El Procedimiento Abreviado y La Teoría Del Delito

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El Procedimiento Abreviado y la

Teoría del Delito


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26 junio, 2015

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Diversos países han adoptado sistemas procesales penales de


corte acusatorio y garantista. Con esta modernización procesal,
se han incluido figuras jurídicas que pretenden lograr el éxito a
través de la optimización de los recursos y la depuración de las
investigaciones iniciadas mediante mecanismos de aceleración
procesal. Uno de estos mecanismos es el llamado “Procedimiento
Abreviado” el cual implica que el acusado acepte los hechos
delictivos y sea sentenciado con base en los registros de la
investigación recogidos por el Ministerio Público, evitando la
tramitación de un Juicio Oral, con el beneficio de una pena
atenuada comparada con la que se impondría. Este trabajo
pretende enfatizar la labor del Juez en estos procedimientos,
sobre todo cuando pueda entrar en conflicto con los elementos
estructurales del delito y su demostración, pues su actuar estará
limitado a los hechos que el fiscal le exponga.

INTRODUCCIÓN

La búsqueda de mecanismos de simplificación de los


procedimientos penales ordinarios y la justicia negociada han sido
tendencias procesales que han permeado en diversos países
cuyo modelo procesal penal se ha decantado por sistemas
predominantemente acusatorios.

Estos mecanismos representan una respuesta a los tardados y


numerosos procesos penales que requerían agotar todas las
instancias procesales para llegar a una sentencia, lo que
implicaba una saturación de juzgados y ministerios públicos,
haciendo una justicia lenta en cada caso.

Así, en diversos países de Latinoamérica se ha establecido la


figura procesal conocida como “procedimiento abreviado”,
mecanismo de terminación anticipada cuyo objeto principal es
evitar la tramitación de un juicio oral, facilitando la negociación de
una pena menor, evitando lo engorroso del desahogo de prueba
en juicio, facilitando una sentencia de mínima culpabilidad y, por
ende, la menor sanción posible y, que el imputado cuente con una
respuesta pronta.

Esta figura procesal implica, como requisito de procedencia, que


el imputado admita los hechos materia de la acusación y además
que existan elementos probatorios suficientes que respalden esos
hechos, lo que conlleva a que el Juez proceda a dictar sentencia
sin necesidad de que las pruebas se desahoguen en juicio oral,
sino que se juzga con base en los registros de la investigación
que obren en la carpeta de la autoridad ministerial.

Lo anterior representa un pacto entre el ministerio público y el


imputado o acusado, enfocado a que el segundo obtenga un
beneficio consistente en una pena atenuada por el delito cometido
en comparación con aquella que posiblemente se le impondría en
juicio oral. De ahí que se le llame “justicia” negociada. La víctima
por su parte, evita el costo de llevar un juicio oral, con la
determinación de la reparación del daño en un plazo más breve.

Muchas han sido las críticas concernientes a este tipo de


procedimientos pues se considera que una “justicia” negociada
realmente se aleja de la verdadera justicia; por otra parte, se ha
considerado que el ofrecimiento de una atenuación en las penas y
medidas de seguridad es una forma de coaccionar al acusado
para que acepte el delito imputado, lo que rompe con los
requisitos inherentes a una confesión en la que no debe mediar
coerción de ningún tipo; sin embargo, el presente trabajo
pretende establecer las problemáticas existentes en este tipo de
procedimientos de simplificación, cuando se entra en conflicto con
la teoría del delito, ya que a criterio de esta exposición, la
sentencia emitida en el procedimiento abreviado no siempre
llegará a satisfacer los elementos del delito indispensables para
su configuración y sobretodo indispensables para imponer una
pena o una medida de seguridad a una persona sujeto de
responsabilidad penal, de acuerdo con la individualización
correspondiente.

1. EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL CÓDIGO NACIONAL DE


PROCEDIMIENTOS PENALES EN MÉXICO

En México se adoptó un modelo de corte acusatorio a nivel


constitucional en el decreto publicado el 18 de junio de 2008,
mismo en el que se reformó, entre otros el artículo 20, en el que
se sentó que el proceso penal sería acusatorio y oral, regido
primordialmente por los principios de inmediación, contradicción,
continuidad, concentración y publicidad, como ejes rectores del
proceso.

Previo a la reforma antes señalada, el artículo 20 únicamente se


refería a los derechos del imputado y de la víctima en dos
apartados (A y B), por lo que se le anexó un apartado más
concerniente a los principios generales del proceso, mismo que
ocupó el apartado A, para enfatizar en los dos siguientes
apartados los derechos del imputado y de la víctima, los cuales se
ampliaron hacia un modelo garantista que tutelara de mejor forma
los derechos de cada parte.

En este nuevo apartado A, se dispusieron múltiples principios


relativos al proceso penal, teniendo como objetos rectores el
esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, la
procuración de que el culpable no quedara impune y que los
daños causados por el delito se reparen.

En la fracción VII del citado apartado A del artículo 20, se


consideró que una vez iniciado el proceso penal, siempre y
cuando no existiera oposición del inculpado, se podría decretar su
terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades
que determinara la ley, agregándose que si el imputado reconocía
ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de
las consecuencias, su participación en el delito y existieran
medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el
juez citaría a audiencia de sentencia, dejando a la ley secundaria
el establecimiento de los beneficios que se podrían otorgar al
inculpado cuando acepte su responsabilidad.

Cabe agregar que al realizarse las reformas constitucionales de


referencia se otorgó a los Estados integrantes de la Nación el
plazo de 8 años para implementar el proceso penal acusatorio,
dejando la posibilidad a cada Estado de legislar en materia
procesal para que de acuerdo a sus condiciones fueran
transitando hacia este nuevo proceso penal.

Así, diversos Estados del país fueron adoptando el modelo


propuesto por el constituyente, generando sus propios Códigos
adjetivos, que si bien partían de una misma línea abstracta que
eran los principios consagrados en la Constitución, establecieron
características particulares y diferentes unas de otras.

La mayoría de los Estados consideró la aludida fracción VII, como


fundamento para introducir en sus Códigos la figura del
“procedimiento abreviado”, el “procedimiento simplificado” y el
“procedimiento monitorio”, contemplándose distintos supuestos de
procedencia y beneficios diferenciados para los imputados que
decidieran participar en este tipo de procedimiento, apoyándose
en el derecho procesal comparado, principalmente el chileno. En
algunos Estados el abreviado únicamente procedía en el caso de
delitos cuya pena media aritmética no excediera de cierta
cantidad de años, mientras que en otros procedía en todos los
casos; por otra parte en ciertos códigos se establecía una
atenuación de la pena relativa a la mínima, mientras que en otros
el beneficio era mayor.

Ante diferencias como esta y considerando las discrepancias


entre los Códigos estatales en relación con las múltiples figuras
procesales, el legislador mexicano analizó la necesidad de
generar una legislación única en la materia que pudiera operar en
todo el país, en la búsqueda de la unificación de criterios de
aplicación. De esta forma se plantearon distintos proyectos de
Códigos Únicos, conllevando a trabajos legislativos que
finalmente concluyeron con la aprobación del Código Nacional de
Procedimientos Penales, el cual estará vigente en todo el país a
partir de junio de 2016.

El Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el


Diario Oficial de la Federación (México) el 5 de marzo de 2014,
establece en el artículo 201 la figura procesal llamada
“procedimiento abreviado”, señalando como requisitos de
procedencia:
1. Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual deberá formular
acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan.
2. Que la víctima no presente oposición.
3. Que el imputado:
1. Reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio
oral y de los alcances del procedimiento abreviado.
2. Expresamente renuncie al juicio oral.
3. Consienta la aplicación del procedimiento abreviado.
4. Admita su responsabilidad por el delito que se le imputa.
5. Acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que
exponga el Ministerio Público para formular la acusación.

De igual forma se precisa que el Juez de control admitirá la


solicitud del abreviado cuando verifique que concurran los medios
de convicción que corroboren la imputación. Especificando que
serán medios de convicción los datos de prueba que se
desprendan de los registros contenidos en la carpeta de
investigación.[1]

En términos de esta legislación, el procedimiento abreviado


puede ser solicitado después del auto de vinculación a proceso
hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral.

Cabe acotar que el modelo procesal penal acusatorio en México,


contempla la participación esencial de tres jueces con distintas
funciones competenciales; así el Juez de Control, conocerá sobre
el control de la legalidad de la detención, la formulación de la
imputación, el auto de vinculación a proceso, la investigación
complementaria, la imposición de medidas cautelares, la fijación
de la Litis procesal, la depuración de hechos, pruebas y derecho,
concluyendo su función con la emisión de un auto de apertura a
juicio oral, que deberá ser remitido al Juez o Tribunal de
enjuiciamiento; este segundo órgano jurisdiccional conocerá de
manera exclusiva de la etapa de juicio oral, presenciando el
debate de las partes y el desahogo de las pruebas, hasta la
emisión de una sentencia, que de resultar condenatoria se
enviará a un Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad,
el cual vigilará la ejecución de las consecuencias jurídicas
derivadas del delito impuestas por el órgano jurisdiccional de
juicio oral.

El auto de vinculación a proceso, es aquella figura procesal que


tiene por objeto la continuación de la investigación iniciada por el
Ministerio Público, con la oportunidad de que dicho órgano de
investigación solicite la imposición de las medidas cautelares para
el imputado cuando exista riesgo de que se sustraiga de la acción
de la justicia o cuando se pretenda proteger a las víctimas o
testigos. Además el citado auto de vinculación, cuyo sustento
constitucional es el artículo 19, tiene como efecto sentar la Litis
procesal, pues todo el procedimiento deberá de llevarse por los
hechos delictivos a que se hagan referencia en este auto.

El auto de apertura a juicio oral es el último acto realizado por el


Juez de Control en procedimiento ordinario, emitido en la llamada
“etapa intermedia” cuyo objeto es establecer el Juez o Tribunal de
juicio oral que será competente para conocer del juicio,
determinar los hechos materia del mismo, fijar las pruebas que
deberán ser desahogadas en la audiencia correspondiente, así
como las penas solicitadas por el Ministerio Público.
Así pues, admitido el “procedimiento abreviado” en cualquier
momento entre la emisión del auto de vinculación a proceso y el
dictado del auto de apertura a juicio oral, el Juez de Control
deberá escuchar al Ministerio Público, a la víctima u ofendido, a
su Asesor Jurídico, y después al abogado defensor, dejando al
último la exposición del acusado.[2]

Una vez efectuado lo anterior, en términos del artículo 206 del


citado Código, el Juez de Control procederá, en la misma
audiencia, a emitir su fallo, debiendo dar lectura y explicación
pública a la sentencia dentro del pazo de cuarenta y ocho horas,
explicando de forma concisa los motivos y fundamentos que tomó
en consideración.

Entre los beneficios para el acusado que acepte ser juzgado


conforme a este procedimiento abreviado, se precisa que cuando
no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito
por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado sea
sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda
de cinco años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes,
el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una
mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta
dos terceras partes de la pena mínima en el caso de delitos
culposos, de la pena de prisión que le correspondiere al delito por
el cual acusa.

Para los demás casos, el Ministerio Público podrá solicitar la


reducción de hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos
dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos
culposos, de la pena de prisión.
Respecto a la pena solicitada por el Ministerio Público se fijó la
regla imperativa de que no podrá imponerse una distinta o de
mayor alcance a la que fue solicitada por el Ministerio Público y
aceptada por el acusado, dejándose la tarea al Juez de fijar el
monto de la reparación del daño en los casos que así resulte
procedente.

2. SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO

Ahora bien, aun cuando el Código Nacional no establezca que en


todos los casos en los que se lleve un procedimiento abreviado la
sentencia deberá de ser condenatoria, resulta difícil considerar
algún caso en el que se emita de forma contraria, es decir, una
sentencia en sentido absolutorio.

Se afirma lo anterior, pues debe recordarse que entre los


requisitos de admisión del procedimiento abreviado están, por un
lado, que el acusado acepte los hechos que se le imputan, y por
el otro que existan elementos de convicción suficientes para
corroborar la acusación, siendo deber del Juez de Control verificar
que los elementos se encuentren debidamente integrados a la
carpeta de investigación previo a resolver sobre la autorización
del procedimiento.

Por lo tanto, el único camino aparente que el Código deja al


órgano jurisdiccional es el de dictar una sentencia en sentido
condenatorio.

En otra tónica, no se advierte que el capítulo correspondiente a


este tipo de procedimiento establezca los requisitos inherentes a
la emisión de la sentencia; es decir, no se precisó un marco
diferenciado en los aspectos y requisitos que debe contener la
sentencia emitida en el procedimiento abreviado, por lo que le son
aplicables en lo conducente las reglas relativas a la sentencia que
se dicta en la etapa de juicio oral.

Estos requisitos se encuentran en los artículos 67 al 72, que, por


tratarse de sentencia han de considerarse a la luz del artículo 403
de la legislación en cita, los cuales son:

1. La mención del Tribunal de enjuiciamiento y el nombre del Juez o los Jueces


que lo integran;
2. La fecha en que se dicta;

III. Identificación del acusado y la víctima u ofendido;

1. La enunciación de los hechos y de las circunstancias o elementos que hayan


sido objeto de la acusación y, en su caso, los daños y perjuicios reclamados, la
pretensión reparatoria y las defensas del imputado;
2. Una breve y sucinta descripción del contenido de la prueba;
3. La valoración de los medios de prueba que fundamenten las conclusiones
alcanzadas por el Tribunal de enjuiciamiento;

VII. Las razones que sirvieren para fundar la resolución;

VIII. La determinación y exposición clara, lógica y completa de


cada uno de los hechos y circunstancias que se consideren
probados y de la valoración de las pruebas que fundamenten
dichas conclusiones;
1. Los resolutivos de absolución o condena en los que, en su caso, el Tribunal de
enjuiciamiento se pronuncie sobre la reparación del daño y fije el monto de las
indemnizaciones correspondientes, y
2. La firma del Juez o de los integrantes del Tribunal de enjuiciamiento.

Respecto a los datos de prueba ofrecidos y expuestos ante el


Juez de control por el Ministerio Público, resulta claro que deben
contar con las características de idoneidad y pertinencia para
sustentar los hechos materia de la acusación. Ello implica que el
Juez al emitir la sentencia, aún en procedimiento abreviado,
requiere efectuar un proceso de valoración de los elementos de
convicción, para determinar si aquellos son suficientes para
demostrar la hipótesis fáctica expuesta por el órgano acusador.

Por otro lado, el Juez deberá de verificar si aquella hipótesis


fáctica resulta subsumible a la hipótesis normativa, revisando que
se satisfagan los elementos del delito correspondientes para así
poder emitir una sentencia condenatoria.

Es aquí en donde surge la problemática que exige la presente


investigación, pues como se refirió en la introducción, se
considera que no en todos los casos en los que se tramite un
abreviado, podrá afirmarse jurídicamente que se reunieron todos
los elementos constitutivos del delito; para un mejor
entendimiento, se sustentan breves consideraciones relativas a la
teoría del delito.

3. SOBRE LA TEORÍA DEL DELITO

De acuerdo con la teoría del delito, existen cuatro componentes


básicos que describen a todas las conductas que puedan
considerarse delictivas: la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad
y la culpabilidad. Para Claus Roxin toda conducta punible
presenta estos cuatro elementos comunes.[3]

El citado autor refiere que la acción es una conducta humana


significativa en el mundo exterior, que es dominada o al menos
dominable por la voluntad.[4] La conducta, puede ser dividida en
activa y omisiva, esta última a la vez clasificable en omisión
simple y comisión por omisión, segundo supuesto que se da
cuando un sujeto adquiere la calidad de garante y omite realizar
los actos que hubieran impedido la lesión al bien jurídico tutelado.
Dentro de las conductas de acción, se ha establecido también las
de omisión por comisión, cuando se interrumpe el nexo causal
salvador, sin embargo, no todas las legislaciones penales admiten
este tipo de realización delictiva.

Dicha conducta, activa u omisiva, deberá ser típica, es decir, que


ha de coincidir con una de las descripciones de los delitos que se
encuentran previstos por la parte especial del Código Penal o por
alguna ley especial exactamente aplicable al caso concreto. En
ese sentido, existen múltiples principios universales del derecho
penal que impactan la cuestión de la tipicidad, sobre todo desde
el punto de vista legislativo, pues de acuerdo con el principio de
legalidad la norma penal debe ser perfectamente aplicable al caso
concreto, ya que se encuentran prohibidas las interpretaciones
por analogía o por mayoría de razón.

Dentro del tipo penal pueden ubicarse tres elementos generales,


siendo estos los objetivos, los subjetivos y los normativos. Dentro
de los primeros se considera, entre otras cosas, el bien jurídico
tutelado, el objeto material, las calidades específicas de los
sujetos pasivos y activos, el nexo causal, el grado de ejecución, el
tipo de resultado (material, formal o de peligro), etcétera. Los
elementos subjetivos, que desde el finalismo forman parte del
tipo, se han dividido de manera genérica en el dolo, la
imprudencia y los elementos subjetivos distintos al dolo. En
cuando a los elementos normativos serán aquellos que para su
entendimiento requerirán de la remisión a un apartado del texto
normativo aplicable o de elementos culturales o relativos a una
determinada ciencia.

Por otra parte, se dice que una conducta es antijurídica cuando


no concurre a su favor ninguna causa de justificación. Es decir,
que per se las conductas típicas ya son contrarias a un orden
jurídico, sin embargo, existen determinados supuestos en los que
la conducta estará justificada y por ello no será constitutiva de un
delito ya que no se actualizaría la antijuridicidad. Estos supuestos
están determinados por el orden jurídico, considerándose de
manera genérica cinco: consentimiento, legítima defensa,
cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho y estado de
necesidad justificante.

Por último, señala Claus Roxin, la acción típica y antijurídica ha


de ser culpable, refiriéndose a la capacidad de reproche del autor,
debiendo acreditarse la imputabilidad o capacidad de
culpabilidad.[5] Se ha establecido que existen diversas causas
que afectan la culpabilidad, entre ellas la inimputabilidad, la no
exigibilidad de otra conducta, el estado de necesidad exculpante y
el error de prohibición. La culpabilidad es un requisito
indispensable para poder imponer penas, ya que ante su
ausencia únicamente podrán imponerse medidas de seguridad,
como es el caso de los adolescentes o personas con alguna
discapacidad mental.

Vistas las causas que extinguen la culpabilidad y la antijuridicidad,


también las hay respecto a la tipicidad y a la conducta. Las
causas que destruyen el tipo son la atipicidad (ausencia de
alguno de los elementos) y el error de tipo.

En lo que hace a la conducta, esta se excluye cuando se


actualiza una vis absoluta o fuerza física irresistible y ante los
movimientos reflejos. La primera se refiere a una fuerza externa
ajena a la voluntad del sujeto que lo conduce involuntariamente a
lesionar el bien jurídico. La segunda se refiere a un acto propio
del individuo pero de carácter incontrolable que le conduce a
generar la lesión al bien jurídico.

Por extraño que parezca, el Código adjetivo mexicano introduce


en su cuerpo normativo las causas de exclusión del delito, que
normalmente se encuentran dentro del Código sustantivo; en el
artículo 405 al referirse a la sentencia absolutoria, el Código
Nacional, señala la obligación del Tribunal de enjuiciamiento de
determinar la causa de exclusión del delito, dando como
referencia las causas de atipicidad, de justificación o
inculpabilidad, bajo los rubros siguientes:

1. Son causas de atipicidad: la ausencia de voluntad o de conducta, la falta de


alguno de los elementos del tipo penal, el consentimiento de la víctima que
recaiga sobre algún bien jurídico disponible, el error de tipo vencible que
recaiga sobre algún elemento del tipo penal que no admita, de acuerdo con el
catálogo de delitos susceptibles de configurarse de forma culposa previsto en la
legislación penal aplicable, así como el error de tipo invencible;
2. Son causas de justificación: el consentimiento presunto, la legítima defensa, el
estado de necesidad justificante, el ejercicio de un derecho y el cumplimiento
de un deber, o

III. Son causas de inculpabilidad: el error de prohibición


invencible, el estado de necesidad disculpante, la inimputabilidad,
y la inexigibilidad de otra conducta.

Para la imposición de las penas se ha hablado de dos juicios de


desvalor, uno referente al injusto, integrado por la acción típica y
antijurídica y otro a la culpabilidad. Así la labor del juzgador en la
determinación de las penas y medidas de seguridad, radica
esencialmente en graduar el injusto por un lado, referente a las
circunstancias relativas al hecho concreto, y la culpabilidad por el
otro, referente a la capacidad de reproche relativa a las
circunstancias particulares del delincuente.

Francisco Muñoz Conde nos dice que la frustración de


expectativas inherentes a la comisión de un delito se contempla
en la actual ciencia del derecho penal desde una doble
perspectiva que se presenta como un juicio de desvalor que recae
sobre el acto o hecho prohibido y como un juicio de desvalor que
se hace del autor de ese hecho. Agrega que al juicio de desvalor
sobre el hecho se le llama injusto o antijuridicidad y al juicio de
desvalor que recae sobre al autor se le llama culpabilidad.[6]

Evidentemente el procedimiento abreviado escapa en cierta


medida de estos juicios de desvalor, máxime cuando la
imposición de las penas y medidas de seguridad no tendrá como
base la fijación del grado de culpabilidad, sino que partirá de la
solicitud efectuada por el Ministerio Público, no pudiendo el
juzgador exceder de la misma ni variar su naturaleza.

Pero la problemática realmente se presenta al considerar que el


Juez requiere, para determinar la procedencia de una condena,
justificar los elementos estructurales del delito, ya que el sustento
de su fundamentación tendrá como génesis la exposición
efectuada por el Ministerio Público, tanto en lo referente a los
hechos concretos por los cuales pretende que se le imponga una
consecuencia jurídica al sujeto, como respecto a los elementos de
convicción que obran en la carpeta de investigación con la que
cuenta el fiscal. Cabe precisar que el Juez de control no tiene a la
mano la carpeta de investigación ni puede directamente apreciar
los registros de la investigación que obran en la misma, sino que
su actuar decisivo se sustenta únicamente en lo que las partes le
expongan en la audiencia.

4. CONFLICTO ENTRE LA TEORÍA DEL DELITO

Y LA SENTENCIA CONDENATORIA EN EL PROCEDIMIENTO


ABREVIADO

En los términos anteriores, aparentemente el Juez de control no


tendría inconveniente en establecer positivamente que el actuar
del sujeto acusado, consistió en una conducta activa o pasiva y
que es típica, pues encuadra necesariamente en la hipótesis
normativa. Lo anterior quedaría sustentado al escuchar que el
fiscal precise que el sujeto A causó lesiones en el sujeto B, lo que
quedó acreditado mediante los datos de prueba 1, 2, 3 y 4 y que
por tanto el sujeto A merece la pena y las medidas de seguridad
que solicita el Ministerio Público así como el pago de la
reparación del daño, y por lo tanto es condenado.

Sin embargo, consideró que sería necesario cuestionarse si el


elemento del delito consistente en la antijuridicidad amerita un
simple análisis en contrario por parte del Juzgador, en el sentido
de afirmar que toda vez que no se invocó ninguna causa de
justificación se tiene a la conducta típica como antijurídica, o
requiere de un estudio más profundo al respecto.

Señala Enrique Bacigalupo:

“…En la práctica esto se traduce en que la pregunta por la


antijuricidad es en realidad una pregunta por la eventual
justificación de una acción típica: “la teoría de la antijuricidad es
en la praxis una teoría de la adecuación al derecho, es decir, una
exposición de aquellos hechos que, a pesar de la realización del
tipo, no son antijurídicos en el caso concreto y, por lo tanto,
irrelevantes para el derecho penal” (MAURACH, Deutsches
Strafrecht, 4a ed., 1971, p. 284). En consecuencia, es incorrecto
plantear el problema de la antijuricidad antes de haber dado una
respuesta afirmativa a la cuestión de la tipicidad.

La antijuricidad se da o no se da: un hecho típico está justificado


o no lo está; fue cometido en legítima defensa o no. Por lo tanto,
no hay grados de antijuricidad: los hechos no pueden ser,
comparativamente considerados, más o menos antijurídicos. Lo
que sí puede ofrecer distintos grados (de gravedad) es lo ilícito en
su conjunto: un hecho ilícito (típico y no justificado) puede ser
más o menos grave (por ejemplo, por la forma en que fue
cometido, (Código Penal español art. 406, Io) o por la intensidad
del dolo (Código Penal español arts. 418 y 419)…”[7]

Desde mi punto de vista, afirmar que una conducta es antijurídica


conduce a un análisis previo de las circunstancias que rodean los
hechos acusados, lo cual sería factible con un alto grado de
certeza si el juzgador tuviera a la mano todos los actos de
investigación que obran registrados en la carpeta de
investigación.

Sin embargo, se insiste en que en el procedimiento abreviado el


Juez de control únicamente tiene conocimiento de lo que las
partes le invocan; con mayor enfoque a lo que el Ministerio
Público le expone desde la solicitud de propio procedimiento en
donde debe de justificar que los elementos de convicción con los
que cuenta sean suficientes, cualitativamente, para acreditar la
acusación.

Ante este panorama se corre el riesgo de que el Ministerio


Público omita determinados datos de prueba que hubieren
resultado idóneos para establecer una causa de justificación; o
bien, que el propio Ministerio Público evite investigar una
determinada línea que condujera a determinar si en efecto existió
una causa de justificación.

Por ejemplo, retomando el ejemplo invocado en párrafos


procedentes, si el Ministerio Público en su discurso expone ante
el Juez de control que A lesionó a B, y que como prueba de ello
existen los datos consistentes en 1, 2, 3 y 4; a lo que se agrega
que en la tramitación del procedimiento abreviado A admite los
hechos que se le imputan, entonces el Juez deberá emitir un fallo
condenatorio y afirmar las penas y medidas de seguridad
solicitadas.

Pero qué sucede cuando no existe ningún motivo lógico por el


cual A lesionara a B; es decir, no se cuenta con los motivos que
impulsaron a A para delinquir en ese sentido. Recuérdese que
uno de los objetos del proceso es el esclarecimiento de los
hechos (Cfr: art. 20, A, I), mismo que no sólo es para la autoridad
jurisdiccional sino también para el Ministerio Público. Entonces el
deber de conocer en un abreviado estos supuestos debe ser un
requisito indispensable para tener por satisfechos este objeto,
máxime cuando no habrá desahogo de pruebas propiamente en
un juicio oral, ni la oportunidad de contradecirlas, sino que todo se
basará en los registros de la investigación efectuada por el
Ministerio Público.

Supongamos que A es una mujer y B es su esposo. A tiene tres


meses de embarazo y un hijo de cuatro años de edad; es traída
ante el Juez de control, solicitando el procedimiento abreviado, en
virtud de que una mañana A tomó un arma de fuego y la activó
sobre la cabeza de B mientras este último dormía. Existen
registros de la investigación que demuestran que B fue privado de
la vida mediante un disparo por arma de fuego, además se
encontró un arma de fuego en la escena del crimen, que resultó
ser coincidente con la bala encontrada en la cabeza de B; el arma
tenía las huellas dactilares de A, y las manos de A tenían indicios
científicos de haber disparado un arma de fuego; y en la
tramitación del abreviado A acepta que aquella mañana activó un
arma de fuego en contra de B.

¿Sería suficiente lo anterior para considerar que existió una


conducta típica, antijurídica y culpable? ¿Realmente podría
afirmarse que se ha llegado al esclarecimiento de los hechos?

Desde mi punto de vista la respuesta es negativa, pues si bien se


acredita la existencia de una conducta activa y que posiblemente
sea típica, no se justifica la antijuridicidad, ya que no se
demuestra la inexistencia de una causa de justificación, sobre
todo en un panorama como el planteado. Tampoco se acredita la
culpabilidad, pues se desconoce si realmente A era sujeto de
reproche penal o quizás se encontraba ante un error de
prohibición al considerar, erróneamente, que su conducta se
encontraba justificada.

En el mismo ejemplo, A sabe que B, su esposo, se encuentra en


un largo viaje de negocios, por lo que A duerme en casa de su
madre; aquella mañana al regresar a su domicilio encuentra a una
persona recostada en la cama de su cuarto; atemorizada
pensando que es un sujeto extraño, pues su esposo está fuera de
la ciudad, toma el arma de fuego que su esposo tiene en la casa,
se acerca a la habitación y ante la reacción del sujeto, A activa el
arma de fuego disparándole en la cabeza a quien cree que va a
agredirla, para luego identificar que realmente el sujeto se trataba
de B quien regresó una noche anterior y pretendía darle la
sorpresa a A; en ese escenario A entra en un estado depresivo y
lo único que quiere es que se le castigue por su error, por lo que
pide a su defensa que su juicio sea lo más rápido posible,
pactándose el abreviado con el Ministerio Público.

Por lo tanto, la labor del Juzgador, en este tipo de casos en los


que se desconoce el móvil del delito, las razones que impulsan a
delinquir a una persona, debe ser mucho más proactiva y ante un
estado de incertidumbre en los hechos, debe rechazar la
admisión del procedimiento abreviado y requerir que se continúe
la investigación, pues la política criminal no sólo descansa en la
optimización de los procedimientos concernientes al derecho
penal, sino que lo anterior va de la mano con la tarea de abatir la
delincuencia, evitar la impunidad, y esclarecer los hechos de
manera objetiva.

Luigi Ferrajoli critica este tipo de procedimientos en su


obra Derechos y Garantías, al señalar:

“…Ninguna mayoría puede hacer verdadero lo que es falso, o


falso lo que es verdadero, ni, por tanto, legitimar con su consenso
una condena infundada por haber sido decidida sin pruebas. Por
eso me parecen inaceptables y peligrosas para las garantías del
justo proceso y, sobre todo, del proceso penal las doctrinas
«consensualistas» y «discursivas» de la verdad que —nacidas en
el contexto de disciplinas muy diferentes, como la filosofía de las
ciencias naturales (Kuhn), o la filosofía moral o política
(Habermas)— algunos penalistas y procesalistas querrían
importar ahora en el proceso penal, quizá para justificación de
esas instituciones aberrantes que son las negociaciones sobre la
pena. En efecto, ningún consenso —ni el de la mayoría, ni el del
imputado— puede valer como criterio de formación de la
prueba…”[8]

En ese sentido, la justicia negociada a través de un procedimiento


abreviado no puede ser desmedida y carente de límites, sino que
implica una gran responsabilidad para el Juzgador en el sentido
de que tendrá que verificar las condiciones en las que se dan los
supuestos y nunca perder la línea toral de su labor y objeto rector
del proceso penal que es lograr el esclarecimiento de los hechos.
Desde el punto de vista legislativo la exigencia en el
procedimiento abreviado no debería ser únicamente la aceptación
de los hechos acusados por parte del imputado, sino exigir su
declaración sobre los hechos (lo que aproximaría el proceso a la
verdad) y una vez escuchada la misma entonces verificar si es
concordante con la acusación efectuada.

REFERENCIAS

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (DOF)

Código Nacional de Procedimientos Penales (DOF)

BIBLIOGRÁFICAS

1. BACIGALUPO, Enrique. Manual de Derecho Penal. Primera Edición. Santa Fe


de Bogotá. Editorial Temis S.A. 1996.
2. FERRAJOLI, Luigi. Derechos y Garantías. La ley del más débil. Cuarta Edición.
Traducción de Perfecto Andrés Ibañez y Andrea Greppi. Roma. Editorial Trotta,
S.A. 2004.
3. MUÑOZ CONDE, Francisco. Introducción al Derecho Penal. Segunda Edición.
Buenos Aires. Editorial B de F. 2001.
4. ROXIN, Claus. Derecho Penal Parte General. Tomo I. Fundamentos. La
Estructura de la Teoría del Delito. Primera Edición. Madrid. Editorial Civitas.
1997.

[1] En términos del artículo 261 del mismo Código adjetivo, el dato
de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio
de convicción aun no desahogado ante el órgano jurisdiccional,
que se advierta idóneo y pertinente para establecer
razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable
participación del imputado.

[2] Artículo 205. Trámite del procedimiento

Una vez que el Ministerio Público ha realizado la solicitud del


procedimiento abreviado y expuesto la acusación con los datos
de prueba respectivos, el Juez de control resolverá la oposición
que hubiere expresado la víctima u ofendido, observará el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 201,
fracción III, correspondientes al imputado y verificará que los
elementos de convicción que sustenten la acusación se
encuentren debidamente integrados en la carpeta de
investigación, previo a resolver sobre la autorización del
procedimiento abreviado.

Una vez que el Juez de control haya autorizado dar trámite al


procedimiento abreviado, escuchará al Ministerio Público, a la
víctima u ofendido o a su Asesor jurídico, de estar presentes y
después a la defensa; en todo caso, la exposición final
corresponderá siempre al acusado.
[3] ROXIN, Claus. Derecho Penal Parte General. Tomo I.
Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. Primera
Edición. Madrid. Editorial Civitas. 1997. P. 194.

[4] Idem.

[5] Ídem. P. 195.

[6] MUÑOZ CONDE, Francisco. Introducción al Derecho Penal.


Segunda Edición. Buenos Aires. Editorial B de F. 2001. P. 65.

[7] BACIGALUPO, Enrique. Manual de Derecho Penal. Primera


Edición. Santa Fe de Bogotá. Editorial Temis S.A. 1996. P. 89

[8] FERRAJOLI, Luigi. Derechos y Garantías. La ley del más


débil. Cuarta Edición. Traducción de Perfecto Andrés Ibañez y
Andrea Greppi. Roma. Editorial Trotta, S.A. 2004. P. 27

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José Christian Pérez Flores

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