipios son entidades naturales y necesarias que como tales han precedido a su
creación legislativa. Su finalidad es la realización del bien común en el ámbito local.
Sistemas
Desde la perspectiva del ámbito geográfico o territorial en que se asientan los municipios,
cabe distinguir diferentes sistemas de organización: el municipio – partido, el municipio –
ciudad y el municipio – distrito. En el sistema de organización del municipio – partido, el
territorio provincial se divide en partidos, de manera que la superficie de la provincia.
Existe una ciudad principal o cabecera, donde tienen su asiento las autoridades municipales,
y otros centros de población, donde funcionan delegaciones municipales. Estas son meras
descentralizaciones administrativas del gobierno municipal y sus autoridades son elegidas
por el intendente municipal. En el municipio – ciudad, el ámbito geográfico solo
comprende el espacio urbano o en las variantes más amplias, el lugar hasta donde llegue la
prestación efectiva de servicios públicos por el municipio. El sistema de municipio –
distrito constituye una variante intermedia de las anteriores. En la ciudad principal tiene su
asiento el municipio y en los núcleos urbanos y rurales mas importantes se instalan centros
o juntas vecinales.
Los municipios de convención son aquellos a los cuales se les reconoce un grado de
autonomía tal, que les permite dictar sus propias cartas orgánicas o constituciones
municipales.. O sea ejercen un poder constituyente de tercer grado, obviamente
condicionado a lo estatuido en la Constitución Nacional y en la respectiva constitución
nacional.
41
Los derechos civiles son aquellos que pertenecen al hombre por su condición de tal y se
enfocan al mismo como integrante de la sociedad en general. Están reconocidos en la
Constitución de 1853. Surgieron como consecuencia del constitucionalismo liberal y se los
denominaba individuales o civiles. Actualmente se los denomina personales o humanos.
Los derechos sociales son aquellos que se tratan de enfocar a las personas no tanto como
miembros de la sociedad general o global sino mas bien como sujetos situados en núcleos
societarios mas pequeños e inmediatos. Lo que se quiere definir es la adjudicación de
derechos de solidaridad a los hombres considerados como miembros o partes de grupos
sociales (familia, sindicato, empresa). Surgieron con el constitucionalismo social que en
nuestro país se ve reflejado en las reformas constitucionales de 1949 y 1957.
Los derechos políticos son aquellos que vinculan especialmente al ciudadano con el estado.
Una de sus manifestaciones mas importantes es el derecho de elegir y ser elegido. En
nuestro tiempo ha tomado también relevancia la participación política. La constitución
nacional originaria estableció el principio según el cual, el pueblo es el titular de la
soberanía pero solo participa en la acción de gobierno eligiendo a sus representantes. Se
consagra el sistema representativo y se advierte que el pueblo no delibera ni gobierna sino
por medio de sus representantes.
La reforma constitucional de 1994 amplió considerablemente esta perspectiva. Se reforzó el
principio de soberanía popular (arts. 36 y 37); la opción por la forma democrática de
gobierno se tornó mas definida (arts. 36, 37, 38 y 75 incs. 19 y 24) y fueron reconocidos
expresamente otros instrumentos de participación política (arts. 39, 40 y 77). Además
después de la citada revisión constitucional, los derechos políticos gozan de tutela expresa.
El art. 37 dispone, en tal sentido, que esta constitución garantiza el pleno ejercicio de los
derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se
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Según el artículo 37, esta constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos,
con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en
consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. La igualdad real de
oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se
garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos y en el régimen electoral.
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Los partidos políticos son agrupamientos sociales constituidos con el deliberado propósito
de alcanzar el ejercicio del poder. Por lo general, tienen su fundamento expreso o implícito
en determinados contenidos ideológicos o programas de acción y disponen de una
44
45
Régimen legal
Los factores de poder son las fuerzas reales y efectivas que existen en una comunidad
política. Son generalmente grupos o formaciones sociales, aunque puedan ser también
personas individuales. Se caracterizan por tener un interés general respecto a la política
global de gobierno y por gozar de una relevancia tal que este los tenga en consideración al
adoptar ciertas decisiones políticas. Ellos constituyen centros de poder no estatales, pero de
indudable trascendencia.
Los factores de poder pueden hallarse dentro o fuera de las estructuras estatales. Así la
pueden integrar: las fuerzas armadas, organizaciones sindicales, organizaciones
empresariales.
Los grupos de interés son aquellos que instalados en la legalidad formal, y fuera de la
estructura política, postulan y promueven la defensa de sus propios fines específicos. El
motivo de esos grupos debe buscárselo en la defensa de sus propios intereses. No se
proponen influir en el gobierno o ante la opinión pública, pero lo harán si ello es necesario
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La reglamentación de la interferencia
Los consejos económicos y sociales son instituciones integradas por varios sectores
sociales. A veces son órganos consultativos pero en otras sistemas la consulta es obligatoria
y la opinión debe ser tenida en cuenta y respetarse por el gobierno. Los consejos
económicos y sociales comenzaron a difundirse después de la Primera Guerra Mundial y
paralelamente al constitucionalismo social. En Argentina, la ley 24.309 que declaró la
necesidad de reforma constitucional en 1994, habilitó, entre las cuestiones comprendidas en
la revisión, la creación de un consejo económico y social con carácter consultivo.
Finalmente no fue considerado por el plenario de la comisión reformadora.
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Los recursos económicos del estado son los aportes de índole económica y financiera que
éste se halla habilitado a percibir para sufragar sus gastos y cumplir su finalidad. Son, en
consecuencia, todos aquellos valores económicos que el estado puede incorporar a su tesoro
o caja. Los recursos económicos estatales no tienen como única finalidad costear los gastos
del estado en cuanto a su administración, sino que serán un instrumento de relevancia en el
desarrollo de la política económica.
Según el art. 4 de la constitución nacional, configuran recursos económicos del estado: a)
los derechos de importación y exportación; b) la venta o locación de tierras de propiedad
nacional; c) la renta de correos; d) las demás contribuciones que imponga el congreso; e)
los empréstitos y las operaciones de crédito.
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49
Se pueden distinguir dos clases de impuestos. Los impuestos directos que son aquellos que
afectan las riquezas de los contribuyentes, gravando directamente sus capitales o rentas. El
contribuyente es una persona identificada. Ejemplos son, impuesto a las ganancias, ingresos
brutos, impuesto al automotor, etc. Los impuestos indirectos que se establecen en función
de los actos de producción, consumo e intercambio. El contribuyente no es una persona
identificada, este tiene que transferir la carga fiscal a un tercero. Ejemplos son, el impuesto
al valor agregado, impuesto al cigarrillo, etc. Los impuestos directos son mas sencillos de
evadir.
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51
Las leyes de convenio son sancionadas por la Nación con la mayoría absoluta de la
totalidad de los miembros de cada Cámara; tendrá origen en el Senado y luego debe ser
aprobada por las provincias. Dicha ley prevé un acuerdo entre el estado federal y las
provincias respecto de la recaudación y coparticipación de los impuestos indirectos, que
consiste en un reparto autónomo con las siguientes características: 1) El Estado federal
dicta las leyes fiscales. 2) El Estado federal recauda impuestos y los distribuye solidaria y
equitativamente entre las provincias. 3) Las provincias deben inhibir su poder impositivo y
en compensación coparticipan de la recaudación.
Dado que las provincias también podrían recaudar, se decide que lo haga el estado federal a
través de la A.F.I.P. que está instalada en todo el país, sino sería muy costoso para una
provincia tener que crear un órgano recaudatorio.
Los principios constitucionales que rigen la tributación son las pautas básicas e
interrelacionadas consagradas por la constitución con el propósito de establecer ciertas y
determinadas exigencias para el ejercicio, por parte del Estado, de su poder de imposición.
Los principios o bases constitucionales de la tributación están expresamente previstos con
la finalidad de proteger a los habitantes frente al poder del Estado. Se pueden distinguir
cuatro principios: legalidad, igualdad, no confiscatoriedad y razonabilidad.
La legalidad es uno de los postulados básicos del constitucionalismo liberal que ha
superado la prueba de la historia. Esta claramente enunciado por la constitución, en la
segunda parte del art. 19: Ningún habitante de la Nación se obligado a hacer lo que no
manda la ley, ni privado de lo que ella no prohibe.
En materia impositiva, este principio adquiere características especiales, que potencian aún
mas su existencia. El art. 17 preceptúa sólo el Congreso impone las contribuciones que se
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La circulación territorial o geográfica tiene que ver con el mero tránsito de bienes de una
provincia a otra; la imposición, en tales casos, está prohibida por la constitución. Las
provincias intervinientes no pueden gravar dicho tránsito. La circulación económica
implica que los bienes salen del circuito comercial de la provincia o se incorporan a él,
siendo, por tanto, objeto de intercambio. Esta situación puede ser gravada sin infringir la
prohibición constitucional (una provincia que grava la salida de su territorio de materia
prima que habitualmente elabora en el, con el propósito de defender su industria)
La circulación fluvial
El art. 12 se refiere a la libertad fluvial. Según este los buques destinados de una provincia
a otra, no serán obligados a entrar, anclar y pagar derechos por causa de tránsito; sin que en
ningún caso puedan concederse preferencias a un puerto respecto de otro, por medio de
leyes o reglamentos de comercio.
El peaje es la prestación económica que se exige coactivamente a los usuarios para transitar
por un camino, carretera, puente, túnel o canal navegable u otra vía similar de
comunicación.
En tiempos modernos, el peaje reapareció para utilizar los fondos recaudados mediante el
para la construcción y conservación de las vías de comunicación. En nuestro país la
aplicación del peaje le ha permitido al estado transferir estas funciones a empresas privadas,
mediante concesiones a largo plazo. La naturaleza jurídica del sistema es controvertida.
53
54
La sindicatura general de la nación es una entidad de control interno del Poder Ejecutivo
Nacional que controla las acciones de la Administración central. Tiene a su cargo el control
de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la Administración Pública. Sus
funciones más importantes son; dictar y aplicar normas de control interno, vigilar el
cumplimiento de las normas contables emanadas de la Contaduría, e informar al Presidente
de la República, a la Auditoría y a la opinión pública sobre la gestión de los entes
fiscalizados. La Sindicatura General de la Nación es una entidad con personería jurídica
propia y autarquía administrativa y financiera, dependiente del Presidente de la Nación.
Esta a cargo de un funcionario denominado Sindico General de la Nación, designado por el
Poder Ejecutivo Nacional, y con rango de Secretario de la presidencia de la Nación; se le
requiere titulo universitario en alguna rama de ciencias económicas y una experiencia en
administración financiera y auditoría no inferior a los ocho años.
Las declaraciones son enunciados de carácter general referidos a los más diversos ordenes.
Se refieren a la caracterización del estado, la forma de gobierno, las relaciones con la
iglesia, los principios fundamentales, la protección del orden constitucional, etc.
Los derechos son prerrogativas o facultades reconocidas a la persona. Se clasifican en
civiles, políticos, sociales, y humanos. Los derechos individuales se consideran inherentes
al hombre por su calidad de persona. Pertenecen tanto a nacionales como a extranjeros, ya
que la constitución menciona habitantes sin distinguir nacionalidad.
Las garantías son instrumentos y procedimientos que aseguran los medios para hacer
efectivo el goce de los derechos, están establecidos en la parte dogmática de la
Constitución. No siempre es fácil diferenciar concretamente un derecho de una garantía.
Por ejemplo el derecho es el que tiene todo hombre de defenderse y de no ser obligado a
declarar contra si mismo, y la garantía es el procedimiento mediante el cual el sujeto puede
impedir que el estado le obstruya su derecho de defensa o que le exija compulsivamente
una confesión. Las declaraciones, derechos y garantías, junto con los nuevos derechos y
garantías (arts. 1 al 43) se encuentran en la parte dogmática de nuestra constitución
nacional, la cual es la filosofía en la cual el país va a desarrollarse. El hombre aparece como
titular de derechos que la constitución reconoce implícita (art. 33) y explícitamente (art. 1 al
43).
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El derecho natural son las leyes causales formuladas por las ciencias de la naturaleza. Su
punto de partida es la idea de una naturaleza legisladora que seria una creación de dios, una
manifestación de su voluntad. La relación entre la causa y el efecto sería establecida por la
voluntad de dios. El derecho positivo es el derecho que constituye el objeto de la ciencia
jurídica, ya se trate de el derecho de un estado particular o del derecho internacional. Este
derecho positivo es el creado y aplicado por los hombres.
En nuestro régimen constitucional no hay derechos absolutos, todos pueden ser objeto de
reglamentación razonable. Es el principio que emana del art. 14 de la Constitución, que al
reconocer los derechos allí numerados aclara que éstos pertenecen a todos los habitantes,
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Hay ciertos derechos que no pueden en
sí mismos ser objeto de reglamentación, no porque la Constitución nacional lo prohiba, sino
porque deben ser considerados por su propia naturaleza, de manera absoluta, como en le
caso de la libertad de pensamiento y de conciencia. Por lo tanto, los derechos son relativos
incluso así lo interpretó la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
3. La igualdad constitucional
La igualdad es un principio en virtud del cual cabe reconocer a todos los hombres sus
derechos fundamentales y su plena dignidad evitando discriminaciones arbitrarias. La
igualdad elemental consiste en asegurar a todos los hombres los mismos derechos civiles.
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La igualdad impositiva
Los fueros
Los fueros son los privilegios que ostentan determinadas personas para ser juzgadas por
delitos que cometieron, por una jurisdicción especial integrada por sus pares o iguales.
Estos fueros pueden ser personales, si el privilegio es concedido en toda circunstancia por
el mero estado o situación individual (por ejemplo un militar siempre será juzgado por
militares) o funcional o de causa, si la prerrogativa solo es aplicable con respecto al
juzgamiento de los actos propios de una función (por ejemplo un militar si se juzga un
hecho relativo al cumplimiento de su función).
La abolición de la esclavitud
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5. La propiedad. Concepto
El derecho de propiedad es aquel que ampara el uso y la disposición de todos los bienes
materiales e inmateriales, que puedan integrar el patrimonio de una persona. Usar es lo que
se puede hacer con una propiedad sin que esta desaparezca del patrimonio; y disponer es el
poder para hacer desaparecer la propiedad del patrimonio.
El derecho de propiedad plantea una ardua polémica, tanto desde la perspectiva filosófica
como desde la política y la jurídica.
La constitución nacional se refiere expresamente a este derecho en los arts. 4 y 17. Por el
primero de ellos se asegura a todos los habitantes el derecho de usar y disponer de su
propiedad.
El art. 17 dispone: La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser
privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de
utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso
impone las contribuciones que se expresan en el Artículo 4º. Ningún servicio personal es
exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es
propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la
ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino.
Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie.
6. La expropiación: Concepto
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La legislación vigente
La ley 21499 prevé para la expropiación un procedimiento en el cual cabe diferenciar tres
etapas. La primera de ellas tiene lugar en el congreso de la nación, cuando este declara la
utilidad pública en cumplimiento del requisito previsto en el art. 17 de la constitución. Al
hacerlo, deberá especificar los bienes determinados que serán objeto de la expropiación o
también podrá hacer una referencia genérica a los bienes que sean necesarios para la
construcción de una obra o la ejecución de un plan o proyecto.
La segunda etapa es la de advenimiento, en la cual el expropiante puede adquirirle al
expropiado el bien dentro de los valores máximos que determine el tribunal de tasaciones.
La misma norma especifica que tratándose de inmuebles, el valor máximo estimado será
incrementado automáticamente, y por todo concepto, en un diez por ciento.
La tercer etapa la constituye el proceso judicial, por medio del juicio de expropiación. Si no
hay acuerdo entre las partes acerca del precio del bien, le incumbe al expropiante iniciar la
acción judicial de expropiación, cuyo objetivo será determinar el valor del bien. Iniciado el
proceso judicial, el expropiante podrá depositar el importe fijado por el Tribunal de
Tasaciones en cuyo caso el juez deberá otorgarle la posesión del bien.
El juez, previo dictamen de peritos, determinará en la sentencia el monto de la
indemnización teniendo en cuenta el valor del bien al tiempo de la desposesión. Producido
61
La confiscación
La confiscación implica el apoderamiento, por parte del estado, de todos los bienes de una
persona, sin mediar declaración de utilidad pública ni indemnización de ninguna especie.
Antiguamente la confiscación constituía una pena accesoria para los delitos mas graves. Es
por ello que el constituyente de 1853 declaró en el art. 17: la confiscación de bienes queda
borrada para siempre del Código Penal argentino. La expresión para siempre parece
implicar un mandato de intangibilidad que obligaría, incluso, a constituyentes futuros.
La confiscación debe también ser diferenciada de otras instituciones jurídicas con las cuales
guarda alguna analogía. Tal es el caso del decomiso y la requisición
El decomiso importa la perdida de bienes determinados en carácter de pena, por haber
infringido la ley. Así, por ejemplo, las normas procesales prevén el decomiso de los
instrumentos utilizados para delinquir. Las normas de policía sanitaria autorizan el
decomiso de la mercadería en mal estado para el consumo. Con respecto a la requisición el
art. 17 en su última parte dispone: ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni
exigir auxilios de ninguna especie. La requisición se refiere a la apropiación compulsiva de
bienes o servicios. El auxilio implica la exigencia de cooperación con la autoridad.
El aborto y la eutanasia
El derecho a la integridad física constituye una virtual prolongación del derecho a la vida.
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El derecho a la salud
El derecho a la salud constituye una derivación del derecho a la vida y del derecho a la
integridad personal, todos ellos están íntimamente imbricados. El derecho a la salud no está
mencionado en el Pacto de San José de Costa Rica. Las constituciones provinciales
reformadas a partir de 1986 contienen referencias explícitas a éste derecho.
2. El derecho a la intimidad
Concepto y alcance
La intimidad constituye uno de los atributos de la personalidad de mas alto rango. Ella es
esencial para la persona e inseparable de su condición humana. Su desconocimiento implica
aniquilar la existencia física y moral de aquélla como individuo y como ser social. El
derecho a la intimidad no se halla incluido entre los derechos enumerados en la
constitución nacional. Empero su existencia implícita está fuera de toda duda si nos
atenemos a lo estatuido en los artículos 19 y 33 de la ley fundamental. La libertad de
intimidad se proyecta a la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia y de los
papeles privados, tal como lo determina el art. 18. El domicilio esta protegido y abarca toda
morada destinada a la habitación y desenvolvimiento de la libertad personal, en lo
concerniente a la vida privada. La inviolabilidad del domicilio impide el allanamiento por
parte de funcionarios estatales sin orden judicial. La correspondencia y los papeles privados
tienen garantía de inviolabilidad en el art. 18, sin embargo no se infringe en inviolabilidad
de los papeles privados cuando existe una norma que autoriza la fiscalización de los libros
de comercio por personas con función propia y capacidad técnica siempre que la
información no se aparte de su fin. Con respecto a los estupefacientes, la Ley 20771
establece en su artículo 6 que la tenencia aunque este destinada a consumo personal esta
reprimida con pena de prisión y multa.
64
El honor esta relacionado con la estima y la reputación de que cada persona goza en la
comunidad donde vive y desarrolla sus actividades. Se vincula con la protección de la
imagen que el individuo tiene en la sociedad. El derecho al honor es un derecho
personalísimo y referible a las personas individualmente consideradas; por consiguiente, no
es atribuible a las personas jurídicas. La constitución no menciona expresamente el derecho
al honor como tal, aunque si se refiere al honor en el art. 29, ubicándolo junto a la vida y la
fortuna, entre los bienes que no pueden quedar a merced de gobierno o persona alguna. Se
trata, en consecuencia, de un derecho implícito, que halla pleno fundamento en el artículo
33 de la Constitución nacional.
El derecho al nombre
El derecho a la nacionalidad
El derecho de casarse y formar una familia tiene al igual que el anterior un reconocimiento
65
La protección de la familia ?
La inmigración ?
5. El derecho de petición
Concepto y alcances
Es la facultad que tiene toda persona de dirigirse a los poderes públicos para reclamar su
intervención o hacerle conocer un hecho u opinión en la materia de su competencia. En la
actualidad ha decrecido la importancia del derecho de petición. La importancia no reside en
ejercicio de la petición, sino en la necesidad de una respuesta. Empero, esta no es exigida
en muchos casos. Ello ha servido para que se catalogue al derecho de petición como un
derecho inocuo o inofensivo. La constitución nacional lo ha previsto expresamente en el
art. 14 al asegurar a todos los habitantes el derecho de peticionar a las autoridades. El
ejercicio de este derecho no implica la correlativa obligación de respuesta por parte del
estado, salvo que la necesidad de ella esté prevista en la reglamentación respectiva.
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El derecho de asociación
En los casos de asociación compulsiva vale destacarle, a este derecho, una faz positiva, de
asociarse, y una faz negativa de no asociarse. Es relativamente frecuente la exigencia a
ciertos tipos de asociación obligatoria, en que la autonomía de la voluntad es casi
irrelevante. Los ejemplos más comunes son la afiliación a AFJP, a organizaciones
sindicales o colegios profesionales. Según la Corte en ciertos casos convalido casos de
asociación compulsiva considerando que la limitación era razonable, en cuanto pretendía el
bienestar general, la salud pública y la prosperidad del estado. Si un contador no se asocia
al Colegio Profesional de Ciencias Económicas, no puede ejercer.
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La libertad de expresión constituyó uno de los primeros y mas relevantes logros del
constitucionalismo clásico, cuyo contenido mas sustancial fue la prohibición de la censura
previa. Su ausencia genera el derrumbe de otros derechos (el derecho de prensa, de
imprenta, etc.). Su reconocimiento constitucional es implícito, pero deriva de los fines y
principios de esta y del artículo 33 de nuestra constitución.
La libertad de prensa
La libertad de prensa tutela la expresión del pensamiento por los medios gráficos,
periódicos. Bien cabe sostener que la libertad de prensa constituye uno de los aspectos
específicos de la libertad de imprenta. La constitución nacional le otorgó una protección
especial: el art. 83 menciona expresamente a la prensa en su función de dar a publicidad
actos de gobierno. El art. 14 consagra entre los derechos de todos los habitantes el de
publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Sin embargo la expresión libertad de
prensa fue adquiriendo un alcance sumamente amplio, que comprende no solo a cualquier
medio gráfico, sino también a todos los medios de comunicación social.
Se debe entender por censura previa, todo medio o procedimiento destinado a obstaculizar
la libre expresión de ideas. Al prohibir la censura previa el constituyente pretendió desterrar
el antiguo procedimiento de revisión anterior de las publicaciones por parte del gobierno.
Este sistema ha sido, desde hace tiempo, reemplazado por instrumentos de censura mas
sofisticados y también mas efectivos, como por ejemplo, la desigual distribución de la
propaganda oficial, la manipulación en la distribución del papel, la violación del secreto
periodístico, las amenazas y los actos intimidatorios, las interferencias en medios orales,
etc.. Por ello se debe entender que la censura que veda el art. 14 es aquella que se ejerce
antes, durante o después de la difusión. La Convención Americana sobre los derechos
humanos (Pacto de San José de Costa Rica) ha establecido que el ejercicio del derecho a la
libertad de expresión no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades
ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar
el respeto a los derechos o a la reputación de los demás o la protección de la seguridad
nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Con respecto a la censura, el Pacto
especifica que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de
frecuencias radioeléctricas o de aparatos usados en la difusión de información o por
cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y
opiniones. También se aclara que los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley
a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección
moral de la infancia y la adolescencia.
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Existen ciertos delitos cometidos por la prensa. Uno de los límites que tiene la libertad de
prensa es la potestad reglamentaria del estado, que en este caso debe ser además de
razonable, mínima. Otro límite lo constituyen los legítimos derechos de los demás, no se
puede utilizar la libertad de prensa para ofender el honor o invadir impunemente la
intimidad de las personas. Hay quienes hablan de delitos comunes, cuyo medio o
instrumento de comisión es la prensa: desacato, injurias, calumnias, apología del delito.
También es delito publicar algo sin autorización del autor.
El derecho de réplica
7. La libertad religiosa
Es el derecho natural fundamental, por medio del cual el hombre alcanza el lugar de
realización del mas intimo vinculo con Dios, que es también el lugar de su mas autentica
libertad. En la libertad religiosa cabe distinguir tres aspectos esenciales: a) La libertad de
conciencia o creencias que se vincula con la libertad de pensamientos. b) La libertad de
expresión religiosa que constituye un aspecto especifico de la libertad de expresión en
general. c) La libertad de culto que se vincula con el derecho que tiene cada uno de
practicar su religión y no de ser obligado a practicar una que uno no desea. El derecho de
los padres para dar religión a sus hijos supone la libertad de los padres a elegir la religión
de sus hijos.
Jurisprudencia
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Su reconocimiento internacional
Normas de la Convención sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica y del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo –
UNIDAD 11: Los Derechos Sociales y Los Intereses Difusos
Significado y antecedentes
Los derechos sociales son aquellos que se tratan de enfocar a las personas no tanto como
miembros de la sociedad general o global sino mas bien como sujetos situados en núcleos
societarios mas pequeños e inmediatos. Lo que se quiere definir es la adjudicación de
derechos de solidaridad a los hombres considerados como miembros o partes de grupos
sociales (familia, sindicato, empresa).
Los antecedentes de los derechos sociales se remontan al constitucionalismo social. El
constitucionalismo social comenzó a difundirse después de la P.G.M. (1914 - 1918). Sus
primeras manifestaciones estrictamente normativas fueron la Constitución de México de
1917 y la Constitución de Weimar de 1919: ambas estuvieron influidas por sus principios, e
incluyeron cláusulas económico – sociales. En nuestro país al igual que en otros estados,
los derechos sociales empezaron a difundirse en los primeros años del siglo pasado y muy
particularmente después de la primera posguerra.
Basta mencionar algunos ejemplos concretos de legislación inspirada en sus principios: ley
4661 (1905) que dispuso el descanso dominical, ley 9105 (1913) que declaró obligatorio y
con salarios pagos el descanso en los días que establecía , la ley 9511 (1914) que declaró
inembargables los salarios de obreros y empleados y las jubilaciones y pensiones inferiores
a 100 pesos, etc..
El constitucionalismo social
70
Se suele vincular la génesis del constitucionalismo social, en nuestro país, con la reforma
constitucional de 1949. Creemos que esta aseveración carece de precisión histórica, ya que
sus primeras manifestaciones son de mas larga data.
Ello desde luego no implica dejar de reconocer los notables avances logrados durante la
primera presidencia de Juan Domingo Perón y que culminaron con la sanción de la
discutida reforma constitucional de 1949.
En principio, hay que reconocer que la Constitución de 1949 estuvo imbuida de las ideas
del constitucionalismo social, que por aquella época se hallaba en su período de esplendor.
Incluso, bien cabe afirmar que esa importante reforma cambió la ideología predominante de
nuestra ley suprema: fueron abandonados los viejos moldes del liberalismo, que había
inspirado a nuestra constitución originaria y se pasó a una clara inspiración social.
Con respecto al contenido de sus cláusulas son numerosas las referencias de la Constitución
de 1949 a la cuestión social. En su parte dogmática, el capítulo 3 estaba dedicado a los
derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y cultura (art. 37)
y el capítulo 4, a la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica (art.
38). También le otorgó atribuciones al congreso de la nación para dictar el Código de
Derecho Social (art. 67 inc. 11). Fue criticada la omisión deliberada de los constituyentes
de 1949 en cuanto a la admisión del derecho de huelga, que fu desechado por la reforma.
71
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La constitución contiene dos cláusulas que enfocan la ruptura de la relación de empleo: por
un lado habla de protección contra el despido arbitrario y por otro de estabilidad del
empleado público. La primera fórmula se ha de entender referida al empleo privado. Al
despido arbitrario en el empleo privado hay que protegerlo a favor del trabajador que lo
sufre; al empleo público hay que garantizarle la estabilidad.
Hay que distinguir dos clases de estabilidad: la propia o absoluta y la impropia o relativa.
Se suele admitir que la estabilidad propia o absoluta implica impedimento para despedir
(salvo causa justa) y obligación patronal de reincorporar en caso de producirse el despido;
en cambio, la estabilidad impropia o relativa no prohíbe el despido, pero si se dispone sin
justa causa, el empleador debe indemnizar.
Con esta distinción parece lógico estimar que el art. 14 bis, al proteger contra el despido
arbitrario ( en el empleo privado) obliga a consagrar allí la estabilidad impropia o relativa, y
al garantizar la estabilidad del empleo público cubre a éste con la estabilidad propia o
absoluta.
Existen tres clases de despido: 1) el despido con causa justificada, que no es indemnizable,
2) el despido arbitrario que si lo es, 3) el despido que, sin revestir carácter de arbitrario,
carece de causa, y que también merece indemnización.
Parecería que si el art. 14 bis impone la protección contra el despido arbitrario, deja
desguarnecido al que, sin serlo, carece de causa. No es así. Lo que ocurre es que, a nuestro
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Desde 1853 a 1949, la constitución no contempló ninguna disposición expresa acerca del
reparto de competencias en materia laboral. No se le reconocía al derecho laboral
autonomía propia. Al Congreso le correspondía dictar el Código Civil, con carácter de
legislación común y su aplicación quedaba reservada a las provincias.
Desde 1949 a 1956, la reforma de 1949, introdujo como atribución del Congreso Nacional
la de dictar el Código de Derecho Social, reservando su aplicación a los tribunales federales
o provinciales, según que las cosas o las personas cayeran bajo sus respectivas
jurisdicciones. Esta modificación rigió hasta la derogación de la citada reforma
constitucional en 1956. Hasta ese momento el Congreso no había dictado el Código de
Derecho Social.
A partir de 1957, producida la reforma de 1957, se reimplanta el criterio de 1853. Se
amplían las atribuciones del Congreso, y se incluyen entre ellas la de dictar el Código del
Trabajo y Seguridad Social, si bien se reservó para las provincias su aplicación.
Se entiende por derechos gremiales a todos aquellos reconocidos a los gremios o sindicatos.
Los gremios son asociaciones organizadas que agrupan a trabajadores, y dentro de esta
categoría, no cualquier asociación, sino únicamente la que disfruta de la llamada
personalidad gremial y que detenta la representación de los intereses gremiales de su
categoría.
La segunda parte del art. 14 bis esta dedicada a los gremios. La mención que los gremios
hace el art. 14 bis tiene por objeto deparar a continuación el reconocimiento de los derechos
típicamente considerados gremiales, entre los que menciona sólo tres, que son: a) la huelga,
b) la concertación de convenios colectivos de trabajo, c) el recurso a la conciliación y el
arbitraje. Los demás derechos que puedan rotularse como gremiales merecen ampararse en
los derechos implícitos del art. 33 y en el derecho internacional de los derechos humanos
que integra nuestro derecho interno.
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Los convenios colectivos de trabajo son los contratos celebrados entre los sindicatos y las
entidades representativas de los empleadores que pertenecen a la misma actividad, y tienen
por objeto reglar los derechos y las obligaciones de unos y otros. Son una consecuencia
necesaria del reconocimiento del derecho a la negociación colectiva en materia laboral.
En nuestro país, para adquirir fuerza obligatoria los convenios colectivos de trabajo deben
ser homologados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esta ratificación
significa un control de legalidad y conveniencia por parte de la autoridad administrativa.
Una cuestión que plantea complicaciones siempre difíciles de resolver es la vinculada con
la relación entre los convenios colectivos de trabajo y las leyes; y en particular, si por
medio de estas pueden ser modificadas las estipulaciones colectivas.
Creemos que el carácter mas general que tiene la ley, así como la jerarquía de los órganos
de la cual emana, hacen necesario reconocerle una posición de supremacía con respecto a
las convenciones colectivas de trabajo, que ha de ser ejercida, desde luego, con suma
cautela y orientada al bien común. Lo contrario implicaría alterar el orden de prelación
establecido por el art. 31 de la Constitución.
La conciliación y el arbitraje
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La huelga
La seguridad social se refleja en un sistema que cubre los riesgos comunes a todos los
hombres, como enfermedades, vejez, desempleo, accidentes de trabajo. Se financia con
aportes de los trabajadores destinados al pago de prestaciones respectivas. Cuando la
seguridad social se extiende a todos los hombres su campo incluye, también, la llamada
asistencia social, que se caracteriza por ser gratuita. Según el art. 14 bis: el estado otorgará
los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En
especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades
nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los
interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposiciones de aportes;
jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de
familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. La
seguridad social es integral e irrenunciable; el carácter de integral significa que ha de cubrir
la totalidad de los eventos generales que puedan producir insuficiencias. La condición de
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La previsión social
La previsión social esta integrada por jubilaciones y pensiones móviles y es uno de los más
importantes instrumentos de la seguridad social. Las jubilaciones son prestaciones
económicas, pagadas generalmente en dinero, consistentes en un haber pasivo que le
corresponde a los trabajadores que tienen determinada edad, han prestado servicios, y
efectuados aportes durante x cantidad de tiempo que es fijado por ley. Las pensiones
constituyen auxilios pecuniarios que se les concede a determinadas personas jubiladas o así
como a personas en estado de necesidad o incapacidad, la constitución habla de
jubilaciones y pensiones móviles por que deberán adaptarse a los cambios de las
necesidades reales.
Nuevo régimen previsional argentino establece que el trabajador en su período laboral
activo, podrá optar por capitalizar su aporte personal o seguir contribuyendo al estado en un
nuevo sistema llamado “de reparto”. Para capitalizar los aportes personales, fueron creadas
nuevas entidades llamadas “administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones”
(AFJP). El estado se hará cargo, en adelante, solamente del pago de una prestación mínima,
designada por ley como “prestación básica universal” y de reconocimiento de aportes, al
anterior sistema previsional, denominado, “prestación compensatoria”. La ley ha
establecido elevar los límites de las edades progresivamente.
El seguro social
El seguro social es una de las especies que integra el género mas amplio de la seguridad
social. Esta expresión del art. 14 bis no ha tenido aplicación práctica, su contenido estaría
vinculado con la asistencia de la salud, el seguro de vida, la protección frente a
enfermedades y accidentes de trabajo, etc.. Algunos de ellos, se hallan establecidos por ley,
y otros derivan su vigencia de convenios colectivos de trabajo. Esta estipulado en el 14 bis.
Esta exigencia el art. 14 bis tiene como finalidad evitar la intromisión del estado en la
utilización de esos fondos con finalidades ajenas a la seguridad social.
La protección de la familia
La familia es el ámbito donde la persona nace, se desarrolla y muere. El Estado tiene que
dejarle a la familia la responsabilidad de su porvenir, pero correlativamente debe garantizar
el libre ejercicio de su misión, el desarrollo de sus integrantes. El art. 14 bis establece en su
último párrafo “la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la
compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”. El bien de familia
implica la existencia de un inmueble familiar, asiento del hogar, que esta protegido, por esa
razón, de las vicisitudes económicas de su titular. Un bien se puede inscribir en el registro
del bien de familia; y así queda exento de las contingencias económicas. Características: 1)
Protege a la familia trabajadora. 2) No se puede dar como garantía. 3) Una sola por familia.
4) Se puede afectar o desafectar. 5) Hay montos límites. La compensación económica
familiar se concreta mediante el pago de asignaciones familiares a los trabajadores.
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Una de las innovaciones mas relevantes introducidas por el constitucionalismo social fue la
referida a la función del estado. Mientras el constitucionalismo liberal privilegió la idea de
un estado – gendarme, el nuevo constitucionalismo propugnó un estado activo, promotor
del bien común. Este criterio llevó también a extremos que entendemos inaceptables: el
estado cobró tal dimensión que casi todo dependía de él.
En nuestro tiempo ha cobrado vigor nuevamente el auge de la iniciativa privada: relegar la
actividad del estado parece ser la consigna. Lo estatal se asoció a lo obsoleto, a lo
ineficiente, privatizar se ha convertido casi en sinónimo de modernizar. Es importante
rescatar la trascendencia de la iniciativa privada, en la cual creemos fervientemente; pero
también el estado tiene una relevante función que cumplir en cuanto a la consecución del
bien común. Si abdicó de ella, carece de razón su existencia.
El estado no ha sido constituido para suplantar a la persona, ni a la familia, ni a las
entidades intermedias, sino procurarles aquellas condiciones y medios necesarios para el
desarrollo integral de su propia vida, y que por sí mismas no pueden alcanzar. Tanto la
iniciativa privada como la actividad estatal debe estar al servicio del hombre.
El principio de subsidiariedad
El principio de subsidiariedad pretende dar respuesta a los problemas que presenta la
coexistencia de la actividad privada con las facultades reguladoras del estado. Subsidiar
quiere decir apoyar, ayudar, auxiliar, socorrer. Este principio, ha sido desarrollado por
diversos documentos de la doctrina social de la Iglesia, sostiene la necesidad de que el
estado no realice aquello que los particulares están en condiciones de hacer para el logro
del bien común. El estado puede delegar en los particulares funciones como la prestación
de servicios públicos y otras semejantes. Pero estimamos que este mismo principio lo
obliga a asegurar la prestación del servicio o prestarlo por sí subsidiariamente, cuando los
particulares no lo harían por no ser redituable para sus intereses. Es válida la invocación del
principio de subsidiariedad para privatizar los servicios públicos, siempre que el estado no
se desentienda de prestarlos en casos necesarios y no rentables para la iniciativa privada.
Son intereses difusos los que no pertenecen en exclusividad a una o varias personas, sino a
todos los que conviven en un medio determinado y cuya suerte, en lo que concierne al
enrarecimiento, destrucción, degradación, vaciamiento y consumo sin reposición, angustia
al conjunto en lo inmediato y en el porvenir vital de cada uno, sobremanera el de las
próximas generaciones. Con esta expresión se hace referencia a aquellos intereses que
pertenecen a grupos indeterminados. La falta de límites precisos convierte estos intereses
en difusos. Los intereses difusos se refieren básicamente a los derechos ecológicos o
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Normas constitucionales
El ambiente es el espacio natural que rodea la vida del hombre y que favorece su existencia
y desarrollo en las mejores condiciones. Comprende, principalmente, la protección de la
biosfera, que es la capa de la tierra compuesta de aire, agua, suelo y vida en donde
transcurre la historia del hombre. Se relaciona con lo que en la actualidad se denomina
ecología.
El art. 41 en su primera parte dispone todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y
tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de
recomponer, según lo establezca la ley.
La proclamación del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
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El principio de razonabilidad
2. El poder de policía
El poder de policía es la facultad que tiene el estado, por medio de la ley, para limitar el
ejercicio de los derechos constitucionales, dentro de ciertos límites razonables, con la
finalidad de alcanzar una adecuada convivencia social y en procura del bien común.
El poder de policía adquiere una amplitud diferente conforme a la ideología constitucional
que se haya adoptado. Cuanto mas participación del estado se acepte, mayor amplitud
tendrá el ejercicio de la atribución reglamentaria de aquel.
Con el advenimiento del constitucionalismo liberal, a fines del siglo XVIII, aparece el
estado gendarme que reduce totalmente la actividad policial, porque el individuo es el
poder máximo. El único bien común que debe ser custodiado es la seguridad en los
derechos adquiridos.
Con la difusión del constitucionalismo social, el concepto de poder de policía sirvió
principalmente a aquellos estados que mantuvieron constituciones liberales, para
flexibilizar sus principios e ir aceptando una intervención cada vez mayor del poder público
en las cuestiones de índole económica y social.
El poder de policía es ejercido por el Poder Ejecutivo y se puede manifestar de dos formas
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Su fundamento constitucional
El poder de policía no fue contemplado por los constituyentes de 1853. Sin embargo se
puede hallar algunas referencias implícitas. Así, la mención ya citada que hace le art. 14 ha
sido considerada uno de los soportes mas relevantes del poder de policía. Otra referencia se
encuentra en el art. 28.
A partir de la reforma de 1994, el poder de policía tiene una mención expresa en el inciso
30 del articulo 75, con respecto a los establecimientos de utilidad pública en zonas de
jurisdicción federal, “ las autoridades provinciales y municipales conservaran los poderes
de policía e imposición sobre estos establecimientos en tanto no interfieran en el
cumplimiento de aquellos fines”.
3. El estado de sitio
El estado de sitio es un instituto de emergencia que forma parte del derecho constitucional
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83
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La preferencia para salir del país esta reconocida en la última parte del art. 23 de la
Constitución Nacional. En virtud de ella toda persona arrestada o trasladada, por
disposición del presidente, en virtud de sitio, cuenta con la posibilidad de anteponer a esa
facultad el resguardo de su libertad física, ejerciendo el derecho de salir del país.
Ello es una consecuencia de lo establecido en el mismo art. 23, al determinar que durante la
vigencia del estado de sitio no podrá el presidente de la República condenar por si ni aplicar
penas.
La Corte Suprema de Justicia recordó que la suspensión de garantías no podía afectar a las
propias autoridades de la Nación, porque ello era incongruente con los propósitos expresos
del art. 23, en cuanto el estado de sitio tiene como finalidad la defensa de la Constitución y
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4. La ley marcial
El adjetivo marcial hace referencia a aquello que está relacionado con la guerra. La
expresión ley marcial es aplicada en el derecho constitucional para designar a la situación
de emergencia que se caracteriza por el sometimiento de los civiles a la ley militar. Como
mediada de excepción no está prevista en la constitución nacional. Ello ha motivado dudas
en la doctrina acerca de la posibilidad de su implantación. La ley marcial fue impuesta por
Uriburu luego del golpe de estado de 1930, en la cual se autorizaba a los comandos
militares a detener y ejecutar sin proceso alguno a toda persona que fuera sorprendida in
fraganti en la comisión de un delito contra la seguridad o los bienes de los habitantes o que
atentara contra la seguridad pública. En 1943 fue impuesta por el gobierno de facto de
Rawson, aunque estuvo en vigencia cuatro días y luego en 1976 con la Dictadura Militar,
en la cual se crearon consejos de guerra especiales, a cuyo cargo estaba el juzgamiento de
determinados, delitos eventualmente vinculados con la actividad subversiva. El Código de
Justicia Militar vigente establece que en tiempo de guerra la jurisdicción militar es
extensiva a los particulares o personas extrañas a las instituciones armadas que en las zonas
de operaciones o de guerra cometieron delitos previstos en ese código o hechos
sancionados por bandos militares.
En la doctrina constitucional, algunos autores se pronuncian en contra de la
constitucionalidad de la ley marcial en nuestro sistema. La jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación la ha admitido con carácter excepcional.
5. La fidelidad a la Nación
La traición
La sedición
1. La seguridad jurídica
Concepto y antecedentes
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El derecho a la jurisdicción
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Son tribunales creados con posterioridad al hecho de la causa. Están prohibidos por el art.
18. La prohibición de someter al juzgamiento de comisiones especiales significa, crear
organismos ex post facto (después del hecho) para juzgar determinados hechos o a
determinadas personas, sin la generalidad y permanencia propias de los tribunales
judiciales.
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Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al
hecho del proceso. Se trata de una garantía reservada al proceso penal exclusivamente.
Configura también una prohibición acerca de la retroactividad de la ley penal a tono con el
adagio liberal de no hay delito ni pena sin ley penal anterior.
La afirmación de que no hay delito ni pena sin ley quiere decir que nadie puede ser
condenado sin ley incriminatoria que cree el tipo delictivo y que adjudique la pena
consiguiente; si hay descripción del delito pero no hay pena atribuida legalmente, no puede
haber condena; los delitos que carecen de pena no fundan constitucionalmente la posible
sanción penal.
Existente la ley con características referidas, es menester el juicio previo a la condena.
Nadie puede ser penado o condenado sin la tramitación de un juicio durante el cual se
cumplan las etapas fundamentales requeridas por el debido proceso legal. Esas etapas en el
juicio penal son: acusación, defensa, prueba y sentencia.
La sentencia en el juicio penal debe estar fundada en ley. Hasta tanto recae sentencia firme
de condena, toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia. Es éste un derecho
implícito que aún no formulado en la constitución formal, merece reconocimiento.
Hay un problema que entremezcla el tema de la ley penal previa y de la ley penal mas
benigna cuando se trata de un delito permanente. Hay enfoques que consideran que si
durante el tiempo de consumación del delito permanente sobreviene una nueva ley mas
severa que la existente cuando se comenzó a delinquir, hay que aplicar la ley mas severa
que está en vigor cuando concluye la consumación de la conducta delictuosa.
Esto es rotundamente imposible. La ley mas gravosa que es ulterior al momento en que se
inició la conducta delictuosa aparece mientras se está delinquiendo, pero no es anterior al
momento en que se empezó a delinquir, ni estaba vigente desde antes de ese momento; por
eso no es ley previa. La ley que estaba en vigor cuando se comenzó a delinquir es, además
de la ley anterior al delito, la ley penal mas benigna.
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3. El hábeas corpus
Concepto y antecedentes
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Fundamento constitucional
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Legislación vigente
Hasta 1984 el habeas corpus solo estuvo legislado en el art. 20 de la ley 48 y en el código
procesal penal de la nación. La ley 23098 de 1984, vino a derogar aquellas disposiciones, y
a reemplazarlas íntegramente con un sistema independiente, que no quedó incorporado al
código procesal penal. Es una ley de contenido constitucional.
El procedimiento de habeas corpus procede cuando se denuncia un acto o una omisión de
autoridad pública que implica: a) limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin
orden escrita de autoridad competente, b) agravación ilegítima de la forma y condiciones
en que se cumple la privación de la libertad. La legitimación procesal activa para promover
la acción no se circunscribe a la persona que padece la restricción en su propia libertad , ya
que cualquiera otra, aún sin estar apoderada por ella, inviste esa legitimación. Y hasta es
excepcionalmente procedente el habeas corpus de oficio, es decir, por iniciativa del juez,
sin necesidad de demanda.
La ley de habeas corpus introdujo dos importantes innovaciones:
a) si la restricción a la libertad se produce durante el estado de sitio, el juez del habeas
corpus podrá controlar en el caso concreto sometido a su decisión la legitimidad de la
declaración del estado de sitio.
b) si la limitación a la libertad se lleva a cabo por orden escrita de una autoridad que actúa
en virtud de un precepto legal contrario a la constitución, el juez del habeas corpus podrá
declarar de oficio la inconstitucionalidad en el caso concreto sometido a su decisión.
El art. 43 no presenta demasiadas modificaciones con respecto a la ley 23098, sin embargo
este artículo no prevé en el proceso de habeas corpus la declaración de inconstitucionalidad
de oficio.
4. El amparo
El amparo es la acción destinada a tutelar los derechos y libertades que, por ser diferentes
de la libertad corporal o física, escapan a la protección judicial por vía del habeas corpus. El
amparo reviste desde siempre, la naturaleza de una acción de inconstitucionalidad y de un
proceso constitucional.
En el actual estado de derecho judicial, la Corte incluye a la acción de amparo entre las
acciones de inconstitucionalidad que da por existentes y viables, lo que no significa que
sea una acción declarativa de inconstitucionalidad pura.
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En octubre de 1966 se dictó la ley 16986, sobre amparo contra actos estatales. En 1968, el
código procesal civil y comercial de la nación incorporó el amparo contra actos de
particulares, regulándolo como proceso sumarísimo. El curso del amparo tal como quedó
trazado originalmente estaba destinado a actos lesivos graves de carácter individual que
violaban la constitución o la ley. Por ende, su conceptualización primitiva no abarcaba las
hipótesis de actos lesivos que se sustenten en la aplicación de leyes inconstitucionales.
Tanto fu así que la ley 16986 acunó el principio de improcedencia del amparo cuando se
hacía necesario declarar la inconstitucionalidad de normas generales (leyes, decretos,
ordenanzas).
Luego en la etapa posterior a la reforma constitucional se dedicó el art. 43, en sus dos
primeros párrafos al amparo. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de
amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión
de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja,
altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías
reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la
inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán
interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los
derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como
a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las
asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará
los requisitos y formas de su organización.
La ley 16986 queda derogada por el art. 43 de la constitución nacional. La norma
constitucional del art. 43 es operativa, lo que significa que en ausencia de ley reglamentaria
surte su efecto tutelar y debe ser aplicada por los jueces.
Si bien tanto el amparo como el control de constitucionalidad son medios que tienen por
finalidad el mantenimiento de la supremacía constitucional, no debe confundírselos. El
amparo procede frente a un acto material que afecta derechos constitucionales diferentes de
la libertad física. La inconstitucionalidad, en cambio, procede frente a una ley o un acto. El
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5. El hábeas data
El habeas data es la garantía constitucional que interpone toda persona con el objeto de
conocer los datos a ella referidos y la finalidad de su almacenamiento y exigir la
suspensión, rectificación, confidencialidad o actualización de esos datos.
Los datos susceptibles de dar lugar a la acción de habeas data han de ser los que constan en
registros o bancos públicos, y también privados, cuando estos están destinados a proveer
informes. Pero en ningún caso puede afectarse el secreto de las fuentes de información
periodística, prohibición que resguarda debidamente el secreto profesional de los medios de
comunicación.
En los registros privados la norma habilita la acción solamente cuando ellos están
destinados a proveer informes. Quedan fuera, entonces, los archivos históricos o
periodísticos y todos los que se limitan a confeccionar o recopilar documentación porque en
este caso su destino no es el uso público.
Sin embargo cuando acaso un banco de datos que no tiene como finalidad el uso público
provee información a terceros acerca de esos datos, no nos cabe duda de que el habeas data
queda habilitado.
El habeas data presenta distintos tipos:
a) el habeas data informativo para recabar que datos personales se encuentran registrados,
con que finalidad se han obtenido y se hallan registrados, de que fuente se han obtenido los
datos (salvo si se trata de fuentes periodísticas).
b) el habeas data rectificador para corregir datos archivados que son falsos o inexactos, para
actualizar o adicionar datos atrasados o incompletos.
c) el habeas data de preservación para excluir datos archivados que integran la información
personal denominada información sensible (por ejemplo referidos a la orientación sexual),
para reservar en la confidencialidad ciertos datos archivados que hacen a informaciones
legalmente acumuladas, pero innecesarias y sustraídas al acceso de terceros, o susceptibles
de originar daño a la personas si son conocidas por terceros.
d) el habeas data mixto, que tiende a mas de una finalidad entre las antes expuestas.
El origen del habeas data es relativamente reciente y su desarrollo ha sido consecuencia de
la importancia que ha adquirido la protección del derecho a la intimidad. En Portugal, la
constitución de 1976, luego de consagrar la inviolabilidad del domicilio establece que todos
los ciudadanos tienen derecho a tomar conocimiento de las constancias de registros con
respecto a ellos así como su finalidad, y poder exigir la ratificación de datos y su
actualización. En España, la Constitución establece que la ley limitará el uso de la
informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y
el pleno ejercicio de sus derechos. Italia, mediante la ley 241, garantizó en sentido amplio
el derecho que tienen los ciudadanos de acceder a los documentos públicos a fin de
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Legislación aplicable
Ha de quedar bien claro que la promoción del habeas data queda reservada, en forma
estrictamente personal, al sujeto a quien se refieren los datos archivados en el banco de que
se trate, siendo el único investido de legitimación procesal activa.
Con esta severa restricción, creemos que la legitimación pertenece no solo a las personas
físicas, sino también a las entidades colectivas, asociaciones, organizaciones, etc., en la
medida en que, por igualdad con aquellas, tengan datos registrados en los bancos públicos o
privados.
La norma constitucional del art. 43 es operativa, lo que significa que en ausencia de ley
reglamentaria surte su efecto tutelar y debe ser aplicada por los jueces. Esta legislado en el
tercer párrafo del art. 43 en el cual toda persona podrá interponer esta acción para tomar
conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o
bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de
falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o
actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información
periodística.
Artículo 2
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a
garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su
jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar
las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos
los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por
disposiciones legislativas o de otro carácter.
3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:
a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido
violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido
cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;
b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra
autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos
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Artículo 9
1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser
sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por
las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.
2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de
la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.
3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora
ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y
tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La
prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general,
pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del
acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su
caso, para la ejecución del fallo.
4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho
a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad
de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a
obtener reparación.
Artículo 14
1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona
tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de
cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus
derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la
totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad
nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las
partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por
circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la
justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los
casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones
referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.
2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras
no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.
3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad,
a las siguientes garantías mínimas:
a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la
naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;
b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a
comunicarse con un defensor de su elección;
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Artículo 7
1. El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona de la cual se
supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4,
en los supuestos previstos en el artículo 5, si no procede a su extradición, someterá el caso a
sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento.
2. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a
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1. El Poder Ejecutivo
Caracteres y funciones
Denominamos poder ejecutivo a aquel órgano del Estado que ejerce, como poder
constituido, la dirección política de éste y es el encargado de su administración.
El poder ejecutivo ostenta, primaria y principalmente, el ejercicio de la función
administrativa, aún cuando también hay competencia de esta índole en los órganos
legislativo y judicial.
Es función del poder ejecutivo la conducción de la política gubernativa. Es este órgano el
que ejerce el liderazgo político y tiene a su cargo la aplicación no sólo de sus propias
decisiones, sino también de las que derivan de los otros órganos del poder.
Se trata de un poder continuo, porque no admite interrupciones en su accionar, no conoce ni
admite recesos de ningún tipo. El órgano ejecutivo debe solucionar, los asuntos ordinarios y
extraordinarios que afectan la unidad política del estado y los intereses nacionales.
Hay varios criterios a tomar en cuenta con respecto a la composición del Poder Ejecutivo,
pero se pueden nombrar a los que participan en él; formando o no parte de él, el Presidente,
el Vicepresidente, el jefe de gabinete de ministros y los ministros de despacho.
En nuestra constitución se lo caracteriza unipersonal: art. 87 lo identifica con el “Presidente
de la Nación Argentina.”
La opinión de Alberdi
El juramento
La remuneración
La residencia
La responsabilidad
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Concepto
Acefalía del poder ejecutivo quiere decir que el poder ejecutivo queda sin cabeza, o sea, sin
titular; siendo el ejecutivo unipersonal, eso ocurre cuando falta el único titular que tiene, es
decir, el presidente. El poder ejecutivo está acéfalo cuando por cualquier causa no hay
presidente, o si lo hay no puede ejercer sus funciones.
El art. 88 enfoca dos supuestos: a) que una causal de acefalía afecte únicamente al
presidente de la república, en cuyo caso el poder ejecutivo es ejercido por el vicepresidente
(es lo que llamamos la sucesión del vicepresidente); b) que tanto el presidente como el
vicepresidente estén afectados por una causal de acefalía, en cuyo caso le cabe al congreso
determinar el funcionario público que ha de desempeñar la presidencia.
106
La primera ley de acefalía fue la 252 dictada en 1868. En 1975 fue derogada la ley 252 y
sustituida por la 20972. Esta ley dispuso dos etapas para cubrir la acefalía: una provisoria
hasta que el congreso elija el nuevo presidente, y otra definitiva a cargo del presidente
electo por el congreso reunido en asamblea. Si la causal de acefalía es transitoria, la
segunda etapa no se cumple.
El texto de la nueva ley 20972 es el siguiente:
Artículo 1: En caso de acefalía por falta de presidente y vicepresidente de la nación, el
poder ejecutivo será desempeñado transitoriamente en primer lugar por el presidente
provisorio del senado, en segundo por el presidente de la cámara de diputados y a falta de
éstos, por el presidente de la Corte Suprema, hasta tanto el congreso reunido en asamblea,
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108
El poder reglamentario
Facultades co-legislativas
110
111
4. Los ministros
Naturaleza y funciones
Los ministros son los colaboradores mas directos del presidente de la República y están a
cargo de un área específica de gobierno, bajo la jefatura de aquel.
El ministerio es un órgano de rango constitucional, colegiado y complejo. Como órgano
colegiado y complejo, el ministerio actúa junto al poder ejecutivo, en dos tipos de
relaciones:
1) mediante el refrendo, que puede ser múltiple, o no
2) mediante las reuniones de gabinete, que fueron práctica constitucional cuando, antes de
la reforma de 1994, no contaban con norma expresa y que también se han denominado
acuerdo de ministros o acuerdo de gabinete.
Las funciones constitucionalmente asignadas a los ministros son políticas y administrativas.
En cuanto a las primeras, refrendan los actos del presidente, cumplen sus directivas
políticas, sugieren y proponen medidas que orienten las decisiones de gobierno en su área
específica. En lo que atañe a la función administrativa, los ministros tienen la jefatura de
sus respectivos departamentos y pueden tomar por sí solos resoluciones concernientes
únicamente al régimen económico y administrativo de aquellos.
El número de ministros
Su designación y remoción
Tanto el jefe de gabinete como los demás ministros son nombrados y removidos por el
presidente. Todos son, asimismo, susceptibles de ser destituidos mediante juicio político
(acusación por la cámara de diputados y juzgamiento por el senado). El jefe de gabinete,
además, puede ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada
una de las cámaras del congreso
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Los ministros del poder ejecutivo tienen previstas en la constitución nacional las siguientes
atribuciones:
1) Están a cargo del despacho de los negocios de la Nación;
2) Refrendan y legalizan los actos del presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito
carecen de eficacia. La legalización implica certificar que el documento y la firma del
presidente son auténticos.
3) Pueden adoptar resoluciones en lo concerniente al régimen económico y administrativo
de sus respectivos departamentos.
4) Pueden concurrir a las sesiones del congreso y tomar parte en sus debates, pero no votar.
La prohibición de votar esta plenamente justificada por la falta de representatividad de los
ministros. Su designación no emana de la voluntad popular, sino de una decisión del
presidente.
El despacho
El refrendo
Relaciones con el presidente de la República, con el Congreso Nacional y con los demás
ministerios
A cerca de las relaciones del ministerio con el congreso la constitución prevé tres
fundamentales: a) llamamiento de uno o varios ministros por cada cámara para que
concurran a su sala, a efectos de proporcionar explicaciones e informes; b) concurrencia
espontánea de los ministros a las sesiones del congreso, con participación en los debates
pero sin voto; c) presentación obligatoria por cada ministro de una memoria detallada del
estado del país en los relativo a los negocios de su departamento, luego que el congreso
abre anualmente sus sesiones.
La concurrencia de los ministros cuando son llamados por las cámaras es obligatoria. Se la
conoce con el nombre de interpelación.
La ley de ministerios
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Naturaleza y funciones
Su nombramiento y remoción
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La relación que mantiene el jefe de gabinete con el presidente es jerárquica, mas allá de las
funciones de coordinación y cooperación.
El art. 101 de la Constitución obliga, al jefe de gabinete a concurrir al congreso al menos
una vez por mes, alternativamente a cada una de sus cámaras. El objetivo de esa asistencia
consiste en informar a los legisladores sobre la marcha del gobierno.
El jefe de gabinete, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de miembros de
cualquiera de las cámaras puede ser interpelado. La interpelación tiene como objetivo el
tratamiento de una moción de censura.
Sus atribuciones
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Concepto
Si bien las constituciones no suelen privilegiar a un poder sobre los demás, porque esta falta
de balance perjudicaría la libertad, lo cierto es que en la práctica uno de ellos termina
prevaleciendo sobre los demás.
En los regímenes presidencialistas, esta superioridad del órgano ejecutivo está latente en su
propia génesis, por la concentración de facultades que en él se han reunido. De allí que no
debe extrañar que el funcionamiento dinámico del sistema le depare al Poder Ejecutivo un
indudable liderazgo, que se manifiesta y afianza aún mas en épocas de crisis y emergencias.
En los sistemas parlamentarios, si bien tienen raigambre monárquica, se parte de la idea
inicial de un poder compartido e interdependiente, en que el órgano legislativo concentra
atribuciones relevantes, que incluyen, por lo general, la elección del gobierno, al cual
pueden asimismo destituir.
Causas
Entre las causas políticas que influyen en esta supremacía, cabe mencionar: el carácter
unipersonal o dual de la mayoría de los regímenes políticos del mundo; la continuidad del
Poder Ejecutivo como rasgo diferenciador del resto de los poderes; la superior dinámica e
inmediatez que esta forma de organización presenta con referencia a los órganos
colegiados. Como componentes sociológicos dignos de análisis, podemos citar los
requerimientos de la comunidad, en oportunidades mas proclive a la aceptación de una
autoridad personal, siempre mas accesible e inmediata, que la que emana de las leyes y de
los órganos pluripersonales.
1. El Poder Legislativo
Caracteres y funciones
El poder legislativo es, por definición, el poder que hace las leyes, facultad que implica la
posibilidad de regular, en nombre del pueblo, los derechos y las obligaciones de sus
habitantes, en consonancia con las disposiciones constitucionales. Para ejercer dicha
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El Senado se compondrá de tres senadores por cada provincia y tres por la ciudad de
Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo dos bancas al partido
político que obtenga la mayor cantidad de votos, y la restante al partido político que le siga
en número de votos. Cada senador tendrá un voto.
Son requisitos para ser elegido senador: tener la edad de treinta años, haber sido seis años
ciudadano de la Nación, disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes o de una
entrada equivalente, y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia
inmediata en ella.
Los senadores son elegidos en forma directa, de las cuales dos bancas corresponden al
partido más votado y la restante al partido que le sigue en número de votos.
Los senadores durarán seis años en el ejercicio de su mandato, y son reelegibles
indefinidamente; pero el Senado se renovará a razón de una tercera parte de los distritos
electorales cada dos años.
Con respecto a los casos de vacancias, el art. 62 dispone: Cuando vacase alguna plaza de
senador por muerte, renuncia u otra causa, el Gobierno a que corresponda la vacante hace
proceder inmediatamente a la elección de un nuevo miembro. Sin embargo la disposición
transitoria cuarta, emanada de la reforma de 1994, establece que toda vez que se elija un
senador nacional se designará un suplente, quién asumirá en los casos del art. 62.
El presidente provisorio del Senado
3. El juicio político
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Se discute si el fallo del senado puede ser objeto de cuestionamiento ante los tribunales de
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4. El derecho parlamentario
Concepto y contenido
El derecho parlamentario es la parte del derecho constitucional del poder que se refiere a la
constitución, el funcionamiento y los privilegios de los grupos parlamentarios. El derecho
parlamentario comprende solo: la constitución del congreso en sentido formal, desde las
sesiones preparatorias hasta la incorporación de los legisladores (abarca elección, derechos,
títulos); los llamados privilegios (individuales y colectivos); el funcionamiento del
Congreso.
Algunos de los aspectos están regulados por la propia Constitución formal, otros mediante
reglamentos que cada cámara establece sin exceder ni alterar las normas de la constitución.
Las sesiones preparatorias tienen por objeto recibir a los legisladores electos que han
presentado diploma expedido por la autoridad competente, tomarle juramento y proceder a
la elección de las autoridades de cada cámara.
Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su
validez. Ninguna de ellas entrara en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros; pero
un número menor podrá compeler a los miembros ausentes a que concurran a las sesiones,
en los términos y bajo las penas que cada Cámara establecerá.
Cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de
sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por
inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno;
pero bastara con la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente
hicieran de sus cargos.
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Las dietas
El art. 74 dispone: Los servicios de los senadores y diputados son remunerados por el
Tesoro de la Nación, con una dotación que señalara la ley. Si bien la doctrina ha discutido
sobre la necesidad de establecer la retribución de los servicios que se presta mediante el
desempeño de funciones legislativas, entendemos que un elemental principio de justicia
lleva a convalidar el criterio formulado por el constituyente. En los últimos años estas
retribuciones han merecido fuertes críticas, en particular por los medios de comunicación
social. Consideramos que urge recuperar el sentido republicano que ellas deben tener,
fijando montos razonables y otorgándoles debida publicidad, sin encubrirlas bajos rótulos
engañosos y haciéndolas tributarias de los aportes e impuestos que corresponden a todos los
servidores públicos. Ello también contribuirá a fortalecer al poder legislativo para que
recupere la jerarquía que debe tener.
Los privilegios parlamentarios son los que están establecidos no en interés particular del
legislador que con ellos se beneficia, sino que tiene como finalidad garantizar la
independencia, el funcionamiento y la jerarquía del congreso.
Se dividen en colectivos y personales. Los colectivos atañen a la cámara en su conjunto y
como órgano para facilitar el ejercicio de su función. Por ejemplo el juicio de la elección de
cada cámara, la competencia para crear un reglamento, el poder disciplinario. Los
personales se refieren a las actuaciones individuales de cada hombre que es miembro de la
cámara, pero no en protección a su persona, sino a la función que comparte. Por ejemplo la
inmunidad de opinión, la limitación al arresto, el desafuero, etc..
La inmunidad de opinión
El art. 68 establece que ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado,
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La limitación al arresto
La inmunidad de arresto se halla prevista en el art. 69 que dispone que ningún senador o
diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el
caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de
muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la
información sumaria del hecho.
La inmunidad que consagra la cláusula constitucional es amplia y se extiende desde el día
de su elección hasta el de su cese. Para que la excepción tenga justificación, además es
necesario que se trate de la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte,
infamante u otra aflictiva, que se ha de entender referida a los delitos graves.
El desafuero
Tiene por finalidad la división del trabajo y el mejor tratamiento de los temas. La
constitución no ha previsto las comisiones parlamentarias pero si están previstas en los
reglamentos de cada cámara, se clasifican en:
1) comisiones permanentes: son las comisiones tradicionales
2) comisiones transitorias o provisorias: son las que se forman para tratar un tema en
particular. Por ejemplo: la aduana paralela.
3) comisiones bicamerales: estas comisiones están integradas por legisladores de las dos
cámaras.
Las variantes de las comisiones en una a otra cámara son insignificantes. Existen las
comisiones permanentes que se ocupan de tareas concretas. Por ejemplo: comisión de
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La simultaneidad de sesiones
Distintos casos
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Los proyectos de ley ordinarios necesitan, para su aprobación, la mayoría absoluta de los
votos de los miembros presentes de cada cámara, reunida con quórum constitucional.
Sin embargo, hay numerosas excepciones a este principio general, en especial, después de
la reforma de 1994. Se trata de casos en que el constituyente entendió que por su relevancia
debían constar con mayorías calificadas de votos. Estas mayorías calificadas comprenden
las siguientes exigencias.
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Su designación y remoción
El defensor del pueblo es designado por el Congreso de la Nación con el voto de las dos
terceras partes de los miembros presentes de cada una de las cámaras. Tal elección es
llevada a cabo mediante un complejo procedimiento que se halla regulado en la ley 24284
(art. 2) de la siguiente forma:
1) Ambas cámaras del congreso deben elegir una Comisión Bicameral Permanente,
integrada por siete senadores y siete diputados cuya composición debe mantener la
proporción de la representación del cuerpo.
2) En un plazo no mayor de 30 días a contar desde la promulgación de la presente ley, la
Comisión Bicameral reunida bajo la presidencia del presidente del senado debe proponer a
las Cámaras de uno a tres candidatos para ocupar el cargo de defensor del pueblo. Las
decisiones de la Comisión Bicameral se adoptan por mayoría simple.
3) Dentro de los 30 días siguientes al pronunciamiento de la Comisión Bicameral, ambas
cámaras eligen por el voto de dos tercios de sus miembros presentes a uno de los candidatos
propuestos.
4) Si en la primera votación ningún candidato obtiene la mayoría requerida en el inciso
anterior debe repetir la votación hasta alcanzarse.
5) Si los candidatos propuestos para la primera votación son tres y se diera el supuesto del
inciso anterior las nuevas votaciones se debe hacer sobre los candidatos mas votados en
ella.
El defensor del pueblo dura en sus funciones cinco años y puede ser reelecto por una sola
vez. Puede ser removido por el Congreso de la Nación. El art. 10 de la ley 24284 establece
que son causas del cese de sus funciones del defensor del pueblo: a) renuncia, b)
vencimiento del plazo de su mandato, c) incapacidad sobreviniente, d) haber sido
condenado mediante sentencia firme por delito doloso y e) notoria negligencia en el
cumplimiento de los deberes del cargo o haber incurrido en la situación de incompatibilidad
prevista en la misma ley.
Si el cese se produce por renuncia o incapacidad sobreviniente, o por haber sido condenado
por delito doloso, será dispuesto por los presidentes de ambas cámaras, debiendo acreditar,
en el supuesto de incapacidad su carácter fehaciente.
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Legislación vigente
La formulación de críticas al poder legislativo es, en nuestra época, un hecho tan frecuente
como incontrastable. Se tilda al órgano deliberativo de lento, obstruccionista y dispendioso.
Se le endilga tanto su proclividad a las discusiones estériles y a reacciones tardías como su
falta de representatividad. Las encuestas de opinión reflejan escepticismo social, que
amenaza con afectar su incuestionable legitimidad.
Esta crisis del poder legislativo tuvo sus primeras manifestaciones en las décadas iniciales
del presente siglo, cuando comenzó a insinuarse el liderazgo del poder ejecutivo, al amparo
de una visión del estado que privilegiaba su misión intervencionista en la actividad
económica y social. La continuidad en el funcionamiento del órgano ejecutivo y su mayor
capacidad de respuesta le otorgaron una rápida ventaja.
En esa mutación tuvo influencia el constitucionalismo social, que al asignar nuevas
funciones al estado desbordó al órgano legislativo, poniendo en evidencia su falta de
eficacia. Las instituciones parlamentarias pretendieron afrontar este desafío con métodos de
trabajo anacrónicos, heredados del constitucionalismo liberal.
El poder legislativo también está afectado de una severa crisis de representatividad. Existe
la convicción de que se puede llegar a él sin un genuino caudal de votos , y de que los
sistemas electorales no reflejan adecuadamente la voluntad popular. Ello genera una
evidente desvinculación entre el representante y el representado.
En nuestro país, la crisis legislativa es aún mas grave, si tenemos en consideración las
reiteradas rupturas del orden constitucional, que afectaron el funcionamiento continuado
del congreso de la nación. Ello impidió que el órgano legislativo pudiera encarar las
reformas que necesitaba para responder a los nuevos desafíos que exigía la realidad.
La eficacia parlamentaria
Algunas de las posibles reformas para mejorar la eficacia del congreso de la Nación podrían
ser las siguientes: jerarquizar las comisiones permanentes, reduciendo su número,
aumentando sus atribuciones y privilegiando la publicidad de sus actos; implementar una
carrera legislativa que posibilite la adopción de criterios de selección y ascenso por
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Concepto
Resulta complejo sistematizar las atribuciones del órgano legislativo, tema respecto del cual
la doctrina presenta criterios diversos. Las atribuciones del congreso pueden clasificarse en:
a) función preconstituyente, b) función legislativa y c) función de control.
La función preconstituyente
2. La función legislativa
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135
La cláusula comercial
136
Con respecto a este tema cabe destacar las siguientes atribuciones del congreso: 1) poderes
de guerra, 2) represalias y presas, 3) organización de las fuerzas armadas, 4) introducción y
salidas de tropas.
1) Poderes de guerra: están preceptuados en el inc. 25 del art. 75, según el cual le
corresponde al congreso de la nación autorizar al poder ejecutivo para declarar la guerra o
hacer la paz. La constitución hace una referencia al mismo tema en el art. 99 inc. 15, que le
otorga al presidente de la nación la facultad de declarar la guerra y ordenar represalias con
autorización y aprobación del congreso.
2) Represalias y presas: Según el inc. 26 del art. 75 es atribución del congreso facultar al
poder ejecutivo para ordenar represalias, y establecer reglamentos para las presas. La
disposición deriva del inc. 22 del art. 67 anterior a la reforma de 1994, norma que se refería
a la atribución de conceder patentes de corso. Las represalias son todos los medios
admisibles en el derecho de las naciones, por los cuales los súbditos de un estado ofendido
por otro en las personas de sus ciudadanos, o en su capacidad colectiva, o en sus bienes,
retribuyen la ofensa o procuran recuperar la integridad de su soberanía. Pueden ser
precursoras, preliminares, o un modo de empezar la guerra misma, como en el caso de
represalias generales.
3) Organización de las fuerzas armadas: le corresponde al congreso de la nación fijar las
fuerzas armadas en tiempo de paz y guerra y dictar las normas para su organización y
gobierno (art. 75 inc. 27). El anterior inc. 23 del art. 67 solo hacía referencia a fijar la
fuerza de línea de tierra y de mar. Esta atribución debe ser interpretada en armonía con los
incs. 12 y 14 del art. 99.
4) Introducción y salidas de tropas: el inc. 28 del art. 75 faculta al congreso de la nación
para permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida
de las fuerzas nacionales fuera de él. El texto es idéntico al inc. 25 del art. 67 de la
Constitución anterior a la reforma de 1994.
Concepto
138
Los poderes implícitos son aquellas facultades que pese a no ser expresadas, están incluidas
en otras análogas o mas generales.
El art. 75 inc. 32 de la Constitución nacional le confiere poderes implícitos al congreso de
la nación, al establecer que le corresponde hacer todas las leyes y reglamentos que sean
convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos
por la presente constitución al gobierno de la nación argentina.
El poder legislativo es el único de los tres poderes del estado al cual la constitución
nacional le reconoce expresamente poderes implícitos. La doctrina y la jurisprudencia, en
su caso, han admitido la existencia de atribuciones implícitas en el poder ejecutivo y en el
poder judicial, aunque ellas no aparecen consagradas explícitamente en la constitución.
139
1. Poder Judicial
Caracteres y funciones
El llamado poder judicial se compone de una serie de órganos que forman parte del
gobierno federal y que ejercen una función del poder del estado, cual es la denominada
administración de justicia.
En primer lugar conviene advertir que el poder judicial se compone de varios órganos y
tribunales de múltiples instancias, mas el Consejo de la Magistratura y el jurado de
enjuiciamiento, integran una estructura vertical, que se corona en el órgano máximo y
supremo, que es cabeza del poder judicial: la Corte Suprema de Justicia. A estos órganos,
bien que componen el gobierno y tienen a su cargo una función del poder, se los considera
no políticos por la diferencia que acusan en relación con el órgano ejecutivo y con el
congreso. Se habla también, por eso, de independencia del poder judicial.
La doctrina constitucional le ha atribuido al poder judicial diversos caracteres propios, con
el fin de diferenciarlo de los demás poderes del estado y definir mejor su perfil
institucional. Entre ellos cabe citar aquellos que lo tipifican como:
Derivado: durante muchos siglos, la autoridad judicial apareció confundida con la autoridad
política, integrando el poder ejecutivo. La paulatina separación de este representó un hito
notable en la lucha del hombre por la libertad.
Multiorgánico y colegiado: el poder judicial es desempeñado por varios órganos, que están
a cargo, a su vez, de muchas personas. Estos rasgos de multiplicidad de órganos y del
pluripersonalismo son necesarios para procurar su independencia y servir de garantía contra
la arbitrariedad.
Descentralizado: mientras los otros dos poderes centralizan su actividad en órganos que
constituyen un centro único de poder y se hallan en la Capital Federal, los órganos del
poder judicial federal, por propio mandato constitucional, están distribuidos en todo el
territorio de la nación.
Independiente: es condición vital su jerarquización e imparcialidad. Ella implica tanto que
el órgano que la ejerce como las personas a cargo de éste tienen que estar libres de
influencias, que provengan de los otros poderes, de la opinión pública, de factores o grupos
de poder o de presión, etc..
Discontinuo: si bien el poder judicial es un órgano permanente del estado, para actuar
necesita el incentivo de la causa o controversia.
Con respecto a las funciones, en el esquema clásico de la tripartición de funciones o
poderes se reserva al poder judicial la misión de resolver las controversias, interpretando la
ley y aplicándola al caso concreto. Actúa como árbitro y moderador respecto de las actos de
los restantes poderes, cuidando que su funcionamiento se desenvuelva sujeto a los
principios y normas constitucionales.
En nuestro sistema institucional, el poder judicial ejerce el control de la constitucionalidad,
140
141
El Consejo de la Magistratura no es un órgano extrapoderes que esté por afuera del poder
judicial, sino que orgánicamente lo integra. No obstante, la función de administrar justicia
en causas de competencia del poder judicial sigue privativamente reservada a la Corte y los
tribunales inferiores según surge del art. 108.
La mención del equilibrio entre tales representaciones es muy importante. El art. 114 dice
que el Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre las
representaciones de sus integrantes. Es la ley especial la que tiene que determinar ese
equilibrio. Lo primero a aclarar es que el equilibrio no debe ser periódico sino permanente;
si fuera periódico significaría que durante un lapso podría prevalecer la representación de
los órganos políticos, en el siguiente la de los jueces, en el posterior la de los abogados,
para recomenzar de nuevo. Tal supuesto equilibrio no sería equilibrio porque en cada
período habría predominancia de un sector sobre los otros. Equilibrio en la composición
quiere decir que siempre tiene que existir en la representación temporaria de los sectores
componentes del cuerpo.
Las seis competencias admiten reagruparse en tres:
a) todo lo referente a la selección de candidatos para ser designados como jueces de
tribunales federales inferiores a la Corte y a la iniciativa para promover su enjuiciamiento
ante el jurado de enjuiciamiento, mas la facultad disciplinaria sobre los mismos
b) el poder reglamentario
c) la administración de los recursos económicos del poder judicial.
Se ha de tener muy presente que no tiene competencia para: a) intervenir en la designación
de los jueces de la Corte, ni b) para promover el juicio político contra ellos; ni c) para
ejercer sobre ellos el poder disciplinario ; ni d) para ejercer poder disciplinario sobre el
personal del poder judicial.
Todas las atribuciones que conforman la competencia del Consejo pertenecen al cuerpo
como tal, por lo que si se lo divide en secciones o salas, es imposible e inconstitucional que
la ley asigne el ejercicio de determinadas facultades a uno de esos sectores, excluyendo la
participación de los otros. Por ende, ninguna de las facultades del Consejo puede ser
cumplida por una sola sala del mismo; estas eventuales divisiones solo son constitucionales
si se limitan a repartir internamente entre ellas la elaboración de informes, la preparación
142
La constitución histórica 1853-1860 consagró para todos los jueces del poder judicial
federal la inamovilidad vitalicia mientras dure su buena conducta (art. 110). A veces se
interpreta que la inamovilidad ampara únicamente contra la remoción que es la violación
máxima. Sin embargo, la inamovilidad resguarda también la sede y el grado. Un juez
inamovible no puede ser trasladado sin su consentimiento, ni cambiado de instancia sin su
consentimiento (aunque significara un ascenso). Y ello porque su nombramiento lo es para
un cargo judicial determinado y ese status no puede ser alterado sin su voluntad. De este
modo, la inamovilidad vitalicia se integra y complementa con la inamovilidad en el cargo
ocupado y en el lugar donde se desempeña.
Cuando afirmamos que es necesario el consentimiento del juez para su promoción a un
grado superior o su traslado a una sede distinta, no queda todo dicho. Ese consentimiento es
imprescindible, pero hace falta algo mas: que el senado preste acuerdo para el nuevo cargo.
Actualmente el art. 99 inc. 4 ha establecido en su párrafo tercero un término al desempeño
de los jueces inferiores a la Corte en razón de su edad: al cumplir setenta y cinco años
cesan, salvo que recaiga un nombramiento nuevo precedido del acuerdo del senado; la
nueva designación de magistrados cuya edad sea la indicada u otra mayor se puede hacer
por cinco años, susceptibles de repetirse indefinidamente mediante el mismo trámite.
Las incompatibilidades
La constitución no contiene mas disposición sobre incompatibilidad que la del art. 34, que
prohíbe a los jueces de las cortes federales serlo al mismo tiempo de los tribunales de
provincia. Pero se encuentra tan consustanciada la incompatibilidad de otras actividades
con el ejercicio de la función judicial , que la ley no ha hecho mas que recepcionar una
convicción unánime: los jueces no pueden desarrollar actividades políticas, administrativas,
comerciales, profesionales, etc., ni tener empleos públicos o privados. Por excepción,
pueden ejercer la docencia, y realizar tareas de investigación y estudios.
No hay que ver estas incompatibilidades como prohibiciones dirigidas a la persona de los
jueces para crearles restricciones en sus actividades, sino como una garantía para su buen
desempeño en la magistratura y para el funcionamiento correcto e imparcial de la
administración de justicia.
La remuneración
El art. 110 dispone que la remuneración de los jueces es determinada por la ley y que no
puede ser disminuida en manera alguna mientras permanezcan en sus funciones. En primer
lugar, es indudable que si es la ley la que fija la retribución de los jueces, el no poder
disminuirla en manera alguna tiene sentido de prohibir las reducciones nominales por ley.
Por supuesto que si la ley no puede hacer tales reducciones, mucho menos puede hacerlas
143
Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las causales de:
mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes, por
un jurado de enjuiciamiento integrado por los legisladores, magistrados y abogados de la
matrícula federal.
Su fallo, que será irrecurrible, no tendrá más efecto que destituir al acusado. Pero la parte
condenada quedará no obstante sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes
ante los tribunales ordinarios. Corresponderá archivar las actuaciones y, en su caso, reponer
al juez suspendido, si transcurrieren ciento ochenta días contados desde la decisión de abrir
el procedimiento de remoción, sin que haya sido dictado el fallo. En la ley especial a que se
refiere el artículo 114, se determinará la integración y procedimiento de este jurado. Esta
innovación ofrece cierto paralelismo con el nuevo sistema de designación de los jueces de
tribunales inferiores, porque permite observar análoga intencionalidad de mejorar el
régimen de remoción. El juicio político arbitrado en el texto anterior a la reforma, ahora
solo se mantiene para destituir a los jueces de la Corte Suprema de Justicia.
El procedimiento actual se desdobla: en una primera etapa, el Consejo de la Magistratura
acusa al decidir la apertura del procedimiento, y puede suspender al juez, en la segunda
etapa interviene el jurado de enjuiciamiento , que puede remover o no. Se trata de una
relación entre dos órganos, Consejo y jurado, que forman parte, ambos, del poder judicial,
por lo que cabe calificar a esa relación como intraórgano. El Consejo está habilitado a
suspender. En cambio, si en caso de no disponer la suspensión, pasa la acusación al jurado
de enjuiciamiento, esté no tiene competencia para hacerlo.
El art. 115 contiene otra previsión institucionalmente importante. A contar desde la
decisión que dispone abrir el procedimiento de enjuiciamiento, el jurado tiene ciento
ochenta días para dictar su fallo. Si en ese lapso no lo hace, deben archivarse las
actuaciones y, en su caso, hay que reponer al juez suspendido.
Si pasan ciento ochenta días sin que se haya fallado la causa, las actuaciones se archivan.
Esto significa que, al haberse agotado la competencia del jurado, la misma cuestión ya no
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El art. 5 de la Constitución Nacional, entre otras cosas, establece que cada provincia deberá
asegurar su administración de justicia. Además de tribunales federales en la capital de la
república, los hay en las provincias para ejercer en casos que, por diferentes razones, son de
competencia federal fuera de la capital. Es decir hay jueces y cámaras federales de
apelación que funcionan en el territorio de las provincias. Coexisten en el estado dos
administraciones de justicia: federal y provincial. Asimismo el art. 34 de la Constitución
establece que los jueces de las cortes federales no podrán ser al mismo tiempo jueces de los
tribunales de provincia. Cada provincia debe organizar un poder judicial. Se integra con las
constituciones, leyes y decretos, reglamentos provinciales y ordenanzas municipales. Se
organiza igual que la justicia federal, pero se llama Suprema Corte Provincial.
Aplicación de los distintos tipos de leyes por los jueces federales y locales
Las leyes federales son aplicadas por los tribunales federales. Las leyes nacionales locales
son aplicadas por los tribunales de la Capital Federal y de los territorios nacionales. Las
leyes nacionales de derecho común es de jurisdicción provincial y están a cargo de los
jueces locales.
El art. 118 dispone que los juicios criminales ordinarios se terminarán por jurados, luego
que se establezca en la república esta institución. (Ver art. 24 y 75 inc. 12). La triple alusión
que la constitución hace al juicio por jurados ha abierto la discusión acerca de si los
procesados tiene derecho a exigir, como garantía para si juzgamiento, la existencia y el
funcionamiento del jurado. En nuestra opinión, la formulación que contiene el art. 118
parece conceder al congreso un amplio espacio temporal para decidir en que momento
considera oportuno establecer el juicio por jurados. De ser así, su inexistencia actual no
implica una omisión legislativa inconstitucional, ni tampoco una violación al supuesto
derecho del enjuiciado a contar con la garantía de un jurado en el proceso penal que se
transmita en su contra.
Creación y composición
La constitución ha establecido que una Corte Suprema de Justicia, cuya composición no fija
directamente. Ello es competencia legal. Pero si fija las condiciones para ser miembro de
ella: a) ser abogado de la nación con ocho años de ejercicio, b) tener las calidades
requeridas para ser senador. Estos requisitos del art. 111 no pueden, a nuestro criterio, ser
ampliados, pero tampoco restringidos, por ley.
Importancia política: una de sus manifestaciones mas relevantes es el ejercicio del control
de constitucionalidad. Por medio de el interpreta las normas constitucionales, haciendo
realidad el conocido aforismo “la constitución es lo que los jueces dicen que es”. Otra
manifestación importante es la referida a sus facultades de control con relación a los otros
poderes del estado. En ejercicio de ellas a paralizado el cumplimiento de actos dispuestos
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La autonomía funcional
La Corte es el órgano supremo y máximo del poder judicial. Es titular o cabeza de ese
poder, como el presidente lo es del ejecutivo, y el congreso del legislativo. Solo que
mientras el ejecutivo es unipersonal, y el congreso es órgano complejo, la Corte es: a)
órgano colegiado y b) órgano en el cual no se agota el poder judicial, porque existen otros
tribunales inferiores que juntamente con la Corte lo integran en instancias distintas, además
de órganos que no administran justicia pero forman parte del poder judicial (Consejo de la
Magistratura y jurado de enjuiciamiento).
El gobierno tripartito que organiza nuestro derecho constitucional del poder, la Corte
también gobierna, o sea, comparte dentro del poder estatal las funciones en que ese poder
se exterioriza y ejerce. Y las comparte reteniendo una de ellas, que es la administración de
justicia.
La división en salas
La presidencia de la Corte
Es obvio que el presidente de la Corte debe ser uno de sus miembros. Si bien, como juez
que es, su designación de juez emana del poder ejecutivo con acuerdo del senado, la
constitución no dice, en cambio, quién le asigna el cargo y el título de presidente de la
Corte.
Nuestra práctica constitucional ha conocido dos soluciones. Podemos observar que hasta
1930, esa práctica ejemplarizó la designación del presidente de la Corte por el presidente de
la república. Desde 1930, se rompe con el largo precedente y el presidente de la Corte es
nombrado por la Corte misma, o sea, por designación que deciden los jueces que la forman.
Esto nos parece es la solución correcta.
Si la designación de un juez de la Corte como presidente de la misma debe emanar del
tribunal y no del poder ejecutivo, la renuncia como presidente ha de elevarse a la propia
Corte y debe ser resuelta por ella, sin perjuicio del trámite diferencial que corresponde en
caso de renuncia simultánea como miembro del cuerpo.
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En materia judicial existe el derecho a la doble instancia judicial, es decir luego de una
primera instancia puede accederse a una segunda instancia. Por segunda instancia
entendemos la etapa procesal que, a continuación de la primera instancia, se propone
revisar lo decidido en ella. Conforme a la jurisprudencia de la Corte en el proceso no penal
no es inconstitucional la instancia única y en el proceso penal rige la doble instancia, que
no queda satisfecha con el recurso extraordinario. Si en cualquier clase de proceso la ley ha
establecido la doble instancia, es inconstitucional impedir el acceso a ella.
La casación
Los fallos plenarios son aquellos que dictan las cámaras de apelaciones, integradas por sus
diversas salas, cuando se reúnen en pleno, ya sea por propia iniciativa o para resolver algún
recurso planteado ante ellas. Los miembros de las cámaras que se pronuncian en disidencia
pueden dejar a salvo su opinión, pero en lo sucesivo deberán ajustar sus fallos al
pronunciamiento plenario, que también es obligatorio para los tribunales inferiores.
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5. El recurso extraordinario
Como primera descripción, cabe decir que el recurso extraordinario es un recurso, o sea una
vía de acceso a la Corte que no es originaria, sino posterior a una instancia previa o
anterior. En ese sentido, responde a la previsión constitucional de que haya una jurisdicción
no originaria (apelada) de la Corte.
Se discute si es un recurso de apelación. En tanto el acceso a la Corte que por el se obtiene
no es originario, cabe responder que sí, aun cuando no habilita una revisión total del fallo
inferior.
De todos modos, sus características son especiales. Por algo se lo llama extraordinario, o
sea, no ordinario. Esa naturaleza extraordinaria consiste en que no es un recurso de
apelación común, sino excepcional, restringido y de materia federal. En este aspecto, puede
decirse que es parcial porque recae sobre la parte federal y exclusivamente.
El objeto del recurso extraordinario consiste en asegurar en última instancia ante la Corte el
control de la supremacía constitucional. Puede desglosarse este control en dos: a)
interpretación constitucional; b) conflicto de constitucionalidad.
La revisión constitucional en instancia extraordinaria en torno del objeto propio del recurso
ante la Corte, confiere primordial importancia a lo que en él se llama cuestión
constitucional (o caso federal), requisito inexorable sin cuya concurrencia el mismo recurso
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1) Requisitos comunes:
a) previa intervención de un tribunal judicial federal o provincial que haya tenido lugar en
un juicio y concluido con una sentencia.
b) decisión en la sentencia de una cuestión que sea judiciable.
c) gravamen o agravio para quien deduce el recurso, con interés personal en la cuestión.
d) subsistencia actual de los requisitos anteriores en el momento en que la Corte va a
sentenciar la causa.
2) Requisitos propios:
a) existencia en la causa de una cuestión (o caso) constitucional (o federal)
b) relación directa entre esa cuestión constitucional y la solución que la sentencia recurrida
ha dado al juicio.
c) que la sentencia recurrida haya sido contraria (y no favorable) al derecho federal
invocado por el proponente,
d) existencia de sentencia definitiva dictada por el superior tribunal componente de la causa
3) Requisitos formales:
a) introducción oportuna y clara de la cuestión constitucional en el juicio, por parte de
quien luego interpone el recurso.
b) mantenimiento sucesivo de dicha cuestión en todas las instancias del juicio
c) interposición por escrito del recurso, contra la sentencia definitiva, con debido
fundamento y con relación completa de las circunstancias del juicio que se vinculan a la
cuestión constitucional planteada.
Se puede definir la cuestión constitucional como una cuestión de derecho en que, directa o
indirectamente, está comprometida la constitución federal.
La cuestión constitucional se abre en dos grandes rubros o clases: a) cuestión constitucional
simple; b) cuestión constitucional compleja.
La cuestión constitucional simple versa siempre sobre la interpretación pura y simple de
normas o actos de naturaleza federal. La cuestión constitucional compleja versa siempre
sobre un conflicto de constitucionalidad entre normas o actos infraconstitucionales y la
constitución federal.
La cuestión constitución simple pone bajo interpretación a normas o actos federales, de
forma que queda fuera de ella la interpretación de normas o actos no federales (derecho
común, derecho provincial). Recae, entonces, sobre la interpretación de:
a) la propia constitución federal y los tratados con jerarquía constitucional
b) las leyes federales
c) los demás tratados internacionales
d) los decretos reglamentarios de leyes federales
e) otras normas federales (por ejemplo reglamentos autónomos del poder ejecutivo,
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Tratándose de una sentencia que, por arbitrariedad, s inconstitucional, hay mas que
fundamento para sostener que se trata de una cuestión constitucional compleja directa
Nos parece importante hacer sumariamente la enumeración de supuestos que tipifican
arbitrariedad de sentencia
1) Sentencias arbitrarias con relación al derecho aplicable: la que decide en contra de la ley;
la que carece de fundamento normativo; la que solo se basa en afirmaciones dogmáticas del
juez que relevan apoyo en su mera voluntad personal; la que se aparta del derecho
aplicable, etc..
2) Sentencias arbitrarias con relación a las pretensiones de las partes: la que omite decidir
pretensiones articuladas; la que excede las pretensiones de las partes, decidiendo cuestiones
no propuestas; la que omite considerar pruebas conducentes a la decisión que se han
rendido en el proceso; la que considera probado algo que no está probado en el proceso; la
que valora arbitrariamente la prueba.
3) Sentencias arbitrarias en relación a la irrevisabilidad o inmutabilidad de resoluciones o
actos procesales: la que viola la cosa juzgada; la que incurre en exceso de jurisdicción,
reviendo en la alzada cuestiones que, por no integrar la materia del recurso, adquirieron
fuerza de cosa juzgada en la instancia inferior; la que viola la preclusión procesal.
4) Sentencias arbitrarias por exceso ritual manifiesto: la que desnaturalizando las formas
procesales en desmedro de la verdad objetiva o material, utiliza excesivo rigor formal en la
interpretación de los hechos o del derecho aplicable.
5) Sentencias arbitrarias por autocontradicción: la que usa fundamentos contradictorios o
incomprensibles entre sí; la que en su parte dispositiva resuelve en contra de lo razonado en
los considerandos que le sirven de fundamento.
La gravedad institucional
6. El "certiorari"
Concepto y alcances
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El régimen de los tratados internacionales esta regulado por la Convención de Viena que
data de 1969 y entró en vigencia en 1980 por ratificación o adhesión de treinta estados. Esta
incorporado al derecho argentino, razón por la cual nos resulta de aplicación obligatoria.
Cuando el derecho internacional se incorpora al derecho argentino puede suceder que
coincida con la constitución y sirva de refuerzo a la supremacía constitucional o que haya
discrepancia, en cuyo caso debido al artículo 27 debe darse prioridad a la constitución. La
discrepancia que pueda ocurrir entre los tratados y las leyes se resuelve en el art. 75 inc. 22
en el cual se afirma que los tratados y los concordatos tienen jerarquía superior a la leyes.
Los tratados con jerarquía constitucional coinciden con nuestra constitución por lo que no
se plantea problema alguno dados los similares contenidos de ambos.
Con respecto a la conducción de las relaciones exteriores están incluidas en el art. 27. El
Gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las
potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de
derecho público establecidos en esta Constitución.
El presidente como jefe de estado asume la representación diplomática en el ámbito
internacional. Según el art. 99 inc. 11 el presidente tiene como atribución la de concluir y
firmar tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de las
buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras, recibir
sus ministros y admitir sus cónsules.
Distintos tipos
Los tratados son acuerdos internacionales celebrados por escrito entre sujetos de derecho
internacional y regido por el derecho internacional. La Constitución Nacional reconoce al
menos seis tipos diferentes de acuerdos internacionales a los cuales les otorga tratamiento
constitucional distinto. Ellos son: 1) Los tratados internacionales con otros estados y los
concordatos, tienen jerarquía superior a las leyes. (Art. 75 inc. 22, 1er párrafo). 2) Los
tratados, convenciones y declaraciones sobre derechos humanos, mencionados en el art. 75
inc. 22, segundo párrafo, tienen jerarquía constitucional. 3) Los tratados y convenciones de
derechos humanos, que el congreso apruebe, en el futuro, con las mayorías especiales
requeridas por el art. 75 inc. 22, tercer párrafo. Ellos también adquieren jerarquía
constitucional. 4) Los tratados de integración con estados latinoamericanos que deleguen
competencia y jurisdicción a organizaciones supraestatales, tienen jerarquía superior a las
leyes. Art. 75 inc. 24, primer párrafo. 5) Los tratados de integración con países no
latinoamericanos que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones
supraestatales. Estos tienen jerarquía superior a las leyes. 6) Los convenios internacionales
que celebran las provincias en virtud de la autorización del art. 124, entendemos que están
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El poder ejecutivo tiene a su cargo el mantenimiento de las buenas relaciones con las
organizaciones internacionales y las naciones extranjeras y además tiene a su cargo la
negociación y firma de los tratados y concordatos correspondientes. (Art. 99 inc. 11)
La ratificación
Luego de la aprobación por el congreso, el tratado necesita para entrar en vigor en sede
interna, la ratificación en sede internacional, que es cumplida por el poder ejecutivo. Si el
tratado no es autoaplicativo se hace necesaria una ley posterior para permitir su
funcionamiento.
Decir que la vigencia de un tratado comienza a partir de su ratificación significa que la
obligación internacional se asume en ese derecho interno. Ello no impide que los efectos
del tratado se retrotraigan, es decir que la vigencia que adquiere el tratado desde su
ratificación cobra retroactividad. En el derecho internacional, el vocablo ratificación es
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Con respecto a las reservas en el derecho interno argentino la problemática que se nos
plantea es el de que órgano de poder tiene competencia para formularlas y ello ha de
examinarse en una pluralidad de hipótesis.
- Si conforme a la Convención de Viena la reserva se formula en el momento de firmarse el
tratado por el poder ejecutivo, es obvio que el congreso estará en condiciones de tomarla en
cuenta cuando apruebe o deseche el tratado, por lo que la ratificación que en su caso
efectúe después el poder ejecutivo habrá de atenerse a la decisión del congreso.
- Si el congreso en la etapa optativa de aprobación o rechazo del tratado le introduce
modificaciones (lo que implica alterar unilateralmente el texto del tratado) tales
modificaciones habrán de ser tomadas en cuenta por el ejecutivo al ratificar el tratado,
consignándolas como reservas (ello si las mismas modificaciones no hacen retroceder a una
renegociación del tratado).
- Si el congreso al aprobar el tratado decide que la ratificación deberá hacerse con reservas,
el ejecutivo esta obligado a formularlas si es que decide ratificar el tratado.
- Si el congreso aprueba un tratado sin consignar modificaciones ni reservas, entendemos
que al no prohibir que se introduzcan, deja a cargo del poder ejecutivo la opción y la
habilitación para que las formule por su propia voluntad en la etapa de la ratificación.
En sede internacional nuestro estado está obligado a incluir la denuncia de los tratados en
las normas que contiene la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados respecto
a su extinción (art. 54 y subsiguientes).
No obstante es menester analizar el procedimiento que constitucionalmente adopta o exige
nuestro derecho interno para proceder a la denuncia. La alternativa se plantea entre: 1)
considerar que la denuncia por el poder ejecutivo requiere la previa aprobación de dicha
denuncia por el congreso, 2) considerar que tal aprobación no hace falta y que la denuncia
la puede decidir por si solo el poder ejecutivo.
Si un tratado establece expresamente que el poder ejecutivo podrá denunciarlo creemos que
no hace falta la intervención del congreso con carácter previo a la denuncia, porque el
congreso al aprobar ese tratado antes de su ratificación, ya anticipó conformidad para que
luego el poder ejecutivo lo denuncie por sí solo. Si tal cláusula no existe la denuncia del
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Conforme a los principios del derecho internacional y a la buena fe que debe presidir la
interpretación y aplicación de los tratados, el congreso no puede derogar después de
ratificado un tratado la ley que le dio aprobación anterior. Si acaso la deroga, persisten no
obstante los efectos del tratado, tanto en sede interna como internacional. La derogación
solo puede servir de antecedente para presumir que el congreso presta conformidad para
que el poder ejecutivo proceda a la denuncia internacional del tratado.
Cuando nuestro estado se hace parte en un tratado que discrepan con una ley anterior, nos
hallamos ante un caso típico del ley que, sin ser originalmente inconstitucional al tiempo de
su sanción, se vuelve inconstitucional posteriormente al entrar en contradicción con una
norma ulterior, que para nosotros reviste jerarquía superior a la ley. Hay quienes dicen, en
ese caso, que mas que de inconstitucionalidad sobreviniente, hay que hablar en la hipótesis
de derogación de la ley anterior por el tratado posterior que la hace incompatible con sus
disposiciones.
El art. 46 de la Convención de Viena sobre derechos de los tratados, del que es parte
nuestro estado, dispone que el hecho de que el consentimiento de un estado en obligarse por
un tratado haya sido manifestado en violación de una disposición de su derecho interno no
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Según el art. 24, las provincias podrán celebrar convenios internacionales en tanto no sean
incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al
Gobierno federal o el crédito público de la Nación con conocimiento del Congreso
Nacional. Cuando topamos con el tratado entre una provincia y un estado extranjero o un
organismo internacional se lo suele llamar tratado extranacional – provincial. Si las
provincias celebran un tratado que para el derecho internacional encuadra en la Convención
de Viena como tratado internacional abría que someterlo para su validez al régimen propio
de la Constitución Nacional.
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Los tratados de integración no son tratados de derechos humanos, aunque pueden incluir
algunas normas sobre derechos humanos. Deben subordinarse al sistema de derechos que
surge de tratados sobre derechos humanos. Los tratados de integración tienen diferente
mecanismo de aprobación según se celebren con estados latinoamericanos, o con otros
estados que no forman parte del área. Los primeros necesitan la mayoría absoluta sobre la
totalidad de los miembros de cada cámara. Los demás, desdoblan dicho mecanismo: a) en
una primera etapa, el congreso declara la conveniencia de la aprobación del tratado, con la
mayoría absoluta sobre los miembros presentes de cada cámara y b) en la segunda etapa lo
aprueba con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de miembros de cada cámara,
entre una etapa y otra debe transcurrir un lapso no menor de ciento veinte días.
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