Los Acuerdos Sociales Irregulares
Los Acuerdos Sociales Irregulares
Los Acuerdos Sociales Irregulares
25 de enero de 2018
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«muchas cosas útiles no existirían si todos los pecados se prohibieran y se les ado-
saran castigos».
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No obstante, de acuerdos «patentemente nulos» vuelve a hablar la RDGRN de 26
de octubre de 2016
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V., Jesús Alfaro, Bosquejo de una teoría de la personalidad jurídica, en Almacén de
Derecho, 2018, http://almacendederecho.org/bosquejo-una-teoria-la-personalidad-juridica/
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En concreto, el control registral de la validez de los acuerdos sociales, tal como se
practica por nuestro Registro Mercantil es contrario a las previsiones de la Directiva en
lo que se refiere a la nulidad de sociedades. Según el art. 11 a) de la Directiva sólo un
juez puede declarar la nulidad de una sociedad. Y la regulación correspondiente es
aplicable, según prevé el art. 108 de la Directiva a la fusión, el art. 153 a la escisión y,
según se admite generalizadamente al aumento de capital. En el caso de la fusión y
escisión, sin embargo, se permite que se declare la nulidad de la fusión o escisión por
una autoridad administrativa siempre que haya recurso judicial, una regla semejante no
existe, sin embargo, para la nulidad de la constitución de la sociedad o, por analogía,
para el aumento de capital que es un caso de «constitución parcial» de la sociedad v.,
Jesús Alfaro, El contrato de suscripción de un aumento de capital, Almacén de Dere-
cho, 2017, disponible en http://almacendederecho.org/contrato-suscripcion-aumento-
capital/ , Jesús Alfaro, La doctrina de la sociedad de hecho (sociedad nula) y los
aumentos de capital, Almacen de Derecho, 2015, http://almacendederecho.org/la-doc-
trina-de-la-sociedad-de-hecho-sociedad-nula-y-los-aumentos-de-capital/ ; Jesús Alfa-
ro, La sociedad nula (i): naturaleza jurídica, Almacén de Derecho, 2018,
http://almacendederecho.org/la-sociedad-nula-naturaleza-juridica/; Jesús Alfaro, La
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Como explica inmejorablemente Paz-Ares, (La reforma del registro mercantil,
1990, Boletín del Ministerio de Justicia, http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/
1292344069241?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposi-
tion&blobheadername2=EstudioDoctrinal&blobheadervalue1=attachment%3B+filena
me%3D1990_1556.pdf&blobheadervalue2=1288777459041 «Si el contenido del Regis-
tro mercantil se presume íntegro y exacto, la publicidad negativa, que se funda en el
tacere registral, protege al tercero frente al riesgo de que el contenido del registro no
sea íntegro, y la publicidad positiva, que se funda en el —decire falsus— del registro, lo
protege frente al riesgo de inexactitud de los asientos regístrales. Porque se funda en el
silencio, es negativo el primer efecto de la publicidad; porque se funda en el decir del
registro, es positivo el segundo efecto de la publicidad»
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éste tenía poder para vincular a su principal más allá de los límites ins-
critos en el registro.
Pero esto no quiere decir que el registro perjudique al tercero y,
por tanto, beneficie al que inscribe. Significa, simplemente, que la carga
de la prueba respecto del poder de alguien para vincular al principal,
esto es, al comerciante individual en este caso, corresponde al que con-
trata con un apoderado, como es el caso, en general, en la contratación
civil: si Tania contrata con Arancha que le dice o hace ver que lo hace
por cuenta de Pilar, Tania hará bien en exigir la exhibición del poder
correspondiente si quiere que Pilar quede vinculada. Naturalmente, si
Pilar ha creado de manera imputable la apariencia de que Arancha es su
factor y Tania ha confiado en dicha apariencia, Pilar no podrá oponer la
limitación en el poder de Arancha. El Registro es así, un registro de
poderes.
Este razonamiento es aplicable a cualesquiera acuerdos sociales de
sociedades anónimas o limitadas cuya inscripción es obligatoria (y a
todas las cláusulas estatutarias por mor de la inscripción obligatoria de
los estatutos sociales completos). La única diferencia con los dos ejem-
plos de escuela es que los dos ejemplos se refieren a la función funda-
mental de un registro como el Registro Mercantil: determinar qué
patrimonios quedan vinculados por la actuación de un sujeto. El Regis-
tro Mercantil identifica los patrimonios responsables y a aquellos que
pueden vincular esos patrimonios con terceros cuando, como dicen
Arruñada y otros, se produce una separación entre la propiedad de
un patrimonio y el control sobre el mismo, bien porque se utilice un
mandatario, agente, comisionista etc dotado de poder de representación,
bien porque se trate de patrimonios personificados (personas jurídicas)
cuyo control se pone por la Ley o por el contrato que dio lugar a la per-
sonificación patrimonial en manos de un tercero, normalmente, el órga-
no de administración de dicho patrimonio personificado6.
En el primer ejemplo, el Registro Mercantil, el patrimonio identifica-
do como responsable de la deuda de la sociedad colectiva es el del socio
colectivo que figura –erróneamente– como tal en el Registro. En el
segundo ejemplo, el patrimonio identificado como (no) responsable es el
del comerciante individual del que el factor figura como dependiente.
6
Arruñada, Benito and Zanarone, Giorgio and Garoupa, Nuno M., Property Rights
in Sequential Exchange (November 21, 2017). Disponible en https://ssrn.com/
abstract=3075131; v., al respecto, Alfaro, Jesús, La seguridad del tráfico para facilitar las
transacciones impersonales, Almacén de Derecho 2018, http://almacendederecho.org/la-
seguridad-del-trafico-facilitar-las-transacciones-impersonales/
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Así pues, dado que la calificación negativa tiene como único efecto
la no inscripción, habría de seguirse que, en realidad, los acuerdos y las
cláusulas estatutarias inscribibles pero que no son inscritas porque se
deniega la inscripción no devienen nulas, simplemente, no jugará res-
pecto de ellas el principio de publicidad registral. Imaginemos, por
ejemplo, que los socios acuerdan un aumento de capital que, una vez
ejecutado, se lleva al Registro para su inscripción y la modificación
correspondiente de la cifra de capital en los estatutos. Si el registrador
deniega la inscripción y los administradores deciden abandonar la idea
de inscripción, el aumento de capital no ha desaparecido del mundo jurí-
dico. Las acciones o participaciones creadas como consecuencia de la
suscripción o asunción de las mismas son reales y los suscriptores son
socios de la sociedad. Los terceros pueden invocar la realidad del
aumento de capital, por ejemplo, a efectos de exigir responsabilidad a
los administradores por las deudas sociales por encontrarse la sociedad
en causa de disolución (art. 367 LSC) si conocen de la existencia del
aumento de capital; los administradores podrán exigir el desembolso
aplazado etc. Si la sociedad ha derogado el derecho de separación ex art.
348 bis LSC, los socios no podrán alegarlo aunque la modificación esta-
tutaria no haya sido inscrita porque el registrador haya considerado que
el precepto legal es imperativo7.
Pero las cosas no son tan sencillas. En primer lugar, hay numerosas
inscripciones –como las de las modificaciones estructurales– que son
constitutivas y, por tanto, que es impensable que su completamiento no
culmine en la inscripción registral. Basta pensar en las dislocaciones fis-
cales, laborales y, en general, de relaciones con terceros que la falta de
inscripción de una fusión o una escisión provocaría. En segundo lugar,
y con carácter general, cuando unos acuerdos sociales o unas cláusu-
las estatutarias no se inscriben, interpretar la voluntad de la socie-
dad se torna difícil. Si los socios –o los administradores– desisten de la
inscripción o han autorizado la inscripción parcial ¿qué ocurre con el
acuerdo o con la parte del acuerdo no inscrita? ¿Hay que entender que
la voluntad societaria es la de «renunciar» a tales acuerdos o pactos esta-
tutarios? Por ejemplo, en el caso decidido por la DGRN en
la Resolución de 20 de diciembre de 2017 ¿debemos entender que los
socios han acordado que la convocatoria de la junta deba hacerse
7
Aurora Campins Vargas/Jesús Alfaro Águila-Real, Abuso de la mayoría en el reparto
de dividendos y derecho de separación del socio en las sociedades de capital, Liber Amico-
rum Juan Luis Iglesias. Civitas, 2014, disponible en https://www.cuatrecasas.com//media_
repository/gabinete/publicaciones/docs/1400077396es.pdf
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El efecto de la inscripción «constitutiva» es, en realidad, «la irreversibilidad de la
fusión, pues la infracción se ha cometido, y esta no se borra, pero será imposible dar
marcha atrás en la fusión inscrita, sin otro remedio que el puramente indemnizatorio»
Ricardo Cabanas, Una arcadia registral: inscripción constitutiva y convalidante de la
fusión, Notario del siglo XXI, nº 51, 2013, http://www.elnotario.es/academia-matriten-
se-del-notariado/3544-una-arcadia-registral-inscripcion-constitutiva-y-convalidante-de-
la-fusion
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V., también la RDGRN de 20 de junio de 2017 en la que se deniega la inscripción
de una fusión acordada por unanimidad de los socios de ambas sociedades por defec-
tos en las comunicaciones a los trabajadores y a acreedores, defectos, nuevamente, que
no darían nunca lugar a la nulidad de la fusión. V., un comentario a esta resolución en
Jesús Alfaro, Sevillanas de Fusión, en Derecho Mercantil, 2017, disponible en
https://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2017/07/sevillanas-de-fusion.html
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A este respecto, lo que se ha analizado es si el Estado puede obligar a los particu-
lares a «publicar» información relativa a su actividad, esto es, si la obligación de inscri-
bir –o de depositar las cuentas– constituye una injerencia en el derecho a la
autodeterminación informativa de los particulares, en la medida en que el Registro Mer-
cantil es un registro público para acceder a cuyo contenido no es necesaria la alegación
de ninguna clase de interés v., Cándido Paz-Ares, Reforma, p 1314
11
Desde la imposibilidad de inscribir actos o contratos para cuya eficacia la inscrip-
ción es constitutiva hasta la imposición de sanciones administrativas o la imposibilidad
de llevar a cabo transmisiones de bienes u operaciones mercantiles.
12
Que el legislador haya abusado de la nulidad «de pleno derecho» o, lo que es lo
mismo en el caso de las sociedades, de la disolución de pleno derecho no es un consue-
lo. Debe, más bien, ponernos alerta sobre la influencia de la ideología hipotecarista sobre
el legislador. V., Aurora Campins, Sobre la disolución de pleno derecho de las sociedades
profesionales no adaptadas, Almacén de Derecho, 2017, http://almacendederecho.org/
la-disolucion-pleno-derecho-las-sociedades-profesionales-no-adaptadas/, v., la exposi-
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ción clásica de Garrigues, Curso de Derecho Mercantil, I, 1976, p 701 donde trata de dar
sentido de lo que es de inscripción obligatoria aduciendo que «la finalidad inmediata (de
la publicidad registral)… es la de dar certidumbre a las relaciones de responsabilidad»
y, por esta razón, concluye que las consecuencias prácticas del principio de publicidad
«son más favorables al comerciante que al público en general» (p 702).
13
El Registro Mercantil español es una herramienta muy cara para las funciones que
realiza. Ricardo Cabanas publicó un libro titulado «Inscripción y personalidad jurídica:
una lectura mercantil a la luz de la Constitución y la legislación de asociaciones» (Con-
sejo General del Notariado, 2009) en el que defendía, básicamente, que la Constitución
–art. 22.3: registro de asociaciones «a los solos efectos de publicidad»– obliga a limitar
muy estrictamente las razones por las que la Administración pública que gestiona los
registros de sociedades puede denegar la inscripción de actos y contratos en ellos. A la
vez, examinaba la doctrina de la DGRN resolviendo recursos gubernativos contra califi-
caciones de los Registradores mercantiles y demostraba cómo la calificación ha limitado
la autonomía privada y la libertad de autoorganización de las sociedades sin mucha jus-
tificación. V., también, José Luis de Castro, «La estabilidad de los acuerdos sociales. Los
límites de la calificación del Registrador mercantil respecto a la validez de los acuerdos
de los órganos de las sociedades de capital (Comentario a la Resolución de la DGRN de
28 de Agosto de 2013) Revista de Derecho Mercantil 293 Julio-Septiembre 2014.
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ga a éstos a soportar una carga para que sus actos produzcan plenos efec-
tos. En la medida en que dichos actos constituyen expresión del libre
desarrollo de la personalidad de los individuos y ejercicio de sus dere-
chos fundamentales, estas cargas han de someterse al juicio de propor-
cionalidad. Del mismo modo que el legislador no puede imponer cargas
a los ciudadanos que sean desproporcionadas en sentido amplio o estric-
to, la Administración no puede hacer más oneroso de lo que sea estric-
tamente necesario de acuerdo con la política de la Ley el levantamiento
de esas cargas por los particulares14.
14
Tiene razón Álvarez-Sala cuando propugna limitar estrictamente el contenido del
registro a las informaciones que tienen valor jurídico dado el efecto amplificativo que
tiene sobre la interpretación hipotecarista del art. 18.2 C de c, Juan Álvarez-Sala, Nue-
vas perspectivas de la publicidad registral, Madrid 2006, pp 26-27
15
Para que vean que la historia se repite, observen lo que está ocurriendo con el
depósito de cuentas. La obligación de depositar las cuentas en el registro mercantil tiene
una función clara de publicidad noticia, se trata de reducir los costes de cualquier terce-
ro de evaluar la solvencia de las sociedades con las que puede hacer negocios. Pues bien,
la ideología hipotecarista ha llevado a que, crecientemente, las facultades del Registra-
dor en relación con la denegación del depósito no hayan hecho sino incrementarse. Y se
deniega el depósito por razones que no tienen nada que ver con las normas legales que
regulan éste. Sospechamos que algo semejante ocurrió con los estatutos sociales. Histó-
ricamente –no lo hemos comprobado– éstos se depositaban en el Registro Mercantil
(como se depositan en el registro de asociaciones o de cooperativas) pero la ideología
hipotecarista debió de llevar a afirmar que, al igual que los títulos de propiedad se cali-
fican por el registrador, también los estatutos sociales debían ser objeto de calificación.
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V., con más indicaciones, Jesús Alfaro, Una breve historia de la sociedad anónima
y el comercio transoceánico, Almacén de Derecho, 2016 http://almacendederecho.org/
una-breve-historia-la-sociedad-anonima-comercio-transoceanico/
17
Es conocido que nuestro Código de Comercio de 1885 no incluyó, entre los tipos
societarios, la sociedad de responsabilidad limitada. Lo que no es tan conocido es que,
en la discusión parlamentaria del Código, se abordó con profusión la cuestión y que se
decidió mantener la redacción de la Comisión del Congreso en la que no se incluían más
que los tipos de la colectiva, la comanditaria y la anónima o sociedad por acciones. V.,
Carlos Prieto (RDM 1968, p 215 ss que reproduce el debate parlamentario sobre la
«sociedad colectiva de responsabilidad limitada» y al respecto Jesús Alfaro, La sociedad
colectiva de responsabilidad limitada. Sobre la aparición en el panorama de los tipos
societarios de la sociedad limitada v., Timothy W. Guinnane/Susana Martínez-Rodrí-
guez, Flexibility in Spanish Company Law, 1885-1936, 2014. Para la aparición de la
GmbH alemana y de la limited o private companies en Inglaterra, v., la excelente expo-
sición de Fleischer, Holger, Die geschlossene Kapitalgesellschaft im Rechtsvergleich
–Vorüberlegungen zu einer internationalen Entwicklungs– und Ideengeschichte (Closed
Corporations in Comparative Perspective). ZGR 45(2016), pp. 36-83, Disponible en
SSRN: https://ssrn.com/abstract=2818243
18
La «nueva» sociedad limitada condenó a la marginalidad a la sociedad colectiva,
esto es, no competía directamente con la sociedad anónima sino con las sociedades de
personas y los motivos que llevaron a muchos pequeños empresarios a constituirlas fue,
según los autores, no tanto acceder al beneficio de la responsabilidad limitada como evi-
tar la terminación de las sociedades de personas por denuncia unilateral por cualquiera
de los socios, regla princeps de éstas que garantiza, como hemos explicado en otras oca-
siones, el equilibrio que resulta de la regla de la unanimidad reduciendo los incentivos
para que se adopten conductas estratégicas tanto por parte de la mayoría como de la
minoría. «Una diferencia interesante es que las SRL solían tener una duración indeter-
minada con más frecuencia que las colectivas». Guinnane/Martínez-Rodríguez, Flexibi-
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lity., Más información sobre la prevalencia de unos u otros tipos sociales en el paso del
siglo XIX al XX, en Jesús Alfaro, El reconocimiento de la personalidad jurídica en la
construcción del Derecho de Sociedades, Indret, 2016, nota 205
19
Recuérdense las palabras de Adam Smith o de Ihering sobre la sociedad anónima.
V., Ireland, Paddy, Limited Liability, Shareholder Rights and Corporate Irresponsibi-
lity (2007). 34 Cambridge Journal of Economics (2010), 837-856 y respecto de este tra-
bajo v., Jesús Alfaro, El costoso y lento triunfo de la sociedad anónima, 2016, disponible
en http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2016/11/el-costoso-y-lento-triunfo-
de-la.html Respecto de Adam Smith y las sociedades anónimas v., Jesús Alfaro, Los
monopolios privados (de la violencia) son más brutales que los públicos, 2014 disponi-
ble en http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2014/07/los-monopolios-priva-
dos-de-la-violencia.html y la opinión de Ihering »La sociedad por acciones, en su forma
actual, es una de las instituciones más imperfectas y más funestas de todo nuestro dere-
cho… las maldiciones que nos han traído las sociedades por acciones, son enormemen-
te mayores que las bendiciones… si los efectos devastadores de las sociedades por
acciones se hubiesen limitado a los participantes directos, se podría uno consolar
diciendo que habrían debido ser más previsores, aunque la estupidez, sin embargo, no
da título jurídico para engañar, ni la imprevisión para robar. Pero ha sido comprometi-
da la sociedad entera al mismo tiempo. Las sociedades por acciones han conseguido
conmover el equilibrio económico en que se basa el ordenamiento entero». Rudolf Ihe-
ring, EL fin en el Derecho, pp 171-174 citado por J. Mª. GONDRA, «El control del poder
de los directivos de las grandes corporaciones» RDM 2008, p 845
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V., el discurso del Ministro Ruiz Zorrilla con ocasión del debate parlamentario de
la Ley de Sociedades de 1869 en Jesús Alfaro, La historia de la sociedad anónima ale-
mana, 2017 disponible en https://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2017/12/la-
historia-de-la-sociedad-anonima.html#more «sino, en todo caso, sobre los hombres de
negocios por su excesivo ardimiento y su precipitación, sobre el público por su ligereza
y su injustificable confianza, sobre la revolución (se refiere a la de 1868) por el pánico
que causara… que en cuanto a la sociedad anónima, no tiene ella por objeto crear de
la nada, ni convertir en bueno un negocio malo… y si sólo reconcentrar y poner en
movimiento los capitales con la mayor economía posible… Lo que con semejante legis-
lación (la restrictiva de 1848) antieconómica se consigue es poner tras al comercio y a
la industria, anular el espíritu de asociación, dificultar la constitución de las compañí-
as bajo principios racionales y justos, adormir a los accionistas en una mortal confian-
za, sustituir al celo verdaderamente interesado el celo oficial, matar la educación del
pueblo, educación que sólo con la práctica y la experiencia se consigue, y acostumbrar,
en fin, a los ciudadanos a vivir en perpetua tutela, sin que al menos la protección
administrativa les libre de despertar un día o inicuamente despojados o arruinados en
buena ley y con todos los requisitos reglamentarios por causa de malos negocios o por
una de esas crisis a las que ni los Gobiernos ni los particulares pueden oponerse
jamás…. No basta la libertad para impedir quiebras y prevenir crisis, porque en la aso-
ciación como en todo lo humano existen males inevitables; pero dentro de la libertad y
no en un espíritu reglamentario deben buscarse los remedios a esos males. Libertad es
la primera condición; organización, libre sí, pero organización al fin, es la segunda.
Aprendan los accionistas lo que es una compañía por acciones, aprendan cuáles son sus
derechos y sus deberes, elijan con conciencia plena de lo que hacen sus directores y sus
Consejos de administración, exijan publicidad en los actos y responsabilidad en los
mandatarios…»
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Según estadísticas oficiales de la Hacienda pública alemana, en 2016 había sólo 7732
sociedades anónimas (el número se elevó rápidamente desde comienzos del siglo XXI
como consecuencia de las reformas legislativas que flexibilizaron el tipo societario para
descender de nuevo en los últimos años). Para la comparación, había más de 200.000 socie-
dades civiles y más de medio millón de sociedades limitadas. Cotizadas, en 2016 eran 531.
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/OeffentlicheFinanzenSteuern/
Steuern/Umsatzsteuer/Tabellen/Voranmeldungen_Rechtsformen.html
http://de.theglobaleconomy.com/Germany/Listed_companies/ Para las causas de la
decadencia de la sociedad cotizada en general v., de Fontenay, Elisabeth, The Deregula-
tion of Private Capital and the Decline of the Public Company (April 11, 2017). Has-
tings Law Journal, disponible en: https://ssrn.com/abstract=2951158
22
Turner, John D. (2017) : The development of English company law before 1900,
QUCEH Working Paper Series, No. 2017-01 y al respecto v., Jesús Alfaro, ¿Hicimos
la revolución industrial sin sociedades anónimas?, 2017, disponible en
254
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http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2017/06/hicimos-la-revolucion-indus-
trial-sin.html Se puede discutir si el predominio de la LLC era ya un hecho a finales del
siglo XIX en el caso de Inglaterra v., las citas de Fleischer ZGR 2016, p 58 nota 138.
23
V., más indicaciones en Jesús Alfaro, El reconocimiento de la personalidad jurídi-
ca en la construcción del Derecho de Sociedades, apartado 14, InDret 2016
http://www.indret.com/pdf/1209_es.pdf Ron Harris, The Private Origins of the Private
Company: Britain 1862-1907, Oxford Journal of Legal Studies, Volume 33, Issue 2, 1
June 2013, Pages 339-378, https://es.scribd.com/document/53340995/Harris-Origins-
Private-Company-UK-1862-1907 «First They were all Public»; Holger, ZGR 2016,
passim., en particular, pp 49 ss para el especial caso de los Estados Unidos, que, duran-
te el siglo XIX, adaptó la corporation a las necesidades de empresas pequeñas o media-
nas pero, con la extensión de la gran sociedad anónima y para atraer su constitución,
desató una competencia entre los Estados que adaptaron su legislación societaria a las
necesidades de las grandes compañías con el resultado de que éstas se adaptaban mal a
las sociedades cerradas que no recibieron atención legislativa hasta muy entrado el siglo
XX. Cita Fleischer a L.C.B. Gower: „To an Englishman, it seems strange that corpora-
te codes, such as that of Delaware, which are notoriously lax in failing to provide impor-
tant safeguards against abuses, should nevertheless be strict in matters which seem to
us to be essentially for the parties themselves to settle.» Las razones las resumen Fleis-
cher diciendo que los Estados sacrificaron a los pequeños empresarios en el altar de las
necesidades de los administradores de las grandes sociedades (impidiendo a los accio-
nistas bloquear las decisiones del consejo de administración. Desde entonces, la mayor
diferencia entre la sociedad anónima en Europa y en EE.UU. es, precisamente, la pree-
minencia de los administradores en EE.UU frente a la preeminencia de la Junta en Euro-
pa v., Sofie Cools, The Real Difference in Corporate Law between the United States and
Continental Europe: Distribution of Powers», Del. J. Corp. Law, 2005, pp 697 ss).
Añade Fleischer, resumiendo a los autores norteamericanos que se han ocupado de la
cuestión, que la discusión sobre la naturaleza de las personas jurídicas corporativas tuvo
mucho que ver. Al triunfar la concepción «gierkiana», la escisión del Derecho de Socieda-
des entre corporaciones y sociedades de personas fue total e impidió la formación de una
Parte general del Derecho de Sociedades (v., Horwitz, Morton J., Santa Clara revisited.
The Development of Corporate Theory, capítulo III de The Transformation of American
Law, 1870-1960: The crisis of legal orthodoxy, 1992 y http://almacendederecho.org/
la-sociedad-anonima-derecho-norteamericano-blackstone-gierke/ ). En fin, la compe-
tencia entre los Estados por atraer constituciones de sociedades no se desarrolló respec-
to de las sociedades cerradas porque sus fundadores, en el siglo XIX, no tenían
capacidad para constituir la sociedad en un Estado distinto de aquel en el que desarro-
llaban su actividad o tenían su establecimiento principal. En todo caso, el número de cor-
poraciones con un elevado número de accionistas era alto en los EE.UU. en el siglo XIX
por comparación con Europa v., Harwell Wells, A Long View of Shareholder Power:
From the Antebellum Corporation to the Twenty-First Century, 67 Fla. L. Rev. 1033
(2016) Marco Becht/J. Bradford DeLong Why Has There Been So Little Block Holding
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in America? 2005. El triunfo final, en todo el mundo de las sociedades limitadas debió
mucho a los elevados tipos del impuesto sobre la renta, en comparación con el impues-
to de sociedades, en los años que siguieron a la 2ª Guerra Mundial y hasta, casi, el siglo
XXI. Cuenta Fleischer que, a partir de los años 80, con la aparición de la LLC y su tra-
tamiento fiscal como una sociedad de personas junto con la reducción de los tipos mar-
ginales en el impuesto sobre la renta iniciados con Reagan definió el panorama
societario.
24
«Certes, la loi française, en matière de sociétés par actions, est plus liberale que
la loi allemande ou même la loi anglaise.» decía Lescot, Rev. soc. 1924, 163, 185 apud
Fleischer, ZGR 2016, p 46 nota 65 quien señala que en Francia, las pequeñas y media-
nas empresas podían utilizar la forma de la sociedad anónima sin problemas de rigidez
gracias, también, a que la jurisprudencia interpretó flexiblemente la libertad estatutaria
(admitió la validez de las limitaciones a la transmisibilidad consistentes en someter a
autorización de los administradores o de la junta de accionistas la transmisión) y alige-
ró las cargas en la constitución de la sociedad.
25
Dice Reich que, «los ferrocarriles no podían gestionarse como sociedades de per-
sonas a la vista del largo período de construcción de la líneas y de las elevadas inversio-
nes necesarias que no podían financiarse con préstamos» porque el crédito estaba
racionado y monopolizado por la deuda pública. Como el Estado no consideró la cons-
trucción de ferrocarriles como una tarea pública, el recurso a la sociedad anónima se
hizo imprescindible lo que explica igualmente los rasgos que tendrá este tipo societario:
acciones al portador, fungibilidad de la posición de los accionistas, escaso reconoci-
miento de derechos «políticos» a los accionistas, limitación de la capacidad de influen-
cia de los accionistas individuales y estricto control público de la aportación del capital,
del reparto de dividendos y de la gestión. Norbert Reich, Die Entwicklung des deutschen
Aktienrechtes im neunzehnten Jahrhundert, Ius Commune, 1969
26
V., por todos, brevemente con más indicaciones, Miguel Iribarren, Libertad con-
tractual en el Derecho de sociedades: de Bonn a Venecia, Almacén de Derecho, 2015,
disponible en http://almacendederecho.org/libertad-contractual-en-el-derecho-de-socie-
dades-de-bonn-a-venecia/
256
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27
Sibylle Lehmann-Hasemeyer y Jochen Streb The Berlin Stock Exchange in Impe-
rial Germany: A Market for New Technology?American Economic Review, 106 (2016)
28
V., Jesús Alfaro, ¿Por qué tiene sentido una regulación imperativa de determinados
tipos sociales? 2015, disponible en https://derechomercantilespana.blogspot.com.es/
2015/04/por-que-tiene-sentido-una-regulacion.html
29
Como dice el gran Seabright en otro contexto «If the range of possible levels of pro-
tection is too great, investors may simply become confused, so it is important to assure a
257
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inversores pueden ser muy elevados lo que puede hacer preferible que
el Estado fije reglas estandarizadas y de ius cogens.
En segundo lugar, reducir los costes de información es de gran rele-
vancia cuando se trata de productos financieros como las acciones
destinadas a ser negociadas en un mercado anónimo. Como produc-
to financiero, se trata de un activo que carece de valor de uso –no puede
consumirse– y cuyo valor se determina por el flujo de rendimientos que
genera: una promesa condicionada de pagar cantidades de dinero. Pues
bien, es en los contratos financieros donde la asimetría informativa es
más peligrosa. Reducir los costes de información es vital. Por ejemplo,
un inversor no pagaría lo mismo por una acción ordinaria (que atribuye
un número de votos proporcional a lo que esa acción representa en el
capital social) que por una acción preferente (con un dividendo prefe-
rente pero con un derecho de voto reducido). Se dice, pues, que el
carácter imperativo de las normas legales estandariza los estatutos
sociales y aumenta la «circulabilidad» de las acciones. A este punto
de vista se añade la convicción de que los accionistas de este tipo de
sociedades rara vez influyen en el contenido de los estatutos, por lo que
pierde muy poco porque sea el legislador el que lo establezca30.
Es en este marco donde la protección de los inversores se desplaza
del Derecho de Sociedades al Derecho del Mercado de Valores. Como
es sabido, el Derecho del Mercado de Valores se basa en una idea bas-
tante simple: el que quiera recurrir al ahorro público puede hacerlo libre-
mente (no se necesita una autorización administrativa otorgada
discrecionalmente para emitir acciones u obligaciones, art. 33 LMV)
pero ha de proporcionar al público información estandarizada sobre
su negocio y sobre las características de las acciones u obligaciones
que pretende vender. La eficiencia de estas reglas se encuentra en que,
imponiendo obligaciones de información, se reducen los costes de los
inversores que, individualmente, carecen de incentivos para informarse
certain basic level of protection for everyone», Paul Seabright, The Company of Stran-
gers: A Natural History of Economic Life. Second Edition, Princeton University Press,
2010 p 119. Es algo semejante a lo que ocurre con las condiciones generales y que se
refleja especialmente en el ámbito de los contratos de seguro de asistencia sanitaria: la
variedad en las coberturas eleva los costes de información y perjudica a los asegurados.
30
La competencia entre oferentes debería mejorar el régimen jurídico en beneficio
de los inversores. Pero que tal competencia se genere y produzca sus efectos beneficio-
sos en las cláusulas estatutarias requiere el paso del tiempo y que se dote de libertad a
las sociedades para experimentar al respecto. Dado el elevado número de estafas, no es
de extrañar que los legisladores del siglo XIX optaran por no confiar en la competencia
para asegurar la protección de los inversores y remitirse a normas imperativas.
258
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De modo que, a finales del siglo XIX, todos los derechos europeos
regulaban de forma semejante la sociedad anónima. El Derecho del
Mercado de Valores no había aparecido y estos dos principios regulati-
vos eran generales: el registro mercantil proporcionaba información
sobre el gobierno corporativo y la posición de accionista y las leyes de
sociedades anónimas regulaban imperativamente las acciones para redu-
cir los costes de circulación. Se explica así, por ejemplo, que la ley ale-
mana se denominara, desde siempre Aktiengesetz y no Gesetz betreffend
die Aktiengesellschaften como se denominó, en 1892 la Ley de socieda-
des de responsabilidad limitada. «Die Publikums-AG is doch noch die
Basis des Aktienrechts» dirá en 2002 Karsten Schmidt. El objetivo del
legislador alemán del siglo XIX, como en el resto de Europa, era regu-
lar las «acciones», (Aktienwesen) como valores negociables, no regular
el contrato de sociedad anónima32.
Pues bien, el Derecho alemán de sociedades anónimas se mantu-
vo, durante todo el siglo XX fiel a esa tradición y reservó la forma
31
Sobre las externalidades positivas que las sociedades cotizadas generan sobre las
no cotizadas –que se benefician competitivamente del esfuerzo informativo de las pri-
meras v., Elisabeth de Fontenay, The Deregulation of Private Capital and the Decline of
the Public Company (April 11, 2017). Hastings Law Journal, disponible en
https://ssrn.com/abstract=2951158 ; Ljungqvist, Alexander and Persson, Lars and Tåg,
Joacim, Private Equity’s Unintended Dark Side: On the Economic Consequences of
Excessive Delistings (January 1, 2016), disponible en http://ssrn.com/abstract=2714916
32
Holger Fleischer, Walther Rathenau: Vom Aktienwesen – Eine geschäftliche
Betrachtung (1917), JZ 2017 Volume 72, Number 20, October 2017, pp. 991-994(4)
(non vidi)
259
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33
Dice Karsten Schmidt, Gesellschaftsrecht, Carl Heymans Verlag, 4ª edición, 2002,
p 770: «Das Aktienrecht hat sich entwickelt als das Recht der industriellen Publikums-
gesellschaft… Diese Sichtweise in Deutschland lange Zeit zu einer Fiexierung auf die
Aktiengesellschaft als soziale Grossveranstaltung und zu einer Vernachlässigung der
Faktoren “Aktionär” und “Kapitalmarkt” geführt, die erst nach 1990 vom deutschen
Gesetzgeber neu entdecket un reaktiviert wurden» Y otros autores: «Während das
Aktiengesetz seit jeher ein auf Gross unternehmen im sinne vom Publikumsgesellschaf-
ten zugeschnittenes Gesetzeswerk darstellt, soll es in der Zukunft insofern flexibler
genutzt werden können, als die gesellschaftsrechtlichen Anforderungen an das Unter-
nehmen de lege ferenda stäfrker auf die Struktur der Anteilseigner und den Zugang zum
Kapitalmarkt abestimmt werden, d.h. die Fiktion des a priori weit gestreuten Aktionärs-
kreises un des djederzeitigen Zugangs zur Börse aufgegeben werden». Horst Albach y
otros, Deregulierung des Aktienrechts: Das Drei-Stufen-Modell, Bertelsmann Stiftung
1988, p 33
34
V., la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio
de 2017, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades, que refunde varias Direc-
tivas, entre ellas la primera. En su artículo 3, la Directiva se refiere a la «información obli-
gatoria que ha de incluirse en los estatutos o escrituras de constitución» de sociedades
anónimas (¡) «Los estatutos o la escritura de constitución de una sociedad contendrán al
menos las siguientes indicaciones: a) la forma y la denominación de la sociedad; b) el obje-
to social; c) cuando la sociedad no tenga capital autorizado, el importe del capital suscri-
to;… e) en la medida en que no estén determinados por la ley, las normas que determinen
el número y la forma de designación de los miembros de los órganos encargados de la
representación ante terceros, de la administración, de la dirección, de la vigilancia o del
control de la sociedad, así como el reparto de las competencias entre estos órganos; f) la
duración de la sociedad, cuando no sea indeterminada» Y en el art. 4, la «Información obli-
gatoria que ha de incluirse en los estatutos, en la escritura de constitución o en un documen-
260
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38
Es muy preocupante la escasa protección que nuestra jurisprudencia constitucional
otorga al derecho de propiedad y al derecho a la libertad de empresa. V., recientemente,
Paz-Ares/Alfaro, Comentario al art. 38 CE, 2ª edición, y, brevemente, Jesús Alfaro, La
sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Unidad de Mercado, en Alma-
cén de Derecho, 2017, disponible en http://almacendederecho.org/la-sentencia-del-tri-
bunal-constitucional-la-ley-unidad-mercado/
39
El hecho de que en el Registro Mercantil se registraran los buques y los derechos
de propiedad industrial de los comerciantes explica también la confusión de principios
entre ambos registros
263
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40
Arruñada, Benito (2013), Instituciones del Intercambio Impersonal: Teoría y méto-
do de los registros públicos, Civitas, Cizur Menor, 2013.
41
V., las maravillosas páginas al respecto de Uwe John, Einheit und Spaltung im Begriff
der Rechtsperson, Quaderni Fiorentini, 1982/83, II p 947 ss. un resumen de este trabajo
puede leerse en Jesús Alfaro, ¿Cuáles son los rasgos que nos permiten identificar la existen-
cia de una persona jurídica?, 2015, http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/
2015/02/cuales-son-los-rasgos-que-nos-permiten.html#more
42
V., lo que dispone el § 10 de la Ley alemana de sociedades de responsabilidad limi-
tada, que lleva el título de «Contenido de la inscripción» cuyo apartado 1 recoge precisa-
mente ese contenido de la inscripción, no la totalidad de los estatutos sociales que, en
consecuencia, no son calificados: la razón social, el domicilio de la sociedad en Alema-
nia, el objeto social y la cuantía del capital social, la fecha de celebración del contrato de
sociedad y la identificación de los administradores. Y, eventualmente, la duración –cuan-
do se ha fijado una duración determinada– o la regulación del capital autorizado. Natu-
ralmente, también las modificaciones de tales aspectos habrán ser objeto de inscripción.
264
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43
Un proceso semejante –esto es, sin apoyo legal– se está produciendo con el depó-
sito de las cuentas anuales que están siendo «calificadas» por el Registro Mercantil a
pesar de que los preceptos de la Ley de Sociedades de Capital sólo obligan a los parti-
culares a depositar determinados documentos. Más abajo, expondré algunos ejemplos de
estos excesos registrales.
44
«Art. 22. En cada capital de provincia se establecerá un registro público y general de
comercio que se dividirá en dos secciones. La primera será la matrícula general de comer-
ciantes, en que se asentarán todas las inscripciones que se expidan á los que se dediquen
al comercio; segun lo que va dispuesto en el artículo I I. En la segunda se tomará razon
por orden de números y fechas: 14 I.° De las cartas dotales y capitulaciones matrimonia-
les que se otorguen por los comerciantes, ó tengan otorgadas al tiempo de dedicarse al
comercio , asi como de las escrituras que se celebren en caso de restitucion de dote. 2.° De
las escrituras en que se contrae sociedad mercantil, cualquiera que sea su objeto y deno-
minacion. 3.° De los poderes que se otorguen por comerciantes á factores y dependientes
suyos para dirigir y administrar sus negocios mercantiles». El art. 25 II añadía «Con res-
pecto á las escrituras de sociedad será suficiente para este efecto un testimonio autoriza-
do por el mismo escribano ante quien pasaron, que contenga las circunstancias que
prescribe el artículo 290»; el art. 28: «Las escrituras de sociedad de que no se tome razon
en el registro general del comercio , no producirán accion entre los otorgantes para deman-
dar los derechos que en ellas les hubieren sido reconocidos; sin que por esto dejen de ser
eficaces en favor de los terceros interesados que hayan contratado con la sociedad»
45
Art. 24 se «anotarán: 4… Su nombre, razón social ó título. 8… clase de comercio
ú operaciones á que se dedique. 3.° La fecha en que deba comenzar ó haya comenzado
sus operaciones. 4. El domicilio, con especificación de las sucursales que hubiera esta-
blecido, sin perjuicio de inscribir las sucursales en el Registro de la provincia en que
estén domiciliadas 5 Las escrituras de constitución de la sociedad mercantil, cuales-
quiera que sean su objeto ó denominación, así como las de modificación, rescisión ó
disolución de las mismas Sociedades
46
A continuación, se explica que el escaso número de asientos practicados por los regis-
tros provinciales, hace inviable cubrir las plazas de registradores por oposición. Simplemen-
te, el arancel no daba para cubrir los gastos, de manera que se opta por «fusionarlos» con
los registros de la propiedad y encargar la gestión de los primeros a los registradores de la
propiedad. El Reglamento del Registro Mercantil de 1919 se encuentra disponible aquí
https://drive.google.com/file/d/0B27DzfbcyPNBbHJJQk16UVdiSGM/view v., Garrigues,
Curso, I, p 705 ss.
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El artículo 18.2 del Código de Comercio dice que los estatutos socia-
les han de inscribirse, no sólo depositarse, y que los registradores
47
«incluido, si procede, el control de legalidad según lo dispuesto en el Derecho
nacional para la inscripción en el registro» V., considerando 33 y art. 15.1 Directiva
2017/1132
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48
En la reforma de 1989, como recuerda Paz-Ares, se reforzó la garantía de «auten-
ticidad» de la voluntad social a efectos de las inscripciones registrales determinando
quién, entre los administradores sociales, tenía facultades de certificación de los acuer-
dos sociales inscribibles.
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Se refiere Garrigues a la doctrina dominante en su época respecto al carácter cons-
titutivo de la inscripción de la sociedad anónima en el registro mercantil. Hoy está sufi-
cientemente aclarado que la sociedad anónima no adquiere la personalidad jurídica por
la inscripción, aunque, de celebrarse un contrato de sociedad anónima, la falta de ins-
cripción genera la transformación ope legis en una sociedad colectiva o civil según el
objeto social.
50
BOE de 13 de marzo de 1952 http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1952/073/
A01143-01144.pdf
51
Y Garrigues, (Curso, pp 419—420) recuerda en la línea de lo expuesto más arriba
que «para los redactores del C. de c. español, la fundación de la sociedad anónima tenía
la misma importancia que la fundación de una sociedad colectiva o comanditaria,
situando la garantía de los interesados en esa fundación dentro del campo de la publi-
cidad del Registro Mercantil. Para colmar tan sensible laguna en nuestro Código de
Comercio, la Ley de Sociedades Anónimas contiene una serie de normas imperativas
tendentes a impedir cualquier maniobra o combinación dolosa o, simplemente, a encau-
zar la actividad jurídica de los fundadores de buena fe».
52
Cuenta Garrigues que en 1949 se abrió a discusión pública sobre el proyecto de ley
de sociedades anónimas del Instituto de Estudios Políticos, «como consecuencia del
cual, se suprimió la norma que exigía un capital mínimo de cinco millones de pesetas»
para la fundación de una sociedad anónima. Cinco millones de pesetas de 1940 equival-
drían en el año 2000 a unos mil millones de pesetas, es decir, en la actualidad, seguro
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circunstancias, causa o contenido del mismo (art. 1255 CC) o bien cuan-
do estemos ante un acuerdo inexistente54. O, como decía la exposición
de motivos del Reglamento del Registro Mercantil de 1919, cuando este-
mos ante un caso de nulidad en sentido estricto, esto es, de un acto o nego-
cio jurídico nulo por faltarle alguno de los elementos esenciales o por
haberse excedido los límites de la autonomía privada55.
En 1989, sin embargo, tanto la nueva redacción del art. 18 del Códi-
go de Comercio56 como el art. 6 del Reglamento del Registro Mercantil
que reproduce el artículo 5 del RRM 1956 omiten el último inciso57 y
dan al precepto la redacción vigente que hemos transcrito más arriba.
¿Por qué? No he podido averiguarlo. Mi intuición es que se quería
subrayar el carácter general de la norma –recuérdese que en 1989, cuan-
do se adapta la ley de sociedades anónimas al Derecho Europeo, se
modifica el Código de Comercio para legalizar los principios registra-
les– y, a tal efecto, el inciso final remitía en exceso al problema de las
cláusulas estatutarias y, por tanto, no a todos los actos de las sociedades
mercantiles que son objeto de inscripción.
En todo caso, la conclusión que se extrae del análisis efectuado hasta
aquí es que todos los argumentos utilizables en la interpretación de las
54
Esto es, cuya adopción no puede imputarse al patrimonio separado que es la persona
jurídica de acuerdo con las reglas –el contrato social– para la adopción de dichos acuerdos
(como cuando cualquiera se presenta ante un notario y otorga una escritura pública dicien-
do que se han adoptado determinados acuerdos inscribibles en una sociedad determinada).
55
El texto de la exposición de motivos del RRM 1919 que hemos transcrito más arri-
ba se refiere, efectivamente a los requisitos esenciales de los contratos: capacidad, con-
sentimiento, objeto, causa y forma cuando la forma es ad solemnitatem. Y el art. 59
RRM 1919 afirmaba, coherentemente que «los registradores calificarán la legalidad de
las formas extrínsecas de los documentos… así como la capacidad de los otorgantes y
la validez de las obligaciones que éstos contraigan». En el art. 122 in fine del RRM
1919 se lee que «los estatutos (de la sociedad anónima) se insertarán íntegramente en la
inscripción, y las circunstancias de ésta que consten en los estatutos quedarán expresa-
das en la forma que en ellos aparezcan». Luego sigue la distinción entre faltas subsana-
bles e insubsanables que, por haber sido copiadas del registro de la propiedad, se
entienden mal ya que hacen referencia a una distinción entre el «título» y la «obliga-
ción» que, en el ámbito de las inscripciones societarias sólo puede trasladarse a la escri-
tura en la que se documentan los acuerdos y al contenido de los acuerdos sociales.
56
Dada por la Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación de la
legislación mercantil a las Directivas de la comunidad Económica Europea (CEE) en
materia de Sociedades https://www.boe.es/boe/dias/1989/07/27/pdfs/A24085-24110.pdf
57
Art. 6, Legalidad.-Los Registradores calificarán bajo su responsabilidad la legali-
dad de las formas extrinsecas de Jos documentos de toda clase en cuya virtud se solicita
la inscripción. así como la capacidad y. legitimación de los que los otorguen o suscriban
y la validez de su contenido. por lo que resulta de ellos y de los asientos del Registro.
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58
V., para el Derecho alemán, Ulmer, Peter, Hachenburg – Grosskommentar zum
GmbHG, 1990, tomo I, p 164: «Von Willensmängeln abgesehen (en cuyo caso se apli-
can las reglas sobre la sociedad nula), ist eine Beanstandung freilich nur dann gerecht-
fertigt, wenn der Vertragsinhalt gegen zwingendes Recht verstösst… Abreden der
Gesellschafter im Bereich des dispositiven Rechts sind der Überprüfung des Registe-
rrichters grundsätzlich entzogen».
59
Para el análisis más completo del art. 204 LSC nos permitimos remitirnos a nues-
tro trabajo de comentario a dicho precepto en los dirigidos por Javier Juste sobre la
reforma de 2014
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60
V., ampliamente, Jesús Alfaro, Comentario al artículo 204 LSC, en Juste (dir),
Comentario a la reforma del Régimen de las Sociedades de Capital en materia de gobier-
no corporativo (Ley 31/2014) sociedades no cotizadas, Madrid 2015; el comentario al
art. 206 LSC de José Massaguer en el mismo libro y Alfaro, Liber Amicorum Rodríguez
Artigas/Esteban, p 705 ss.
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registral. Los ejemplos podrían multiplicarse para incluir todas las reso-
luciones que han denegado la inscripción de acuerdos sociales por ser
contrarios a los estatutos sociales. Por definición, al no tratarse de
normas legales, la infracción de los estatutos no puede provocar la
nulidad de los acuerdos correspondientes. Ha de tratarse, necesaria-
mente, de un incumplimiento contractual61.
Y la pretensión que se ejercita en estos casos es la de que se remue-
van los efectos del incumplimiento mediante la anulación del acuerdo
infractor del contrato. De ahí que ahora, el legislador haya dejado claro
que la pretensión de impugnación no excluye otras pretensiones tales
como la indemnización de daños o la pretensión de que determinados
contratos celebrados por la sociedad con terceros sean anulados (si el
tercero no es un tercero protegido).
Por tanto, cuando los jueces estiman una acción de impugnación,
dejan sin eficacia los acuerdos impugnados pero no declaran la nuli-
dad de ningún negocio jurídico. Declaran, simplemente, que la mayo-
ría ha incumplido el acuerdo social y, para remover los efectos del
incumplimiento, deja sin efecto el acuerdo social. Como se trata de
remover los efectos del incumplimiento, el juez ordenará, en su caso,
que se modifique la inscripción registral correspondiente si el acuerdo
fue objeto de inscripción (art. 208 LSC)62. Se explica así el régimen de
la convalidación y subsanación de los acuerdos irregulares y las reglas
de la resistencia y la prevalencia. Este planteamiento permite, en fin,
evaluar correctamente el cumplimiento de las normas sobre el funciona-
miento de los órganos sociales. Debe abandonarse la tendencia a consi-
derar a la Junta y al Consejo de Administración como si fueran órganos
colegiados de la Administración Pública y a las normas que regulan su
funcionamiento como si fueran normas del Código de la Circulación.
Son reuniones de particulares que están reguladas por reglas contractua-
61
V., por ejemplo la RDGRN de 20 de diciembre de 2013. Se pretende la inscripción
de una escritura por la que se elevan a público determinados acuerdos de reducción del
capital social a cero, por pérdidas, y el simultáneo acuerdo de aumento de dicho capital en
la cantidad estrictamente necesaria para que la sociedad deje de incurrir en causa legal de
disolución conforme al artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital. El registra-
dor deniega la inscripción solicitada porque, a su juicio, tales acuerdos deben ser adopta-
dos con la mayoría reforzada establecida en los estatutos sociales para todo acuerdo de
aumento o reducción del capital social (ochenta por ciento de los votos correspondientes a
las participaciones sociales en que se divide dicho capital social, salvo que el acuerdo
resulte exigible por imperativo legal. En descargo de la DGRN se puede decir sólo que esta
resolución es anterior a la reforma de 2014 de la impugnación de los acuerdos sociales.
62
V., José Massaguer, Artículo 208, en Juste (dir) Comentario,
274
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63
Alfaro, Liber Amicorum Rodríguez Artigas/Esteban, p 705 ss
64
El derecho de autoorganización se considera parte del contenido esencial del dere-
cho de asociación ex art. 22 CE. STS 11-VII-2002; STS 25-XI-2010; STS 12-IX-2011;
STS 17-IV-2012; STC 22-XII-2016, sobre esta sentencia v., Jesús Alfaro, Expulsión de
asociados. El caso de los partidos políticos, Almacén de Derecho 2017, disponible en
http://almacendederecho.org/expulsion-asociados-caso-los-partidos-politicos/
65
V., la notable SAP Madrid 17-VII-2008 que analiza la cuestión en relación con una
demanda por competencia desleal por infracción de normas (art. 15.2 LCD) y dice que
si la regla legal que se afirma infringida en la demanda es una norma que reconoce un
derecho subjetivo, no puede haber infracción de la norma si hay consentimiento por
parte del titular del derecho subjetivo que se dice infringido. En el caso, la norma de la
ley de patentes ofrece al titular de la patente un derecho subjetivo a impedir el uso de la
275
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que nos encontramos ante una irregularidad del acuerdo que no provoca
la nulidad de la transformación, bien porque apliquemos la doctrina de
la relevancia (no se trataba de un quorum de votación, sino de asisten-
cia), bien porque apliquemos la doctrina de la resistencia (si el socio del
5 % que no asistió fue convocado y tampoco apareció en el momento
fijado para la segunda convocatoria). Pero sobre todo porque no sabe-
mos qué pensaba al respecto el socio del 5 %. Es más, es probable que
la impugnación del acuerdo de transformación por su parte fuera deses-
timada por los tribunales porque sería, fácilmente, contraria a la buena
fe o abusiva. De forma que resulta evidente que el acuerdo no era nulo
de pleno derecho sino sólo –a lo más– irregular o impugnable si así lo
decidía el socio titular del 5 % en ejercicio de su derecho subjetivo.
Por el contrario, un buen ejemplo de acuerdo nulo de pleno derecho
es el que ocupó a la RDGRN 16 de marzo de 2015 en donde se había
impedido votar a un socio en el acuerdo de la Junta que procedió a su
destitución como administrador, infringiendo lo dispuesto en el art. 190
LSC y privando, por tanto, a ese socio de su derecho de voto.
Hay numerosos argumentos adicionales68. El primero es el de la con-
sagración legal de la regla de la irrelevancia y la regla de la resisten-
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rio a los supuestos de nulidad absoluta… o incluso sólo a la contrariedad del acto a la ley
penal…, en nuestro sistema… cualquier grado o tipo de ineficacia es suficiente para que
el notario deba rechazar la autorización». Esta afirmación del eximio Notario es incorrec-
ta y sólo es admisible en un Estado cuyo Derecho Privado no esté basado en la autono-
mía privada (todo lo que no está prohibido está permitido) y en el libre desarrollo de la
personalidad de los individuos (art. 10 CE). V., también, erróneamente a nuestro juicio,
Manuel González-Meneses, La reforma de la Ley de sociedades de capital y la función
notarial, El Notario del siglo XXI, nº 59, 2015, disponible en http://www.elnotario.es/
index.php/opinion/opinion/3970-la-reforma-de-la-ley-de-sociedades-de-capital-y-la-
funcion-notarial
69
V., respecto de la regla de la resistencia, la STS de 15 de enero de 2014, y antes,
la SAP Coruña de 18 de noviembre de 2011, en la doctrina, Mercedes Sánchez
Ruiz, Conflictos de intereses entre socios en sociedades de capital. Artículo 52 de la Ley
2/1995 de 23 de marzo, Pamplona 2000, p 365
70
V., en contra, la DGRN (RDGRN de 5 de agosto de 2013 que deniega la inscrip-
ción de los acuerdos por existir vicios en la lista de asistentes que resulten de los docu-
mentos a inscribir o la RDGRN de 26 de febrero de 2013 que niega validez a los
acuerdos adoptados en una junta de una SL cuya convocatoria preveía dos llamamien-
tos (primera y segunda convocatoria).
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defecto, eso querría decir que «los acuerdos impugnables son también
inválidos aunque sea de una forma latente…» no es aceptable. No exis-
te en nuestro Derecho la categoría de los negocios jurídicos «latente-
mente inválidos». Si está pensándose en los contratos anulables, nadie
duda de que, en tanto no sean anulados por quien está legitimado, los
contratos son válidos. Pero es que, como hemos explicado ampliamente
en otro lugar71, las categorías de nulidad y anulabilidad no son apli-
cables a los acuerdos sociales, que no son contratos, sino decisiones
colectivas, esto es, actos de ejecución del contrato de sociedad72. Por
tanto, la categoría jurídica para medir la posibilidad de que produzcan
efectos no es la de nulidad/validez sino la de si esos acuerdos sociales
constituyen o no un incumplimiento o un cumplimiento defectuoso del
contrato de sociedad.
Lo que se acaba de exponer no es incompatible con la eficacia ex
tunc de la declaración judicial de ineficacia del acuerdo irregularmente
adoptado o contrario al interés social. También la resolución contrac-
tual ex art. 1124 CC tiene eficacia retroactiva y nadie duda de que
un contrato es válido y produce sus efectos en tanto no sea resuelto.
Si un juez estima la demanda de impugnación, el acuerdo no habrá sido
válido nunca (salvo las normas de protección de terceros, por cierto
igualmente aplicables en el caso de resolución o salvo que, porque se
trate de acuerdos que afectan al patrimonio separado como son las modi-
ficaciones estructurales, se aplique la doctrina de la sociedad nula) y la
sentencia tendrá eficacia retroactiva. Y, naturalmente, tampoco es equi-
parable este asunto al de las modificaciones estructurales en las que el
legislador ha previsto igualmente unos efectos exorbitantes para su ins-
cripción en el registro mercantil.
72
Jesús Alfaro, «La junta, los acuerdos sociales, la prohibición de la unanimidad y el
reconocimiento de derechos de veto a los socios» en Juste/Espín (dirs), Liber Amicorum
Rodríguez Artigas/Gaudencio Esteban, Madrid 2017, p 685 ss., p 700.
279
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tal cosa solo ocurre con los acuerdos sociales que no solo hayan sido
irregularmente adoptados, sino que sean nulos de pleno derecho. Entre-
tanto no sean impugnados (por quien, libérrimamente puede decidir si
conviene a su interés hacerlo o no) y declarados irregularmente adopta-
dos (por haberse infringido, en su adopción la ley o los estatutos) o con-
trarios al interés social por un juez, los acuerdos son válidos y producen
los efectos naturales de todo negocio jurídico: vinculan y pueden ser
ejecutados. Ejecutados quiere decir, entre otras cosas, inscritos cuando
su inscripción es obligatoria. Como los notarios y los registradores son
auxiliares del tráfico en la ejecución de los acuerdos sociales, el control
de legalidad de ambos debe limitarse a verificar que los acuerdos no son
nulos de pleno derecho y que son «existentes», no que han sido regular-
mente adoptados. Para eso son gatekeepers73. No pueden negar su minis-
terio porque hubiera irregularidades en su adopción como no podrían
hacerlo porque sean contrarios al interés social. Si lo hicieran, se estarí-
an arrogando funciones que el legislador ha atribuido en exclusiva al
Juez por buenas razones, no ya porque el Juez sea constitucionalmente
independiente, sino porque el juez civil solo actúa a instancia del titu-
lar de un derecho subjetivo –a diferencia del registrador que actúa de
oficio– y decide tras un proceso contradictorio con igualdad de armas en
el que dispone de todos los elementos de juicio para ponderar si las irre-
gularidades o la contrariedad al interés social denunciados por el socio
impugnante merecen ser consideradas como equivalentes a un incumpli-
miento del contrato social por parte de la mayoría. Es obvio que el
Registrador carece de todas estas cualidades cuando califica los acuer-
dos que se pretenden inscribir. No ocurre lo mismo con la nulidad de
pleno derecho de un acuerdo social –o de cualquier negocio jurídico–.
Si a un notario o a un registrador le traen un acuerdo de cártel –reparto
de mercado por ejemplo–, deberá negar su ministerio porque no puede
colaborar con un acuerdo nulo de pleno derecho. Pero la nulidad de
pleno derecho no necesita de declaración judicial en un procedimiento
contradictorio. Por eso podemos encargar a cualquier funcionario públi-
co que la aprecie.
73
El papel de los gatekeepers como notarios y registradores es especialmente impor-
tante en el cumplimiento de los requisitos de forma que sean ad solemnitatem, requisi-
tos que tienen más importancia en el ámbito del contrato de sociedad que en los
contratos sinalagmáticos porque los requisitos de forma permiten determinar si la perso-
na jurídica ha «actuado», esto es, si estamos ante acuerdos inexistentes que, como hemos
explicado en otro lugar, reciben un tratamiento semejante a los acuerdos nulos de pleno
derecho v., Alfaro, Comentario art. 204, p 187
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74
Sobre el caso parecido de los jueces laborales v., Jesús Alfaro, La manía por la nuli-
dad de nuestros jueces de lo laboral, en Derecho Mercantil, 2016, disponible en
http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2016/02/la-mania-por-la-nulidad-de-
nuestros.html
75
V., Paz-Ares, Reforma, p 1315 ss
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76
V., el cambio de criterio de la DGRN respecto de la ratio del art. 111 RRM en Jesús
Alfaro, El art. 111 RRM no se aplica en el caso del administrador cuyo cargo ha caducado,
en Derecho Mercantil, 2016, disponible en http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/
2016/03/el-art-111-rrm-no-se-aplica-en-el-caso.html
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77
Véase, en relación con la transformación, la RDGRN de 9 de octubre de 2012, que,
para una transformación de una SA en SL aprobada por el socio (y acreedor) único, exige
que se cumpla con el requisito de que el capital social esté enteramente desembolsado al
tiempo de la transformación y que éste esté cubierto por el patrimonio de la compañía.
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78
Esta Dirección General ha afirmado que, debido a los efectos devastadores de la
nulidad, los defectos meramente formales pueden orillarse siempre que por su escasa
relevancia no comprometan los derechos individuales del accionista o socio (Resolución
de 8 de febrero de 2012). Desde este punto de vista se ha impuesto en casos concretos
la consideración de que es preciso mantener los actos jurídicos que no sean patente-
mente nulos a fin de proteger la necesidad de que el tráfico jurídico fluya sin presiones
formales injustificadas y la idea de que debe evitarse la reiteración de trámites que, sin
aportar mayores garantías, dificultan y gravan el normal funcionamiento de las empre-
sas (vid. Resoluciones de 2 y 3 de agosto de 1993, 26 de julio de 2005, 29 de noviembre
de 2012, 6 de febrero y 29 de septiembre de 2015 y 2 de septiembre de 2016). V., man-
teniendo la calificación negativa del registrador, la RDGRN de 6 de febrero de 2015
donde se justifica la negativa sobre la base de que en la convocatoria no se había inclui-
do la cuantía de la prima del aumento de capital, a pesar de que todos los socios partici-
paron en la junta. Un comentario en Jesús Alfaro, Control registral y defectos en el orden
del día de la convocatoria de la junta, Derecho Mercantil 2015, disponible en
https://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2015/03/control-registral-y-defectos-
en-el.html
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No abordaremos aquí la cuestión de si los particulares tienen que utilizar una deter-
79
minada operación societaria para conseguir su objetivo o si tienen libertad para efectuar
288
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la operación de la forma que resulte más conveniente –más eficiente– a sus intereses. El
problema se ha planteado con la aportación de una rama de actividad vía aumento de
capital en lugar de vía segregación o escisión v., Segismundo Álvarez, La aportación de
una unidad económica puede hacerse mediante un aumento de capital, Almacén de Dere-
cho, 2016, disponible en http://almacendederecho.org/la-aportacion-una-unidad-econo-
mica-puede-hacerse-mediante-aumento-capital/
80
V., con indicación de otras resoluciones, Jesús Alfaro, La ilegal doctrina de la
DGRN sobre el depósito de cuentas: soberbia, arrogancia y crueldad del edil curul, Dere-
cho Mercantil, 2017, disponible en https://derechomercantilespana.blogspot.com.es/
2017/01/la-ilegal-doctrina-de-la-dgrn-sobre-el.html
81
V., más detalles sobre los notables errores de esta resolución en Jesús Alfaro, Depó-
sito de cuentas y derecho de información del accionista, Derecho Mercantil, 2015, dispo-
nible en http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2015/03/deposito-de-cuentas-
y-derecho-de.html Semejante la Resolución de 20 de mayo de 2013. Como dice la SAP
Pontevedra de 26-I- 2011 lo relevante para declarar la nulidad de acuerdos sociales no
es que se omita en la convocatoria la referencia al derecho de los socios de obtener la
documentación correspondiente a la Junta, sino que se prive al socio del derecho de
información. Y la propia DGRN había adoptado una posición muy distinta en su Reso-
lución de 3 de noviembre de 2010
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82
V., entre muchas RDGRN de 4 de febrero de 2015, donde la junta había sido con-
vocada por el presidente del consejo de administración cuyo cargo estaba caducado, la
sociedad estaba en insolvencia y uno de los socios se había desentendido de la vida
social lo que hacía imposible celebrar una junta universal lo que obligaba a recurrir a la
convocatoria judicial
83
En sentido contrario, la RDGRN de 26 de febrero de 2014,
84
La DGRN olvida que la socia que no fue –a su juicio– debidamente convocada a
la junta era la administradora que se negaba a convocar una junta, es decir, que se nega-
ba a cumplir con su obligación, hasta el punto de que los socios se vieron obligados a
acudir al auxilio judicial para lograr que esa señora cumpliera con sus obligaciones de
acuerdo con el contrato de sociedad. Lograda la resolución judicial, esta señora se pone
en rebeldía y con contumacia, sigue sin cumplir con sus obligaciones, lo que lleva al juez
a encargar al propio socio la fijación de la fecha de la convocatoria (es discutible que el
Juez haya cumplido con su obligación. La convocatoria es judicial, de manera que debe
ser el juez el que convoque, lo que significa que debe fijar la fecha y hora de la convo-
catoria, el orden del día y designar al que la presidirá). El socio, cumpliendo las órdenes
del juez, fija la fecha y la hora y la DGRN ¡exige a este socio que cumpla con los requi-
sitos estatutarios de comunicación de la convocatoria al administrador rebelde ¿Le cabe
a alguien alguna duda de que si la administradora rebelde hubiera impugnado su desti-
tución y el nombramiento del nuevo administrador los jueces habrían desestimado su
demanda y le habrían impuesto las costas? Si no cabe ninguna duda de eso ¿cómo puede
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87
Valor contable y valor razonable, real o de mercado deberían coincidir si no exis-
tiese incertidumbre alguna respecto a las actividades y los beneficios futuros de la
empresa (v., Thomas Piketty, Le capital au XXI Siècle, Paris 2013, pp 298-300). Si los
accionistas aportan 100 € que se gastan en construir la factoría, la sociedad tendrá un
valor contable de 100 y su valor real o de mercado será de 100. Si pide un préstamo de
50 que destina a comprar maquinaria, el valor contable y el valor real seguirá coincidien-
do si se tiene en cuenta que las normas contables obligan a recoger los activos por su
valor real o de mercado. Si el valor de la empresa es igual a la suma del valor de sus acti-
vos y éstos han de contabilizarse por su valor de mercado, ambos deberían coincidir.
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V., RDGRN 2 de noviembre de 2010, comentada por Aurora Campins, ¿Puerta
abierta a la libre fijación en estatutos del precio de las participaciones? A propósito de
la RDGRN de 2 de noviembre de 2010, RdS 36 (2011), págs. 421-428; «la regla del
valor razonable constituye, en todo caso, esto es, ya se trate de una salida forzosa o
voluntaria, de una regla dispositiva que puede ser sustituida en el ámbito de la autono-
mía privada por otras reglas tales como la del valor nominal o la del valor teórico con-
table»; v., también, Jesús Alfaro/Aurora Campins, La liquidación del socio que causa
baja como consecuencia de su separación o exclusión, RDM 240(2001) disponible en
http://portal.uam.es/portal/page/portal/UAM_ORGANIZATIVO/Departamentos/Areas
Derecho/AreaDerechoMercantil/Investigaci%F3n/Trabajos%20y%20WP/Trabajo
s%20y%20Working%20Papers/20061213181554883.pdf
89
«la ampliación de capital es por importe de un millón de euros, que se llevará a
cabo mediante la emisión de nuevas acciones con cargo a nuevas aportaciones dinera-
rias siendo posible la suscripción incompleta y que, por último, se hace referencia
expresa, como exige el artículo citado, al derecho que asiste a los socios de examinar
en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, y de pedir la entre-
ga o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la junta, incluida la modificación estatutaria propuesta y el informe emitido por el órga-
no de administración justificativo de la misma»… «en el presente caso, han asistido
todos los socios que han deliberado y decidido por mayoría suficiente sobre la propues-
ta de aumento de capital y modificación estatutaria, a todos se les ha comunicado el
comienzo del plazo y las condiciones para el ejercicio del derecho de suscripción prefe-
rente, iguales para todos los socios, lo que hace que no se pueda magnificar la omi-
sión en el anuncio de convocatoria de cuestiones de detalle que han podido ser y han
sido conocidas por todos los accionistas, sin que ningún socio haya formulado obje-
ción al respecto».
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«La representación para asistir a las juntas generales sólo podrá ser
conferida a otro accionista».
90
… Según los antecedentes registrales, la sociedad cuenta con un capital de un
millón trescientos sesenta y cuatro mil setecientos cincuenta euros con ochenta cénti-
mos, dividido en 11.354 acciones de 120,20 euros, existiendo una única serie de accio-
nes, y otorgando cada acción, según resulta del artículo 11 de los estatutos sociales, el
derecho a un voto. Mediante este acuerdo se pretende aumentar el capital social
mediante la emisión de 258.100 nuevas acciones de un euro de valor nominal cada una
de ellas, creándose una nueva serie de acciones. Nada se dice sobre el voto asignado a
las nuevas acciones creadas, lo que lleva a aplicar el artículo 11 de los estatutos socia-
les antes citado, según el cual cada una de ellas da derecho a un voto. Esto implica
que cada acción de un euro de valor concede el derecho a un voto, exactamente igual
que las que representan 120,20 euros de valor nominal, lo cual supone una infracción
directa de la norma prohibitiva del artículo 96.2 de la Ley de Sociedades de Capital,
que impide crear acciones que de manera directa o indirecta alteren la proporciona-
lidad entre el valor nominal y el derecho de voto. No entiendo por qué no podía inte-
grarse el art. 11 de los Estatutos por la norma legal del art. 96.2 LSC y entender que,
emitiéndose una nueva clase de acciones con un distinto valor nominal a las previamen-
te emitidas hay que interpretar que las nuevas tienen derechos de voto proporcionales a
lo que representan del capital social, es decir, que el artículo 11 de los Estatutos no se
aplicaba a las nuevas acciones porque no puede imputarse a los particulares la
voluntad de realizar una conducta directamente contraria a una norma imperati-
va como es la que prohíbe los privilegios en materia de voto en la sociedad anónima.
91
La DGRN dice que hay que examinar si los socios quisieron derogar una norma
imperativa –a su juicio– de la Ley de sociedades de capital: «pero sin excluir con ello la
necesidad de su examen para comprobar si realmente los mismos se limitaban a silen-
ciarla, sin pretendeer excluir con ello su aplicabilidad o, por el contrario, la libertad de
pacto pretendía llevarse al punto de sobreponerse a la voluntad del legislador»
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V., también, en relación con la representación en la junta de una comunidad here-
ditaria, Es la RDGRN de 4 de marzo de 2015
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Por ello, dada la exigencia de claridad y precisión del título y de los asientos
registrales, no puede accederse a la inscripción de la cláusula discutida, a la que falta,
precisamente, la importante salvedad de lo establecido en el artículo 246.2 de la Ley de
Sociedades de Capital. Y es que no basta con la consideración de la aplicación general
de la norma imperativa contenida en el citado artículo 246.2, pues la cláusula debati-
da como concreta previsión estatutaria podría perfectamente interpretarse en el sentido
de que la voluntad de los fundadores ha sido obviar la regla legal invocada por el regis-
trador y sustituirla por la plasmada en la redacción de aquella…
94
V., RDGRN 16 de octubre de 2017 donde el problema era que las mayorías inclui-
das en los estatutos para adoptar acuerdos en el Consejo de Administración impedían a
éste adoptar determinados acuerdos. Ese es, naturalmente, un problema de las partes del
contrato que han de resolver mediante el acuerdo o recurriendo a los jueces en caso de
conflicto. V., un comentario a esa resolución en Jesús Alfaro, Mayorías reforzadas en el
consejo y en la junta. Más limitaciones de la DGRN a la autonomía privada, en Derecho
Mercantil, 2017, disponible en http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2017/11/
mayorias-reforzadas-en-el-consejo-y-en.html#more
296
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95
Semejante, la RDGRN 11-VII-2012 que denegó la inscripción de una cláusula
estatutaria que establecía que «El consejo se reunirá siempre que lo requiera el interés
de la sociedad, lo considere necesario el presidente o lo soliciten al menos un tercio de
los miembros del consejo. Se convocará por el presidente o el que haga sus veces por
medio de correo o telefax con quince días de antelación, al menos. Quedará constitui-
do cuando concurran, presentes o representados, la mitad más uno de sus componen-
tes…». También en esta ocasión la DGRN consideró obligatorio para los particulares
dejar claro que no estaban derogando la norma legal que atribuye a un tercio de los con-
sejeros la facultad, no de solicitar la convocatoria, sino de convocar ellos mismos con lo
que, por un lado, volvió a aplicar la ideología hipotecarista y, por otro, erró al conside-
rar imperativo el art. 246.2 LSC. Está claro que el art. 246.2 LSC no es una norma de
protección de terceros, por lo que los socios, unánimemente, podrían derogarla si consi-
deran que no es conveniente que nadie que no sea el Presidente, pueda convocar un Con-
sejo de Administración. Los socios que entren con posterioridad a formar parte de la
sociedad han de contar con lo que dicen los estatutos. Por tanto, no hay ninguna razón
para limitar la autonomía privada. Ni razones de protección de terceros, ni razones de
orden público (art. 1255 CC y 28 LSC). Pero la cosa empeora cuando la DGRN, en lugar
de interpretar los Estatutos en el sentido más favorable para su validez (art. 1284 CC)
los interpreta de forma que no quede más remedio que considerar su contenido contra-
rio a una norma imperativa.
96
V., STS 6 de marzo de 2009, comentada por Jesús Alfaro, Las normas legales apli-
cables a la sociedad limitada son dispositivas, en Derecho Mercantil, 2016 disponible en
http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2016/09/las-normas-legales-aplicables-
la.html#more
297
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97
V., también, RDGRN 6-XI-2013, 14-X-2013 y 19-III-2014 comentadas por Jesús
Alfaro, Las Juntas pueden celebrarse en término municipal distinto de aquél en que la
sociedad tenga su domicilio, en Derecho Mercantil, 2013, disponible en
http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2013/12/las-juntas-pueden-celebrarse-en-
termino.html y en Jesús Alfaro, Cláusula estatutaria sobre lugar de celebración de la Junta,
Derecho Mercantil, 2014, disponible en http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/
2014/04/clausula-estatutaria-sobre-lugar-de.html
298
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V., supra el análisis realizado de la Resolución de 20 de diciembre de 2017
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99
V., al respecto, Jesús Alfaro, Libertad estatutaria y facultades de los administrado-
res, Almacén de Derecho, 2015, disponible en http://almacendederecho.org/libertad-
estatutaria-y-poder-de-los-administradores/ y en Derecho Mercantil, Jesús Alfaro,
Inscripción de las limitaciones estatutarias a las facultades de los administradores, 2015,
disponible en https://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2015/11/inscripcion-de-
las-limitaciones.html
100
El Reglamento del Registro Mercantil está plagado de ellas. Una, por ejemplo, es
el requisito establecido en relación con la transformación en el art. 220.1.3º de incluir en
la escritura de transformación «La declaración de que el patrimonio cubre el capital
social y de que éste queda íntegramente desembolsado» ¿qué añade a la protección de
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los terceros tal declaración? La DGRN dice que «constituye un incentivo de «regulari-
zación» patrimonial que se dicta en interés de terceros que no tienen en la transforma-
ción derecho alguno a oponerse a la misma». Pero olvida que los terceros están
protegidos por las normas sobre responsabilidad por las deudas sociales en caso de que
la sociedad esté en causa de disolución por pérdidas y la responsabilidad concursal de
los administradores sociales ¿Es necesario incrementar tal protección de los terceros en
el caso de la transformación? Y, sobre todo, ¿es eficaz tal protección? V., con una críti-
ca de la revisión por parte de la DGRN de la cuestión de si la aportación al capital, por
parte del socio, de los créditos que ostentaba contra la sociedad era suficiente, Jesús
Alfaro, ¿Cuándo se convierte en una pesadilla transformar una anónima en limitada?
Cuando la haces en España, en Derecho Mercantil, 2012, disponible en
http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2012/11/cuando-se-convierte-en-una-
pesadilla.html
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Este es un problema que no podemos abordar aquí y es el de que el Reglamento
del Registro Mercantil no puede imponer límites a la autonomía privada pero obliga a
los funcionarios, obviamente, de manera que, cuando el derecho de los particulares a que
se inscriban determinados acuerdos choca con el incumplimiento de alguna obligación
impuesta en el Reglamento del Registro pero no establecida en la Ley, la Administración
ha de infringir el Reglamento o infringir los derechos de los particulares. Es por eso que
el Reglamento del Registro Mercantil debe limitarse, en su contenido, a regular la con-
ducta de los registradores en la gestión del Registro y no incluir normas sustantivas que
desarrollen, amplíen o restrinjan lo dispuesto en las leyes de sociedades. Esa labor
corresponde en exclusiva a los jueces y a la jurisprudencia.
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«no significa que tales declaraciones del presidente deban, por la sola
calidad de quien las formula, vincular al registrador de modo absoluto,
al punto de que éste deba desconocer la realidad de lo acontecido en el
seno de la junta cuando se halle amparado por la fe notarial, ignoran-
do totalmente las afirmaciones contrarias de los socios consignadas en
el acta y de especial relevancia para calificar la validez de los acuerdos
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Sobre esta cuestión, puede verse el trabajo de Marín de la Bárcena, Fernando, Pro-
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V., con más indicaciones, Jesús Alfaro, Desconvocatoria injustificada de la
junta de una sociedad limitada, en Derecho Mercantil 2017, disponible en
http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2017/07/desconvocatoria-injustificada-
de-la.html.
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