Derecho Procesal Penal
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1. DERECHO PENAL.
CONCEPTO.
Es el conjunto de normas jurídico penales creadas por el Estado para determinar los
delitos , las penas y las medidas de seguridad.
NATURALEZA.
El Derecho Penal es una rama del Derecho Público interno, que tiende a proteger
intereses individuales y colectivos; la tarea de penar o imponer una medida de
seguridad es una función típicamente pública que solo corresponde al Estado como
expresión de su poder interno producto de su soberanía, además de que la comisión
de cualquier delito genera una relación directa entre el infractor y el Estado que es el
único ente titular del poder punitivo, en tal sentido se considera que el Derecho Penal
sigue siendo de naturaleza Pública.
DEFINICIÓN.
Derecho Penal.
Es el conjunto de normas jurídicas que determinan los delitos, las penas que el
Estado impone a los delincuentes y las medidas de seguridad que el mismo
establece. Eugenio Cuello Calón.
2. EL PROCESO PENAL.
CONCEPTO.
Es el conjunto de actos regulados por la ley y realizados con la finalidad de alcanzar la
aplicación judicial del derecho objetivo por medio de la averiguación de la
perpetración de los hecho delictivos, la participación del sindicado, su responsabilidad,
la imposición de la pena señalada y la ejecución de la misma.
NATURALEZA JURÍDICA.
El Código Procesal Penal, en el artículo 5 al respecto dice: “el proceso penal tiene por
objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las
circunstancias en que pudo ser cometido; el establecimiento de la posible
participación del sindicado; el pronunciamiento de la sentencia respectiva, y la
ejecución de la misma.
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En el artículo 5 del CPP, se da el principio de “verdad real”, por medio del cual:
a) Establece si el hecho es o no constitutivo de delito;
b) La posible participación del sindicado;
c) El pronunciamiento de la sentencia (la cual conlleva la imposición de una pena);
d) La ejecución.
En resumen:
Fines generales:
a) MEDIATO: la prevención y represión del delito.
b) INMEDIATO: investigar si se ha cometido un delito por parte de la persona a quien
se le imputa ese delito, su grado de participación, su grado de responsabilidad y la
determinación y ejecución de la pena.
Fines específicos:
a) La ordenación y desenvolvimiento del proceso;
b) El establecimiento de la verdad histórica y material; y
c) La individualización de la personalidad justificable.
3. LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL.
DEFINICIÓN.
MANUEL OSSORIO define dicho instituto así: "La jurisdicción penal o criminal, es la
que se instruye, tramita y falla en el proceso penal, el suscitado para la averiguación de
los delitos, la imposición de las penas o absolución que corresponda." 1
⇒ Función de Enjuiciamiento.
Es la potestad pública que tienen los tribunales para conocer los procesos
penales y conocer los delitos y las faltas.
⇒ Función de Declaración.
1
Ossorio, Manuel. Ob. cit. Página 123.
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Ej: Declarar en sentencia al señor “X” como responsable del delito de robo.
⇒ Función de Ejecución.
La historia nos ha demostrado que en su trayecto, los pueblos han adquirido y configurado
determinadas formas del proceso penal, las cuales se han adecuado a las circunstancias
económicas, sociales y políticas de los mismos, de donde han surgido tres sistemas
procesales básicos, siendo ellos el inquisitivo, el acusatorio y el mixto. En cada uno de ellos
la función de acusación, de defensa y de decisión reviste diversas formas, por la naturaleza
misma de cada sistema procesal. Es esencial el estudio de los sistemas procesales, para
estar en condiciones de comprender en mejor forma el sistema procesal penal imperante
en nuestro país.
SISTEMA INQUISITIVO.
A este respecto ALBERTO HERRARTE expone: "Este sistema tuvo su origen en Roma y su
denominación proviene del vocablo INQUISITO. Después de varios siglos de vigencia y ya
en época avanzada del imperio, la ACCUSATIO cede su puesto a una nueva forma de
procedimiento conocida como COGNITIO EXTRA ORDINEM, derivada de las nuevas ideas
políticas, de las necesidades de la expansión y de la pasibilidad de los ciudadanos en su
función de acusar, motivada por el cambio de costumbres. Este nuevo procedimiento tiene
ya una tendencia inquisitiva y se caracteriza porque el acusador se convierte en simple
denunciante; funcionarios especiales (oficifisci) llevaban adelante la acusación, después
de una investigación secreta; el juzgador toma una participación activa en todo el proceso
e interviene de oficio; desaparece el jurado y en su lugar se establecen magistrados que
obran como delegados del emperador. Dicho sistema se desarrolló y tuvo su pleno apogeo
en la edad media. El proceso inquisitorio es cruel y viola las garantías individuales.
Este sistema establece la forma escrita, la prueba legal y tasada, la secretividad y
tiende a que las funciones procésales de acusación, defensa y decisión se
concentren en el juzgador. Ante tales características el proceso penal en la etapa
medieval se tornó en lento e ineficaz. El imputado se convierte en un objeto y deja la
condición de parte. Pero lo más nefasto, es que daba lugar a que los delincuentes de
clases sociales bajas se les impusiera penas graves y gravísimas, y, a los integrantes de las
clases sociales altas se les impusieran penas leves. En esa época, el proceso penal empezó
a tomar un carácter político y de defensa de la clase dominante." 2
2
Herrarte, Alberto. Ob. cit. Página 40.
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En este sistema los magistrados o jueces son permanentes; el juez es el mismo
sujeto que investiga y dirige, acusa y juzga; la acusación la puede ejercer indistintamente
el procurador o cualquier persona; la denuncia es secreta; es un procedimiento escrito,
secreto y no contradictorio en el que impera con relación a la valoración de la prueba el
sistema legal o tasado; finalmente en relación a las medidas cautelares la prisión
preventiva constituye la regla general.
CARACTERISTICAS:
d) Este sistema es objeto de muchas críticas, puesto que veda los derechos y
garantías mínimas del imputado, que como todo ser humano, tienen derechos mínimos
que deben observarse dentro de cualquier ordenamiento jurídico, tales como el derecho de
defensa y publicidad;
SISTEMA ACUSATORIO.
En relación a este tópico ALBERTO HERRARTE se pronuncia así: "Este sistema es el más
antiguo y su denominación proviene del vocablo ACUSATIO. Tuvo sus orígenes en la
época antigua, en Grecia, y fue mejorado en Roma. En el proceso histórico, el sistema
acusatorio es el que se manifiesta en primer lugar, y así haciendo referencia al
procedimiento seguido por los atenienses, en el que, con las limitaciones debidas a las
ideas políticas y sociales de la época, encontramos el principio de la acusación popular
mediante la cual, todo ciudadano libre estaba facultado para ejercer la acción penal de los
delitos públicos ante el Senado o la Asamblea del Pueblo. El acusador debía ofrecer las
pruebas y el imputado podía solicitar un término para su defensa, no obstante estar
autorizada la tortura. El debate era público y oral. El sistema acusatorio puro se
encuentra establecido en Inglaterra, país que desde que lo instauró, no se ha interrumpido
su aplicación por otra clase de proceso. Es en dicho país donde se establece el Gran
Jurado. Este sistema es instaurado por los ingleses en los Estados Unidos de
Norteamérica." 3
CARACTERISTICAS:
c) Las pruebas son propuestas y aportadas libremente por las partes y la valoración
la efectúa el juzgador de acuerdo al principio de libre valoración de la prueba conocido
como sana crítica;
Este sistema se caracteriza por las máximas siguientes: "El juez no puede
proceder más que a instancia de parte", "el juez no debe conocer más de lo que
pidan las partes", "No hay juez sin actos", "El juez debe juzgar según lo alegado
y probado por las partes". Este sistema ha sido adoptado por muchos países Europeos,
en Estados Unidos de América, Puerto Rico y México (sólo para asuntos federales), para su
efectividad se requiere un buen equilibrio no sólo cultural sino social y político, ya que su
desarrollo y eficacia en una sociedad dependen en gran medida de que se cumpla con el
valor "justicia".
SISTEMA MIXTO.
4
Castellanos, Carlos. "Derecho Procesal Guatemalteco". Curso de
Procedimientos Penales. Tipografía Nacional. Guatemala, Centro
América. Mayo 1938. Página 6.
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suprime el jurado de acusación -Gran Jurado- y en su lugar se establece la Cámara de
Acusación, o sea, a donde pasan los asuntos después del período preparatorio, para los
efectos de la acusación. El Ministerio Fiscal interviene como único acusador y el ofendido
solamente tiene el ejercicio de la acción civil. En la actualidad, la fase de instrucción tiene
cierta oportunidad de contradictorio. En 1958 ha sido emitido un nuevo Código en el que
se permite al ofendido el ejercicio de la acción penal y se establece el juez de aplicación de
penas. La ley de Enjuiciamiento Criminal Española de 1982 se inclina por el procedimiento
mixto. Después de una etapa de instrucción, tiene lugar el juicio oral y público,
contradictorio, ante jueces técnicos y colegiados, que resuelven en única instancia, pero
estableciéndose el recurso de casación ante el Tribunal Supremo." 5
CARACTERISTICAS:
a) Es una combinación del sistema inquisitivo que aporta la fase de instrucción y del
sistema acusatorio, que aporta la fase del juicio denominada también debate, plenario o
decisiva;
b) Su principal objetivo es equilibrar los intereses del individuo con los intereses de
la sociedad;
5
Herrarte, Alberto. Ob. cit. Página 41.
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Existen dos sistemas clásicos y predominantes de organización del proceso penal: El
acusatorio y el inquisitivo. En Guatemala, hasta antes de la vigencia del Decreto 51-
92 del Congreso de la República, imperó el sistema inquisitivo.
El sistema inquisitivo es ad hoc para gobiernos autoritarios, ya que la persecución
penal constituye un derecho de los órganos jurisdiccionales cuya intervención no
requiere de solicitud o de la actividad de acusador,, lo que permite la actuación
subterránea oficial y la marginación del sistema de justicia numerosos delitos. La
acusación y la función de juzgar se encuentran reunidas en el juez, frente al cual el
imputado está en una posición de desventaja, pues el carácter semisecreto y escrito,
dificulta la defensa e impide contraponerse al investigador por su papel de juez y
parte; prevalece asimismo, la prisión provisional del procesado; la dirección de las
pruebas está a cargo del juzgador quien dispone del proceso.
Prevalece como regla general, la liberta personal del acusado hasta la condena
definitiva y el juez mantiene una actitud pasiva en la recolección de pruebas de cargo
y descargo; consecuentemente, el proceso está condicionado al hecho de que alguien
lo inste, tarea que corresponde al Estado a través del órgano acusador que defiende
a la sociedad frente al delito.
Calamandrei señala que los principios modernos del proceso oral se fundan
principalmente en la colaboración directa entre el juez y los abogados, la confianza
y naturalidad de sus relaciones y el diálogo simplificador consistente en pedir y dar
explicaciones con el fin de esclarecer la verdad. Los jueces pueden tomar parte
activa pero limitada, en el debate para hacer pregunta y objeciones a las partes y
a los testigos, y peritos e interrogar sobre cuestiones esenciales que motivan el
proceso.
1) Juzgados de Paz.
La función primordial de éstos Juzgados es el conocimiento de a) faltas, b)
delitos contra la seguridad del tránsito y c) aquellos cuya pena principal sea de
multa conforme el procedimiento específico del juicio por faltas que establece
la ley.
4. Tribunales de Sentencia.
Tienen a su cargo el debate y pronunciar la sentencia respectiva en los
procedimientos comunes. Conocen además del procedimiento especial por
delitos de acción privada, así como del juicio para la aplicación exclusiva de
medidas de seguridad y corrección.
Se integran por tres jueces letrados (abogados) que deliberan inmediatamente
después de clausurado el debate, valoran la prueba y deciden por mayoría de
votos.
Las Salas de Apelaciones conocerán de las apelaciones de los autos dictados, por
los juzgadores de primera instancia y del recurso de apelación especial de los fallos
definitivos del tribunal de sentencia.
7. Juzgados de Ejecución.
Intervienen en la ejecución y control de las penas establecidas en sentencia
firme. Revisan el cómputo practicado en la sentencia, con abono de la prisión
sufrida desde la detención y determinan con exactitud la fecha en que finaliza
la condena, así como el día a partir del cual el condenado podrá requerir su
libertad condicional o rehabilitación. Resuelven lo relativo a las solicitudes
planteadas por el reo sobre los derechos y facultades que las leyes penales,
penitenciarias y los reglamentos otorgan durante el cumplimiento de las
sanciones. Conocen de los incidentes relativos a la ejecución y la extinción de
la pena, los incidentes de libertad anticipada y lo relacionado a la revocación de
la libertad condicional.
DESJUDICIALIZACION:
La desjudicialización es un medio para expulsar la estructura burocrática de los
tribunales de justicia y así resolver rápidamente y de manera sencilla ciertos casos
penales, destinando el proceso penal ordinario a delitos graves ya que no tiene sentido
agotar todas las fases del juzgamiento en asuntos de menor impacto social o en los que
la reestructuración de la paz social, así como la defensa contra el delito, puede darse
por medios más rápidos y oportunos si el MP y el juez competente consideran
realmente que el procesado es capaz de enmendar su conducta de manera que la
sociedad no sea afectada nuevamente por la comisión de otro delito, pudiendo solicitar
y aplicar medidas de desjudicialización dejando al imputado en libertad simple o bajo
caución económica. Este principio permite que los asuntos de menor importancia
puedan ser tratados de manera sencilla y rápida, y es resultado de la teoría de la
tipicidad relevante, que obliga al estado a perseguir (prioritariamente) los hechos
delictivos que producen impacto social, teoría que nació por el replanteamiento de las
teorías del derecho penal sustantivo referentes a los delitos públicos, ya que
materialmente es imposible atender todos los casos por igual y es necesario priorizar.
Facilita el acceso a la justicia, simplifica y expedita los casos sencillos. Busca estimular
la aceptación de los hechos por parte del imputado, el pago de las responsabilidades
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civiles a cambio de beneficios procésales, de tal manera que la finalidad del proceso no
solo busca imponer mecánicamente una pena, sino solucionar el conflicto tanto social
como individual que ocasiona la comisión de un delito.
El código procesal penal establece 4 presupuestos en los que es posible aplicar este
principio:
a) criterio de oportunidad
b) conversión
c) suspensión condicional de la persecución penal
d) procedimiento abreviado
a) CRITERIO DE OPORTUNIDAD:
CONCEPTO: Es la facultad que tiene el MP, bajo el control del juez, de no ejercer la
acción penal debido a la escasa trascendencia social del delito o mínima afectación
del bien jurídico protegido, a las circunstancias especiales en la responsabilidad del
sindicado o cuando el imputado sufre las consecuencias de un delito culposo.
También se podrá aplicar el criterio de oportunidad a favor de cómplices y
encubridores.
Objetivo: El objetivo es doble: Por un lado la descarga de trabajo para ek MP y por otro
la intervención mínima del estado en problemas que pueden resolverse a través de la
conciliación entre las partes recogiéndose de esta manera los principios
humanizadores y racionalizadores del derecho moderno penal.
d) Procedimiento abreviado
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Aunque este es un proceso resumido, algunos autores lo colocan dentro de los
procedimientos de dejudicialización, por que tiene como fin agilizar la administración de
justicia mediante formas que permiten una decisión rápida del juez sobre los hechos
sometidos a su conocimiento. (este tema se trata más adelante en el tema
procedimientos especiales para casos concretos)
C. JUICIO POR DELITO DE ACCION PRIVADA (Art. 474 a 483 del CPP)
Los delitos de acción privada no lesionan el interés social y en os mismos le
corresponde al agraviado comprobar el hecho que fundamenta la acusación,
siendo innecesarias las fases de investigación e intermedia del proceso
ordinario.
Admitida la querella se citará a las partes a una junta conciliatoria, si no se
llega a ningún acuerdo finalizada la audiencia se citará a juicio oral, aplicándose
en adelante las normas comunes del procedimiento ordinario, a excepción que
el querellante tendrá las obligaciones y facultades del MP, el término para la
incorporación del tercero civilmente demandado coincide con el vencimiento
del plazo de citación a juicio, no podrá requerirse protesta solemne sobre el
interrogatorio del imputado, y en los juicios donde se vea afectada la moralidad
pública el debate se llevará a cabo a puerta cerrada.
Si fuera imprescindible una investigación preliminar de conformidad a lo
establecido en el Art. 476 del CPP se remitirá al MP el expediente quien lo
devolverá una vez realizadas las diligencias.
PRINCIPIOS GENERALES:
El proceso es el método lógico y ordenado creado por la civilización para conducir a
una decisión judicial justa y restablecer por tal medio el paz y el orden jurídico, su
objetivo es redefinir conflictos, lo que debe entenderse como la reproducción más
objetiva de lo sucedido, de la aportación y valoración de datos, de la discusión del
significado de los hechos. Para que pueda existir un proceso judicial es necesario que
se cumplan ciertos postulados, principios de carácter universal generalmente
consagrados en las Constituciones Políticas y en el Derecho Internacional.
El CPP no sólo crea y permite mejores condiciones para el cumplimiento de tales
postulados sino introduce los logros alcanzados por otras legislaciones en materia
procesal y viabiliza los compromisos adquiridos por Guatemala en tratados
internacionales.
Todo proceso responde a objetivos y se enmarca dentro de ciertos fines y propósitos
comunes a una sociedad.
El Estado Moderno busca a través del Derecho Procesal Penal lograr a través de la
aplicación efectiva de la coerción mejorar las posibilidades de persecución y castigo
de los delincuentes mediante el traslado de la investigación al MP y la implementación
del sistema acusatorio, y paralelamente es un sistema de garantías frente al uso
desmedido de la fuerza estatal protegiendo la libertad y dignidad individual,
garantizando los intereses de la sociedad afectada por el delito en la misma medida
que los derechos fundamentales de los sometidos al proceso penal.
Así pueden señalarse como principios generales del CPP los siguientes:
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1. EQUILIBRIO
2. DESJUDICIALIZACION
3. CONCORDIA
4. EFICACIA
5. CELERIDAD
6. SENCILLEZ
7. DEBIDO PROCESO
8. DEFENSA
9. INOCENCIA
10.FAVOR REI
11.FAVOR LIBERTATIS
12.READAPTACION SOCIAL
13.REPARACIÓN CIVIL.
PRINCIPIO DE EQUILIBRIO
Protege las garantías individuales y sociales consagradas en el derecho moderno
paralelamente a la agilización, y persecución y sanción de la delincuencia y con igual
importancia se mejora y asegura el respeto de los derechos humanos y la dignidad del
procesado, EQUILIBRANDO el interés social con el individualidad.
Este principio busca crear mecanismos procesales eficientes ante la persecución y
sanción de un ilicito, sin que el imputado de la comisión de un delito pierda los derechos
inherentes de la persona humana.
Paralelamente a las disposiciones que agilizan la persecución y sanción de la delincuencia
con igual importancia se mejora y asegura el respeto de los derechos humanos y de la
dignidad del procesado, de tal manera que el derecho procesal penal no resulta ser más
que el derecho constitucional aplicado, ya que se traduce en acciones procesales que
aseguran el valor y sentido del hombre como ser individual y social y el Derecho del Estado
a Castigar a los delincuentes.
El hecho que la función jurisdiccional se realice con estímulo a protección de los derecfhos
individuales aumenta el valor y la autoridad moral del estado.
Este principio de equilibrio deriva en una mejor distribución de funciones procesales:
1. Investigación y acusación a cargo del MP
2. Servicio Público de la defensa Penal, garantizando la defensa en juicio
3. Jueces independientes e imparciales, controlan al MP y garantizan Derechos
Constitucionales.
PRINCIPIO DE DESJUDIALIZACION
Este principio permite que los asuntos de menor importancia puedan ser tratados de
manera sencilla y rápida, y es resultado de la teoría de la tipicidad relevante, que obliga
al estado a perseguir (prioritariamente) los hechos delictivos que producen impacto
social, teoría que nació por el replanteamiento de las teorías del derecho penal
sustantivo referentes a los delitos públicos, ya que materialmente es imposible atender
todos los casos por igual y es necesario priorizar.
Los delitos menos graves, de poca o ninguna incidencia social facilita el acceso a la
justicia, simplifica y expedita los casos sencillos. Busca estimular la aceptación de los
hechos por parte del imputado, el pago de las responsabilidades civiles a cambio de
beneficios procésales, con una solución distinta a la actuación del IUS PUNIENDI, de tal
manera que la finalidad del proceso no solo busca imponer mecánicamente una pena,
sino solucionar el conflicto tanto social como individual que ocasiona la comisión de un
delito.
El código procesal penal establece 4 presupuestos en los que es posible aplicar este
principio:
5. criterio de oportunidad
6. conversión
7. suspensión condicional de la persecución penal
8. procedimiento abreviado
PRINCIPIO DE CONCORDIA
Las dos atribuciones esenciales de los jueces son las siguientes: a) definir mediante la
sentencia situaciones sometidas a su conocimiento; y b) contribuir a la armonía social
mediante la conciliación o avenimiento de las partes en los casos que la ley lo
permite.
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Tradicionalmente en el derecho penal la conciliación entre las partes solo era posible
en los delitos de privados, pero por las exigencias modernas se ha llevado esta
consideración a los delitos de median, poca o ninguna incidencia social, atendiendo a
la falta de peligrosidad del delincuente así como a la naturaleza poco dañina del delito
para que a través del avenimiento de las partes se satisfaga el interés público, se
resuelvan conflictos penales y se proteja a las víctimas.
En virtud de este principio el fiscal puede renunciar al ejercicio de la acción penal en
delitos sancionados hasta por dos años de prisión y delitos culposos, siempre que
exista una justa transacción entre las partes y por su lado el juez, si las partes se
avienen, puede suspender condicionalmente el proceso penal. En los delitos privados
y públicos que se conviertan en privados debe obligatoriamente agotarse antes del
debate una fase de conciliación
Es una figura intermedia en un compromiso arbitral, un contrato de transacción y una
conciliación judicial tradicional que procede en tres fases:
a) Avenimiento de las partes con la intervención del M.P o del Juez
b) Renuncia de la acción pública por parte del órgano representativo de los intereses
sociales
c) Homologación de la renuncia de la acción penal ante juez
La concertación penal no sólo se explica por el avenimiento de las partes sino por la
participación, control y vigilancia del fiscal y del juez, que tiene la misión de evitar
acuerdos lesivos a la sociedad o a las partes.
El convenio se hace constar en acta y constituye título ejecutivo.
PRINCIPIO DE EFICACIA:
Este principio busca diferenciar el interés del Estado, de la sociedad y de los
particulares en las distintas clases de delitos, ya que no es lo mismo un crimen que la
afectación leve de un bien jurídico tutelado. Muchos delitos públicos no lesionan a la
sociedad creando un excesivo trabajo a los tribunales de justicia que incide en la falta
de la debida atención en todos los asuntos.
Lo anterior hace necesario fijar las siguiente prioridades:
A LOS FISCALES: a. Darle preferencia a la investigación y acusación de los delitos
graves; b) Impulsar medidas de desjudicialización cuando procedan.
A LOS JUECES: a. resolver los casos menos graves mediante mecanismos abreviados; b)
Esforzarse en el estudio, análisis y dirección de los procesos por delitos de mayor
incidencia.
Como resultado de la aplicación de la desjudialización y la concordia en materia penal,
MP y los tribunales podrán dedicar más tiempo y esfuerzo a la persecución y sanción de
delitos de alto impacto social.
Esta valoración fundada en que no se puede tratar igual a lo desigual, permite trazar con
precisión los asuntos según su trascendencia social determinando con precisión el marco
de la actividad judicial así:
1. En los delitos de POCA O NINGUNA INCIDENCIA social, el M.P. y los Jueces deben
buscar el avenimiento entre las partes para la solución rápida del proceso
penal.
2. En los delitos GRAVES el M.P. y los tribunales penales deben aplicar el Mayor
esfuerzo en la investigación del ilícito penal, y el procesamiento de los
responsables.
PRINCIPIO DE CELERIDAD:
Los tratados y acuerdos internacionales ratificados por Guatemala establecen que las
acciones procésales deben practicarse inmediatamente, lo cual se refuerza con lo
contenido en la Constitución que establece el máximo de tiempo en que una persona
detenida puede ser presentada a la autoridad judicial y ésta indagarlo y resolver su
situación jurídica.
Los procedimientos establecidos en el Dto. 51-92 impulsan el cumplimiento rápido de
las actuaciones procésales, agilizan el trabajo y buscan el ahorro de tiempo y
esfuerzo, y partiendo que según el artículo 268 inciso 3º. Del CPP establece que la
prisión provisional por regla general no puede exceder de un año, nos encontramos
con que el nuevo proceso penal esta diseñado para durar en la mayoría de casos
menos de ese plazo.
PRINCIPIO DE SENCILLEZ
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La significación del Proceso Penal, es de tanta trascendencia, que las formas procésales
deben ser simples y sencillas, para expeditar los fines del mismo (art. 5CPP) al tiempo
que paralelamente se asegura la defensa. En tal virtud los jueces deben evitar el
formalismo.
No obstante lo anterior los actos procésales penales han de observar ciertas formas y
condiciones mínimas previstas, pero su inobservancia o los defectos pueden ser
subsanados de oficio o a solicitud de parte en los siguientes casos: aceptación tácita o
falta de protesto, realización del acto omitido o renovación del acto.
Los defectos que impliquen inobservancia de las formas que la ley establece provocan la
invalidez del acto, debiéndose renovar el acto en que se originó la inobservancia y no se
puede retrotraer el proceso a fases ya precluidas.
DEBIDO PROCESO
El Estado no puede ejercitar su derecho a la represión más que en la forma procesal y
ante órganos jurisdiccionales establecidos en ley.
Este principio obedece a la apertura democrática en Guatemala a partir de 1985, ya
que hasta entonces el derecho penal se usaba para encubrir abusos de poder cuando
el derecho penal es un instrumento al servicio de los derechos de las personas y debe
realizarse a través de un juicio limpio, así juzgar y penar solo es posible si el hecho
que motiva el proceso observa las siguientes condiciones:
Que el hecho, motivo del proceso este tipificado en la Ley anterior como delito o falta.
a) Que se instruya un proceso seguido con las formas previas y propias fijadas y con
observancia de las garantías de defensa (Art. 1y 2 CPP, art. 17 Consti, art 11
Declaración Universal de los Derechos del hombre, art. 1 CP).
b) Que ese juicio se siga ante el tribunal competente y jueces imparciales (art. 4CPP y
12 Consti).
d) Que se trate al procesado como inocente hasta que una sentencia firme declare lo
contrario (art. 14 consti, art. 11 DUDH, art. 14 CPP).
e) Que el juez, en un proceso justo, elija la pena correspondiente (Art. 7 CPP).
9. Que el procesado no haya sido perseguido con anterioridad por el mismo hecho .
DEFENSA:
Este principio se encuentra consagrado en el artículo 12 de nuestra constitución y
consiste en que nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin antes haber
sido citado, oído y vencido en un proceso judicial, y el Código Procesal Penal lo desarrolla
debidamente, ya que el procesado tiene desde la primera actuación judicial hasta la
eventual condena una serie de facultades y deberes que le permiten conocer todas las
actuaciones judiciales y contar con defensa técnica, a excepción de dos casos: la ley de
narcoactividad que permite reserva de actuaciones en las fases de investigación y
preparatoria, y el art. 314 del CPP que establece que el MP podrá tener en reserva las
actuaciones, incluso ante las partes cuando no se hubiere dictado el auto de
procesamiento.
El derecho de Defensa implica: Ser advertido del hecho que se imputa, Declarar
voluntariamente, hacer señalamientos en los actos del proceso, presentar pruebas e
impugnar resoluciones, examinar y rebatir la prueba, conocer la acusación, formular
alegatos y defensas, contar con asistencia técnica oportuna.
PRINCIPIO DE INOCENCIA
Este principio consiste en que toda persona se presume inocente mientras no se haya
declarado responsable en sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada (Art. art. 14
Consti. y art. 11DUDH)
El fortalecimiento de este principio requiere:
1. La culpabilidad debe establecerse mediante sentencia judicial;
2. Que la condena se base en prueba que establezca con certeza el hecho criminal y la
culpabilidad;
3. Que la sentencia se base en pruebas jurídicas y legítimas;
4. Que la prisión provisional sea una medida cautelar de carácter excepcional para
asegurar la presencia del inculpado en el proceso y la realización de la justicia (art. 259
del CPP).
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PRINCIPIO FAVOR REI
Este principio es conocido también como “in dubio pro reo” y es consecuencia del
principio de inocencia, ya que en caso de duda y por tanto en sentencia de existir dudas
acerca de la comisión de un ilícito por parte del imputado se deberá decidir a favor de
este, ya que el propósito esencial de todo proceso penal moderno es garantizar que no se
condene a inocentes, este principio fundamenta las siguientes características del derecho
penal:
1. La retroactividad de la ley penal
2. La reformatio in peius, que se refiere a que cuando el procesado es el único que
impugna una resolución, el tribunal de alzada no puede modificarla o revocarla en
perjuicio del reo.
3. La carga de la prueba corresponde al MP y del querellante adhesivo.
4. La sentencia condenatoria únicamente procede si hay certeza de culpabilidad.
5. No hay interpretación extensiva ni analógica de la ley sustantiva penal.
6. En materia procesal es posible la interpretación analógica y extensiva cuando
favorezcan a la libertad del imputado o el ejercicio de sus facultades.
7. El favor Rei es una regla de interpretación que en caso de duda obliga a elegir lo más
favorable al imputado.
8. No se impondrá pena alguna sino fundad en prueba que demuestre el hecho y
determine la culpabilidad.
REPARACIÓN CIVIL
El derecho procesal penal moderno, establece los mecanismo que permiten en
el mismo proceso, la reparación de los daños y perjuicios provocados al
agraviado por el hecho criminal.
Este principio busca que los daños civiles provocados por la comisión de un delito sean
reparados al agraviado. la reparación civil ya se estudio en el tema anterior.
OFICIALIDAD:
Este principio nace derivado que en el proceso penal anterior no había división de roles
entre el investigar y juzgar, ya que ambos aspectos le correspondían al juez retardando
de gran manera los procesos y provocaba la imparcialidad procesal al ser el juez el que
investigaba, acusaba y a la vez condenaba.
Lo anterior creo la necesidad de dividir las funciones como forma de especializar y
tecnificar las actividades procésales, de evitar la imparcialidad y e garantizar una
investigación criminal dedicada, correcta, firme completa y exhaustiva y llevó al derecho
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procesal penal a establecer este principio que obliga al Ministerio Público a realizar o
promover la pesquisa objetiva de hechos criminales y a impulsar la persecución penal.
Si se tiene conocimiento por cualquier medio de la preparación o realización de un delito,
o indicios para considerar hechos punibles y persegibles de oficio el MP actuará sin
necesidad sin necesidad que ninguna persona lo requiera.
La investigación del MP requiere como presupuesto que el hecho pesquisado tenga las
características de delito, y a la tarea averiguadora se une la ayuda de la PNC teniendo el
MP poder de dirección.
Este principio garantiza la coordinación entre el MP y el órgano jurisdiccional, por lo que
los mismos no guardan supeditación entre sí.
Es importante establecer que la labor del MP es determinar la realidad histórica y no la
obligación de obtener una condena, por lo que el MP no esta constriñido a acusar si de la
investigación deriva que el imputado no ha cometido el delito.
PRINCIPIO DE CONTRADICCION
Para Asegurar la imparcialidad del juzgador es necesario permitir a las partes impulsar el
proceso bajo la dirección del juez, facilitando la intervención de las partes mediante la
oralidad como forma de comunicación procesal, permitiendo al imputado hacer
valer sus derechos en libertad y ser presunto inocente hasta la pronunciación
de la sentencia pasada por cosa juzgada El contradictorio empieza después de
agotada la fase de investigación y la intermedia, que precisamente se orientan
a determinar si procede o no la apertura del debate; por tal razón las dos
primeras etapas procésales no generan materia factual para fundamentar la
decisión del tribunal. La sentencia, entonces, depende de la valoración que
tribunal de sentencia respectivo haga sobre lo hecho y dicho en su presencia
durante el debate. Lo anterior sin perjuicio que desde el momento de ser
aprendido el sindicado tiene medios que le permitan hacer valer sus derechos.
En virtud de este principio el proceso penal se convierte en una contienda entre las
partes, aunque no existe igualdad de medios si hay un equilibrio entre derechos
y deberes ya que en virtud de este principio se busca llevar al Tribunal de
Sentencia los elementos sobre los que ha de basar el fallo.
ORALIDAD
La oralidad significa fundamentalmente un medio de comunicación: la utilización de la
palabra hablada, no escrita, como medio de comunicación entre las partes y el juez,
como medio de expresión de los diferentes órganos de la prueba.
Este principio se refiere al debate, debido a que la experiencia a demostrado que la
escritura provoca que los jueces juzguen escritos y actuaciones documentadas que no
reflejan la realidad, además al ser oral el debate el juez presta toda la atención del caso
al proceso, además de hacer más rápida la fase más importante del proceso: el debate.
La escritura permite aplazar el estudio para otra oportunidad, la oralidad exige
inmediación.
La oralidad tiene como excepción la prueba anticipada (art. 348 CPP)
CONCENTRACIÓN
El juicio propiamente dicho ocurre en el debate, pues las etapas anteriores persiguen
esencialmente reunir elementos que permitan la acusación por el MP y dictar medidas
para asegurar la presencia del inculpado, la continuidad y las resultas del proceso.
Para que las pruebas, argumentaciones y réplicas de acusación y defensa no sean
descontextualizadas y facilitar su comprensión y percepción por el tribunal, todos estos
actos han de realizarse en una misma audiencia, con marcos de interrupción y
suspensión limitados, lo que permite al juzgador una visión concentrada capaz de
proporcionar elementos para fundar y razonar su decisión.
Concentrar es reunir en un solo acto. En virtud de este principio el debate se realiza de
manera continua y secuencial en una sola audiencia o en una serie de audiencias
consecutivas que no podrán interrumpirse sino excepcionalmente.
Este principio permite que la prueba ingrese al procedimiento en el menor tiempo
posible. Las declaraciones de las partes y todos los medios de prueba son reunidos en
una misma oportunidad, el debate en el que se practica, observa y escucha las
exposiciones, por lo que quienes participan en una audiencia pública pueden conocer,
apreciar y controlar de mejor manera el hecho delictivo que motiva el proceso.
INMEDIACIÓN:
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Implica la máxima relación, el más estrecho contacto y la más intima comunicación entre
el juez, las partes, y los órganos de prueba. Permite recoger directamente hechos,
elementos y evidencias que dan mayor objetividad y eficiencia a la administración de
justicia.
La importancia máxima de este principio es la relación del juez con la prueba ya que se
realiza en su presencia, llevándolo a un convencimiento muy diferente a que si se basa
únicamente en actas y escritos judiciales, y a su vez lo hace participar en el
diligenciamiento de la prueba no como mero espectador, sino como elemento activo y
directo en la relación procesal.
La presencia de los jueces implica el desarrollo de ciertas cualidades de observación,
receptividad, reflexión y análisis.
Durante el juicio oral deben estar presentes todas las partes siendo la condición básica
para que pueda realizarse.
PUBLICIDAD
Por regla general toda actuación judicial debe ser pública. Pero es natural que sea
esencialmente la fase de juicio oral la que interesa a la sociedad, pues la fase
preparatoria e intermedia, buscan esencialmente fundar acusación del MP, por lo que en
éstas la publicidad sólo interesa a las partes.
La publicidad del Debate puede limitarse total o parcialmente cuando pueda afectar
directamente el pudor, la vida, la integridad de las personas o lesione la seguridad del
estado o el orden público, etc.
Pueden encontrase dos clases de publicidad: una para las partesy otra para el público en
general.
El Artículo 14 de la Constitución, establece que el detenido, el ofendido, el MP y los
abogados designados por los interesados, en forma verbal o escrita, tienen derecho a
conocer personalmente, todas las actuaciones documentos y diligencias penales, sin
reserva alguna y en forma inmediata. De igual manera la Convención Americana sobre
Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a que se le comunique en
forma previa y detallada de la acusación que se le formula y el proceso penal debe ser
público para los sujetos procésales e interesados, salvo lo que sea necesario para
preservar los intereses de la justicia.
En la fase preparatoria e intermedia (art. 314 del CPP) se restringe la publicidad a los
particulares, y siempre que no exista auto de procesamiento el MP podrá disponer para
determinada diligencia la restricción de la publicidad.
Con la publicidad las actuaciones judiciales penales pueden ser fiscalizadas por las partes
y la sociedad, provocando la participación y conocimiento del público y los interesados a
la vez que reconoce las garantías individuales que limitan el Poder del estado.
COSA JUZGADA:
Los procesos penales no pueden ser interminables y deben dar seguridad a las partes y a
la sociedad y certeza a la actividad jurisdiccional, ya que cuando el litigio a concluido no
podrá abrir se de nuevo el debate.
Lo anterior se obtiene mediante el principio de la Cosa Juzgada, es decir que una vez
agotados todos los recursos que la ley otorga a las partes o no usados en tiempo los
mismos, quedará firme la sentencia y deberá de ejecutarse, y en consecuencia se
ordenará cerrar el caso y no abrirse más.
Lo anterior tiene como única excepción el recurso de revisión, de acuerdo a los supuestos
establecidos en el artículo 455 del CPP.
8. DEBATE ORAL
DEFINICIÓN:
El debate es acción controvertir, disputar, discutir, altercar, argüir con vehemencia en
contrapuestos sentidos.
El debate es la parte esencial del juicio oral público, ya que en el mismo intervienen
directamente los sujetos procésales para que los juzgadores conozcan directamente la
prueba ofrecida por las partes, conozca las exposiciones de las partes, las declaraciones
de las partes, de los testigos, los argumentos, y las replicas del acusador y del defensor,
y en esa forma los juzgadores tengan suficientes medios de convicción para dictar una
sentencia justa e imparcial.
GARANTIAS CONSTITUCIONALES
La CC señala que el mero reconocimiento de los derechos humanos no pasaría de ser un
enunciado de nobles aspiraciones, si no se provee al mismo tiempo de las garantías
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jurisdiccionales que aseguren su vigencia, de donde la defensa de los derechos se erige
como postulado básico de un Estado Constitucional de Derecho, con rango de derecho
fundamental inherente a la persona (sentencia 28-6-1998 Gaceta VIII pág 234), y es así
como el debate penal debe responder a las garantías plasmadas en la Constitución como:
- El hecho que el debate es una fase del proceso penal guatemalteco con ciertas
formalidades y deberá efectuarse ante un tribunal de sentencia preestablecido en
cumplimiento al art. 12 de la Consti.;
- Que dentro del Debate Penal se cumpla con el artículo 370 del CPP en concordancia a la
garantía establecida en el artículo 16 de la Constitución en el sentido que nadie puede
declara en contra de sí.
- Que el tribunal emita un fallo con independencia e imparcialidad de conformidad al art.
205 de la Consti.
- El derecho a una debida defensa durante el debate, etc.
INTERROGATORIO
El interrogatorio se forma y surge en la conclusión de la pregunta con la consiguiente
respuesta. En el análisis de ese choque en la satisfacción lógica con que se produzca y
que va formando la convicción en el que interroga, lo mismo que en el juzgador. En su
acepción lingüística con sentido forense, es la serie de preguntas que se formulan, y el
acto en que aquellas se desarrollan. Es la parte articulada de preguntas y respuestas en
su caso.
La materia del Interrogatorio es todo el material relativo a los hechos controvertidos, que
se vaya recogiendo en el proceso y que guarde relación con el delito que se persigue.
La materia del interrogatorio es más amplia en la instrucción y queda limitada a los
puntos expresados en el debate oral, clave del proceso, en que haya divergencia de
apreciación entre las partes.
Los presupuestos del interrogatorio son: a. Individualización, el interrogado ha de
experimentar el interrogatorio aisladamente. En virtud del principio de inocencia. b) El
principio general para los sujetos activos del interrogatorio es la libertad en las
preguntas, para los sujetos pasivos la libertad de las respuestas. c) en cuanto al fondo del
interrogatorio las limitaciones a la libertad están impuestas por la exclusión de las
preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes.
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Puede darse el caso de la negativa a declarar, en el caso del imputado, se admite su
negativa con las advertencias de ley. El testigo no puede negarse a declarar ya que ello
trae consecuencias.
EL CONTRAINTERROGATORIO
Es el que realizan las partes que no hicieron el interrogatorio directo o principal. Como
regla básica, el contrainterrogatorio debe limitarse al contenido de la declaración
principal y a cuestiones que sirvan para evaluar la credibilidad del testigo.
Evidentemente, el Tribual podría autorizar que durante este período el testigo responda a
preguntas de la parte adversa como si se tratara de un interrogatorio directo. Ello
depende de la naturaleza y pertinencia de la materia que así se desea examinar, es
decir, sobre el interés que eso elementos tengan para la solución del caso.
La facultad de contrainterrogar, no se menciona como tal en el CPP (art. 378 CPP) sino
como el interrogatorio que hace la parte adversa. Esta facultad, además de estar
mencionada en el CPP, hace parte del derecho de defensa y del debido proceso y no
puede limitarse de manera alguna.
Objetivo del Contrainterrogatorio: Cuando no se puede aprovecha el contrainterrogatorio
para reforzar nuestra tesis con el testigo de la parte adversa el objetivo debe ser,
esencialmente, reducir la credibilidad del testigo, o en caso de que ello fuere imposible o
inconveniente, disminuir la fuerza y valor probatorio de su testimonio. Sin embargo, el
contrainterrogatorio, no es una etapa obligatoria.
Cuando el contrainterrogatorio puede ser utilizado para reforzar o fundamentar la tesis
del litigante que contrainterroga o, en el mejor de los casos para disminuir la tesis de la
parte que lo propuso, no deben hacerse preguntas para desacreditar al testigo.
LA DISCUSIÓN FINAL
Al concluir el período de recepción de prueba, cada abogado toma la palabra para
exponer sus argumentaciones. El objetivo principal de esta etapa es persuadir y
convencer a los miembros del tribunal que las pretensiones son irrefutables porque,
apoyadas en la prueba, reflejan mejor la verdad jurídica que les permite condenar o
absolver al acusado, según sea el caso.
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Tanto para argumentar con seguridad y confianza como para tener mayores posibilidades
de persuasión, es indispensable una planificación previa. Aunque el plan debe ser flexible
y permitir su modificación y aceptación durante el debate. El plan debe contener, como
en la mayoría de exposiciones: Introducción –que incluye un resumen de los aspectos en
que apoya su tesis-, exposición y resumen de las cuestiones en el litigio y la
argumentación propiamente dicha –análisis de la prueba que corrobora la hipótesis
realizada. Deben preverse, de igual manera, los argumentos para la réplica a fin de
refutar los de la parte adversa.
El art. 64 de la LOJ estipula que en todas las vistas de los tribunales, las partes y sus
abogados podrán alegar de palabra.
Terminada la recepción de las pruebas, el Presidente concederá sucesivamente al MP, al
querellante, al actor civil, a los defensores del acusado, y a los abogados del tercero
civilmente demandado, para que en ese orden emitan sus conclusiones.
Las partes civiles limitarán su exposición a los puntos concernientes a la responsabilidad
civil. En ese momento, al actor civil deberá concluir, fijando su pretensión para la
sentencia, inclusive, en su caso, el importe de la indemnización.
Sin embargo, podrá dejar la estimación del importe indemnizatorio para el procedimiento
de ejecución de sentencia. Si intervinieren dos representantes del MP o dos por alguna de
las partes, se pondrán de acuerdo sobre cual de ellos hará uso de la palabra.
LA INVESTIGACION
Para realizar una buena investigación, el fiscal que va a tener a cargo el caso, tiene
que oír, respetando las garantías legales, al imputado durante el procedimiento
preparatorio. De lo contrario, el fiscal no está escuchando a la persona que puede
conocer más directamente los hechos. No podrá conformarse con la declaración
escrita, ya que esta suele ser limitada y además se pierde la inmediación y la
percepción visual. Por ejemplo, en las actas consta que el imputado golpeó a varios
policías y al verlo es una persona de constitución endeble.
Los puntos en los que se concentra la actividad del control del juez de primera
instancia son los siguientes:
5. El control sobre la admisión por parte del fiscal de diligencias propuestas por las
partes (art.315).
PROCEDIMIENTO PREPARATORIO
ETAPA PREPARATORIA
Es la etapa inicial del proceso penal en la que el Ministerio Público debe practicar la
investigación, recabando los medios de convicción pertinentes para esclarecer si un
hecho se cometió, si éste es delictivo y, en su caso, quién participó en su comisión,
para, en su oportunidad, formular su requerimiento ante el juez contralor de la
investigación y obtener de éste una decisión.
Dentro de su actividad debe recolectar no solo los medios de cargo, sino tambien los
de descargo, siendo obligado que observe los Principios de Objetividad y de
Imparcialidad (Artículos 108, 260 del CPP).
Es una etapa reservada para los extraños (Artículo 314 del CPP). Los que figuran
como sujetos procesales tienen acceso a la misma, pero deben guardar silencio en
relación con otras personas.
Aún cuando, como se dice arriba, la investigación está a cargo del Ministerio Público,
la ley permite la intervención del Juez, como apoyo a las actividades del Ministerio,
siempre que éste lo solicite. Dicha intervención se manifiesta emitiendo las
autorizaciones para determinar diligencias y dictando las resoluciones que
establezcan medidas de coerción o cautelares (Artículo 308 CPP).
Solo en casos excepcionales (Artículos 308 CPP) el juez debe estar presente en la
práctica de esas diligencias, ya que así evita contaminarse y/o una intromisión en la
investigación. Sin embargo, como órgano contralor debe:
• De tres meses cuando se ha dictado auto de prisión preventiva, que se cuenta a partir
de la fecha de dicho auto (primer párrafo del artículo 324 bis).
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• De seis meses, cuando se ha dictado auto de medida de coerción distinta de
la prisión preventiva. Este plazo se cuenta a partir de la fecha del auto de
procesamiento (penúltimo párrafo del artículo 324 bis).
Ambos son plazos máximos, pero no hay impedimento para que el Ministerio
Público, si considera agotada la investigación, formule su acto conclusivo.
Actos Introductorios
Normalmente, esos partes policíacos son remitidos a Juzgados de Paz del Ramo Penal,
los que raramente cumplen con lo ordenado en el inciso c) del artículo 44 del Código
Procesal Penal, pues se concretan a hacerle saber al detenido el motivo de su
detención y excusándose en que ellos no pueden resolver la situación jurídica de
aquel. Lo que sobresale de las actas que documentan esa diligencia, es que como
están elaboradas conforme a un machote, ni el Juez, ni los oficiales le hacen saber al
detenido efectivamente por qué se le detiene, quién es el afectado, sino solo
transcriben parte de la norma 81. Eso podría generar en contra del funcionario
judicial un incumplimiento de deberes (Artículo 416 del Código Procesal Penal). El
Juez debe oír al sindicado y agotar los medios a su alcance para proveerlos de
defensor e inmediatamente o a más tardar al primer día hábil siguiente remitir las
actuaciones al juzgado de primera instancia para resolver la situación jurídica de
aquel.
• La Denuncia
Dentro del análisis y clasificación que la respectiva Fiscalía realiza, decide cuáles
pueden ser objeto de desjudicialización; cuáles pueden no constituir delito, solicitando
la desestimación y archivo, a la espera de lo que el órgano jurisdiccional resuelva. Y
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cuando estima que el hecho denunciado constituye delito y se ha individualizado al
sospechoso, si está autorizada solicita se le cite para oírlo a la orden de aprehensión.
Aquí, el Ministerio Público debe ser cuidadoso y tomar en cuenta la clasificación que el
Código hace en cuanto a los delitos en: de acción pública, acción pública dependiente
de instancia particular, y de acción privada. En los primeros, el Ministerio Público
puede ejercer la acción penal sin ninguna limitación; en los segundos sólo cuando ha
sido requerido para actuar, no bastando la denuncia o la querella; y en los terceros,
no. Es importante conocer al dedillo el artículo 24 y sus adiciones.
Aún cuando la ley no exige el auxilio de abogado, pues no otra cosa se infiere de los
requisitos del artículo 302 del Código Procesal Penal, este requisito debe cumplirse al
tenor de lo que para el efecto preceptúa el artículo 197 de la Ley del Organismo
Judicial, obviamente cuando la denuncia se hace por escrito.
• La Querella
Para ésta la ley exige la formulación por escrito que debe reunir determinados
requisitos, no incluyendo dentro de ellos el auxilio de abogado.
Como premisa obligatoria, la ley establece que los autos deben contener una clara y
precisa fundamentación de la decisión (artículo 11 bis del Código Procesal Penal). Tal
fundamentación debe ser fáctica y jurídica, es decir, toma en cuenta los hechos que de
las actuaciones aparezcan y la horma legal que le sirve de base.
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PROCEDIMIENTO PREPARATORIO
SUJETO OBJETIVO
DETERMINANTES SI HAY
Juez Defensor Policia
FUNDAMENTO
Fiscal
PARA EL PLANTEO DE ACUSACIÓN
CONTR CONTR AUXILIAR
MP
Ejerce la Exigencias Autores y Daño
Persecución
Del delito participantes causado
OLA OLA Penal
Decide investiga
sobre el
ejercicio
de la
acción.
*
Decide sobre
medidas de
coerción
*
practica la ACTIVIDAD
prueba
Inspección
anticipada. Ordenar a PNC Declaración Reconstrucción
Escena
* del Dirigir Imputado de hechos.
control sobre la
crimen
proposición de
investigacion Identificación
Recolección
Cadáveres
ETAPA INTERMEDIA Testimonios
OBJETIVO careos
En un proceso penal democrático, la etapa principal es el debate o juicio, donde todas
las partes discuten la imputación en un único acto, continuo y público. Ahora bien, el
mismo hecho del debate
Incautación provoca un perjuicio para el acusado: Además de que
Practicas
posiblemente
secuestro haya pagado
pericias abogado para que lo represente, la exposición al público
un
ya implica un deterioro en su posición o reconocimiento social de su comunidad.
Este control de la solicitud del Ministerio Público está a cargo del juez de primera
instancia que tambien controla la investigación preparatoria y se materializa en la
resolución del artículo 341 y 345 quáter del Código Procesal penal, mediante las
cuales, se puede dictar el sobreseimiento, el archivo, la clausura provisional, el
auto de apertura del juicio manteniendo la acusación presentada por el fiscal o
modificándola, suspender condicionalmente el proceso o aplicar el criterio de
oportunidad.
4. A partir de la notificación corren seis días comunes para que las partes
consulten las actuaciones en el caso de que se hubiere planteado acusación
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(art.335), y, cinco días en el caso de que se hubiere requerido sobreseimiento,
clausura u otra forma conclusiva de la fase preparatoria (art.345 bis).
Los fiscales en esta fase deberán controlar que los plazos establecidos se
cumplan y en caso de no ser así, plantear la queja del artículo 179 CPP.
El procedimiento intermedio tiene tambien como objeto fijar definitivamente las partes
que intervendrán en el juicio.
Tanto el querellante adhesivo, como el actor civil o quien sin éxito hubiere pretendido
selo en el procedimiento preparatorio (art. 337 CPP), deberán manifestar por escrito al
juez de primera instancia, antes de la celebración de la audiencia su deseo de ser
admitidos como parte en el proceso, a efecto de que puedan participar en la audiencia
de procedimiento intermedio (art. 340 reformado por el decreto 79-97).
Esta audiencia tiene por objeto discutir si la petición del Ministerio Público tiene o no
fundamento serio y si cumple con los presupuestos que el Código procesal penal
establece. Esta debe celebrarse en un plazo no menor de diez días ni mayor de
quince si el pedido que hace el Ministerio Público es la apertura de juicio y la
formulación de la acusación (art.340), y, en un plazo no menor de cinco días ni mayor
de diez si la solicitud
De Ministerio Público consiste en sobreseimiento o clausura provisional (art.345 bis).
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En la audiencia las partes podrán hacer valer sus pretensiones y presentaran los
medios de prueba que las fundamenten. Luego de la intervención de las partes de
juez, inmediatamente decidirá sobre las cuestiones plantadas. Sólo en el caso de que
se discuta la acusación podrá diferir la decisión por veinticuatro horas, si por la
complejidad del asunto no fuere posible decidir en forma inmediata. Para ello, en la
misma audiencia debe citar a las partes (art. 341 y 345 quarter).
La resolución deberá pronunciarse ante las partes que concurran, lo cual tendrá
efectos de notificación. A las partes que no acudan a la audiencia para el
pronunciamiento de la resolución se les remitirá copia escrita (art. 341 inciso
2).
• Declarar con o sin lugar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación que
han sido señalados por las partes.
• Admitir la solicitud del Ministerio Público en forma total o parcial y emitir la resolución
de sobreseimiento, clausura o el archivo.
Una vez notificado el auto de apertura a juicio el juez, remitirá las actuaciones, la
documentación y los objetos secuestrados a la sede del tribunal competente para
el juicio, poniendo a su disposición a los acusados (art. 345). Las actuaciones y
documentación que se remitirán al tribunal de sentencia cuando se dicta el auto de
apertura a juicio son:
Las evidencias que no hubieren sido obtenidas por el fiscal, mediante secuestro
judicial, serán conservadas por el Ministerio Público quien las presentará e
incorporará al debate, siempre que hayan sido ofrecidas como tales.
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Sobreseimient
o
Clausura Acusasión
(art.331) (art.332
Suspensió Orden de
n Acusació Audiencia
n (entre 10 y 15
Audiencia días)
Crit
(entre 5 y 10 días)
oportunidad
No se plantea Admisión No se
acusación y admite
10. LA PERSECUCION PENAL. apertura a jucio
Clausura
Provision
OBSTACULOS A LA PERSECUCION PENAL (Arts.291-296)
El proceso penal no siempre se puede llevar a cabo en la forma pre-establecida, porque
existen ciertos obstáculos que impiden su persecución y que lo suspenden, algunas
veces temporal y otras definitivamente. Ello ocurre con la persecución penal yarchi
Sobreseimi civil, y
los obstáculosento
a la persecución penal son las denominadas
sobreseimiento cuestiones de
prejudicialidad, el antejuicio y las excepciones. (
Se
plante claus
PREJUDICIALIDAD
La cuestión de prejudicialidad es uno de los obstáculos que tiene lugar cuando previo
a continuarse con la persecución penal, debe entrarse a conocer de la
cuestión prejudicial otro juez o solventarse diferente situación. Se puede
afirmar que cuando la persecución penal depende del juzgamiento de una cuestión de
prejudicialidad, éste debe ser promovido y perseguido por el Ministerio Público, pero
cuando dicha institución no está legitimada para impulsar la cuestión prejudicial,
notificará sobre su existencia a la persona que si lo esté y le requerirá, a su vez,
información sobre la promoción del proceso y su desarrollo.
Cuando existiere una cuestión prejudicial, podrá ser planteada ante el tribunal de
sentencia por cualquiera de las partes, ya sea en forma escrita u oralmente en el
debate, pero si ocurriere durante el procedimiento preparatorio, será a cargo del
Ministerio Público, quien la planteará ante el Juez de Primera Instancia encargado de
controlar la investigación. El tribunal de sentencia ante el que se promueva, tramitará
la cuestión prejudicial en forma de incidente, para no interrumpir el procedimiento y
suspenderá éste si acepta su existencia hasta que sea resuelta por el juez de primera
instancia, y si la rechazare mandará a continuar el procedimiento. Si el imputado
estuviere detenido se ordenará su inmediata libertad.
ANTEJUICIO
Otro de los obstáculos a la persecución penal, lo constituye el antejuicio.
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MANUEL OSSORIO, define al antejuicio como: "El trámite previo, para garantía de
jueces y magistrados, y contra litigantes despechados o ciudadanos por demás
compulsivos, a proceder criminalmente contra tales funcionarios judiciales por razón
de su cargo, es decidir sobre el fondo de la acusación.
LA PRUEBA ANTICIPADA
Anticipo de prueba.
El tribunal de sentencia podrá de oficio o a pedido de parte ordenar una investigación
suplementaria dentro de los 8 días señalados para el ofrecimiento de la prueba, a fin
de recibir declaración a los órganos de prueba que por un obstáculo difícil de superar,
se presuma que no podrán concurrir al debate, adelantar las operaciones periciales
necesarias para informar en él o llevar a cabo los actos probatorios que fuere dificil
cumplir en la audiencia o que no admitieron dilación, a tal efecto, el tribunal
designará quien presidirá la instrucción ordenada.
El anticipo de prueba en la forma regulada en el art. 384 del Código procesal penal,
quebranta el principio de inmediación procesal, toda vez que no estarán presentes en
la misma los jueces que han de dictar la sentencia, por lo que en aras de mantener el
6
Binder Barzizza, Alberto. "Programa para el mejoramiento de la
justicia." Ilanud. San José de Costa Rica. 1991. Página 35.
Area Adjetiva Pública
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Página No. 42
debido proceso la investigación suplementaria deberá no utilizarse. En todo caso de
autorizarse investigación suplementaria el tribunal en pleno deberá en todo caso de
autorizarse investigación suplementaria el tribunal en pleno deberá practicar la
instrucción ordenada, con la presencia de todos las partes y sus abogados.
AUTO DE PROCESAMIENTO
Aún cuando el primer párrafo del artículo 321 contiene un mandato, como lo es el de
que inmediatamente de dictado el auto que impone una medida de coerción debe
emitirse el auto de procesamiento, dicho mandato no puede cumplirse si no se han
cumplido con el otro requisito contenido en el segundo párrafo de dicho precepto, que
establece que solo puede dictarse después de que sea indagada la persona contra
quien se emita. Para cumplir estrictamente con tal mandato, es menester que el
Ministerio Público tenga disponibilidad de agentes y auxiliares para asistir a las
audiencias respectivas, pues siendo ese Ministerio el encargado de la investigación,
son ellos los que deben formular las preguntas al detenido y así hacer realidad la
‘indagatoria”.
Como no aparece dentro del catálogo de autos apelables, es susceptible del recurso
de reposición, tomando en cuenta que se dicta sin audiencia previa.
Como todo auto dictado en un proceso penal y como así lo exige el Código (321, inciso
4), ha de fundamentarse en forma similar al auto que impone medidas de coerción
personal. Así, la respectiva norma se afianza o se robustece con el contenido del
articulo 11 bis, del CPP. La finalidad de esta resolución es que el procesado sepa por
qué hecho delictivo se le liga al proceso y sus derechos y obligaciones. Es más, una
vez dictada, quien se considere afectado puede gestionar su reforma, como se verá
más adelante.
CARACTERES:
• Se dicta con audiencia previa, salvo el caso de que el juez pueda resolver de oficio.
• No es impugnable, por la razón anterior (art. 402) y porque no aparece dentro de los
casos contemplados por el art. 404 CPP.
• Solo puede dictarse si previamente se ha pronunciado auto de procesamiento.
• Solo puede solicitarse antes de que el Ministerio Público formule acusación y requiere
la apertura del juicio.
OBJETO:
• Incluir o excluir delitos
• Cambiar la denominación de los delitos que figuran en el auto de procesamiento.
La norma respectiva crea alguna confusión pues indica que la reforma procede de
oficio o la instancia de parte, garantizando el derecho de audiencia. Si hay solicitud
de parte, pues se confiere audiencia, pero si el juez pretende reformar de oficio ¿debe
conferir audiencia? Considero que no y al efectuarla, si la parte afectada no está de
acuerdo, que haga acopio de las alternativas que contempla la ley.
Su importancia radica en fijar definitivamente los hechos sobre los cuales ha de versar
el juicio y las personas contra las que el mismo se dirige.
Una vez hecho el planteamiento, el Juez señala fecha y hora para practicar un
audiencia oral en la que se va a decidir si procede o no la apertura. Esa audiencia se
señala dentro de un plazo no menor de diez días ni mayor de quince (artículo 340,
primer párrafo). En tanto llega el momento de la audiencia, las actuaciones quedan en
el Juzgado para que las partes puedan examinarlas. En la ciudad capital, entre los
jueces no hay uniformidad de criterio, pues en la resolución indican que las
actuaciones quedan en el Centro Administrativo de Gestión Penal. De una u otra
forma, lo importante es que las partes tienen acceso a las mismas para determinar la
estrategia a seguir.
1. Señalar los vicios FORMALES en que incurre el escrito de acusación. Entre ellos:
los datos de identidad del acusado, la dirección del abogado defensor, el
nombre incorrecto de éste, etc.
2. Plantear las excepcione su obstáculos a la persecución penal y civil. No
obstante que en cuanto a las excepciones el Código solo enumera tres (artículo
294), nada impide que se planteen otras, verbigracia la Inconstitucionalidad
(artículo 123 de la Ley de amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad).
Y en cuanto a los obstáculos pude plantearse una Cuestión Prejudicial, la que,
aún cuando el Código no lo menciona, debe tramitarse y resolverse en la misma
audiencia, previo a la decisión sobre la apertura del juicio. Y lo mismo puede
decirse en cuanto a las excepciones. Y si entre éstas se plantea la de
incompetencia, ésta tiene prioridad en su resolución, pues de su procedencia o
improcedencia depende la continuación del procedimiento;
3. Formular objeciones u obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público,
instando, incluso, el sobreseimiento o la clausura. Por ejemplo, que el Ministerio
Público haya ejercido la acción pública en un proceso seguido por un delito que
requiere de instancia particular, sin que ésta haya sido utilizada.
4. Oponerse a la constitución definitiva del querellante y de las partes civiles e
interponer las excepciones que corresponda. Una de las formas de oponerse a
la constitución del primero es, por ejemplo, si el querellante no está
comprendido dentro de los casos del artículo 117 CCP.
De la audiencia se levanta un acta sucinta para los efectos legales. Y si el juez decide
inmediatamente de finalizada esa audiencia abrir el juicio penal, el pronunciamiento
de la resolución surte efectos de notificación para todos. Si no comparte el criterio del
Ministerio Público, sobresee o clausura provisionalmente, de oficio o a petición del
procesado o de su defensor. En estos dos casos le queda expedita la vía al Ministerio
para impugnar la resolución a través del recurso de apelación (artículo 404).
El juez puede no estar de acuerdo con los hechos o con la calificación jurídica que
dicho Ministerio les ha dado, entonces la resolución debe indicar por qué hechos se
abre el juicio penal y, si es el caso, la calificación jurídica que él les da.
Notificado el auto de apertura del juicio penal, se remiten las actuaciones (150) al
Tribunal de Sentencia designado, con la excepción cuando se trate de un delito de
narcoactividad dichas actuaciones se remiten a la Honorable Corte Suprema de
Justicia para que ésta designe a los jueces de sentencia que han de conocer del juicio
y dictar sentencia (artículo 45, inciso b, y 150 CPP).
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Esta norma constantemente se infringe por los Tribunales de Sentencia, pues
amparado en el artículo 347 del Código Procesal Penal solicitan una serie de
diligencias practicadas durante la fase preparatoria, desnaturalizando de esa manera
el objeto del juicio penal, pues se contaminan con lo ya actuado.
Uno de los defectos de los memoriales de acusación se relaciona con el hecho
punible, pues los fiscales lo formulan sin tomar en cuenta los elementos que integran
cada delito. Algunos toman como guía el parte policíaco elaborado por personas que
carecen de conocimientos en la materia.
LA CLAUSURA PROVISIONAL
Entre la continuación del proceso (apertura del juicio penal) y su cese definitivo
(sobreseimiento), puede darse un requerimiento del Ministerio Público, que no es
propiamente un acto conclusivo: La Clausura Provisional. NO es un acto conclusivo
toda vez que al declararse la investigación debe seguir par arribar, precisamente, aun
verdadero acto conclusivo: la apertura del juicio penal o el sobreseimiento.
Y es que si se analiza cada expediente, se puede observar que en cada uno son pocas
las diligencias que han de practicarse para tener un panorama y asumir una posición,
verbigracia, en un delito de comercio, trafico y almacenamiento ilícito: oír a los
agentes aprehensores y practicar, en calidad de anticipo de prueba, el reconocimiento
judicial y análisis del material incautado, en un delito contra la vida recabar el informe
médico forense de la necroscopia, oír testigos, practicar reconocimiento en el lugar
del hecho y un reconocimiento en fila de personas.
Aún cuando el Ministerio Público es el que debe solicitarla (345 bis CPP), la excepción
aparece contenida en el párrafo tercero del artículo 324 bis del CPP, que a la letra
dice: “Si en el plazo máximo de ocho días el fiscal no hubiere formulado petición
alguna, EL JUEZ ORDENARA LA CLAUSURA PROVISIONAL DEL PROCEDIMIENTO con las
consecuencias de la ley hasta que lo reactive el Ministerio Público a través de los
procedimientos establecidos en este Código”
Su efecto principal es hacer cesar las medidas de coerción que se hayan impuesto.
EL SOBRESEIMIENTO
Este figura como otro acto conclusivo, pues al estar firme la pasa en autoridad de
cosa juzgada. Entonces su finalidad consiste en hacer cesar definitivamente un
proceso.
Al igual que el anterior acto conclusivo, es el Ministerio Público el que debe gestionar
el sobreseimiento (art. 345 bis). Procede cuando:
Previo a decidir, se señala una audiencia oral dentro de un plazo no menor de cinco
días ni mayor de diez. Las actuaciones quedan en el Juzgado por cinco días para que
las partes puedan consultarlas.
1. El querellante adhesivo, quien previamente debe solicitar por escrito ser admitido
como tal antes de practicarse dicha audiencia.
2. El abogado director;
3. El actor civil,
4. El abogado director;
5. El procesado,
6. Su defensor,
7. El Ministerio Público.
En los primeros dos casos el Ministerio Público debe hacer su planteamiento ante el
Juez contralor de la investigación y éste es el que lo resuelve: ordenándolo o
denegando la solicitud y, en ambos casos, devolviéndole las actuaciones. En los otros
dos casos es dicho Ministerio el que lo dispone, pero tiene la obligación de notificarlo
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a las partes; y si hay objeción, debe conocerla el Juez, quien decide si confirma el
archivo o revoca la decisión de dicho Ministerio.
En los dos primeros casos puede constituir un acto conclusivo, en los otros dos, solo
aparece un efecto suspensivo en tanto se individualiza al imputado o es habido.
Funciones:
La fase intermedia cumple dos funciones: una de discusión o debate preliminar sobre
los actos o requerimientos conclusivos de la investigación y la otra de decisión
judicial, por medio de la cual se admite la acusación. Dentro de este debate
preliminar, tanto el imputado como su defensor, tienen oportunidad de objetar la
acusación solicitada pro el Ministerio Público, por considerar que la misma carece de
fundamento suficiente y se pretende someter a una persona a juicio, sin contar con
los elementos necesarios para probar la acusación. También pueden objetar en
cuanto a la tipicidad del delito, es decir, si el hecho por el cual se solicita la acusación
constituye un delito diferente del considerado en el requerimiento o bien que el hecho
por el cual se solicita dicha acusación, no constituye delito.
Desarrollo:
EN CASO DE ACUSACIÓN.
Si se trata de acusación se debe estar convencido de que el hecho que dio origen a la
pesquisa ministerial, sea una infracción a la ley sustantiva penal, es decir, que llene
los elementos de delito y se cuente con fuerte señalamiento en contra de la o las
personas que pudieron cometerlo. Artículo 324 del Código Procesal Penal.
Se puede afirmar que cuando el Ministerio Publico como institución, ha hecho todo por
llevar a cabo una buena investigación, por factores o circunstancias no imputable a él,
toca pared y como consecuencia el resultado de la pesquisa ministerial no es la
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suficiente para la petición de apertura a juicio y formular la acusación, sin embargo,
existe una esperanza que en el futuro puedan lograr se otros medios de prueba
indiciaria, que por ahora le fue imposible evacuar, entonces no le queda más remedio
que requerir la clausura provisional.
SOBRESEIMIENTO
Si se trata de SOBRESEIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO o sea cuando resultare con
certeza que el hecho imputado no existe o no está tipificado como delito... También
podrá decretarse cuando no fuere posible fundamentar una acusación o no existiere
posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba, o se hubiere extinguido la
acción penal, o cuando luego de la clausura no se hubiere reabierto el proceso
durante el tiempo de cinco años. Artículos 332, 345 BIS, 345 QUATER inciso 2) del
CPP.
Con base en lo que establecen los artículos 332 y345 bis del CPP, no deben
desatenderse los motivos invocados por el artículo 328 del mismo cuerpo de ley o sea
que corresponderá sobreseer a favor de un imputado:
CONCLUSIÓN:
La fase intermedia concluye con la decisión del juez de primera instancia de admitir la
acusación formulada por el Ministerio Público o por el querellante, abriendo el juicio
penal, desarrollando los actos anteriormente expuestos, o bien aceptar el periodo de
sobreseimiento, clausura provisional o archivo del proceso.
El JUICIO
El juicio es por excelencia el acto en el cual se producen los medios de prueba, se
hacen las alegaciones finales, así como las réplicas, se delibera en privado,
extendiéndose la frase “se delibera en privado” como aquel acto celebrado por el
tribunal, sin interferencia de las partes ni de ninguna otra persona o autoridad para
que el tribunal esté alejado de toda contaminación que pueda enturbiar su
pensamiento, pues es aquí cuan los jueces deben estar en calma, en paz y
entregados absolutamente a la deliberación del asunto que están tratando a efecto
que su fallo sea justo y alejado de toda pasión personal negativa o positiva, con
todo lo cual el producto que es el fallo nacerá fundamentado únicamente en la
pruebas producidas en el debate, basado en la Constitución y en la Ley y se dicta
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en nombre del pueblo de la república de Guatemala la sentencia correspondiente
conforme a la ley.
3. Recibidos los autos. El tribunal de sentencia dará audiencia a las partes por
seis días para que interpongan las recusaciones y excepciones fundadas
sobre nuevos hecho, las excepciones que no llenen ese requisito serán
rechazadas de plano por el tribunal, tratándose previamente lo
concerniente a impedimentos, excusas y recusaciones conforme al
procedimiento de los incidentes establecidos en el artículo 135 al 140 de la
Ley del Organismo Judicial, resueltos los impedimentos, excusas y
recusaciones, el tribunal dará trámite en incidente a las excepciones
propuestas.
Si son varios los incidentes, y éstos no impiden el curso del asunto principal, se
resolverán en un solo acto, a menos que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o
diferir alguno de ellos, dependiendo de lo que convenga al orden del debate.
En la audiencia para su discusión y resolución, se concede la palabra por una sola vez
y por el tiempo que determine el presidente del tribunal a la parte que lo planteó y,
según sea el caso, al Ministerio Público, al defensor y a los abogados de las otras
partes.
EXCEPCIONES:
La excepción constituye la oposición que, sin negar el fundamento de la demanda,
trata de impedir la prosecución del juicio paralizándolo momentáneamente o
extinguiéndolo definitivamente.
Nuestra legislación procesal penal la regula en los artículo 294, 295 y 296 además de
regularse su tramitación por la vía de los incidentes que se estipulan en los artículos
del 135 al 140 de la Ley del Organismo Judicial.
ANTICIPO DE PRUEBA:
El tribunal de sentencia podrá de oficio o a pedido de parte ordenar una investigación
suplementaria dentro de los ocho días señalados para el ofrecimiento de la prueba, a
fin de recibir declaración a los órganos de prueba que por un obstáculo difícil de
superar, se presuma que no podrán concurrir al debate, adelantar las operaciones
periciales necesarias para informar en él o llevar a cabo los actos probatorios que
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fuere difícil cumplir en la audiencia o que no admitieron dilación, a tal efecto, el
tribunal designará quien presidirá la instrucción ordenada.
PRUEBA DE OFICIO:
El artículo 351 del Código Procesal Penal establece que el tribunal en la resolución que
admite la prueba ofrecida y señala lugar, día y hora para la iniciación del debate,
podrá ordenar la recepción de la prueba pertinente y útil que considere conveniente,
siempre que su fuente resida en las actuaciones ya practicadas, esta es la prueba de
oficio que el tribunal manda a producir. (por la naturaleza del órgano que la ofrece y
ordena su recepción es un aprueba que nace viciada en virtud que quebranta el
mandato constitucional contenido en el artículo 203 de la Constitución Política de la
República que señala que la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y
las leyes de la república, que corresponde a los tribunales de justicia la potestad de
juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, ya que el ofrecimiento de prueba y su
producción corresponde al órgano encargado de la persecución penal que es el
Ministerio Público a quien corresponde el ejercicio de la acción penal pública.
SEPARACIÓN DE JUICIOS
Cuando por el mismo hecho punible atribuido a varios acusados, se hubiere formulado
diversas acusaciones, el tribunal de sentencia podrá ordenar la acumulación de oficio
o a pedido de alguna de las partes, siempre que ello no ocasione un grave retardo del
procedimiento. Si la acusación tuviere por objeto varios hechos punibles atribuidos a
uno o más acusados, el tribunal podrá disponer de la misma manera que los debates
se lleven a cabo separadamente, pero en lo posible en forma continua. (para realizar
la acumulación deberá tomarse en cuenta para determinar la competencia del
tribunal que deba seguir el trámite, los presupuestos contenidos en los artículos 54 y
55 del Código Procesal Penal, el primero contiene los efectos de la conexión y el
segundo contiene los casos de conexión.)
En este caso, al culminar la primera parte del debate, el tribunal resolverá la cuestión
de culpabilidad y si la decisión habilita la imposición de una pena o medida de
seguridad y corrección fijará día y hora para la prosecución del debate del debate
sobre esa cuestión. Para la decisión de la primera parte del debate, se emitirá la
sentencia correspondiente que se implementará con una resolución interlocutoria
sobre la imposición de la pena en su caso. El debate sobre la pena comenzará al día
hábil siguiente, sobre, con la recepción de la prueba que se hubiere ofrecido para
individualizarla, prosiguiendo en adelante según las normas comunes. El plazo para
recurrir la sentencia condenatoria comenzará a partir del momento en que se fije la
pena. Si se hubiere ejercido la acción civil, el tribunal la resolverá en la misma
audiencia señalada para la fijación de la pena. (debe tenerse en cuenta que al
solicitarse la división del debate único, las partes que los soliciten, deberán en su
solicitud individualizar la prueba que deberá recibirse en la segunda etapa del debate
para la determinación de la pena o medida de seguridad y corrección que
corresponda, sin ese requisito la petición genérica deberá rechazarse por no existir
prueba a producir en la segunda fase del debate dividido.
Los redactores del CPP crearon el debate único como regla general mientras que la
división es excepcional, ya que ésta ha sido reservada para delitos graves y
únicamente a petición de parte. La división del debate es una institución procesal muy
importante pues tiene estrecha relación con la debida defensa y la elaboración
efectiva de una estrategia.
El artículo 65 del Código Penal enumera los criterios que el tribunal de sentencia debe
considerar antes de imponer una pena, a saber: la mayor o menor peligrosidad del
culpable, los antecedentes personales de éste y dela víctima, el móvil del delito, la
extensión e intensidad del daño causado y las circunstancias atenuantes o agravantes
que concurran en helecho apreciadas tanto por el número como por su entidad e
importancia.
Ciertamente, existen casos en los cuales, la prueba sobre esos criterios podrían servir
para determina la existencia del delito o la participación del acusado; pero, debe
recurrirse a ellos de manera objetiva y razonable. Un abogado defensor debe
oponerse a que, en la audiencia para determinar la culpabilidad o absolución del
imputado, se incorporen pruebas que sirvan exclusivamente para determinar la
sanción.
14. EL DEBATE
En términos generales, para De Pina Vara, Debate: es la discusión o controversia
entre dos o más personas, generalmente, en asamblea, junta, parlamento, sala
judicial, etc. Sobre cuestión propia de su competencia con el objeto de llegar a una
solución sobre ella por aclamación o por votación.
El debate es la parte esencial del juicio oral público, ya que en el mismo intervienen
directamente los sujetos procésales para que los juzgados conozcan directamente la
prueba ofrecida por las partes, conozcan las exposiciones de las partes, las
declaraciones de las partes, y de los testigos los argumentos y las replicas del
acusador y del defensor y en esa forma los juzgadores tengan suficientes medios de
convicción para dictar una sentencia justa e imparcial.
El párrafo segundo del artículo 144 de nuestro ordenamiento procesal penal dice
que el debate se llevará a cabo y la sentencia se dictará en la sede del tribunal, sin
embargo los tribunales de sentencia podrán constituirse en cualquier lugar del
territorio que abarca su competencia. En caso de duda se elegirá el lugar que
favorezca el ejercicio de la defensa y asegure la realización del debate.
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Por su parte los artículos 360 al 362 de ese mismo cuerpo de leyes manifiesta que
el debate continuara durante todas las audiencias consecutivas que fueren
necesarias hasta su conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de diez
días, solo en los casos siguientes:
1. Para resolver una cuestión incidental o practicar algún acto fuera de la sala de
audiencia, incluso cuando una revelación inesperada haga indispensable una
instrucción suplementaria, siempre que no sea posible cumplir los actos en el
intervalo entre dos sesiones .
2. Cuando no comparezcan testigos, peritos o interpretes y fuere imposible e
inconveniente continuar el debate hasta que se le haga comparecer por la
fuerza pública.
3. Cuando algún juez, al acusado, su defensor o el representante del Ministerio
Público, se enfermare a tal extremo que no pudiere continuar interviniendo en
el debate, a amenos que los dos últimos puedan ser reemplazados
inmediatamente.
4. Cuando el ministerio publico lo requiera para ampliar la acusación o el acusado,
o su defensor lo soliciten después de ampliada la acusación siempre que, por
las características del caso, no se pueda continuar inmediatamente.
El debate será oral. En esa forma se producirán las declaraciones del acusado, de
los órganos de prueba y las intervenciones de todas las personas que participan en
el . Las resoluciones del tribunal se dictarán verbalmente quedando notificados
todos por su emisión, pero constatarán en el acta del debate.
Podrán ser incorporadas en el debate por su lectura las actas e informes cuando:
3. Se trate de la incorporación de un acta sobre la declaración de un testigo o
cuando fuere imposible o manifiestamente inútil la declaración e en el
debate;
4. las partes presenten su conformidad al ordenarse la recepción de la prueba
o lo consientan al no comparecer el testigo cuya citación se ordenó;
5. Las declaraciones que se hayan rendido por exhorto o informe, y cuando el
acto se haya producido por escrito según la autorización legal.
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El tribunal podrá ordenar de oficio la lectura de:
1. Los dictámenes periciales, siempre que se haya cumplido conforme las
reglas de los actos definitivos e reproducibles o de instrucción
suplementaria, salvo la facultad de las partes o del tribunal para exigir la
declaración del perito en el debate.
2. Las declaraciones de los testigos que hayan fallecido, estén ausentes del
país, se ignore su residencia o que por obstáculo o insuperable no puedan
declarar en el debate, siempre que esas declaraciones se hayan recibido
conforme a las reglas de los actos definitivos o irreproducibles.
3. La denuncia, la prueba documental o de informe, los careos y las actas de
inspección, registro domiciliario, requisa personal, y reconocimientos a que
el testigo aludiere en su declaración durante el debate;
4. Las declaraciones del imputado rebeldes o condenados como o partícipes
del hecho punible objeto de debate; así como las declaraciones anteriores
del imputado legalmente prestadas.
5. Testimonios rendidos a través de informe, cuando, de conformidad con el
articulo 208, el testimonio se pueda rendir por informe.
6. Actas e informes previstos en la ley. Cuando la ley prevea que actos, medios
de prueba o diligencias se documenten por escrito, estos podrán
introducirse como prueba en el debate (art- 363.3 in fine)
INMEDIACIÓN.
En el Debate el juez mantiene comunicación directa con las partes (Ministerio Público,
acusado, defensor, y partes civiles o sus mandatarios).
A través de este principio, en el debate el juez recibe directamente todos los medios de
prueba y el material de convicción para pronunciar su sentencia. Las declaraciones delas
partes, examen de testigos, careos, indagatorias, y en general todo medio de prueba,
debe pasar por la percepción inmediata del juez, siendo a través de esa percepción que
su convicción sea el resultado de su propia operación intelectiva.
Es en virtud de este principio que se requiere la presencia física de las partes y del
tribunal en los actos procesales. La inmediación posibilita el efectivo ejercicio de la
contradicción y por tanto del derecho de defensa. El imputado, a través de su abogado,
puede refutar, en el momento en el que se produce, la prueba que la incrimina.
Pensemos, por ejemplo, que si un testigo realiza una declaración tan solo respondiendo a
las preguntas que le hace la parte que lo propone, difícilmente se podrán observar
contradicciones o anomalías; asimismo, tampoco podrán objetar la manera en la que se
realizó la diligencia por cuanto al no estar presente, ignora como se produjo la misma.
Por otra parte, la inmediación es también una garantía de mayor aproximación a la
verdad histórica. Si el tribunal o el Ministerio Público, solo tienen conocimiento de un
testimonio por el acata que se levanto, estarán perdiendo la posibilidad de observar
como declara el testigo, situación que suele ayudar a comprobar la credibilidad del
mismo, así como de hacer nuevas preguntas o pedir aclaraciones.
Por todo ello, el Código Procesal regula, en su artículo 354, mecanismos para asegurar la
inmediación en el debate, distinguiendo cada una de las partes:
1. acusado. El debate no se puede producir si no se le da oportunidad de
declarar y asistir a todos los actos del mismo al acusado. Queda totalmente
prohibida la condena en rebeldía. Tan sólo se podrá realizar el debate sin el
imputado si se niega a presencial el }debate o incumple normas básicas de
disciplina, siendo necesaria su expulsión 8art. 358). En ese caso, el debate
continuaría sólo con su defensor.
2. El defensor. Es necesaria su presencia ininterrumpida en el debate. Si no
compareciese, se alejase de la audiencia o fuese expulsado, se procederá al
nombramiento de un sustituto. En caso de enfermedad se suspenderá el
debate, salvo si se pudiese nombrar suplente.
3. El fiscal. Es necesaria su presencia ininterrumpida en el debate.
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4. el querellante o el actor civil. Si no comparecen al debate o se alejan de la
audiencia se tendrán pro abandonadas sus intervenciones. Lo mismo
sucederá si fuesen expulsados o enfermase, salvo que nombraren sustituto.
5. El tercero civilmente demandado. Si abandonase o no compareciere al
debate, este proseguirá sin su presencia.
6. Los miembros del Tribunal. Deberán estar presentes los tres jueces a lo
largo de todo el debate. En el caso de que alguno de ellos tuviese que ser
sustituido, se repetiría el debate en su totalidad.
El incumplimiento de estas reglas supone motivo absoluto de anulación formal a los
efectos del recurso de apelación especial 8art 283, 360 y 420.2 CPP)
PUBLICIDAD.
El debate será público (artículo 356) La publicidad se manifiesta fundamentalmente
en el debate en la posibilidad que tiene cualquier ciudadano de presenciar el
desarrollo del juicio. La publicidad cumple un doble objetivo de control y de
difusión.
En el debate la regla general es la publicidad. Sin embargo, la ley prevé (art. 356) que
por resolución expresa y fundada del Tribunal, de oficio o a petición de parte, el
debate se celebre sin la presencia del público. Los motivos, taxativamente
enumerados son los siguientes:
1. Por afectar gravemente al pudor, la vida o la integridad física de alguna de
las partes o personas citadas;
2. Por afectar gravemente el orden público o la seguridad del Estado. El
término “gravemente” indica que no cualquier asunto vinculado a las fuerzas de
seguridad del estado ha de incluirse bajo este punto;
3. Cuando peligre un secreto cuya revelación indebida sea punible;
4. la ley lo prevea específicamente.
5. Se examine a un menor, pudiendo, a criterio del Tribunal ser inconveniente
para el mismo. En aquellos casos en los que un menor intervenga en el
procedimiento, el criterio determinante es el interés superior del niño.
La prohibición de acceso al público sólo se dará durante el tiempo que dure alguna de
las situaciones descritas en los numerales anteriores. El tribunal valorará cuando
conviene realizar un debate totalmente a puertas cerradas o limitarlo
parcialmente. Asimismo podrá limitar el acceso al debate por razones de disciplina,
higiene, decoro o eficacia del debate (arts. 357 y 358 CPP)
CONTINUIDAD Y CONCENTRACIÓN.
La concentración es el principio por el cual los medios de prueba y las conclusiones
ingresan en el debate en una misma oportunidad y son escuchados de forma
continua y sin interrupciones. La continuidad es el medio a través del cual
aseguramos la concentración. La concentración ayuda a los jueces a tomar una
decisión ponderando conjuntamente las pruebas presentadas por todas las partes.
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Imaginemos un juicio en el que la prueba se va presentando poco a poco a lo largo
de varios días o meses. Posiblemente, al juez le costará llegar a una conclusión
tomando en cuenta y contrastando por igual todos los elementos, siendo posible
que tuviesen más fuerza los últimos en el tiempo. La situación se agrava por el
hecho de que el mismo juez está conociendo muchos procesos. Todo ello pude ser
posible en un proceso escrito, pero difícilmente suceden en un sistema oral. Es por
esto que se dice que la inmediación y la oralidad favorecen la concentración.
Sin embargo, el Código prevé, en su artículo 360 algunos casos en los que se
puede autorizar suspensiones en el debate:
1. Para resolver alguna cuestión inciden tal o practicar algún acto fuera de la
sala de audiencias, siempre y cuando no pudiese hacerse entre sesión y sesión.
2. Cuando no comparecieren testigos o peritos y fuese inconveniente continuar
hasta que se les haga comparecer,
3. En caso de enfermedad del imputado, jueces, fiscal o abogado defensor,
salvo que estos dos últimos pudiesen ser sustituidos;
4. En los casos que se solicite para ampliar la acusación, advertencia de oficio
(art. 374) o introducción de nueva prueba 8art. 381)
5. Excepcionalmente, cuando por catástrofe o hecho extraordinario similar
torne imposible la continuación.
En estos casos, el tribunal dispondrá la suspensión del debate por resolución
fundada, fijando día y hora para su reanudación, valiendo este anuncio como
citación. Si el debate no pudiese reanudarse en un plazo de once días desde la
suspensión, el debate se considerará interrumpido y tendrá que repetirse desde su
inicio (art. 361) Sin embargo, el decreto 79-97 reformó el artículo 361, estipulando
que no se entenderá afectada la continuidad del debate cuando este se hubiese
suspendido o interrumpido por el planteamiento de acciones de amparo o de
acciones, excepciones o incidentes relativos a la inconstitucionalidad de una ley.
Por su parte el artículo 89 de la ley del Organismo Judicial estipula que los presidentes
de las salas y tribunales colegiados son la autoridad superior del tribunal;
supervisarán el trámite de todos los asuntos, sustanciándolos hasta dejarlos en estado
de resolverlos.
Si una disposición del presidente es objetada como inadmisible por alguna de las
partes decidirá el tribunal.
Si durante el debate se cometiere falta o delito, el tribunal ordenará levantar acta con
las indicaciones que correspondan y hará detener al presunto culpable, remitiéndose
copia de los antecedentes necesarios al Ministerio Público a fin de que proceda de
conformidad con al ley.
2. INICIO DE LA AUDIENCIA
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El desarrollo de la audiencia del debate se inicia con la comparecencia de los jueces al
tribunal y termina con la lectura de la sentencia y del acta del debate, nuestro
ordenamiento procesal penal lo regula en los artículos 358 al 397.
Por su parte el artículo 70 del mismo cuerpo de leyes estipula que se denominará
sindicado, imputado, procesado o acusado a toda persona a quien se le señale de
haber cometido un hecho delictuoso y condenado a aquel sobre quien haya recaído
una sentencia condenatoria firme.
Así mismo el artículo 355 del mismo código estipula que el acusado asistirá a la
audiencia libre en su persona, pero el presidente podrá disponer la vigilancia y cautela
necesaria para impedir su fuga o actos de violencia.
Podrá también varias las condiciones bajo las cuales goza de libertas o imponer
alguna medida sustantiva.
El artículo 85 del Código procesal penal manifiesta que previo a que el sindicato rinda
su declaración será amonestado para decir verdad, y según los artículos 81 y 82 del
mismo código estipula que el acusado antes de comenzar su declaración se
comunicará al sindicado el hecho que se le atribuye, con todas las circunstancias del
tiempo, lugar y modo, en la medida conocida; su calificación jurídica provisional, un
resumen de los elementos de prueba existentes, y las disposiciones penales que se
juzguen aplicables.
Se le advertirá que puede abstenerse de declarar y que esa decisión no podrá ser
utilizada en su perjuicio.
Inmediatamente después, se dará oportunidad para que declare sobre el hecho que
se le atribuye y para que indique que medios de prueba cuya práctica considere
oportuna, así mismo podrá dictar su propia declaración.
De conformidad con el articulo 86 del Código Procesal penal, manifiesta que las
preguntas serán claras y precisas, no están permitidas las preguntas capciosas o
sugestivas, y las respuestas no serán instadas perentoriamente.
Durante el curso del debate el acusado podrá hacer todas las declaraciones evitando
que se comuniquen entre sí antes de la recepción de ellas, el presidente podrá alejar
dela sala de audiencia a los que no declaren en ese momento, pero después de todas
las declaraciones deberá informarlos sumariamente de lo ocurrido durante la
ausencia.
Durante el curso del debate el acusado podrá hacer todas las declaraciones que
considere pertinentes, incluso si antes se hubiere abstenido, siempre que se refiera al
objeto del debate.
Al defensor y a los acusadores se les ubicará uno al lado del otro para que puedan
hablar con su defensor pero no podrán hablar con su defensor durante su declaración
o antes de responder a las preguntas que les sean formuladas.
5. RECEPCIÓN DE LA PRUEBA
Los artículos 181, 182 y 183 del código procesal penal manifiestan que salvo que la
ley penal disponga lo contrario, el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de
procurar, por si, la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba
permitidos y de cumplir estrictamente con los preceptos estipulados por le Código
Procesal Penal.
6. DISCUSIÓN FINAL
El artículo 64 de la Ley del Organismo Judicial estipula que en todas las vistas de los
tribunales, las partes y sus abogados podrán alegar de palabra.
Si intervinieren dos representantes del Ministerio Público o dos por alguna de las
partes, se pondrán de acuerdo sobre quien de ellos hará uso de la palabra.
7. REPLICA
Solo el Ministerio Público y el defensor del acusado podrán replicar; corresponderá al
defensor del acusado la ultima palabra.
Como se puede apreciar con la lectura del acta o la entrega de la copia del acta del
debate queda clausurada la audiencia.
Impugnaciones
1. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. La impugnación nace y se fundamenta en la
posibilidad de error en la decisión judicial, el cual muchas veces no es
intencional, pero siempre causa daño en las pretensiones de las partes. La
impugnación es la acción de objetar y contradecir la decisión de un Tribunal
que le es contraria a la parte que la interpone, es decir que es la posibilidad de
defenderse ante un error judicial.
OBJECIONES
Las protesta u objeción es la forma de impugnar un comportamiento del
tribunal, de las partes y sus abogados o la incorporación de un medio o
elemento particular de prueba.
1. Base legal.
El artículo 366 del CPP, estipula que el Presidente del Tribunal debe dirigir el
debate y moderar la discusión, impidiendo derivaciones impertinentes o que
no conduzcan al esclarecimiento de la verdad o no resulten admisibles; no
obstante, ese poder de dirección no debe utilizarse para coartar el ejercicio
de la acusación ni la libertad de defensa o tener esos efectos. Ese mismo
artículo señala que durante el debate, las protestas u objeciones serán
resueltas por el presidente del Tribunal y que, en caso de impugnación,
decidirá el tribunal en ultima instancia.
Documentos
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Los documentos serán leídos y exhibidos en el debate, con indicación de su origen.
El tribunal, excepcionalmente, con acuerdo de las partes, podrá prescindir de la
lectura íntegra de documentos o informes escritos, o de la reproducción total de una
grabación, dando a conocer su contenido esencial y ordenando su lectura o
reproducción parcial.
Los documentos, cosas o elementos de convicción que, según la ley, deben quedar
secretos o que se relacionen directamente con hechos de la misma naturaleza,
serán examinados privadamente por el tribunal competente o por el juez que
controla la investigación; si fueren útiles para la averiguación de la verdad, los
incorpora al procedimiento, resguardando la reserva sobre ellos. Durante el
procedimiento preparatorio, el juez autorizará expresamente su exhibición y la
presencia en el acto de las partes, en la medida imprescindible para garantizar el
derecho de defensa. Quienes tomaren conocimiento de esos elementos tendrán el
deber de guardar secretos sobre ellos.
Testimonio
Los artículos del 207 al 212 del Código Procesal Penal estipulan que todo habitante
del país o persona que se halle en el tendrá el deber de concurrir a una citación
con el fin de prestar declaraciones testimonial.
Dicha declaración implica:
1. Exponer la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado sobre el objeto
de la investigación
2. El de no ocultar hechos, circunstancias o elementos sobre el contenido de la
misma
Se observarán los tratados suscritos por el Estado, que establezcan excepciones a
está regla.
Las personas que no puedan concurrir al tribunal por estar físicamente impedidas,
serán examinadas en su domicilio, o en lugar donde se encuentren, si las
circunstancias lo permiten.
Se investigará por los medios de que se disponga sobre la idoneidad del testigo,
especialmente sobre su identidad, relaciones con las partes, antecedentes
penales, clase de vida y cuanto pueda dar información al respecto.
Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni con otras
personas, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurre en el debate.
Después de declarar el presidente dispondrá si continúan en antesala.
De conformidad con los artículos 219 y 220 del Código Procesal Penal, antes de
comenzar la declaración el testigo será instruido acerca de las penas de falso
testimonio. A continuación se le tomará la siguiente protesta solemne:
“Promete usted como testigo decir la verdad, ante su conciencia y ante el pueblo
de la República de Guatemala? Para tomarle la declaración el testigo deberá
responder:
“Si prometo decir la verdad”. El testigo podrá reforzar su aserción apelando a Dios
a sus creencias religiosas.
PERITACIÓN
El presidente hará leer las conclusiones de los dictámenes presentados por los
peritos. Si hubieren sido citados responderán directamente a las preguntas que les
formulen las partes sus abogados o consultores técnicos y los miembros del
tribunal, en ese orden y comenzando por quienes ofrecieron el medio de prueba. Si
resultare conveniente, el tribunal podrá disponer que los peritos presencien los
actos del debate.
De conformidad con el artículo 226 los peritos deberán ser titulados en la materia
a que pertenezcan el punto sobre el que han de pronunciarse, siempre que la
profesión arte o técnica estén reglamentados.
PERITACIONES ESPECIALES
1. Autopsia
Para determinar la causa de la muerte violenta o sospechosa de
criminalidad, es necesaria la práctica de al autopsia, aún cuando de la
simple inspección exterior del cadáver pueda resultar evidente (238). Al
ordenarse esta diligencia, podrá requerirse en la misma que se determinen
otras cuestiones accesorias, como la oportunidad y circunstancias del
deceso, etc. Sin embargo, de forma excepcional y bajo su responsabilidad, el
juez podrá ordenar la inhumación sin autopsia cuando aparezca de forma
manifiesta e inequívoca la causa de la muerte.
3. Cotejo de documentos
El cotejo de documentos, de acuerdo a lo dispuesto por el Código debe
realizarse por peritos, el cual no sólo abarca la posible atribución a una
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persona de manuscritos o firmas, sino también la clase y calidad de tinta
utilizada, su antigüedad o la del papel.
4. Traductores e interpretes
Si fuese necesaria la traducción o interpretación de un documento, el
Ministerio Público seleccionará el número de peritos intérpretes y se
practicará la traducción. Las partes podrán acudir con consultores técnicos y
hacer las aclaraciones que estimen pertinentes ( 243)
5. Peritaje cultural
En el acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, firmado
el 31 de marzo de 1995, el gobierno se compromete a incluir el peritaje
cultural en aquellos casos en los que intervénganlos tribunales,
especialmente en el ámbito penal.
RECONOCIMIENTO
El reconocimiento es un acto mediante el cual se comprueba en el proceso la
identidad de una persona o una cosa.
1. Reconocimiento de personas
Es una diligencia a través de la cual se busca determinar si el testigo puede
identificar al imputado como la apersona que es citada en su declaración
previa. En el proceso penal es fundamental que se establezca de manera
indubitable la identidad de las personas. Lo importante no es sólo conocer
de forma precisa el nombre y otros datos identificativos de la persona, sino
que esta quede perfectamente individualizada y no exista posibilidad de
confusión con otras personas. El reconocimiento es en sí un acto
reproducible. Si un testigo reconoció en una primera diligencia a una
persona, es muy probable que la siga reconocimiento en las sucesivas
diligencias que se realicen; y si la primera diligencia estuvo viciada, será
indiferente que las siguientes se realicen correctamente. Por ello, si el
reconocimiento se realiza durante el procedimiento preparatorio o el
intermedio, deberá realizarse con las formalidades de la prueba anticipada
Si fueren varios los testigos que van a reconocer, cada uno de los deberá
intervenir por separado, cuidando que no se comuniquen entre si .
3. Reconocimiento corporal
El reconocimiento corporal es la diligencia mediante la cual el MP, el Juez o
el Tribunal examinan el cuerpo de un apersona, con el objeto de determinar
si tiene alguna característica especial relevante para el proceso (78 y 194
CPP) Por ejemplo si el imputado presenta en su cuerpo alguna marca,
tatuaje o señal que lo identifique, coincidente con la descripción de un
testigo.
4. Levantamiento de cadáveres
En caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, el MP está
obligado a acudir al lugar donde apareció el cadáver, para practicar las
diligencias de investigación pertinentes.
CAREOS
El careo es la confrontación inmediata entre personas que han prestado
declaraciones contradictorias sobre un hecho relevante en el proceso. El careo
sirve para disipar, aclarar o, en su caso, hacer patente contradicciones entre lo
manifestado por los distintos testigos e imputados. Es una forma especial de
ampliación de testimonio, por o que la normativa de este medio se regirá por lo
dispuesto sobre el careo.
SENTENCIA
El articulo 141 de la Ley del Organismo Judicial manifiesta que entre la resoluciones
judiciales están las sentencias, que estas deciden el asunto principal después de
agotado los trámites del proceso y aquellas que sin llenar estos requisitos sean
designadas como tales por la ley.
Los artículos 383 al 388 del código procesal penal manifiestan que inmediatamente
después de clausurado el debate, los jueces que hayan intervenido en el pasarán a
deliberar en sesión secreta, a la cual solo podrá asistir el secretario.
Los vocales deberán votar cada una de las cuestiones, cualquiera que fuere el sentido
de su voto sobre las procedentes, resolviéndose por simple mayoría. El juez que esté
en desacuerdo podrá razonar su voto.
La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los
descritos en la acusación y en el auto de apertura del juicio o, en su caso, en la
ampliación de la acusación, salvo cuando favorezca al acusado.
Los requisitos de la sentencia se estipulan en los artículos 389 del Código Procesal
Penal y del 147 de la Ley del Organismo Judicial . El 389 manifiesta que la sentencia
contendrá:
1. La mención del tribunal y la fecha en que se dicta; el nombre y apellido del acusado
y los demás datos que sirvan para determinar su identidad personal; y si la
acusación corresponde al Ministerio Público; si hay querellante adhesivo sus
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nombres y apellidos. Cuando se ejerza la acción civil, el nombre y apellido del actor
civil y, en s caso, del tercero civilmente demandando.
2. La enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto de la acusación
o de su ampliación, y del auto de apertura del juicio; los daños cuya reparación
reclama el actor civil y su pretensión reparatorio;
3. La determinación precisa y circunstanciada del hecho que el tribunal estime
acreditado;
4. Los razonamientos que inducen al tribunal a condenar o absolver;
5. La parte resolutiva, con mención de las disposiciones legales aplicables, y,
6. La firma de los jueces.
Por su parte el artículo 147 de la ley del organismo Judicial manifiesta que la sentencias
expresarán:
1. nombre completo, razón social o denominación y domicilio de los litigantes en
caso de las personas que los hubieren representado; y el nombre de los
abogados de cada parte,
2. clase y tipo de proceso, y el objeto sobre el que versó, en relación a los
hechos;
3. Se consignará en párrafos separados resúmenes sobre el memorial de
demanda, su contestación, la reconvención, las excepciones interpuestas y
los hechos que se hubieren sujetado a prueba.
4. Las consideraciones de derecho que harán mérito del valor de las pruebas
rendidas y de cuales de los hechos sujetos a discusión se estiman probados
se expondrán, asimismo, las doctrinas fundamentales de derecho y principios
que sean aplicables al caso y se analizarán las leyes en que se apoyen los
razonamientos en que se descanse la sentencia.
5. La parte resolutiva, que contendrá decisiones expresas precisas, congruentes
con el objeto del proceso.
Entonces para dictar la sentencia se conjugarán las estipulaciones del artículo 389
del Código Procesal Penal y las disposiciones del artículo 147 de la LOJ. No perdiendo
de vista que el artículo 390 de nuestro ordenamiento procesal penal dice que las
sentencias se pronunciarán siempre en nombre del pueblo de la República de
Guatemala.
La sentencia decidirá también sobre las costas y sobre la entrega de los objetos
secuestrados a quien el tribunal estime con mejor derecho a poseerlos, decidirá
también sobre el decomiso y destrucción, previstos en la ley penal.
15. IMPUGNACIONES
Concepto:
Los recursos o impugnaciones son los medios procesales a través de los cuales las
partes solicitan la modificación de un resolución judicial, que consideran injusta o
ilegal, ante el juzgado o tribunal que dictó la resolución o ante uno superior. Tienen
como objetivo corregir errores de los jueces o tribunales y unificar la jurisprudencia o
la interpretación única de la ley, con el fin de dotar de seguridad jurídica.
El libro tercero del CPP regula los recursos , prefiriendo el legislado, un sistema que
podríamos llamar clásico dentro de los ordenamiento de este tipo. El sistema de
recursos tiene como base un recurso amplio en cuanto a sus motivos, aunque limitado
a decisiones de la primera parte del proceso, como es la apelación y otro restringido,
limitado en cuanto a sus motivos y dirigido a impugnar las sentencia o decisiones
asimilables, llamado apelación especial. Estos recursos son complementados por el
recurso de reposición, el de queja, el de casación y el de revisión.
A diferencia de lo que ocurre durante todo el proceso que se rige por el principio de
oficialidad o impulso oficial, en la etapa de los recursos se abre la puerta al principio
dispositivo o de la autonomía de la voluntad. Ello implica, en primer lugar, que ningún
jugado o tribunal puede conocer de oficio un recurso, sino sólo si alguna de las partes
lo interpone. En segundo lugar, la interposición de un recurso determina los límites
del examen del tribunal que decidirá en el caso, por lo que el tribunal examinador no
podrá extender su decisión más allá del objeto introducido por el recurrente. Por ello,
los recursos han de estar fundamentados, explicando lo que está recurriendo y los
motivos. En tercer lugar existe la posibilidad del desistimiento de la interposición del
recurso, por lo que una vez presentado y antes de que el tribunal decida, el
interponente podrá comunicar su desistimiento y privará, entonces, al tribunal, del
objeto de la decisión.
Recurribilidad subjetiva
La recuribilidad subjetiva es el concepto que se utiliza para determinar quiénes son
los que tienen derecho a recurrir determinada decisión judicial. El artículo 98 CPP es
el que reseña las posibilidades recursivas de las partes. Procede, pues, analizar cada
una de ellas.
Efecto devolutivo.
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La doctrina conoce por efecto devolutivo al hecho de que el recurso sea conocido
por un órgano superior jerárquico al que dictó la resolución recurrida. En el CPP,
todos los recursos, con excepción de la reposición (art. 402) tiene el efecto
devolutivo.
Efecto suspensivo.
Efecto extensivo
El efecto extensivo viene determinado por el artículo 401 del CPP: cuando haya
varios imputados en un mismo proceso el recurso interpuesto por uno de ellos
favorecerá a los demás, salvo que los motivos sean exclusivamente personales. Por
ejemplo, cuando se recurre una sentencia por ser el impugnante menor de edad, la
admisión del recurso no afectará a los mayores copartícipes. Sin embargo, si en un
robo uno de los participes recurre la aplicación de la agravante de nocturnidad, la
admisión del recurso favorecerá a todos los imputados.
REPOSICIÓN
⇒ Concepto.
⇒ Tiempo y forma.
Conforme el artículo 402 del CPP, los requisitos son los siguientes:
a. Interposición oral;
b. Ha de plantearse inmediatamente después de dictada la resolución o
cuando ésta surta sus efectos si no hubiere sido inerpuesta en eese
momento;
c. Ha de ser fundado.
APELACIÓN
En cuanto a los motivos por los que procede el recurso de apelación, se dice que
son amplios porque pueden discutirse cuestiones referidas a la aplicación del
derecho (tanto penal como procesal) o cuestiones de valoración de los hechos y la
prueba que funda la decisión. Por ejemplo, se puede discutir la aplicación de la
prisión preventiva, tanto por el hecho de discutir si en el caso concreto puede
entenderse que existe peligro de fuga conforme las pruebas que se tienen, o que
no existen elementos suficientes para considerar al imputado posible autor o
partícipe del hecho de acuerdo a la información que se ha obtenido hasta el
momento.
Pueden impugnarse, mediante este recurso, los autos de los jueces de primera
instancia que establece el artículo 404.
⇒ Tiempo y forma.
Según lo preceptuado por el artículo 407 del CPP, los requisitos para el
planteamiento del recurso de apelación son:
Que sea fundado implica que el recurrente debe señalar que parte de la
resolución impugna, el agravio o afectación que la resolución le produce, y en
general, justificar su capacidad para recurrir (impugnabilidad subjetiva) y la
posibilidad de recurrir por este medio la resolución (impugnabilidad
objetiva). El objeto del recurso, que fija la competencia para resolver de la
Sala, viene determinado por la petición del recurrente. Esto implica que la sala
no puede exceder en su resolución los límites de los solicitado y resolver extra
petitium (Art. 409 CPP).
⇒ Trámite.
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RECURSO DE QUEJA
⇒ Concepto.
El artículo 179 CPP permite la interposición de una queja ante el tribunal superior
cuando el juez o tribunal incumpla los plazos para dictar resolución. El tribunal
superior, previo informe del denunciado resolverá lo procedente y en su caso
emplazara al juzgado o tribunal para que dicte resolución. Si bien este caso
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especial no se trata estrictamente de un recurso, por razones didácticas es
estudiado en esta oportunidad.
A estos efectos, vale recordar que los plazos para dictar las resoluciones, de
conformidad a los dispuesto en el artículo 178 CPP, en la Ley del Organismo
Judicial (art. 142). En virtud de ello, los decretos, determinaciones de trámite,
deben dictarse al día siguiente de presentado el requerimiento y los autos a los
tres días.. Lo previsto parta las sentencias sólo es aplicable para controlar el
tiempo transcurrido si se ha diferido la lectura de la sentencia por el tribunal de
sentencia o el dictado de la sentencia por la sala de la Corte de Apelaciones en el
trámite de un recurso. Procede también la queja por incumplimiento del artículo
160 CPP, cuando la notificación no se realiza en el plazo estipulado de veinticuatro
horas de dictada la resolución.
Vencidos los plazos indicados, el fiscal debe interponer queja ante el tribunal
inmediato superior. Debe recordarse que estos plazos sólo operan para los
procedimientos escritos, puesto que las resoluciones que siguen a una audiencia
deben dictarse inmediatamente. (Art. 178 CPP). Esto último es aplicable tanto a
los debates como a las audiencias de procedimiento abreviado, suspensión
condicional de la persecución penal (se aplica el procedimiento abreviado con
notificaciones), la revisión de la prisión, la audiencia del art. 340 CPP, etc.
APELACIÓN ESPECIAL
⇒ Concepto.
⇒ Objeto.
Efectos.
Motivos.
Con este recurso se busca que en el desarrollo del juicio se respete el "rito"
establecido por la ley, es decir, las normas que determinan el modo en que
deben realizarse los actos, el tiempo, el lugar y en general, todas aquellas
normas que regulan la actividad de los sujetos procesales. La ley, en su
artículo 419 señala que procede el recurso de apelación especial contra una
sentencia o resolución, cuando se haya operado una inobservancia o errónea
aplicación de la ley que constituya un defecto del procedimiento.
La ley procesal cuya violación se alega, será tanto el CPP como la Constitución y
tratados internacionales de Derechos Humanos.
Nuevamente, al igual que en la apelación de fondo, debemos hacer la
aclaración que tampoco es discutible por este medio el relato de los hechos que
el Tribunal de Sentencia da por probados. Existe el límite de la intangibilidad
de los hechos de la sentencia.
El vicio que puede alegarse para la procedencia del recurso tiene dos
características:
1. El vicio ha de ser esencial.
2. El recurrente debe haber reclamado oportunamente la
subsanación o hecho protesta de anulación.
Efectos
⇒ Trámite.
REVISIÓN
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La revisión es un medio extraordinario, que procede por motivos taxativamente
fijados, para rescindir sentencias firmes de condena. La revisión supone un límite al
efecto de cosa juzgada de las sentencias, por cuanto se plantea en procesos ya
terminados
MOTIVOS
Son motivos especiales de revisión art. 455
1. la presentación, después de la sentencia, de documentos que no hubiesen podido
ser valorados en la sentencia. Documentos decisivos.
2. demostración de que un elemento de prueba decisivo, apreciado en la sentencia
carece de valor probatorio asignando, pro falsedad, invalidez, adulteración o
falsificación
3. Cuando la sentencia condenatoria ha sido pronunciada a consecuencia de
prevaricación, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta, cuya existencia
fue declarada en fallo posterior firme.
4. Cuando la sentencia se basa en una sentencia que posteriormente ha sido anulada
o ha sido objeto de revisión.
5. la aparición de nuevos hechos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya
examinados en el proceso, hacen evidente que el hecho o una circunstancia
agravante no existió o que el reo no lo cometió.
6. la aplicación retroactiva de una ley penal más benigna que la aplicada en la
sentencia.
En aquellos casos en los que se modifique la ley, el juez de ejecución podrá de oficio
iniciar el proceso para la aplicación de ley más benigna.
FORMA Y TRAMITE
1. El recurso de revisión, para ser admitido, debe ser promovido pro escrito ante la
CSJ, señalándose expresamente los motivos en los que se funda la revisión y los
preceptos jurídicas aplicables. No existe ninguna limitación temporal en cuanto a
su admisión. Si los motivos de revisión no surgen de una sentencia o reforma
legislativa, el impugnante deberá indicar los medios de prueba que acrediten la
verdad de sus afirmaciones.
2. Recibida la impugnación la Corte decidirá sobre su procedencia, si faltaren
requisitos, podrá otorgar un plazo para que estos se cumplan (456 CPP)
3. Una vez admitida la revisión, la CSJ dará intervención al MP o al condenado, según
el caso y dispondrá si fuere necesario la recepción de medios de prueba solicitados
por el recurrente.
4. Finalizada la instrucción se dará una audiencia para oir a los intervinientes,
pudiéndose entregar alegatos por escrito (459 CPP). Finalizada la misma, el
tribunal declarará si ha lugar o no a la revisión.
EFECTOS
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1. a la remisión para la repetición del juicio: el nuevo juicio ha de tramitarse conforme
a las normas contenidos en el CPP. En este nuevo juicio, en la presencia de prueba
y en la sentencia, han de valorarse los elementos que motivaron la revisión (art.
461 CPP).
2. al dictado de nueva sentencia por parte de la CSJ: la nueva sentencia ordenará la
libertad, el reintegro total o parcial de la multa y la cesación de cualquier otra
pena. En su caso podrá aplicarse nueva pena o practicarse nuevo computo de la
misma.
La admisión de la revisión también puede dar lugar a indemnización, conformé a lo
señalado en los artículo 521 a 525 del CPP. La indemnización solo se podrá conocer al
imputado o a sus herederos.
CASACIÓN
El recurso de casación, tal y como está configurado en el Código Procesal Penal, es un
recurso limitado en sus motivos, que puede plantearse ante la CSJ, frente a algunos de
los autos y sentencias que resuelven los recursos de apelación y apelación especial.
Asimismo, este recurso cumple una función de unificación de la jurisprudencia de las
distintas salas de la Corte de Apelaciones.
Las casación de alguna manera es la repetición de la apelación especial, sólo que
resuelta por el tribunal nacional de mayor jerarquía en grado, la CSJ. Persigue la defensa
de la Ley, corregir las transgresiones cometidas por los jueces de sentencia y las salas de
apelaciones y hacer justicia en el caso concreto.
De ahí que su primera finalidad sea la correcta aplicación de la ley sustantiva y procesal
en los fallos, Se busca la seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley,
así como la supremacía del ordenamiento jurídico, pero esencialmente; la defensa del
derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia. Su concesión es limitada.
Objeto del recurso:
De conformidad al art. 437 del CPP procede el recurso de casación:
1. Frente a los recursos de apelación especial emitidos por los tribunales de sentencia, o
cuando el debate se halle dividido, contra las resoluciones que integran la sentencia.
2. Recursos de apelación especial contra los autos de sobreseimiento dictados por el
tribunal de sentencia
3. Los recursos de apelación contra las sentencias emitidas por los jueces de primera
instancia, en los casos de procedimiento abreviado
4. Los recursos de apelación contra resoluciones de jueces de instancia que declaren el
sobreseimiento o clausura del proceso; y los que resuelve excepciones u obstáculos a
la persecución penal.
Procede por causas específicas y trascendentes tanto de fondo (in iudicando), como de
forma (in procedendo).
RECURSO DE CASACION DE FORMA:
Versa sobre violaciones esenciales del procedimiento (art. 439 CPP). Y establece en el
art. 440 del CPP los motivos de forma por los que puede plantearse.
Si se admite el recurso de casación de forma, la CSJ, remitirá el expediente a la sala de la
Corte de Apelaciones para que dicte nuevo auto o sentencia (Art. 448CPP)
FORMA Y TRAMITE: Según el art. 433 del CPP sólo se tendrán debidamente fundados los
recursos de casación cuando se expresen de manera clara y precisa los artículos e incisos
que autoricen el recurso, indicándose si es casación de forma o de fondo, así como si
contiene los artículos e incisos que se consideren violados por las leyes respectivas. No
obstante, la inadmisión de un recurso de casación tendrá que basarse en incumplimiento
de lo preceptuado por el CPP y no en el irrespeto a las formalidades que por costumbre o
en legislaciones derogadas se exigían para la casación.
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No podrá inadmitirse un recurso por cuestiones de forma cuando la sentencia recurrida
sea de condena de muerte. Por ejemplo en estos casos podrá interponerse con un simple
telegrama.
PROCEDIMIENTO ABREVIADO
El procedimiento abreviado es un procedimiento especial en el cual el debate es
sustituido por una audiencia ante el juez de primera instancia, en la cual deben regir
los principios del debate.
En aquellos supuestos en los cuales el imputado reconoce haber cometido los hechos
y la pena a imponer sea baja el debate puede ser innecesario, ello no quiere decir que
se condene al imputado tan sólo en base a su confesión. Sino que el reconocimiento
de los hechos reduce la posibilidad de que estos sena probados en juicio oral, público
y contradictorio.
REQUISITOS
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1. El MP estime suficiente la imposición de una pena privativa de libertad no superior
a cinco años o cualquier otra pena no privativa de libertad o aún en forma
conjunta.
2. Que el imputado y su defensor
a. Admitan los hechos descritos en la acusación y su grado de participación. En
este punto vale señalar que la admisión de los hechos y su participación no
implica una admisión de culpabilidad, y es por ello, que los hechos
contenidos en la acusación deben probarse en el debate, de lo contrario el
juez puede dictar una sentencia absolutorio.
b. Acepten llevar el proceso por la vía del procedimiento abreviado.
EFECTOS
La sentencia dictada en el procedimiento abreviado tiene los mismos efectos que una
sentencia dictada en el procedimiento ordinario. Las únicas variantes con el
procedimiento ordinario son los recursos y la reparación privada. Esta deberá llevarse
ante el tribunal competente del orden civil. Sin embargo, el actor civil estará
legitimado a recurrir en apelación en la medida en la que la sentencia influya sobre el
resultado posterior (466 CPP)
MOMENTO PROCESAL
El procedimiento abreviado se iniciará una vez terminada la fase preparatoria o de
investigación con la presentación de la acusación para el procedimiento abreviado.
RECURSOS
Conforme lo dispuesto en el artículo 405, frente a al sentencia en procedimiento
abreviado se puede recurrir en apelación y posteriormente en casación. Si el juez de
primera instancia, antes de producirse la audiencia, no admite la vía del
procedimiento abreviado, el MP podrá recurrir en reposición. Sin embargo, si la
audiencia se produjo y el juez no admitió la vía del procedimiento abreviado, no cabe
ningún recurso.
Por ello el CPP ha creado un procedimiento específico para Aquellos casos en los que
la exhibición personal no ha determinado el paradero de la persona a cuyo favor se
interpuso. El procedimiento mantiene la estructura del procedimiento común en la
fase intermedia y en la de juicio oral pero introduce modificaciones en el preparatorio.
SUPUESTOS
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Procederá el procedimiento especial en los casos en los que una persona se encuentre
desaparecida y:
1. se hubiese interpuesto un recurso de exhibición personal, sin hallar a la persona a
favor de quien se solicitó
2. Existen motivos de sospecha suficientes para afirmar que ella ha sido detenida o
mantenida ilegalmente en detención por un funcionario público, por miembros de
la seguridad el estado o por agentes regulares o irregulares.
PROCEDIMIENTO
Cualquier persona solicitará a la CSJ que (art. 467 CPP)
1. Intime al MP para informar al tribunal sobre el estado de la investigación fijando un
plazo que no puede exceder de cinco días,
2. Encargue la investigación, y por orden excluyente, al Procurador de los Derechos
Humanos, o si no a una entidad o asociación jurídicamente establecida en el país o
al cónyuge o parientes de al víctima.
Los delitos de acción privada no han de confundirse con los delitos requieren de
denuncia a instancia de parte. Estos se rigen por el procedimiento común y la
persecución corre a cargo del MPA, aunque dependa para iniciar la acción de
denuncia privad.
SUPUESTOS
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Este procedimiento específico, procederá cuando al terminar la fase preparatoria, el
MP considere que sólo corresponde aplicar una medida de seguridad y corrección.
Para poder aplicar tal medida es necesario:
1. Que el hecho cometido pro al persona sea típico y antijurídico
2. Que el autor del hecho típico y antijurídico no sea culpable por concurrir alguna de
las cusas de inculpabilidad previstas en el artículo 23.2º. del Código penal. Si el
autor del hecho no ha cumpliéndolos dieciocho años, el procedimiento a aplicar es
el de menores, independientemente de su estado psíquico (art. 487 CPP)
3. Que proceda la aplicación de una medida de seguridad y corrección. Las medias de
seguridad solo pueden aplicar cuando existan posibilidades reales y concretas que
el autor pueda volver a cometer más hechos típicos y antijurídicos. Además la
medida no puede imponerse con un fin sancionador, sino terapéutico.
PROCEDIMIENTO
El juicio específico para la aplicación exclusiva de medias de seguridad y corrección
sigue básicamente las reglas del procedimiento común, con las modificaciones
dispuestas en el artículo 485 CPP. En ningún caso son de aplicación las normas del
procedimiento abreviado
TRANSFORMACIÓN
Puede suceder que, después de la apertura del juicio, aparezca como posible la
aplicación de una pena. En ese caso, el tribunal advertirá al imputado y se procederá
de forma análoga a los supuestos en los que se amplia la acusación o se da la
advertencia de oficio (art. 373 y 374 CPP)
RECURSOS
Frente a la sentencia dictada en el juicio para la aplicación especifica de medidas de
seguridad y corrección cabe el recurso de apelación especial, conforme a lo dispuesto
en el artículo 415 CPP.
El decreto 79-97 estipuló que se seguirán también por este procedimiento, los delitos
contra la seguridad de tránsito y los delitos que contemplen como única sanción la
multa (art. 488 CPP) Es competente para enjuiciar estos delitos el juez de paz.
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El juez de paz oirá al ofendido, a la autoridad denunciante y al imputado. Si el
imputado reconoce los hechos, inmediatamente el juez dictará sentencia, salvo que
fuesen necesarias algunas diligencias. En este caso y cuando el imputado no reconoce
los hechos, se celebrará audiencia en la que se podrán presentar medios probatorios
para que, inmediatamente después dicte sentencia. Sin embargo, de oficio o a
petición de parte podrá prorrogar la audiencia por un plazo no superior a los tres días
(Art. 488 CPP reformado por 79-97)
Contra las sentencias dictadas en este juicio precede el recurso de apelación ante el
juez de primer a instancia (491 CPP)
La pena de multa debe verse desde dos perspectivas: por un lado, se presenta
como un instrumento de Política Criminal, ya que tiene mejor efecto que la pena de
prisión y hay menos violencia en su aplicación; y7, por el otro, la Pena de Multa,
puede ser que se convierta en un medio indirecto de impunidad para los sectores
de mayores recursos económicos, lo cual constituye un dilema, el cual puede ser
superado mediante los sistemas modernos de unidades de multas variables,
dependiendo las mismas de la capacidad económica de la persona a quien se
impuso dicha pena.
Aparentemente la Ejecución de la pena de multa no presenta mayores problemas;
el principal de los es que finalmente existe la posibilidad de que dicha pena se
convierta en pena de prisión para la persona que carece de medios económicos
para afrontarla. Los sistemas modernos deben buscar la política a seguir para
evitar que la Ejecución de la Pena de Multa se convierta en Ejecución de Pena de
Prisión, para la persona que carece de medios económicos para cumplir la pena
pecuniaria, agotando todos los medios posibles para ello. Existen diversos
mecanismos, que pueden evitar esa conversión, entre los cuales están:
a. Se debe permitir un pago fraccionado de esa multa según la
capacidad económica real de la persona que debe afrontarla;
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b. Si el pago fraccionado aún no es posible, se debe permitir la
sustitución de la multa por otro mecanismo, por ejemplo, el trabajo voluntario;
c. Se puede también, en caso de que los mecanismos anteriores
resulten imposibles de ejecutar la pena de multa, una ejecución forzosa,
rematando para ello, los bienes de la persona que ha recibido la condena
pecuniaria.
De acuerdo al CPP las costas serán impuestas a la parte vencida, sin embargo el
tribunal tiene la facultad para eximir total o parcialmente de las costas procesales
al vencido, razonando dicha exención.
En los casos en que la pena sea conmutable, sin perjuicio de ordenar la libertad de
la persona que ha sido condenada, el juez de ejecución tomará las medidas
necesarias para asegurar el pago de las costas, por medio de fianza o garantía
para su cumplimiento, estimando el valor de las mismas en forma aproximada. Si
la persona se encuentra libre bajo fianza o caución podrá continuar en libertad,
mientras se resuelve el incidente sobre la regulación de las costas.
DEFINICION.
El servicio público de defensa nacional, puede ser definido como una institución de
orden público que nace con el Estado de Derecho, garantía inviolable que tiene
como fundamento el principio de contradicción para alegar ante un tribunal la
inocencia del procesado.
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Defensa Técnica.
Es aquella realizada por un abogado facultado para hacer valer todas las
argumentaciones, actividades y recursos que tiendan a proteger los intereses de
su patrocinado dentro del proceso. Según el artículo 92 del CPP la defensa puede
ser:
Defensa de Confianza: la cual es realizada por un abogado elegido por el sindicado.
Defensa de oficio: efectuada por una abogado nombrado por el Tribunal.
Autodefensa: es la que realiza el mismo sindicado llenando los requisitos que
establece la ley.
FINALIDADES
La finalidad esencial del servicio público de defensa penal es asistir a personas de
escasos recursos, que sean sindicadas de un hecho presumiblemente delictivo,
proveyéndoles de asesoría gratuita, durante las distintas faces del proceso penal,
garantizando así el derecho constitucional de defensa por la que ninguna persona
puede ser declarada responsable de la comisión de un delito sin antes haber sido
vencida en juicio, ante juez competente y un tribunal preestablecido.
CARACTERISTICAS
El servicio público de defensa penal tiene características propias, como lo son:
- Gratuidad;
- Asistencia a personas de escasos recursos;
- Se puede prestar de oficio a pedido del Juez que controla la investigación o
del MP, cuando no le haya sido designado un defensor de confianza.
- Es prestado por abogados;
ORGANIZACIÓN.
De acuerdo al artículo 551 del CPP, la Corte Suprema de Justicia organizará el
servicio publico de defensa penal con la anticipación debida para que comience a
funcionar eficientemente en el momento de entrar en vigencia esta ley.
De esta cuenta se crea el Instituto de la Defensa Pública Penal, organismo
administrador del servicio público de defensa penal, para asistir gratuitamente a
personas de escasos recursos económicos.
Teniendo a su cargo las funciones de gestión, administración y control de los
abogados en ejercicio profesional privado cuando realicen funciones de defensa
pública.
1) La Dirección General;
2) Los defensores públicos;
3) Personal auxiliar y administrativo;
4) Personal técnico: conformado por investigadores y cualquier otro personal
necesario para cumplir las funciones de la defensa pública.
VER EL DECRETO 129-97 LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE DEFENSA PENAL. Diario
Oficial del 13 de enero de 1998.