Resumen - Primer Parcial
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Nociones generales:
b) Evolución iusfilosófica.
Código de Velez:
La concepción de Vélez Sarsfield respondía al individualismo filosófico y el liberalismo
económico.
Su finalidad era sancionar al dañador en respeto y consolidación del valor central (la
propiedad privada y el modo de producción), sin tener en cuenta el daño en si mismo ni su
reparación.
La responsabilidad era subjetiva y privilegiaba la culpabilidad como conducta reprochable por
no respetar el sistema de organización social.
Reformulación solidarista de 1968:
A comienzos del siglo XX, se comenzó a contemplar el daño proveniente de un accidente
laboral y de las maquinas producto de la revolución industrial.
Se comenzó a estudiar el fenómeno desde el dañado y el daño y no exclusivamente desde el
dañador; se advirtió que también algunos daños en los que no aparecen ni la ilicitud, ni la
voluntariedad, ni la culpabilidad y que merecen ser reparados.
La ley 17.711 de 1968 reformuló el sistema subjetivo de Vélez y aparecen nuevos factores de
atribución objetivos.
Ley de Defensa al Consumidor:
Ha enriquecido el derecho de daños para insertarse dentro de la sociedad de consumo,
mejorando el riesgo como fundamento de la responsabilidad.
Reforma constitucional de 1994:
Adquieren jerarquía constitucional tratados de derechos humanos que consagran el principio
de progresividad, el cual impide el retroceso respecto de los derechos adquiridos.
Sistema del Código Civil y Comercial:
El Código retrocede al colocar como centro del sistema la responsabilidad subjetiva, cuya base
es la culpabilidad.
Viola el principio de progresividad.
Antecedentes:
En el Código Civil, el derecho de daños centraba su accionar en su función resarcitoria.
El moderno derecho de daños reconoce tres funciones que amplían el itinere protectorio de las
personas: la preventiva, la resarcitoria y la sancionatoria.
Función preventiva:
La función preventiva puede definirse como el conjunto de medidas destinadas a evitar que acaezca
un daño o, en caso de haberse producido, hacer menguar sus efectos. busca impedir la producción o
agravamiento de los daños y aparece ex ante a la producción del daño.
El art. 1710 establece el contenido de la función preventiva a cargo de toda persona: se impone un
deber jurídico a cumplirse en la medida de las posibilidades y capacidades de las personas.
Esta función preventiva abarca tanto al principio de prevención como al de precaución, por cuanto el
sentido es evitar que se produzca o se agrave el daño:
En el principio de prevención hay riesgo nacido del conocimiento;
En el principio de precaución hay probabilidad nacida de la incertidumbre científica que no es
ignorancia, sino que no hay un saber acabado con relación a un determinado evento,
producto o proceso con potencialidad dañosas.
Acción de prevención (art. 1711):
Procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible el comienzo del daño, su
continuación y agravamiento, sin necesidad de concurrencia de factor de atribución alguno.
Su finalidad es evitar el daño, por lo que se toma en cuenta la amenaza razonable de un
perjuicio.
Están legitimados para reclamar (art. 1712) quienes acreditan un interés razonable en la
prevención del daño. El juez será quien evaluará de manera equitativa el contenido de la
causa petendi, sopesando los intereses de ambas partes y de los terceros.
Sentencia de acción preventiva (art. 1713):
Debe disponer, a pedido de parte o de oficio, en forma definitiva o provisoria,
obligaciones de dar, hacer o no hacer, según corresponda.
Debe ponderar los criterios de menor restricción posible y de medio más idóneo para
asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad.
Principio precautorio:
El principio de precaución representa el derecho y la obligación que posee un Estado, de
adoptar medidas para evitar o disminuir un posible daño grave e irreparable provocado por
una actividad o proyecto a realizar, a pesar que exista incertidumbre científica sobre la
efectiva ocurrencia de tales perjuicios.
Requisitos:
Situación de incertidumbre acerca del riesgo.
Indicios científicos de la posibilidad de riesgo, aunque no existan pruebas definitivas,
absolutas o inequívocas.
La perspectiva de un daño grave e irreversible para el medio ambiente o para la salud
de las personas.
De configurarse dichos presupuestos, el Estado queda habilitado para impedir la
aplicación de la nueva tecnología, o la venta de un producto cuestionado, e inclusive
disponer que los mismos sean retirados del mercado.
Función resarcitoria:
Esta función aparece ex post luego de producido el evento dañoso y aspira a la reparación del daño de
la forma más plena posible, sea volviendo a la situación anterior si es factible o sea a la compensación
de los perjuicios sufridos.
Función sancionatoria:
Busca establecer penas de carácter disuasorio frente a conductas de incidencia colectiva o difusa por
el causante del daño, en supuestos de grave menosprecio por los intereses individuales.
El Proyecto de 1998 y el Anteproyecto de 2012 reconoce esta función. Sin embargo, el Proyecto del
Poder Ejecutivo acota las funciones a la preventiva y resarcitoria, pareciendo quedar relegada la
punitiva al campo del Derecho del Consumidor, ley 24240, art. 52 bis.
Antijuricidad:
Nociones previas:
Tipos de ilicitud:
Ilicitud subjetiva: la conducta del hombre, además de ser contraria objetivamente al
ordenamiento jurídico, debe ser culpable para ser considerada como ilícita. De no ser así, no
podrá ser imputable al sujeto. La doctrina tradicional se enfocó en la ilicitud subjetiva.
Ilicitud objetiva: constituida por la conducta o actividad desenvuelta en contradicción con la
permitida o impuesta por el ordenamiento jurídico. Hacia mediados del siglo XX, comenzó a
crecer la doctrina objetivista.
Antijuricidad objetiva:
La antijuricidad es la contradicción entre la conducta y el ordenamiento jurídico aprehendido
en su totalidad, comprendido este de las leyes, costumbres, principios jurídicos y las
convenciones privadas licitas.
La antijuricidad es previa al juicio de reproche (culpa o dolo) que pueda llegar a ejercerse
sobre el autor del acto.
De este modo, toda conducta (positiva u omisiva) que ocasione un daño a otro – violando el
alterum non laedere – sin causa de justificación alguna será reputada como antijurídica;
Unidad 4. Mora
Mora:
Concepto:
La mora es el retardo calificado jurídicamente.
Características de la mora:
Es antijuridica: comporta un incumplimiento de la especifica obligación impuesta en el
contrato en orden al tiempo de su ejecución y de la obligación genérica de no dañar a otro.
Es un supuesto de responsabilidad civil porque es causa fuente de la obligación de resarcir el
daño que causa al acreedor.
Daño moratorio:
Es el daño que se configura en el patrimonio en relación con el tiempo que dura el retardo
(incumplimiento relativo). El perjuicio se incrementa por el transcurso del tiempo y la
pendencia de la obligación incumplida.
Si el retardo es imputable al deudor, pondrá a su cargo la reparación del daño moratorio.
Elementos de la mora:
Incumplimiento en tiempo propio que perfila la conducta antijuridica.
Daño sufrido por el acreedor en su patrimonio.
Relación de causalidad entre el daño y la ejecución.
Imputabilidad del deudor, sea culpa o dolo de este, o la imputación objetiva del deber de
responder.
Así reunidos estos elementos, el retardo no es aún mora, pues el régimen jurídico requiere
que el deudor se halle encuadrado dentro del "estado de mora".
Ubicación metodológica:
Una posición que sigue el nuevo Código, pregona que la mora no constituye sólo un fenómeno que
atañe a la responsabilidad civil, sino que resulta aplicable a un género de situaciones más amplio.
En ese sentido, también se critica su inclusión dentro del capítulo de pago, a continuación de las
disposiciones generales de éste, cuando su ubicación hubiera debido ser, en todo caso, la relativa a los
efectos obligacionales.
Constitución en mora:
Sistemas:
Mora ex re: la mora se produce automáticamente de pleno derecho cuando la obligación es a
plazo y se produce su término.
Mora ex personae: el deudor no cae en mora hasta que el acreedor le requiera el
cumplimiento mediante una interpelación formal.
Sistema del CCyCN:
La regla general es la mora automática, no necesitándose interpelación para constituir al
deudor en mora.
Excepciones donde se requiere interpelación:
Obligaciones a plazo tácito.
Obligaciones a plazo indeterminado.
Caso de las obligaciones puras y simples:
Si bien la doctrina siempre entendió que en las mismas, no estando sujetas a plazo, se
debe interpelar al deudor para constituirlo en mora, al no estar incluidas como
excepciones a la mora automática en el CCyCN, su mora se produce
automáticamente.
Interpelación:
Es la exigencia de cumplimiento.
Formas:
Judicial: la intimación la hace un oficial de justicia a través deun mandamiento del
juez.
Extrajudicial: la realiza el acreedor.
Requisitos:
Categórica: debe ser indudable.
Apropiada: tiene que guardar relación con una obligación exigible.
Coercitiva: bajo apercibimiento de sanción jurídica.
De cumplimiento factible: no puede ser intempestiva y el deudor debe poder realizar
el cumplimiento.
Circunstanciada: debe indicar las circunstancias de lugar, tiempo, monto, etc., de
cumplimiento.
Cooperación del acreedor cuando ella es necesaria para el cumplimiento.
Ausencia de incumplimiento del acreedor: el acreedor no debe estar en mora con
respecto a esa obligación.
Efectos de la mora:
Apertura de las acciones por responsabilidad. Ante la mora del deudor, el acreedor tiene derecho a
(art. 730 CCyCN):
Pretender su ejecución forzada;
Obtener la ejecución por otro;
Reclamar la indemnización sustitutiva;
Indemnización del daño moratorio.
Imputación del caso fortuito acaecido durante el estado de mora, al no ser que la mora sea indiferente
para la producción del caso fortuito.
Inhabilidad para constituir en mora al acreedor.
Operatividad del pacto comisorio.
Facultad de exigir la cláusula penal.
Eximición de la mora:
Obligaciones de medios, el deudor se liberará por la prueba de la no culpa.
Obligaciones de resultados, la eximente solo se alcanzará por la prueba del corte del nexo causal.
Purga de la mora:
El deudor moroso tiene derecho a pagar, con tal que anexe a la prestación debida los accesorios
derivados de la mora.
Excepciones:
Casos de plazo esencial.
Cuando el acreedor hizo uso de la cláusula resolutoria.
Cesación de la mora:
Se produce si:
El acreedor renuncia a la mora del deudor.
El deudor cumple con su prestación mas los daños y perjuicios moratorios.
Mora del acreedor:
La moral del acreedor es el retraso en el cumplimiento de la obligación, motivado por la injustificada
falta de colaboración, adecuada, oportuna y necesaria, del acreedor.
Requisitos:
Existencia de una obligación exigible.
La obligación debe requerir de ciertos actos de cooperación del acreedor para que pueda ser
cumplida.
La obligación debe subsistir tras la falta de cooperación y ser susceptible de cumplimiento
tardío.
Efectos:
El acreedor en mora responde por los daños causados al deudor por la falta de cooperación
(EJ.: gastos de conservación).
El acreedor carga con los riesgos de una eventual imposibilidad de cumplimiento sobrevenida
de la prestación, operada durante el estado de mora.
Con la mora cesa el curso de los intereses moratorios y punitorios. En cambio, siguen
corriendo los intereses compensatorios, toda vez que el deudor conserva el capital en su
poder.
El acreedor no podrá constituir en mora al deudor mientras no se purgue su mora.
En casos de gravedad, posibilita al deudor la resolución contractual por incumplimiento.
Permite ejercer la facultad del pago por consignación.
En las obligaciones alternativas, el acreedor perderá el derecho a elegir la prestación que se
debe cumplir y lo podrá hacer el deudor.
Cuando el plazo es esencial, la mora del acreedor provoca la liberación del deudor dado que
técnicamente no hay mora sino incumplimiento definitivo por causas imputables al acreedor.
Extinción:
Se produce cuando el deudor cumple con la prestación. Tal situación no enerva la reparación
de los daños que el retardo del acreedor pueda haber causado al deudor.
Por extinción de la obligación por cualquier causa.
Cuando el deudor renuncia tacita o expresamente a los efectos de la mora del acreedor.
CCyCN
Consagra en el art 1721 la existencia tanto de factores subjetivos como objetivos de responsabilidad.
Aplicación residual de la culpa:
El art. 1721 dispone que, en ausencia de normativa, el factor de atribución es la culpa.
Surge de los fundamentos de la reforma que si existe un supuesto en el que hay una cosa
riesgos o actividad riesgosa, nada impide la aplicación analógica del art. 1757.
Para los supuestos en que no exista ninguna norma respecto de la cual sea posible una
interpretación analógica, la culpa se aplica como factor residual.
Culpa:
Concepto:
La culpa es la omisión de la diligencia que exige la naturaleza de la obligación y que corresponda a las
circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.
Para que un acto dañoso sea imputable a la persona que lo cometió, esta debe haber actuado
voluntariamente: con discernimiento, intención y libertad.
Puede manifestarse como:
Negligencia: consiste en no prever lo que era previsible o, habiéndolo hecho, no adoptar la
diligencia necesaria para evitar el daño.
Imprudencia: se traduce en una conducta positiva, precipitada o irreflexiva, que es llevada a
cabo sin prever las consecuencias.
Impericia: consiste en la incapacidad técnica para el ejercicio de una función determinada,
profesión o arte.
Dispensa:
Puede haber una dispensa anticipada de la responsabilidad cuyo factor de atribución es la culpa, salvo
que:
El daño afecte derechos indisponibles, el orden público, la buena fe.
Este expresamente prohibido por la ley.
Sea un supuesto de clausula abusiva (Ej.: contratos de consumo, contratos de adhesión).
El autor del daño actuó con dolo.
Prueba:
la carga de la prueba está en cabeza de quien alega el daño, salvo disposición legal en contrario.
Un ejemplo en que el deudor debe probar la ausencia de culpa es la culpa médica.
Dolo:
Concepto:
Es la intención deliberada de causar injustamente un mal a alguien o con manifiesta indiferencia por
los intereses ajenos.
Manifestaciones del dolo:
Como vicio de la voluntad: es la hipótesis del dolo engaño, tendiente a provocar un error en el
otro. Causa la nulidad del acto jurídico.
Como vía de incumplimiento contractual: cuando intencionalmente se incumple con una
previsión contractual.
Como elemento del acto dañoso del hecho ilícito: cuando intencionalmente se viola el
alterum non laedere.
Dispensa:
Quedan vedadas las dispensas anticipadas de responsabilidad cuando se este en presencia del obrar
doloso.
Prueba:
La carga de la prueba pesa sobre quien lo alega.
Riesgo:
El riesgo es la contingencia o proximidad de un daño. El eje de responder en este factor está en la
relación de causalidad entre el hecho u acción riesgosa y el daño.
Antecedentes:
La Revolución Industrial produjo cambios económicos y sociales que generaron nuevas
causales de daño.
La introducción de la máquina en la fábrica genero un riesgo para los trabajadores. El riesgo
como factor de atribución objetivo se consagrada por primera vez en 1898 con la ley de
accidentes de trabajo de Francia.
Antecedentes normativos en Argentina:
Código de Minería (1887): se responsabiliza al propietario de una mina cuando los perjuicios
provengan de accidentes o de casos fortuitos.
Ley 9688 de Accidentes de trabajo (1915): se prevé la responsabilidad del principal por los
daños causados por sus dependientes aún cuando se demostrare la falta de culpa o un caso
fortuito interno a la explotación.
Código aeronáutico (1954): responsabiliza al explotador o al usuario de una aeronave con la
mera prueba que los daños han acaecido por la aeronave o por algo que cayese de ella, o por
el ruido anormal que produce.
Convención de Viena sobre responsabilidad civil por daños nucleares (1963): responsabilidad
del explotador con la mera prueba que los daños han sido ocasionados por un accidente
nuclear.
Ley 1711 (1968): introduce la teoría del riesgo expresamente en el Código Civil con la
previsión de la responsabilidad objetiva del dueño o guardián por los daños producidos por el
riesgo o vicio de la cosa.
Ley de residuos peligrosos (1992): prevé la responsabilidad basada en el riesgo creado.
Ley de Defensa del Consumidor: establece la responsabilidad objetiva por el riesgo o vicio de
la cosa, siendo la única causal de liberación la causa ajena.
Posturas sobre el riesgo como factor de atribución:
Riesgo provecho: considera que el deber de reparar nace en la existencia de un beneficio
obtenido. Sin embargo, existen actividades que escapan a la generación de beneficios y
producen daños, como los ruidos molestos.
Riesgo creado: se toma en cuenta la introducción en la sociedad o en el mercado de una cosa
generadora de riesgo. Deben responder aquellos que tengan la cosa bajo su poder, sea a titulo
de dueño o guardador.
Tesis del riesgo de la empresa: aplica la teoría del riesgo creado, pero solo podrá atribuírsele
responsabilidad objetiva a una empresa.
Sistema del CCyCN:
Se recepta la teoría del riesgo creado, ampliando su alcance.
Se responde por los daños producidos por cosas riesgosas o con vicios y por los daños
producidos por actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios
empleados o por las circunstancias de su realización.
Eximición:
La persona que sea objetivamente responsable del daño solo podrá eximirse de responder
acreditando la ruptura del nexo causal entre el daño y la conducta o hecho dañoso: el hecho de la
victima, de un tercero por el cual no se debe responder o el caso fortuito.
Unidad 6. El daño
a) Concepto de daño. El art. 1737 del CCCN. Naturaleza del derecho o del interés tutelado.
b) Requisitos del daño resarcible: 1.- Certeza. 2.- Personalidad. 3.- Subsistencia.
c) Clases de daños.
d) Daño al patrimonio: 1.- Concepto. 2.- Categorías. 3.- Pérdida de chance. Análisis de los arts. 1738, 1739
y 1745 inc. c) del CCCN.
e) Daño a la persona: Sistema del Código Civil y del CCCN. Consagración como nueva especie de daños. La
influencia de la doctrina extranjera ( Fernández Sessarego). La asunción de riesgos. El consentimiento del
damnificado.
f) Daño espiritual: Concepto. Alcances. Su comparación con el daño moral. El nomen iuris. Antecedentes
históricos. La dinámica de su interpretación. Comparación entre el sistema del Código Civil ( arts. 522 y
1078) y el CCCN ( arts. 1738 y 1741). La función de este daño. La cuestión probatoria.
g) El daño al proyecto de vida.
Unidad 7: Relación de causalidad
a) Relación de causalidad en el derecho de daños. Causa, condición, ocasión.
b) Distintas teorías: equivalencia de las condiciones; causa próxima; condición preponderante; causa
eficiente; causalidad adecuada.
c) La imputación objetiva. Régimen legal. La previsibilidad.
d) Teoría de la causalidad adecuada. Concurrencia de varios a la producción del resultado. La concausa.
Causalidad común, acumulativa, disyunta, concurrente. Causalidad separada. Las presunciones de
causalidad en los casos de prueba dificultosa.
e) El anonimato en la causación del daño. La causa hipotética o de reserva. La responsabilidad colectiva:
concepto, caracteres. Régimen del Código Civil y en el Código Civil y Comercial de la Nación. Las nuevas
tecnologías y la producción de daños; el market share.
f) Análisis de los arts. 1726 y 1727 del Código Civil y Comercial de la Nación. Formas de manifestación
causal.
g) Presunciones de causalidad: enunciado y análisis.